Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.net

тема рассматривается как взаимодействие видов социальных норм выделенных по основанию их регулятивной спец.html

Работа добавлена на сайт samzan.net: 2016-01-17

Поможем написать учебную работу

Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.

Предоплата всего

от 25%

Подписываем

договор

Выберите тип работы:

Скидка 25% при заказе до 20.5.2024

Содержание.

14.Право в системе социальных норм……………………………………..3

24.Юридическая ответственность: понятие, виды……………………....10

54.Понятия преступления. Состав преступления………………………15

Список использованной литературы……………………………………...21

14.Право в системе социальных норм.

Право регулирует общественные отношения во взаимодействии с иными нормами, как элемент системы социального нормативного регулирования.

В данном случае система рассматривается как взаимодействие видов социальных норм, выделенных по основанию их регулятивной специфики. Такой подход предпочтителен для целей юридических исследований и потребностей юридической практики. Выявление места и роли правовых норм в системе социального нормативного регулирования означает в данном случае соотнесение правовых и иных социальных норм, выделенных по указанному основанию.

Право и мораль. Будучи видами социальных норм, право и мораль обладают общими чертами, которые присущи всем социальным нормам: общие правила, возникающие в связи с волей и сознанием людей, соответствующие типу культуры и характеру социальной организации и т. д. Однако по названным критериям они и принципиально отличаются.

Правовые нормы возникают в процессе юридической (прежде всего судебной) и законодательной практики, функционирования соответствующих институтов общества и государства. Именно в этих процессах доминирующие в обществе идеи права и правовые представления переводятся в форму юридических правил, норм общего действия. Таким образом, правовые нормы являются институциональными, т. е. четко отделены от правосознания и действуют в рамках социальных институтов.

Мораль формируется в духовной сфере жизни общества, не институционализирована, т. е. не связана со структурной организацией общества и не отделима от общественного сознания. Нормы морали опираются на складывающиеся в сознании общества представления о добре и зле, чести, достоинстве, порядочности и т.п., которые вырабатываются философией, религией, искусством в процессе этического осмысления мира.

При рассмотрении форм фиксации правовых и моральных норм обращают на себя внимание различные формы их существования. Правовые нормы как институциональные регуляторы закреплены в строго определенных документальных формах (нормативные акты, судебные решения, нормативные договоры и т. д.). Способы их фиксации должны отвечать строго установленным требованиям с позиций и характера текстов и их атрибутов. Достаточно конкретен и круг субъектов, которые формируют юридические тексты, содержащие нормы права (органы правосудия, законодательные органы, субъекты договорных отношений и т. д.). Разумеется, различного рода высказывания, претендующие на статус правовых, могут содержаться и в иных текстах — философских, научных, литературных. Однако независимо от их культурной и социальной значимости, влияния на общественное сознание и других факторов юридического статуса они не имеют.

Моральные же нормы содержатся в общественном (массовом) сознании и существуют в виде принципов, понятий, идей, оценок и т. п. Соответственно нет каких-либо особых требований к их форме, текстам по поводу морали. Здесь важно подчеркнуть, что такого рода тексты создаются именно «по поводу» морали, а не содержат моральных норм, ибо последние по своей природе могут не иметь текстуального закрепления, документального характера.

Регулятивное воздействие права на общественные отношения осуществляется через особый механизм правового регулирования, обеспечивающий перевод общих правил в конкретные юридические права и обязанности субъектов. Эти права и обязанности достаточно четко определены в плане возможных и должных действий, т. е. конкретных вариантов поведения субъектов. В противоположность этому моральные нормы выражены в безличном долженствовании и воздействуют путем формирования внутренних регуляторов личности: ценностей, мотивов, установок и т. п. Другими словами, суть действия моральных норм состоит в формировании общих принципов, внутренних убеждений и установок желательного поведения (будь вежлив и др.). Это означает, что регулятивное воздействие моральных норм не имеет, в отличие от норм правовых, заранее установленных способов поведенческой реализации.

Специфику способов и методов обеспечения юридических норм традиционно усматривают в их связи с государственным принуждением, функционированием особых институтов государства и общества. При этом государственное принуждение актуализируется и как действительность, т. е. применение мер властного характера, и как возможность, т. е. угроза такого применения. Важно подчеркнуть, что государственное принуждение является способом обеспечения юридических норм, а не просто произволом власти, поскольку осуществляется только специальными субъектами и в рамках установленных законом процедур.

