Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.net

индивидуальных требований установленных государственными органами и международными договорами соглаше

Работа добавлена на сайт samzan.net:

Поможем написать учебную работу

Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.

Предоплата всего

от 25%

Подписываем

договор

Выберите тип работы:

Скидка 25% при заказе до 4.6.2024

1. Понятие права, его сущность. Право– совокупность общих норм и конкретных («индивидуальных») требований, установленных государственными органами и международными договорами (соглашениями).Иногда о праве говорят в более широком смысле, включая в это понятие помимо общих норм и частных требований правотворческую и правоприменительную («правоукоренительную» и «правоисполнительную») деятельность.По сути  право – одна из форм регулирования людьми собственного поведения, то есть форма социального саморегулирования. Его отличие от других аналогичных форм в том, что правовым регулированием занимается государство – структура, специально созданная для осуществления высшей власти над людьми, находящимися или иным образом тесно связанными с соответствующей территорией (страной). В идеале право признано пресекать конфликты и стимулировать сотрудничество между людьми, приводя жизнь в максимально возможное соответствие с собственными нормами.Для всех регулируемых правом поступков юристы используют общий термин «деяния», подразумевающий любые действия и бездействия всевозможных субъектов – то есть наделенных волей людей и наделяемых волей социальных структур (организаций – «юридических лиц», государств и т.д.).В Конституции Беларуси закреплено верховенство права. А это значит, что именно правовые нормы должны применяться в случае их расхождения с моральными и иными требованиями социального регулирования. Однако против моральных норм, энергично поддерживаемых всем обществом, – государство и право бессильны, и властям приходится приводить правовые нормы в соответствие с «всенародной волей».Ф-ции права. 1). Экономическая2). Политическая3). Социально-культурная4). Правоохранительная ее цель: восстановление нарушенных прав и наказание лиц, допустивших такие нарушения.5). Регулирующая функция: установление механизма реализации, принадлежащих субъекту прав.Источники права – это официально признанная или официально допустимая форма выражения правовых норм, то есть документы или действия, содержащие или выражающие правовые нормы данного государства. В нашей стране в качестве официальных источников права признаются только правовые акты Республики Беларусь и ее международные договоры, а негласно еще и мнения высокого начальства, выраженные любым способом.Кроме того, нужно иметь в виду, что гражданское право Республики Беларусь допускает применение правовых норм (права в целом) по аналогии – то есть распространение правовых норм на деяния, формально не попадающие под действие этих норм.

2. Система права.

Система права – совокупность правовых отраслей которые дифференцированы на основе присущих им особенностей, соответствующих специфике общественных отношений, данного исторического периода.

Свойства системы права:1). Объективное качество права, действующего в данном обществе.2). Она соответствует структуре общества.3). Она исторически изменчива.Говоря о системе права, белорусские правоведы сводят ее рассмотрение к изложению структуры права – точнее к тематическим классификаторам:- распределяющим все правовые нормы по обширным темам - «правовым отраслям» (например, трудовое право и гражданское право). Причем отраслевое деление считается основанным на самых существенных (видовых) различиях между правовыми нормами и охватывает (исчерпывает) всю правовую систему; - выделяющим узко-тематические «правовые институты»  подборки норм для каждого правового понятия (например, институт права собственности и институт возмещения вреда). Обычно удостаиваются внимания только те правовые институты, которые важны для данного юриста или для данной ситуации. Причем подборки норм, касающихся редко употребляемых правовых понятий (терминов), не составляются и статуса «правовых институтов» практически не удостаиваются.

3. Норма права. Классификация правовых норм. Право состоит из норм – общих правил поведения.
Норма права – это общеобязательное формально определенное правило поведения, установленное и обеспеченное государством, закрепленное в официальных актах, направленное на регулирование общественных отношений.
Норма права – это первоначальный, основной элемент содержания права, иными словами, это исходный элемент, первичная «клеточка» права. Поэтому в норме права выражены прежде всего основные черты содержания права (позитивного) в целом.
Нормы права существенно отличаются от иных социальных норм, хотя во многом и «родственны» им по своему происхождению.
В связи с этим можно выделить отличительные признаки правовых норм.
1. Норма права является обязательной. 2. Норма права носит общий характер. Это означает, что она обращена ко всем тем субъектам. 3. Нормы права устанавливаются либо санкционируются (т.е. допускаются, подтверждаются) государством. 4. Правовые нормы отличаются от иных видов социальных норм признаком формальной определенности (норма письменно закреплена нормативном правовом акте).
5. Следующий признак нормы права – системность. Он выражается, в объединении всех норм права в различные отрасли и институты права, которые в совокупности составляют систему права.6. Норма права рассчитана на многократное применение.7. Норма права носит безличный характер.
Классификация норм права. Нормы права классифицируются прежде всего по тем видам общественных отношений, которые они регулируют. По юридической силе нормы права делятся на нормы закона и подзаконных актов.
По времени действия нормы права подразделяются на постоянные и временные. Первые действуют до их отмены, вторые - только в пределах определенного промежутка времени, по истечении которого они прекращают свое действие. По кругу лиц, на которых распространяется действие норм права, они классифицируются на общие и специальные. По степени общности содержания нормы права делятся на нормы-принципы, общие и конкретные нормы. Первые не содержат явно выраженных норм права и выражают социальное содержание всех норм данной группы. В отличие от норм-принципов общие нормы - это общие правила, конкретизирующиеся в других нормах. По характеру предписываемых правил поведения нормы права могут быть обязывающими, уполномочивающими и запрещающими. По степени активизации социально полезной деятельности субъектов права нормы права можно делить на обычные и поощрительные. По способу установления правил поведения нормы права делятся на категорические (императивные) и диспозитивные. Категорические нормы формулируют определенные правила поведения, исключая выбор, от которых не допускается отступление. Диспозитивные нормы предоставляют субъектам выбор установленных правил поведения. В зависимости от целевого назначения нормы права делятся на регулятивные и охранительные. Регулятивные представляют собой предписания, устанавливающие права и обязанности участников правоотношений. Охранительные регулируют общественные отношения, связанные с юридической ответственностью и применением мер государственного принуждения. Они еще называются нормами процессуального права.

4.Понятие государства, его функции. Государство – объединение людей под высшей (верховной) для данной территории (страны) властью. Под государством в широком смысле понимают централизованно управляемую страну в целом, а в узком смысле – только систему органов (лиц и организаций), осуществляющих государственную власть. Отличительными признаками государства правоведы считают: - суверенитет - территорию - население; - власть - налоги;- право. Функции государства – основные формы (направления) деятельности государства, осуществляемые госаппаратом. Их делят на виды по-разному. В качестве самых значимых выделяют: внутренние и внешние функции. Внутренние функции государства подразделяются на множество разновидностей, чаще всего причудливо пересекающихся: экономические, социальные, идеологические, научно-исследовательские, культурные, образовательные, экологические, здравоохранительные, физкультурно-спортивные, правоохранительные, контрольные и т.д. Столь пестрый разнобой  результат применения разнородных критериев классификации и ориентации на перечень существующих госорганов. При упорядоченности критериев классифицирования внутренние функции в первую очередь должны делиться на развивающие (способствующие материальному и духовному развитию) и пресекающие (искореняющие негатив: нарушение прав и конфликты интересов).Подлинное единообразие классифицирования иногда применяется при делении на разновидности внешних функций государства. Так для взаимопонимания между странами указывается одна разновидность функций  «международное сотрудничество» (включая участие в решении общемировых проблем), а на случай конфликтов и вражды другая   «обеспечение обороноспособности» (включая госбезопасность).

5. Основные теории происхождения государства. Теорий возникновения государства даже больше, чем известных нам государств. Эти теории группируют следующим образом:1) Мифологические и религиозные (теологические) концепции, приписывающие создание государства Богам и мифическим героям. 2) Идеалистические системы, признающие государство незавершенным или несовершенным воплощением идеала («идеи», наилучшей модели объединения людей). 3) Циклические концепции, рассматривающие всю историю как движение по кругу, для них государство неустойчивая форма совместного проживания людей, проходящая через множество стадий (этапов) развития от полного развала до апогея (максимально возможного совершенства). 4) Договорные теории, где государство результат общественного договора. 5) Либеральные концепции, где государство средство защиты неотъемлемых прав и интересов личности. 6) Эволюционные (органические) теории, описывающие государство как естественный результат социальной эволюции. 7) Патриархальные и патерналистские концепции, считающие, что древняя семью и отеческая власть постепенно трансформировались в государство.8) Революционно классовые теории, рассматривающие государство как орудие классового господства, которое угнетенный класс для собственного освобождения должен отнять у господствующего класса и, в конечном итоге, при переходе к высшей, коммунистической фазе  сломать.9) «Теории насилия», где государство  продукт насилия (внешнего или внутреннего). 10) Биологические и психологические концепции, рассматривающие государство как проявление присущих каждому человеку биологических и психологических особенностей.

