Поможем написать учебную работу
Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Российский государственный профессионально-педагогический университет»
Институт социологии и права
Кафедра права
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ СДЕЛОК
Курсовая работа по гражданскому праву
Исполнитель: студент группы ПВД-201
Ахунова Айгуль Айратовна
Научный руководитель: доцент кафедры права Южакова Ольга Васильевна
Екатеринбург 2014
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ ………………………………………………………………………3
1.ПОНЯТИЕ, ВИДЫ И ФОРМА СДЕЛОК …………………………………….6
1.1. Понятие сделок ……………………………………………………….6
1.2. Виды и форма сделок ………………………………………………...7
2.НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ СДЕЛОК …………………………………….....19
2.1. Понятие и основания недействительности сделок ………………..19
2.2. Правовые последствия недействительности сделок.………………26
ЗАКЛЮЧЕНИЕ …………………………………………………………………34
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ …………………………...36
ВВЕДЕНИЕ
Гражданское право регулирует большой круг правоотношений, связанных с возникновением гражданских прав и обязанностей, которые возникают чаще всего в результате целенаправленных и правомерных действий граждан и организаций, являющихся участниками экономического оборота. Заключение договора, его исполнение, изменение и распоряжение, составление доверенности, завещания, расчетно-кредитные отношения и другие действия субъектов гражданского права влекут за собой определенные гражданско-правовые последствия и охватываются понятием «сделки».1
Гражданские права и обязанности возникают, изменяются и прекращаются главным образом в результате сделок, поэтому именно сделки занимают особое место в сфере гражданского права. Для большей части субъективных прав и обязанностей они служат средством и основанием возникновения.
Проблема недействительных сделок - одна из центральных проблем науки современного гражданского права. Недействительные сделки подрывают прочность экономических связей и стабильность гражданского оборота. Объяснение данного положения заключается в той роли, которую играют сделки в различных сферах жизни нашего общества и страны.
Для регулирования этих правоотношений существует целый ряд принятых и измененных нормативных актов, в том числе- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 21 октября 1994года(в ред. от 25.01.2014г.) (далее ГК РФ).2
К примеру, §2 главы 9 полностью посвящен недействительным сделкам, которые стали темой для написания данной курсовой работы.
Актуальность выбранной проблемы очень велика, поскольку увеличение числа сделок, заключаемых субъектами гражданского оборота, одновременно способствует и увеличению действий, обладающих признаками недействительных сделок, к которым в судебном порядке возможно применить последствия недействительности, что создает неуверенность его участников в своем имущественном положении.
Объектом исследования выступают правоотношения, возникающие по поводу недействительных сделок, предусмотренные ГК РФ.
Предмет обозначен нормами гражданского права, регулирующими проблему недействительности сделок, а также практика их применения.
Цель курсовой работы: комплексное и полное исследование понятия и видов и форм сделок, основания их недействительности и правовых последствий признания сделок недействительными.
Для достижения данной цели поставлены следующие задачи:
- рассмотреть понятие и виды сделок в гражданском праве;
- определить основные формы сделок;
-охарактеризовать основные виды недействительности сделок;
- обозначить правовые последствия недействительности сделок.
Теоретической основой исследования послужили работы таких авторов как Г.Д. Лихачев, С.С. Алексеев, Е.А. Суханов, Е.Н. Поляков, А.М. Гатин,
Д.А. Шевчук, О.А. Чаусская, О.Н. Садиков.
Методологической основой являются методы анализа и синтеза, обобщения, аналогии и структурно-функциональный.
Нормативная база работы состоит из Конституции Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12.12.1993г.(в ред. от 26.02.2014)3 ГК РФ, Федеральных законов РФ, подзаконных нормативных актов.
В структуру работы входят введение, основная часть, состоящая из двух глав, заключение, список использованных источников.
Во введении обоснованы актуальность выбора данной темы, объект и предмет исследования, цель и задачи работы, а также теоретическая методологическая и нормативная базы.
В первой главе рассматриваются основные общетеоретические вопросы, такие как понятие сделки ее сущность, виды и формы.
Во второй главе рассмотрены понятие недействительности сделок, основания их недействительности и правовые последствия, которые влекут за собой недействительные сделки.
В заключении подводятся итоги по проделанной работе и излагаются предложения по поводу усовершенствования законодательства в сфере недействительности сделок.
1. ПОНЯТИЕ, ВИДЫ И ФОРМА СДЕЛОК
1.1.Понятие сделок
Сделки являются наиболее распространенным основанием возникновения гражданских правоотношений, поэтому они занимают особое место в системе юридических фактов гражданского права.
Действующее гражданское законодательство определяет сделки как:
«действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей» (ст. 153 ГК РФ).
Е.А. Суханов дает следующее определение понятию «сделки»:
Сделки - осознанные, целенаправленные, волевые действия физических и юридических лиц, совершая которые они стремятся к достижению определенных правовых последствий. Это обнаруживается даже при совершении массовидных, обыденных действий. Например, предоставление денег взаймы влечет за собой возникновение у лица, давшего взаймы (займодавца), права требовать возврата займа, а у лица, взявшего взаймы (заемщика), - обязанности возвратить деньги или вещи, взятые взаймы4.
Из приведенных определений следует, что сделка это волевое правомерное юридическое действие субъекта гражданских правоотношений.
Сделка направлена на достижение определенной правовой цели, заключающейся в установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей5.
Сущность сделки составляет волеизъявление субъекта, имеющее своей основой его волю. Воля - детерминированное и мотивированное желание лица достичь поставленной цели. Воля есть процесс психического регулирования поведения субъектов6. Содержание воли субъектов сделки формируется под влиянием социально-экономических факторов: лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, заключают сделки, чтобы обеспечить сбыт товаров, оказание услуг с целью получения прибыли; граждане посредством совершения сделок удовлетворяют материальные и духовные потребности и т.п.
Волеизъявление - выражение воли лица вовне, благодаря которому она становится доступной восприятию других лиц. Волеизъявление - это суть самой сделки. Поэтому по общему правилу именно с волеизъявлением связываются юридические последствия, так как только волеизъявление как внешне выраженная (объективированная) воля может быть подвергнуто правовой оценке7.
Сделка - это волеизъявление, адресованное субъектом третьим лицам. Нельзя совершить сделку в отношении самого себя. К сделкам относимо лишь то волеизъявление субъекта, которое совершено с целью создания, изменения или прекращения прав и обязанностей субъекта во взаимоотношениях с третьими лицами.
В волеизъявлении находит свое выражение основание сделки, т.е. та правовая цель, правовой результат, к достижению которого стороны стремятся8.
1.2. Виды и форма сделок
Виды сделок
Гражданско-правовые сделки охватывают большой круг правоотношений, а их классификация позволяет выделить их правовые особенности и лучше понять правовую специфику отдельных категорий сделок, значение и сферу их применения9.
Все сделки делятся по определенным критериям, а именно: по числу сторон, участвующих в сделке; соотношению прав и обязанностей сторон по сделке; моменту заключения сделки; значению оснований сделки для ее действительности и т.д.