Мораль не имеет подобных специальных механизмов и процедур, а обеспечивается влиянием общественного мнения, массовым примером, представленным в виде соответствующих убеждений, ценностей, понятий о справедливости, долге, чести, совести и т. д. Гегель считал, что общественное мнение содержит принцип справедливости «в форме здравого смысла людей».

Взаимодействие права и морали достаточно сложно. Разумеется, в современном цивилизованном обществе право поддерживается общественным сознанием, следование праву входит в число его моральных ценностей. Более того, принято говорить об общечеловеческих ценностях (жизнь, свобода, равенство и т.д.), которые и закреплены как нравственные принципы, и представлены в международных и национальных юридических актах как права человека. Следовательно, можно утверждать, что данные ценности являются конституирующими и для моральной, и для правовой системы, по крайней мере в странах европейской культурной традиции.

Вместе с тем в плане содержания моральные нормы в обществе далеко не однозначны. Это связано с существованием так называемой групповой морали, т. е. системы нравственных ценностей и норм какой-либо социальной группы, слоя и т. д., которая может далеко не полностью совпадать с общественной моралью.

Так, мы говорим об антисоциальной морали криминальных слоев общества, где налицо не просто безнравственное, противоправное поведение конкретных субъектов, а групповая мораль особого типа, вступающая в конфликт с общественной моралью.

Более сложной является коллизия правовых и моральных норм в обществах, находящихся в состоянии повышенной социальной динамики, переживающих реформы разного рода. В этих случаях неизбежно частичное разрушение общественной морали и правовой системы общества (зависящее от степени кардинальности идущих реформ), сопряженное со сменой их типа. Однако переход к новой морали осуществляется, как правило, медленнее, нежели модернизация правовых институтов и юридических структур. Иначе говоря, между юридическими и моральными нормами возникает некоторая «историческая рассинхронизация», что неизбежно порождает их коллизии. Правда, по сравнению с асоциальной групповой моралью они менее глубоки, но зато более масштабны.

Примером подобной коллизии может служить современная ситуация с частной собственностью в России. Законодательное закрепление, формирование института частной собственности и все, что связано с существованием частного права, фактически не принимается определенными слоями российского общества, воспитанными на ценностях коллективистской морали и продолжающие руководствоваться ее приоритетами.

Регулятивное взаимодействие права и морали достаточно отчетливо отражено в юридических текстах. Так, в законодательных нормативных актах нередко использование оценочных понятий нравственного характера (недостойное поведение, цинизм, честь и т. п.). Это свидетельствует о том, что, с одной стороны, моральные нормы могут выполнять функции оснований юридической оценки, а с другой — нарушение моральных принципов общества является в некоторых случаях достаточным для наступления правовых последствий (санкций).

Таким образом, можно говорить о регулятивном взаимодействии морали и права. В целом же можно считать, что в процессе общественного развития прослеживается тенденция гармонизации механизмов взаимодействия права и морали, связанная прежде всего с характером культуры и степенью цивилизованности каждого конкретного общества.

Право и обычаи. Обычаи представляют собой общие правила, возникающие в результате постоянного воспроизводства конкретных образцов поведения и деятельности и в силу длительности своего существования вошедшие в привычку людей.

В основе обычаев лежат образцы конкретного поведения, практической деятельности, а потому они труд-ноотделимы от самого поведения и деятельности. Отсюда высокая детализированность их предписаний, представляющих, по сути дела, достаточно подробное описание самого поведения.

Поведенческий образец как таковой еще не является правилом поведения, поскольку субъект всегда сохраняет возможность выбора одного из нескольких подобных образцов в соответствии со своими интересами, целями, задачами. Собственно, обычай можно считать сформировавшимся в социальную норму тогда, когда в силу длительности следования конкретному образцу поведения он становится поведенческим стереотипом (привычкой) людей, поведенческой традицией сообществ, т. е. нормой поведения.

В обществе неразрывность с поведенческой и дея-тельностной практикой обусловливает наличие исключительного многообразия обычаев. Свои обычаи имеют различные этносы, социальные группы, сообщества. Разнятся обычаи и в зависимости от регионов, поскольку отражают все своеобразие жизнедеятельности людей, определяемое спецификой жизни в различных условиях.