6. Форма гос-ва Форма государства — это сложное общественное явление, включающее в себя три взаимосвязанных элемента: форма правления, форма территориального устройства и форма государственного режима:Форма правления — это структура высших органов гос власти, порядок их образования и распределение компетенции. Монархия — форма правления, при которой верховная власть осуществляется единолично и переходит, как правило, по наследству.Абсолютная монархия — такая форма правления, при которой верховная государственная власть по закону всецело принадлежит одному лицу — царю, королю, императору. Сословно-представительная монархия — такая форма правления, при которой власть монарха ограничена сословно-представительным органом (например, Земский Собор в России). Конституционная монархия — такая форма правления, при которой власть монарха значительно ограничена конституцией. Дуалистическая монархия характеризуется двойственным характером: юридически и фактически власть разделена между правительством, формируемым монархом, и парламентом. Республика — это форма правления, при которой верховная государственная власть осуществляется выборными органами, избираемыми населением на определенный срок. Существуют разновидности республиканской формы: Парламентская республика — такая форма правления, при которой верховная роль в организации государственной жизни принадлежит парламенту. В такой республике правительство формирует парламентское большинство (той партией, которой принадлежит большинство голосов в парламенте). Глава государства избирается или парламентом или парламентской коллегией. Президентская республика — это такая форма правления, при которой наряду с парламентаризмом соединяется в руках президента полномочия главы государства и главы правительства. При этой форме у президента большие полномочия, правительство подотчетно президенту, а не парламенту. Форма государственного устройства — это национальное и административно-территориальное строение государства, которое раскрывает характер взаимоотношений между его составными частями, между центральными и местными органами. Различаются: Унитарное государство — это единое целое государственное образование, состоящее из административно-территориальных единиц, которые подчиняются центральным органам власти. Для такой формы характерны единые для всей страны высшие представительные, исполнительные и судебные органы, которые осуществляют верховное руководство местными органами. Федерация представляет собой добровольное объединение нескольких ранее самостоятельных государственных образований в одно союзное государство. Федеративное устройство неоднородно. Верховная законодательная, исполнительная и судебная власть принадлежит федеральному центру. Субъекты федерации обладают правом принятия собственных конституций, имеют свои высшие законодательные, исполнительные и судебные органы. Субъекты федерации не являются государственными образованиями, субъекты лишены права прямого представительства в международных отношениях. Конфедерация — это временный юридический союз суверенных государств, созданный для обеспечения их общих интересов. При таком устройстве члены конфедерации сохраняют свои суверенные права, как во внутренних, так и во внешних делах. Отличия: конфедерация не имеет своих общих законодательных, исполнительных и судебных органов, характерных для федерации; нет единой армии, единой системы налогов и единого государственного бюджета; сохраняется гражданство членов, хотя режим перемещения внутри конфедерации упрощен. Конфедерация может договориться о единой денежной системе, единой таможенных правилах и т. д. Как правило, конфедерации недолговечны — они или распадаются или превращаются в федерацию. Политический режим  представляет собой совокупность способов и методов осуществления власти государства. Тоталитарный режим характеризуется полным (тотальным) контролем государства над всеми сферами общественной жизни. Различаются режимы: олигархический — власть немногих, финансово-олигархический — власть немногих наиболее богатых, авторитарный (автократический, диктаторский) — власть в руках одного человека. Демократический режим складывается в правовых государствах и гарантирует защищенность прав личности во всех сферах общественной жизни, создает механизмы прямого воздействия населения на характер государственной власти через выборы. Различается непосредственная демократия — прямое участие народа в решении вопросов государственной и общественной жизни (выборы, референдумы, манифестации, забастовки и т. д.) и представительная демократия, — что означает передачу народом части принадлежащей ей власти формируемым им органам (парламенту, президенту, учредительному собранию и т. д.).

7 и 8. Конституционное право. Источники. Взаимосвязь с др. отраслями. Конституционное (государственное) право = Конституция + законы и иные нормативные акты, регламентирующие важнейшие права-обязанности человека, госустройство и деятельность государства в целом. Поэтому на Конституции и конституционном праве основаны все остальные отрасли права, конкретизирующие правовое регулирование в соответствии с Основным Законом нашего государства. Основным источником, т.е. нормативным актом, в котором содержатся нормы права, является Конституция РБ. Сущность Конституции именно в том, что она Основной Закон то есть:1) самый главный (верховенствующий) закон, основа всех прочих актов законодательства;2) нормативный акт, предусматривающий самые важные правила государственного общежития. Основные политико-правовые свойства Конституции:- государственный суверенитет;- верховенство права;- всеобщее равенство перед законом;- демократизм («единственным источником государственной власти является народ»);- гуманизм («человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью общества и государства»);- взаимная ответственность граждан и государства; - разделение властей (глава государства + три ветви власти: законодательная, исполнительная судебная + государственный надзор и контроль + местное управление и самоуправление);- признание приоритета общепризнанных принципов международного права.Основы конституционного строя закреплены в Разделе I (статьи 1-20) Конституции Республики Беларусь. Важнейшие из них такие:1) «Республика Беларусь» определена как «унитарное демократическое социальное правовое государство», обладающее неотъемлемым суверенитетом;2) «единственным источником государственной власти и носителем суверенитета» объявлен народ;3) «человек, его права, свободы и гарантии их реализации» названы «высшей ценностью и целью общества и государства»;4) провозглашены принципы разделения властей, верховенства права, равенства всех перед законом, приоритетности международного права и мирного сосуществования народов;5) декларировано социальное, политическое, религиозное и информационное многообразие (плюрализм).Кроме того, в вышеуказанном разделе Конституции закреплены:- основополагающие социальные, культурные, имущественные и иные экономические права (в самом общем виде);- административно-территориальное деление страны;- статус иностранных граждан и лиц без гражданства - по общему правилу равноправие с гражданами Беларуси;- белорусский и русский языки в качестве государственных;- Государственный флаг, Государственный герб и Государственный гимн в качестве символов Беларуси;- Минск в качестве столицы государства.

9. Президент. Президент Беларуси является главой белорусского государства, гарантом Конституции Республики Беларусь, прав и свобод человека и гражданина. Его полномочия регламентируются Конституцией Беларуси и законом «О Президенте Республики Беларусь». Белорусский Президент избирается непосредственно народом Беларуси на пять лет. Право избирать имеют граждане Республики Беларусь, достигшие 18 лет. Кандидат в президенты должен: быть гражданином Республики Беларусь; быть не моложе 35 лет; проживать в Беларуси не менее 10 лет. Полномочия Президента. Президент отвечает за: суверенитет Республики Беларусь; национальную безопасность; территориальную целостность; политическую и экономическую стабильность. Помимо главы государства Президент Республики Беларусь является:  главнокомандующим Вооруженными Силами Беларуси;  главой Совета Безопасности. В компетенцию Президента Беларуси входит: реализация основных направлений внутренней и внешней политики; представление белорусского государства на международной арене; назначение очередных и внеочередных выборов парламента; назначение премьер-министра и председателей важнейших судов Беларуси; подписание законов; помилование осужденных; награждение государственными наградами, присвоение званий и чинов. Привилегии Президента: Согласно Конституции Президент Республики Беларусь обладает неприкосновенностью, его честь и достоинство охраняются законом.

10)нац.собр. –парламент Рб.Парламентназывается Нац. Собр. Р Б. Является органом представит.и законодат. власти РБ.Пар. состоит из двух палат:Палата представителей и Совет Республики.Палатапредст. ежегодно проводит по 2 очередные сессии. Внеочередные сессии созываются по инициативе Презид. страны.парл. избирается  на 4 года. В составе Палаты представителей 110 депутатов, избираемых народом . Депутаты - гражд. РБ в возрасте от 21 года. Они могут быть членами правительства, но не могут быть в Совете Респ. Функции:рассмотрение проектов законов.назначение выборов Президент.одобрение кандидатов, назначаемых Президентом на пост Премьер-министра.оценка работы правительства. Совет Республикиэто региональный представительный орган, состоящий из 64 членов.Местные Советы избирают 56 членов: 8 от каждой области и 8 от Минска. Еще 8 членов назначает Президент Беларуси. быть в возрасте от 30 лет,постоянно проживать в соответствующем регионе Беларуси по меньшей мере 5 лет. функция СР – принятие или отклонение проектов законов, одобренных Палатой представителей.

11)В состав белорусского правительства, или Совета Министров, входят премьер-министр РБ, его замы, министры, возглавляющие соответствующие министерства, а также руководители госкомитетов.Прав. подотчетно Президенту РБ и ответственно перед Парламентом.Премьер-министр назначается Президентом Республики Беларусь с согласия Палаты представителей.Совет Министров Беларуси отвечает за работугос органов, в числе которых:гос админ  органы, министерства,гос комитеты ,концерны.организации, подчиненные правит.В компетенцию праввходят:контроль над нацбюджетом,внутр и внешполитика,программыэкон и соц развития, нац безопасность и оборона.Прем-мин:осуществляет непосредственное руководство деятельностью Прав-ва и несет перс ответственность за его работу;подписывает постановления Прав;в двухмесячный срок после своего назначения представляет Парламенту программу деятельности Правительства, а в случае ее отклонения представляет повторную программу деятельности Прав в течение двух месяцев;информирует Президента об основных направлениях деятельности Прав и о всех его важнейших решениях;выполняет другие функции, связанные с организацией и деятельностью Правительства.

12)Судебная власть в РБ принадлежит только судам, образованным в установленном порядке, и осуществляется независимо от законодательной и исполнительной власти.Суды защищают гарантированные Конституцией РБ и актами законодательства РБ:личные права и свободы;соц-эк и полит права граждан;конституционный строй РБ;гос и общественные интересы;праваюрид лиц независимо от форм собственности, ведомственного подчинения и условий хозяйствования.Право на обращение за судебной защитой гарантируется стат 60 Кон РБ.Система судов строится на принципах территориальности и специализации. Она состоит из:КонстСуда;системы общих судов;системы хозяйственных судов.Образованиечрезвычайных судовзапрещается.Судоустройство в РБопределяется:законом РБ от 30 марта 1994 года «О Конституционном Суде РБ»;«Кодексом РБ о судоустройстве и статусе судей».

13)Правосудие – это госдеят, осуществ судом.органы как прокуратура, милиция способствуют осущес правосудия(принимают меры к раскрытию преступлений, собирают доказа виновности и т.д.). Однако их деятельность не является правосудием.признать человека виновным в совершении преступления и подвергнуть его уголовному наказанию может только суд. Возможность в несудебных уголовных репрессий полностью исключена. Правосудие осущ на основе закона. Правосудие осущ путем рассмотрения в судебных заседаниях гражданских и уголовных дел в установленной законом процессуальной форме. Соблюдение процес формы способствует достижению истины в процессе.В результате рассмотрения дела применяется госпринужд, котор может применить только суд.. Символами судебной власти в РБ являются: Гос герб.флаг. Они устанав в здании суда и в зале судебных заседаний.

14)Подведомственность есть категория, которая применяется для разграничения споров по разрешению споров и защите прав между различными судебными и несудебными органами.Подведом.ь – это круг дел, отнесённых законом к компетенции того или иного судебного или несудебного органа.Общее правило – это правило, которое формулируется в самом общем виде в законе применительно ко всем делам, которые подведомственны тому или иному органы.ПОДСУДНОСТЬ - распределение между судами дел, подлежащих рассмотрению по первой инстанции, т.е. установление конкретного суда, который долженразрешить данное дело.два вида ПОДСУДНОСТИ: родовую (предметную) и территориальную (местную). Родовая означает отнесение дела к ведению того или иного звена судебной системы - в зависимости от вида преступления и характера гражданскогодела. Территориальная разграничивает компетенцию между одно родными судами, т.е. различными судами одного и того же звена судебнойсистемы. Терр Под по уголовным делам опрместом совершения преступления, т.е. дело рассматривается тем су дом, в районе деятельности которого совершено преступление. Если местосовершения преступления определить невозможно, ПОДСУДНОСТЬ устан. по месту окончания предвар.следствия или дознания.