В зависимости от числа лиц, волеизъявление которых необходимо для совершения сделки (в законе они называются сторонами сделки), сделки могут быть односторонними, двухсторонними или многосторонними (ст. 154 ГК РФ).
В тех случаях, когда для совершения сделки достаточно волеизъявления одной стороны, сделка называется односторонней (например, завещание). Для совершения односторонней сделки необходимо и достаточно выражение воли одной стороны, например, выдача доверенности, отказ от наследства, составление завещания, публичное объявление конкурса. Односторонняя сделка создает обязанность лишь для лица, совершающего ее, а обязанности для других лиц она может создавать лишь в случаях, установленных законом или соглашением с этими лицами (ст. 155 ГК РФ).
Наиболее распространенными являются двухсторонние и многосторонние сделки (договоры), например купля-продажа, аренда, страхование, подряд, совместная деятельность, где для их совершения необходимо согласование воли двух или более сторон»10.
Двух- или многосторонние сделки называются договорами.
Договор - сделка, порождающая правовые последствия в результате согласованной воли двух (наиболее распространенная) либо трех и более сторон. Это наиболее типичная сделка, на основе которой в наибольшей мере выражаются начала гражданского права, принцип диспозитивности заключение договора требует от сторон детального согласования всех его условий (например, договор подряда)11.
Для такой сделки характерно то, что действия сторон направлены на достижение общих, одних и тех же целей. Примером многосторонней сделки является договор простого товарищества.
В зависимости от наличия встречного предоставления сделки подразделяются на возмездные и безвозмездные. По возмездным сделкам предоставлению с одной стороны должно соответствовать встречное предоставление с другой стороны. Решающее значение по данным сделкам имеет встречность, а не эквивалентность. Каждая из сторон обязана совершить в пользу другой стороны определенные действия. Если одна сторона передает имущество, то другая должна передавать либо другое имущество, либо деньги, либо совершить какие-либо другие действия.
При безвозмездных сделках предоставлению одной стороны нет встречного удовлетворения, предоставления. В таких сделках обязанность совершить имущественное предоставление лежит на одной стороне без встречного удовлетворения. Это имеет место по договору дарения, когда вещь передается в собственность другой стороне, по договору о безвозмездном пользовании имуществом, по договору хранения, по договору поручения. В последних двух случаях законом либо договором может быть предусмотрено встречное предоставление12.
В зависимости от того, какое влияние оказывает на их действительность правовая цель, сделки подразделяются на каузальные и абстрактные.
В каузальной сделке ее основание вытекает из содержания сделки или ее типа (купля-продажа, мена, дарение), и отсутствие основания или пороки в нем могут повлечь ее недействительность.
В абстрактной сделке основание оторвано от ее содержания (абстрагировано от него, отсюда название - абстрактная сделка), и поэтому пороки в ее основании сами по себе не могут повлечь ее недействительность, если соблюдены установленные законом требования к ее содержанию и форме (например, выдача векселя13, рассмотренного Федеральным законом от 11.03.1997 №48 ФЗ «О простом и переводном векселе», принятым Государственной Думой Российской Федерации 21.02.1997 года)14.
Различают также срочные и условные сделки. В сделке могут быть указаны сроки. Срок - это определенный момент или период времени, с которым закон связывает возникновение, изменение или прекращение гражданских правоотношений, прав и обязанностей.
Срок, установленный сделкой, определяется календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями и часами. Таким образом, правоотношения, возникающие из сделок, действуют в течение определенного срока. Но правоотношения могут действовать и неопределенный срок. Такие правоотношения прекращаются по требованию управомоченной стороны. В обоих указанных случаях сделки являются срочными15.
Существуют отлагательный и отменительный сроки. С наступлением отлагательного срока возникают правовые последствия, предусмотренные сделкой. И наоборот, наступление отменительного срока прекращает возникшие из сделки правовые последствия. В отдельных случаях имеет место сочетание отлагательного и отменительного сроков.
В ряде случаев наступление или прекращение предусмотренных сделкой правовых последствий приурочивается к какому-то обстоятельству в будущем, относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит. В таких случаях сделка считается совершенной под условием. Такие сделки называются условными, так как данные обстоятельства называются условиями и они включаются в содержание сделок.
Под условиями следует понимать различные события, обстоятельства, такие как погода, длительное отсутствие в постоянном месте жительства, получение того или иного имущественного блага (например, квартиры), выезд в заграничную командировку и т.д.
К условию предъявляются определенные требования. Поскольку совершение сделки предшествует наступлению условия, то его наступление предполагается в будущем. Если событие уже имело место или оно вообще не может наступить, то условная сделка не состоится. Если событие должно наступить неизбежно, то сделка будет срочной, а не условной. Условие должно быть правомерным, в противном случае оно не будет иметь юридической силы, юридического значения.
Условия подразделяются на отлагательные и отменительные. Сделка признается совершенной под отлагательным условием, если стороны поставили возникновение прав и обязанностей в зависимость от обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит. Если отлагательное условие наступит, то по сделке возникнут определенные права и обязанности.
Сделка под отлагательным условием порождает права и обязанности сторон лишь с момента его наступления, а сделка с отменительным условием порождает права и обязанности сразу же после ее заключения, и лишь с наступлением условия ранее возникшие права и обязанности прекращаются на будущее время. Однако правовые последствия, возникшие до наступления условия, сохраняют силу (ст. 157 ГК РФ)16.
В зависимости от наличия встречного предоставления сделки подразделяются на возмездные и безвозмездные.
По возмездным сделкам предоставлению с одной стороны должно соответствовать встречное предоставление с другой стороны. Решающее значение по данным сделкам имеет встречность, а не эквивалентность. Каждая из сторон обязана совершить в пользу другой стороны определенные действия. Если одна сторона передает имущество, то другая должна передавать либо другое имущество, либо деньги, либо совершить какие-либо другие действия17.
При безвозмездных сделках предоставлению одной стороны нет встречного удовлетворения, предоставления. В таких сделках обязанность совершить имущественное предоставление лежит на одной стороне без встречного удовлетворения. Это имеет место по договору дарения, когда вещь передается в собственность другой стороне, по договору о безвозмездном пользовании имуществом, по договору хранения, по договору поручения. В последних двух случаях законом либо договором может быть предусмотрено встречное предоставление18.
С учетом момента, к которому приурочивается возникновение сделок, они разграничиваются на консенсуальные и реальные. В тех случаях, когда для совершения сделок достаточно волеизъявления, они называются консенсуальными. По достижении между сторонами согласия по всем существенным условиям сделка считается заключенной, и у ее сторон возникают соответствующие права и обязанности19. Примером может служить купля-продажа вещи. Сделка, направленная на возникновение обязательства купли-продажи, считается совершенной в тот момент, когда стороны достигнут соглашения по всем существенным пунктам: предмету сделки, цене, сроку уплаты денег и передачи вещи.
Если же для совершения сделки кроме волеизъявления требуется еще и передача вещи, то такая сделка называется реальной. Только после передачи вещи сделка считается совершенной и возникают права и обязанности у сторон. Примером может служить договор займа. Договор займа считается заключенным в момент передачи денег или вещи20.