Следовательно, содержание обычая — это сам образец поведения, а формой его фиксации является привычка, поведенческая традиция. Отсюда и специфика регулятивного воздействия обычных норм. В отличие от права или морали они предполагают не согласование поведения с предписанными требованиями, а воспроизведение самого поведения в его устоявшихся вариантах.

Наконец, существование обычая в виде привычки означает отсутствие особых механизмов его обеспечения, отсутствие необходимости в определенном принуждении, поскольку следование привычке обеспечено самим фактом ее существования, т. е. естественно.

Исторически обычаи относятся к числу самых ранних социальных норм. В период становления первых цивилизаций, образования древних государств обычаям начинают придавать общеобязательное значение. Облеченные в письменную форму, в определенном смысле систематизированные, своды обычаев возводятся в ранг законов государства (законы Ману, законы Хаммурапи и т.п.) и становятся первыми источниками права. Нормативные системы современных обществ такого перехода обычаев в юридические нормы уже фактически не знают.

Сегодня, как правило, говорят о взаимодействии права и обычаев, которое рассматривается преимущественно как «отношение» юридических норм к существующим в обществе обычаям. Такое «отношение» сводится к трем основным вариантам.

1. Юридические нормы поддерживают обычаи, полезные с точки зрения общества и государства, создают условия для их реализации.

2. Юридические нормы могут служить вытеснению вредных с точки зрения общества обычаев.

3. Юридические нормы безразличны к действующим обычаям. Таких обычаев большинство и связаны они главным образом с межличностными отношениями, бытовым поведением людей.

От взаимодействия права и обычая надо отличать правовой обычай как источник (форму) права, сохранивший некоторое значение и в настоящее время.

При взаимодействии права и обычая сама обычная норма юридического значения не имеет, а значимы действия, совершенные при реализации ее требований. В правовом обычае юридическое значение придается именно обычной норме путем ее соответствующего санкционирования. Другими словами, в этом случае обычай приобретает юридический статус без его текстуальной формулировки в правовом документе. В качестве примера могут рассматриваться ст. 134, 135 Кодекса торгового мореплавания, ст. 5 ГК РФ, санкционирующая обычаи делового оборота.

Право и корпоративные нормы. Под корпоративными нормами обычно понимаются правила поведения, создаваемые в организованных сообществах, распространяющиеся на его членов и направленные на обеспечение организации и функционирования данного сообщества. Наиболее распространенным примером корпоративных норм являются нормы общественных организаций (профсоюзов, политических партий, клубов разного рода и т.п.).

Корпоративные нормы достаточно специфичны. Так, они создаются в процессе организации и деятельности сообщества людей; распространяются на членов данного сообщества; закрепляются в соответствующих документах (уставе, кодексе и т.п.); обеспечиваются предусмотренными организационными мерами.

По формальным признакам корпоративные нормы похожи на юридические: текстуально закреплены в соответствующих документах, принимаются по определенной процедуре, систематизированы. Однако на этом сходство фактически заканчивается, ибо названные нормы не обладают общеобязательностью права, не обеспечиваются государственным принуждением.

Корпоративные нормы имеют иную природу, нежели право. Предметом их регулирования являются отношения, не урегулированные юридически (в силу невозможности или нецелесообразности такого регулирования). Они «принадлежат» структурным единицам гражданского общества и отражают специфику природы последних.

В связи со сказанным важно отличать корпоративные нормы от юридических, содержащихся в локальных нормативных актах. Нормы, содержащиеся в локальных нормативных актах, хотя действуют только внутри определенной организации, являются юридическими, поскольку порождают права и обязанности, обеспеченные юридическими механизмами. Другими словами, в случае их нарушения существует возможность обратиться в компетентные правоохранительные органы.

Так, при нарушении положений учредительных документов акционерного общества, например порядка распределения прибыли, заинтересованный субъект может обжаловать состоявшееся решение в судебном порядке. А вынесение решения с нарушением устава политической партии обжалованию в судебном порядке не подлежит.

Итак, действуя в системе социального нормативного регулирования, юридические нормы являются только одним из элементов этой системы. В условиях правового общества, демократического государства гармоническое взаимодействие права с иными социальными нормами — необходимое условие его эффективности.