15. Правовой статус судей, полномочия судей в Республике

Судьей районного(гор) суда м б: Гражд РБ Достигших возраста 25 лет Владеющие русс и белор. высшее юрид образ, с присвоением квалифюрист Не совершивший порочащий его проступков стаж работы по юр спец не менее 3 лет Сдавший квалиф экзамен на должность судьи Прошедший спецподготовку на должность судьи в течении до одного года в специализучрежобразсовмещенной со стажировкой в суде Судьи областного Мин гор, белорвоенного судов должны иметь дополнительно к выше перечтребованиям стаж работы в должности судьи не менее 3 лет. Судьи Верховного Суда(3 коллегий)должны иметь стаж работы в должности судьи не менее 5 лет. Судьей судебной коллегии по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда может быть лицо, имеющее как высшее юр, так и высшее техническое или научное образ, судья не имеющее высшее юр образ должен иметь стаж работы в области патентоведения не менее 5 лет. Все судьи в праве осуществлять правосудие только после принесения присяги( в течении одного месяца со дня назначения на должность). Судьи Конститсуда должны быть высоко квалифицированными специалистами в области права имеющих, как правило, ученую степень. Срок полномочий членов конституционного суда 11 лет, предельный возраст 70 лет(ст.116 Конституции и ст.91 Кодекса). Судьи военных судов должны иметь офицерское звание.Полномочия:Районный (городской) суд рассматривает все гражданские, уголовные и админ дела.Областной, Мин город суды:рассматривают в пределах своих полномочий дела в качестве суда первой инстанцииПрезидиум областного, Мин гор судов в пределах своих полномочий:рассматривает дела в порядке надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам;утверждает по представлению председателя областного, Мин гор судов из числа судей составы судебных коллегий; рассм материалы изучения и обобщения судебной практики и анализа судебной статистики.Верховный СудРБ:вносит предложения в Конституционный Суд РБ о проверке конституционности нормативных актов;в пределах своих полномочий рассматривает дела в кассационном порядке, в порядке надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам и в качестве суда первой инстанции в случаях, предусмотренных законами РБ;

16.Административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое КОАП РФ или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность. Признаки административного правонарушения:

административным правонарушением является деяние: действие или бездействие;

деяние является противоправным, т. е. нарушает установленные в государстве нормы поведения;

деяние должно быть виновным;

за совершение данного деяния предусмотрена административная ответственность.

Виды:

предупреждение;

административный штраф;

возмездное изъятие предмета, ставшего орудием совершения или непосредственным объектом административного правонарушения;

конфискация предмета, явившегося орудием совершения или непосредственным объектом правонарушения;

лишение специального права, предоставленного гражданину (права управления транспортными средствами, права охоты);

административный арест;

административное выдворение за пределы РФ иностранного гражданина или лица без гражданства;

дисквалификация.

Если Вы совершили административный проступок, привлечь Вас к административной ответственности в зависимости от  вида и тяжести совершенного проступка могут следующие органы:

- судьи гарнизонных военных судов.

- пограничные органы

- военные комиссары.

17. Субъектами административной ответственности чаще всего выступают субъекты административного проступка, т.е. совершившие административное правонарушение физические лица и привлекаемые за это к административной ответственности.

По результатам проведенной проверки и выявленных нарушений, Инспектор (инспектора), составляет акт в 2 экземплярах.

В предписании указываются вид нарушения, ссылка на нормативный правовой акт, технический регламент, проектную документацию, требования, которые нарушены, а также устанавливается срок устранения выявленных нарушений.

Первые экземпляры акта и предписания, а также копии указанных документов передаются заказчику, застройщику или подрядчику .Вторые экземпляры акта и предписания, а также составленные либо полученные в процессе проведения проверки документы остаются в деле органа государственного строительного надзора.

По факту совершения административного правонарушения составляется протокол.

Результаты проверки заносятся Инспектором органа государственного строительного надзора в общий и (или) специальный журналы.

В протоколе указывается точный адрес месторасположения и строительный номер объекта.

Дело об административном правонарушении рассматривается по месту его совершения.

Постановление о наложение административного штрафа выносится должностным лицом – Начальником Инспекции ГАСН РТ, его заместителем и руководителями структурных подразделений.

Постановление по делу об административном правонарушении вынесенное должностным лицом может быть обжаловано - в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, а также в судебном порядке.

1. Производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств:

Обстоятельства, исключающие административную ответственность.

1) отсутствие события административного правонарушения;

2) отсутствие состава административного правонарушения, в том числе недостижение физическим лицом на момент совершения противоправных действии (бездействия) возраста, предусмотренного настоящим Кодексом для привлечения к административной ответственности, или невменяемость физического лица, совершившего противоправные действия (бездействие);

3) действия лица в состоянии крайней необходимости;

4) издание акта амнистии, если такой акт устраняет применение административного наказания;

5) отмена закона, установившего административную ответственность;

6) истечение сроков давности привлечения к административной ответственности;

7) наличие по одному и тому же факту совершения противоправных действий (бездействия) лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, постановления о назначении административного наказания, либо постановления о прекращении производства по делу об административном правонарушении, либо постановления о возбуждении уголовного дела;

8) смерть физического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении.

18. Понятие преступления, признаки (состав) преступления.

Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания.

Преступление - это деяние, то есть акт внешнего проявления поведения человека, которое находит свое отражение в его действиях либо бездействии. Действие представляет собой активное и осознанное поведение лица. Оно проявляется в различных телодвижениях, использовании предметов, орудий, механизмов. Что же касается бездействия, то оно, напротив, выражая осознанное и волевое поведение лица, характеризуется невыполнением, то есть воздержанием от совершения каких-то действий. Как действие, так и бездействие образуют волевой поступок человека, обусловленный определенной мотивированностью и проявлением свободы воли лица. Поведение бессознательное либо под влиянием непреодолимой силы исключает свободное волеизъявление, а поэтому оно не может образовать преступление.

Признаки преступления:

Общественная опасность совершенного деяния.

Противоправность деяния.

Виновность лица, совершившего это деяние.

Уголовная наказуемость.

19. Категории преступлений, соучастие в преступлении.

В зависимости от характера и степени общественной опасности все преступные деяния классифицируются следующим образом:

· преступления небольшой тяжести;

· преступления средней тяжести;

· тяжкие преступления;

· особо тяжкие преступления.

Под соучастием понимается коллективное, умышленное участие субъектов в количестве два и более в реализации какого-либо умышленного преступления. При соучастии, между злоумышленниками прослеживается взаимная поддержка как морального так и физического характера, что существенно увеличивает их шансы на достижение необходимого результата.

Признаками соучастия считаются:

- участие субъектов в количестве два и более, наличие которых, даёт основания предполагать, что все соучастники имеют возраст позволяющий привлекать их к уголовной ответственности и во время совершения деликта были вполне вменяемы;

- совместность действий субъектов, которые участвовали в совершении преступления, подразумевает, что деятельность одного соучастника может дополнять действия другого, что позволяет получить некие общие для них опасные последствия. Если данная совместная деятельность обладает лишь определённым внешним характером и лишена определённой внутренней, сознательной связи, то соучастие в едином преступлении не усматривается;

- совместность действий соучастников реализуется неком в общем для всех последствии;

- причинная связь между содеянным каждым соучастником и общим преступным результатом, подразумевает, что наступившие негативные последствия вызываются коллективной преступной деятельностью всех субъектов;

- при соучастии, преступный результат, является следствием совместной деятельности непосредственно исполнителя, организатора преступления, подстрекателя и пособника.

- соучастие возможно исключительно в умышленных преступлениях, поэтому совершение какого-либо преступления в результате неких действий неосторожного характера совершённых несколькими субъектами, не образует соучастия в деликте.

20. Понятие и формы вины. Отягчающие и смягчающие вину обстоятельства.

Вина — понятие уголовно-правовое, в нем выражается психическое (интеллектуальное и волевое) отношение лица к совершаемому им общественно опасному действию (бездействию) и наступившим общественно опасным последствиям.

Вина выражается в форме умысла или неосторожности. Признаки умысла : а) сознание лицом общественно опасного характера своего действия или бездействия, б) предвидение его общественно опасных последствий, в) желание наступления общественно опасных последствий или сознательное их допущение. Признаки неосторожной формы вины: а) не осознание лицом общественно опасного характера своего действия или бездействия, б) не предвидение возможности наступления общественно опасных последствий своего действия или бездействия, хотя должно было и могло предвидеть, в) не желает наступления общественно опасных последствий или легкомысленно рассчитывает на их предотвращение. Разграничение форм имеет значение для определения правовых последствий. Так, недействительность сделок может наступить только при умышленной форме вины. В гражданском праве действует презумпция виновности, то есть отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство . Законом или договором может быть допущена ответственность должника и при отсутствии вины (например, договор хранения - ответственность за порчу или утрату имущества вины, за исключением непреодолимой силы). Вина кредитора может служить основанием для освобождения должника от ответственности, при отсутствии его вины. Если виноваты обе стороны, то уменьшается ответственность должника (например, если кредитор содействовал увеличению размера убытков или не принял меры к их уменьшению).

смягчающие ответственность обстоятельства:

1) предотвращение виновным вредных последствий совершенного преступления, или добровольное возмещение нанесенного ущерба, или устранение причиненного вреда;

2) совершение преступления вследствие стечения тяжелых личных или семейных обстоятельств;

3) совершение преступления под влиянием угрозы или принуждения либо в силу материальной или иной зависимости;

4) совершение преступления под влиянием сильного душевного волнения, вызванного неправомерными действиями потерпевшего;

5) совершение преступления при защите от общественно опасного посягательства, хотя и с превышением пределов необходимой обороны;

6) совершение преступления несовершеннолетним;

7) совершение преступления женщиной в состоянии беременности;

8) чистосердечное раскаяние или явка с повинной, а также способ-ствование раскрытию преступления.

отягчающие ответственность:

1) совершение преступления лицом, ранее совершившим какое-либо преступление (в зависимости от характера первого преступления суд вправе не признавать за ним значения отягчающего обстоятельства);

2) совершение преступления организованной группой;

3) совершение преступления с использованием подчиненного или иного зависимого положения лица, в отношении которого совершено преступление;

4) совершение преступления из корыстных или иных низменных побуждений;

5) причинение преступлением тяжких последствий;

6) совершение преступления в отношении малолетнего, престарелого или лица, находящегося в беспомощном состоянии;

21. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.

