Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.net

тема правовых норм регулирующих имущественные а также связанные и некоторые не связанные с ними личные неим

Работа добавлена на сайт samzan.net:


ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

Общая часть

(1 семестр)

  1.  Гражданское право как отрасль частного права. Отграничение гражданского права от других отраслей.

Под ГП понимают: 1.отрасль права как систему норм; 2. гражд зак-во как систему нормативных актов; 3. науку как систему знаний о гражданско-правовых явлениях и как деят-ть по производству новых знаний; 4. Учебный курс как систему информации о гражданско-правовых знаниях. ГП как отрасль права- система правовых норм, регулирующих имущественные, а также связанные и некоторые не связанные с ними личные неимущественные отношения, основанные на независимости, имущественной самостоятельности и юридическом равенстве сторон в целях создания наиболее благоприятных условий для удовлетворения частных потребностей и интересов, а также развития эк отношений в обществе.

Функции: регулятивная (создание условия для функционирования и развития экономики), охранительная (защита гражд. прав от нарушений, носит компенсационный (восстановительный хар-р).

К числу смежных с гражданским традиционно относят административное, финансовое, трудовое и семейное право.

В административном, как и в гражданском, праве предметом являются имущественные отношения, однако если в первом случае это имущественно-организационные отношения, которые не носят эквивалентно-возмездного характера (например, взимание штрафа), то во втором случае - стоимостные отношения в чистом виде. Кроме того, в административном праве субъекты находятся во властном подчинении по отношению друг к другу.

С финансовым правом ГП сходно тем, что предмет обеих отраслей права - также имущественные отношения. Однако в финансовом праве имущественные отношения не носят товарно-денежного характера и одни субъекты имеют властные полномочия по отношению друг к другу (например налоговые органы по отношению к налогоплательщику).

Различие между гражданским и трудовым правом основывается на том, что в соответствии со сложившимися в нашей стране взглядами рабочая сила не признается товаром, а имущественные отношения, возникающие по поводу трудовой деятельности, стоимостными. Исполнитель в гражданско-правовых отношениях имущественно и организационно обособлен от заказчика и не подчиняется ему. Работник в трудовых отношениях починен работодателю, выполняет правила трудового распорядка и осуществляет трудовые функции на базе имущества, принадлежащего работодателю.

  1.  Предмет гражданско-правового регулирования.

Предмет гражданского права – это те общественные отношения, которые оно регулирует. Эти отношения делятся на:

1. Имущественные отношения, то есть отношения между людьми по поводу материальных благ, складываются по поводу имущества (которое имеет денежную и стоимостную оценку). Под имуществом понимается вещь, которая имеет денежную оценку (и деньги тоже). Вещь это предмет материального мира, ею обладает человек, и она может быть полезна ему.

2. Личные неимущественные отношения – отношения, возникающие между людьми по поводу нематериальных благ и не имеющие экономического содержания, независимо от степени связанности с имущественными отношениями:

• личные неимущественные отношения, связанные с имущественными возникают в сфере именуемой авторским или изобретательским правом.

• личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными (например, защита чести, достоинства и деловой репутации). Это жизнь, здоровье, честь, достоинство, право на имя и т.п. Эти отношения не регулируются гражданским правом, а только охраняются и защищаются им.

  1.  Метод гражданско-правового регулирования.

Метод правового регулирования – совокупность приемов, средств, способов, посредством которых право воздействует на общественные отношения, упорядочивая, регулируя и защищая их. Гражданско-правовой метод имеет следующие отличительные черты:

1. Юридическое равенство сторон – равенство их правового положения, которое проявляется в признании равенства всех форм собственности, самостоятельном создании хозяйственных связей, в идентичных мерах гражданско-правовой ответственности.

2. Автономия воли сторон – в большинстве случаев гражданские права и обязанности возникают в силу двустороннего волевого акта (договора). Сторонам представлена возможность полностью (или в известной мере) самостоятельно регулировать свои отношения.

3. Имущественная самостоятельность сторон – участники гражданского оборота выступают в качестве обладателей обособленного имущества, которым они участвуют в обороте и отвечают по обязательствам.

4. Защита гражданских прав преимущественно в судебном порядке, если стороны самостоятельно не смогли разрешить спорные вопросы; в установленных законом случаях защита гражданских прав производится и в административном порядке.

5. Имущественный характер гражданско-правовой ответственности (ГПО) – объектом взыскания в этом случае является имущество, а не личность должника. ГПО носит по общему правилу компенсационный характер.

ГП и КП: в соответствии с конституционным принципом разделения властей ГП дает понятия и систему гражданского законодательства и иных актов, содержащих нормы ГП (Статья 3 ГК РФ).
ГП и АП: регулируют имущественные отношения, но ГП – это стоимостные имущественные отношения в чистом виде (ответственность носит компенсационный характер); АП – имущественно-организационные отношения (ответственность носит штрафной характер).

ГП и УП: УП охраняет гражданско-правовые отношения (например, отношения собственности), так же как и у ГП цель – предупреждение правонарушений. ГП применяется и в отношениях, возникающих в связи с совершением преступления (например, гражданский иск в уголовном судопроизводстве о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением).

  1.  Принципы гражданско-правового регулирования.

Принципы гражданского права - это закрепленные в правовых актах общеобязательные положения, идеи, начала, которые пронизывают все гражданское право, выражают тенденции развития и потребности общества и характеризуют гражданское право в целом.

Выделяют следующие принципы гражданского права:

• юридическое равенство участников;

• неприкосновенность собственности, принудительное отчуждение которой допускается только в установленных законом случаях;

• недопустимость произвольного вмешательства в частные дела; этот принцип в основном ориентирован на защиту от действий публичной власти;

• свобода договора: лицо самостоятельно выбирает партнера по договору, стороны свободны при заключении договора и определении его условий;

• принцип диспозитивности (то есть самостоятельности и инициативы) в реализации своих прав и несении риска от участия в гражданском обороте;

• принцип беспрепятственного осуществления гражданских прав, их восстановления и защиты;

• недопустимость злоупотребления правом, в частности действий, осуществляемых исключительно с намерением причинить вред другому лицу.

  1.  Функции гражданского права.

Функции гражданского права - это определенные направления влияния гражданско-правовых норм, обусловленные содержанием общественных отношений, которые включены в предмет гражданско-правого регулирования. Различают: регулятивную, охранную, предупредительно-воспитательную и предупредительно-стимулирующую функции.

Реализация регулятивной функции обеспечивает урегулирование нормами гражданского права отношений собственности, товарно-денежных, а также личных неимущественных.

Действие охранной функции обеспечивает защиту нарушенных субъективных имущественных и личных прав.

Предупредительно-воспитательный эффект достигается посредством института гражданско-правовой ответственности. Сам факт существования гражданско-правовых норм об ответственности позитивно влияет на правосознание граждан, удерживая их от правонарушений.

Содержание предупредительно-стимулирующей функции состоит в стимулировании различными гражданско-правовыми средствами необходимой обществу и государству поведения граждан и организаций.

  1.  Система гражданского права как отрасли права.

Система гражданского права – внутреннее соединение взаимосвязанных и взаимодействующих между собой отдельных групп (общностей) правовых норм (отраслей, подотраслей, институтов, субинститутов), основанных на единстве предмета и метода гражданского права. совокупность норм, регулирующих любые имущественно-стоимостные и неимущественные отношения.

- Общая часть – совокупность норм, регулирующих любые имущественно-стоимостные и неимущественные отношения – объединяющее начало для отраслевых норм, позволяющее избежать большого числа отсылок.

- Особенная часть: 1. право собственности и иные вещные права 2. обязательственное право 3. личные неимущественные права 4. права на рез-ты творческой деят-ти 5. наследственное право.

Подотрасли системы ГП:

1. правовое положение субъектов гражданских правоотношений.

2. право собственности и другие вещные права

3. право на результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальная собственность)

4. личные неимущественные права

5. обязательственное право

6. наследственное право

7. международно-частное право, применимое к гражданско-правовым отношениям

  1.  Понятие и виды источников гражданского права.

Источники гражданского права (Статья 3 ГК РФ) – это формы выражения гражданско-правовых норм.

Гражданское законодательство находится в исключительном ведении РФ.
Виды источников гражданского права:

  •  нормы м/н права и международные договоры РA - Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора (ст. 7 ГК).
  •   Конституция РФ
  •   гражданское законодательство: ГК РФ и иные принятые в соответствии с ним ФЗ;
  •   иные нормативные акты: указы Президента РФ, постановления Правительства РФ;
  •  ведомственные нормативные акты;
  •  нормативные акты СССР и Российской Федерации (РСФСР), принятые до введения в действие ГК РФ: ст. 4 Федерального закона от 30 ноября 1994 г. N 52-ФЗ "О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", ст. 4 Федерального закона от 26 января 1996 г. N 15-ФЗ "О введении в действие части второй Гражданского кодекса Российской Федерации", ст. 4 Федерального закона от 26 ноября 2001 г. N 147-ФЗ "О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации").
  •   обычаи делового оборота, то есть сложившиеся и широко применяемые в какой-либо области предпринимательской деятельности правила поведения, не предусмотренные законодательством (Статья 5 ГК РФ);

В систему источников права, с нашей точки зрения, включаются также договоры (подп. 1 п. 1 ст. 8 ГК), судебная и арбитражная практика (подп. 3 п. 1 ст. 8 ГК). Договор - одно из оснований возникновения гражданских прав и обязанностей, самая распространенная разновидность сделок, соглашение двух или более лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей (ст. ст. 8, 154, 420 ГК). Особенно актуально его включение в систему источников гражданского права с учетом того, что стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами (п. 2 ст. 421 ГК). Именно в этой форме выражается участие частных лиц (физических и юридических) в правотворчестве, которое является одним из признаков гражданского общества.

До сих пор идет дискуссия о признании судебной и арбитражной практики источником права. В понятие судебной и арбитражной практики (судебные прецеденты) входят решения и определения "низовых" судов общей компетенции и арбитражных судов, а также постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ. Исключительное место в этой системе занимают акты Конституционного Суда РФ.

  1.  Применение обычая как источника гражданского права. Роль актов высших судебных органов в регулировании гражданско-правовых отношений.

Применение обычая как источника гражданского права. Роль актов высших судебных органов в регулировании гражданско-правовых отношений.

Другим источником гражданского права является обычай, под которым понимаются правила, сложившиеся в результате их длительного применения ввиду практической целесообразности и получившие признание в актах законодательства или решениях судов. Обычай в современных государствах, имеющих развитое законодательство, не играет большой роли и применяется преимущественно во внешнеэкономических отношениях. Однако в ряде норм ГК и некоторых актах законодательства РФ содержатся ссылки общего характера на обязательность обычая.

В ст. 5 ГК дается определение обычая делового оборота, которым признается сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской деятельности правило поведения, не предусмотренное законодательством, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе. Таким образом, в суде заинтересованная сторона вправе обосновывать наличие обычая, используя общие правила гражданского процесса и способы доказывания. Однако обычай не может противоречить нормам законодательства и условиям заключенного между сторонами договора.

В ГК неоднократно встречаются указания на то, что права и обязанности сторон определяются обычаями делового оборота, если иное не предусмотрено законом или условиями обязательства (ст. 311, 312, 315, 316 и др.). Действующие отечественные обычаи изучаются торгово-промышленными палатами и публикуются в виде соответствующих сборников. В Российской Федерации были опубликованы обычаи важнейших морских портов.

Но в ст. 5 ГК не говорится о возможности обращения к обычаям, сложившимся в иных, некоммерческих сферах, что надо считать пробелом его общих норм. Однако в ряде последующих статей ГК содержатся отсылки к обычаям национальным (ст. 19) и местным (ст. 221). Поэтому надлежит считать, что ГК допускает применение обычая также в некоммерческих сферах, и юрисдикционные органы, обосновывая свои решения, на такие обычаи вправе ссылаться.

 Особенность обычая как источника гражданского права состоит в том, что, в отличие от норм законодательства, он всегда диспозитивен, и поэтому стороны могут от него отступить. Это практически важное правило прямо выражено в п. 2 ст. 5 и п. 5 ст. 421 ГК применительно к договору (договорное условие сильнее обычая) и должно применяться также к недоговорным обязательствам.

  1.  Действие гр-кого зак-ва во времени, пространстве и по кругу лиц. Аналогия закона и аналогия пр.

Гражданско-правовые нормативные акты, будучи федеральными, вступают в силу одновременно на всей российской территории.  По  общему правилу они не имеют обратной силы и применяются лишь к тем отношениям, которые возникли после введения акта в действие (п. 1 ст. 4 ГК).

Исключения: сам гражданский закон может предусмотреть распространение своего действия и на отношения, возникшие до вступления его в силу. Особые правила предусмотрены для договоров, заключенных до введения в действие нового закона (устанавливающего в этом отношении обязательные, императивные предписания), но исполняемых после этого момента. С тем чтобы обеспечить точное, надлежащее исполнение взятых на себя сторонами договора обязательств, отражающее важнейший принцип договорного права, закон сохраняет здесь силу за условиями ранее заключенного договора (п. 2 ст. 4 и п. 2 ст. 422 ГК), несмотря на их противоречие новым императивным правилам. Тем самым, в сущности, как бы продлевается действие старого, ранее действовавшего законодательства, на котором основывались условия заключенных договоров.

В   новом законе может быть прямо предусмотрено распространение его действия и на отношения, вытекающие из ранее заключенных договоров.

 Аналогия закона - способ восполнения «пробелов» в зак-ве, когда правоприменитель исп-ет норму, относящуюся к сходной ситуации. Применение зак-на по аналогии допустимо при наличии следующих условии: 1) гр-ко-прав-вой хар-р отнош-ия, подлежащего урегулированию; 2) неурегулированность гр-ко-прав-го отнош-ия граж-ким зак-вом или соглашением сторон; 3) отсутствием применимого к этому отнош-ию обычая делового оборота; 4) наличие сходных отнош-ий и регулир-щего их граж-го зак-ва, которое могло бы быть применено по аналогии; 5) непротиворечия применения аналогии зак-на сущ-ву подлежащих урегулир-ию отнош-ий. В сравнительно редких случаях может сложиться такая ситуация, когда нет закона, регулир-го сходные отнош-ия, т.е. нет зак-на, который мог бы быть применен по аналогии. В таких случаях права и обяз-ти сторон опред-ся исходя из общих начал и смысла граж-го эан-ва (аналогия права) и треб-ий добросовестности, разумности и справедливости. Общие (или осн-ые) начала граж-го зак-ва сформулированы в ст. 1 ГК. Под смыслом граж-го зак-ва обычно понимают его хар-ные черты, закрепленные в предмете и методе соотв-щей отрасли права. Критерии доброс-ти, разум-ти и справ-ти явл-ся оценочными и составляют общеупотребительную формулу при хар-ке пределов осущ-ия граж-их прав. В отличие от ранее действующего зак-ва ГК передал применение аналогии зак-на и аналогии права из исключ-ой комп-ции правоохр-ых орг-в (судов) в ведение всех субъектов правоприменения, расширив тем самым круг их граж-их прав.

Пробел в праве - это отсутствие прав-ой нормы при разрешении конкретных жизненных случаев, которые охватываются прав-ым регулир-ем и д.б. разрешены на основе права. Причинами возник-ия пробелов в праве м.б. отставание зак-ва от развития жизни, упущения при подготовке нормативно-правовых актов и др. Основным способом восполнения пробела в праве явл-ся издание недостающей прав-ой нормы, необх-ть которой обусловлена жизнью. В тех случаях, когда правотворческий ор-н не сумел устранить пробел, исп-ся право примен-ния права но аналогии. Под аналогией понимается опред-ое сходство между различными явлениями или предметами, В юриспруденции различаются 2 осн-ых вида аналогии: аналогия закона и аналогия права. Аналогия зак-на - решение конкретного юр-го дела на основе прав-ой нормы, рассчитанной не на данный, а на сходные случаи. Аналогия права- это принятие решения по конкретному делу на основе общих принципов и смысла права. Аналогии примен-ся тогда, когда при наличии пробела невозможно подобрать сходную, аналогичную норму права.

  1.  Понятие, специфика и элементы гражданского правоотношения.

Гражданское правоотношение – это урегулированное нормами гражданского права фактическое общественное отношение, участники которого являются юридически равными носителями гражданских прав и обязанностей.

В гражданском правоотношении получают свое конкретное выражение абстрактные нормы гражданского права.

Особенности гражданского правоотношения:

• самостоятельность, имущественная обособленность и юридическое равенство субъектов гражданского правоотношения;

• основные юридические факты, ведущие к возникновению гражданского правоотношения, - это сделки, то есть акты свободного волеизъявления участников правоотношения;

• возможность самостоятельного определения содержания правоотношения его участниками (свобода договора);

• имущественный характер правовых гарантий и мер ответственности за нарушение гражданских прав и неисполнение гражданских обязанностей;

• преимущественно судебный порядок защиты нарушенных гражданских прав.

Структура гражданского правоотношения:

• субъекты правоотношения;

• объекты правоотношения;

• содержание правоотношения.

Субъекты гражданского правоотношения – это лица, обладающие гражданскими правами и несущие гражданские обязанности в связи с участием в конкретном гражданском правоотношении.
Объект гражданского правоотношения - то благо (материальное или нематериальное), по поводу которого возникает правоотношение и в отношении которого участники правоотношения обладают правами и обязанностями. Содержание гражданского правоотношения - это субъективные гражданские права и обязанности субъектов гражданского правоотношения.

  1.  Виды гражданских правоотношений.

Виды ГПО:

1) по содержанию:

а) имущественные (имеют определен¬ное экономическое содержание; их объектами является имущество, работы и услуги возмездного характера) (отношения собственности, купли-продажи);

б) неимущественные (возникают в связи с нематериальными благами, основанными на неимущественных интересах их участников, правах и свободах человека, авторских правах, правах на защиту чести, достоинства и деловой репутации);

2) по числу обязанных лиц, противостоящих управомоченному лицу:

а) абсолютные (управомоченному лицу противостоит неопределенное количество обязанных лиц) (собственник может требовать от любого другого участника ГПО воздержания от совершения любых действий, мешающих собственнику осуществлять свои правомочия по владению, пользованию и распоряжению объектом его собственности);

б) относительные (управомоченному лицу (лицам) противостоит конкретное обязанное лицо (лица)) (по договору аренды арендатор вправе требовать от конкретного арендодателя передачи арендованного имущества);

3) по необходимости оказания содействия обязанными лицами:

а) вещные (носитель вещного права может осуществлять это право без содействия обязанных лиц (собственник или обладатель иного вещного права имеет возможность самостоятельно осуществлять свои правомочия по владению, пользованию и распоряжению вещью) (всегда абсолютные);

б) обязательственные (носитель обязательственного права может осуществлять это право только при условии, что ему окажут содействие обязанные лица (всегда относительные);

4) по ограничению существования определенным сроком:

а) срочные (ограниченные определенным сроком);

б) бессрочные (не ограниченные каким-либо сроком);

5) по принадлежащим правам и обязанностям:

а) простые (одному участнику принадлежит только одно право, а другому – только одна обязанность) (пример: договор займа);

б) сложные (каждый участник обладает каким-либо правом и в то же время несет какую-либо обязанность) (пример: договор купли-продажи).

Корпоративные ГПО (основаны на участии (членстве) в организационно-правовых образованиях, корпорациях (хозяйственных товариществах и обществах, производственных кооперативах)).
ГПО, содержащие преимущественные права (преимущественное право участника общей долевой собственности на покупку продаваемой доли, право участника ЗАО на преимущественную покупку продаваемых другим акционером акций).

  1.  Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений.

Под основанием понимается такие обстоятельства, результатом которых является либо создание прав и обязанностей, либо изменения уже существующих прав и обязанностей и эти обстоятельства, по общему правилу, предусмотрены законом (перечень определяется в ГК РФ).

– в соответствии с Перечнем оснований в ст. 8 ГК РФ существует 9 групп таких оснований. Однако, сам перечень не является исчерпывающим, т.к. в п. 1 ст. 8 ГК РФ такие основания могут возникать в силу общих принципов права.

Основания:

1. Юридические акты – акты органов государственной власти и органов местного самоуправления, на основании которых, в случае предусмотренном законом, возникает изменение или прекращение прав и обязанностей.

2. Юридические факты – действия и события.

Событие – юридический факт, который наступает независимо от воли и сознания участников и других посторонних лиц. И если с ними закон или иной гражданско-правовой акт связывает наступление юридически значимых последствий.

Виды событий:

1. Непреодолимая сила, т.е. чрезвычайное и непредотвратимое, при данных условиях обстоятельство. В соответствии с п. 3 ст. 401 ГК РФ в случае непреодолимой силы она является обстоятельством освобождения от ответственности за не исполнение (или ненадлежащее исполнение обязательств), в том числе в предпринимательской деятельности.

2. Чрезвычайная ситуация ст. 1 Федерального закона от 21.12.94 «О защите населения и территорий от ЧОб природного и техногенного происхождения», а также в соответствии с Указом Президента от 02.11.1994 № 2058 «О мерах в случаях возникновения Чрезвычайной ситуации», права граждан о возмещении ущерба здоровью и имуществу вследствие ЧС».

3. Форс-мажорное обстоятельство (обстоятельство непреодолимой силы):

1) Изменение, отмена или приостановление действия закона или иного правового акта, регулирующего данное правоотношение;

2) Нарушение обязанностей со стороны контрагента должника;

3) Изменение процентных ставок Центрального Банка при выдаче централизованных кредитов

  1.  Гражданская правоспособность физического лица.

Ст. 17 ГК РФ: «Правоспособность – способность иметь гражданские права и нести обязанности». Правоспособность гражданина возникает с момента рождения и прекращается в момент смерти, причем они определяются медицинскими показателями и имеют юридическое значение. Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в РФ гражданской правоспособностью наравне с российскими гражданами, кроме случаев, установленных законом (предоставление им национального режима). Однако правоспособность иностранных граждан и лиц без гражданства может ограничиваться в порядке специального указания закона (Так, в соответствии с Кодексом торгового мореплавания иностранные граждане не могут быть членами судовых экипажей) либо в порядке ответной меры (реторсии) в тех случаях, когда в другом государстве ограничиваются аналогичные права российских граждан. Содержание правоспособности граждан (совокупность гражданских прав и обязанностей, которые граждане могут иметь по действующему законодательству): 1) иметь имущество на праве собственности; 2) наследовать и завешать имущество; 3) заниматься предпринимательской и любой иной не запрещенной законом деятельностью; 4) создавать юридические лица самостоятельно или совместно с другими гражданами и юридическими лицами; 5) совершать любые, не противоречащие закону сделки и участвовать в обязательствах;  6) избирать место жительства; 7) иметь права авторов произведений науки, литературы и искусства, изобретений и иных охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности; 8) иметь иные имущественные и личные неимущественные права.

Государство гарантирует правоспособность граждан: 1) никто не может быть ограничен в правоспособности и дееспособности иначе, как в случаях и в порядке, установленных законом; 2) полный и частичный отказ гражданина от правоспособности или дееспособности и другие сделки, направленные на их ограничение, ничтожны (за исключением случаев, когда такие сделки допускаются законом).

Государство имеет право ограничить права и свободы граждан (если это необходимо для защиты основ конституционного строя; нравственности; здоровья; прав и законных интересов других лиц; обеспечения обороны страны и безопасности государства) (это может произойти только на основании ФЗ).
Возможно ограничение прав и свобод граждан в условиях чрезвычайного положения (за исключением права на жизнь; достоинство личности; неприкосновенности частной жизни; права на защиту своей чести и доброго имени; права на жилище; судебную защиту прав и свобод).

Допускается ограничение правоспособности как мера наказания, установленная обвинительным приговором суда (лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью; лишение права свободно передвигаться по территории страны (ссылка и высылка) (только на определенный срок в пределах, установленных законом)).

  1.  Гражданская дееспособность несовершеннолетних.

Ст. 21 ГК РФ: «Дееспособность – способность своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права и создавать для себя юридические обязанности» Элементы гражданской дееспособности (способность человека самостоятельно осуществлять принадлежащие ему права; совершать сделки (приобретая новые права и возлагая на себя новые обязанности); способность нести гражданско-правовую ответственность за вред (причиненный его противоправными действиями (деликтоспособность).

Классификация граждан по возрасту (определяет объем и структуру их дееспособности):1) Дети до 6 лет (абсолютно недееспособны в силу незрелости психики).2) Малолетние (от 6 до 14 лет) способны совершать: а) мелкие бытовые сделки;б) сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды;в) сделки по распоряжению средствами предоставленными законным представителем (или с его согласия третьим лицом для определенной цели или свободного распоряжения). 3) Несовершеннолетние (от 14 до 18 лет) (обладают частичной дееспособностью) (могут совершать сделки с письменного согласия родителей, усыновителей или попечителей) (вправе самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей и попечителя: распоряжаться своими доходами. Сделки, совершенные без согласия законных представителей, относятся к категории оспоримых и могут быть признаны недействительными в судебном порядке (ст. 175 ГК).  4) Совершеннолетние (с 18 лет) (обладают полной дееспособностью – означает совершенно самостоятельную имущественную ответственность гражданина).

Исключения, при которых полная дееспособность наступает ранее 18 лет:

а) в случае, когда законом допускается вступление в брак до 18 лет (гражданин, не достигший 18 лет, приобретает полную дееспособность со времени вступления в брак; сохраняется и после расторжения брака до достижения 18 лет); б) в случае эмансипации несовершеннолетнего (2 условия: осуществление несовершеннолетним, достигшим 16 лет, трудовой деятельности по трудовому договору (контракту) или осуществление им предпринимательской деятельности) (при согласии на эмансипацию несовершеннолетнего родителей, усыновителей или попечителей решение о ней принимается органом опеки и попечительства, при отсутствии согласия судом). Дееспособность неотчуждаема:1) никто не может быть ограничен в правоспособности и дееспособности иначе, как в случаях и в порядке, установленных законом;2) полный и частичный отказ гражданина от правоспособности или дееспособности и другие сделки, направленные на их ограничение, ничтожны. . Основания ограничения дееспособности несовершеннолетних:1) суд по ходатайству законных представителей или органа опеки и попечительства может ограничить или лишить несовершеннолетнего права самостоятельно распоряжаться своим заработком, доходами (за исключением случаев приобретения им полной дееспособности – вступление в брак или эмансипация)); 2) Утрата полной дееспособности несовершеннолетним супругом (в случае признания брака недействительным).

  1.  Ограничение дееспособности граждан и признание гражданина недееспособным.

Основание ограничения дееспособности совершеннолетнего (единственное; не подлежит расширительному толкованию):

- возможно только в судебном порядке и только в случае, если он ставит свою семью в тяжелое материальное положение вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами;

- над ним устанавливается попечительство;

- он вправе самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки;

- совершать другие сделки, получать заработок, пенсию и иные доходы и распоряжаться ими он может только с согласия попечителя;

- он самостоятельно несет ответственность по совершенным им сделкам и за причиненный им вред.

Если отпали основания, в силу которых гражданин был ограничен в дееспособности (суд отменяет ограничение его дееспособности; на основании решения суда отменяется установленное над гражданином попечительство).

В силу статьи 29 ГК РФ совершеннолетний гражданин может быть признан судом недееспособным вследствие психического расстройства, что является единственным основанием для установления над ним опеки.

Дело о признании гражданина недееспособным возбуждается на основании заявления членов его семьи, близких родственников (родителей, детей, братьев, сестер) независимо от совместного с ним проживания, органа опеки и попечительства, психиатрического или психоневрологического учреждения (часть 2 статьи 281 ГПК РФ). Приведенный перечень лиц является исчерпывающим. В заявлении о признании гражданина недееспособным должны быть изложены обстоятельства, свидетельствующие о наличии у гражданина психического расстройства, вследствие чего он не может понимать значение своих действий и руководить ими. Дело о признании гражданина недееспособным рассматривается судом с участием заявителя, прокурора, представителя органа опеки и попечительства, а также самого гражданина, если это возможно по состоянию его здоровья. Решение суда о признании гражданина недееспособным является основанием для установления над ним опеки.

  1.  Индивидуализация физического лица. Акты гражданского состояния.