24.Юридическая ответственность: понятие, виды.

Юридическая ответственность неразрывно связана с государством, нормами права, обязанностью и противоправным поведением граждан и их объединений. Государство, издавая нормы права, определяет юридическую ответственность субъектов независимо от их воли и желания, она носит государственно-принудительный характер.

Государственное принуждение — специфическое воздействие на поведение людей, основанное на его организованной силе. Но это не просто государственное принуждение, а принуждение к исполнению норм права. Характерная особенность такого принуждения заключается в том, что сама эта деятельность строго регламентирована законом, имеет свои правовые рамки.

Субъектами деятельности выступают суд, прокуратура, милиция, администрация различных государственных учреждений, которые специально занимаются рассмотрением дел о правонарушениях. Юридическая ответственность — это одновременно и претерпевание, она всегда связана с применением мер государственно-принудительного воздействия. Этой особенностью правовая ответственность отличается от иной социальной ответственности.

Юридическая ответственность всегда связана с определенными лишениями, т. е. она сопровождается причинением виновному отрицательных последствий, ущемлением или ограничением его личных, имущественных и других интересов. Лишения являются естественной реакцией на вред, причиненный правонарушителем обществу и государству или отдельной личности. Лишения — это дополнительные неблагоприятные последствия, возникающие только при правонарушении. Основная черта юридической ответственности - штрафное, карательное назначение. При этом кара – не самоцель, а средство перевоспитания правонарушителя. Наряду с наказанием юридическая ответственность выполняет правовосстановительную функцию, т.е. служит восстановлению нарушенных прав личности или государства. 

Штрафная, карательная ответственность применяется за преступления либо административные или дисциплинарные проступки. Возникновение и движение этой ответственности протекает только в процессуальной форме и определяется актами государственных органов и должностных лиц, наделенных соответствующими правомочиями. Этот вид ответственности включает следующие стадии:

1) обвинение определенного лица в совершении конкретного преступления или проступка;

2) исследование обстоятельств дела о правонарушении;

3) принятие решения о применении или неприменении санкции, выбор в ее пределах конкретной меры наказания или взыскания;

4) исполнение взыскания или наказания, назначенного правонарушителю;

5) своеобразным последствием применения штрафной, карательной санкции является «состояние наказанности» (судимость — в уголовном праве, наличие взыскания — в трудовом и административном), влекущее некоторые правоограничения и более строгую ответственность при рецидиве. К штрафной, карательной ответственности относятся уголовная, административная, дисциплинарная ответственность.

Правовосстановительная ответственность заключается в восстановлении незаконно нарушенных прав, в принудительном исполнении невыполненной обязанности. Особенность этого вида ответственности в том, что в ряде случаев правонарушитель может сам, без вмешательства государственных органов, выполнить свои обязанности, восстановить нарушенные права, прекратить противоправное состояние. На этом основаны дополнительные санкции, применяемые к правонарушителю в процессе осуществления этих отношений ответственности (пени, штрафы, другие меры понуждения). Правовосстановительная ответственность возникает с момента правонарушения и завершается восстановлением (в установленных законом пределах) нарушенного правопорядка. Процессуальные нормы регулируют реализацию этого вида ответственности в случае спора (в суде, арбитраже) или отказа правонарушителя восстановить нарушенный правопорядок (исполнительное производство).

Юридическая ответственность тесно связана с санкцией правовой нормы и в этом качестве предстает как принудительно исполняемая обязанность, возникшая в связи с правонарушением и реализуемая в конкретном правоотношении.

Правонарушение является основанием для юридической ответственности, где особое значение играет его состав. Состав правонарушения - это фактическое основание для юридической ответственности, а норма права - правовое основание, без которого юридическая ответственность немыслима. Правонарушение указывает на момент возникновения юридической ответственности, порождает определенные правоотношения и соответствующую ответственность лица, совершившего его.

Поэтому, рассматривая отношение ответственности в развитии, в нем нужно различать следующие стадии:

а) возникновение юридической ответственности;

б) выявление правонарушения;

в) официальную оценку правонарушения как оснований юридической ответственности в актах компетентных органов;

г) реализацию юридической ответственности.

Говоря о юридической ответственности как обязанности отвечать за уже содеянное правонарушение, следует различать ее объективные и субъективные предпосылки.