Обстоятельства исключающие преступность - это деяния, направленные на устранение угрозы, созданной для объектов уголовно-правовой охраны, путем причинение вреда, признаваемые общественно полезными и социально целесообразными.

УК различает шесть видов обстоятельств, исключающих преступность деяния:

1) необходимая оборона ;

2) причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление ;

3) крайняя необходимость ;

4) физическое или психическое принуждение ;

5) обоснованный риск ;

6) исполнение приказа или распоряжения .

22. Понятие наказания и виды наказаний за совершение преступлений.

Наказание есть мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда. Наказание применяется к лицу, признанному виновным в совершении преступления, и заключается в предусмотренных УК РФ лишении или ограничении прав и свобод этого лица.

Наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

Виды наказаний

Видами наказаний являются:

а) штраф;

б) лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;

в) лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград;

г) обязательные работы;

д) исправительные работы;

е) ограничение по военной службе;

ж) конфискация имущества;

з) ограничение свободы;

и) арест;

к) содержание в дисциплинарной воинской части;

л) лишение свободы на определенный срок;

м) пожизненное лишение свободы;

н) смертная казнь.

23. Понятие, предмет и функции гражданского права.

Понятие гражданского права

Наука гражданского права является системой знаний о содержании и практике применения действующего гражданского права и гражданского законодательства, а также истории и опыте его развития в своей стране и в зарубежных правопорядках.

В свою очередь гражданское право как одна из отраслей объективного права представляет собой систему правовых норм, а гражданское законодательство охватывает совокупность нормативных правовых актов, содержащих нормы гражданского права.

Предмет гражданского права

Предметом гражданского права как отрасли права являются имущественные и личные неимущественные отношения, регулируемые гражданско-правовым методом юридического равенства и автономии сторон с помощью законодательно закрепленных правовых норм.

Предметом и объектом исследования науки гражданского права является:

– содержание действующего гражданского права и гражданского законодательства: система гражданско-правовых норм и его составляющих частей, совокупность нормативных правовых актов и их составляющих;

– развитие и эффективность механизма гражданско-правового регулирования соответствующих общественных отношений;

Функции гражданского права как отрасли права – задачи, которые оно выполняет в обществе. Функции гражданского права: регулятивная; охранительная; преобразующая имущественные и неимущественные отношения в обществе в целом.

– анализ и синтез единства и взаимосвязи правовых норм с общественными отношениями, которые они регулируют. Как гласит известное изречение: «закон не может подняться выше экономического и культурного уровня развития общества»;

– история и опыт (его обобщение) развития отечественных и зарубежных гражданско-правовых правопорядков;

– предмет, метод, источники гражданского права, гражданские правоотношения, их содержание и форма, культура общения, юридические факты, лежащие в основе правоотношений.

24. Признаки гражданско-правовых отношений и субъекты гражданско-правовых отношений.

Г-п о. — отношения между гражданами и юридическими лицами, регулируемые ГК.

Г-п о. основаны на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности участников, возникают между юр  равными и независимыми друг от друга субъектами, имеющими собственное имущество.

Признак - субъекты этих отношений, осуществляя предпринимательскую деятельность, преследуют цель - извлечение прибыли, и так как их деят. характеризуется полной самостоят, они несут риск от последствий принятых ими решений, риск неполучения прибыли и т.д. НО наемные работники выполняют лишь свою трудовую функцию в нормальных условия труда, получая за это заработную плату, но при этом не несут предпринимательские риски и не несут ответственности за результаты предпринимательской деятельности.

Г-п о. возникают на основании юр. фактов, основной юр. фактор - заключение договора.

Субъекты гражданского права  «законные участники гражданско-правовых отношений», точнее люди, организации и государства в той мере, в какой их деятельность регулируют нормы гражданского права.

Субъекты ГП делятся на 3 категории:

1) физические лица (граждане);

2) юридические лица (коммерческие и некоммерческие организации);15

3) государства в целом и их административные единицы:

- внутри РБ - области, районы, сельсоветы, города и поселки городского типа, в которых созданы местные Советы.

25. Правоспособность и  дееспособность в гражданском праве.

П - способность иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, предусмотр. законом.

Гражданская П возникает в момент рождения гражданина и прекращается с его смертью. Гражданин правоспособен в течение всей жизни независимо от возраста и состояния здоровья. Гражданская П органически связана с гражданством. Приобретая в установленном законом порядке гражданство, человек одновременно становится субъектом гражданского права данного государства. Содержание гражданской П образуют те права и обязанности, которые гражданин, согласно закону, может иметь. Граждане Республики Беларусь могут: иметь имущество в собственности; завещать и наследовать имущество; заниматься предпринимательской и иной хозяйственной (не запрещенной законодательством) деятельностью; создавать самостоятельно или совместно с другими гражданами и организациями юридические лица; совершать не запрещенные законом сделки; избирать место жительства; иметь права автора произведения науки, литературы, искусства или иного результата интеллектуальной деятельности; иметь другие имущественные и личные неимущественные права. Гражданам республики Беларусь обеспечено право на образование, на труд. на отдых, на социальное обеспечение в старости, в случае болезни, инвалидности и т.д. В содержание гражданской правоспособности (кроме способности иметь права) входит и способность обладать обязанностями (например, обязанность причинителя вреда возместить вред).

 ГражданскаяП—основа для правообладания, его необходимая предпосылка.

В РБ все граждане обладают равной по содержанию гражданской правоспособностью независимо от происхождения, социального и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, языка, отношения к религии, политических убеждений, рода и характера занятий, места жительства и других обстоятельств. Никто не имеет преимуществ и привилегий в способности обладать гражданскими правами. В соответствии с действующим законодательством гражданская правоспособность пользуется правовой защитой. Гражданин вправе свободно распоряжаться своими правами (например, продать, подарить принадлежащую ему вещь), но не может уменьшить свою гражданскую правоспособность.

Д - способность гражданина своими действиями приобретать и осущ гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их. Наиболее существенными элементами Д - возмодность самостоятельного заключения сделок и возможность нести самостоятельную имущественную ответственность.

 Закон связывает способность гражданина совершать разумные действия, сознавать значение своих действий и их последствий с достижением совершеннолетия, т.е. с достижением 18-летнего возраста.

В случае, чел вступает  в брак до достижения 18 лет, гражданин, не достигший 18  возраста, приобретает Д в полном объеме соответственно с момента вступления в брак.

 Частичная Д - несовершеннолетних в возрасте до 14 лет (малолетних) : могут совершать мелкие бытовые сделки дарения вещей и денег, сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем или с согласия 3его лица и тд.

  Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет наделены Д в значительно большем объеме. При достижении 14 лет несовершеннолетний наделяется правом совершать любые сделки, при условии письменного согласия своих родителей, усыновителей или попечителей.

 Несовершеннолетние, достигшие 16-ти лет, обладают трудовой. По достижении 16 лет несовершеннолетние вправе быть членами кооперативов в соответствии с актами законодательства о кооперативах

26. Коммерческие и некоммерческие юридические лица. Формы коммерческих юридических лиц. 

Юр. лицо признается коммерческим, если в качестве основной цели его деятельности является извлечение прибыли.

В случае, если извлечение прибыли и ее распределение между участниками не является основной целью деятельности юр.лица, оно признается некоммерческим. Некоммерческие организации вправе осуществлять предпринимательскую деятельность при условии, что это служит достижению поставленных перед ней целей и соответствует этим целям по характеру.

К коммерческим юр лицам относятся:

1.Хоз товарищества и общества:

  1.  Общество с огранич. ответственностью
  2.  ЗАО
  3.  ОАО
  4.  Общество с доп ответственностью
  5.  Полное товарищество
  6.  Дочерние и зависимые общества

2. Производственные кооперативы

3. Гос и муниципальныеунитарные предприятия.

27.Понятие п.собств., виды собств.и и иные вещные п.

 П.собств.-макс. возможное в рамках законодат. присвоение имущ. и обладание им. ПС –совокупн. право владения, пользования и распоряж. имущ. 

На собственнике лежит:

  1.  бремя содержания имущ;
  2.  риск случайной гибели, порчи (повреждения).

Право собств. бессрочно. Оно прекращается при:

  1.  отчуждении собств. (включая приватизацию);
  2.  отказе от нее;
  3.  гибели, уничтожении или утрате предмета (объекта) собств.;
  4.  обращении взыскания на соответств имущ, его конфискац. и ином принудит изъятии;
  5.  иных обстоят, предусмотр. законодат.

В РБ:  гос. и частн. собств.

 В  частн. может нах. любое имущ. в любом кол-ве. Законодат акты предусматр. целый ряд огранич. со ссылкой на интересы нац. безопасности, общ. порядка, защиты нравственности, здоровья насел., прав и свобод др. лиц. Так ср-ва республ. бюджета, золотовалютные резервы нах. только в гос.

 Гос. имущ. закрепл. за гос. орг.на праве хоз. ведения или оперативного управления.

 Общ. собств. –собственность двух или нескольких лиц на одно и то же имущ.

При общ. собств. все полномочия осущ. по соглашению собств, а при его недостижении – по решению суда.

Если собств. считается разделенной между собств. на доли – долевая собств, если нет  совместная собств. Общая собств. автоматически признается долевой, если в законодат. прямо не указано, что данная собств. может считаться совместной. Совместная –совместно нажитое имущ. супругов, если они его не разделили на доли.Совместная стоимость может  превратиться в долевую путем добровольного или судебного определения долей.

Общ.собств. прекращается при разделе имущ. в натуре пропорционально долям.

28. Понятие сделки, виды, форма.

 С - действия граждан и юр. лиц, направл. на уст., изменен. или прекращ. гражд.прав и обязанностей. С - это волевой акт, направл.на достижение правового рез.

 Различают след. виды С:
а) односторонние – выражена воля 1 лица.
б) двухсторонние –  выражена воля 2 лиц.
в) многосторонние –  воля 3 и более лиц.
г) консенсуальные (согласие, соглашение) -  вступают в силу с момента заключения об этом соглашения.
д) реальные – вступают в силу только после передачи имущества или денег.

Форма сделки – способ выражения воли её сторон.
1. Устные  – в речевой форме. Применяются:
а) между гражданами, в том числе по договору займа;
б) в розничной продаже.
2. Простые письменные  – в письменной форме. Оформляются:

а) путём – обмена письмами, телеграммами, телетайпограммами.

б) посредством публичной оферты (предложение в витрине)

в) путём заключения договора.