Индивидуализация физического лица. Акты гражданского состояния. Гражданское состояние - правовое положение конкретного гражданина как носителя различных прав и обязанностей (политических, имущественных, личных и проч.), определяемое фактами и обстоятельствами естественного и общественного характера. Следовательно, ответить на вопрос о гражданском состоянии гражданина - значит указать факты, индивидуализирующие его (фамилия, имя, отчество, гражданство, пол, возраст), охарактеризовать правоспособность и дееспособность (гражданскую, трудовую и т.д.) и семейное положение.Гражданское положение людей неодинаково, поскольку существенно различаются определяющие его факты и обстоятельства. Например, гражданское состояние человека в возрасте 14 лет характеризуется тем, что он, обладая гражданской правоспособностью, дееспособен частично. Гражданское состояние совершеннолетних граждан также различно, поскольку одни из них состоят в браке, а другие - нет, одни имеют детей (и, следовательно, родительские права и обязанности), а другие - нет и т.д. Понятие гражданского состояния может употребляться и в более узком смысле - правового положения гражданина как участника только имущественных и личных неимущественных отношений, регулируемых гражданским правом. Фактам и обстоятельствам, от которых зависит гражданско-правовой статус гражданина, придается важное значение и другими отраслями права, в связи с чем целесообразно рассматривать их в обобщенном виде и пользоваться пониманием гражданского состояния в широком смысле.  Согласно  Федеральному закону от 15 ноября 1997 г. "Об актах гражданского состояния" *(117) признаются действия граждан или события, влияющие на возникновение, изменение и прекращение прав и обязанностей, а также характеризующие правовое состояние граждан. Акты гражданского состояния представляют собой юридические факты, поскольку закон связывает с ними возникновение, изменение и прекращение прав и обязанностей. Перечень обстоятельств, которые относятся к числу актов гражданского состояния, дается в п. 1 ст. 47 ГК и в п. 1 ст. 3 названного Федерального закона от 15 ноября 1997 г. В них предусмотрены следующие виды актов гражданского состояния: рождение, заключение брака, расторжение брака, усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена имени, смерть гражданина.

  1.  Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление умершим: основания и последствия.

Признание безвестно отсутствующим или объявление умершим возможно только по суду (в порядке особого производства) и только при наличии юридического состава, включающего: 1) длительное отсутствие лица в месте его постоянного жительства (в течение 1 года); 2) отсутствие сведений о месте его нахождения и невозможность их получения всеми доступными средствами; 3) истечение установленных законом сроков с момента получения последних известий о месте нахождения данного лица. Исчисление срока отсутствия данных о месте пребывания лица в месте его жительства начинается со дня получения последних сведений о нем (при невозможности установить день получения этих сведений началом исчисления срока считается 1-ое число месяца, следующего за тем, в котором были получены последние сведения об отсутствующем, а при невозможности установить этот месяц – 1-ое января следующего года). Правовые последствия признания лица безвестно отсутствующим: 1) его имущество по решению суда передается лицу, определяемому органом опеки и попечительства и действующему на основании договора доверительного управления; 2) из этого имущества выдается содержание гражданам (находящимся на иждивении безвестно отсутствующего) и погашается задолженность по другим его обязательствам (его иждивенцы приобретают право на получение пенсии по случаю потери кормильца); 3) прекращается договор поручения (участником которого был безвестно отсутствующий), действие доверенности, выданной им или ему; 4) его супруг вправе расторгнуть с ним брак в упрощенном порядке. В случае явки или обнаружения места пребывания гражданина, признанного безвестно отсутствующим,суд отменяет решение о признании его безвестно отсутствующим, доверительное управление прекращается, выплаты иждивенцам прекращаются, брак может быть расторгнут по совместному заявлению супругов. Гражданин может быть объявлен судом умершим, если: в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение 5 лет; в месте его жительства нет сведении о нем в течение шести месяцев после его исчезновения при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его смерть от определенного несчастного случая (в этом случае днем смерти гражданина может быть признан не день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим, а день его предполагаемой гибели); в течение двух лет после окончания военных действий нет сведений о месте пребывания лица, пропавшего при их проведении.

Объявление гражданина умершим ведет к возникновению тех же правовых последствий, что и реальная смерть: открытию наследства; прекращению обязательств личного характера; прекращению брака с лицом, объявленным умершим; возникновению у иждивенцев права на получение пенсии и пособии по случаю потери кормильца. Суд отменяет решение об объявлении гражданина умершим в случае его явки или обнаружения места его пребывания. В этом случае гражданин вправе потребовать от любого лица возвратить сохранившееся имущество, перешедшее к этому лицу безвозмездно (за исключением денег и ц-х бумаг на предъявителя). Лицо, к которому имущество перешло на безвозмездном основании, обязано возвратить все .

  1.  Опека и попечительство.

Цель института опеки и попечительства – восполнить недостающую дееспособность той категории граждан, которые этой дееспособностью полностью или частично не обладают, защитить их права и законные интересы.

Основное отличие опеки и попечительства – в объеме гражданско-правовых обязанностей, которые закон возлагает на опекуна и попечителя в зависимости от объема дееспособности их подопечных. Опека устанавливается над малолетними (в возрасте до 14 лет), а также над гражданами, признанными судом недееспособными вследствие психического расстройства. Опекуны являются представителями подопечных в силу закона и совершают от их имени и в их интересах все необходимые сделки. Назначает опекуна (попечителя) орган опеки и попечительства. Опекуном (попечителем) может быть назначен только совершеннолетний дееспособный гражданин при его согласии на это. Опекуны и попечители исполняют свои обязанности безвозмездно. Они проживают совместно с подопечным, обязаны заботиться о содержании своих подопечных, об обеспечении их уходом и лечением, защищать их права и интересы. Если подопечный несовершеннолетний, опекун (попечитель) должен заботиться о его обучении и воспитании. Опекуны и попечители осуществляют предоставленные им права под надзором органов опеки и попечительства. Опекун, попечитель, их близкие родственники не вправе совершать сделки с подопечным, за исключением случаев передачи имущества подопечному в качестве дара или в безвозмездное пользование. Ненадлежащее исполнение опекуном (попечителем) своих обязанностей влечет его отстранение от исполнения этих обязанностей постановлением главы местной администрации.

Опека прекращается: над несовершеннолетними – по достижении ими 14-летнего возраста (заменяется попечительством), а над недееспособными душевнобольными – на основании решения суда о признании их дееспособными в случае выздоровления.

Попечительство устанавливается над несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет, а также над гражданами, ограниченными судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотиками. Попечитель осуществляет контроль путем дачи согласия на совершение тех сделок, которые гражданин, находящийся под попечительством, не вправе совершать сам. Попечитель не является законным представителем своего подопечного. Попечительство прекращается: над несовершеннолетними – по достижении ими совершеннолетия, при вступлении несовершеннолетнего в брак или эмансипации; над ограничено дееспособными совершеннолетними – на основании решения суда об отмене ограничения дееспособности.
Патронаж устанавливается над совершеннолетним гражданином, обладающим полной дееспособностью с его согласия и по его инициативе, в функции попечителя не входит компенсация недостающей дееспособности. Патронаж прекращается (для прекращения необходимо решение органов опеки и попечительства): 1) по требованию лица, находящегося под патронажем; 2) по просьбе попечителя-помощника; 3) при освобождении попечителя-помощника от его обязанностей; 4) в связи со смертью подопечного или попечителя.

  1.  Понятие и признаки юридического лица. Классификации юридических лиц.

Юридическое лицо – организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде (п.1 ст.48 ГК).

Признаки юридического лица: 1) организационное единство:а) наличие системы существенных социальных взаимосвязей (посредством которых люди объединяются в единое целое);б) наличие внутренней структурной и функциональной дифференциации; в) наличие определенной цели образования и функционирования; 2) обладание обособленным имуществом (закрепление за юридическим лицом на праве собственности, праве хозяйственного ведения, праве оперативного управления, праве самостоятельного распоряжения имущества, обособленного от имущества третьих лиц (в том числе создавших имущественную базу деятельности юридического лица)) (экономический признак); 3) способность самостоятельно выступать в гражданском обороте от своего имени (способность от своего имени приобретать, иметь и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, самостоятельно нести имущественную ответственность по своим обязательствам) (материально-правовой признак); 4) способность быть истцом и ответчиком в суде общей компетенции, арбитражном и третейском суде (процессуальная правоспособность) (процессуально-правовой признак).

Основные цели создания юридических лиц (должны быть легальными и удовлетворять требованиям, предъявляемым к осуществлению субъективных гражданских прав): обособление определенной имущественной массы и включение ее в гражданский оборот; ограничение предпринимательского риска; оформление, осуществление и защита коллективных (групповых) законных интересов различного рода в имущественной и нематериальной сфере.

Классификация юридических лиц:

1) по цели осуществляемой деятельности:

а) коммерческие (основная цель деятельности – извлечение прибыли);

б) некоммерческие (основная цель деятельности отлична от цели извлечения прибыли, а сама прибыль, если ее извлечение допускается законом, не подлежит распределению между участниками);

2) по организационно-правовой форме (совокупность признаков, определяющих структуру и деятельность предусматриваемых законом видов юридических лиц – имущественная и организационная обособленность; способы формирования имущественной базы; особенности взаимодействия учредителей (участников) с юридическим лицом; особенности их ответственности):

а) хозяйственные товарищества и общества - Средство концентрации капитала, на основе добровольного объединения сил (личных и имущественных) участников, цель извлечение прибыли. Постоянная хозяйственная деятельность. Заключается договор между участниками Виды: полное товарищество, товарищество на вере, общество с ограниченной ответственностью, общество с дополнительной ответственностью, акционерное общество.

б) кооперативы - Добровольное объединение лиц на основе членства для совместного достижения определенных целей на основе объединения его членами имущественных паевых взносов, на которые после их передачи кооперативу право собственности возникает у самого кооператива, а его участники приобретают права требования, которые можно осуществить при наличии установленных законом условий. В отличие от хоз обществ и товариществ прибыль в производственном кооперативе распределяется в зависимости от степени трудового участия. Участники кооператива несут дополнительную ответственность по долгам кооператива. Потребительский кооператив- некоммерческое юр лицо, объединяет как юр лиц так и физ лиц, не требует обязательного личного участия

в) государственные и муниципальные унитарные предприятия и финансируемые собственником учреждения - Юр лица - несобственники. Унитарные предприятия - коммерческие организации, в рамках гос и муниципальной собственности, прао собственности на имущество у учредителя. Учреждения – не коммерческие организации, на люб форме собственности, отсутствует членство, у него(учреждения) отсутствует право на имщуство.

г) некоммерческие организации – собственники - Свойства: некоммерческие цели и характер деятельности, добровольность объединения, право собственности на имущество и отсутствие каких либо прав на него у их участников, отсутствие ответственности этих юр лиц по обязательствам участников.

3) по форме собственности:

а) частные (право собственности граждан и юридических лиц);

б) государственные (право государственной собственности);

в) муниципальные (право муниципальной собственности);

4) по соотношению в правах учредителей и самого юридического лица: а) в отношении которых учредители  имеют обязательственные права;б) на имущество которых их учредители имеют право собственности или иное вещное право;в) в отношении которых их учредители (участники) не имеют имущественных прав (общественные и религиозные организации (объединения), благотворительные и иные фонды, объединения юридических лиц (ассоциации и союзы));

5) по правовому режиму имущества:а) субъекты права собственности (хозяйственные товарищества и общества, производственные и потребительские кооперативы);б) субъекты права хозяйственного ведения (государственные и муниципальные унитарные предприятия);в) субъекты права оперативного управления (казенные предприятия, учреждения).

  1.  Сущность юридического лица. Теории юридического лица. 

Первую по времени появления группу таких теорий составляют взгляды, согласно которым юридическое лицо есть порождение правопорядка, т.е. некоторая юридическая фикция, искусственная конструкция, придуманная законодателем. Они получили название теории фикции (или фикционных теорий). Родоначальником этого подхода принято считать одного из римских пап, Иннокентия IV. В 1245 г. на вопрос о возможности отлучения корпорации от церкви он заявил, что корпорация не имеет души, а существует лишь в воображении людей, будучи "persona ficta", или "corpus mysticum", т.е. фиктивным, не существующим в реальности лицом.

Теория фикции получила наибольшее развитие в германской цивилистической литературе прошлого века. Наиболее видными ее представителями являются крупнейшие немецкие цивилисты того времени Ф.-К.ф. Савиньи и Б.Виндшейд (один из главных создателей Германского гражданского уложения). Они считали юридическое лицо искусственным субъектом, созданным законом лишь для условной "привязки" к нему субъективных прав и обязанностей, которые в действительности либо принадлежат его участникам - конкретным физическим лицам, либо остаются "бессубъектными". В качестве фиктивного образования рассматривал юридическое лицо и Г.Ф.Шершеневич, который, однако, считал юридические фикции не мнимыми понятиями, а научными приемами познания, а юридическое лицо - "искусственным субъектом" оборота, созданным для достижения определенной цели.

Аналогичных по существу взглядов придерживались Д.И.Мейер и А.М.Гуляев.  Теория фикции (legal fiction) получила широкое распространение и в англо-американском праве. Здесь юридическое лицо (корпорация) также рассматривалось как "искусственное образование, невидимое, неосязаемое и существующее только с точки зрения закона", как было указано одним из председателей Верховного суда США Д.Маршаллом в решении по конкретному спору еще в начале XIX в. 

В развитие этих взглядов была выдвинута теория "целевого имущества", автором которой был А.Ф.Бринц. Он доказывал, что права и обязанности могут как принадлежать конкретному человеку (субъекту), так и служить лишь определенной цели (объекту). В этом втором случае субъект права вообще не требуется, так как его роль выполняет обособленное с этой целью имущество (в том числе отвечающее за долги, сделанные для достижения соответствующей цели).  По традиции оно наделяется свойствами субъекта права, хотя на самом деле в этом нет необходимости, а потому не нужно и само понятие юридического лица. Во французской литературе весьма близкие по сути взгляды высказывались М.Планиолем. Последний считал, что юридическое лицо - это коллективное имущество, которое в качестве субъекта права является юридической фикцией, созданной для упрощения его использования. Такой подход объяснял необходимость признания юридического лица государством в качестве субъекта права, а также целевой (специальный) характер его правоспособности. Но вместе с тем он допускал существование "бессубъектных правоотношений" (прав и обязанностей) и исключал наличие у такого субъекта собственной воли и интересов, а это, в свою очередь, затрудняло объяснение самостоятельного характера его действий и ответственности за них.

Другим вариантом развития теории фикций стала "теория интереса", выдвинутая крупнейшим германским ученым-юристом Р.Ф.Иерингом. Он считал, что права и обязанности юридического лица в действительности принадлежат тем реальным физическим лицам, которые фактически используют общее имущество и получают от него выгоды ("дестинаторам"). Их общий интерес и олицетворяет юридическое лицо.  С его точки зрения, оно представляет собой некий единый центр для прав "дестинаторов", искусственно созданный с помощью юридической техники для упрощения ситуации - в качестве особой формы обладания имуществом многими физическими лицами для некоторых общих целей.

В российской дореволюционной литературе эту теорию по сути поддерживали и развивали Ю.С.Гамбаров и Н.М.Коркунов.

Теория фикции оказала значительное влияние на законодательное развитие. Не случайно, например, в Германском гражданском уложении и в Гражданском кодексе Италии термин "юридическое лицо" используется только в заголовках отдельных разделов, без раскрытия его содержания; в Гражданском кодексе Франции (Code civil) до 1978 г. данное понятие вообще отсутствовало, а в гражданских кодексах ряда латиноамериканских стран юридическое лицо прямо названо фиктивным образованием (например, в ст. 545 ГК Чили и в ст. 583 ГК Эквадора). С развитием различных видов юридических лиц в противоположность фикционным теориям стали выдвигаться теории, признающие реальность юридического липа как субъекта права ("реалистические теории юридического липа").

В германской цивилистике практически одновременно с господствовавшими тогда взглядами Савиньи, Виндшейда и Бринца появились теории, рассматривавшие юридическое лицо как особый социальный организм, "духовную реальность" или "человеческий союз" со своей собственной волей, не сводимой к совокупности воль составляющих его отдельных физических лиц (Г.ф.Беселер, О.ф.Гирке). 

Органическая теория Гирке, рассматривавшего юридическое лицо как особый "телесно-духовный организм" ("союзную личность"), нашла сторонников во французской цивилистике (Р.Саллейль, П.Мишу и др.). Отмечалось, что реальность существования таких общественных организмов, как юридические лица, предполагает их признание законом, но вовсе не "искусственное" создание. В российской дореволюционной цивилистике реальность юридического лица отстаивали Н.Л.Дювернуа и

И.А.Покровский, назвавший его "живой клеточкой социального организма". Достоинством этого подхода стала возможность объяснения наличия собственной воли и интересов юридического лица, а тем самым самостоятельности его выступления в качестве субъекта гражданского оборота, хотя приравнивание юридического лица к физическому тоже признавалось искусственным.

 Теория "естественного лица" (natural entity) в начале нынешнего века распространилась и в американском праве. В цивилистической науке советского периода также был выдвинут ряд теорий, объясняющих сущность категории юридического лица, прежде всего применительно к господствовавшим в тогдашнем обороте государственным организациям (предприятиям и учреждениям). Здесь отвергалась теория юридического лица как обособленного, персонифицированного имущества (ибо государственное имущество даже при создании на его базе юридического лица оставалось собственностью государства и в этом смысле действительно не обособлялось от имущества учредителя).  Юридическое лицо рассматривалось в качестве "социальной реальности" (а не фикции), наделенной определенным имуществом для достижения общественно полезных целей или для решения социально-экономических задач государства и общества (теория социальной реальности Д.М.Генкина). Иногда прямо утверждалось, что за государственным юридическим лицом всегда стоит само государство, или "всенародный коллектив", являющийся действительным собственником его имущества (теория государства С.И.Аскназия). Опасность такой трактовки, не позволявшей ясно разграничивать имущество и ответственность государства и созданных им юридических лиц, в наибольшей мере проявилась во внешнеэкономическом обороте (создавая, например, возможность обращения взыскания по долгам государственных внешнеторговых организаций на имущество государства). Во внутреннем же обороте она служила обоснованием тезиса об "отсутствии" у государственного юридического лица каких-либо интересов, отличных от интересов государства.

Господствующей теорией в советской цивилистической доктрине стала теория коллектива, обоснованная в работах А.В.Венедиктова и С.Н.Братуся. Согласно этой теории юридическое лицо является реально существующим социальным образованием, имеющим "людской субстрат" (сущность) в виде коллектива его работников, за которым стоит всенародный коллектив трудящихся, организованный в государство. Другие ученые подчеркивали также роль администрации (директора, руководителя) государственного юридического лица (теория директора Ю.К.Толстого, в определенной мере развивавшаяся В.П.Грибановым).  Согласно этим взглядам, поскольку воля руководителя признается волей самого юридического лица и именно через него юридическое лицо приобретает права и обязанности, руководитель и представляет собой сущность ("людской субстрат") юридического лица.

"Теория коллектива" получила и определенное законодательное признание - на ее основе были сформулированы нормы о понятии юридического лица и правах государственных организаций в советском гражданском законодательстве 1961-1964 гг. При переходе к рыночной организации хозяйства "теория коллектива", отвечавшая потребностям огосударствленной экономики, выявила ряд присущих ей серьезных недостатков. Трактовка сути юридического лица лишь как определенным образом организованного коллектива привела к забвению имущественной стороны дела. В силу этого, например, разрешение гражданам заниматься предпринимательской деятельностью путем создания производственных кооперативов, последовавшее в конце 80-х гг., в соответствии с законом предполагало обязательное наличие "людского субстрата" (не менее трех членов), но не требовало обособления какого-либо имущества при начале его деятельности.  В такой ситуации учредители кооператива могли не вкладывать в него ни копейки собственных средств (например, арендуя государственное имущество, беря ссуду в банке и т.п.), исключая для себя какие-либо имущественные затраты, а созданное ими юридическое лицо нередко представляло собой "пустышку", не имеющую никакого собственного имущества (и потому опасную для контрагентов). Эта теория не дает также удовлетворительного объяснения существования "компаний одного лица" - хозяйственных обществ, имеющих единственного учредителя или участника (с отсутствующим в силу данного обстоятельства "людским субстратом" - коллективом). Между тем такие компании получили значительное развитие в современной рыночной экономике, где их создают не только мелкие предприниматели (стремящиеся уменьшить риск имущественной ответственности), но и государственные (публично-правовые) образования (с целью сохранения полного контроля за использованием переданного им имущества). В противовес господствовавшей "теории коллектива" выдвигались и другие концепции, по-иному раскрывавшие сущность юридического лица. Так, В.А.Рахмилович убедительно доказывал отсутствие самой необходимости обоснования или поиска людского либо иного особого "субстрата" (сущности) юридического лица, ибо носителем его прав является само юридическое лицо. О.А.Красавчиков рассматривал юридическое лицо как определенную систему социальных связей, а Б.И.Пугинский - как некое правовое средство, с помощью которого конкретная организация допускается к участию в гражданском обороте. Действительно, будучи организацией, созданной для самостоятельного хозяйствования с определенным имуществом, юридическое лицо является вполне реальным образованием, не сводимым ни к своим участникам (или к учредителям, в том числе к единственному), ни тем более к работникам ("трудовому коллективу"), которые в этом качестве не имеют никаких прав на его имущество и ни при каких условиях не отвечают по его долгам. В современной зарубежной правовой литературе теориям юридического лица обычно не уделяется большого внимания. Характерным даже для немецких комментариев является указание на то, что юридическое лицо следует рассматривать в качестве обобщающего юридико-технического понятия, служащего для признания "лиц или вещей" (предметов) правоспособными организациями, а сущность этого понятия объясняется многочисленными теориями, которые "не имеют практического значения и не обладают большой познавательной ценностью". Такой подход в значительной мере присущ как континентальному, так и современному англо-американскому праву.

21.Гражданская правосубъектность юридического лица. Органы юридического лица.

Гражданская правосубъектность юридического лица. Органы юридического лица.  Правоспособность юридического лица возникает в момент его создания, который приурочен к  его государственной регистрации (п.3 ст. 49 и п. 2 ст. 51 ГК), и прекращается  в момент исключения его из государственного реестра юридических лиц (п. 8 ст. 63 ГК) . Объем правоспособности юридического лица определяется не только ее общим или специальным характером. Юридическое лицо не может обладать такими правами, которыми в силу своей специфики могут принадлежать лишь гражданам. Осуществление некоторых видов деятельности требует получения  от государства специальных  разрешений (лицензий).  Кроме того, законом могут быть установлены специальные ограничения правоспособности для отдельных видов юридических лиц.

Орган ю.л. - правовой термин, обозначающий лицо (единоличный орган) или группу лиц (коллегиальный орган), представляюхих интересы ю.л. в отношениях с другими субъектами права без специальных на то уполномочий (без доверенности). в соотвествии со ст. 53 ГК именно через свои органы ю.л. приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности, действия органа рассматриваются как действия самого ю.л.

Ю.л. можт иметь как один орган (директор, правление и т.п.) так и несколько одновременно (директо и дирекция, правление и председатель правелния), они могут быть  единоличными и коллеиальными. Органы назначаются, если у организации один учредитель или избираются, если учредителей несколько.

Гражданские права и обазанности для ю.л. могут приобретать его представители, действующие на  основе доверенности, выдаваемой органами ю.л.

  1.  Создание юридического лица. Государственная регистрация юридических лиц.

Сложились три основных порядка (способа) образования юридического лица: распорядительный, разрешительный и нормативно-явочный.

Распорядительный порядок характеризуется тем, что юридическое лицо возникает на основе одного лишь распоряжения учредителя, а специальной государственной регистрации организации не требуется. Именно в таком порядке в СССР возникало подавляющее большинство государственных предприятий и учреждений. Главенствующая роль государства в системе плановой экономики, его доминирование над гражданским обществом позволяли обойтись без особой процедуры государственной регистрации создаваемого юридического лица. В странах рыночной экономики место распорядительного порядка заступает, как правило, явочный порядок образования юридических лиц. Для него также характерно отсутствие специальной государственной регистрации организаций, которые создаются в силу самого факта волеизъявления учредителей, выражения ими намерения действовать в качестве юридического лица. Статья 51 ГК не предусматривает никаких исключений из общего правила о необходимости государственной регистрации юридических лиц, поэтому можно полагать, что распорядительный, а также явочный способы образования организаций в настоящее время в России не применяются.

Разрешительный порядок образования юридического лица предполагает, что создание организации разрешено тем или иным компетентным органом. В СССР в таком порядке создавалось большинство общественных и кооперативных организаций, причем в разрешении на создание юридического лица могло быть отказано по мотивам нецелесообразности. Действующее законодательство не допускает отказа в регистрации по мотивам нецелесообразности (ч. 2 п. 1 ст. 51 ГК), но в принципе сохраняет разрешительный порядок создания некоторых видов юридических лиц. При нормативно-явочном порядке для образования юридического лица согласия каких-либо третьих лиц, включая государственные органы, не требуется. Регистрирующий орган лишь проверяет, соответствуют ли закону учредительные документы организации и соблюден ли установленный порядок ее образования, после чего обязан зарегистрировать юридическое лицо. Такой порядок образования юридических лиц наиболее распространен и в России, и за рубежом.

Правовой основой деятельности любого юридического лица наряду с законодательством являются его учредительные документы. Именно в них учредители конкретизируют общие нормы права применительно к своим интересам. Состав учредительных документов для разных видов юридических лиц различен. Так, общества с ограниченной или дополнительной ответственностью, ассоциации и союзы действуют на основе учредительного договора и устава.

Правовой базой деятельности хозяйственных товариществ (полных и на вере) является учредительный договор. Для остальных юридических лиц единственным учредительным документом считается их устав.

Учредительный договор-это консенсуальный гражданско-правовой договор, регулирующий отношения между учредителями в процессе создания и деятельности юридического лица. Его можно рассматривать как разновидность договора простого товарищества (договора о совместной деятельности), хотя существует и мнение о том, что это - самостоятельный договорный тип. Он может заключаться только в письменной форме (простой или нотариальной) и вступает в силу, как правило, с момента заключения.

Устав в отличие от учредительного договора не заключается, а утверждается учредителями. Однако это отличие не носит принципиального характера и связано лишь с различной процедурой принятия документа. Устав, как правило, подписывают не все учредители, а специально уполномоченные ими лица (например, председатель и секретарь общего собрания учредителей). Как и учредительный договор, устав можно рассматривать в качестве локального нормативного акта, определяющего правовое положение юридического лица и регулирующего отношения между участниками и самим юридическим лицом. Устав вступает в силу с момента регистрации самого юридического лица. Ряд некоммерческих организаций может действовать также на основе общего положения об организациях данного вида или общего устава общественного объединения. Федеральным законом о государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности установлен перечень необходимых документов (заявление о регистрации; устав, утвержденный учредителями; решение о создании или договор учредителей; документы, подтверждающие оплату не менее 50 процентов уставного капитала; свидетельство об уплате государственной пошлины). Размер уставного капитала (фонда) зависит от конкретной организационно-правовой формы юридических лиц. Состав документов, представляемых для государственной регистрации, определяется Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц" и различается в зависимости от того, идет ли речь о создании юридического лица, создании юридического лица путем реорганизации, ликвидации юридического лица или об изменениях, вносимых в учредительные документы юридического лица. Регистрирующий орган не вправе требовать предоставления документов, не предусмотренных законом. Нарушение установленного законом порядка образования или несоответствие его учредительных документов закону влечет отказ в государственной регистрации. Отказ по другим мотивам, в том числе нецелесообразности создания юридического лица, не допускается. Отказ, а также уклонение от регистрации обжалуется в арбитражный суд с учетом правил о подсудности споров. За государственную регистрацию уплачивается государственная пошлина в соответствии с законодательством о налогах и сборах. Государственная регистрация является завершающим этапом создания юридического лица, с которым закон связывает возникновение правоспособности. Государственная регистрация юридического лица может быть признана недействительной только судом, если при создании юридического лица были допущены нарушения закона, при наличии которых в регистрации должно быть отказано. Причем судебное решение о ликвидации юридического лица должно приниматься только в том случае, если нарушения носят неустранимый характер.

  1.  Реорганизация: понятие, виды, правопреемство.

Реорганизация юридического лица представляет собой прекращение деятельности юридического лица с переходом его прав и обязанностей. Реорганизация осуществляется по решению учредителей, органами юридического лица, уполномоченными на то учредительными документами, компетентными государственными органами или судом (п.1ст.57 ГК).

Юридическое лицо считается реорганизованным (реорганизация считается завершенной) (за исключением случаев реорганизации в форме присоединения) с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц (при реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему другого юридического лица первое считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица).

В случае реорганизации юридического лица происходит универсальное правопреемство (к возникающему в результате реорганизации юридическому лицу переходит вся совокупность имущественных и неимущественных прав, а также имущественных обязанностей реорганизуемого юридического лица):

1) Слияние (несколько юридических лиц прекращают существование и возникает новое юридическое лицо) (права и обязанности каждого юридического лица переходят к вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным актом).

2) Присоединение (одно юридическое лицо прекращает свое существование и вливается в состав другого) (к юридическому лицу, к которому происходит присоединение, переходят права и обязанности присоединенного юридического лица в соответствии с передаточным актом).

3) Разделение (одно юридическое лицо разделяется на несколько юридических лиц) (права и обязанности разделяемого юридического лица переходят к вновь возникшим юридическим липам в соответствии с разделительным балансом).