Форма сделок
Воля участников сделки, отражающая их намерение ее совершить, должна получить определенное внешнее выражение и закрепление, чтобы содержание сделки было ясно ее участникам, а условия сделки были зафиксированы и можно было разрешать споры между сторонами, если они возникнут. Способ, посредством которого выражается воля сторон при совершении сделки, называется формой сделки, которая может быть выражена в устной или письменной форме21.
Устная форма сделки является наиболее простой. Устно могут совершаться сделки, исполняемые при самом их совершении, если законодательством не установлено иное. В устной форме могут совершаться сделки, в отношении которых ни законом, ни соглашением сторон не установлена письменная форма. Причем исполнение по таким сделкам может быть осуществлено как немедленно, так и по истечении определенного промежутка времени (ст. 159 ГК РФ).
Устная форма сделки осуществляется путем словесного выражения воли, когда участник сделки на словах формулирует свою готовность совершить сделку и условия ее совершения. Сделка, которая может быть совершена устно, считается совершенной и при отсутствии словесного выражения воли, если она совершается путем конклюдентных действий, когда из поведения лица явствует его воля совершить сделку (например, покупка билета в автобусе). Кроме того, в устной форме могут быть совершены сделки, исполняемые при самом их совершении (п. 2 ст. 150 ГК РФ). Например, при купле-продаже товаров в магазине само соглашение о приобретении товара, передача товара и оплата цены производятся одновременно. В то же время стороны могут договориться о письменном оформлении сделок, совершение которых закон допускает в устной форме22.
Сделка может быть совершена и путем молчания, только если это предусмотрено в законе или в соглашении сторон. Например, арендодатель после истечения срока действия договора аренды жилого помещения не возражает против его дальнейшего использования арендатором, и в этом случае договор считается возобновленным на неопределенный срок (п. 2 ст. 621 ГК РФ).
В Гражданском кодексе РФ указывается, что любая сделка, для которой законом не установлена письменная форма, может быть совершена устно (п. 1 ст. 159 ГК РФ), однако законодатель определяет круг сделок, которые должны совершаться только в письменной форме (ст. 161, 163, 164 ГК РФ).
В устной форме по соглашению сторон могут быть совершены сделки во исполнение письменного договора, если только это не противоречит закону, иным правовым актам и договору (п. 3 ст. 159 ГК). Например, договор поставки товара в значительном количестве подлежит заключению в письменной форме, однако стороны условились в этом договоре, что поставка должна производиться мелкими партиями на основании устных заявок поставщика, которые представляют собой устную форму сделки.
Письменной следует признать сделку, совершенную путем составления документа, в котором указывается наименование сторон, письменно изложено содержание сделки, и такой документ подписывается управомоченными лицами. Двухсторонние и многосторонние сделки (договоры) не всегда предполагают составление единого документа, подписываемого сторонами, т.к. они могут заключаться и путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору23. Действующим законодательством и соглашением сторон могут быть установлены дополнительные требования, которые могут касаться обязательности изложения сделки на бланке определенной формы, включения в документ обязательных реквизитов, скрепления сделки печатью.
Все письменные сделки должны иметь собственноручную подпись управомоченного лица под каким-либо текстом, утверждением о праве или факте (п. 2 ст. 160 ГК РФ). В действующем гражданском законодательстве отражена сложившаяся практика использования факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования, электронно-цифровой подписи или иного аналога собственноручной подписи. Использование таких аналогов признается допустимым лишь в случаях и порядке, предусмотренных законом, иными правовыми актами или соглашением сторон. Нарушение этих требований означает несоблюдение письменной формы сделки24.
В Гражданском кодексе РФ указывается исчерпывающий перечень случаев, когда разрешается подписание сделки не самим гражданином, являющимся стороной сделки, а по его просьбе другим лицом, подпись которого должна быть засвидетельствована нотариусом либо другим должностным лицом, имеющим право совершать нотариальное действие, с указанием причин, в силу которых совершающий сделку гражданин не мог подписать ее собственноручно (п. 3 ст. 160 ГК РФ)25.
Все письменные сделки делятся на совершаемые в простой письменной форме, нотариально удостоверенные и подлежащие государственной регистрации. Простая письменная форма сделки означает, что документ, в котором изложено содержание сделки, должен иметь все необходимые для такой сделки реквизиты - наименование сторон, предмет сделки и подписи лиц, совершающих сделку. Для некоторых видов сделок гражданским законодательством установлена обязательность простой письменной формы (п. 1 ст. 161 ГК РФ):
-сделки юридических лиц между собой и с гражданами, т.е. любых юридических лиц независимо от формы собственности;
-сделки граждан между собой на сумму, превышающую не менее чем в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда;
-отдельные сделки независимо от того, кто в них участвует и какова сумма, например договоры продажи недвижимости (ст. 550 ГК РФ), продажи предприятия (ст. 560 ГК РФ), аренды на срок более года (п. 1 ст. 609 ГК РФ), аренды здания или сооружения (ст. 651 ГК РФ), найма жилого помещения (ст. 674 ГК РФ), договор банковского вклада (ст. 836 ГК РФ), договор страхования (ст. 940 ГК РФ), договор поручительства (ст. 362 ГК РФ).
Кроме того, в простой письменной форме должны быть заключены сделки, для которых эта форма установлена соглашением сторон (п. 1 ст. 159 ГК РФ).
В случае возникновения спора, связанного с несоблюдением простой письменной формы, стороны лишаются права ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, что не лишает их права приводить письменные и другие доказательства (п. 1 ст. 162 ГК РФ). Устанавливая общий запрет использования свидетельских показаний при нарушении письменной формы договора, закон предусматривает некоторые исключения. Например, в соответствии с п. 1 ст. 877 ГК РФ передача вещи на хранение при чрезвычайных обстоятельствах (пожаре, стихийном бедствии, внезапной болезни, угрозе нападения) может быть доказана свидетельскими показаниями.26
Документы, представляющие собой письменную форму сделок следует отличать от так называемых гарантийных писем юридических лиц, где выражается воля одной из сторон совершить сделку или гарантируется оплата товара или услуг, которые могут служить лишь письменными доказательствами как самого факта совершения сделки, так и ее условий.
Несоблюдение простой письменной формы сделки, прямо указанной в законе или в соглашении сторон влечет ее недействительность (п. 2 ст. 162 ГК РФ)27.
Нотариальное удостоверение письменной сделки осуществляется путем совершения на документе удостоверительной надписи нотариусом или другим должностным лицом, имеющим право совершить такое нотариальное действие (п. 1 ст. 163 ГК РФ). Документ, на котором совершается удостоверительная надпись, должен соответствовать требованиям ст. 160 ГК РФ и содержать сведения, обязательные для письменной сделки, т.е. предмет сделки, ее содержание и подписи управомоченных сторон.
Нотариальное удостоверение сделок обязательно в случаях: 1) прямо указанных в законе; 2) предусмотренных соглашением сторон, даже если по закону для сделок данного вида эта форма не требовалась (п. 2 ст. 163 ГК РФ).