29.Обязательства в гражданском праве. Виды обязательств.

О.–  определ. правоотношение, в силу кот. одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определ. действие: передать имущ, выполнить раб, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определ действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

В  гражд.  праве  различ.  след.  виды О.:

  1) Односторонние и взаимные;

  2)  О,  в  кот. должники  выполняют  точно   определ. действия и О. альтернативные;

  3) О, облад. строго личным характером, и О., в кот. личность их субъектов не влияет на возникновение, изменение  и прекращ. правоотношения;

  4)  О.  договорные,   внедоговорные    и   О.   из односторонних волевых актов;

  5) Главные и доп. О.

Одностороннее  - 1 стороне  принадлежит  только право (права), а др. – только  обязанность  (обязанности). Взаимное – каждая сторона имеет права  и  обязанности.

30. Обязательства с множественностью лиц. Перемена лиц в обязательстве.

 Когда на стороне  кредитора,  должника  либо  и  того  и  другого  выступают  одновременно  2  и  более  лица. Например,  бригада  мастеров  приняла  на  себя  обязанность  выстроить  общий  гараж  по  заказу  собственников  автомашин.  Если  мастеров  насчитывается  5  чел,  а  гараж  заказали  7  собственников  машин,  в  обязательстве  будут  участвовать  2  стороны  с  тем,  что  на  одной  выступают  7,  а  на  другой  -  5  лиц => множественность  лиц  в  обязательстве.

 Изменение О. - в договоре меняется какое-л. из усл, НО стороны всегда остаются теми же.

 Перемена лиц в О. – спец. случай
изменен. гражданско-правового договора.

Перемена кредитора возможна на одном из двух оснований:
• на основании акта законодательства;
• на основании договора уступки права требования (договора цессии).

!!! Должник должен быть уведомлен о смене кредитора.

Перевод долга представляет собой замену должника в О. Замена должника осущ. только с согласия кредитора. Если при переводе долга согласие кредитора не испрашивалось либо был получен отрицательный ответ, то перевод долга невозможен, а состоявшийся признается ничтожным, т.е. не имеющим юридической силы. 

31.Обеспечение исполнения обязательств. Залог, задаток, поручительство, гарантия.

Надлежащее исполнение сторонами того или иного правоотношения своих обязанностей явл необходимым усл эк, духовного и социального развития общества. Исполнение обязательств обеспечивается мерами различного характера - организационными, эк, правовыми.
Гражданское право выработало специальную систему мер (способов), призванных обеспечить в той или иной степени интересы кредитора в случае неисполнения либо ненадлежащего ис-полнения должником обязательства. Эти способы побуждают должника исполнить обязательство надлежащим образом.
ГК РБ выделяет следующие способы обеспечения исполнения обязательств:
• неустойка; 
• залог; 
• удержание имущества должника; 
• поручительство; 
• гарантия; 
• банковская гарантия; 
• задаток; 
• другие способы, предусмотренные законодательством.

Залог  — имущество или другие ценности, находящиеся в собственности залогодателя и служащие частичным или полным обеспечением, гарантирующим погашение займа или кредита.и договором.

Зада́ток — некот денежная сумма, которую одна сторона договора передает другой стороне этого же договора как доказат заключения договора, в счёт исполнения обязательств по нему и в обеспечение исполнения обязательств по этому договору.

Поручи́т - гарантия субъекта (поручителя) перед кредитором за то, что должник (порученный) исполнит своё обязательство перед этим кредитором. Отношения поручительства по общему правилу возникают в результате заключения особенного договора — договора поручительства. Поручительство выступает в качестве одного из способов обеспечения исполнения обязательств.

Гарантия -один из способов обеспечения исполнения обязательств, при котором банк, иное кредитное учреждение или страховая организация (гарант) выдает по просьбе должника (принципала) письменное обязательство уплатить кредитору (бенефициару) денежную сумму при предоставлении им требования об её уплате.

32.Ответственность за неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств. Долевая, солидарная и субсидиарная ответственность в гражданском праве.

Все обязательства должны исполняться надлежащим образом. В случае нарушения исполнения обязательства для стороны наступают определенные правовые последствия, которые выражаются в ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств (гражданско-правовой ответственности). 
Рез ее применения выступают предусмотренные законом санкции в форме возмещения убытков и уплаты неустойки. 
Но для наступления ответственности необходим ряд условий, или оснований гражданско-правовой ответственности. Это те юридические факты, при наличии которых она наступает:
1.
вред (убытки);
2.
противоправность поведения;
3.
причинная связь между противоправным поведение и вредом;

4 вина.

В зависимости от характера распределения ответственности нескольких лиц, различают: долевую, солидарную, субсидиарную ответственность.
Долевая О. - ответственность, которая возлагается на двух или более лиц, каждое из которых отвечает перед кредитором (потерпевшим) в равных долях, поскольку иное не установлено законом или договором. 
Солидарная О. - два или более лица, совместно причинившие вред, несут ответственность перед кредитором как в части долга, так и в полном его объеме. При наступлении такого рода ответственности кредитор сам решает вопрос о том, в каком объеме и с кого из ответственных лиц ему произвести взыскание.
Солидарная ответственность имеет место в случаях, предусмотренных законодательством или договором. 
 Субсидиарной О. - ответственность, когда в обязательстве участвуют два должника, 1 из которых явл основным, а 2 – доп (субсидиарным). При этом субсидиарный должник несет ответственность перед кредитором дополнительно к ответственности основного должника. Прежде чем предъявить иск к дополнительному должнику, кредитор должен предъявить требование к основному должнику. 
Субсидиарная ответственность наступает только в случаях, установленных законом или договором.

33.Обязательства, возникающие из причинения вреда. 

Обязательством из причинения вреда, согласно белорусскому законодательству, называется обязательство, по которому лицо, причинившее вред личности или имуществу другого лица, обязано при наличии определенных условий возместить причиненный вред.
«Иностранный элемент» может присутствовать в обязательствах из причинения вреда:
во-первых, в виде субъекта (в тех случаях, когда иностранец является причинителем вреда);
во-вторых, в виде объекта (когда, например, вред причинен транспортному средству, зарегистрированному за границей);
в-третьих, в виде юридического факта (правонарушение совершено на территории иностранного государства).
Необходимым условием возникновения обязательства из причинения вреда является наличие вреда (например, причинение вреда здоровью).
Для возникновения обязательства из причинения вреда требуется также, чтобы действие, которым причинен вред, было

1. противоправным (неправомерным). Вред, причиненный правомерными действиями-, подлежит возмещению лишь в случаях, предусмотренных законом.
2.
между противоправным действием и наступившим вредом была причинная связь, т. е. вред должен быть вызван данным, а не иным действием.
3.наличие вины причинителя вреда. Вина в белорусском гражданском праве проявляется в форме умысла или неосторожности.
По белорусскому гражданскому праву возможны три способа возмещения вреда:
1) в натуре (например, путем исправления поврежденной вещи);
2) возмещение причиненных убытков;
3) компенсация морального вреда.

34. Обязательства, возникающие из неосновательного обогащения.Обязательство, возникающее вследствие неосновательного обогащения - внедоговорное гражданско-правовое обязательство, в силу которого лицо, которое приобрело или сберегло имущество за счет другого лица, обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество. Данное обязательство является внедоговорным, поскольку основаниями его возникновения являются не договор, а иные юридические факты:  а) обогащение одного лица происходит за счет другого; б) обогащение происходит при отсутствии к тому законных оснований или последующем их отпадении. Субъекты обязательства: 1) кредитор (потерпевший) – лицо, которое имеет право на получение от должника неосновательно приобретенного или сбереженного; 2) должник (приобретатель) – лицо, которое неосновательно приобрело либо сберегло имущество. Предметом обязательства из неосновательного обогащения – явл. действие неосновательно обогатившегося по возврату потерпевшему неосновательно приобретенного или сбереженного имущества. Наличие двух видов неосновательного обогащения дает основание двум видам обязательств из них: а) обязательства из неосновательного приобретения имущества; б) обязательства из неосновательного сбережения имущества. Приобретение имущества - его возрастание не только вследствие собственно приобретения, но и улучшения, повышающего стоимость имущества. Неосновательное приобретение имеет место при поступлении имущества в хозяйственную сферу приобретателя без возникновения права на него и даже при возникновении права, но без достаточного к тому основания. Данное обязательственное правоотношение имеет свои особенности: a) возникает между двумя лицами, одно из которых обогащается за счет соответствующего уменьшения имущества другого лица.    b) отсутствуют законные основания для такого обогащения, основание либо отсутствует с самого начала, либо отпало впоследствии. Имущество может быть также неосновательно сбережено. Под сбережением необходимо понимать сохранение должником средств, которые он должен был израсходовать, но не израсходовал вследствие затрат или использования имущества другого лица. Но есть случаи, когда имущество, переданное другому лицу без правовых оснований, не может быть истребовано обратно как неосновательно приобретенное, т.е. когда не возникает обязательства из неосновательного обогащения:  заработная плата и приравненные к ней платежи, пенсии, пособия, стипендии и тд. или денежные суммы и иное имущество, предоставленное во исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях благотворительности.

35. Брак и семья в законодательстве Республики Беларусь. Условия заключения и расторжения брака. брак это добровольный союз мужчины и женщины: направленный на создание семьи; заключаемый в соответствии с законом; порождающий взаимные права и обязанности членов созданной семьи. Брак заключается в органах, регистрирующих акты гражданского состояния ( Загсах) не ранее чем через 15 дней (при наличии уважительных причин и раньше - даже в день подачи заявления) и не позже чем через 3 месяца после подачи заявления. У нас без официальной регистрации брак де-юре не существует. Условия вступления в брак (заключения брака): взаимное согласие брачующихся; достижение ими брачного возраста (18 лет  как правило и не менее 15 лет  в порядке исключения при беременности, после рождения ребенка или добрачного приобретения полной дееспособности63); отсутствие ниже перечисленных препятствий к вступлению в брак. Препятствия к вступлению в брак таковы: брачующиеся являются родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии, полнородными или неполнородными братом и сестрой либо усыновителем и усыновленной; хотя бы один из брачующихся состоит в другом браке или признан судом недееспособным вследствие душевной болезни или слабоумия. брак прекращается вследствие смерти или объявления в судебном порядке «умершим» одного из супругов. При жизни обоих супругов брак может быть расторгнут судом  по заявлению одного из супругов и считается прекращенным со дня вступления в силу соответствующего судебного решения. Расторжение брака недопустимо: во время беременности жены; до трехлетия ребенка, кроме случаев, когда муж де-юре не считается отцом ребенка. При расторжении брака супруги вправе заключить Соглашение о детях, где определяется место проживания детей, размер алиментов на них.  В судебном порядке брак признается недействительным со дня его заключения при: нарушении «условий заключения брака; фиктивном браке.