В объективном смысле это означает, что юридическая ответственность возможна в силу правового регулирования общественных отношений различными предписаниями, а в субъективном — свободы воли индивида, ибо без этого нет вины, без вины нет ответственности за противоправное деяние. Нельзя винить лицо, лишенное свободы воли. Нельзя невиновного считать ответственным.

Таким образом, юридическая ответственность характеризуется следующими основными признаками:

1) она опирается на государственное принуждение, на особый аппарат. Это конкретная форма реализации санкций, предусмотренных нормами права;

2) наступает за совершение правонарушения и связана с общественным осуждением;

3) выражается в определенных отрицательных последствиях для правонарушителя типа личного, имущественного, организационно-физического характера;

4) воплощается в процессуальной форме.

Указанные признаки юридической ответственности являются обязательными: отсутствие хотя бы одного из них свидетельствует об отсутствии юридической ответственности и позволяет отграничивать ее от других правовых и неправовых категорий.

Юридическая ответственность представляет собой возникшее из правонарушений правовое отношение между государством в лице его специальных органов и правонарушителем, на которого возлагается обязанность претерпевать соответствующие лишения и неблагоприятные последствия за совершенное правонарушение, за нарушение требований, которые содержатся в нормах права.

Основные функции юридической ответственности — охрана правопорядка и воспитание людей. Обе эти функции преследуют конкретную цель — предупреждение правонарушении. Она достигается только через исправление и перевоспитание правонарушителей, воспитание всех граждан в духе уважения законов.

В соответствии с видами правонарушений юридическая ответственность классифицируется как уголовно-правовая, гражданско-правовая, административная, дисциплинарная, а также материальная.

Уголовная ответственность наступает за преступления и поэтому представляет собой наиболее суровый вид юридической ответственности. Только наличие в действиях индивида состава уголовного преступления служит основанием возникновения уголовной ответственности. Возлагается она специальным правоприменительным актом — приговором суда, определяющим соответствующую деянию меру наказания. Уголовная ответственность воздействует непосредственно и прямо на личность преступника, даже если при этом наказание сопровождается ограничением его личных имущественных прав. Уголовное судопроизводство осуществляется и строго регламентированной процессуальной форме, обеспечивающей установление объективной истины по делу и наказание действительно виновных.

Гражданско-правовая ответственность, предусмотрена за нарушение договорных обязательств или за причинение внедоговорного имущественного ущерба. Она имеет свои характерные черты, определяемые спецификой данной отрасли права и предмета ее регулирования. Наиболее характерные санкции здесь сводятся к возмещению правонарушителем имущественного вреда и восстановлению нарушенного права. Закон предусматривает также возможность взыскания с виновного в нарушении договорных обязательств неустойки в виде штрафа или пени, и в этом проявляется ее компенсационный, правовосстановительный характер.

Осуществляется гражданско-правовая ответственность не только в судебном, но и в арбитражном, административном порядке.

Административная ответственность следует за административные правонарушения. Через институт административной ответственности реализуются нормы различных отраслей права (административного, трудового, хозяйственного, финансового и др.), поэтому круг актов, имеющих к ней отношение, весьма многочислен. Центральное место среди них занимает Кодекс об административных правонарушениях, где предусмотрены следующие виды административных взысканий: предупреждение, штраф, возмездное изъятие или конфискация определенных предметов, временное лишение специального права, исправительные работы, административный арест.

Дисциплинарная ответственность наступает вследствие совершения дисциплинарных проступков. Дисциплинарными санкциями могут быть замечание, выговор, строгий выговор, временный перевод на нижеоплачиваемую работу или смещение на низшую должность, увольнение с работы и т. д. Осуществляется дисциплинарная ответственность через должностных лиц, обладающих дисциплинарной властью.

Различают три вида дисциплинарной ответственности: в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, в порядке подчиненности и в соответствии с дисциплинарными уставами и положениями, действующими в некоторых министерствах и ведомствах.

Первый вид ответственности распространяется на всех рабочих и служащих, работающих по найму, и налагается за нарушение трудовой дисциплины руководителем предприятия или учреждения.

В порядке подчиненности ответственность несут должностные лица, имеющие право приема на работу, а также находящиеся на выборных должностях, и некоторые другие.