В некоторых случаях письменные сделки подлежат государственной регистрации, в первую очередь это касается сделок с землей и другим недвижимым имуществом (п. 1 ст. 164 ГК РФ), на основании ст. 131 ГК РФ и Федерального закона от 21.07.1997 № 122 ФЗ(в ред. от 12.03. 2014) «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»28. Введение единой государственной регистрации должно обеспечить достоверность и полноту информации о наиболее важных и сложных сделках и тем самым содействовать устойчивости и прочности гражданского оборота. Обязательность регистрации сделок с недвижимым имуществом устанавливается не только в виде общего правила, но и предусматривается применительно к отдельным видам договора продажи недвижимости (ст. 551 ГК РФ), мены (ст. 567, 551 ГК РФ), дарения (п. 2 ст. 574 ГК РФ), отчуждения недвижимого имущества под выплату ренты (ст. 584 ГК РФ), аренды недвижимого имущества (п. 2 ст. 609 ГК РФ), доверительного управления недвижимым имуществом (п. 2 ст. 1017 ГК РФ), коммерческой концессии (п. 2 ст. 1028 ГК РФ).
В Гражданском кодексе РФ содержится указание, что вещные права на недвижимые вещи, их ограничение и возникновение, их переход и прекращение подлежат государственной регистрации в Едином государственном реестре учреждениями юстиции, а детальный порядок государственной регистрации и основания в ее отказе установлены федеральным законом29.
Таким образом, сделка - это волевое правомерное юридическое действие субъектов гражданских правоотношений. Направленность воли лица при совершении сделки на достижение определенного правомерного правового результата является отличительной чертой сделки. Совершение сделки влечет наступление правовых последствий независимо от направленности воли лица на достижение результата, а также от неправомерных действий.
Основными признаками сделки являются: а) юридическая значимость действия; б) правомерность действия; в) соответствие воли и волеизъявления в действиях; г) направленность действий на достижение юридических последствий.
Способ, посредством которого выражается воля сторон при совершении сделки, называется формой сделки, которая может быть выражена в устной или письменной форме30. Устная форма сделки является наиболее простой. Устно могут совершаться сделки, исполняемые при самом их совершении, если законодательством не установлено иное. В устной форме могут совершаться сделки, в отношении которых ни законом, ни соглашением сторон не установлена письменная форма. Письменной следует признать сделку, совершенную путем составления документа, в котором указывается наименование сторон, письменно изложено содержание сделки, и такой документ подписывается управомоченными лицами. В свою очередь, письменные сделки делятся на простые письменные, нотариально удостоверенные и подлежащие государственной регистрации.
2.НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ СДЕЛОК
2.1.Понятие и основания недействительности сделок
Понятие недействительности сделок
Действующее гражданское законодательство не дает правового понятия недействительной сделки, однако в теории права выработано следующее определение: «Недействительными сделками являются действия физических и юридических лиц, хотя и направленных на установление, изменение или прекращение гражданского правоотношения, но не создающих этих последствий вследствие несоответствия совершенных действий требованиям закона». Недействительная сделка не порождает желаемые сторонами юридические последствия, которые представляют собой определенные санкции, вызванные противоправным характером совершаемой сделки31.
Сделка недействительна в силу признания ее таковой судом, например, оспоримая сделка, либо независимо от такого признания-ничтожная сделка, но только при наличии законных на то оснований. Недействительность сделок регулируются гл. 9 ГК РФ, а также некоторыми другими нормативными правовыми актами и законами, например Семейным или Жилищным кодексами Российской Федерации.
Недействительность сделки означает, что она не влечет юридических
последствий, на достижение которых была направлена, но в то же время порождает последствия, установленные законом в связи с ее недействительностью. Такая сделка недействительна с момента ее совершения.32
Современное Российское законодательство закрепило господствующее в сфере права деление недействительных сделок на ничтожные и
оспоримые. Вместе с тем классификация недействительных сделок на ничтожные и оспоримые на протяжении веков была предметом жестких дискуссий.
Уже в конце XIX века один из классиков немецкой цивилистики
Г. Дернбург констатировал: «Еще недавно в резком разграничении ничтожности и оспариваемости усматривали новое доказательство величия римского права. Однако в настоящее время многие отрицают внутреннее юридическое значение такого противоположения»33. В те времена и поныне противники разделения недействительных сделок на ничтожные и оспоримые считали и считают такую классификацию уязвимой как логически, так и по существу34.
Противопоставление ничтожным сделкам оспоримых сделок не покоится на принципиальной основе: если оспаривание осуществляется, оно приводит к «ничтожности» сделки, притом не с момента оспаривания, а по общему правилу с момента совершения сделки, т.е. с обратной силой» - писал видный российский цивилист И.Б. Новицкий35. В связи с этим он предложил классифицировать недействительные сделки на абсолютно недействительные(ничтожные), т.е недействительные непосредственно в силу закона, и относительно недействительные(оспоримые), которые становятся недействительными в силу признания суда по специальному заявлению заинтересованного лица.
Ничтожной называется сделка, которая является изначально недействительной в силу закона, независимо от наличия судебного признания ее недействительности, независимо от желания ее сторон. В теории гражданского права такие сделки называются абсолютно недействительными. Ничтожные сделки не влекут возникновения, изменения или прекращения гражданских прав и обязанностей, на которые они были направлены. Требование о применении последствий недействительности ничтожной сделки может быть предъявлено любым заинтересованным лицом в течение 3 лет со дня, когда началось ее исполнение. Кроме того, суд
вправе применить такие последствия по собственной инициативе 36.
Противоправность абсолютного большинства действий, совершенных в виде ничтожных сделок, весьма очевидна. Поэтому функции суда в таких случаях сводятся к применению предусмотренных законом последствий, связанных с недействительностью сделок.
Вместе с тем противоправность действий, совершенных в виде ничтожных сделок, может быть неочевидной в силу различных причин - противоречивость законодательства, сложный, запутанный характер фактических отношений участников сделки, возможность неоднозначного толкования законоположений в силу их неопределенности и т.п. Например, во всех случаях ничтожна сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку (так называемая притворная сделка (ст. 170 ГК))37.
Положение закона о том, что ничтожная сделка недействительна независимо от признания ее таковой судом, означает лишь одно: недействительность - это объективное свойство ничтожной сделки, поэтому она недействительна с момента ее совершения (п. 1 ст. 167 ГК). Ничтожная сделка и до решения суда не имеет юридической силы. Суд, признавая сделку ничтожной, лишь устраняет неопределенность в правоотношениях, но не превращает ничтожную сделку из действительной в недействительную.
Общее правило о ничтожности сделок формулируется следующим образом. Сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушения (ст. 168 ГК).
Наличие в законе данного общего правила объективно необходимо. Несмотря на то что законодатель всегда стремится наиболее полным образом описать конкретные виды (составы) ничтожных сделок, он объективно не может предусмотреть все их виды и возможные случаи совершения ничтожных сделок. Поэтому прямая ссылка на вышеприведенное общее правило, закрепленное в ст. 168 ГК, должна иметь место только в тех случаях, когда для признания недействительной сделки ничтожной не установлены специальные основания38.