36.Личные неимущественные права и обязанности супругов. Права и обязанности супругов делятся на неимущественные и имущественные. Правовое регулирование неимущественных прав и обязанностей сведено к минимуму. Они характеризуются тем, что: тесно связаны с личностью и неотделимы от нее; неотчуждаемы по воле их обладателя; не могут быть предметом каких-либо сделок; не имеют денежного эквивалента, денежного содержания; возникают с заключением брака и прекращаются с момента его прекращения. К неимущ. правам и обязанностям относятся: 1) право супругов на свободный выбор рода занятий, профессии, мест пребывания и жительства. Перемена места жительства одним из супругов не влечет обязательной перемены места жительства другим супругом; 2) совместное решение супругами вопросов материнства, отцовства, воспитания и образования детей, иных вопросов жизни семьи. Воспитание детей является равным правом и обязанностью родителей. Все вопросы, связанные с воспитанием детей, должны решаться родителями по их взаимному согласию с учетом мнения детей и исходя из интересов детей. К иным вопросам жизни семьи можно отнести распределение семейного бюджета, покупки, определение времени и места отдыха и другие вопросы, охватывающие все сферы жизни семьи. 3) право выбора фамилии при заключении и расторжении брака. Реализация данного права осуществляется при заключении брака путем указания в заявлении о вступлении в брак избранной ими фамилии. Однако каждый из супругов вправе сохранить при вступлении в брак свою добрачную фамилию. Кроме того, супруги имеют право именоваться двойной фамилией. При расторжении брака каждый из супругов вправе также самостоятельно и независимо разрешить вопрос о своей фамилии. 4) право давать согласие на усыновление ребенка другим супругом, если ребенок не усыновляется обоими; 5) право на расторжение брака;6) обязанность супругов строить свои отношения на основе взаимоуважения и взаимопомощи, а также обязанность супругов содействовать благополучию и укреплению семьи, заботиться о благосостоянии и развитии своих детей.

 37. Личные неимущественные и имущественные права и обязанности родителей и детей по семейному праву. К «имущественным относят: управлению делами и имуществом несовершеннолетних детей; предоставление содержания несовершеннолетним и нетрудоспособным нуждающимся совершеннолетним детям; возмещение расходов на содержание детей за государственный счет. Более того, родители обязаны заботливо управлять детским имуществом, сохранять и по возможности преумножать его. Доходы от имущества ребенка должны в первую очередь направляться на его содержание-воспитание. Порядок и формы предоставления содержания детям определяются родителями при отсутствии соответствующего соглашения  между родителями алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются ежемесячно в соответствии с количеством детей и заработком родителя.размер алиментов может быть уменьшен судом, если: у родителя, есть другие дети. Плательщик – инвалид 1 и 2 группы В твердой сумме алименты назначаются,если родитель имеет натуральный доход, невозможно взыскать в процентах,дети распределены меду родителями. В полном объеме возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей, обязаны родители: лишенные родительских прав; у которых дети отобраны судом без лишения родительских прав; находящиеся в розыске, лечебно-трудовых профилакториях, под стражей, под арестом или в местах лишения (ограничения) свободы. При отсутствии соответствующего соглашения (договора) между родителями алименты на нетрудоспособных нуждающихся совершеннолетних детей взыскиваются ежемесячно в твердой денежной сумме (базовых величинах), исходя из материального и семейного положения плательщиков и получателей. Дети обязаны заботиться о родителях и оказывать им помощь, при этом строго обязательно содержание нетрудоспособных, нуждающихся в помощи родителей совершеннолетними трудоспособными детьми. Впрочем, родители, лишенные родительских прав, утрачивают право .В остальных случаях размер алиментов, взыскиваемых с каждого ребенка на содержание нуждающихся родителей, определяется судом в твердой денежной сумме (базовых величинах).

38. Трудовой договор. Стороны в трудовом договоре. Виды трудовых договоров. Порядок заключения трудового договора.Трудово́йдогово́р — в трудовом праве договор между работником и работодателем, устанавливает их взаимные права и обязанности. Соглашение между работником и нанимателем, в соответствии с которым работник обязуется лично выполнять работу по определённой должности, соответствующей его квалификации. Наниматель обязуется предоставлять работнику работу, обеспечивать условия труда, своевременно выплачивать заработную плату. Сторонами трудового договора являются работник и работодатель.Виды:По срокам:ТД с работниками на время выполнения определенной работы,ТД на определенный срок ,с временными работниками,с сезонными работниками,ТД на неопределен¬ный срок (бессрочный),Срочный ТД.По содержанию:ТД с надомниками, ТД с иностранцами,ТД с физическим лицом,ТД с молодым специалистом,ТД по конкурсу,Контракт,ТД с госслужащими,ТД о работе по совместительству,ТД с несовершеннолетними,ТД с временными работниками,ТД с сезонными работниками,ТД с вахтовым методом работы. По форме:устный,письменный: при организованном наборе работников,при заключении ТД о работе в районах с особенными природными географическими и геологическими условиями и условиями повышенного риска для здоровья,при заключении контракта

в случаях, когда работник настаивает на заключении ТД в письменной форме,при заключении ТД с несовершеннолетними,при заключении ТД с физическим лицом.Порядок заключения. Заключение трудового договора осуществляется путем непосредственного соглашения между работником и нанимателем. Обычно правом приема на работу и увольнения пользуется руководитель организации. При приеме на работу и заключении трудового договора наниматель обязан потребовать, а работник обязан предъявить нанимателю ряд документов, которые перечислены в ст. 26 ТК. К таким документам, в частности, относятся паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на воинскую службу). Лица (за исключением впервые поступающих на работу и совместителей) должны предъявить нанимателю трудовую книжку. Прием на работу без предъявления трудовой книжки не допускается. При приеме работника на работу все записи в трудовую книжку вносятся нанимателем после издания приказа (распоряжения) о приеме на работу, но не позднее недельного срока со дня приема на работу. При приеме на работу, к выполнению которой в соответствии с законодательством могут быть допущены только лица, имеющие специальное образование или специальную подготовку, наниматель обязан потребовать предъявление диплома или иного документа об образовании и профессиональной подготовке, подтверждающего наличие права на выполнение этой работы.

39.Порядок и основания прекращения трудового договора.Основаниями прекращения трудового договора являются:1) соглашение сторон;2) истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения;3) расторжение трудового договора по инициативе работника;4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя;5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или переход на выборную работу (должность);6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества организации, с изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее реорганизацией;7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий трудового договора;8) отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном законами и иными нормативными правовыми актами, либо отсутствие у работодателя соответствующей работы;9) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем;10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон;11) нарушение установленных настоящим Кодексом правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность продолжения работы.Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям.Порядок:В случае необходимости прекращения трудового договора с работником оформляется соответствующий приказ или распоряжение работодателя. С данным документом работник должен быть ознакомлен под роспись. У работодателя есть обязанность по требованию работника выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа (распоряжения), а если приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора невозможно довести до сведения работника или работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе (распоряжении) производится соответствующая запись.Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы работника. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет. По письменному заявлению работника работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой. Помимо прочих оснований прекращения трудового договора с работниками, предприниматель может расторгнуть трудовые договоры в связи с прекращением им деятельности как индивидуальным предпринимателем.

40.Предоставление отпусков, виды отпусков.под отпуском понимается освобождение от работы по трудовому договору на определенный период для отдыха и иных социальных целей с сохранением прежней работы и заработной платы в случаях, предусмотренных ТК.Отпуска делятся на трудовые и социальные. Трудовые, в свою очередь, бывают следующих видов: основной минимальный отпуск, основной удлиненный отпуск, дополнительный отпуск.Работники независимо от того, кто является их нанимателем, от вида заключенного ими трудового договора, формы организации и оплаты труда имеют право на основной минимальный или основной удлиненный отпуск.

Продолжительность отпусков работников по общему правилу исчисляется в календарных днях. Государственные праздники и праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются и не оплачиваются. Трудовой отпуск может быть разделен на части. При этом одна часть должна быть не менее 14 календарных дней. Рабочий год, за который предоставляется трудовой отпуск, - промежуток времени, равный по продолжительности календарному году, но исчисляемый для каждого работника со дня приема на работу.В соответствии со ст.166 ТК трудовые отпуска (основной и дополнительный) за первый рабочий год предоставляются не ранее чем через 6 месяцев работы у нанимателя. До истечения 6 месяцев работы наниматель обязан предоставить трудовые отпуска по желанию работника:1) женщинам перед отпуском по беременности и родам или после него;2) лицам моложе 18 лет;3) работникам, принятым на работу в порядке перевода;4) работникам, которым в соответствии с медицинским заключением предоставляется путевка для санаторно-курортного лечения;5) совместителям, если трудовой отпуск по основному месту работы приходится на период до 6 месяцев работы по совместительству;6) учителям школ, преподавателям профессионально-технических учебных заведений, профессорско-преподавательскому составу высших и средних специальных учебных заведений;7) участникам Великой Отечественной войны;8) женщинам, имеющим двух и более детей в возрасте до 14 лет или ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет;9) работникам, обучающимся без отрыва от производства в средних общеобразовательных вечерних (сменных) школах, профессионально-технических учебных заведениях, вечерних и заочных высших и средних специальных учебных заведениях, аспирантурах;10) в других случаях, предусмотренных коллективным договором, соглашением или трудовым договором.

  1.  Материальная ответственность работника за вред, причиненный нанимателю.Работник может быть привлечен к материальной ответственности при одновременном наличии следующих условий: 1) ущерба, причиненного нанимателю при исполнении трудовых обязанностей; 2) противоправности поведения (действия или бездействия) работника; 3) прямой причинной связи между противоправным поведением работника и возникшим у нанимателя ущербом; 4) вины работника в причинении ущерба.При определении размера ущерба учитывается только реальный ущерб, упущенная выгода не учитывается, за исключением случая причинения ущерба не при исполнении трудовых обязанностей. Противоправным признается такое поведение (действие или бездействие) работника, при котором он не исполняет (или не должным образом исполняет) трудовые обязанности, возложенные на него настоящим Кодексом, коллективным, трудовым договорами. Обязанность доказать факт причинения вреда, а также наличие других условий материальной ответственности лежит на нанимателе. Работники, которые несут полную материальную ответственность на основании пунктов 1, 2, 4 и 6 статьи 404 настоящего Кодекса, обязаны доказать отсутствие своей вины в причинении вреда.