В уставах и положениях, наряду с общими мерами, содержатся специальные нормы с более жесткими санкциями, распространяющиеся на служащих строго определенного министерства или ведомства.

Материальная ответственность наступает за ущерб, причиненный предприятию, учреждению, организации рабочими и служащими при исполнении ими своих трудовых обязанностей.

54.Понятия преступления. Состав преступления.

      Уголовное право России формирует понятие преступления, взяв  за        основу его определения материальный признак. Указание на то, что        преступление есть не просто деяние запрещенное законом, а  действие или бездействие по своему содержанию опасное для интересов общества, для  общественных  отношений. Важнейшим  признаком преступления Российское уголовное право  считает  материальный        признак. Его (преступления) общественная опасность - такое  понятие преступления называется материальным понятием. Развернутое материальное понятие преступления дается  в  статье  7  УК РСФСР и в ст.14 проекта УК РФ. "Преступлением  признается  виновно-совершенное общественно  опасное  деяние, запрещенное  УК под угрозой наказания." Опираясь на законодательное  определение понятия преступления  наука  уголовного  права  устанавливает, что любые преступления характеризуются совокупностью  ряда обязательных признаков. Такими признаками являются:

       1.Общественная опасность;

       2.Уголовная противоправность;

       3.Виновность;

       4.Наказуемость деяния.

1.Общественная  опасность  деяния  -это  материальный  признак        преступления. Общественная опасность означает, что деяние  вредоносно для общества, т.е.  общественная  опасность  состоит  в  том, что деяние причиняет или создает угрозу причинения  существенного вреда общественным отношениям. Примерный перечень общественных отношений которым наносят вред преступления  содержит ст.7 УК РСФСР и ст.2 проекта УК РФ. Уголовный закон  защищает от преступных посягательств на безопасность личности, общества и государства. Общественная опасность деяния различается по характеру и степени. Характер общественной опасности определяет качественное своеобразие преступления. Характер  зависит от содержания общественных отношений на  которые  посягает        преступление  и  от  содержания  вредных  последствий   (материальных, физических, морального  вреда).  Степень  общественной        опасности- это количественное выражение  опасности  деяния. Она  определяется сравнительной ценностью объектов  посягательства, величиной причиненных ущербов, степенью  вины(умышленной, предумышленной, умышленно-внезапной, умышленно-аффектированной, неосторожной и т.д.), степенью низменности мотивов и  целей  преступления, сравнительной опасностью в зависимости  от  специфики    места и времени его совершения.

       2.Уголовная  противоправность-это  общественно  опасное   дея-      ние, предусмотренное уголовным законом в качестве преступления.        Деяние объявляется преступным и наказуемым по велению  уголовного закона. Уголовная противоправность состоит в  запрещенности преступления соответстветствующего уголовно правовой  норме  под угрозой применения к виновному уголовного наказания.  Уголовная противоправность деяния  является  юридическим  выражением  его  общественной  опасности.  "Nullum    crimen    sine      legis"-"Нет преступления без указания на то в законе".Российское уголовное право опровергает аналогию  уголовного  закона.

       Уголовный закон-это нормативно-правовой акт высших органов го-     сударственной власти, устанавливающий общие принципы  уголовной        ответственности, а также отдельные виды преступлений и те  меры        наказания, которые принимаются к лицам совершившим эти преступления. Аналогия означает применение сходного закона.

       3.Виновность лица, совершившего общественно опасное и  уголовно                                             противоправное деяние. Вина-это отношение психики лица к совершаемому им  общественно  опасному деянию (к действию или  бездействию)  и  его  последствиям в форме умысла или неосторожности. Виновным в  соверше-        нии преступления может быть признано  только  лицо  способное, как по своему возрасту, так и психическому  состоянию, правильно оценивать совершаемые им действия, отдавать в них себе отчет  и  руководить их совершением. Поэтому не могут рассматриваться  в    качестве преступления действия малолетних, а также  общественно опасные поступки невменяемых.