4) Выделение (из состава юридического лица выделяется новое юридическое лицо, при этом прежнее юридическое лицо сохраняет существование) (к каждому из них переходят права и обязанности реорганизованного юридического лица в соответствии с разделительным балансом).

5) Преобразование (юридического лица одного вида в юридическое лицо другого вида) (изменение организационно-правовой формы) (влечет переход к вновь возникшему юридическому лицу прав и обязанностей реорганизованного юридического лица в соответствии с передаточным актом).

Передаточный акт и разделительный баланс (как документы о правопреемстве) должны отвечать обязательным требованиям по оформлению и содержанию (перечень передаваемого имущества, порядок и пропорции изменения, раздела имущества, положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного юридического лица в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами).

  1.  Ликвидация юридических лиц: основания проведения и порядок.

Ликвидация- прекращение юр. лица без передачи его прав и обязанностей к другим лицам.
Виды ликвидации (в зависимости от того, по воле самого юридического лица или его учредителей либо помимо нее и вопреки ей):

1) Добровольная ликвидация (юридическое лицо может быть ликвидировано по решению его учредителей (участников) либо органа юридического лица, уполномоченного на то учредительными документами (в том числе в связи с истечением срока, на который создано юридическое лицо, с достижением цели, ради которой оно создано, или с признанием судом недействительной регистрации юридического лица в связи с допущенными при его создании нарушениями закона или иных правовых актов, если нарушения носят неустранимый характер)).

2) Принудительная ликвидация (юридическое лицо может быть ликвидировано по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо деятельности, запрещенной законом, либо с иными неоднократными пли грубыми нарушениями закона или иных правовых актов, либо при систематическом осуществлении общественной или религиозной организацией (объединением), благотворительным или иным фондом деятельности, противоречащей его уставным целям, а также в иных случаях, предусмотренных ГК).

Решением суда о ликвидации юридического лица (на его учредителей (участников) либо орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительными документами, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица).
Ликвидационная комиссия (ликвидатор) (назначается учредителями (участниками) юридического лица или орган, принявшими решение о ликвидации юридического лица, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц) (они также устанавливают порядок и сроки ликвидации).

С момента назначения ликвидационной комиссии (прекращаются полномочия предусмотренных уставом органов юридического лица).

Ликвидационная комиссия действует ограниченный период времени (с момента назначения до внесения записи о ликвидации юридического лица в ЕГРЮЛ) (действует от имени ликвидируемого юридического лица; к ней переходят полномочия по управлению его делами; не является представителем юридического лица в смысле ст. 182 ГК – создается со специальной целью и в установленном законом порядке как временные органы управления ликвидируемого юридического лица).
Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридического лица, публикацию о его ликвидации и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации юридического лица. Если имеющиеся у ликвидируемого юридического лица (кроме учреждений) денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия продает имущество юридического лица с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.
Ликвидация оформляется путем составления промежуточного и итогового ликвидационного баланса (промежуточный (содержит сведения о составе имущества, перечне предъявленных кредиторами требований, о результатах их рассмотрения); ликвидационный (указывается судьба оставшегося после удовлетворения требований кредиторов имущества).

Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество юридического лица

1) передается собственнику или лицам, имеющим иные вещные права на это имущество (если они имеют право собственности или иное вещное право на имущество ликвидируемого юридического лица) (унитарные предприятия и учреждения);

2) распределяется между учредителями (участниками), имеющими обязательственные права в отношении юридического лица и его имущества (хозяйственные товарищества и общества, кооперативы);

3) направляется в соответствии с учредительными документами юридического лица (в отношении которого его учредители не имеют имущественных прав) на цели, в интересах которых оно было создано (или на благотворительные цели, или в доход государства).

Документация и бухгалтерская отчетность передаются на хранение в государственный архив.

Ликвидация юридического лица считается завершенной (юридическое лицо – прекратившим существование) после внесения об этом записи в ЕГРЮЛ.

  1.  Несостоятельность (банкротство) юридического лица: понятие, процедура, последствия.

Несостоятельность (банкротство) – признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. Законы, регламентирующие несостоятельность (банкротство): ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций». Признаки несостоятельности: требования кредиторов не погашены в течении более чем 3 мес., сумма задолженности не менее чем 100.000 рублей. С заявлением о признании лица банкротом могут обратиться: должник, конкурентные кредиторы, уполномоченные органы государственной власти и местного самоуправления на которых возложена обязанность по взысканию обязательных платежей и санкций.

Процедуры, применяемые при рассмотрении дела о банкротстве юридического лица:

1) Наблюдение (применяется в целях обеспечения сохранности имущества должника, анализа его финансового состояния, составления реестра требований кредиторов и проведения их первого собрания) (вводится с даты принятия арбитражным судом заявления должника к производству; оканчивается с даты введения финансового оздоровления, внешнего управления, признания должника банкротом и открытия конкурсного производства или мирового соглашения). Последствия наблюдения (приостанавливается исполнение исполнительных документов по имущественным взысканиям; запрещается удовлетворение требований учредителя; запрещается зачет встречного однородного требования; назначается временный управляющий; ограничиваются полномочия органов управления).

2) Финансовое оздоровление (применяется к должнику в целях восстановления его платежеспособности и погашения задолженности в соответствии с графиком погашения задолженности) (оканчивается: при истечении срока (принятие арбитражным судом определений о прекращении производства по делу или о введении внешнего управления либо решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства; досрочно – по инициативе собрания кредиторов (путем принятия судом…)). Последствия финансового оздоровления (отменяются ранее принятые меры по обеспечению требований кредиторов; запрещаются удовлетворение требований учредителя; прекращается начисление неустоек, процентов и иных финансовых санкций; применяется строго формализованный порядок предъявления требований кредиторов; утверждается административный управляющий и ограничиваются полномочия органов управления).

3) Внешнее управление (применяется к должнику в целях восстановления его платежеспособности) (вводится на основании решения собрания кредиторов или на стадии любой процедуры банкротства) (оканчивается путем принятия арбитражным судом определений о прекращении производства по делу (в том числе при утверждении мирового соглашения) или решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства). Последствия введения внешнего управления (полномочия органов управления должника передаются внешнему управляющему; отменяются ранее принятые меры по обеспечению требований кредиторов).

4) Конкурсное производство (процедура банкротства, применяемая к должнику, признанному банкротом, в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов) (открывается с принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом, сроком на 1 год с возможностью продления не более чем на 6 месяцев) (оканчивается вынесением определений арбитражного суда о прекращении производства по делу в случае удовлетворения всех кредиторов (или в случае утверждения мирового соглашения) или о переходе к внешнему управлению (если в отношении должника не вводилось финансовое оздоровление или внешнее управление), или о завершении конкурсного производства (основание для внесения записи в ЕГРЮЛ о ликвидации должника). Последствия открытия конкурсного производства (прекращаются полномочия органов управления; прекращается начисление неустоек, процентов и иных финансовых санкций; срок исполнения возникших до открытия конкурсного производства денежных обязательств и уплаты обязательных платежей должника считается наступившим; все требования могут быть предъявлены только в ходе конкурсного производства; формируется конкурсная масса; снимаются ограничения должника по распоряжению принадлежащим ему имуществом; вводится ограничительный порядок совершения сделок по отчуждению имущества должника).

5) Мировое соглашение (применяется на любой стадии рассмотрения дела о банкротстве в целях прекращения производства по делу путем достижения соглашения между должником и кредиторами) (утверждается арбитражным судом после погашения задолженности по требованиям кредиторов 1-ой и 2-ой очереди – основание для прекращения производства по делу)

Очередность удовлетворения требований кредиторов (ст.64 ГК):

1) требования граждан, перед которыми ликвидируемое юридическое лицо несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью

2) расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту);

3) требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества ликвидируемого юридического лица;

4) задолженность по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды;

5) расчеты с другими кредиторами в соответствии с законом.

Общее значение норм о несостоятельности (банкротстве):

1) предоставление возможности добровольным предпринимателям реорганизовать дела и восстановить статус полноценных субъектов оборота;

2) предоставление гарантий кредиторам (ответственность должника за свои действия, справедливое распределение между кредиторами возможных потерь);

3) исключение из гражданского оборота неплатежеспособных субъектов и оздоровление рынка.

  1.  Филиалы  и  представительства  юридического лица.

Они явл. обособленными подразделениями юр. лица и признаются если находятся вне места юр. лица.

Между филиалами и представительствами есть различия:

Филиал - осуществляет все или часть функций юр.лица, в т.ч. и функции предстаивтельства.

Представительство - создается только для представления и защиты юр. лица вне места его нахождения.

Сами не явл. юр. лицами. Могут иметь обособленное имущество, которое находится в собственности самого юр. лица. Могут иметь счета в банках по месту нахождения, но эти счета явл. субсчетами самого юр. лица. Они действуют на основании положения, которое утв. юр. лицом. Руководители - назначаются юр. лицом и действуют по доверенности юр. л. А создание филиалов и представительств должно быть указано в учредительных документах юр.лица

Если юр. лицо и филиал в одном месте, функции филиала выполняют: агентства, отделения, а корпоративный (¬это слово не поняла) установлен только на филиалы

  1.  Общая характеристика хозяйственных товариществ и обществ: понятие, формы, участники, их права и обязанности, вклады, преобразование.

Хозяйственные товарищества и общества – в основе лежит договор товарищества. Такое общество служит средством концентрации в одних руках разрозненных капиталов, дающих в хозяйственной деятельности каждый в отдельности небольшой эффект. Его цель – получение доходов, извлечение прибыли.

Все хоз. Товарищества и общ-ва вне зависимости от формы, в которой они функционируют, явл. коммерческими ю.л., их статус определяется в соответствии со ст.ст. 66-106 ГК и специальными нормативными актами. Их имущество разделено на доли-вклады учредителей и их участников. Учредителями явл. несколько или множество лиц.  Учредительный договор или устав явл. регистрационными документами. Участниками и учредителями могут быть как предприниматели, так и другие юид. Лица, которые явл. коммерческими организациями. Государственные органы и органы местного самоуправления не имеют права выступать участниками хоз.

Товариществ и не могут быть вкладчиками товарищества на вере.

Сущ. 5 видов товариществ: полное, тов-во на вере (коммандитное) общество с ограниченной ответственностью, общество с дополнительной ответственностью и акционерное общ-во.

Не явл. самостоятельной организационно-правовой формой дочерние и зависимые общества. 

Дочерние (не любое ю.л., а то, которое имеет организационно-правовую форму хозяйственного общества. Дочерние общ-ва сами могут продавать и выпускать акции, но контрольный пакет находится у основного общества. При создании дочернего общ-ва, оно заключает договор с основным общ-вом.

В силу этого дог-ра основное общ-во будет определять дочернее, даже если оно не обладает контрольным пакетом акций. П.1 ст. 105 ГК определяет условия, при которых основное общ-во диктует свои решения для дочернего.

Дочернее не отвечает по долгам основного, однако основное отвечает по долгам дочернего в том случае, если решение, принятое по указанию основного общ-ва, привело к убыткам, либо банкротству дочернего).

Зависимые  (это такие общ-ва, кот. предполагают существование другого общ-ва. Это общество по отношения к другому явл. преобладающим и имеет 25 % акций этого зависимого общ-ва, либо ему принадлежащего 20 и более % уставного капитала общ-ва с ограниченной ответственностью).

Преоблад. Общ-во в своей деятельности должно руководствоваться требованиями антимонопольного законодательства, в т.ч. и о пределах взаимного участия хоз. Общ-в в уставных капиталах друг друга и относительных нормативов предела голосов преобладающего общ-ва при принятии решения зависимым общ-вом.

  1.  Полное товарищество: понятие, управление и ведение дел.

Хозяйственные товарищества и общества – коммерческие организации с разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) уставным (складочным) капиталом.

Участники, которого заключили договор, в соответствии с которым они занимаются предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несут ответственность по его обязательствам.

Участниками полного товарищества могут быть индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации (с запретом участия в других полных товариществах) (участники сохраняют полную самостоятельность (с ограничением права совершать сделки, входящие в предмет деятельности полного товарищества)).

Полное товарищество создается и действует на основании учредительного договора.
Прибыль и убытки распределяются между участниками пропорционально их долям в складочном капитале (если иное не предусмотрено соглашением между ними) (размер доли влияет на имущественные права и обязанности участников, не имеет значение для участия в управлении (совместное ведение дел – совершение каждой сделки требует согласия всех участников)).

Участники полного товарищества солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам всем своим имуществом независимо от размера вклада (предусмотрена ответственность нового участника по обязательствам, возникшим до его вступления, а также выбывшего участника по обязательствам, возникшим до его выбытия).

Участник, выходящий из полного товарищества, получает стоимость части имущества (соответствующей его доле в складочном капитале).

Выход одного из участников означает ликвидацию полного товарищества (учредительным договором или соглашением остающихся участников может быть предусмотрено, что полное товарищество продолжает свою деятельность).

Полное товарищество ликвидируется (если в нем остается единственный участник, который в течение 6 месяцев не преобразует его в хозяйственное общество).

Отношения участников полного товарищества (носят доверительный характер, обусловленный солидарной ответственностью по его обязательствам).

  1.  Товарищество на вере: понятие, положение и ответственность полных товарищей, положение вкладчиков, управление и ведение дел.

Такое товарищество, в котором наряду с участниками, осуществляющими от имени товарищества предпринимательскую деятельность отвечающими по обязательствам товарищества своим имуществом (полные товарищи), имеется один или несколько участников- вкладчиков (коммандистов), которые несут риск убытков, связанных с деятельностью товарищества, в пределах сумм внесенных ими вкладов и не принимают участия в осуществлении товариществом предпринимательской деятельности.

Товарищество на вере (коммандитное товарищество) создается на основе сочетания принципов полной и ограниченной ответственности.

Участники товарищества на вере:

1) полные товарищи (индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации, осуществляющие от имени товарищества на вере предпринимательскую деятельность и несущие ответственность по его обязательствам всем своим имуществом);

2) вкладчики (коммандитисты) (несут риск убытков, связанных с деятельностью товарищества на вере, в пределах сумм внесенных ими вкладов и не участвуют в осуществлении им предпринимательской деятельности).

Полные товарищи (солидарно несут субсидиарную ответственность по обязательствам товарищества на вере, имеют исключительное право на участие в управлении его деятельностью).

Вкладчики (не вправе оспаривать действия полных товарищей по управлению и ведению дел товарищества на вере) (при выбытии получают только свой вклад, право получения вклада – преимущественное и гарантированное) (имеют право передать свою долю в складочном капитале другому лицу без согласования с другими участниками, имеют преимущественное право покупки доли перед третьими лицами)

Выбытие всех вкладчиков в товариществе на вере (требует его ликвидации или преобразования в полное товарищество).

Товарищество на вере – переходная форма от объединения лиц к объединению капиталов.

  1.  Общество с ограниченной ответственностью: понятие, участники, уставный капитал, переход доли в уставном капитале к другому лицу, управление.

Обществом с ограниченной ответственностью признается учрежденное одним или несколькими лицами хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на доли определенных учредительными документами размеров; участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. ООО – объединение капиталов, а не лиц.

Правовое регулирование: ГК (ст. 87-94), ФЗ «Об ООО» от 08.02.98г. (в ред. 21.03.2002).
Учредительными документами ООО могут быть: устав и учредительный договор. При учреждении ООО одним участником – только устав. Число участников не должно превышать 50. Участниками могут быть граждане и ЮЛ (ст.7 ФЗ).

Фирменное наименование ООО должно содержать наименование общества и слова «с ограниченной ответственностью» (п.2 ст.87 ГК).

Уставный капитал ООО составляется из стоимости вкладов его участников. Размер уставного капитала д.б. не меньше 100 МРОТ. Размер доли участника общества определяется в % или в виде дроби. Доля может быть отчуждена только в оплаченной части. Участник ООО вправе распорядиться своей долей в уставном капитале по своему усмотрению (н-р, продать, подарить, завещать). Участники ООО пользуются преимущественным правом покупки продаваемой доли пропорционально размерам своих долей (в течение 1 мес).

Участник ООО имеет право выхода из него в любое время независимо от согласия других участников.

Высший орган управления ООО – общее собрание участников.
ООО практически освобождается от публичной отчетности.

Участники ООО пользуются преимущественным правом покупки продаваемой доли пропорционально размерам своих долей, если уставом общества или соглашением его участников не предусмотрен иной порядок. Срок реализации этого права – один месяц со дня извещения и он является пресекательным. Кроме отчуждения части доли участник ООО имеет право выходя из него в любое время независимо от согласия его участников.

  1.  Акционерные общества: понятие, формы, уставный капитал, увеличение и уменьшение уставного капитала.

Правовое положение АО, права и обязанности акционеров определяются ГК и ФЗ от 26.12.1995 «Об АО». (в ред. 06.04.2004). Акционерное общество - коммерческая организация, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участников общества (акционеров) по отношению к обществу.

2 способа создания АО: 1) учреждение АО; 2) реорганизация существующего ЮЛ (н-р, ООО, производств. кооператива, гос. и муницип. предприятия в результате приватизации).

Учредительный документ АО (устав) (учредительный договор к учредительным документам не относится).
АО может быть создано одним лицом или состоять из одного лица (в случае приобретения одним акционером всех акций) (не может иметь единственным акционером хозяйственное общество, состоящее из одного лица).

Уставный капитал АО (формируется за счет вкладов участников и представляет собой абстрактную величину, равную сумме номинальных стоимостей акций общества, приобретенных акционерами) (АО имеет право выпуска ценных бумаг (акций), удостоверяющих внесение участниками вклада и определяющих долю их участия в доходах и расходах АО, управлении им). Акционеры не отвечают по обязательствам АО и несут риск связанных с его деятельностью убытков, в пределах стоимости принадлежащих им акций (при ликвидации АО несут ответственность в пределах невнесенной части стоимости приобретенных ими акций).

Акционеры приобретают право на получение дивидендов на акции (при наличии у АО прибыли и, если общее собрание акционеров приняло решение о выплате в определенные сроки дивидендов).
Высший орган управления АО – общее собрание акционеров (в АО с числом акционеров более 50 создается совет директоров (наблюдательный совет)) (исполнительный орган АО может быть коллегиальным (правление, дирекция) и единоличным (директор, генеральный директор)). Добровольная реорганизация или ликвидация АО (возможны по решению общего собрания акционеров (реорганизация в форме преобразования возможна только в ООО, в производственный кооператив, в некоммерческое партнерство)).

Типы АО:

1) ОАО (участники могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров; количество участников не ограничено) (ОАО вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и их свободную продажу на условиях, устанавливаемых законом и иными правовыми актами; обязано ежегодно публиковать для всеобщего сведения годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков);

2) ЗАО (акции распределяются только среди его учредителей или иного заранее определенного круга лиц) (ЗАО не вправе проводить открытую подписку на акции, число его участников не должно превышать 50 (в случае превышения этого предела ЗАО должно быть в течение 1 года преобразовано в ОАО или ликвидироваться)) (минимальный размер уставного капитала ЗАО не менее стократной суммы МРОТ).

  1.  Производственный кооператив: понятие, права, обязанности и ответственность членов, порядок образования,  имущество,  управление,  передача пая.

Производственный    кооператив:    понятие,    права,    обязанности    и ответственность членов, порядок образования, имущество, управление, передача пая.

Производственные кооперативы – ст.ст. 107-112 ГК. По определению это добровольное объединение граждан на основе членства для совместной производственной и иной хозяйственной деятельности, следовательно объем деятельности распространяется на  производство, торговлю, и оказание других услуг. Хар-ка деятельности: Личное трудовое или иное участие членов кооператива, объединение имущественных паевых взносов, явл. коммерческой организацией, допускается участие не только юр. лиц, но и физических. Ответственность его членов субсидиарная (если в результате хозяйственной деятельности возникшие убытки не удается возместить паевыми вкладами, то члены кооператива обязаны возместить их субсидиарно). При регистрации кооп. Указываются обязательно слова: производственный кооп., или артель. Взнос должен быть не менее 10 %, остальная часть вносится в течение года. Органы управления: Высший орган – Общее Собрание членов (если их число превышает 50 человек, то создается Наблюдательный Совет за деятельностью исполнительных органов). Исполнительный орган –Правление и (или) его Председатель. Не допускается одновременное занятие должностей в Правлении и в Наблюдательно Совете. Для члена Наблюдательного Совета или члена исполнительного органа не допускается членство в другом аналогичном кооп.  Если какой-ти член кооператива выходит из него, то выдача имущества (пая) производится после окончания текущего финансового года. Допускается выплата пая члена кооператива по его личным долгам. Производственный кооператив м.б. преобразован в хозяйственное товарищество или общество.

  1.  Унитарные предприятия: понятие, виды, порядок управления, права на имущество.

Государственные и муниципальные унитарные предприятия (юридические лица – несобственники; существуют только в рамках государственной и муниципальной собственности; не подчиняются принципу корпоративности; имеют специальную правосубъектность).

Унитарность (создание юридического лица путем выделения собственником определенной имущественной массы; сохранение права собственности на имущество за учредителем; закрепление имущества за юридическим лицом на ограниченном вещном праве (хозяйственного ведения или оперативного управления); неделимость имущества; отсутствие членства; единоличные органы управления).

Учредительный документ (устав) (фирменное наименование унитарного предприятия должно содержать указание на собственника имущества).

Специальная правосубъектность (унитарные предприятия могут приобретать, иметь и осуществлять любые гражданские права за изъятиями, установленными в законе).

Унитарные предприятия создаются собственниками (федеральное казенное только по решению Правительства РФ; находится в федеральной собственности).

Собственник (утверждает устав; определяет предмет и цели деятельности; оплачивает уставный фонд; назначает руководителя; контролирует использование по назначению и сохранность имущества; дает согласие на сделки с закрепленным за унитарным предприятием недвижимым имуществом и на все сделки казенного предприятия; получает часть прибыли от использования имущества унитарного предприятия; определяет порядок распределения доходов казенного предприятия; решает вопросы реорганизации и ликвидации).

Унитарное предприятие не отвечают по обязательствам учредителей (по своим обязательствам отвечает всем принадлежащим ему имуществом) (собственник не отвечает по обязательствам унитарного предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения, но может быть привлечен к субсидиарной ответственности при недостаточности имущества казенного предприятия).

Виды унитарных предприятий:

1) собственно унитарное (предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения) (создается по решению уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления);

2) федеральное казенное (предприятие, основанное на праве оперативного управления) (его создание возможно только в случаях, предусмотренных законом; решение о создании, реорганизации и ликвидации такого предприятия принимается Правительством РФ, утверждающим устав этого предприятия; создается на базе части государственного имущества, находящейся в федеральной собственности (п.1 ст.214 ГК); обладает имуществом на самом ограниченном вещном праве (праве оперативного управления); субсидиарная ответственность РФ по долгам такого предприятия).

  1.  Потребительский кооператив: понятие, виды, права, обязанности и ответственность членов.

Потребительский кооп. – объединение лиц на началах членства в целях удовлетворения собственных потребностей в товарах и услугах, первоначальное имущество которого складывается из паевых взносов.(ст. 116 ГК) явл. некоммерческим юр. лицом. Его имущество также принадлежит на праве собственности ему самому, но члены жилищных, жилищно-строительных, дачных, гаражных или иных потребительских кооп., а также, другие лица, имеющие право на паенакопления, при условии полного внесения паевого взноса за квартиру, гараж, иное помещение, предоставляемое этим лицам кооперативом, приобретают на это имущество право собственности. Одновременно кооп. Утрачивает право собственности на него. Члены такого кооп. Солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов кооп.

  1.  Некоммерческие организации: понятие и признаки, виды.

Некоммерческие – не имеют извлечение прибыли в качестве основной цели и не распределяют полученную прибыль между участниками. Они могут создаваться в форме потребительских кооперативов, общественных или религиозных организаций (объединений), финансируемых собственником учреждений, благотворительных и иных фондов, а также в других формах, предусмотренных законом. Но некоммерческие организации тоже могут заниматься предпринимательской деятельностью, хотя и постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он созданы, и соответствующей этим целям. А такие коммерческие ю.л. как унитарные предприятия также не распределяют полученную прибыль между участниками.

Некоммерческие  организации – собственники (общественные и религиозные организации (объединения), фонды, статутные объединения юр. лиц (ассоциации и союзы).

Им свойственны следующие общие черты: некоммерческие цели и характер деятельности; добровольность объединение;

право собственности на имущество и отсутствие каких-либо прав на него у их участников (учредителей); отсутствие ответственности этих юр. лиц по обязательствам участников (учредителей). Различаются они по принципу организации, субъектному составу участников (учредителей), отношению к предпринимательской деятельности, наличию ответственности по их обязательствам у участников (учредителей).

Общественные и религиозные организации, а также фонды вправе заниматься предпринимательской деятельностью в рамках тех ограничений, которые накладывает на них статус некоммерческих юр. лица, причем в законе специально оговорено, что фонды могут осуществлять ее непосредственно или через создаваемые для этих целей хозяйственные общества, а также путем участия в уже существующих.

Ассоциации и союзы могут осуществлять предпринимательскую деятельность только через создание для этого хозяйственного общества или путем участия в уже существующем. Учредители (участники) общественных и религиозных организаций и фондов не отвечают по обязательствам созданных ими юp. лиц, в то время как члены ассоциации (союза) несут субсидиарную ответственность по ее обязательствам в размер и в порядке, предусмотренных учредительными документами ассоциации (союза).

Особенности правового положения общественных и религиозных организаций (объединений), фондов определяются законом (п. 3 ст. 117, п. 2 ст. 119 ГК). Допускается нормотворчество и по вопросам ассоциаций и союзов.

  1.  
  1.  Понятие и виды публичных субъектов в гражданском праве.

Понятие и виды публичных субъектов в гражданском праве. Гражданская правосубъектность публично-правовых образований Самостоятельными субъектами права собственности являются публичные образования. Однако их участие в гражданском обороте обусловлено рядом особенностей. Во-первых, они обладают особыми, властными полномочиями (в том числе по принятию нормативно-правовых актов), регламентирующими порядок осуществления принадлежащего им права собственности; во-вторых, реализуют право собственности в публичных интересах. Имеются две разновидности публичной собственности: государственная и муниципальная. Применительно к первой можно говорить о множественности субъектов государственной собственности, в роли которых выступают Российская Федерация в целом (в отношении имущества, составляющего федеральную собственность) и ее субъекты - республики, края, области и прочие (в отношении имущества, составляющего собственность субъектов РФ).

В связи с признанием суверенитета республик и национально-гос. образований, а также с разделением гос. собственности на гос. и муницип. отпало единство суб-та гос.собств-ти и исчезло абстрактное понятие "гос-ва" как единого суб-та ГП. На его месте возникло множество самостоят. участников гражд. Правоотнош. (собственников) - РФ, суб-т в ее составе и муницип. образования. Они вступают в отношениях, регулируемх гр. законод-вом, на равнх началах с инми участниками этих отношений – гр-нами и ЮЛ. К этим суб-там применяются норм, определяющ. участие ЮЛ в отношениях, регулируем. Гражд. закон-вом, если иное не втекает из з-на или особенностей даннх суб-тов. В соот. с ГК они м. своими действиями приобретать и осуществлять имущ. и личне неимущ. П и О, вступать в суде орган гос.вл. в рамках их компетенции, установленной актами, определяющ. статус этих органов. От имени муницип. образований своими действиями м. приобретать и осуществлять указанне П и О орган МСУ в рамках их компетенции. Они м. вступать гос. орган, орган МСУ, а также ЮЛ и гр-не. РФ, суб-т РФ, муниц. образования отвечают по своим обяз-вам принадлежащим им на пр. собств-ти им-вом, кроме им-ва, кот. закреплено за созданнми ими ЮЛ на праве хоз. ведения или оперативного управления, а также им-ва, кот. м. находиться только в гос. или муниц. собст-ти. РФ, суб-т РФ, муниц. образования не отвечают по обязат-вам созданнх ими ЮЛ, кроме случаев, предусмотр. з-ном.

.Гражданская правосубъектность публично-правовых образований

Они отличаются от обычных юридических лиц частного права тем, что создаются на основе публично-правового (обычно - административного, властно-распорядительного) акта и преследуют в своей деятельности публичные (общественные) цели, а также имеют определенные властные полномочия. Их правовой статус регламентируется нормами публичного, а не частного права, но в качестве субъектов имущественного оборота они уравниваются с юридическими лицами частного права.