Недопустимо возложение на работника ответственности за вред, который относится к категории нормального производственно-хозяйственного риска (экспериментальное производство, введение новых технологий и др.). Наниматель обязан создавать работникам условия, необходимые для нормальной работы и обеспечения сохранности вверенных им ценностей.  Добровольное возмещение работниками ущерба, причиненного нанимателю. Работник, причинивший ущерб, может добровольно возместить его полностью или частично. С согласия нанимателя работник может передать для возмещения причиненного ущерба равноценное имущество или исправить поврежденное.

  1.  Трудовая дисциплина, виды дисциплинарных взысканий и порядок привлечения к дисциплинарной ответственности.Трудовая дисциплина – обязательное для всех работников подчинение установленному трудовому распорядку и надлежащее выполнение своих обязанностей.предусмотрены следующие виды дисциплинарных взысканий:замечание,выговор,увольнение по соответствующим основаниям.Также предупреждение о неполном должностном соответствии,освобождение от замещаемой должности гражданской службы.Порядок привлечения:До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должно быть затребовано объяснение в письменной форме. Отказ работника дать объяснение не может служить препятствием для применения дисциплинарного взыскания и оформляется актом произвольной формы с указанием в нем присутствовавших свидетелей. Отсутствие акта может свидетельствовать о том, что объяснение от работника не истребовано и, соответственно, такое дисциплинарное взыскание может быть отменено. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание. Однако при этом необходимо иметь в виду, что это правило не применяется к повторяющимся одинаковым дисциплинарным проступкам, совершенным в разное время.Дисциплинарное взыскание должно объявляться работнику только в письменной форме — приказом (распоряжением) либо постановлением нанимателя.В приказе (распоряжении) или постановлении о дисциплинарном взыскании должны указываться обстоятельства, при которых совершен дисциплинарный проступок, и мера дисциплинарного взыскания. Приказ (распоряжение), постановление объявляется работнику под роспись не позже чем через 5 дней с момента его наложения.Приказ, объявленный работнику после истечения 5-дневного срока, не будет иметь юридической силы.

  1.  Понятие и принципы международного права. Международное право — сложный комплекс юридических норм, создаваемых государствами и межгосударственными организациями путем соглашений и представляющих собой самостоятельную правовую систему, предметом регулирования которой являются межгосударственные и иные международные отношения, а также определенные внутригосударственные отношения;Принципы.Принципы международного права носят универсальный характер и являются критериями законности всех остальных международных норм. Действия или договоры, нарушающие положения основных принципов, признаются недействительными и влекут международно-правовую ответственность.Все принципы международного права имеют первостепенную важность и должны неукоснительно применяться при интерпретации каждого из них с учетом других.Принципы:Принцип неприменения силы и угрозы силой;Принцип разрешения международных споров мирными средствами;Принцип невмешательства в дела, входящие во внутреннюю компетенцию государств;Принцип обязанности государств сотрудничать друг с другом;Принцип равноправия и самоопределения народов;Принцип суверенного равенства государств;Принцип добросовестного выполнения обязательств по международному праву;Принцип нерушимости государственных границ;Принцип территориальной целостности государств;Принцип уважения прав человека и основных свобод.

  1.  Субъекты международного права, система международного права.субъекты международного права — это стороны   международных правоотношений, наделенные нормами международного права субъективными правами и субъективными обязательствами. Условно различаются первичные и производные субъекты международного права. К первичным относятся, прежде всего, государства и в некоторых случаях народы и нации. Их появление – объективная реальность, результат естественно-исторического процесса. Производные субъекты международного права создаются первичными. Объем их международной правоспособности зависит от воли и намерения их создателей. Это могут быть межправительственные организации либо государственно-подобные образования типа вольных городов. К категории особых субъектов международного права следует относить индивидов. Международное право имеет сложную систему.К первой категории относятся:а) основные принципы международного права, составляющие его ядро и имеющие определяющее значение для всего механизма международно-правового регулирования;б) общие для международного права институты, каждый из которых включает комплекс норм определенного функционального назначения.Ко второй категории относятся отрасли международного права, т. е. комплексы однородных и сложившихся согласно предмету правового регулирования норм. К общепризнанным можно отнести такие отрасли: право международных договоров, право внешних сношений (дипломатическое и консульское право), право международных организаций, право международной безопасности, международное экологическое право (право окружающей среды), международное гуманитарное право ("право прав человека"), международное морское право, международное космическое право и другие.В пределах отраслей существуют подотрасли и правовые институты как нормативные мини-комплексы по конкретным вопросам регулирования. Так, в праве внешних сношений (дипломатическом и консульском праве) сложились в виде подотраслей дипломатическое право, консульское право, право постоянных представительств при международных организациях, право специальных миссий.К третьей категории относятся нормы: обычные, правовые.
  2.  Территория в международном праве.Территория в международном праве – это весь земной шар, включая его сухопутные и водные пространства, недра и воздушное пространство над ними.В пределах перечисленных пространств различают:территориигосударств;территории с международным режимом;территории со смешанным режимом. К территориям с международным режимом относят открытое море, воздушное пространство над ним и морское дно за пределами континентального шельфа государств. Международный режим может устанавливаться в отношении отдельных территорий или их частей в соответствии с международными договорами государств (демилитаризованные территории, нейтрализованные территории). Особый международный режим установлен в Антарктике договором от 1 декабря 1959 г. К территориям со смешанным режимом относят пространства Мирового океана – прилежащие зоны, континентальный шельф и исключительные экономические зоны. Отличительной особенностью статуса этих территорий является то, что они не входят в состав государственной территории, но прибрежные государства осуществляют в их пределах суверенные права в целях разведки, разработки и сохранения природных живых и минеральных ресурсов.К территориям со смешанным режимом относят также международные реки, международные проливы, международные каналы, ряд территорий (островов), в отношении которых имеются действующие международные договоры (Шпицберген).

  1.  Население в международном праве.Под населением в международном праве понимают совокупность всех физических лиц, находящихся на территории государства и подчиняю¬щихся его юрисдикции. В категорию населения входят граждане данного государства, иностранцы и лица без гражданства. Наибольшее число фи¬зических лиц принадлежит к категории граждан государства, которые составляют подавляющее большинство любого государства.Правовое положение населения, определяемое объемом его прав и обязанностей и возможностью их осуществления, в различных странах мира неодинаково. Оно определяется уровнем социально-экономического развития государства и политическим режимом, установленным в нем, а также национальными и культурными особенностями, историческими традициями и обычаями, религиозностью и веротерпимостью населения и другими факторами. Кроме того, в каждом государстве имеются и законодательно установленные различия в правовом положении собственных граждан, иностранцев, бипатридов и апатридов. Наибольшей полнотой прав и обязанностей во всех государствах обладают собственные граждане.Население любого государства состоит из: граждан своего государства; иностранцев;лиц с двойным гражданством (бипатриды); лиц без гражданства (апатриды).В соответствии с принципом государственного суверенитета регулирование правового положения населения относится к компетенции данного государства.Под гражданством понимается устойчивая правовая связь физического лица с государством, которая выражается в наличии установленных законом взаимных прав и обязанностей физического лица и государства по отношению друг к другу, но при этом должны быть приведены в соответствии с МП.Гражданство может быть получено:порождению;путемнатурализации;путемреинтеграции (восстановление в гражданстве),путем пожалования;на основе международного договора.

47. Понятие, предмет и источники международного частного права.

МЧП регулирует гражданско-правовые отношения между физ. и юр.лицами, возникающие в условиях международного общения.
Важнейшим признаком МЧП является наличие иностранного элемента в правоотношениях. 
Иностранный элемент в правоотношениях может выступать в виде:
1)субъекта, обладающего иностранным гражданством 
2)объекта, находящегося за границей 
3)юридического факта, имевшего место за границей 
Для возникновения международных частно-правных отношений достаточно одного из указанных иностранных элементов. Но часто в правоотношениях они сочетаются, например, после смерти иностранного гражданина за границей осталось имущество, наследником которого является гражданин РБ. Юридический факт – смерть гражданина, объект – наследство. 
Предметом МЧП являются общественные отношения гражданско-правового характера, осложненные иностранным элементом. Международные частно-правовые отношения очень разнообразны, они могут быть гражданскими, брачно-семейными, трудовыми, финансовыми. В общем виде МЧП можно определить как совокупность юридических норм, регулирующих гражданско-правовые, брачно-семейные, трудовые и другие отношения с иностранным элементом.

Источники МЧП:

  1.  Общепризнанные принципы и нормы международного права
  2.  Международные договоры
  3.  Внутреннее законодательство
  4.  Судебная и арбитражная практика
  5.  Правовые обычаи и обыкновения
  6.  Внутреннее законодательство

  1.  Понятие и структура коллизионной нормы.

Коллизионная норма (лат. collisio - столкновение) - правило определения права, применимого для регулирования отношения, осложненного иностранным элементом.

Коллизионные нормы международного частного права представляют собой инструмент для определения конкретного национального правопорядка, который будет регулировать отношение по существу.

Структура коллизионной нормы

Согласно устоявшимся положениям коллизионная норма состоит из объёма и привязки.

Объём указывает на круг отношений, которые подлежат воздействию со стороны коллизионной нормы, а привязка содержит указание на признаки определения применимого права.

Пример: Форма сделки определяется местом её совершения. В данном примере объём коллизионной нормы составляет указание на форму сделки. Именно этот вопрос будет решаться по праву страны, где сделка совершена (привязка). Привязка коллизионной нормы также может именоваться формулой прикрепления.

Некоторые коллизионные привязки могут использоваться только для определённых групп отношений. Например, личный закон пригоден для определения правового статуса субъектов международного частного права, а закон нахождения вещи - для вещных прав на имущество, закон места совершения акта - для правоотношений, которые возникают в силу такого акта.

  1.  Соотношение международного публичного и международного частного права.

Для международного публичного права слово международное обозначает вненациональное правовое урегулирование отношений (как правило, межгосударственных). Для международного частного права оно означает, что регулируемые правоотношения выходят за рамки одного государства и связаны с правовыми системами других стран.