Правило, по которому сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, означает, что нормы о ничтожности сделок и нормы, устанавливающие основания их оспоримости, соотносятся друг с другом как lex generalis и leges speciales39.
Однако законодатель непоследователен в применении терминов «недействительность», «ничтожность», «оспоримость». Поэтому зачастую трудно определить, ничтожность или оспоримость сделки порождает то или иное нарушение закона. Например, закон прямо говорит о ничтожности сделки при нарушении требований, установленных для договоров дарения (п. 3 ст. 572 ГК), аренды и субаренды (п. 2 ст. 618ГК РФ), страхования предпринимательского риска (ст. ст. 933, 951 ГК), имущественного страхования (ст. 951).
Вместе с тем во многих нормах, касаясь тех или иных нарушений, закон говорит просто о недействительности сделки (ст. ст. 331, 339, 362, 930 ГК и др.). Такая же картина наблюдается и в других законодательных актах. Например, в ст. 132 Водного кодекса РФ и в ст. 112 Лесного кодекса РФ говорится о том, что сделки, совершенные с нарушением водного (лесного) законодательства, являются недействительными40.
Оспоримой называется сделка, которая недействительна в силу признания ее таковой судом по требованию уполномоченного лица, которое может быть предъявлено в течение одного года со дня, когда истец узнал или должен был узнать об обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки недействительной.
В теории гражданского права оспоримые сделки получили название относительно действительных сделок. Оспоримые сделки до тех пор, пока они не оспорены, вызывают предусмотренные ими правовые последствия, однако если они оспариваются уполномоченным лицом, то суд при наличии соответствующих оснований признает их недействительными, причем с момента их совершения (с обратной силой)41.
Характерными признаками оспоримых сделок являются два обстоятельства. Во-первых, законодательно закрепленная возможность признания их недействительными, а не изначальная недействительность. Во-вторых, как было показано выше, возможность их оспаривания только лицами, указанными в законе.
При этом положение п. 2 ст. 166 ГК о том, что требование о признании оспоримой сделки недействительной может быть предъявлено лицами, указанными в ГК, следует толковать расширительно. Дело в том, что основания оспоримости и виды оспоримых сделок могут определяться не только Гражданским кодексом, но и другими законодательными актами. Так, согласно ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208(в ред. от 28.02.2013) «Об акционерных обществах» 42, принятого Государственной Думой Российской Федерации 24.11.1995г. крупные сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, могут быть признаны недействительными по иску общества или акционера. В соответствии с п. 3 ст. 35 Семейного кодекса РФ43 от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 25.11.2013, с изм. от 31.01.2014), принятого Государственной Думой Российской Федерации 08.12.1995., для совершения одним из супругов сделки по распоряжению недвижимостью и сделки, требующей нотариального удостоверения и (или) регистрации в установленном законом порядке, необходимо получить нотариально удостоверенное согласие другого супруга. Супруг, чье нотариально удостоверенное согласие на совершение указанной сделки не было получено, вправе требовать признания сделки недействительной в судебном порядке в течение года со дня, когда он узнал или должен был узнать о совершении данной сделки.
В-третьих, в отличие от ничтожной сделки, которая во всех случаях недействительна с момента ее совершения, если из содержания оспоримой сделки вытекает, что она может быть лишь прекращена на будущее время, суд, признавая сделку недействительной, прекращает ее действие на будущее время (п. 3 ст. 167 ГК). Здесь речь идет в основном о частично исполненных оспоримых сделках44.
Ничтожными или оспоримыми могут быть признаны также отдельные условия (часть условий) сделки. Основанием недействительности отдельных условий сделки могут быть их противоречие требованиям, установленным законом, а также пороки содержания, вызванные пороками воли (обман, насилие и т.п.).
Недействительность части сделки не влечет недействительность прочих ее частей, если можно предположить, что сделка может быть совершена и без включения недействительной ее части (ст. 180 ГК). Например, признавая действительность завещания в целом, суд может признать недействительным условие, согласно которому среди нескольких наследников названо лицо, не имеющее права быть наследником (например, убийца наследодателя). Учредительный договор о создании общества с ограниченной ответственностью может быть признан недействительным в части, например при внесении в уставный капитал имущества учредителем, не имеющим права на это имущество45. Если такое произойдет после государственной регистрации общества, суд может принять решение о сохранении общества как юридического лица с одновременным исключением из общества нерадивого учредителя.
Норма ст. 180 ГК широко применяется в судебной практике. Приведем характерный пример. Кассационный суд, признав незаконным использование без разрешения Банка России иностранной валюты в качестве платежа при оплате строительных услуг нерезидента, констатировал, что это не влечет недействительности договора подряда в целом и не освобождает его стороны от выполнения иных соответствующих законодательству условий такого договора46.
Основания недействительности сделок
ГК РФ предусматривает следующие основания недействительности сделок с одновременной оценкой их в качестве "ничтожных" или "оспоримых" и наступающих в этом случае правовых последствий.
1.Несоответствие сделки закону или иным правовым актам.
Такая сделка ничтожна, если закон не устанавливает, что она является оспоримой и не предусматривает иных правовых последствий.
2.Совершение сделки с целью, противной основам правопорядка и нравственности.
Такая сделка ничтожна. При этом ГК РФ предусматривает следующие последствия при исполнении указанной сделки при умысле обеих сторон:
а) в случае ее исполнения обеими сторонами "все полученное" по сделке взыскивается в доход Российской Федерации;
б) в случае же исполнения сделки одной стороной с другой стороны взыскивается в доход Российской Федерации "все полученное" по сделке и все причитавшееся с нее первой стороне в возмещение полученного.
3. При наличии умысла лишь у одной из сторон все полученное ею по сделке должно быть возвращено другой стороне, а полученное последней либо причитавшееся ей возмещение исполненного взыскивается в доход Российской Федерации47.
2.2. Правовые последствия недействительности сделок
В российском гражданском праве общим последствием недействительности сделок является двусторонняя реституция (от латинского "restituere" - восстанавливать, возмещать, приводить в порядок). В соответствии со ст.167 ГК РФ, содержащей общие правила о последствиях недействительности сделок, каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость в деньгах. Таким образом, стороны возвращаются в положение, в котором находились до совершения сделки (первоначальное правовое положение).
Согласно п.2 ст.167 ГК РФ двусторонняя реституция наступает во всех случаях недействительности сделки, если в законе не указаны иные имущественные последствия. Двусторонняя реституция, в частности, предусмотрена для случаев недействительности сделок, совершенных: с нарушением формы; с нарушением правил о государственной регистрации сделки; с выходом за пределы правоспособности юридического лица; с выходом за пределы ограничений полномочия на совершение сделки; недееспособными гражданами; малолетними, не достигшими 14-летнего возраста; несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет; гражданами, ограниченными в дееспособности; гражданином, не способным понимать значение своих действий и руководить ими; под влиянием заблуждения, имеющего существенное значение48.
Наконец, указанные последствия наступают при признании сделки недействительной как совершенной с целью, противной основам правопорядка и нравственности, если ни одна из сторон не допустила умысла.