В качестве субъектов гражданского права государство и иные публично-правовые образования обладают гражданской правоспособностью и дееспособностью. При определении их характера и содержания следует иметь в виду, что рассматриваемые субъекты, в отличие от юридических лиц, созданы не для участия в гражданских правоотношениях, которое носит для них вынужденный, вспомогательный по отношению к основной деятельности характер. Следует поэтому согласиться с утверждением, что гражданская правоспособность государства (и других публично-правовых образований) хотя и может быть достаточно широкой по содержанию, но в целом носит специальный, а не общий (универсальный) характер *(215). Указанные субъекты могут иметь лишь те гражданские права и обязанности, которые соответствуют целям их деятельности и публичным интересам.

Государство и другие публично-правовые образования приобретают для себя гражданские права и создают гражданские обязанности, т.е. реализуют свою дееспособность, через свои органы (органы государственной власти или органы местного самоуправления), действующие в рамках их компетенции, установленной актами о статусе этих органов (п. 1 и 2 ст. 125 ГК). Но в результате их действий участниками гражданских правоотношений становятся именно публично-правовые образования в целом, а не органы их исполнительной или законодательной власти, либо органы местного самоуправления. Последние могут участвовать в гражданских правоотношениях самостоятельно, а не от имени соответствующего публично-правового образования, только в роли финансируемых собственником государственных или муниципальных учреждений - юридических лиц с ограниченным вещным правом оперативного управления на закрепленное за ними имущество и под субсидиарную ответственность создавшего их публичного собственника .

Таким образом, действия органов власти, совершенные в пределах их компетенции, являются действиями самих публично-правовых образований. Важно поэтому определить, основаны ли эти действия на соответствующих полномочиях данных органов, входят ли они в их компетенцию. Компетенция государственных органов и органов местного самоуправления, в том числе и по участию в гражданских правоотношениях, устанавливается актами публичного, а не частного (гражданского) права. Для сферы гражданского права имеет значение прежде всего их компетенция по использованию государственного и муниципального имущества, включая возможности его приобретения и отчуждения (распоряжения), а также компетенция в области возложения (несения) имущественной ответственности.

При этом речь идет о государственном и муниципальном имуществе, не закрепленном за соответствующими юридическими лицами - предприятиями и учреждениями - на самостоятельном вещном праве, ибо такое имущество составляет базу самостоятельного участия этих лиц в гражданском обороте. Поэтому такие юридические лица не отвечают своим имуществом по долгам учредивших их публичных собственников (п. 2 ст. 126 ГК)..

  1.  Гражданская правосубъектность публично-правовых образований.

Особенности участия публичных субъектов в отдельных гражданских правоотношениях.

.Гражданская правосубъектность публично-правовых образований

Они отличаются от обычных юридических лиц частного права тем, что создаются на основе публично-правового (обычно - административного, властно-распорядительного) акта и преследуют в своей деятельности публичные (общественные) цели, а также имеют определенные властные полномочия. Их правовой статус регламентируется нормами публичного, а не частного права, но в качестве субъектов имущественного оборота они уравниваются с юридическими лицами частного права.

В качестве субъектов гражданского права государство и иные публично-правовые образования обладают гражданской правоспособностью и дееспособностью. При определении их характера и содержания следует иметь в виду, что рассматриваемые субъекты, в отличие от юридических лиц, созданы не для участия в гражданских правоотношениях, которое носит для них вынужденный, вспомогательный по отношению к основной деятельности характер. Следует поэтому согласиться с утверждением, что гражданская правоспособность государства (и других публично-правовых образований) хотя и может быть достаточно широкой по содержанию, но в целом носит специальный, а не общий (универсальный) характер *(215). Указанные субъекты могут иметь лишь те гражданские права и обязанности, которые соответствуют целям их деятельности и публичным интересам.

Государство и другие публично-правовые образования приобретают для себя гражданские права и создают гражданские обязанности, т.е. реализуют свою дееспособность, через свои органы (органы государственной власти или органы местного самоуправления), действующие в рамках их компетенции, установленной актами о статусе этих органов (п. 1 и 2 ст. 125 ГК). Но в результате их действий участниками гражданских правоотношений становятся именно публично-правовые образования в целом, а не органы их исполнительной или законодательной власти, либо органы местного самоуправления. Последние могут участвовать в гражданских правоотношениях самостоятельно, а не от имени соответствующего публично-правового образования, только в роли финансируемых собственником государственных или муниципальных учреждений - юридических лиц с ограниченным вещным правом оперативного управления на закрепленное за ними имущество и под субсидиарную ответственность создавшего их публичного собственника

Таким образом, действия органов власти, совершенные в пределах их компетенции, являются действиями самих публично-правовых образований. Важно поэтому определить, основаны ли эти действия на соответствующих полномочиях данных органов, входят ли они в их компетенцию. Компетенция государственных органов и органов местного самоуправления, в том числе и по участию в гражданских правоотношениях, устанавливается актами публичного, а не частного (гражданского) права. Для сферы гражданского права имеет значение прежде всего их компетенция по использованию государственного и муниципального имущества, включая возможности его приобретения и отчуждения (распоряжения), а также компетенция в области возложения (несения) имущественной ответственности.

При этом речь идет о государственном и муниципальном имуществе, не закрепленном за соответствующими юридическими лицами - предприятиями и учреждениями - на самостоятельном вещном праве, ибо такое имущество составляет базу самостоятельного участия этих лиц в гражданском обороте. Поэтому такие юридические лица не отвечают своим имуществом по долгам учредивших их публичных собственников (п. 2 ст. 126 ГК)..

  1.  Особенности участия публичных субъектов в отдельных гражданских правоотношениях.

Публично-правовые образования участвуют в имущественном обороте в различных качествах: как собственник, как сторона в разного рода сделках, как наследник или получатель выморочного имущества. Государство может быть также носителем прав интеллектуальной собственности (авторских и патентных), когда это специально предусматривается законодательством.  В науке выделяется опосредованное участие государства в отношениях гражданского права с использованием созданных им государственных юридических лиц, когда через этих юридических лиц опосредованно в гражданском обороте участвует и государство. Речь, в частности, идет о предпринимательской деятельности публично-правовых образований через созданные ими государственные и муниципальные унитарные предприятия.

Что касается прямого участия публично-правовых образований в гражданских правоотношениях, то можно отметить следующее. 

1.Вещные правоотношения. Принадлежащие им права собственности публично-правовые образования реализуют в рамках своих властных полномочий, принимая законодательные и административные акты, влекущие гражданско-правовые последствия. Эти акты определяют принадлежность собственности самой Российской Федерации, ее субъектам и муниципалитетам, устанавливают порядок приватизации государственного имущества, учреждают государственные унитарные предприятия и учреждения, на которые возлагается дальнейшее использование государственного имущества. От имени государства совершаются разовые акты распоряжения собственностью.  Государство через свои органы ведет учет государственной собственности, а также включает в ее состав новое имущество, которое становится государственной собственностью в силу предусмотренных в законодательстве (ст. 235 ГК) оснований: реквизиция, конфискация, изъятие недвижимого имущества, клады, бесхозяйное имущество и др.  Названные правомочия на уровне РФ осуществляют Правительство РФ, Министерство финансов РФ и Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом. Государственной собственностью субъектов РФ распоряжаются их исполнительные органы, прежде всего администрации и губернаторы. Муниципальной собственностью, как правило, распоряжаются администрации и главы муниципальных образований. 

2.Публично-правовые образования как субъект гражданско-правовых сделок. Круг совершаемых публичными образованиями сделок обширен. Это, прежде всего государственные контракты на поставку товаров и выполнение работ для государственных нужд, когда в качестве заказчика выступает государственный орган, действующий от имени Российской Федерации или ее субъекта. Порядок заключения и исполнения таких договоров определен в ГК (§ 4 гл. 30 и § 5 гл. 37) и более полно - в законах о выполнении таких закупок и работ.  От имени публично-правовых образований заключаются соглашения о разделе продукции, которые дают субъектам предпринимательской деятельности право на возмездной основе и на определенный срок эксплуатировать крупные месторождения нефти и газа. Ввиду общегосударственной значимости таких соглашений они являются предметом специального закона - ФЗ «О соглашениях о разделе продукции». Особенность таких сделок состоит в том, что стороной в них является Российская Федерация, от имени которой выступают Правительство РФ и орган исполнительной власти субъекта РФ, на территории которого расположено предоставляемое для эксплуатации месторождение. Российская Федерация, ее субъекты и муниципалитеты являются стороной при предоставлении концессий (ст. 5 Федерального закона от 21 июля 2005 г. «О концессионных соглашениях»). 

3.Государство как наследник. Наследником государство может быть по завещанию, а при отсутствии наследников принимает имущество умершего как выморочное. В первом случае действуют общие правила гражданского законодательства о наследовании по завещанию, и статус государства не имеет правовых особенностей. Во втором - действуют специальные правила ст. 1151 ГК о наследовании выморочного имущества и дополняющие их акты, которые определяют порядок учета и использования такого имущества. 

4.Гражданско-правовая ответственность публично-правовых образований. Выступая субъектами имущественных гражданско-правовых отношений, публично-правовые образования должны нести ответственность по своим обязательствам в случае их ненадлежащего исполнения. Законодательство РФ такую ответственность предусматривает, устанавливая в ст. 126 ГК следующее.  Во-первых, Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования отвечают только по своим обязательствам и не отвечают по обязательствам созданных ими юридических лиц, кроме предусмотренных законом случаев.  Во-вторых, Российская Федерация, ее субъекты, муниципальные образования отвечают по своим обязательствам принадлежащим им на праве собственности имуществом, кроме имущества, которое закреплено за созданными ими юридическими лицами на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, а также имущества, которое может находиться только в государственной или муниципальной собственности.  В ряде статей ГК предусмотрена субсидиарная ответственность публично-правовых образований по обязательствам созданных ими юридических лиц. Такая ответственность наступает по обязательствам казенного предприятия при недостаточности его имущества (п. 5 ст. 115), а также по обязательствам бюджетного учреждения при недостаточности находящихся в его распоряжении денежных средств (п. 2 ст. 120).  Особое значение имеет ст. 16 ГК, согласно которой убытки, причиненные гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания не соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного органа или органа местного самоуправления, подлежат возмещению Российской Федерацией, соответствующим субъектом или муниципальным образованием.

Специальная норма установлена в ст. 1070 ГК в отношении ответственности за вред, причиненный незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда. Вред, причиненный такими действиями, возмещается независимо от вины должностных лиц, однако, если он причинен при осуществлении правосудия, то вина судьи должна быть установлена приговором суда, вступившим в законную силу.

  1.  Понятие и виды объектов гражданских прав.

Статья 128. Виды объектов гражданских прав

К объектам гражданских прав относятся вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права' работы и услуги; информация; результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (интеллектуальная собственность); нематериальные блага.

Ст 132 Предприятием, как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. Предприятие в целом как имущественнй комплекс признается недвижимостью.

Предприятие в целом или его часть м.б. объектом купли-продажи, залога, аренды и других сделок, связанных с установлением, изменением и прекращением вешных прав. В состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги (фирменное наименование, товарные знаки, знаки обслуживания), и другие исключительные права, если иное не предусмотрено законом или договором.»

  1.  Вещи как объекты гражданских прав: понятие и виды.

Объекты гражданских прав (В.П.Мозолин) – материальные и нематериальные блага по поводу которых возникают и существуют гражданские правоотношения. Вещи – это предметы материального мира, способные удовлетворять потребности субъектов и в силу этого быть объектами гражданских правоотношений.

Классификация вещей:

1) движимые и недвижимые:

а) движимые;

б) недвижимые:

– физически недвижимые (земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты, все, что прочно связано с землей (леса, многолетние насаждения, здания, сооружения);

– вещи, отнесенные к категории недвижимых в силу закона (подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты, предприятие, как имущественный комплекс);

Права на недвижимость подлежат государственной регистрации (ст.131 ГК и ФЗ от 21.07.1997 «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (права на движимые вещи в регистрации не нуждаются).

2) индивидуально-определенные и определенные родовыми понятиями:

а) индивидуально-определенные (являясь объектом правоотношения, не могут быть заменены) (вещи, единственные в своем существовании, и вещи, выделенные из числа им подобных);

б) вещи, определенные родовыми признаками (заменимы другими вещами того же рода) (вещи, определяемые с помощью каких-либо измерителей);

3) по признаку делимости:

а) делимые (критерий делимости – способность ее части служить тому же назначению, что и целая вещь) (не изменяют назначения при разделе;

б) неделимые (раздел в натуре невозможен без изменения их назначения);

4) потребляемые и непотребляемые:

а) потребляемые (уничтожаются в результате однократного использования);

б) непотребляемые (могут быть использованы неоднократно);

5) по признаку функционального устройства:

а) простые;

б) сложные (сложная вещь (в ее состав входят разнородные вещи; они физически не связаны между собой; в совокупности составляют единое целое; каждая составная вещь может использоваться самостоятельно) (образующий единое целое комплекс разнородных вещей, используемый по общему назначению));

Действие сделки, заключенной по поводу сложной вещи (распространяется на все ее составные части, если договором не предусмотрено иное) (если договор купли-продажи заключен по поводу сложной вещи, обязательство по ее передаче покупателю будет считаться исполненным только после передачи всех вещей, входящих в состав сложной веши).

6) по признаку характера служения общему предназначению и наличия самостоятельного предназначения:

а) главная вещь (служит общему назначению непосредственно);

б) принадлежность (вещь, предназначенная для обслуживания главной веши и связанная с ней общим назначением) (принадлежность следует судьбе главной вещи (если договором не предусмотрено иное); служит общему назначению опосредованно; ее непосредственное назначение– обслуживание главной вещи).

  1.  Понятие и виды ценных бумаг. Деньги как объект гражданских прав.

Ценная бумага (ст. 142 ГК РФ) – документ удостоверяющий, с соблюдением установленной формы и обязательным реквизитом, имущественные права, осуществление или передача которых возможно только при его предъявлении.

Признаки ценных бумаг:

• определенная форма существования – документарная или бездокументарная (записи на счете)

• определенные реквизиты (вид ценной бумаги, плательщик по ценной бумаге, валюта платежа и т.д.)

• признак презентации - права осуществляется только по предъявлению ценной бумаги, либо при наличии документов на ценную бумагу

Виды ценных бумаг:

• Облигация (ст. 816 ГК РФ) – это ценная бумага, удостоверяющая право её держателя на получение от лица, выпустившего облигацию в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации либо иного имущественного эквивалента, а также право на получение фиксированного процента от номинальной стоимости облигации.

• Вексель (ст. 815 ГК РФ + положение о переводном и простом векселе 1937 г.) – это ценная бумага, удостоверяющая ничем не обусловленное обязательство векселедателя, либо иного указанного в векселе плательщика (в переводном векселе) выплатить по наступлению определенного векселем срока указанную сумму владельцу векселя и векселедержателю.

• Чек (ст. 877 ГК РФ) – это ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряжение чекодателя банку произвести платеж указанной в нём суммы чекодержателю.

• Депозитные и сберегательные сертификаты (ст. 844 ГК РФ) – это ценные бумаги, удостоверяющие сумму вклада внесенного в банк и права вкладчика на получение этого вклада с процентами (депозитные – юр. лицам; сберегательные – гражданам).

• Сберегательная книжка на предъявителя (ст. 843 ГК РФ) – это ценная бумага, в которой отражаются данные о вкладе, списание со счета денежных средств, остатке денежных средств на момент предъявления в банк.

• Коносамент (ст. 144 кодекса торгового мореплавания) – это ценная бумага, которая подтверждает прием грузоперевозчиком груза (акт приёмапередачи), подтверждает наличие договорных отношений между грузоотправителем и перевозчиком (договор морской перевозки), подтверждает соответствие имущественного права на груз (товарораспределительный документ).

• Акция (ФЗ «Об акционерных обществах», ст. 1) – это эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права её владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении обществом и на часть имущества остающегося после ликвидации (акции: обыкновенные и привилегированные).

• Простое и двойное складское свидетельство (ст. 912, 914 ГК РФ) – это товарораспорядительная ценная бумага, удостоверяющая право на получение товара с товарного склада.

• Закладная (ФЗ «Об ипотеке») – это именная ценная бумага, которая удостоверяет права залогодержателя по обеспеченному ипотекой обязательству и по договору об ипотеке.

Классификация ценных бумаг:

1) По субъекту легитимации (ст. 145, 146 ГК РФ):

• именные ценные бумаги – передача прав по ней осуществляется при заключении специального договора – уступки права требования (цессия)

• ордерные ценные бумаги – предусматривают возможность передачи ценной бумаги посредством  совершения специальной передаточной надписи – индоссамент (!)

• предъявительская ценная бумага – передается простым вручением

2) В зависимости от прав удостоверяемых ценной бумагой:

• корпоративные ЦБ – передают право на управление

• денежные ЦБ – право на получение денежной суммы и дохода

• товарораспорядительные ЦБ – право на получение товара (коносамент, простое и двойное складское свидетельство)

В зависимости от формы выпуска:

• эмиссионные

• неэмиссионные (размещаются единично, стоимость различна)

Деньги (валюта) как объект гражданских прав (являются всеобщим товаром; выступают платежным средством при расчетах за приобретаемые в натуральной форме товары, оказываемые услуги и производимые работы; важная функция – средство кредита).

Законным платежным средством, обязательным к приему по нарицательной стоимости, выраженной в денежных единицах, на всей территории РФ является рубль, состоящий из ста копеек.
Платежи на территории РФ осуществляются путем наличных и безналичных расчетов:

1) наличные деньги (исключительное право их выпуска в обращение и изъятия из обращения принадлежит Банку России) (эмиссия наличных денег осуществляется в форме банковских билетов (банкнот) Банка России и металлической монеты);

2) безналичные деньги (в рублевом исчислении находятся на счетах в банковских и иных кредитных учреждениях в РФ и за пределами РФ (на основании соглашения, заключаемого Правительством и ЦБ с соответствующими органами иностранного государства об использовании на территории данного государства валюты РФ в качестве законного средства платежа)) (представляют собой права требования, а не деньги в смысле ст.140 ГК).

Использование иностранной валюты, платежных документов в иностранной валюте на территории РФ (допускается в исключительных случаях и на условиях, определяемых законом или в установленном порядке (Закон РФ от 09.10.1992 «О валютном регулировании и валютном контроле»)).

В договорах, заключаемых на территории РФ, денежные обязательства должны быть выражены в рублях (выражение денежного обязательства в рублях – валюта долга)

Валюта долга остается неизменной до окончания срока действия договора независимо от изменения стоимости рубля (принцип номинализма)) (валютой платежа остается сумма долга в рублях по его номинальной стоимости, определенной на момент заключения договора).

Способы обеспечения интересов кредиторов при инфляции рубля:

1) валютная оговорка (в денежном обязательстве может быть предусмотрено, что оно подлежит опале в рублях в сумме, эквивалентной сумме в иностранной валюте или в условных денежных единицах) (подлежащая уплате сумма в рублях определяется по официальному курсу валюты на день платежа, если иное не установлено законом или соглашением сторон);

2) индексация валюты долга (сумма, выплачиваемая по денежному обязательству непосредственно на содержание гражданина (возмещение вреда, причиненного здоровью; пожизненное содержание) увеличивается пропорционально увеличению МРОТ).

Валютные ценности как объекты гражданских прав (иностранная валюта; внешние ценные бумаги) (ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»).

Иностранная валюта (денежные знаки, монеты, находящиеся в обращении и являющиеся законным средством наличного платежа на территории иностранного государства; средства на банковских счетах и в банковских вкладах в денежных единицах иностранного государства).

Внешние ценные бумаги (ценные бумаги, не относящиеся к внутренним ценным бумагам).
Купля-продажа иностранной валюты осуществляется только через уполномоченные банки.
Валютные операции между резидентами с внешними ценными бумагами, выпущенными от имени РФ, разрешены, при условии, что они осуществляются через организаторов торговли на рынке ценных бумаг (на сумму до 150 тыс. долларов США в течение года без ограничений).

  1.  Вексель (понятие, виды, обязательные реквизиты).

Вексель – ценная бумага, удостоверяющая ничем не обусловленное обязательство векселедателя (простой вексель) либо иного указанного в векселе плательщика (переводной вексель) выплатить по наступлении предусмотренного векселем срока определенную сумму векселедержателю (ч.1 ст.815 ГК). Вексельное обращение регулируется ФЗ от 11.12.2003 «О переводном и простом векселе», Положением о переводном и простом векселе (применяется в силу ст.1 указанного ФЗ).

Сторонами в переводном векселе выступают векселедатель, плательщик, векселедержатель (в простом векселе – векселедатель (он же плательщик) и векселедержатель).

Обязываться по векселю могут граждане и юридические лица (РФ, субъекты РФ, муниципальные образования могут обязываться по векселю только в случаях, прямо предусмотренных ФЗ).
В гражданском обороте вексель используется (в качестве средства, заменяющего денежный платеж или для получения денежного платежа) (предметом вексельного обязательства могут быть только деньги).
Вексель является формальным документом (не может быть эмитирован в бездокументарной форме).
Для действительности векселя необходимо, чтобы он содержал следующие реквизиты (наименование «вексель» в самом тексте документа; простое и ничем не обусловленное предложение уплатить определенную сумму; наименование плательщика; указание срока платежа; указание места, в котором должен быть совершен платеж; наименование того, кому или по приказу кого платеж должен быть совершен; указание даты и места составления векселя; подпись того, кто выдает вексель).

Отсутствие любого из обязательных реквизитов лишают его силы векселя (требование векселедержателя, основанное на документе, не отвечающем требованиям к форме и наличию реквизитов, подлежит отклонению судом) (не является препятствием для предъявления иска, основанного на общих нормах об обязательствах).

В тексте векселя не должно быть указаний на сделку, послужившую основанием для его выдачи (ссылка на условия платежа превращает вексель в простое долговое обязательство) (наличие на векселе любых пометок, не преследующих цель обусловить содержащееся в нем предложение уплатить, не влечет недействительности векселя).

Виды векселей:

1) ордерные (платеж производится должником первому лицу, поименованному в векселе, или другому лицу, «кому он прикажет»);

2) именные (платеж производится должником только лицу, указанному в векселе).

Если вексель выпускается в оборот и переходит от первого держателя к другому лицу по индоссаменту (новый держатель векселя приобретает самостоятельное право требования к должнику, не зависящее от прав предшествующих правообладателей) (первому векселедержателю векселедатель может возражать (ссылаясь на связывающую их сделку), последующие приобретатели (не являясь участниками такой сделки) могут основываться только на тексте векселя).

Платеж по векселю может быть обеспечен полностью или в части вексельной суммы посредством поручительства (аваль) (если в качестве авалиста выступает юридическое лицо, аваль подписывается его уполномоченным представителем).

Авалист должен указать, за кого он поручается (если такое указание отсутствует, аваль считается данным за векселедателя) (авалист отвечает солидарно с лицом, за которое поручился) (авалист, оплативший вексель, может предъявить требование в порядке регресса ко всем предшествующим надписателям, к векселедателю и плательщику, акцептовавшему вексель).

Принятие на себя плательщиком обязательства по переводному векселю – акцепт векселя (переводной вексель может быть предъявлен к акцепту векселедержателем или другим лицом, у которого находится вексель) (акцепт не может быть поставлен в зависимость от условий, но его можно сделать в части вексельной суммы) (лицо, указанное в переводном векселе в качестве плательщика и не акцептовавшее этот вексель, не несет ответственности перед векселедержателем).

Платеж по векселю может быть получен только при его предъявлении в срок платежа, указанный в векселе (отказ в платеже по векселю или акцепте, неплатеж по акцептованному векселю должны быть удостоверены весельным протестом (досудебная процедура)).

  1.  Интеллектуальная собственность как объект гражданских прав.

Объектами интеллектуальной собственности являются результаты интеллектуальной  деятельности и приравненные к ним с точки зрения способов защиты средства  индивидуализации юридического лица, продукции, выполняемых работ и услуг (ст.  138 ГК).

К числу отдельных объектов интеллектуальной собственности относят произведения литературы, науки и искусства, объекты так называемых смежных прав (фонограммы, исполнение, постановки, передачи организаций эфирного или кабельного вещания),  промышленной собственности (изобретения, полезные модели, промышленные образцы).

К такого же рода объектам относятся товарные знаки, знаки обслуживания, наименование мест происхождения товаров, программы для электронных вычислительных машин и баз данных, топологии интегральных микросхем, фирменные наименования и др

  1.  Сделки: понятие, признаки, значение.

Сделки – действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей (ст.153 ГК).Сделка – волевое правомерное юридическое действие субъекта ГПО (субъекты – граждане, юридические лица, РФ, субъекты РФ, муниципальные образования).

Признаки:

Действие (воля лица к совершению сделки (субъективная предпосылка выражения воли) и волеизъявление (объективный элемент сделки)) (посредством волеизъявления воля лица становится доступной восприятию другими участниками ГПО).

Сделка направлена на достижение определенной правовой цели (установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей) (относится к категории юридических фактов).

Сделка – волевой акт (совершается по воле участников гражданского оборота).

Сделка – действие, направленное на достижение определенного правового результата (ее отличие от юридического поступка).

Отграничение сделки от других видов юридических актов (административных актов (направлены на то, чтобы вызвать административно-правовые последствия); исходят от государственных органов), судебных решений (выносятся только юрисдикционными органами)).

  1.  Виды сделок.

Виды сделок:

1) В зависимости от числа участвующих в сделке сторон:

а) односторонняя (для ее совершения достаточно выражения воли одной стороны) (составление завещания, отказ от наследства, выдача доверенности) (одна сторона может быть представлена несколькими лицами) (вызывает обязанности только у совершившего ее лица, может создавать обязанности для других лиц только в случаях, установленных законом или соглашением с этими лицами)

б) двусторонняя (для ее совершения необходимо выражение согласованной воли каждой из двух сторон (совпадение встречных волеизъявлений)) (взаимная сделка);

в) многосторонняя (число сторон в ней (число согласованных волеизъявлений) не может быть менее трех) (воля каждой из сторон должна быть направлена на достижение общей для всех сторон цели).

Двусторонние и многосторонние сделки – договоры.

2) В зависимости от возмездности:

а) возмездные (сторона за исполнение своих обязанностей получает плату, определенное имущество или иное встречное предоставление) (купля-продажа, мена, рента);

б) безвозмездные (сторона за исполнение своих обязанностей не получает встречного предоставления) (дарение, безвозмездный заем, безвозмездное пользование имуществом).

3) По моменту возникновения прав и обязанностей по сделке:

а) консенсуальные (права и обязанности возникают с момента достижения соглашения сторон, выраженного в требуемой форме) (купля-продажа, аренда, подряд);

б) реальные (для возникновения прав и обязанностей сторон необходим еще один юридический факт (помимо соглашения сторон) – передача одним лицом другому денег, иных вещей) (заем).

4) В зависимости от наличия или отсутствия в сделке указания на срок ее исполнения (либо возможности определения этого срока из ее содержания):

а) срочные (определенно-срочные) (прямо предусмотрены или могут быть определены исполнение одной или нескольких обязанностей; исполнение остальных обязанностей и ее прекращение);

б) бессрочные (неопределенно-срочные) (не предусматривает срок ее исполнения и не содержит условий, позволяющих определить этот срок) (должна быть исполнена в разумный срок после ее возникновения).

5) По признаку наступления правовых последствий сделки в зависимости от определенного обстоятельства (условия):

а) условные (права и обязанности ее участников возникают или прекращаются, если возникает определенное обстоятельство):

– совершенные под отлагательным условием (стороны ставят возникновение прав и обязанностей в зависимость от обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит) (правовой результат сделки наступит, если соответствующее событие или явление произойдет или действие третьего лица будет совершено (права и обязанности не возникнут, если данное обстоятельство не наступит));

– совершенные под отменительным условием (стороны ставят прекращение прав и обязанностей в зависимость от обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит) (права и обязанности возникают с момента совершения сделки; прекращаются, если наступит отменительное условие) (правовые последствия, наступившие до того, как произошло событие или явление, сохраняют силу);

Если наступлению события недобросовестно воспрепятствовала сторона, которой условие невыгодно условие признается наступившим (если наступлению условия недобросовестно содействовала сторона, которой наступление условия выгодно, оно признается не наступившим).

б) безусловные (наступление правовых последствий не поставлено в зависимость от обстоятельства, указанного в сделке).

6) В зависимости от влияния основания сделки на ее действительность (основание сделки – типичная для сделки данного вида правовая цель):

а) каузальные (тесно связана с основанием; ее действительность ставится в зависимость от наличия ее основания, соответствия сделки той цели, ради которой она была совершена) (при отсутствии основания и несоответсвии цели признается недействительной);

б) абстрактные (ее основание оторвано от сделки) (пороки основания или его отсутствие не позволяют признать ее недействительной, если соблюдены установленные законом требования, предъявляемые к содержанию и форме сделки) (основание сделки – юридически безразличное).

Условия действительности сделки (вытекают из ее определения как правомерного юридического действия субъектов гражданского права, направленного на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей).