Основные отличия международного публичного права от международного частного права:

  1.  В предмете правового регулирования: в международном публичном праве основное место отведено политическим взаимоотношениям государств, а экономические отношения выделены в отдельную отрасль международного экономического права; международное частное право регулирует особую группу гражданско-правовых отношений, которые имеют международный характер.
  2.  В субъектах: в международном публичном праве основным субъектом правоотношений выступает государство, а в МЧП — традиционный субъект национальногогражданского права государства.
  3.  В основных источниках: для международного публичного права основным источником являются международные договоры и обычаи, а для международного частного права — законодательство государств, судебная и арбитражная практика.

  1.  Субъекты международного коллизионного права.

В роли субъектов коллизионного права как правило выступают государства.

Правовые системы отдельных государств могут коллизировать по различным вопросам:

а)      право какого государства подлежит применению к правоотношению с целью его урегулирования (коллизии материального права);

б)       право какого государства должно использоваться для квалификаций фактического спорного правоотношения (предварительный вопрос);

в)       право какого государства должно использоваться при толковании положений коллизионной нормы и терминов права, избранного на основании данной коллизионной нормы (конфликт квалификаций);

г)       право какого государства должно применяться к процессуальным отношениям, связанным с рассмотрением дел с иностранным элементом и исполнением судебных решений (коллизии процессуального права);

д)      правоприменительный орган какого государства компетентен рассматривать дела с иностранным элементом (конфликт компетенций).

  1.  Правовой статус физических лиц в международном частном праве.

Правовое положение физических лиц в гражданских правоотношениях раскрывается через категории правоспособности и дееспособности.

Гражданской правоспособностью физического лица считается его способность быть носителем гражданских прав и обязанностей, допускаемых объективным правом данной страны.

Гражданская правоспособность присуща человеку как жизнеспособному существу и не зависит от его умственных способностей, состояния здоровья и т. д. В настоящее время лишение по суду гражданской правоспособности законодательством большинства государств не допускается. Правоспособность физического лица прекращается с его смертью или с объявления его умершим на основании презумпции безвестного отсутствия в течение определенного в законе срока, или же (в некоторых странах) с объявления судебного решения о безвестном отсутствии.

Под гражданской дееспособностью физического лица понимается его способность своими действиями приобретать гражданские права и обязанности. Для того чтобы быть дееспособным, человек должен осознавать и правильно оценивать характер и значение совершаемых им действий, имеющих правовое значение. Законодательством большинства стран установлено, что дееспособным в полном объеме гражданин становится по достижении установленного в законе возраста, то есть совершеннолетия.

  1.  Правовой статус юридических лиц в международном частном праве.

Правовое положение юридических лиц в международном частном праве раскрывается через категорию правоспособности юридического лица.

Различают общую и специальную правоспособность юридических лиц. При общей правоспособности юридическое лицо вправе приобретать гражданские права и нести гражданские обязанности, как и лицо физическое, за исключением таких прав и обязанностей, необходимой предпосылкой которых являются естественные свойства человека. При специальной правоспособности юридическое лицо вправе вступать в такие правоотношения, которые необходимы только для достижения указанной в законе или уставе цели.

  1.  Право собственности в международном частном праве.

В законодательстве большинства государств установлено деление вещей на движимые и недвижимые. По отношению к недвижимости господствует принцип, что право собственности на такое имущество подчиняется закону места нахождения вещи. Этот закон определяет и содержание права собственности на недвижимость, и форму, и порядок, и условия перехода вещных прав. Закон места нахождения вещи регулирует и форму сделок о вещных правах на недвижимость. Более сложным является решение вопроса коллизионного регулирования движимого имущества (права требования, ценные бумаги, транспортные средства, личные вещи и т. п.). Исходным коллизионным принципом определения вещных прав на любое имущество признается закон места нахождения вещи. Это общепризнанное коллизионное начало установления вещно-правового статута право-от ношения.

Вещно-правовой статут решает вопросы классификации вещей, их деления на движимые и недвижимые, способность выступать в качестве объекта права собственности и других вещных прав, содержание права собственности и других вещных прав, порядок и способы возникновения, перехода и прекращения вещных прав, момент перехода права собственности. В принципе практически везде признан замкнутый круг вещных прав, т. е. невозможность определения вещного статута по автономии воли сторон. Если право собственности, возникло по закону места нахождения вещи, то оно сохраняется и признается при перемещении вещи через границу, т. е. сохраняется за приобретателем и не зависит от перевозки вещи в другое государство. Во всех правовых системах признается экстерриториальный характер вещных прав.

Закон места нахождения вещи обычно определяет и объем права собственности. Из этого следует, что при перемещении вещей из одного государства в другое изменяется и содержание прав собственника, и не имеет значения, какое право применялось при возникновении вещных прав и каков личный закон самого собственника. Таким образом, право собственности на вещь, приобретенную за границей, признается, но его содержание определяется не законом места приобретения вещи и не личным законом приобретателя, а законом места нахождения вещи, т. е. местным правом.

Однако, несмотря на все перечисленные ограничения применения закона места нахождения вещи, это коллизионное начало остается основной коллизионной привязкой при определении содержания вещных прав. Общепризнанное применение закона места нахождения вещи обусловлено сложившейся международно-правовой практикой. Данный коллизионный принцип учитывается даже в тех случаях, если он не закреплен в национальном законодательстве.

  1.  Сделки в международном частном праве.

Как правило, еще на этапе заключения сделки оговаривается, какими законами стороны будут пользоваться. Вот возможные варианты выбора сторон:

Тут все как и с правом собственности,  просто необходима колизионная привязка к законодательству какой-либо страны. Тип привязки - Закон места совершения акта. Данный тип коллизионной привязки оговаривает применение права того государства, на территории которого совершена сделка гражданско-правового характера. Эта формула прикрепления носит обобщающий характер и в указанном виде практически не применяется, так как категория «акт гражданско-правового характера» – понятие достаточно широкое и охватывает значительный круг международных немежгосударственных невластных отношений. Поэтому эта привязка находит свою конкретизацию в различных коллизионных нормах в зависимости от того, о какого рода акте идет речь. Среди ее основных разновидностей следует выделить:

а) закон места заключения договора (lex loci contractus). В данном случае подлежит применению право того государства, где заключен договор. Эта привязка используется в основном при определении вытекающих из него прав и обязанностей сторон.

Несмотря на свою простоту и удобство указанная разновидность привязки применяется все реже. Это объясняется тем, что с расширением практики заключения договоров путем переписки, обмена факсимильными, телеграфными сообщениями и т.д., многие из них потеряли реальную физическую связь с территорией какого-либо государства. Поэтому понятие «место заключения договора» в настоящее время является скорее юридической, чем фактической категорией.

б) право, устанавливающее форму акта гражданско-правового характера, также в основном определяет привязка, отсылающая к закону места его совершения (locus regit actum).

в) закон места исполнения обязательства (lex loci solutionis). В соответствии с этим типом привязки для регулирования договорных обязательств сторон применяется право того государства, где подлежит исполнению обязательство, вытекающее из договора, или сам договор. Если таких мест несколько, то должно быть применено право страны, где исполняется основное обязательство (основная часть договора). В то же время некоторые правовые системы, например США и ФРГ, исходят из того, что в подобных случаях должно применяться право места исполнения каждого отдельного обязательства по контракту. Часто привязка используется в более узкой трактовке применительно, в частности, к процессу приема-сдачи товара или осуществления платежа.

г) закон места причинения вреда {lex loci delicti commissi).

В соответствии с этой коллизионной привязкой для регулирования отношений, возникающих вследствие причинения вреда, должно применяться право государства, на территории которого был причинен вред.

д) закон места совершения брака (lex loci celebrationis). Этот тип привязки используется, как правило, при регулировании вопросов, связанных с формой заключения брака.

Так же существует Закон, избранный сторонами правоотношения (lex voluntatis)

Применяется в сфере договорных обязательств. В данном случае подавляющее большинство законодательных актов различных государств и международных договоров исходят из того, что при определении применимого права воля сторон должна быть решающей. И лишь в том случае, если она никак не выражена, должны применяться другие типы коллизионных привязок.

В законодательстве России на этой основе построены, в частности, п. 2 ст. 161 Семейного кодекса РФ (избрание супругами, не имеющими общего гражданства или совместного места жительства, права, подлежащего применению для определения их прав и обязанностей по брачному контракту).

Здесь, однако, необходимо отметить, что с чисто формальной точки зрения сама возможность сторон сделки избиратьприменимое право еще не содержит указания на это право. Оно будет определено субъектами соответствующих правоотношений позднее путем обозначения права конкретной страны или же обращения к одной из формул прикрепления, содержащихся в других коллизионных нормах. Поэтому это только своеобразная правовая предпосылка для определения коллизионной привязки и способ ее фиксации.

Принцип автономии воли сторон при определении применимого права нередко используется против экономически более слабого участника сделки. Это чаще всего практикуется в так называемых «договорах присоединения», которые содержат условия, изложенные в формулярах, выпускаемых страховыми обществамитранспортными, финансовыми организациями и другими крупными компаниями, занимающими доминирующее положение на рынке. Их клиенты в выработке подобных договоров не участвуют, и им остается только «присоединиться» к таким документам.9




1. Отражение экологической катастрофы в Мексиканском заливе в СМИ и Российском Интернет пространстве
2. Борьба за власть в партийно-государственном руководстве 1921-1941 гг
3. а назва
4. Все персонажи события и диалоги были рождены в воображении автора и не могут рассматриваться как взятые из
5. Географічне положення Італії
6. лабораторная работа являются научными работами поскольку содержат в себе элементы научного исследования
7. Доклад- Бизнес-проект предприятия по производству мюсли
8. Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина Кафедра Экономика орг
9. Международный институт трудовых и социальных отношений Витебский филиал УТВЕРЖ
10. Расскажите нам чтонибудь про искусство потому что мы студисты
11. История государственного управления Росси
12. Тема- Графики функций Цель- Формирование навыков построения графиков функций На выполнение работы отвод
13. і З цією метою роботодавець дбає про функціонування системи управління охороною праці а саме- створює ві
14. Пособия по временной нетрудоспособности
15. победительниц не могло быть прочным
16.  У рыб напримеробонятельный мозг охватывает практически всю поверхность полушарий усобак около одной ее
17. Расчет трансформаторного усилителя.html
18. Символ веры есть краткое но точное изложение веры христианской составленное святыми отцами
19. тема целей макроэкономического регулирования
20. веера идей относительно настоящего и будущего России наиболее законченными выглядят два концептуальных по