Согласно п.2 ст.167 ГК РФ если по недействительной сделке состоялась передача имущества (вещи), то у получателя уже в самый момент такой передачи возникает обязанность возвратить то же самое имущество другой стороне сделки. Это обусловлено тем, что у получателя в силу недействительности совершенной сделки не возникает и не может возникнуть права собственности или иного права титульного владения на предоставленное имущество, по крайней мере до тех пор, пока оно не утрачивает своих индивидуальных признаков. Исключение составляет случай добросовестного приобретения вещи от неуправомоченного отчуждателя, предусмотренный ст.302 ГК РФ. Обязанность возвратить вещь продолжает существовать, если последняя сохраняется в натуре, находится во владении получателя и может быть идентифицирована. При отсутствии же этих условий данная обязанность заменяется другой - обязанностью возместить стоимость полученного по сделке в деньгах49.
В отличие от двусторонней реституции односторонняя реституция состоит в возврате в первоначальное положение одной стороны, а к другой стороне применяется изъятие имущества в доход государства (п.2 ст.179 и ч.3 ст.169 ГК РФ). Причем в п.2 ст.179 ГК РФ указано, что при невозможности передать имущество в доход государства в натуре взыскивается его стоимость в деньгах. Посредством этих правил осуществляется защита нарушенного интереса и происходит целенаправленное воздействие на нарушителя путем ущемления его имущественных прав и интересов. Предпосылкой изъятия имущества в доход государства является, во-первых, признание правом имущества неосновательно приобретенным или сбереженным, что обусловливается фактом недействительности сделки, а во-вторых, отсутствие правовых оснований владения полученным имуществом.
При наличии умысла у обеих сторон сделки - в случае исполнения сделки обеими сторонами - в доход Российской Федерации взыскивается все полученное ими по сделке, а в случае исполнения сделки одной стороной с другой стороны взыскивается в доход Российской Федерации все полученное ею и все причитавшееся с нее первой стороне в возмещение полученного. Нормативным закреплением данного правила законодатель исключает реституцию. Между государством и сторонами возникает правоотношение, в силу которого последние обязаны передать государству все полученное или причитающееся по сделке. Поскольку законодателем не регулируется ситуация, при которой по какой-либо причине имущество не может быть изъято в доход государства, то представляется возможным в данном случае использовать правила п.2 ст.179 ГК РФ о возмещении стоимости имущества в деньгах.
При рассмотрении вопроса о взыскании в доход Российской Федерации следует учесть существующее в цивилистике мнение о невозможности отнесения данного взыскания к конфискации50. Между тем большинство ученых придерживалось позиции о природе этого взыскания именно как конфискации51. Кроме того, в литературе такое изъятие в доход государства расценивалось как новое юридическое явление или как штраф52.
Если исходить из того, что термины конфискация и взыскание в доход Российской Федерации не совпадают по объему, различаются по сфере и основаниям применения, и учитывать, что конфискация в основе своей характерна для публичных отраслей права, то более правильным будет отнесение взыскания в доход государства по своей природе к штрафным санкциям. Это административно-правовая мера, не характерная для сделок. Она не имманентна природе сделок, но необходимость этих взысканий в виде штрафных санкций предопределяется стремлением законодателя исключить усиление административного давления в гражданском праве.
В случае недействительности сделка не влечет никаких правовых последствий, стало быть, представляет собой отсутствие юридического факта, действие для права безразличное. Недействительность, таким образом, есть отрицание юридического смысла, правовое ничто53.
При наличии предоставления по недействительной сделке суд по требованию истца применяет реституцию, которая восстанавливает правовое положение сторон в сделке путем возврата ими друг другу полученного по сделке. Стороны в данном случае не несут никаких внеэквивалентных имущественных лишений, поэтому реституцию можно отнести к мерам защиты. Если же они возникают, то в этой части нарушенные права сторон в сделке защищаются с помощью мер ответственности, например, возмещением убытков, конфискацией и т.п.
Что касается содержания и объекта реституции, то они могут варьироваться не только количественно, но и качественно. В одних случаях реституционное обязательство направлено на восстановление владения вещью (реституция владения), в других - восстановление имущественного состояния предоставившей стороны54.
Основанием реституции является признание сделки недействительной при несоблюдении хотя бы одного условия действительности сделки и наличии предоставления по ней, чем нарушаются права и интересы участников сделки или третьих лиц.
В силу реституции каждая из сторон возвращает другой стороне все полученное по сделке, а при невозможности возвратить полученное в натуре, обязана возместить его стоимость в деньгах (ст.167 ГК РФ).
В юридической литературе существует мнение, что совершение недействительной сделки - противоправное действие55.
Так, В.Л. Слесарев полагает, что основанием реституции является заключение противоправной сделки и полное или частичное ее исполнение. Особенность реституции в том, что она применяется при отсутствии деликтоспособности и вины и полной дееспособности лица56.
Противоправная сделка - это не просто сделка, не соответствующая требованиям норм права. Только такая сделка, не соответствующая требованиям закона, будет противоправной, которая нарушает юридические обязанности, правовые запреты.
Законодательство содержит запрет совершения любой недействительной сделки, поэтому заключение и исполнение сделки сторонами будет основанием для реституции.
Для данной меры, как и для других, необходимо правовое основание - противоправное деяние и наличие предоставления по сделке. Иных условий применения реституции в законе не предусмотрено. Исключением является взыскание полученного по сделке в доход государства, где вина учитывается. Это касается только виновной стороны в сделке (при наличии умысла), а потерпевшей стороне возвращается все полученное виновной стороной; при невозможности возврата в натуре компенсируется в денежной форме.
Таким образом, анализируемой мере присущ восстановительный характер. Данная санкция направлена на защиту нарушенного права (интереса) и может сочетаться с мерами ответственности.
Например, М.В. Кротов по этому поводу пишет (в отношении всех видов недействительных сделок), что возмещению подлежит лишь реальный ущерб, т.е.только умаление в имуществе и фактически понесенные стороной расходы57.
Так, в Постановлении Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 27 марта 2008 г. по делу № А55-1322/07-10 указывается: "В силу п.2 ст.167 ГК РФ при недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке. Так как пользование помещением возвратить нельзя, то с ЗАО "РОСТЭК-Самара" по праву взыскано 270000 руб. как плата за фактическое пользование помещением58.
Итак, если договор по отчуждению имущества другому лицу будет впоследствии признан судом недействительным, собственник этого имущества в порядке реституции, предусмотренной ст.167 ГК РФ, вправе потребовать возврата имущества. Однако часто случается, что отчужденное собственником имущество со временем передается новым приобретателем другим лицам. В этой ситуации собственнику возвратить свое имущество сложнее. Чем длиннее цепочка передачи имущества, тем более "добросовестней" становится его новый приобретатель. Анализ судебной практики позволяет сделать вывод, что права последующих приобретателей имущества защищены надежнее прав собственника.
Высший Арбитражный Суд РФ в Постановлении Пленума от 25 февраля 1998 г. № 8 "О некоторых вопросах практики разрешения споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав"59 сделал вывод, что требования собственника о возврате ему имущества при рассмотрении иска о признании недействительной сделки купли-продажи, в которой он не участвовал, не соответствуют нормам права и потому удовлетворению не подлежат.