Сделка действительна при одновременном наличии следующих условий:

1) содержание и правовой результат сделки не противоречат закону и иным правовым актам (сделка не нарушает требований закона);

2) каждый участник сделки обладает дееспособностью (необходимой для ее совершения);

3) волеизъявление участника сделки соответствует его действительной воле (совершено с намерением породить юридические последствия);

4) волеизъявление совершено в форме, предусмотренной законом для данной сделки;

5) воля лица, совершающего сделку, формируется свободно и не находится под неправомерным посторонним воздействием (насилие, угроза, обман), либо под влиянием иных факторов, неблагоприятно влияющих на процесс формирования воли лица (заблуждение, болезнь, опьянение, стечение тяжелых обстоятельств).

Невыполнение этих условий влечет недействительность сделки, если иное не предусмотрено законом.

  1.  Форма сделок. Последствия несоблюдения формы сделки.

Для совершения сделки воля лица должна быть выражена вовне (доведена до сведения других лиц).

Форма сделки – способ выражения воли (воля может быть выражена устно, письменно, проявлена путем совершения конклюдентных действий (форма сделки, соответственно, – письменная (простая и нотариальная) и устная)).

1)Устная форма (воля лица выражается словесно и при отсутствии словесного выражения воли (совершение путем конклюдентных действий – когда из поведения лица явствует его воля совершить сделку) (пример: снятие денег в банкомате)).

Сделка может быть совершена путем молчания (если это прямо предусмотрено в законе или соглашении сторон) (пример: непринятие наследства)). В устной форме может совершаться (любая сделка, для которой законом или соглашением сторон не установлена письменная форма, может совершаться устно).

Дополнительно в ГК установлены 2 случая совершения устных сделок:

а) сделки, исполняемые при самом их совершении (пример: приобретение товаров в магазине) (исключения – стороны могут договориться о письменном оформлении таких сделок; устная форма недопустима для сделок, для которых установлена нотариальная форма или если несоблюдение простой письменной формы влечет их недействительность);

б) сделки во исполнение письменного договора (если это не противоречит закону, иным правовым актам и договору).

2) Письменная форма (совершенная путем составления документа, выражающего ее содержание) (в законе, иных правовых актах могут быть установлены дополнительные требования, которым она должна соответствовать):

а) Простая письменная форма (сделка может быть совершена путем составления одного документа, подписанного сторонами (документ должен иметь все необходимые для данной сделки реквизиты (содержание сделки, наименование сторон, подписи лиц))) (совершается без участия государственных и иных учреждений).

В простой письменной форме должны заключаться (сделки юридических лиц между собой и с гражданами; сделки граждан на сумму, превышающую не менее чем в 10 раз МРОТ; предусмотренные законом сделки; сделки, для которых эта форма установлена соглашением сторон).

б) Письменная форма, не подлежащая нотариальному удостоверению, но с обязательной государственной регистрацией (договоры продажи предприятия, дарения недвижимого имущества, аренды здания на срок не менее года (государственная регистрация проводится учреждением юстиции по государственной регистрации) (лицензионные договоры о предоставлении права пользования объектами патентного права, договоров об уступке товарного знака) (отказ в государственной регистрации, уклонение от нее, незаконное совершение могут быть обжалованы в суд).\

в) Письменная нотариально удостоверенная форма без государственной регистрации (осуществляется путем совершения на документе удостоверительной надписи нотариусом или другим должностным лицом, имеющим право совершать нотариальные действия) (при отсутствии в документе установленных реквизитов нотариус вправе отказать в нотариальном оформлении сделки).
Нотариальное оформление сделок обязательно в случаях (указанных в законе; предусмотренных соглашением сторон (хотя бы по закону для сделок данного вида эта форма не требовалась))

г) Письменная форма, требующая нотариального удостоверения и государственной регистрации (небольшое число сделок, по которым законодатель стремится гарантировать соблюдение интересов сторон) (договор об ипотеке, договор об уступке кредитором требования, договор ренты).

Последствия несоблюдения формы сделки:

1) Последствие несоблюдения простой письменной формы сделки (утрата сторонами сделки права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, что не лишает их права приводить письменные и другие доказательства).

2) Для определенного круга сделок несоблюдение простой письменной формы влечет их недействительность (форма сделки – один из элементов фактического состава, безусловно обязательный элемент) (только в случаях, прямо предусмотренных в законе или в соглашении сторон) (внешнеэкономические сделки, соглашения о неустойке, договоры о залоге, договоры поручительства, кредитные договоры).

3) Несоблюдение нотариальной формы сделки влечет ее недействительность (считается ничтожной) (в случаях, установленных законом или соглашением сторон).

Исключение (если одна из сторон полностью или частично исполнила сделку, требующую нотариального удостоверения, а другая сторона уклоняется от такого удостоверения сделки, суд вправе по требованию исполнившей сделку стороны признать сделку действительной) (последующее нотариальное удостоверение сделки не требуется).

  1.  Несоблюдение требования о государственной регистрации сделки влечет ее недействительность (ничтожность) (только в случаях, установленных законом) (пример: нарушение правило государственной регистрации договора об ипотеке).
  2.  Исключение (если сделка, требующая государственной регистрации, совершена в надлежащей форме, но одна из сторон уклоняется от ее регистрации, суд вправе по требованию другой стороны вынести решение о регистрации сделки) (сделка регистрируется в соответствии с решением суда).
  1.  Условия действительности сделок.

Сделка действительна при одновременном наличии следующих условий:

1) содержание и правовой результат сделки не противоречат закону и иным правовым актам (сделка не нарушает требований закона);

2) каждый участник сделки обладает дееспособностью (необходимой для ее совершения);
3) волеизъявление участника сделки соответствует его действительной воле (совершено с намерением породить юридические последствия);

4) волеизъявление совершено в форме, предусмотренной законом для данной сделки;

5) воля лица, совершающего сделку, формируется свободно и не находится под неправомерным посторонним воздействием (насилие, угроза, обман), либо под влиянием иных факторов, неблагоприятно влияющих на процесс формирования воли лица (заблуждение, болезнь, опьянение, стечение тяжелых обстоятельств).

Невыполнение этих условий влечет недействительность сделки, если иное не предусмотрено законом.

  1.  Понятие и сущность недействительности сделок. Виды недействительности.

Недействительная сделка - это сделка, которая не порождает желаемого сторонами правового результата, а при определенных условиях влечет возникновение неблагоприятных для сторон последствий.

Недействительную сделку необходимо отличать от незаключенной, так как последняя в силу отсутствия каких-либо необходимых элементов вообще не является юридическим фактом и не порождает никаких правовых последствий.

Недействительные сделки делятся на оспоримые и ничтожные. Различия между ними следующие:

• оспоримые сделки недействительны в силу признания их таковыми су-лом, а ничтожные - вне зависимости от такого признания;

• требование о признании оспоримой сделки недействительной может быть предъявлено только лицами, указанными в ГК, а последствия недействительности ничтожной сделки могут быть применены по иску любого заинтересованного лица либо по инициативе суда;

• ничтожная сделка всегда недействительна с момента заключения, тогда как оспоримая сделка может быть признана судом недействительной на будущее и считаться недействительной с момента вынесения судебного решения;

• иск о применении последствий недействительности сделки может быть предъявлен в течение 10 лет со дня, когда началось ее исполнение, а иск о признании недействительной оспоримой сделки - в течение года со дня прекращения насилия или угрозы, под влиянием которых была совершена сделка, либо со дня, когда истец узнал или должен был узнать об иных обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки недействительной. Сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, ничтожна, если закон не устанавливает ее оспоримости (ст. 168 ГК).

Основания и правовые последствия недействительности сделок

1. Сделка может быть признана недействительной только по основаниям, установленным законом. Общее основание недействительности сделки - несоответствие сделки требованиям закона или иных правовых актов (ст. 168 ГК). По данному основанию признаются недействительными те незаконные сделки, которые не подпадают по действие иных норм об основаниях недействительности сделок.

Специальные основания делятся на 4 группы:

  •  нарушение требований о содержании сделки;
  •  совершение сделки лицом, не способным к ее совершению;
  •  нарушение формы сделки или требования о ее государственной регистрации;
  •  несоответствие волеизъявления подлинной воле сторон.

2. Нарушающими требования о содержании сделки являются сделки, совершенные с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности (ст. 169 ГК). Такие сделки признаются ничтожными в силу того, что лицо умышленно нарушает публичный правопорядок. Для их участников предусмотрены жесткие конфискационные санкции.

3. Сделки, совершенные лицами, не способными к их совершению, делятся на сделки, совершенные недееспособными или не полностью дееспособными гражданами, и сделки юридических лиц, превышающие их правоспособность.

К первой группе относятся:

  •  сделки, совершенные недееспособными гражданами (ст. 171 ГК);
  •  сделки малолетних (ст. 172 ГК);
  •   сделки несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет (ст. 175 ГК);
  •  сделки граждан, ограниченных судом в дееспособности (ст. 176 ГК);
  •  сделки граждан, не способных понимать значение своих действий или руководить ими (ст. 177 ГК).

К недействительным сделкам, связанным с превышением правоспособности юридического лица, относятся сделки юридических лиц, выходящие за пределы их правоспособности, и сделки юридических лиц, не имеющих лицензии на занятие соответствующей деятельностью (последнее в силу ст. 23 ГК относится и к индивидуальным предпринимателям).

4. Несоблюдение квалифицированной письменной, нотариальной формы сделки или требования о ее государственной регистрации влечет недействительность сделки (ст. 162, 165 ГК). Несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны возможности ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но не влечет недействительности сделки.

Письменная форма считается квалифицированной, когда ее несоблюдение в соответствии с законом влечет недействительность сделки (см., например, ст. 162, 331 ГК и др.).

Однако суд может признать действительной сделку, требующую нотариального удостоверения или государственной регистрации, если одна из сторон начала ее исполнение, а другая уклоняется от нотариального удостоверения или государственной регистрации (п. 2 ст. 165 ГК).

5. Недействительными на основании несоответствия волеизъявления подлинной воле сторон являются:

  •  мнимые и притворные сделки (ст. 170 ГК);
  •  сделки, совершенные без учета существующих ограничений полномочий лица (ст. 174 ГК);
  •  сделки, совершенные под влиянием заблуждения (ст. 178 ГК);
  •  сделки, совершенные под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной или при стечении тяжелых обстоятельств (ст. 179 ГК).
    Мнимой считается сделка, совершенная без намерения породить соответствующие ей правовые последствия, а притворной - сделка, прикрывающая другую сделку.

  1.  Ничтожные сделки: понятие и виды.

Недействительность сделки (действие, совершенное в виде сделки, не порождает юридических последствий (не влечет возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей), кроме тех, которые связаны с ее недействительностью) (недействительная сделка – неправомерное юридическое действие).Недействительные сделки подразделяются на ничтожные и оспаримые.

НИЧТОЖНАЯ СДЕЛКА — не отвечающая обязательным требованиям закона сделка, являющаяся недействительной с момента заключения независимо от признания ее таковой судом. Ничтожными являются сделки, не соответствующие закону или иным правовым актам, заведомо противные интересам правопорядка и нравственности, мнимые и притворные сделки, а также любые сделки, совершенные полностью недееспособным лицом.

Виды ничтожных сделок:

1) Недействительность сделки, не соответствующей закону или иным правовым актам; - двусторонняя реституция

2) Недействительность сделки, совершенной с целью, противной основам правопорядка и нравственности; - При наличии умысла у обеих сторон такой сделки - в случае исполнения сделки обеими сторонами - в доход Российской Федерации взыскивается все полученное ими по сделке, а в случае исполнения сделки одной стороной с другой стороны взыскивается в доход Российской Федерации все полученное ею и все причитавшееся с нее первой стороне в возмещение полученного. При наличии умысла лишь у одной из сторон такой сделки все полученное ею по сделке должно быть возвращено другой стороне, а полученное последней либо причитавшееся ей в возмещение исполненного взыскивается в доход Российской Федерации.

3) Недействительность мнимой и притворной сделок; - К сделке, которую стороны действительно имели в виду, с учетом существа сделки, применяются относящиеся к ней правила.

4) Недействительность сделки, совершенной гражданином, признанным недееспособным; - Двусторонняя реституция + Дееспособная сторона обязана, кроме того, возместить другой стороне понесенный ею реальный ущерб, если дееспособная сторона знала или должна была знать о недееспособности другой стороны. В интересах гражданина, признанного недееспособным вследствие психического расстройства, совершенная им сделка может быть по требованию его опекуна признана судом действительной, если она совершена к выгоде этого гражданина.

5) Недействительность сделки, совершенной несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет; - Каждая из сторон такой сделки обязана возвратить другой все полученное в натуре, а при невозможности возвратить полученное в натуре - возместить его стоимость в деньгах. Дееспособная сторона обязана, кроме того, возместить другой стороне понесенный ею реальный ущерб, если дееспособная сторона знала или должна была знать о недееспособности другой стороны. В интересах малолетнего совершенная им сделка может быть по требованию его родителей, усыновителей или опекуна признана судом действительной, если она совершена к выгоде малолетнего. Перечисленные правила не распространяются на мелкие бытовые и другие сделки малолетних, которые они вправе совершать самостоятельно в соответствии со статьей 28 ГК.

  1.  Оспоримые сделки: понятие и виды.

Оспоримой называется сделка, которая недействительна в силу признания ее таковой судом по требованию уполномоченного лица, которое может быть предъявлено в течение одного года со дня, когда истец узнал или должен был узнать об обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки недействительной. В теории гражданского права оспоримые сделки получили название относительно недействительных, или относительно действительных сделок. Оспоримые сделки до тех пор, пока они не оспорены, вызывают предусмотренные ими правовые последствия, однако если они оспариваются уполномоченным лицом, то суд при наличии соответствующих оснований признает их недействительными, причем с момента их совершения (с обратной силой).

Оспоримыми являются сделки, прямо указанные в законе. На оспоримость сделки указывает словесная формула: «может быть признана судом недействительной по иску (требованию)».

При недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге), возместить его стоимость в деньгах, если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом (ст. 167 ГК РФ).

Виды оспоримых сделок

• сделки, совершенные несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет; - двусторонняя реституция Дееспособная сторона обязана, кроме того, возместить другой стороне понесенный ею реальный ущерб, если дееспособная сторона знала или должна была знать о недееспособности другой стороны. Правила настоящей статьи не распространяются на сделки несовершеннолетних, ставших полностью дееспособными.

• сделки, совершенные лицами, ограниченными судом в дееспособности; - двусторонняя реституция, дееспособная сторона обязана, кроме того, возместить другой стороне понесенный ею реальный ущерб, если дееспособная сторона знала или должна была знать о недееспособности другой стороны. Данные правила не распространяются на мелкие бытовые сделки, которые гражданин, ограниченный в дееспособности, вправе совершать самостоятельно в соответствии со статьей 30 ГК

• сделки, совершенные лицами, не способными понимать значение своих действий или руководить ими; - двусторонняя реституция, дееспособная сторона обязана, кроме того, возместить другой стороне понесенный ею реальный ущерб, если дееспособная сторона знала или должна была знать о недееспособности другой стороны. Сделка, совершенная гражданином, впоследствии признанным недееспособным, может быть признана судом недействительной по иску его опекуна, если доказано, что в момент совершения сделки гражданин не был способен понимать значение своих действий или руководить ими.

• сделки, совершенные под влиянием заблуждения; - двусторонняя реституция, кроме того, сторона, по иску которой сделка признана недействительной, вправе требовать от другой стороны возмещения причиненного ей реального ущерба, если докажет, что заблуждение возникло по вине другой стороны. Если это не доказано, сторона, по иску которой сделка признана недействительной, обязана возместить другой стороне по ее требованию причиненный ей реальный ущерб, даже если заблуждение возникло по обстоятельствам, не зависящим от заблуждавшейся стороны.

• сделки, совершенные под влиянием обмана, угрозы, насилия, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной или стечения тяжелых обстоятельств; - потерпевшему возвращается другой стороной все полученное ею по сделке, а при невозможности возвратить полученное в натуре возмещается его стоимость в деньгах. Имущество, полученное по сделке потерпевшим от другой стороны, а также причитавшееся ему в возмещение переданного другой стороне, обращается в доход Российской Федерации. При невозможности передать имущество в доход государства в натуре взыскивается его стоимость в деньгах. Кроме того, потерпевшему возмещается другой стороной причиненный ему реальный ущерб.

• сделки юридического лица, выходящие за пределы его правоспособности; Сделка, совершенная юридическим лицом в противоречии с целями деятельности, определенно ограниченными в его учредительных документах, либо юридическим лицом, не имеющим лицензию на занятие соответствующей деятельностью, может быть признана судом недействительной по иску этого юридического лица, его учредителя (участника) или государственного органа, осуществляющего контроль или надзор за деятельностью юридического лица, если доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать о ее незаконности. – двусторонняя реституция

• сделки, совершенные лицом вне пределов его полномочий. Если полномочия лица на совершение сделки ограничены договором либо полномочия органа юридического лица - его учредительными документами по сравнению с тем, как они определены в доверенности, в законе либо как они могут считаться очевидными из обстановки, в которой совершается сделка, и при ее совершении такое лицо или орган вышли за пределы этих ограничений, сделка может быть признана судом недействительной по иску лица, в интересах которого установлены ограничения, лишь в случаях, когда будет доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать об указанных ограничениях. – двусторонняя реституция

Последствия: оспоримая сделка в момент ее совершения порождает свойственные действительной сделке правовые последствия, но они носят неустойчивый характер, так как по требованию исчерпывающе определенного в законе круга лиц такая сделка может быть признана судом недействительной по основаниям, установленным законом. В этом случае правовой результат сделки может оказаться полностью аннулирован, поскольку недействительная сделка недействительна с момента ее совершения, и решение суда по этому вопросу будет иметь обратную силу, если только из содержания сделки не следует, что ее действие может быть прекращено лишь на будущее время (п. 3 ст. 167 ГК).

Оспоримая сделка до вынесения судебного решения о признании ее недействительной создает гражданские права и обязанности для ее участников, но эти правовые последствия носят неустойчивый характер, так как в общем случае она может быть признана судом недействительной с момента ее совершения.

Если из содержания оспоримой сделки вытекает, что ее действие может быть прекращено лишь на будущее время, суд прекращает ее действие на будущее время (п. 3 ст. 167 ГК). В этом случае полученное по сделке остается у сторон, но дальнейшему исполнению она не подлежит.

  1.  Последствия недействительности сделок.

Правовые последствия недействительности сделок. Недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью. Главное последствие недействительности сделки - недопустимость ее исполнения.

Возможно "превращение " притворной сделки в ту сделку, которую прикрывали стороны, если последняя, в свою очередь, не является недействительной (п. 2 ст. 170ГК).

По требованию опекуна (родителей, усыновителей) суд может признать действительными сделки недееспособных (п. 2 ст. 171 ГК) и сделки малолетних (п. 2 ст. 172 ГК), если они совершены к выгоде недееспособной стороны.

Если иное не предусмотрено законом, то каждая из сторон недействительной сделки обязана возвратить другой все полученное по сделке (п. 2 ст. 167 ГК). Это - двусторонняя реституция.

В некоторых случаях возможно недопущение реституции, то есть изъятие всего полученного и причитающегося по сделке в доход Российской Федерации, либо односторонняя реституция.

По отдельным сделкам предусматривается право потерпевшего на возмещение другой стороной причиненного ему реального ущерба (но не упущенной выгоды).

Недействительность части сделки не влечет недействительности прочих ее частей, если можно предположить, что сделка была бы совершена и без включения недействительной ее части (ст. 180 ГК).

Недействительность основного обязательства обычно влечет недействительность обеспечивающего его обязательства, но недействительность обеспечения обязательства не влечет недействительность основного обязательства (п. п. 2, 3 ст. 328 ГК).

  1.  Понятие представительства в гражданском праве. Отличие от сходных правоотношений. Виды представительства.

Представительство – сделка, совершенная одним лицом (представителем) от имени другого лица (представляемого) в силу его полномочия, основанного на доверенности, указании закона или акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления (создает, изменяет и прекращает гражданские права и обязанности представляемого).
Предмет представительства (юридические действия, на совершение которых уполномочен представитель).

Субъекты представительства:

1) Представитель (граждане, юридические лица, РФ, субъекты РФ, муниципальные образования, способные совершать сделки и иные юридические действия от имени и в интересах других лиц) (граждане должны обладать полной дееспособностью (за исключением прямо предусмотренных в законе случаев), юридические лица – в зависимости от характера правоспособности).
Особенность правового положения представителя (действует не только в чужих интересах, но и от чужого имени).

2) Представляемый (граждане, юридические лица, РФ, субъекты РФ, муниципальные образования, в интересах и от имени которых другое лицо (представитель) совершает сделки и иные юридические действия) (представляемым может быть любое лицо).

3) Третьи лица (не ограничен законом круг третьих лиц, в отношении которых у представляемого вследствие юридических действий представителя возникают, изменяются, прекращаются субъективные права и обязанности).

Представительство следует отличать от осуществляемой от имени юридического лица деятельности его органов (действия органа юридического лица признаются не действиями от имени юридического лица, а действиями самого юридического лица).

Непременное условие представительства (наличие у представителя полномочий на совершение сделок и иных юридических действий от имени и в интересах представляемого) (полномочие представителя формируется представляемым) (представительство основано на взаимодействии актов волеизъявления представляемого и представителя).

Представитель обязан (совершать сделки и иные юридические действия на основании и в пределах предоставленных ему полномочий) (не должен выходить за их рамки).

Осуществление деятельности в интересах и от имени других лиц без полномочий (неправильно оформленная доверенность, истечение ее срока, отмена доверенности представителем) или с превышением полномочий.

Отсутствие представительских полномочий и превышение полномочий влекут следующие последствия (сделки и иные юридические действия, совершенные неуполномоченным лицом от имени другого лица, не порождают прав и обязанностей для последнего).

Исключение (последующее одобрение представляемым совершенной неуполномоченным лицом сделки создает, изменяет, прекращает для представляемого гражданские права и обязанности по данной сделки с момента ее совершения) (требования к форме и сроку выражения одобрения законом не установлены).

Сделки и иные юридические действия неуполномоченного лица, не одобренные тем лицом, от имени которого они совершались, порождают права и обязанности для неуполномоченного лица.
Третьи лица освобождаются от исполнения обязательств по заключенной с неуполномоченным лицом сделке (только если докажут, что не знали и не должны были знать об отсутствии или превышении полномочий со стороны контрагента).

Основание представительства – юридические факты (волеизъявление представляемого, выраженное в доверенности или в договоре; акт уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления; юридический факт, указанный в законе).

Виды представительства в зависимости от оснований возникновения:

1) Добровольное представительство (представительство, возникшее на основании договора между представителем и представляемым (договор поручения, агентский договор), а также представительство, основанное на доверенности).

Коммерческое представительство (разновидность добровольного представительства) (дополнительные требования к субъектному составу – коммерческим представителем может быть только предприниматель; он обязан при исполнении поручения проявлять заботливость предпринимателя; на него возложена обязанность сохранять в тайне ставшие ему известными сведения о сделках не только в период действия договора, но и после исполнения поручения).

Содержание полномочий коммерческого представителя (исключительно сделки (только в сфере предпринимательской деятельности)) (должно осуществляться только на основании письменного договора; потребность в доверенности возникает, если договор не содержит указания на полномочия представителя) (может совершать сделки от имени представляемого в интересах лица, представителем которого он одновременно является (одновременное представительство разных сторон с их согласия и в других случаях, предусмотренных законом)).

Возмездный характер коммерческого представительства (в отличие от обычного представительства, основанного на безвозмездной основе) (при одновременном представительстве на возмездной основе разных сторон вправе требовать от них уплаты вознаграждения и возмещения издержек в равных долях).

2) Законное представительство (основано на прямом предписании закона) (законные представители малолетних – родители, усыновители, опекуны).

Представительство, основанное на актах государственных органов или органов местного самоуправления (обязывает граждан или юридических лиц действовать в качестве представителей).

Полномочие представителя может явствовать из обстановки, в которой действует представитель (продавец в магазине, кассир).

Третьи лица должны знать о полномочиях контрагентов, действующих от чужого имени (вправе требовать от представителя или представляемого письменные и иные доказательства того, что представитель является надлежаще уполномоченным лицом).

  1.  Понятие и виды доверенности, срок действия доверенности, передоверие, прекращение доверенности.

Доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому для представительства перед третьими лицами (ст. 185 ГК РФ). Из ст. 185 ГК РФ следует, что доверенность должна быть составлена в простой письменной форме. На совершение ряда сделок требуется обязательное нотариальное удостоверение доверенности. В частности, должна быть нотариально удостоверена доверенность для совершения сделок, требующих нотариальной формы. Закон устанавливает исчерпывающий перечень случаев удостоверения доверенностей на совершение действий от имени граждан не только нотариальным органом, но и организацией, в которой доверитель работает или учится, управлением дома, в котором он зарегистрирован, или администрацией стационарного лечебного учреждения, где он находится на излечении. Специально оговаривается форма доверенности от имени военнослужащих.

Доверенность может выдаваться как непосредственно гражданину, так и юридическому лицу. Однако полномочия юридического лица, указанные в доверенности, должны ограничиваться рамками специальной правоспособности. В противном случае доверенность признается недействительной (ст. 168 ГК РФ). Доверенность от имени государственной или иной организации может не оформляться нотариально и выдается за подписью руководителя или лиц, уполномоченных на это уставом (положением), с приложением печати.

Закон устанавливает особый порядок оформления доверенности на получение или выдачу денег и других имущественных ценностей от имени юридического лица, основанного на государственной или муниципальной собственности. Она должна быть подписана также главным (старшим) бухгалтером этой организации (п. 5 ст. 185 ГК РФ).

Доверенность может быть выдана (несколькими представляемыми одному представителю и одним представляемым нескольким представителям) (если во втором случае представители наделены одинаковым объемом полномочий, и в отношениях с третьим лицом такие представители одновременно делают противоречащие друг другу волеизъявления, третье лицо должно обратиться непосредственно к представляемому).

Виды доверенностей с точки зрения объема переданных полномочий:

1) генеральная (выдается для совершения широкого круга разнообразных сделок и иных юридических действий, связанных со всем объемом деятельности представляемого);

2) специальная (предназначена для совершения однородных сделок и определенных юридических действий);

3) разовая (уполномочивает представителя совершить конкретную сделку или иное юридическое действие).

Срок действия доверенности не может превышать 3 лет (выданная на больший срок, действует в течение 3 лет) (срок действия доверенности, выданной в порядке передоверия, не может превышать срока действия доверенности, на основании которой она выдана). Отсутствие срока в доверенности не влечет утрату ее юридической силы (действует 1 год) (доверенность, не содержащая указания на дату совершения – ничтожная) (исключение – нотариально удостоверенная доверенность, предназначенная для совершения действий за границей – если в ней не указан срок действия, она сохраняет силу до отмены ее лицом, выдавшим ее).

Передоверие (осуществляется путем выдачи представителем новой доверенности лицу, наделенному представительскими функциями) (возможно только в тех случаях, когда это прямо предусмотрено доверенностью или когда представитель вынужден к передоверию силой обстоятельств для охраны интересов представляемого) (круг лиц, которые могут быть наделены полномочиями в порядке передоверия, может быть ограничен).

Представитель, наделивший полномочием другое лицо (должен известить об этом представляемого и сообщить ему необходимые сведения об этом лице).

Основания прекращения доверенности (исчерпывающий перечень) (ст.188 ГК) (истечение срока доверенности; отмена доверенности представляемым; отказ от доверенности представителя; прекращение юридического лица (действующего в качестве представляемого или представителя); смерть (признание недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим) представляемого или представителя) (с прекращением доверенности теряет силу передоверие).

Гарантии, обеспечивающие интересы субъектов представительства на случай прекращения доверенности (представляемый, отменивший доверенность, обязан известить об этом представителя и третье лицо, для представительства перед которым выдана доверенность (представитель обязан немедленно вернуть доверенность)) (правовые последствия прекращения доверенности наступают в момент, когда представитель узнал об этом) (прав и обязанности, возникшие до этого момента, сохраняют значение для представляемого в отношении третьего лица).

Отмена доверенности и отказ от нее – односторонние сделки (не требуют согласия соответственно представителя или представляемого) (отказ от этих прав ничтожен).

Юридическую силу имеет лишь подлинник доверенности (но не ее копии, в том числе удостоверенные нотариально) (отсутствие у представителя подлинника доверенности создает неопровержимую презумпцию отмены доверенности и последовавшего вслед за тем возврата ее представляемому).

  1.  Понятие, принципы и способы осуществления субъективных гражданских прав.

Всякое право, в том числе субъективное гражданское право, имеет социальную ценность, если оно осуществимо.

Осуществление субъективного гражданского права - это реализация управомоченным лицом возможностей, заключенных в содержании данного права.