       4.Четвертый неотъемлемый  специфический  признак  преступления        это его наказуемость. Наказание-это необходимое правовое  последствие преступления. Наказуемость выражается в  угрозе  возможного применения наказания за деяния предусмотренные уголовным законом. Преступление-это общественно опасное, уголовно наказуемое, виновное и наказуемое деяние  (действие  или  бездействие),совершенное лицом вменяемым и  достигшим  определенного     возраста. В части 2 ст.7 УК РСФСР и части 2 ст.14  проекта  РФ говорится, что не является преступлением действие (бездействие) хотя формально и содержащее признаки  какого-либо  деяния, предусмотренного УК ,но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности. Закон сформулировал  два  критерия при которых совершаемое деяние не может быть признано преступлением.

       1.Формально есть признаки деяния, предусмотренные Уголовным  законом (формальное основание).

       2.Hо в cилу малозначительности оно не представляет  общеcтвен-      ной опаcноcти (материальное основание). Деяние cчитаетcя ма- лозначительным лишь при условии, если при его умышленном cовер-       шении умысел виновного был направлен на совершение именно  ма-        лозначительного деяния.

                  Понятие и признаки состава преступления.

      Состав преступления- это совокупность  установленных  уголовным        законом объективных и  субъективных  признаков, характеризующих        определенное общественно опасное деяние как преступление  данного вида. В статьях Особенной Части  УК  содержится  описание признаков конкретных преступлений. Эти признаки в  своей  совокупности характеризуют совершенное общественно опасное  деяние как преступление данного  вида  (кража, мошенничество,  грабеж, убийство).Надо иметь в виду, что законодательное описание признаков определенного состава преступления включает лишь  существенные и наиболее типичные признаки общественно опасного деяния, характеризующего его (деяние) в качестве конкретного преступления. Из многообразия признаков , присущих конкретному общественно опасному деянию, закон включает в характеристику состава лишь существенные и типичные для  преступлений  того  или      иного вида признаки.

       Пример: Конкретные случаи кражи  чужого  имущества  совершаются        при различных обстоятельствах. Квартирная  кража  ,  карманная    кража - эти случаи краж не похожи друг  на  друга, но, при  всем        разнообразии индивидуальных признаков, каждое из таких  похищений имеет существенные и типичные общие признаки. Во всех  этих  случаях имеет  место  тайное  похищение  чужого  имущества. Эти     признаки и закреплены законом при описании состава  преступления именуемого кражей (ст.144 УК РСФСР). Таким образом из всех   случаев реально совершаемых краж отбираются  признаки  которые являются общими, обязательными, типичными для любой кражи, существенными для любой кражи и в то же время отличительными, позволяющими отличать кражу от сходных деяний(например грабежа).

           О соотношении понятий преступление и состав преступления.        Конкретное преступление и его состав относятся к друг к  другу  как реальное явление (преступление) и понятие  об  этом  явлении(состав). Преступление - это определенное общественно опасное явление  реальной  действительности, обладающее  множеством    индивидуальных  признаков. Состав  преступления - это совокупность предусмотренных законом лишь наиболее существенных и типичных признаков необходимых для признания  определенного  общественно опасного деяния, то есть преступления.  Состав  преступления - это юридическое правовое понятие о преступлении оп-       ределенного вида. Состав преступления -это законодательная  модель преступления. Все признаки состава преступления подразделяются на четыре  группы,  характеризующие  основные  элементы      преступления:  объект  преступления  и   объективную    сторону, субъект  преступления  и  субъективную  сторону  преступления. Признаки, характеризующие  объект  и  объективную   сторону     преступления называют объективными признаками состава преступления. Признаки, характеризующие субъект и субъективную  сторону называют субъективными признаками. Объект преступления - это        то, на что посягает преступление и то, что охраняется  уголовным       законом. Объектом преступления являются различные  общественные        отношения(ст.1,ст.7 РСФСР и ст.2 проекта УК  РФ).  Объективную     сторону образуют признаки, характеризующие  внешние  (объективные) свойства преступления (т.е. то, как преступление выражается во внеобъективной действительности).К  объективной  стороне  преступления относятся:

       а) общественно опасное деяние в виде действия или бездействия;

       б) общественно опасные последствия;

       в) причинная связь между деянием и его последствиями;

       г) время, место, способ, обстановка, орудие и средство  совершения

        преступления.