В Постановлении Конституционного Суда РФ от 21 апреля 2003 г. № 6-П "По делу о проверке конституционности положений п. п.1 и 2 ст.167 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобами ряда граждан"60 содержится разъяснение, указывающее, что при предъявлении собственником требования о признании недействительной возмездной сделки, совершенной неуправомоченным отчуждателем, в случае если будет установлена добросовестность приобретателя имущества, в иске должно быть отказано.
Конституционный Суд РФ при принятии указанного Постановления руководствовался следующими нормами закона. Согласно ст.168 ГК РФ на сделку, совершенную с нарушением закона, не распространяются общие положения о последствиях недействительности сделки, если законом указаны иные последствия данного нарушения. Понятие "добросовестное приобретение", содержащееся в ст.302 ГК РФ, применяется в случае приобретения имущества не непосредственно у собственника, а у неуправомоченного отчуждателя, последствием же будет выступать виндикация (возврат имущества из незаконного владения), а не двусторонняя реституция.
Таким образом, можно сделать следующие выводы. Недействительными сделками являются действия физических и юридических лиц, хотя и направленных на установление, изменение или прекращение гражданского правоотношения, но не создающих этих последствий вследствие несоответствия совершенных действий требованиям закона. Сделка недействительна в силу признания ее таковой судом, например, оспоримая сделка, либо независимо от такого признания-ничтожная сделка, но только при наличии законных на то оснований. Она является недействительной с момента ее совершения. Последствием недействительных сделок является двусторонняя реституция.
Предъявить требование о возврате переданного имущества собственник может только лицу, которому он это имущество непосредственно передал, с которым он состоял в договорных отношениях. Если имущество, отчужденное собственником, передано его приобретателями другим лицам, с которыми у собственника нет договорных отношений, и эти лица подпадают под признаки добросовестных приобретателей, собственник не вправе предъявить к конечным владельцам имущества иск о применении реституции. В этом случае предъявляется иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения (ст.302 ГК РФ) либо требование к первому приобретателю его имущества возврата денежной суммы, равной стоимости утраченного имущества.
В соответствии со ст.1103 ГК РФ правила, предусмотренные гл.60 ГК РФ, действуют и в отношении требований о возврате исполненного по недействительной сделке, если иное не установлено законом и не вытекает из существа отношений. Применение этих правил относится лишь к вытекающим из недействительности сделки требованиям о возврате исполненного по ней (п.1 ст.1103 ГК РФ),т.е.к реституционным требованиям. Данное субсидиарное применение норм о неосновательном обогащении позволяет при недействительности сделки решить вопросы о судьбе доходов, извлеченных из истребуемого имущества, а также произведенных на его содержание и сохранение затрат (ст. ст.1107, 1108 ГК РФ).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Современное развитие отношений гражданского оборота привело к количественному увеличению числа гражданско-правовых сделок. Сделка - это волевое правомерное юридическое действие субъектов гражданских правоотношений. Направленность воли лица при совершении сделки на достижение определенного правомерного правового результата является отличительной чертой сделки.
Основными признаками сделки являются: а) юридическая значимость действия; б) правомерность действия; в) соответствие воли и волеизъявления в действиях; г) направленность действий на достижение юридических последствий.
Согласно ст.153 ГК РФ, сделки должны представлять собой правомерные действия. Правомерность гражданско-правовых сделок как юридических фактов означает, что они прямо не запрещены законом и призваны порождать гражданские права и обязанности, которых желали достичь их участники.
В случаях, когда действия участников, совершенные в виде сделок, не соответствуют порядкам, установленным законодательством, они считаются недействительными. К сожалению, действующее гражданское законодательство не дает правового понятия недействительной сделки, но в юридической литературе приводится следующее определение: «Недействительными сделками являются действия физических и юридических лиц, хотя и направленных на установление, изменение или прекращение гражданского правоотношения, но не создающих этих последствий вследствие несоответствия совершенных действий требованиям закона».
Недействительная сделка не порождает желаемые сторонами юридические последствия, которые представляют собой определенные санкции, вызванные противоправным характером совершаемой сделки61.
Данные сделки не порождают тех юридических последствий, которых желали их участники. Из этого следует, что сделка и недействительная сделка не соотносятся между собой как целое и часть, поскольку первая является правомерным действием, а вторая - неправомерным.
Сделка является недействительной в силу признания ее таковой судом. Последствием недействительных сделок является двусторонняя реституция.
Подводя итог проделанной работе, хотелось бы предложить внести следующие изменения в гражданское законодательство в сферу регулирования сделок.
Во- первых, определение сделки, приведенной в ст.153 Гражданского кодекса Российской Федерации, следует дополнить предложением: «а также действия, признанные действительными по основаниям, предусмотренными нормами ГК РФ» после слов «прав и обязанностей».
Во-вторых, до оспаривания сделок следует исходить из презумпции действительности любой сделки, которую полезно закрепить на законодательном уровне.
В- третьих, последствие сделки- реституцию следует рассматривать в качестве средства защиты. Это вызвано тем, что сами нормы о недействительности сделок не содержат механизма учета многих затрагиваемых при осуществлении реституции интересов.
В- четвертых, в Гражданском кодексе однозначно не решен вопрос о гражданско-правовом режиме неправомерно отчужденной вещи, что порождает массу негативных последствий, главным из которых является фактическое выбытие вещи из гражданского оборота. Поэтому решением данного вопроса может явиться введение института государственной регистрации факта владения за ответчиком, если собственнику отказано в виндикационном иске. В случае если истребовать имущество окажется невозможным, то все обременения, вытекающие из владения имуществом, будут перенесены на ответчика.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Нормативные правовые акты
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (в ред. от 26.02.2014) // Собрание законодательства РФ. 03.03.2014. № 9. ст. 851.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 21.10.1994. № 51-ФЗ (в ред. от 25.01.2014) // Собрание законодательства РФ. 05.12.1994. № 32. Ст. 3301.
Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995. №223-ФЗ (в ред. от 25.11.2013) // Российская газета. 1996. 27 января.
Федеральный закон Российской Федерации от 11.03.1997. № 48-ФЗ «О простом и переводном векселе» // Российская газета. 1997. 18 марта.
Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.1997. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (в ред. от 12.03. 2014) // Собрание законодательства РФ. 28.07.1997.
№ 30. Ст. 3594.
Федеральный закон Российской Федерации от 26.12.1995. № 208 ( «Об акционерных обществах» в ред. от 28.02.2013) // Российская газета. 1995. 29 декабря.
Судебная практика
Постановление Федерального арбитражного суда Поволожского округа от 27 марта 2008г. По делу № А55-1322/07-10 // Вестник ВАС РФ. 2008.
Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25 февраля 1998г. №8 «О некоторых вопросах практики разрешения споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» // Вестник ВАС РФ. 1998.
Постановление Конституционного Суда РФ от 21 апреля 2003г. № 6-П «По делу о проверке конституционности положений п.п. 1 и 2 ст. 167 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобами ряда граждан» // Собрание законодательства РФ. 28.04.2003. № 17. Ст. 1657.