Осуществляя субъективные гражданские права, субъект преследует достижение социально-экономических и юридических целей:

  •  приобретение имущества на праве собственности;
    занятие предпринимательской деятельностью;
  •  совершение сделок;
  •  закрепление научного приоритета в результате публикации произведения и приобретения авторских прав и т.п.

Из этого со всей очевидностью следует, что осуществление субъективного гражданского права есть процесс, в результате которого управомоченный субъект на основе имеющихся у него юридических возможностей удовлетворяет свои материальные и духовные потребности.

Способы осуществления субъективных гражданских прав

Субъективные гражданские права могут осуществляться любыми дозволенными законодательством способами. При этом в науке гражданского права общепринято разграничение фактических и юридических способов.

Под фактическими способами осуществления субъективного права понимается действие или система действий управомоченного лица, не обладающих признаками сделок, или иные юридически значимые действия. Например, использование собственником дома для проживания, автомобиля - для транспортировки собственных предметов домашнего обихода; производственное использование основных средств организацией, владеющей ими на праве хозяйственного ведения, и т.п.

Под юридическими способами осуществления субъективного гражданского права понимаются действие или система действий, обладающих признаками сделок, или иные юридически значимые действия. Речь идет как о двусторонних, так и об односторонних сделках. Продажа имущества и его передача по договору купли-продажи, заключение авторского договора о переводе произведения - примеры осуществления прав путем совершения двусторонних сделок. Принятие или отказ от наследства путем подачи заявления в нотариальную контору, акцепт платежного требования, предъявление претензий и исков и им подобные действия являются примерами осуществления прав путем совершения односторонних сделок. Реализация кредитором права удержания вещи должника - пример иного юридически значимого действия.

  1.  Пределы осуществления гражданских прав. Злоупотребление правом.

Пределы осуществления субъективных гражданских прав - это законодательно очерченные границы деятельности управомоченных лиц по реализации возможностей, составляющих содержание данных прав.
Осуществление субъективных прав имеет временные границы. Законодательством устанавливаются сроки, в течение которых может быть осуществлено или защищено то или иное право (более подробно см.  гл. 14 настоящего учебника).

Пределы осуществления субъективных гражданских прав могут определяться правилами о недопустимости или допустимости тех или иных способов осуществления. Так, запрещается использование предпринимателями методов недобросовестной конкуренции, запрещается бесхозяйственное обращение с принадлежащим гражданину на праве собственности имуществом, имеющим значительную историческую, научную, художественную или иную культурную ценность для общества, и т.д. Эти запреты однородны с запретами, устанавливающими недопустимость нарушения формы и процедуры осуществления субъективных гражданских прав. Например, запрещается отчуждение имущества граждан, находящегося в общей долевой собственности, с нарушением права преимущественной покупки; залог недвижимости без придания залоговой сделке нотариальной формы и последующей государственной регистрации сделки и т.п.

Границы осуществления субъективных гражданских прав выражаются также в том, что управомоченным лицам предоставляются строго определенные формы и средства защиты

Пределы осуществления гражданских прав также ограничиваются запретами использовать права для достижения социально вредных целей. Наиболее ярко это проявляется в запрете сделок, совершенных в целях, противоречащих основам правопорядка и нравственности, посягающих на публичные интересы. Например, подобное имеет место при совершении сделки по изготовлению и сбыту ядовитых наркотических веществ, боевых вооружений и т.д. злоупотребление правом - самостоятельная, специфическая форма нарушения принципа осуществления гражданских прав в соответствии с их социальным назначением.

Признание злоупотребления правом в качестве гражданского правонарушения основывается на посылке, что критерием оценки правомерности (неправомерности) поведения субъектов при отсутствии конкретных норм могут служить нормы, закрепляющие общие принципы. Такая посылка корректна и имеет легальную правовую основу.

ВИДЫ злоупотребления:

1 . «Шикана» -злонамеренное действие, имеющее целью воспользоваться субъективным правом только для причинения вреда другому лицу.

2.Доминирующее положение, т.е. исключительное положение хозяйствующего субъекта на рынке определенного товара, который дает ему возможность:

а)оказывать решающее влияние на процесс конкуренции;

б) .ограничивать доступ на рынок товаров др.хозяйствующим субъектам либо иным образом ограничивать их в хо.деят-сти. (В этом случае применяется антимонопольное законодательство).

  1.  Формы и способы защиты гражданских прав.

Право на защиту является элементом - правомочием, входящим в содержание всякого субъективного гражданского права. Поэтому субъективное право на защиту-это юридически закрепленная возможность управомоченного лица использовать меры правоохранительного характера с целью восстановления нарушенного права и пресечения действий, нарушающих право.

Содержание права на защиту, т.е. возможности управомоченного субъекта в процессе его осуществления, определяется комплексом норм гражданского материального и процессуального права, устанавливающих:

а) само содержание правоохранительной меры;

б) основания ее применения;

в) круг субъектов, уполномоченных на ее применение;

г) процессуальный и процедурный порядок ее применения;

д) материально-правовые и процессуальные права субъектов, по отношению к которым применяется данная мера.

Сама закрепленная или санкционированная законом правоохранительная мера, посредством которой производится устранение нарушения права и воздействие на правонарушителя, называется в науке гражданского права способом защиты гражданского права.

Перечень способов защиты гражданских прав содержится, как правило, в общей части гражданского законодательства. В ст. 12 ГК закреплено, что защита гражданских прав осуществляется путем:

1) признания права;

2) восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения;

3) признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее недействительности, применения последствий недействительности ничтожной сделки;

4) признания недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления;

5) самозащиты права;

6) присуждения к исполнению обязанности в натуре;

7) возмещения убытков;

8) взыскания неустойки;

9) компенсации морального вреда;

10) прекращения или изменения правоотношения;

11) неприменения судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, противоречащего закону;

12) иными способами, предусмотренными законом.

Содержание каждого из указанных способов защиты и порядок его применения конкретизируются в нормах общей части гражданского законодательства (ст. 13-16 ГК), в нормах, относящихся к институтам сделок, права собственности, обязательственного права.

Порядок и пределы применения конкретного способа защиты гражданского права зависят от содержания защищаемого субъективного права и характера его нарушения.

Способы защиты гражданских прав, допускаемые законом, отличаются друг от друга по юридическому и материальному содержанию, формам и основаниям применения. По этим признакам способы защиты гражданских прав можно классифицировать на следующие виды:

а) фактические действия управомоченных субъектов, носящие признаки самозащиты гражданских прав;

б) меры оперативного воздействия на нарушителя гражданских прав;

в) меры правоохранительного характера, применяемые к нарушителям гражданских прав компетентными государственными или иными органами.

  1.  Понятие и виды сроков в гражданском праве. Правила исчисления сроков.

Срок – определенные период либо отрезок времени с которыми правовые нормы либо условия договора связывают наступление юридических последствий. Виды сроков:

1) в зависимости от того, кем установлены сроки:

а) нормативные (предусмотренные законом или иными нормативными актами);

– императивные (точно определены законом и не могут быть изменены по соглашению сторон) (сроки исковой давности);

– диспозитивные (установлены законом, но могут быть изменены соглашением сторон) (определяют пределы самостоятельности участников ГПО);

б) договорные (устанавливаются соглашением сторон) (возврат имущества, выполнение работ);
в) судебные (предусматриваются решением суда для совершения определенных действий) (произведение расчетов, передача имущества);

2) по способу определенности:

а) абсолютно-определенные (момент наступления точно обозначен);

б) относительно-определенные (наступление определено приблизительно);

в) неопределенные (законом или договором срок не установлен, хотя предполагается, что соответствующее правоотношение не бессрочно);

3) по правовым последствиям:

а) правопорождающие (их наступление влечет возникновение ГПО);

б) правоизменяющие (их наступление влечет изменение гражданских прав и обязанностей);

в) правопрекращающие (их наступление влечет прекращение ГПО);

4) деление на общие и специальные сроки:

а) общие (распространяются на любых субъектов ГП);

б) специальные (распространяются только на отношения, применительно к которым они установлены) (сроки для предъявления претензий и исков потребителей к изготовителям);

5) классификация сроков осуществления гражданских прав (в течение которых управомоченное лицо может реализовать свое право (в том числе путем требования совершения определенных действий от обязанного лица)):

а) сроки существования гражданских прав (в течение которых существуют определенные субъективные права и управомоченное лицо имеет реальные возможности для их реализации) (обеспечивают управомоченным лицам время для реализации их прав) (с их истечением субъективное право прекращается, а возможность его реализации утрачивается);

б) пресекательные сроки (устанавливают пределы существования субъективных гражданских прав и предоставляют уполномоченным лицам строго определенное время для их реализации под угрозой прекращения в случае его неосуществления или ненадлежащего осуществления) (с их истечением субъективное право прекращается потому, что закон ограничивает во времени его существование);

в) гарантийные сроки (характерны для отдельных обязательственных отношений) (устанавливаются для того, чтобы обезопасить покупателя (заказчика) от скрытых недостатков изделия, которые не могут быть обнаружены при обычной его приемке, но могут выявиться в процессе эксплуатации)

6) сроки исполнения гражданских обязанностей (в течение которых обязанное лицо должно совершить действие или воздержаться от его совершения);

7) сроки защиты гражданских прав (в течение которых лицо вправе требовать принудительного осуществления и защиты своих прав в суде):

а) сроки исковой давности (их истечение, не прекращая существования самого субъективного права, прекращает возможность его защиты в суде);

б) претензионные сроки (в течение которых управомоченное лицо до обращения в суд предъявляет претензию к обязанному лицу о добровольном восстановлении нарушенного права) (только при отклонении претензии или неполучении ответа в течение установленного срока можно предъявить иск).

Правила исчисления сроков:

• моментом начала исчисления срока является следующий день после календарной даты, определяющей его начало (если договор подписан 1 сентября, то начинает действовать 2 сентября)

• окончание срока определяется соответствующим числом соответствующего месяца, соответствующего года срока.

• в тех случаях, когда последний день срока приходится на нерабочий день, днём окончания срока является первый следующий за ним рабочий день

• порядок совершения действий в последний день срока: общее правило – действие можно совершить до 24:00 последнего дня срока; если исполнение производится в последний день срока организацией, то срок истекает в момент окончания рабочего дня.

  1.  Исковая давность: природа, значение, виды сроков ИД, правила применения.

Исковая давность – срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено (в течение этого срока лицо вправе получить от суда принудительную защиту нарушенного права).

Значение исковой давности (устанавливается для защиты нарушенного субъективного права) (стабилизация взаимоотношений участников и стимулирование их активности в надлежащем осуществлении принадлежащих им прав и исполнении обязанностей; устранение неопределенностей в отношениях путем конкретизации субъективных прав и обязанностей).

Виды сроков исковой давности:

1) Общий (3 года) (ст.196 ГК) (распространяется на все требования и на всех субъектов ГП, за исключением тех, для кого законом предусмотрены специальные сроки, и тех, к кому сроки исковой давности не применяются вообще).

2) Специальные (могут быть сокращенными и удлиненными):

а) трехмесячный (для предъявления требований о нарушении продавцом права преимущественной покупки);

б) шестимесячный (по искам чекодателя ко всем обязанным лицам);

в) годичный (по искам о ненадлежащем качестве работы; по искам, вытекающим из договора перевозки груза);

г) двухгодичный (по искам о недостатках проданного товара; по требованиям, связанным с имущественным страхованием);

д) пятилетний (по искам о недостатках работ по строительному подряду);

е) шестилетний (по искам о возмещении ущерба от загрязнения с судов нефтью);

ж) десятилетний (по требованиям о недостатках работы по договору бытового подряда; о возмещении ущерба в связи с морской перевозкой опасных и вредных веществ).

Сроки исковой давности – императивные сроки (устанавливаются исключительно на основании закона) (порядок их исчисления, изменения, сокращения или удлинения не может быть изменен по соглашению сторон).

Применение исковой давности – дело сторон спорного правоотношения (право на судебную защиту участников субъективных гражданских прав осуществляется путем обращения в суд).

Право на иск:

а) в материальном смысле (обеспеченная законом возможность заинтересованного лица обратиться в суд с требованием о рассмотрении материально-правового спора с ответчиком) (два правомочия – право на предъявление иска и право на удовлетворение иска) (с истечением срока исковой давности утрачивается возможность принудительного осуществления субъективного права);

б) в процессуальном смысле (право на подачу искового заявления (право требовать от суда рассмотрения спора по нормам гражданского процессуального законодательства)) (с истечением срока исковой давности не погашается).

Суд применяет исковую давность только по заявлению стороны в споре (это может быть сделано на любой стадии процесса до вынесения решения суда первой инстанции) (если заявления не последовало, суд не рассматривает вопрос о том, пропущен ли срок исковой давности по предъявленному требованию) (суду не предоставлено право по своей инициативе применять нормы права об исковой давности).

Перемена лиц в обязательстве не влечет за собой изменения (срока исковой давности, порядка его исчисления).

Пропуск установленного законом срока исковой давности может являться основанием для отказа в удовлетворении иска (но не в принятии искового заявления).

Срок исковой давности не является пресекательным (с его истечением прекращается только право на судебную защиту) (это не касается самого субъективного права).

Начало течения срока исковой давности:

1) Течение срока исковой давности начинается со дня когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права (у потерпевшего появляется право на иск в материальном и процессуальном смысле).

Объективный момент (нарушение субъективного права); субъективный момент (когда управомоченный узнал или должен был узнать, что его право нарушено) (эти моменты не всегда совпадают).

2) По обязательствам с установленным конкретным сроком исполнения течение исковой давности начинается с наступлением срока исполнения (кредитору становится известно, что обязательство должно быть исполнено и что исполнение не последовало).

3) В случаях, когда обязательство не предусматривает срок исполнения и не содержит условий, позволяющих его определить обязательство должно быть исполнено в разумный срок (с истечением названного срока должник обязан его исполнить в 7-дневный срок со дня, когда кредитор предъявил требование об исполнении; если истек этот срок, а обязательство не исполнено, начинает течь срок исковой давности).

4) Обязательственные отношения, исполнение которых производится по частям (требования возникают по месяцам, кварталам, периодам) (сроки исковой давности применяются по каждому требованию отдельно).

5) Регрессные обязательства (течение исковой давности начинается с момента исполнения основного обязательства).

6) Истечение конечного срока исковой давности определяется по правилам, установленным для исчисления сроков вообще.

7) Перемена лиц в обязательстве не влечет изменения срока исковой давности и порядка его исчисления (это правило применяется независимо от оснований перемены лиц в обязательстве как при универсальном (наследование, реорганизация), так и при сингулярном (уступка требования, перевод долга) правопреемстве).

  1.  Приостановление, перерыв и восстановление течения сроков исковой давности.

По общему правилу исковая давность течет непрерывно, и лицо, право которого нарушено, может обратиться за его защитой в течение всего давностного срока. Однако закон учитывает, что иногда истец по не зависящим от него обстоятельствам лишен возможности вовремя предъявить иск. Для таких случаев предусмотрена возможность приостановления давностного срока.

Приостановление исковой давности означает, что с момента возникновения обстоятельств, точно определенных законом, течение давностного срока останавливается на все время их существования. После прекращения действия этих обстоятельств исковая давность продолжает течь. Таким образом, при приостановлении в давностный срок не засчитывается тот период времени, в течение которого имеют место определенные, предусмотренные законом обстоятельства.

Основания приостановления срока исковой давности:

1) Непреодолимая сила (чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство) (стихийные бедствия, общественные явления, препятствующие своевременному предъявлению иска) (для приостановления срока исковой давности необходимо, чтобы обстоятельство было чрезвычайным и его невозможно было ни предусмотреть, ни предотвратить, ни устранить).

2) Нахождение истца или ответчика в составе Вооруженных Сил (только при условии, что они находятся в подразделении армии, переведенной на военное положение).

3) Мораторий (установленная на основании закона Правительством РФ отсрочка исполнения определенного вида обязательств) (возможен в связи с чрезвычайными обстоятельствами, военными действиями, международным положением, экономическими реформами) (вводится на определенный срок или до окончания событий и распространяется на все обязательства (общий мораторий) или на некоторые их виды (частный) или на некоторые категории должников).

4) Приостановление действия закона или иного правового акта (регулирующего соответствующее отношение)

5) Особое основание (если судом оставлен без рассмотрения иск, предъявленный в уголовном деле, то начавшийся до предъявления иска срок приостанавливается до вступления в законную силу приговора, которым иск оставлен без рассмотрения).

Все указанные обстоятельства приобретают силу (если они возникли и продолжают существовать в последние 6 месяцев срока исковой давности, если срок равен или меньше 6 месяцев – в течение всего этого срока) (после отпадения обстоятельств оставшийся срок удлиняется до 6 месяцев, если срок меньше 6 месяцев – до срока исковой давности) (ст.202 ГК).

Перерыв исковой давности отличается от приостановления течения срока исковой давности именно тем, что после перерыва течение исковой давности начинается снова, а время, истекшее до перерыва, не зачитывается, как это имеет место при приостановлении исковой давности (ст. 203 ГК РФ).

Основания перерыва срока исковой давности:

1) предъявление иска в установленном порядке (с соблюдением всех правил о подведомственности и подсудности, об оформлении и оплате пошлины, принятии мер досудебного урегулирования);

2) совершение обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга (уплата части долга или процентов по нему; просьба об отсрочке; исполнение обязательств; заявление о зачете встречного требования).

Восстановление течения срока исковой давности возможно исключительных случаях, когда суд признает уважительной причину пропуска срока исковой давности по обстоятельствам, связанным с личностью истца. Восстановление срока исковой давности не означает его возобновления на новый срок. Восстановление пропущенного срока исковой давности допускается при наличии следующих обстоятельств: 1) только в исключительных случаях;2) только по решению суда;3) причина пропуска срока исковой давности должна быть признана судом уважительной;4) восстановить срок исковой давности можно только в отношении граждан (только тогда, когда уважительные обстоятельства связаны с личностью истца); 5) заявления юридических лиц, а также граждан-предпринимателей о восстановлении сроков исковой давности не могут быть удовлетворены; 6) причины пропуска могут быть признаны уважительными (если имели место в последние 6 месяцев срока исковой давности, а если срок равен или меньше 6 месяцев – в течение срока исковой давности). (ст .205 ГК)

  1.  Понятие и виды нематериальных благ.

Нематериальные блага – это объекты гражданского права, которые не имеют экономического содержания и неотделимы от личности их носителей. Их основное назначение - индивидуализация субъекта гражданского права. В ГК закреплены общие правила защиты нематериальных благ. В ст. 151 ГК содержится их примерный перечень: жизнь, здоровье, честь, достоинство, личная тайна, деловая репутация.

Признаки нематериальных благ:

1) не имеют материального (имущественного) содержания

2) неотделимы от личности их носителя

3) не переходят к юридическим лицам в порядке правопреемства 

4) относятся к бессрочным правам

5) обладают свойством индивидуализации личности

Классификация нематериальных благ:

  1.  в зависимости от способа приобретения

• приобретенные гражданами в силу рождения, а юридическими лицами в силу создания (жизнь, здоровье, честь, личная тайна и т.д.). Они существуют независимо от правовой регламентации, а в случае посягательства на них подлежат защите.

• Приобретенные физическими и юридическими лицами в силу акта законодательства (право свободного передвижения, право выбора места жительства, право авторства)

  1.  в зависимости от их направленности на соответствующую сферу деятельности

• благо, направленное на индивидуализацию личности (право на имя, право на наименование юридического лица, право на деловую репутацию)

• благо, направленное на обеспечение личной безопасности субъекта права (жизнь, здоровье, благополучие окружающей среды) 

• благо, обеспечивающее неприкосновенность частной жизни (неприкосновенность жилища, тайна переписки, невмешательство в личную жизнь)

  1.  Защита нематериальных благ.

Регулирование и защита нематериальных благ осуществляется комплексно несколькими отраслями права (административным, уголовным, гражданским, конституционным). В зависимости от степени тяжести вреда, причиненного нематериальным благом лицо может быть привлечено к административной (клевета) или уголовной (клевета в течении года повторно) ответственности. Наряду с этим субъект чьи права нарушены может одновременно привлечь лицо и к гражданской ответственности. В ст. 11 ГК содержится примерный перечень способов защиты нематериальных благ.

 Специфика гражданско-правовых способов защиты:

1) они направлены на восстановление нарушенных прав

2) восстановительная функция принимается независимо от вины правонарушителя

Исключением является ответственность без вины:

• жизни и здоровью граждан вред причиненный источниками повышенной опасности (автомобиль)

• вред, причиненный распространением сведений не соответствующих действительности

• вред, причиненный в результате незаконного осуждения, привлечения к уголовной ответственности, незаконного наложения административного взыскания в виде ареста и т.д.

Основания и способы защиты нематериальных благ различают в зависимости от того, чьи права нарушены. По общему правилу на требования, вытекающие из защиты нематериальных благ сроки исковой давности не распространяются. По общему правилу существует в большинстве случаев судебный порядок защиты нематериальных благ.

Основные гражданско-правовые способы защиты нематериальных благ:

  1.  признание прав
  2.   пресечение действий, нарушающих право
  3.  компенсация морального вреда
  4.  опровержение сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию

возмещение убытков, вызванных распространением порочащих сведений или других неправомерных

  1.  Понятие и виды вещных прав.

Вещные права -- одна из правовых форм реализации отношений собственности.       Вещные права предоставляют их обладателю возможность непосредственного (независимого от какого-либо другого лица) воздействия на вещь, то есть абсолютное господство над вещью.

  Субъект вещного права может осуществлять в своем интересе действия по  владению, пользованию, во многих случаях и по распоряжению вещью, не обращаясь за содействием к кому-либо.

В этом коренное отличие вещных прав от обязательственных. Лицо, имеющее обязательственное право на вещь, например, из договора аренды, безвозмездного пользования, может реализовать свои полномочия по владению и пользованию ею только тогда, когда фактически получит ее от собственника, по договору.

  Право собственности отличается от других вещных прав полнотой содержания. Никто из субъектов других вещных прав не имеет такой полноты правомочий на принадлежащее имущество. Объем их прав ограничен законом и собственником. Это объясняется тем, что другие вещные права производны от права  собственности. Так, собственник, передавая часть своего имущества в оперативное управление или хозяйственное ведение другому лицу, сохраняет за собой права собственности на это имущество. Поэтому никто кроме собственника не может обладать всей совокупностью правомочий собственника.

Право собственности всеобъемлюще, по сравнению с ним любое иное вещное право является ограниченным по объему. Выделяя группу вещных прав, принадлежащих несобственникам, закон именует их "вещные права лиц, не являющихся собственниками".

Все входящие в эту группу вещные права характеризуются общими отличительными признаками.

  1.  Круг вещных прав, в отличие от обязательственных, очерчен самим законом  (ст. 209, 216 ГК).  

Помимо права собственности и прав перечисленных в ст.216, к разряду вещных прав относятся также:    

  •  право залога (ст.334 ГК);
  •  права членов семьи собственника жилого помещения (ст. 292 ГК);
  •  право учреждения по распоряжению доходами и имуществом, полученными в
  •  результате разрешенной хозяйственной деятельности (ст. 298 ГК).

2) Вещное право в отличие от обязательственного является разновидностью абсолютного права, то есть обладателю вещного права (права собственности, сервитута и т.п.) противостоит неограниченный круг субъектов, обязанных не  нарушать его права на вещь.

3) Продолжение этой особенности вещного права -- наличие у его владельца правомочий следования и преимущества.

Это значит, что обладатель вещного права продолжает его сохранят и тогда, когда вещь переходит к новому владельцу. Например, собственник вещи, выбывший из владения помимо его воли, продолжает оставаться собственником и вправе истребовать вещь из чужого незаконного владения (ст. 301 ГК).

Другой пример - Право залога. В соответствии со ст. 353 ГК в случае перехода права собственности на  заложенное имущество право залога в отношении имущества также сохраняется.

Общее правило о том, что переход права собственности на имущество к  другому лицу не является основанием для прекращения иных вещных прав на это имущество, закреплено в п. 3 ст. 216 ГК.

4) К признакам, позволяющим отграничить вещные права от других абсолютных прав (на имя в авторском праве, на жизнь, свободу передвижения и др.)  относится его объект.

Объектом вещных прав служит индивидуально-определенное имущество, в обязательственных правах - действия.

Этим объясняется существование специфических способов защиты вещных прав.

Они (вещные права) защищаются от нарушения любым лицом в порядке, предусмотренном в п. 4 ст. 216, ст. 301 -- 305 ГК.

Вещное право -- субъективное право, имеющее абсолютный характер, обладающее специфическим объектом и способом защиты, включающее в себя помимо прав владения, пользования и распоряжения имуществом правомочия следования и преимущества.

К вещным правам в соответствии со ст. 216 ГК, наряду с правом собственности отнесены следующие -- право пожизненного наследуемого владения земельным участком, право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, право хозяйственного ведения, право оперативного управления имуществом и сервитуты. Этот перечень не является исчерпывающим. Иные, признанные таковыми законом, перечислены выше.

  1.  Понятие и содержание субъективного права собственности.

Право собственности – комплексный правовой институт (отношения собственности регулируются нормами конституционного, гражданского, административного, налогового, трудового и других ветвей права) (основа правового регулирования содержания права собственности, его приобретения и прекращения, функционирования правоотношений собственности составляют нормы ГП).

В ГП понятие права собственности употребляется в 2 значениях:

1) объективное право собственности (совокупность правовых норм, регулирующих отношения собственности в их статическом состоянии) (нормы о содержании субъективного права собственности, его приобретении и прекращении, защите);

2) субъективное право собственности (определяет содержание правомочий собственника, которыми он наделяется в рамках возникающего на основании закона конкретного правоотношения собственности).

Особенности субъективного права собственности:

1) Первоначальное право (непосредственно вытекает из закона при наличии соответствующего юридического факта) (между законом и субъектом нет иного субъекта права, наделенного промежуточным правом) (до момента вступления собственника в договорные отношения с третьими лицами или нарушения ими прав собственника право собственности функционирует в качестве автономного права, находясь за пределами ГПО).

2) Закрепляет за его обладателем экономическую власть над имуществом, являющимся его объектом (в праве это выражается в возможности собственника по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не запрещенные законом).

3) Наиболее полное имущественное право, предусмотренное гражданским законодательством (значительно шире возникающих на его основе других вещных прав).

Может быть ограничено:

а) на основании ФЗ и только в той мере, в какой это необходимо для защиты конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства;

б) при осуществлении права исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребления правом в иных формах;

в) при нарушении собственником прав других лиц, с которыми он состоит в ГПО (вещных или обязательственных прав).

Обязанности собственника (бремя содержания имущества) (обязан содержать имущество в надлежащем состоянии, соблюдать в отношении него правила пожарной безопасности, платить налоги и сборы).

4) Действует в течение всего времени существования имущества, являющегося объектом этого права (в отношении определенных видов объектов период существования может быть определен заранее) (возможно установление времени его существования на имущество, предоставляемое конкретному лицу на ограниченный отрезок времени, при продолжении существования данного имущества).

5) Основополагающая разновидность прав (генерирует другие категории вещных прав и обязательственных прав) (все они имеют зависимый от права собственности характер).

Содержание субъективного права собственности:

1) правомочие владения (возможность фактического обладания собственником принадлежащим ему имуществом);

2) правомочие пользования (возможность потребления (присвоения) собственником полезных свойств имущества);

3) правомочие распоряжения (возможность определения собственником юридической судьбы имущества (отчуждения, передачи в использование другим лицам, использования самим собственником)).

Указанные правомочия – внешнее проявление сущности субъективного права собственности (экономической власти собственника над отношениями по поводу принадлежащего ему имущества) (юридическое наличие у собственника данной власти – возможность действовать по своему усмотрению).

Право собственности без правомочий (возможностей) существовать не может.

  1.  Первоначальные основания возникновения права собственности.

Основания возник. права соб-ти – конкретные жизненные обст-ва, с кот-ми закон связывает в., и., и п. права соб-ти.

Осущ-тся: 1. Путём исполнения первоначальных способов (согласия предшествующего соб-ка не требуется). 2. Путём исп-ния производных способов ((происходит правопреемство) и согласие нужно).

+ общие способы, к-рые принадлежат всем субъектам права, и специальные, к-рые принадлежат строго определённым лицам.