       Субъектом преступления именуется  лицо, совершившее  преступле-       ние (автор деяния).Субъектом  может  быть  только  физическое,        вменяемое лицо, достигшее ко  времени  совершения  преступления        установленного законом возраста (особо опасные преступления  - с 14 лет, остальные - с 16 лет). Кровменяемости  и  достижения определенного возраста, как общих  признаков  характеризующих преступление, в законе могут указываться также  специальные        признаки субъекта. Субъективная сторона характеризует внутреннюю (психическую) сторону преступления, т.е. отношение  психики  лица к совершаемому им общественно опасному  деянию  и  к  его последствиям. Субъективную сторону преступления образуют:

       а) вина (в форме умысла или неосторожности);

       б) мотив (т.е. побуждения, которыми руководствовалось лицо  при

          совершении преступления);

       в) цель, которую лицо преследовало при совершении преступления.

        В рамках общего понятия состава преступления все признаки ха-        рактеризующие элементы преступления  принято  подразделять  на        обязательные и факультативные. Обязательные признаки - это признаки присущие всем без  исключения состава  преступления. В каждом преступлении должны  быть        установлены:

       а) конкретный объект;

       б) общественно опасное деяние в виде действия или бездействия;

       в) вина в форме умысла или неосторожности;

       г) возрастные признаки субъекта  преступления  и  его  вменяе-

       мость.

       Без этих признаков не может  быть  состава  преступления.         Факультативные признаки- это признаки свойственные  не  всем, а  лишь отдельным составам преступлений  или  группам  составов. К факультативным признакам относятся:

       а) признаки специального субъекта;

       б) мотив;

       в) цель;

       г)последствия преступления;

       д)причинная связь между деянием и  его  последствиями, а  также

       обстоятельства,  характеризующие  время, место, способ, обстанов-

       ку, орудие и средства совершения преступления.

       Такое подразделение признаков состава на     обязательные  и        факультативные возможно   только   при анализе  общего понятия                 преступления. В конкретном же составе  преступления  нет  необходимых, т.е. обязательных  и  факультативных  признаков, здесь  все    признаки необходимы. Нужно также иметь в виду, что признаки состава преступления нельзя сводить лишь к признакам указанным  в  диспозиции статей Особенной части УК. И сам состав  преступления нельзя сводить к диспозиции. Ни одна диспозиция не  содержит описания всех  признаков  конкретного  состава  преступления. Содержание признаков конкретного состава преступления  может быть правильно раскрыто лишь путем  анализа  соответствующих норм Общей и Особенной части УК и систематического  толкования закона.

Список использованной литературы.

1. Политология. Конспект лекций / Сост. Т.А. Ильина. -М.: ACT: ГТолигрэфиздат;  СПб.: Сова, 2010. - 160 с. (Конспект лекций).

2. Ланцов С. А. Политология: Учебное пособие. — СПб.: Питер, 2011. — 544 с.

3.Политология : учеб. Пособие для техн. вузов / М. А. Василик  И. П., Вишнякова – Вишневская, Ю.Г. Вилунас и др.; под ред. М.А. Василика – 4-е изд., перераб. доп . – Спб.:     Пионер; М.: Астрель: АСТ, 2005. – 398 с..




1. х гг философские исследования техники приобретают статус самостоятельной философской дисциплины
2. Дипломная работа- Совершенствование структуры управления предприятия легкой промышленности
3. Производительность, мотивация и оплата труда
4. Хабаровский государственный медицинский колледж ЦМК Терапевтические дисциплины Особенности се
5. И. Фоменков Смоленский государственный университет Уважаемые коллеги При всей неоднозначности и против
6. а соответствуют обязанности другой стороны работодателя и наоборот
7. Выдающийся русский флотоводец С
8. Введение Правовое положение человека и гражданина в полном объеме характеризуется совокупностью прав св
9. Возрастная психология МОСКОВСКИЙ ПСИХОЛОГОСОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ Черняховский филиал
10. Ведах у цих міфологічній та релігійній формі сконцентровано всі існуючі на той час знання
11. При этом инсайдеровская модель могла быть реализована и официально и спонтанно в ходе массовой модели
12. Лабораторная работа 41
13. Тема- Моделирование в среде табличного процессора
14. Оценка производительности труда
15. тема Задание 1 Выделите отличия кредитных денег банкнот от бумажных
16. Создание системы исчисления индексов внешней торговл
17. реферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук Чернівці ~7 Д
18. Скидання забруднювальних речовин у водні обєкти
19. Обліку та фінансів Рудь І
20. История химического оружия