Литература
Алексеев С.С. Гражданское право в вопросах и ответах. М.: Проспект 2008- 368 с.
Алексеев С.С. Гражданское право. Учебник в 3 т. Т. 1. М.: Проспект 2011 379 с.
Викторова В. Понятие и правовая природа срочных сделок. [Электронный ресурс] http://www.riskmanage.ru/ hadging/386023/
Гатин А.М. Гражданское право. Учебное пособие. М.: Дашков и К. 2009- 384 с.
Гражданское право Т. 1. / Под ред. Сергеева А.П., Толстого Ю.К. М.: Проспект. 2008- 752 с.
Гришаев С.П. Гражданское право. М.: 1998- 426 с.
Дернбург Г. Пандекты. Т. 1. Общая часть. М.: 1906- 481 с.
Комментарий к гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой (постатейный) / Под ред. Садикова О.Н. М.: Инфра-М. 2008- 379 с.
Лихачев Г.Д. Гражданское право. Общая часть. Курс лекций: «Юстицинформ» 2005- 432 с.
Новицкий И.Б. Сделки. Исковая давность. М.: 1954- 247 с.
Ойгензизт В.А. Воля и волеизъявление. (Очерки теории, философии и психологии права): Душанбе. 1983- 256 с.
Садиков О.Н. Гражданское право. Учебник в 2 т. Т. 1. М.: Инфра- М. 2006- 608 с.
Слесарев В.Л. Экономические санкции в гражданском праве. М.: Юрайт. 2006- 259 с.
Суханов Е.А. Гражданское право. в 4 т. Т. 1. Общая часть.- М.: 2008- 720 с.
Тузов О.Д. Ничтожность и оспоримость сделок: классическая доктрина и проблемы российской цивилистики. М.: 2006- 204 с.
Тузов О.Д. Реституция в гражданском праве. // Юридический мир. 2009. №2.- 178 с.
Хейфец Ф.С. Недействительность сделок по российскому гражданскому праву. М.: Юрайт. 2007- 514 с.
Чаусская О.А. Гражданское право. Учебник для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования. М.: Дашков и К. 2009- 432 с.
Шахматов В.П. Составы противоправных сделок и обусловленные ими последствия. Томск: 1967- 311 с.
Шевчук Д.А. Гражданское право. Учебник для средних специальных учебных заведений. М.: 2009-1030 с.
1Лихачев Г.Д. Гражданское право. Общая часть. Курс лекций: «Юстицинформ». 2005. С.109.
2 Собрание законодательства РФ. 05.12.1994. № 32.Ст. 3301.
3 Собрание законодательства РФ. 03.03.2014. № 9. Ст. 851.
4Суханов Е.А. Гражданское право. В 4 т. Том 1. Общая часть. М.: 2008. С.240.
5 Гришаев С.П. Гражданское право. М.: 1998. С.231.
6 Ойгензихт В.А. Воля и волеизъявление (Очерки теории, философии и психологии права). Душанбе: 1983. С.24.
7 См.: Новицкий И.Б. Сделки. Исковая давность. М.: 1954. С. 19.
8 Суханов Е.А. Указ. соч. С.241.
9 Лихачев Г.Д. Указ. соч. С.117.
10 Гатин А.М. Гражданское право. Учебное пособие. М.: «Дашков и К». 2009. С.195.
11 Алексеев С.С. Гражданское право в вопросах и ответах: «Проспект». 2008. С.144.
12 Гатин А.М. Указ. соч. С.196.
13 Российская газета. 1997. 18 марта.
14 Алексеев С.С. Указ. соч. С.151.
15 Суханов Е.А. Указ. соч. С.242.
16 Викторова В. Понятие и правовая природа срочных сделок. //[Электронный ресурс]- http://www.riskmanage.ru/hadging/386023
17 Лихачев Г.Д. Указ. соч. С.119.
18 Гатин А.М. Указ. соч. С. 199.
19 Гришаев С.П. Указ. соч. С.233.
20 Чаусская О.А. Гражданское право. Учебник для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования.М.: «Дашков и К». 2007. С.32.
21 Лихачев Г.Д. Указ. соч. С.121.
22 Суханов Е.А. Указ. соч. С.244.
23 Суханов Е.А. Указ. соч. С.254.
24 Гатин А.М. Указ. соч. С.201.
25 Гришаев С.П. Указ. соч. С.243.
26 Чаусская О.А.Указ. соч. С.36.
27 Алексеев С.С. Указ. соч. С.157.
28 Собрание законодательства РФ. 28.07.1997. № 30. Ст. 3594.
29 Лихачев Г.Д. Указ. соч. С.129.
30 Лихачев Г.Д. Указ. соч. С.121.
31 Лихачев Г.Д. Указ. соч. С.131.
32 Суханов Е.А. Указ. соч. С.260.
33 Дернбург Г. Пандекты. Т. 1. Общая часть. М.: 1906. С.331.
34 Суханов Е.А. Указ. соч. С.261.
35 Новицкий И.Б. Указ. соч. С.26.
36 Чаусская О.А. Указ. соч. С.39.
37 Шевчук Д.А. Учебник для средних специальных учебных заведений. М.: «Эксмо». 2009. С.151.
38 Алексеев С.С. Указ. соч. С.163.
39 См.: Тузов О.Д. Ничтожность и оспоримость сделок: классическая доктрина и проблемы российской цивилистики. М.: 2006. С.169.
40 Суханов Е.А.Указ. соч. С.269.
41 Садиков О.Н. Гражданское право. Учебник в 2 томах. Том 1. М.: "Инфра- М" 2006. С.139.
42 Российская газета. 1995. 29 декабря.
43 Российская газета. 1996. 27 января.
44 Гатин А.М. Указ. соч. С.216.
45 Шевчук Д.А.Указ. соч. С. 154.
46 Гришаев С.П. Указ. соч. С.258.
47Алексеев С.С. Указ. соч. С.171.
48Новицкий И.Б. Указ. соч. С.34.
49 Лихачев Г.Д. Указ. соч. С.148.
50Хейфец Ф.С. Недействительность сделок по российскому гражданскому праву. М.: Юрайт. 2007. С. 117.
51Шахматов В.П. Составы противоправных сделок и обусловленные ими последствия.Томск:1967.С. 251.
52Новицкий И.Б. Сделки. Указ. соч. С. 37.
53Тузов Д.О. Реституция в гражданском праве.// Юридический мир. 2009. февраль. С.11.
54Тузов Д.О. Указ. соч. С.13.
55Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой (постатейный) / Под ред. Садикова О.Н. М.: Инфра-М. 2008. С. 213.
56Слесарев В.Л. Экономические санкции в гражданском праве. М.: Юрайт. 2006. С. 243.
57Гражданское право Т. 1. / Под ред. Сергеева А.П., Толстого Ю.К. М.: «Проспект». 2008. С. 260.
58Вестник ВАС РФ. 2008. № 8. С.31.
59 Вестник ВАС РФ. 1998. № 10. С.76.
60Собрание законодательства РФ. 28.04.2003.№ 17.Ст. 1657.
61 Лихачев Г.Д. Указ. соч. С.131.