Способы (первоначальные): 1. изготовление или создание новой вещи – вещь создаётся либо для себя, либо по договору для др. лица. Момент возник-ния ПС по общему договору – когда вещь уже полностью создана. Если вещь движимая – когда она создана, а если она недвижимая – указание закона о гос. регистрации. 2. самовольная постройка. Речь идёт только о недвижимости, к-рая определяется по матер. Критерию. Условия: 1) нарушение порядка землеотвода или при не целевом исп-нии зем. участка. 2) отсутствие разрешений на строительство. 3) сущ-ное нарушение строительных правил. Пр. последствия: 1) лицо не приобретает ПС на вещь. 2) самовольная постройка не пройдёт гос. регистрацию. 3) соб-к вправе осущ-ть снос за свой счёт. 3. переработка материалов, из которых создаётся новая движимая вещь. ПС приобретает соб-к материалов. Искл.: если переработка осущ-тся недобросовестным владельцем, то соб-к вправе требовать передачи ему (движимой) вещи и возмещению убытков; если стоимость переработки выше стоимости материалов, то переработчик получает ПС при: его добросовестном действии, выполнил эту работу не для себя, а на заказ. 4. Сбор ягод и грибов, ловля рыбы, добыча животных и др. вещей. Соб-к – то лицо, к-рое добыло объект. 5. Бесхозяйные вещи, брошенные соб-ком, вещи, находки, безнадзорные животные. Условия: соб-к вещи либо неизвестен, либо отказался от неё, либо утратил право. Бесх. движ. вещи становятся объектом ПС их фактических владельчев при наличии условий предусмотренных законом, либо в силу указания закона о правилах для приоб. давности. Бесх. недвиж. вещь должна быть принята в ОМСУ, на терр-ии кот-го оно находится. Если в течении 1-го года не будет найден соб-к вещь остается в МСУ (по решению суда).

  1.  Производные основания возникновения права собственности.

Производные основания - это те, при которых происходит передача права собственности на жилые помещения от одного лица другому, и зависят от воли прежнего собственника.

К этой группе относятся:

Договоры купли-продажи, мены, дарения, ренты

По договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать товар в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену).

Договор составляется в Госрегистратуре в письменном виде по установленной форме, а именно: в нем указывается расположение недвижимости и цена, указываются срок, в который продавец обязуется освободить жилое помещение; подписывается обеими сторонами, заносится в единый государственный реестр, после чего выдается свидетельство о государственной регистрации. На основании этих 2 документов (договора купли-продажи и свидетельства о государственной регистрации права) осуществляется передача недвижимости и в момент получения их покупателем право собственности считается переданным.

По договору мены каждая из сторон обязуется передать в собственность другой стороны один товар в обмен на другой. К договору мены применяются соответственно правила о купле-продаже, при этом каждая из сторон признается продавцом товара, который она обязуется передать, и покупателем товара, который она обязуется принять в обмен.

Право собственности на жилое помещение переходит к сторонам одновременно после исполнения обязательств по передаче соответствующего имущества обеими сторонами.

Если недвижимость участников договора не является равноценной, то сторона, обязанная передать товар, цена которого ниже цены товара, предоставляемого в обмен, должна оплатить разницу в ценах непосредственно до или после исполнения ее обязанности передать товар.

По договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) недвижимость в собственность. Договор дарения требует государственной регистрации. Передача дара осуществляется посредством символической передачи (вручение ключей и т.п.) либо вручения правоустанавливающих документов.

Основной квалифицирующий признак договора дарения, отличающий его от подавляющего большинства гражданско-правовых договоров, состоит в его безвозмездности. Признак безвозмездности договора дарения означает, что даритель не получает никакого встречного предоставления со стороны одаряемого.

Закон оговаривает условия дарения. Например, одаряемый вправе отказаться от дара в установленной форме. Запрещается дарение от имени малолетних и недееспособных граждан, работникам лечебных, воспитательных учреждений, учреждений социальной защиты и других аналогичных учреждений, государственным служащим за исключением подарков стоимостью до 5 МРоТ.

Даритель вправе отменить дарение, если одаряемый совершил покушение на его жизнь, жизнь кого-либо из членов его семьи или близких родственников либо умышленно причинил дарителю телесные повреждения.

По договору ренты одна сторона (получатель ренты) передает другой стороне (плательщику ренты) в собственность имущество, а плательщик ренты обязуется в обмен на полученное имущество периодически выплачивать получателю ренту в виде определенной денежной суммы либо предоставления средств на его содержание в иной форме.

Допускается установление обязанности выплачивать ренту бессрочно (постоянная рента) или на срок жизни получателя ренты (пожизненная рента). Пожизненная рента может быть установлена на условиях пожизненного содержания гражданина с иждивением.

Договор на приобретение права собственности на жилое помещение под выплату ренты подлежит государственной регистрации. Причем плательщик ренты может получить собственность получателя как платно (в этом случае применяются правила для купли-продажи), так и бесплатно (оформляется по правилам договора дарения). Особенностью договора ренты является то, что получатель ренты в обеспечение обязательства плательщика ренты приобретает право залога на имущество.

Наследование жилых помещений по закону и по завещанию:

- по закону - наследование происходит в случаях: если: завещание не было оставлено, если в завещании указано не все имущество, если завещание (или часть его) признано недействительным. Предусмотрены 2 очереди признания наследников по закону. В первую очередь наследуют дети (в том числе усыновленные), супруг и родители (усыновители) умершего, а также ребенок умершего, родившийся после его смерти; во вторую очередь - братья и сестры умершего, его дед и бабка как со стороны отца, так и со стороны матери.

Наследники второй очереди призываются к наследованию по закону лишь при отсутствии наследников первой очереди или при непринятии ими наследства, а также в случае, когда все наследники первой очереди лишены завещателем права наследования. Наследники внутри своей группы (очереди) делят наследство в равных долях.

Внуки и правнуки наследуют в том случае, когда ко времени открытия наследства нет в живых того из их родителей, который был бы наследником.

Если не оставлено завещание и отсутствуют указанные выше наследники по закону, имущество переходит в собственность государства и другие лица не могут претендовать на наследуемое имущество, даже если они состоят в дальних родственных отношениях с наследодателем.

по завещанию наследниками может быть любой человек (люди), как состоящие родстве с завещателем, так и не состоящие. Завещание должно быть составлено письменно с указанием места и времени его составления, собственноручно подписано завещателем и нотариально заверено.

Приватизация жилого помещения

Приватизация жилья - это бесплатная передача в собственность граждан на добровольной основе занимаемых ими жилых помещений в государственном и муниципальном жилых фондах. Передача жилья в собственность оформляется договором передачи, заключенным местной администрацией, с гражданином, получающим помещение в собственность в установленном порядке. При этом нотариального удостоверения договора передачи не требуется, государственная пошлина не взимается.

Не подлежат приватизации: жилые помещения в общежитиях, жилые помещения, находящиеся в аварийном состоянии, в домах закрытых военных городков, служебные жилые помещения.

  1.  Момент возникновения права собственности.

Момент возникновения права собственности – во-первых: право собственности на недвижимое имущество возникает в момент государственно регистрации такого права. Во-вторых: право собственности возникает в момент передачи вещи по договору.(ст. 224 ГК РФ)

  1.  Система оснований прекращения права собственности.

Прекращение обязательства - это прекращение прав и обязанностей сторон, которые составляют содержание обязательства и связывают должника с кредитором.

Основания прекращения обязательств:

  •  прекращение обязательства надлежащим исполнением (ст. 408 ГК);
  •  зачет (ст. 410 ГК);
  •  расторжение договора (ст. 450 ГК);
  •  отступное (ст. 409 ГК);        
  •  прошение долга (ст. 4)5 ГК);
  •  невозможность исполнения (ст. 416 ГК);
  •  новация (ст. 414 ГК);
  •  совпадение кредитора и должника в одном лице (ст. 413 ГК);
  •  смерть гражданина или ликвидация юридического лица (ст. 418, 419 ГК);
  •  издание акта государственного органа (ст. 417 ГК).

Прекращение обязательств по воле сторон

Основания прекращения обязательств по воле сторон (стороны): надлежащее исполнение, зачет, отступное, новации, прощение долга, расторжение договора.

1. Обязательство прекращается его надлежащим исполнением, то есть исполнением обязательства в соответствии с законом, иными правовыми актами, условиями обязательства и обычаями делового оборота.

Исполнение обязательства - односторонняя сделка. Исполнение основного обязательства влечет прекращение как основного обязательства, так и обязательства, его обеспечивающего.

Должник при исполнении обязательства вправе требовать от кредитора расписку, удостоверяющую факт исполнения. Вместо выдачи расписки может быть сделана соответствующая запись в долговом документе при его возврате должнику. В случае невозможности возврата долгового документа (например, его потеря) в расписке должна быть сделана соответствующая запись. Нахождение долгового документа у должника удостоверяет, пока не доказано иное, прекращение обязательства.

2. Отступное - это прекращение обязательства, когда по соглашению сторон исполнение обязательства заменяется передачей определенного материального эквивалента (передачей вещи, уплатой денежной суммы).

3. Обязательство прекращается полностью или в части зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил, либо не указан, или определен моментом востребования. Для зачета достаточно заявления одной стороны.

Прощение долга - это освобождение кредитором должника от лежащих на нем обязанностей. Прекращение обязательства прощением долга допускается, если это не нарушает прав других лиц в отношении имущества кредитора.

Обязательство прекращается невозможностью исполнения, если она вызвана обстоятельством, за которое ни одна из сторон не отвечает.

В предпринимательских отношениях такими обстоятельствами могут быть признаны только чрезвычайные и непреодолимые при данных условиях обстоятельства (непреодолимая сила): стихийное бедствие, военные действия и т. п. (п. 3 ст. 401 ГК). В случае невозможности исполнения должником обязательства, вызванной виновными действиями кредитора (просрочка кредита и пр.), последний не вправе требовать возращения исполненного им по обязательству.

  1.  Частная собственность: субъекты, объекты, основания возникновения.

Согласно Конституции РБ и  ГК собственность м. б. государственной или частной. При этом государство гарантирует равную защиту и равные условия для развития всех форм собственности.  Государственная и частная формы собственности в свою очередь делятся в зависимости от субъектов ПС. Соответственно ПС подразделяется на собственность граждан, юр. лиц, РБ и административно-территориальных единиц.

Частная  собственность – собственность гражд, иност., лиц без гражд.
Субъектами права частной собственности явл. физ. или негосуд. юр. лица; объектом права частной собственности может быть любое имущество, допускаемое в гражданский оборот (предметы потребления, средства производства, земля, предприятия, здания, сооружения, оборудование, автомашины и т.д.). Не могут быть у граждан прир. ресурсы и воды.

Для частной собственности характерно отсутствие ограничений  по количеству и стоимости объектов. Допускается использование объектов частной собственности не только для личного потребления, но в установленном порядке и с целью извлечения прибыли.

  1.  Государственная и муниципальная собственность: субъекты, объекты, основания возникновения.

Право государственной собственности:
1) В объективном смысле (совокупность правовых норм, закрепляющих принадлежность материальных благ РФ, субъектам РФ, правомочия по использованию принадлежащего им имущества и обеспечивающих защиту прав собственников в случае их нарушения).
2) В субъективном смысле (правомочия по владению, пользованию, распоряжению имуществом, осуществляемые собственниками по своему усмотрению с учетом общенародных интересов).
Субъекты права собственности (РФ, субъекты РФ) (КРФ предусматривает возможность нахождения в совместном ведении РФ и субъектов РФ вопросов владения, пользования, распоряжения землей, недрами, водными и другими природными ресурсами – отнесение государственного имущества к федеральной собственности или к собственности субъектов РФ). От имени РФ, субъектов РФ при осуществлении права действуют:
1) органы, которые наделены общей компетенции:
а) президент РФ через издание указов
б) правительство РФ
в) Федеральное собрание РФ
г) законодательные и исполнительные органы субъектов РФ
2) органы, которые наделены специальной компетенции:
а) Федеральное агентство по управлению государственным имуществом – его функции:
• продажа приватизированного имущества
• осуществляет права акционера от имени РФ
• осуществляет учет государственного имущества
• участвует в процедурах банкротства при банкротстве государственных предприятий
ФАУГИ находится в ведении Министерства по экономическому развитию РФ
б) Федеральное казначейство: входит оно в состав Министерства финансов:
• обеспечивает управление и обслуживание казны
• осуществляет обслуживание внутреннего и внешнего долга
• может выступать истцом и ответчиком в суде по денежным требования РФ или к РФ
в) Счетная палата – постоянно действующий орган государственного финансового контроля

Управление государственной собственностью осуществляется через систему государственных органов (наделенных общей или специальной правоспособностью).
Содержание права собственности (правомочия по владению (обладают материальными ценностями; при передаче части имущества государственным предприятиям и учреждениям сохраняют за собой право владения этим имуществом), пользованию (возможность целенаправленно извлекать из имущественных ценностей выгоду в интересах народа РФ), распоряжению (возможность определять юридическую судьбу имущества путем изменения его принадлежности, состояния или назначения с учетом публичных интересов)).

Объекты права собственности (любое имущество (в том числе не входящее в круг объектов права частной собственности – составляющее исключительную собственность государства (особый правовой режим)) (недра, лесной фонд, водные ресурсы, ресурсы континентального шельфа, территориальных вод и морской экономической зоны, иные природные объекты, объекты историко-культурного наследия, художественные ценности общенационального значения, имущество государственной казны, имущество Вооруженных Сил, объекты оборонного производства, ядерной энергетики и другие объекты)).
Земля и природные ресурсы (государственная собственность – вся та земля и все те природные ресурсы, которые не переданы в частную или муниципальную собственность).

Иммунитет государственного имущества, находящегося за рубежом (без согласия компетентных органов соответствующего государства взыскание не может быть обращено на это имущество).

Имущество, находящееся в собственности РФ и субъектов РФ, подразделяется на 2 части:
1) Закрепленное за государственными юридическими лицами (на ограниченных вещных правах – праве хозяйственного ведения и оперативного управления) (база для их участия в гражданском обороте и основа их имущественной самостоятельности) (не может использоваться для покрытия государственных долгов).
2) Государственная казна РФ, казна субъекта РФ (не включает имущество, закрепленное за государственными предприятиями и учреждениями) (состоит из средств соответствующего бюджета и иного государственного имущества) (может быть объектом взыскания кредиторов государства).
Основания возникновения права государственной собственности (общегражданские и специальные).
Специальные способы приобретения права государственной собственности:
1) Национализация (принудительное изъятие имущества из частной собственности в собственность государства на основании специальных законов) (проводится с выплатой бывшим собственникам определенной компенсации).
2) Реквизиция (принудительное изъятие имущества у собственника в государственных, общественных интересах с возмещением ему стоимости реквизированного имущества, осуществляемое при обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер).
3) Конфискация (принудительное безвозмездное изъятие имущества в собственность государства в качестве санкции за правонарушение).
4) Иные случаи принудительного изъятия государством имущества из частного владения:
а) выкуп (продажа с публичных торгов) (недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка, на котором оно находится);
б) выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей;
в) приобретение в государственную собственность имущества, которое не может принадлежать данному лицу.
5) Налоги и иные обязательные платежи (для возникновения права собственности необходимо действие обязанных лиц во исполнение предписаний налогового законодательства об изъятии средств отдельных собственников для общегосударственных нужд).
6) Переход по наследству выморочного имущества (выморочное имущество, у которого не оказалось наследников, переходит к государству как наследнику.
Специальный способ прекращения права государственной собственности (приватизация) (переход имущества из публичной в частную собственность в порядке и на условиях, предусмотренных специальным законодательством о приватизации).

Способы приватизации:
1) преобразование унитарного предприятия в ОАО;
2) продажа государственного или муниципального имущества на аукционе;
3) продажа акций ОАО на специализированном аукционе;
4) продажа государственного или муниципального имущества на конкурсе;
5) продажа за пределами территории РФ находящихся в государственной собственности акций ОАО;
6) продажа акций ОАО через организатора торговли на рынке ценных бумаг;
7) продажа государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения;
8) продажа государственного или муниципального имущества без объявления цены;
9) внесение государственного или муниципального имущества в качестве вклада в уставные капиталы ОАО;
10) продажа акций ОАО по результатам доверительного управления.

Право муниципальной собственности.

Муниципальная собственность (наряду с государственной) – публичная собственность (ее субъекты – публично-правовые образования).

Преимущество муниципальной собственности перед государственной (владение, пользование, распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности, осуществляются населением непосредственно или представительными органами местного самоуправления в соответствии с волей и интересами населения).
в качестве субъекта муниципальной собственности ученые называют:
1) население, проживающее на территории муниципального образования
2) муниципальное образование

От имени субъекта муниципальной собственности управление имуществом осуществляется органом местного самоуправления общей компетенции (представительные, исполнительные органы – Дума г. Кирова, администрация г. Кирова) и органы специальной компетенции (комитет (управление) по управлению муниципальной имуществом г. Кирова).

Муниципальная собственность – экономическая основа местного самоуправления (право и действительная способность самостоятельного решение населением под свою ответственность вопросов местного значения, владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью, исходя из собственных интересов, исторических и иных местных традиций).

Управление муниципальной собственностью (осуществляется через представительные (выборные) органы) (не исключено участие в управлении муниципальной собственностью иных органов местного самоуправления).

Объекты права муниципальной собственности: основы выделения муниципального имущества заложены в Постановлении Верховного Совета РСФСР №3020-1.
Муниципальная собственность на 2 группы:
1) имущество распределенное – имущество, переданное муниципальным унитарным предприятиям на праве хозяйственного ведения и имущество, переданное в оперативное управление муниципальным учреждениям.
2) имущество нераспределенное или средства муниципальной казны.
Наличие объектов, составляющих исключительную муниципальную собственность (муниципальные учреждения образования, культуры, спорта).

Специфика муниципальной собственности (ее объекты носят целевой характер (предназначены для решения вопросов местного значения, удовлетворения жилищно-коммунальных, социально-культурных, бытовых и иных потребностей населения)).

Возникновение права муниципальной собственности:
1) уплата налогов и штрафов.
2) денежные средства, поступающие при приватизации.
3) поступление от пользователей природными ресурсами, природными объектами.
4) передача имущества из собственности РФ, субъектов РФ в муниципальную собственность.
5) финансовые средства, переданные РФ муниципальным образованиям для реализации отдельных государственных полномочий.
6) создание новой вещи
7) переработка
8) самовольная постройка
9) приобретение права собственности на движимое и недвижимое бесхозяйное имущество
10) приобретение права собственности на движимое и недвижимое имущество в порядке приобретательной давности + клад
11) по сделкам, связанных с отчуждением имущества
12) в порядке наследования по завещанию, либо по закону вымороченное имущество, в частности жилые помещения
13) обращение взыскания на имущество в интересах муниципального образования
14) выкуп земельных участков для муниципальных нужд
15) получение части прибыли муниципального унитарного предприятия
16) в результате использования имущества по договорам аренды, доверительного управления имуществом
Муниципальное имущество подлежит пообъектной регистрации в реестре муниципальной собственности (ведут комитеты по управлению муниципальным имуществом).

Органы местного самоуправления:
1) Имеют право (осуществляя права собственника в отношении имущества, находящегося в муниципальной собственности) (передавать объекты муниципальной собственности во временное или постоянное пользование физическим и юридическим лицам; сдавать в аренду; отчуждать в установленном порядке; совершать иные сделки).
2) Вправе создавать предприятия, учреждения для хозяйственной и иной деятельности (определять их цели, условия, порядок деятельности; координировать их участие в комплексном социально-экономическом развитии территории муниципального образования; не могут ограничивать их хозяйственную деятельность).
3) Самостоятельно распоряжаются средствами местных бюджетов (органы государственной власти гарантируют право представительных органов местного самоуправления самостоятельно определять направления использования средств местных бюджетов и самостоятельно распоряжаться свободными остатками средств местных бюджетов).

  1.  Понятие и виды общей собственности.

Право общей собственности в объективном смысле – это совокупность правовых норм, регулирующих отношения нескольких лиц, сособственников по владению, пользованию и распоряжению, принадлежащим им имуществом, являющимся единым объектом.

Право общей собственности в субъективном смысле – это обеспеченная правовыми средствами возможность нескольких лиц по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, являющимся единым объектом.

Круг субъектов права общей собственности неограничен.
Объекты общей собственности (неделимые вещи или вещи, не подлежащие разделу в натуре в силу закона (возникновение обшей собственности на делимое имущество возможно в силу закона или договора).

Отличительные признаки общей собственности (один объект и множественность субъектов права собственности на него).

Виды права общей собственности:

1) общая долевая собственность – при долевой собственности доли сособственников определены.

2) общая совместная собственность (супругов и крестьянского, фермерского хозяйства) – при общей совместной собственности доли не определены, сособственники владеют имуществом совместно.

Основания возникновения права общей собственности:

1) при совершении сделок двумя или более лицами в отношении единого имущества.

2) наследование, либо получение в дар.

3) переработка или совместное создание новой вещи.

4) приобретение имущества лицами, состоящими в браке.

5) получение плодов, продукции, доходов от использования общего имущества.

6) совместное приобретение права собственности на бесхозяйные вещи.

7) участие в договорах простого товарищества.

8) участие в крестьянских, фермерских хозяйствах.

  1.  Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности.

При определении долевой собственности и долей каждого из сособственников в ней законодатель пользуется понятием «идеальной доли», т.е. доли в праве, а не «реальной доли», т.е. доли в натуре.
Сособственники должны реализовывать полномочия по взаимному согласию (решение о прекращении участия в праве общей долевой собственности каждый волен принимать самостоятельно) (никто из субъектов не может принуждать кого-либо из сособственников к распоряжению их долями) (при отсутствии взаимного согласия порядок реализации полномочий устанавливается судом).
Защита интересов сособственников (преимущественное право покупки во всех случаях, кроме продажи с публичных торгов) (в случае наследования или дарения преимуществ для сособственников нет) (сроки, в течение которых сособственник может выразить намерение относительно покупки доли – на недвижимость (1 месяц), на движимое имущество (10 дней)).

Если нарушено преимущественное право покупки и доля продавца отошла постороннему субъекту (любой сособственник вправе в течение 3 месяцев обратиться в суд с иском о переводе на него прав и обязанностей покупателя).

Сдача объекта общей собственности в аренду, передача его в залог (должны решаться сособственниками по взаимному согласию).

Доходы от общего имущества и расходы для поддержания и улучшения его состояния делятся между сособственниками (законом предусмотрено, что субъекты сами вправе установить порядок их распределения).

Уменьшение и увеличение размера долей влечет изменение объема правомочий субъектов (при решении вопросов они пользуются равным правом голоса, независимо от размера долей).

Участник общей собственности имеет право на предоставление в его владение и пользование части общего имущества, соразмерного его доле (при невозможности выдела имущества субъект вправе требовать от других участников, владеющих и пользующихся имуществом, приходящимся на его долю, соответствующей компенсации).

Прекращение права общей долевой собственности (возможно по договоренности между сособственниками или по решению суда):

1) При наличии 2 сособственников выдел одним своей доли из общего имущества становится разделом (приводит к прекращению общей собственности).

2) Если выдел доли в натуре может нанести несоразмерный ущерб имуществу или запрещен законом (выделяющийся собственник может требовать выплаты стоимости своей доли другими сособственниками) (выплата компенсации вместо выдела части имущества допускается с его согласия или по решению суда).

3) В случае неадекватного долям раздела имущества (выплата компенсации за недополученную часть).

4) Особое основание (законное обращение взыскания на долю в общем имуществе субъекта, оказавшегося должником, не имеющим другого имущества, достаточного для погашения его долга кредитору) (сособственники имеют преимущественное право покупки).

5) Право общей собственности, основанное на договоре о совместной деятельности (прекращается в связи с прекращением договора, если завершена деятельность, ради которой было объединено имущество, или если ее продолжение нецелесообразно или невозможно).

6) Раздел и выдел доли по желанию членов товарищества (если договор простого товарищества носит бессрочный характер, желающий выделиться товарищ должен за 3 месяца подать заявление о выходе; он несет ответственность по обязательствам, возникшим у товарищества при его участии) (если н внес в общую собственность индивидуально-определенную вещь, то имеет право требовать в судебном порядке ее возврата с соблюдением интересов остальных товарищей и кредиторов).

  1.  Понятие и виды общей совместной собственности.

Право общей собственности (в объективном смысле) (совокупность правовых норм, регулирующих отношения нескольких лиц (собственников) по владению, пользованию, распоряжению принадлежащим им имуществом, являющимся единым объектом).

Субъективное право общей собственности (обеспеченная правовыми средствами возможность нескольких лиц по своему усмотрению владеть, пользоваться, распоряжаться имуществом, являющимся единым объектом).

Объекты общей собственности (неделимые вещи или вещи, не подлежащие разделу в натуре в силу закона (возникновение обшей собственности на делимое имущество возможно в силу закона или договора).
Отличительные признаки общей собственности (один объект и множественность субъектов права собственности на него).

Виды права общей собственности:

1) Долевая собственность (каждому ее участнику принадлежит определенная доля в субъективном праве собственности на общее имущество).

2) Общая совместная собственность (доли субъектов не разграничены, всегда существует возможность их установить) (возникает только в случаях, прямо установленных законом).

Субъекты совместной собственности (супруги; члены крестьянского (фермерского) хозяйства; люди, связанные семейными (не супружескими) отношениями).

Особенности права общей совместной собственности супругов

Право общей совместной собственности возникает в том случае, если брак зарегистрирован.

К общей совестной собственности относится любое имущество супругов, полученной по возмездным основанием после заключения брака.(зарплата, вознаграждения и т.д.)

Не относится к общей совместной собственности:

А) имущество, имевшееся у супругов до заключения брака.

Б) имущество, полученное в период брака пор безвозмездным сделкам

В) индивидуальные личные вещи супругов, за исключением предметов роскоши

Г) индивидуальная вещи, приобретённые для несовершеннолетних детей
Совершение сделки с недвижимостью, находящейся в совместной собственности, одним из супругов (допустимо только при наличии нотариально удостоверенного согласия на нее другого супруга) (в остальных случаях согласие на совершение сделки другого супруга презюмируется). Презюмируется, что правомочия мужа и жены в отношении имущества равны (реальные вложения каждого не могут быть абсолютно одинаковыми) (в случае спора или судебного разбирательства по поводу определения долей каждого из супругов должны учитываться причины, по которым супруг не участвовал или недостаточно участвовал в получении доходов и приобретении общего имущества).

Способы признания имущества одного из супругов общей собственностью:

1) Супруги могут в любое время своим договором изменить правовой статус любой вещи.

2) Если в период брака за счет личного имущества одного из супругов (или их общего имущества) были осуществлены вложения, значительно увеличивающие стоимость предмета, ранее принадлежавшего только одному из супругов на праве раздельной собственности.

Особенности режима приватизированной квартиры (другие члены семьи являются пользователями данной жилой площади, их нельзя лишить правомочия пользования) (переход права собственности к другому лицу не является основанием для прекращения права пользования жилым помещением членами семьи бывшего собственника) (охрана интересов несовершеннолетних – сделки с приватизированным жильем не допускаются без предварительного разрешения органов опеки и попечительства).

Прекращение права совместной собственности:

1) Возможно по общим основаниям (утрата и гибель имущества, изменение договора).

2) В случае обращения взыскания на имущество одного из супругов может быть осуществлен принудительный выдел его доли (если иного имущества субъекта недостаточно для удовлетворения требований кредитора) (сособственник, не являющийся ответчиком, имеет преимущественное право покупки по рыночной цене доли, выделенной для погашения долга).

3) Выдел доли или раздел имущества прекращают совместную собственность (определение долей по желанию супругов или по требованию одного из них только меняет ее правовой режим – превращает в общую долевую собственность).

4) Выдел или раздел находящейся в совместной собственности жилой площади (допускается только при технической возможности изоляции всех необходимых жилых помещений и создания самостоятельных входов в них) (в остальных случаях должен быть определен порядок пользования).

Общая совместная собственность крестьянского фермерского хозяйства:

1) право общей совместной собственности возникает с момента хозяйства и наделения его землёй

2) в собственности крестьянского фермерского хозяйства находятся земельный участок, хозяйственные постройки, находящиеся на нём, инвентарь, сельхоз оборудование, рабочий скот, птица и т.д.
К общей совместной собственности также относятся плоды продукции и доходы, полученные в результате использования общего имущества.

Владение пользование и распоряжение осуществляется совместно членов фермерского хозяйства. Прекращение права общей совместной собственности в случае: неиспользование земельного участка более 1 года, принятие решения о прекращении деятельности крестьянского фермерского хозяйства, выход всех лиц из членов крестьянского фермерского хозяйства, изъятие земельного участка для государственных и муниципальных нужд, банкротство.

  1.  Понятие и содержание права хозяйственного ведения.

Право хозяйственного ведения – ограниченное вещное право, предоставляет государственному или муниципальному унитарному предприятию (за исключением казенных предприятий) возможность владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим им на этом праве имуществом в пределах, определяемых ГК).

Субъекты права хозяйственного ведения - следующие виды унитарных предприятий: федеральное государственное предприятие, государственное предприятие субъекта РФ, муниципальное предприятие).

Объекты права хозяйственного ведения - сами предприятия, как имущественные комплексы; входящее в состав этих комплексов имущество, предназначенное для деятельности предприятий (здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукция, права требования, долги, права на обозначение (индивидуализируют предприятие, его продукцию работы, услуги (фирменное наименование, товарные знаки, знаки обслуживания) и другие исключительные права))).

Имущество, входящее в состав объектов права хозяйственного ведения, группируется по различным фондам (основные, оборотные, социальные) (это определяет особенности правового режима каждой из групп имущества) (особенности правового режима отдельных категорий имущества определяются также в зависимости от того, является оно движимым или недвижимым).

Содержание права хозяйственного ведения:

1) Государственное или муниципальное предприятие владеет, пользуется или распоряжается имуществом в пределах, определяемых ГК (ограниченность права хозяйственного ведения, у другого субъекта одновременно существует право собственности на это же имущество).

2) Ограничения касаются правомочия распоряжения имуществом (без согласия собственника предприятие не вправе продавать принадлежащее ему на праве хозяйственного ведения имущество, сдавать его в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ и товариществ, распоряжаться им иным образом) (остальным имуществом оно вправе распоряжаться самостоятельно).

3) Унитарным предприятиям запрещено совершать без согласия собственника (сделки, связанные с предоставлением займов, поручительств, получением банковских гарантий, с иными обременениями, уступкой требований, переводом долга, с вступлением в простое товарищество; крупные сделки; сделки, в которых существует заинтересованность руководителя предприятия; сделки по осуществлению заимствований).

4) Государственное или муниципальное предприятие может реализовать правомочие распоряжения только в пределах, не лишающих предприятие возможности осуществлять деятельность, цели и предмет которой определены его уставом (сделки, совершенные с нарушением этого требования – ничтожные).

5) Собственник решает вопросы (создания предприятия; определение предмета и целей его деятельности; назначает директора; осуществляет контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества; дает согласие на создание филиалов и представительств, на участие унитарного предприятия в других юридических лицах), получает часть прибыли от использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении предприятия .

6) За пределами указанных полномочий собственник не может вмешиваться в управление имуществом (он не вправе изымать, передавать в аренду или иным образом распоряжаться имуществом, находящимся в хозяйственном ведении унитарного предприятия).

7) Унитарное предприятие самостоятельно отвечает по обязательствам всем своим имуществом и не несет ответственность по обязательствам собственника имущества (собственник имущества также не отвечает по обязательствам предприятия) (исключение – в случае несостоятельности предприятия (в результате указаний собственника) на собственника имущества может быть возложена субсидиарная ответственность по обязательствам предприятия).

Момент возникновения права хозяйственного ведения: момент передачи ему имущества собственником, если иное не установлено законом, другими правовыми актами или решением собственника) (передача осуществляется после принятия собственником решения о закреплении за предприятием имущества в хозяйственное ведение).

Прекращение права хозяйственного ведения: по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством и иными правовыми актами для прекращения права собственности, а также в случаях правомерного изъятия имущества у предприятия по решению собственника (реорганизация или ликвидация))

  1.  Понятие и содержание права оперативного управления.

Право оперативного управления – ограниченное вещное право (предоставляет казенному предприятию, учреждению в отношении закрепленного за ними имущества возможность осуществлять в пределах, установленных законом, права владения, пользования и распоряжения имуществом (в соответствии с целями своей деятельности, заданиями собственника и назначением имущества)).

Субъекты права оперативного управления:

1) казенные предприятия: создаются на базе государственной и муниципальной собственности (федеральное казенное предприятие, казенное предприятие субъекта РФ, муниципальное казенное предприятие);

2) учреждения: могут создаваться субъектами любой формы собственности (государственной, муниципальной, частной)).

Объекты права оперативного управления:

1) Сами предприятия, как имущественные комплексы; входящее в состав этих комплексов имущество, предназначенное для деятельности предприятий (здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукция, права требования, долги, права на обозначение (индивидуализируют предприятие, его продукцию работы, услуги (фирменное наименование, товарные знаки, знаки обслуживания) и другие исключительные права)).

2) Денежные средства (выделяются государственным и муниципальным учреждениям из соответствующих бюджетов (учреждениям, созданным юридическими и физическими лицами – из собственных средств учредителей)) (сосредоточены в фондах, правовой режим которых определяется в специальных актах и положениях о фондах, утверждаемых самими субъектами права оперативного управления) (расходуются в соответствии со сметами, утверждаемыми собственниками или органами, уполномоченными управлять их имуществом).

Содержание права оперативного управления:

1) Казенное предприятие, учреждение в отношении закрепленного за ними имущества осуществляют права владения, пользования, распоряжения (в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, заданиями собственника и назначением имущества).

2) Собственник (определяет в учредительных документах цель деятельности создаваемого казенного предприятия, учреждения, назначение передаваемого ему имущества; дает указания, касающиеся управления закрепленным за ними имуществом; единолично решает вопрос о распределении доходов казенного предприятия).

3) Собственник не имеет права (изымать имущество, закрепленное за казенным предприятием, учреждением) (исключение – излишнее, неиспользуемое, используемое не по назначению имущество (собственник может изъять его и распорядиться им по своему усмотрению)).

4) Ограничения права субъекта оперативного управления распоряжаться закрепленным за ним имуществом:

а) Казенное предприятие может самостоятельно решать только вопросы реализации произведенной продукции (работ, услуг) при условии, что иное не установлено нормативными актами (в остальных случаях отчуждение, распоряжение закрепленным за ним имуществом возможно только с согласия собственника этого имущества) (уставом могут быть предусмотрены виды и размер иных сделок, совершение которых не может осуществляться без согласия собственника имущества).

б) Учреждение (вообще не вправе отчуждать, иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по смете) (денежными средствами, полученными от собственника в порядке финансирования, учреждение вправе распоряжаться, расходуя их в строгом соответствии со сметой, утверждаемой собственником) (право учреждения на имущество, приобретенное на доходы, полученные от хозяйственной деятельности, близко праву хозяйственного ведения).

5) Казенное предприятие, учреждение несут самостоятельную ответственность по своим обязательствам (казенное предприятие отвечает по долгам всем своим имуществом, учреждение – только в пределах находящихся в его распоряжении денежных средств).

6) Собственник несет субсидиарную ответственность по обязательствам казенного предприятия в случае недостатка имущества у казенного предприятия (субсидиарная ответственность собственника по долгам учреждения наступает в случае недостаточности денежных средств у учреждения для погашения долгов).

Момент возникновения права оперативного управления: момент передачи ему имущества собственником, если иное не установлено законом, другими правовыми актами или решением собственника) (передача осуществляется после принятия собственником решения о закреплении за казенным предприятием, учреждением имущества в оперативное управление).

Прекращение права оперативного управления: по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством и иными правовыми актами для прекращения права собственности, а также в случаях, если имущество, закрепленное за казенным предприятием, учреждением, оказалось излишним, не используется или используется не по назначению).

  1.  Система вещных прав на землю.

Вещные права в земельном праве — одна из правовых форм реализации отношений земельной собственности. Их обладателю они предоставляют возможность непосредственно осуществить воздействие на земельный участок путем господства над ним.

1. Поскольку вещные права на землю являются производными от права собственности, то можно сделать вывод о том, что другие вещные права всегда уже права собственника. В частности, если собственник обладает полной свободой владения, пользования и распоряжения земельным участком, то землепользователь, к примеру, обязан испрашивать разрешение на аренду или безвозмездную временную передачу используемого земельного участка другому лицу у собственника этого участка.

2. Вещные права обладают определенной зависимостью от правомочий собственника, без согласия которого не может осуществляться часть правомочий, принадлежащих обладателю вещных прав на землю. В частности, согласие собственника необходимо испрашивать на отдельные формы распоряжения земельным участком.             

3. Вместе с тем вещные права на землю обладают и определенной самостоятельностью, поскольку переход права собственности на земельный участок к другому лицу не является основанием прекращения вещных прав на этот участок (ч. 3 ст. 216 ГК РФ).

Лицо, обладающее вещными правами на земельный участок, не является подчиненным собственнику и имеет право на защиту от вмешательства последнего, осуществляемого с нарушением закона, поскольку земельные правомочия осуществляются субъектами земельных правоотношений своей волей, в своем интересе (ч. 2 ст. 1 ГК РФ) и по своему усмотрению (ч. 1 ст. 9 ГК), а произвольное вмешательство в чьи-либо частные дела недопустимы (ч. 1 ст. 1 ГК) и подлежат судебной или административной защите (ст. 11 ГК). Более того, лицо, обладающее вещными правами на землю, может предъявить иск о взыскании убытков и денежной компенсации морального вреда, причиненных незаконным вмешательством собственника земельного участка в дела лица, обладающего вещными правами на земельный участок.

4. В отношениях между отдельными представителями вещных прав они обладают таким же абсолютным характером, как и права собственности на земельный участок.* Все лица, попавшие в сферу отношений по использованию земельного участка на основе вещных прав, обязаны соблюдать права лица, обладающего вещным правом на земельный участок: не допускать самовольного прохода или проезда по этому участку, если владелец его ясно не обозначил такой подход; располагаться на этом участке или складировать какие-либо предметы и др. В силу этого вещные права:

а) вытекают из положений закона, а не из договорных и иных обязательств, и не могут быть изменяемы по соглашению сторон. Иначе говоря, вещные обязательства исчерпывающе определены законом и непредусмотренные законом отступления от них не допускаются;

б) распространяются на всех лиц, оказавшихся в сфере правового регулирования вещных прав, а не только на лиц, связанных договорными обязательствами, вытекающими из этих вещных прав. Например, лица, которым предоставлено право продвижения или переезда через земельный участок, переданный собственником в пользование конкретному лицу, обязаны соблюдать все правила эксплуатации этого участка: определенные места передвижения, правила безопасности, запрет стоянок и т.п.

 5. Вещные права можно классифицировать по различным основаниям:

а) по видам земель, принадлежащих тем или иным лицам на основе вещных прав. Например, право пожизненного наследуемого владения фермера земельным участком имеет значительную специфику по отношению к праву пожизненного наследуемого владения участком гражданина, проживающего в городе, в силу целевого значения земель, на которые распространяется это обладание;

б) по лицам, обладающим вещными правами на земельный участок. В частности, если правом пожизненного наследуемого владения обладают только граждане и иные физические лица, то данным правом не обладают организации, которые не могут являться субъектами наследственных правоотношений, за исключением случаев, определенных законом;

в) по интересам, во исполнение которых предусмотрены данные вещные права. Например, сервитута (права ограниченного пользования чужим земельным участком) могут быть как публичными, так и частными в силу предназначенности их для публичных или частных интересов. И если земельный участок, к примеру, предоставлен в своей определенной части для проезда автомашин, то такой сервитут следует считать публичным, поскольку он служит удовлетворению общественных потребностей; если же определенная часть земельного участка используется для обслуживания мелиоративных сооружений, предназначенных для орошения участка соседа, то такой сервитут следует считать частным, предназначенным для удовлетворения интересов конкретного субъекта правоотношений — соседнего землепользователя;

г) по основаниям возникновения вещных прав. Так, если право пожизненного наследуемого владения землей может возникнуть из наследственного завещания прежнего владельца, то право сервитута устанавливается по соглашению сторон (соседствующих землепользователей), а при недостижении такого соглашения — решением суда по иску заинтересованной стороны.

6. Вещные права, как и право собственности на земельный участок, объектом своих правомочий имеют земельный участок, конкретно определенный на местности и имеющий соответствующий кадастровый номер или статус. В силу этого возникновение, изменение и прекращение вещных прав подлежит такой же государственной регистрации, как и возникновение, изменение или прекращение прав собственности на данный участок.                                    

Поскольку вещные права на земельный участок осуществляются при одновременном наличии права собственности на этот участок, то происходит двойная регистрация данных земельных прав: первоначальная и производная.

Теперь рассмотрим вещные права на землю по отдельности.

1. Право пожизненного (наследуемого) владения землей (ч. 1 ст. 216) отличается от иных вещных прав следующими основными особенностями:

а) наибольшей стабильностью прав на земельный участок. Так, если право пользования земельным участком может быть временным, т.е. краткосрочным, то право владения принадлежит владельцу не только на протяжении всей его жизни: после жизни воля владельца в определении принадлежности земельного участка гарантируется к соблюдению принудительной силой государства, если наследник не отказался от наследства;

б) наибольшей широтой самостоятельности правомочий землевладельца в отношении использования земельного участка. Владелец вправе самостоятельно, без каких-либо специальных разрешений собственника земельного участка возводить на земельном участке здания, сооружения и создавать другое недвижимое имущество, приобретая на него право собственности, если законом не предусмотрено иное. Например, постоянный землепользователь приобретает право собственности на созданное им недвижимое имущество только в том случае, если эта недвижимость создана им для себя;

в) узким кругом субъектного состава правоотношений по владению земельным участком на праве пожизненного наследуемого владения. Поскольку наследователем может быть только гражданин или физическое лицо, субъектный состав данного вида правоотношений ограничивается именно этой категорией лиц. Право пользования земельным участком может принадлежать и организациям, т.е. более широкому кругу лиц;

г) наличием в правомочиях по владению земельным участком конституционных положений о правах, свободах и обязанностях граждан, имеющих статус высшей ценности и составляющих смысл, содержание и применение российского законодательства (ст. 2,18 Конституции РФ).

2. Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком имеет следующие отличительные специфические черты:

а) более широкий круг субъектов данного вида правоотношений, в круг этих субъектов могут входить не только граждане, но и организации, обладающие правами юридического лица (ч. 1 ст. 268 ГК);

б) более узкий круг оснований приобретения данного вещного права: таковым является решение государственного или муниципального органа, уполномоченного предоставлять земельные участки в постоянное (бессрочное) пользование (ч. 1 ст. 268 ГК). Право же пожизненного владения на этот участок может быть приобретено и на основании завещания прежнего владельца, сделанного в установленном законом порядке;

в) наличие производной связи между правом на земельный участок и правом на недвижимость, расположенную на данном участке.

г) относительно меньшая стабильность отношений землепользования. Во-первых, право постоянного землепользования может быть прекращено по тем же основаниям, по которым оно возникло.

В отношении права постоянного землепользования не предусмотрено возможности передачи данных правомочий по наследству

  1.  Понятие и виды сервитутов.

Сервитут – это право ограниченного пользования чужим недвижимым имуществом (ст. 274 ГК РФ).

Сервитутные права граждан – отдельные, строго определенные, закрепленные законом или договором с собственником права по использованию чужих земельных участков, ограниченные конкретными хозяйственными или потребительскими нуждами (проход или проезд через соседний земельный участок, обеспечение водоснабжения и др.). Собственник участка, обремененного сервитутом, вправе требовать от лиц, пользующихся сервитутом, соразмерной платы за пользование участком. При прекращении оснований пользования сервитутом он может быть прекращен по требованию собственника участка. В случае перехода прав на земельный участок, который обременен сервитутом, к другому лицу сервитут сохраняется (ст. 275 ГК)

Виды сервитутов:

1) публичные сервитуты – принадлежащие к личному собственнику имущество, используемое неограниченным кругом лиц (регулируется только ЗК РФ).

2) частные сервитуты – это использование чужого объекта недвижимости, земельного участка, здания, сооружения, водного объекта по соглашению с собственником соседнего (смежного) объекта недвижимости; если собственники не достигли согласия, сервитут устанавливается на основании судебного решения.

По содержанию:

а) сервитуты перемещения – связаны с проходом, проездом, прогоном скота.

б) строительные сервитуты

в) сервитуты мелиорации

г) горный сервитут – в целях добычи полезных ископаемых (устанавливается на земельный участок над площадью залегания земельных ископаемых)

д) коммунальный сервитут – на коммуникации (трубы, кабели и т.д.)

Частный сервитут является возмездным; стоимость пользования устанавливается по соглашению сторон, при невозможности – судом.

От срока:

1) срочные

2) бессрочные

Основания для прекращения сервитута:

1) если установленный сервитут лишает владельца служащего земельного участка, либо иного объекта недвижимости возможности использовать это имущество по назначению.

2) если отпали основания для установления сервитута.

3) в случае гибели вещи.

4) при отказе обладателя сервитута от него.

5) по соглашению сторон

Право пользования чужим жилым помещением:

а) при предоставлении жилого помещения по договору социального найма – лицо может владеть и пользоваться, обязано нести бремя содержания, но не может распоряжаться; при изменении права собственности на жилое помещения право проживания сохраняется.

б) право проживания в жилом помещении частного собственника – лицо может владеть и пользоваться, обязано нести бремя содержания, но не может распоряжаться; лишается права на проживание, перестав быть членом семьи собственника, а также в случае изменения собственника.

в) право проживания на основании завещательного отказа (ст. 1137 ГК РФ) – лицо владеет и пользуется, несет бремя содержания, но не может распоряжаться; но сохраняет право проживания при изменении собственника.

  1.  Способы охраны и защиты права собственности и иных вещных прав.

Защита  права собственности осущ своими особыми методами, отличными от   криминальных и админ-прав. Гр-прав защита кроме общей цели для всех методов защиты   права собственности - воспитания граждан в духе заботливого отношения к   собственности - преследует еще и особые цели, присущие только гр-прав методам   защиты. Такой специфической целью явл намерение восстановить нарушенные   права, предыдущее имущественное положение лица, права которого нарушены.

Истребование   имущества собственником из чужого незаконного владения.

Важнейшим   гр-прав средством защиты права собственности явл виндикация - истребование   имущества собственником из чужого незаконного владения. Оно осуществляется   путем предъявления иска в суд или арбитраж (виндикационный иск).

По   виндикационному иску собственник может требовать возвращение вещи только в   натуре, и в случае, если эта вещь все еще находится в незаконном владении. В   случае, когда вещь невозможно вытребовать в натуре, предъявляется иск о   возмещении убытков.

Собственник   с соотв со ст. 148 ГК имеет право требовать не только возвращения своего   имущества, но и возвращения или возмещения всех доходов, кот незаконный   владелец получил или должен был получить от пользования имуществом. Решение   вопроса от том, с какого времени доходы должны быть возвращены собственнику,   зависит от того, был ли владелец добросовестным или недобросовестным.

Владелец   явл добросовестным, если он не знал и не должен был знать о незаконности   своего владения.

Защита   прав собственника, не связанных с лишением владения.

В   случае, когда кто-нибудь создает препятствия собственнику в пользовании или   распоряжении вещью, собственник имеет право требовать устранения нарушений его   права, а также возмещения убытков. Он может обратиться в суд с иском об   устранении нарушений его прав (негаторный иск).

  1.  Условия предъявления и удовлетворения виндикационного иска.

Виндикаионный иск направлен на установление соответствия между правом собственности и владением посредством перемещения вещи из чужого незаконно владения во владение собственника (право собственности с утратой вещи не прекращается, оно следует за вещью; доказав право собственности на вещь, собственник вправе потребовать выдачи ее в натуре) (срок исковой давности – 3 года).

Виндикационный иск – иск невладеющего собственника к незаконно владеющему несобственнику об изъятии имущества в натуре.

Предмет видикационного иска (индивидуально-определенная вещь, сохранившаяся в натуре) (если вещь переработана и изменила первоначальное назначение, собственник вправе защитить свои имущественные интересы другими способами – иск о возмещении убытков или иск о признании права собственности) (при сохранении вещью первоначальных свойств после переработки – виндикационный иск).

Объекты, определяемые родовыми признаками, не могут быть виндицированы (в конкретных условиях вещи, обладающие общими свойствами для вещей данного вида, могут приобретать свойства индивидуально-определенных вещей и сохранить эти свойства к моменту предъявления иска).

Истцом по виндикационному иску может быть (невладеющий собственник или иной законный владелец имущества, обязанный подтвердить юридическое основание (титул) владения вещью) (требования собственника основаны на праве собственности; требования иных законных владельцев – на ином титуле (иные вещные права)).

При одновременном предъявлении исков к третьему лицу, незаконно владеющему вещью, о возврате имущества титульным владельцем и собственником (вещь должна быть возвращена титульному владельцу, у которого она выбыла из фактического обладания) (при отсутствии защиты у титульного владельца против собственника имущество возвращается собственнику).

Право титульного владельца на защиту его владения против собственника (ст.305 ГК) дает ему возможность предъявить иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения самого собственника.

Ответчик по виндикационному иску (незаконный владелец, у которого фактически находится вещь – лицо, самовольно завладевшее вещью, и тот, кто приобрел вещь у лица, неуправомоченного распоряжаться ею).

Незаконное владение (всякое фактическое обладание вещью, если оно не имеет правового основания, или правовое основание, которое отпало в дальнейшем, или правовое основание которого порочно).

Истребовать вещь из чужого незаконного владения можно у добросовестного и недобросовестного владельца (добросовестный – не знал и не должен был знать о том, что лицо, у которого он приобрел имущество, не имело право его отчуждать; недобросовестный – знал или должен был знать о неправомерности приобретения вещи) (бремя доказывания своей добросовестности лежит на приобретателе).

Требование собственника об изъятии имущества у недобросовестного незаконного владельца всегда подлежат удовлетворению (у добросовестного – не всегда (зависит от условий, при которых вещь выбыла из владения собственника и от характера приобретения имущества добросовестным владельцем (возмездное или безвозмездное).

Если имущество было утеряно собственником, похищено, выбыло из владения иным путем помимо его воли (каждый последующий приобретатель вещи является лицом, не управомоченным распоряжаться ею) (при безупречном поведении собственника и добросовестности владельца суд отдает предпочтение собственнику, если собственник относился к вещи небрежно, – предпочтение отдается добросовестному приобретателю (собственник имеет право требовать возмещения убытков).

Если добросовестный владелец приобрел вещь безвозмездно у лица, которое не имело право ее отчуждать (виндикационный иск собственника подлежит удовлетворению во всех случаях).

Деньги, ценные бумаги не могут быть истребованы от добросовестного приобретателя (являются средством обращения, поэтому требуются дополнительные гарантии надежности такого обращения).

Недопустимость защиты права собственности с помощью иска о признании сделки недействительной по отчуждению имущества добросовестному приобретателю (если собственником заявлен иск о признании сделки купли-продажи недействительной и возврате переданного покупателю имущества, и при разрешении данного спора будет установлено, что покупатель отвечает требованиям, предъявляемым к добросовестному приобретателю, в удовлетворении исковых требований о возврате имущества должно быть отказано) (решение суда – основание возникновения права собственности у добросовестного приобретателя, что не лишает прежнего собственника права требовать возмещения убытков от правонарушителя).

Требование о возврате или возмещении собственнику всех доходов, которые до виндикации были или должны были быть извлечены из виндицированного имущества его незаконным владельцем (производное от виндикационного требования) (недобросовестный владелец обязан возвратить или возместить собственнику все доходы; от добросовестного владельца истребуются или возмещаются только доходы со времени, когда он узнал или должен был узнать о неправомерности владения (в том числе с получением повестки по иску)).

Добросовестный и недобросовестный владелец вправе требовать от собственника возмещения произведенных ими расходов на содержание имущества с того времени, с какого собственнику причитаются доходы от имущества (улучшения имущества могут быть оставлены только у добросовестного владельца при условии их отделимости от вещи без ее повреждения, в противном случае такой владелец может требовать от собственника возмещения затрат на улучшение вещи).

  1.  Негаторный иск. Последствия прекращения права собственности в силу закона.

Негаторный иск – требование об устранении препятствий в осуществлении прав собственности, не связанных с нарушением правомочия владения (правомочий пользования и распоряжения) (иск о прекращении нарушений, не связанных с лишением собственника владения имуществом, но мешающих ему в реализации других правомочий собственника).

Препятствие в осуществлении правомочий собственника (неправомерные действия нарушителя этих прав) (присвоение права сервитутного или сходного пользования или злоупотребление правом со стороны других лиц).

Истец (владеющий собственник предъявляет доказательства своего права собственности и нарушения данного права ответчиком, следствием которых явились ограничения его правомочий пользования или распоряжения) (за ответчиком сохраняется право доказывать правомерность своих действий и законность ограничения прав истца).

Объект требования по негаторному иску (длящееся правонарушение) (сроки исковой давности на данные требования не распространяются).

Гражданско-правовые способы защиты права собственности:

1) Иски о признании права собственности (не относятся к виндикационным, предъявляющий иск собственник часто остается владельцем вещи, нет истребования вещи из чужого незаконного владения)
Направлены на устранение препятствий к осуществлению собственником (или титульным владельцем) своего права и исключение притязаний на принадлежащее собственнику имущество (подтверждение в судебном порядке факта принадлежности ему спорного имущества на праве собственности или ином ограниченном вещном праве) (подтверждение в суде права собственности осуществляется – опровержение ранее установленных фактов).

2) Иски об освобождении имущества от ареста (об исключении имущества из описи) (содержат требование подтверждения права собственности, а также требование исключить спорную вещь из описи, следствием которой явилось изъятие вещи и лишение собственника всех правомочий или только права распоряжаться вещью).

Опись имущества (мера, направленная на обеспечение исполнения судебного решения о возмещении ущерба или приговора о конфискации имущества, на удовлетворение других прав граждан и юридических лиц, на охрану имущественных прав собственников или третьих лиц) (в опись иногда ошибочно включают имущество, принадлежащее другим лицам).

3) Иски к органам государственной власти и управления (ответчиком выступает государство, как обладатель властных полномочий, наделенный законодательной инициативой, дающей ему возможность влиять на развитие ГПО собственности – имеет право вмешиваться в имущественную сферу собственника вплоть до изъятия его имущества (в определенных законом случаях)).

Ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления (в случаях, предусмотренных законом, нормативный акт), не соответствующий закону и нарушающий гражданские прав и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, может быть признан судом недействительным (нарушенное право подлежит восстановлению или защите иными способами).

Владельцы, не являющиеся собственниками могут защищать свои имущественные правами (ст 305 титульный владелец) теми же способами, что и собственники (нет исчерпывающего перечня титулов, на которые может опираться истец, заявляя виндикационные или негаторные требования).

Установление титула владельца имеет значение для рассмотрения дела по существу (правом на виндикацию имущества наделены собственники и титульные владельцы, правила о расчетах при возврате вещи из незаконного владения полностью применимы только к требованиям титульных владельцев, имеющих самостоятельное право на доходы от переданной в их владение вещи (пример: арендатор)) (в противном случае право на доходы должно принадлежать собственнику, который может заявить самостоятельное требование).

Титульный владелец имеет защиту своего владения против собственника вещи. К числу титульных владельцев, получивших защиту, отнесены владельцы вещи на праве хозяйственного ведения, оперативного управления, а также на праве пожизненного наследуемого владения. Поэтому иск об истребовании вещи из чужого незаконного владения, предъявляемый юридическим лицом, которому эта вещь принадлежит на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, более верно квалифицировать не как виндикационный иск, а как иск титульного владельца.

Пленум ВАС РФ разъяснил, что государственные и муниципальные предприятия пользуются всеми правами, предоставленными законом собственнику, на судебную защиту закрепленного за ними на праве хозяйственного ведения или оперативного управления имущества, включая право на предъявление виндикационного и негаторного исков, в том числе и в отношении собственника указанного имущества.

ГК РФ ограничил право юридического лица, за которым имущество закреплено на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, распоряжаться им без согласия собственника. Но собственнику не дано права без законных оснований изымать имущество, закрепленное за государственной организацией (см. комментарий к ст. 299 ГК РФ).

Предоставление защиты лицу, обладающему правом пожизненного наследуемого владения, в особенности защиты его титульного владения против собственника земли, является важным шагом в развитии российского права. Статья 305 ГК дает ему право требовать от собственника земли возврата принадлежащего ему земельного участка, а также (в соответствующих случаях) устранения иных нарушений, допускаемых собственником земли, хотя бы те и не были соединены с лишением владения землей.

  1.  Понятие и значение обязательства.

Обязательство следует понимать в 3 аспектах:

1) обязанность лица совершить определенное действие

2) документ

3) обязательственное правоотношение

В науке является дискуссионным определение обязательства: ряд ученых понимает под ним одну правовую связь между кредитором и должником (право и корреспондирующая ему обязанность); другая группа ученых считает, что обязательством являются обязательственные правоотношения (вся совокупность взаимных прав и обязанностей кредитора и должника).

Особенности обязательства:

1) обязательство – это относительное правоотношение сторонами которого выступают строго определенные лица (кредитор и должник), в отличии от вещных отношений, где кредитору противостоит неограниченный круг лиц.

2) содержание обязательства составляют права и обязанности участников правоотношения, при этом кредитора и должника может связывать одна правовая связь (право – обязанность), либо несколько правовых связей (обязательственные правоотношения).

3) объектом обязательства выступает действие обязанного лица, т.е. без совершения данных действий невозможна реализация прав, при этом предметом обязательства выступают объекты «второго уровня» - вещи, результаты работ, услуги, объекты интеллектуальной собственности.

4) обязательство опосредует фактический гражданский оборот, т.е передачу товаров, выполнение работ, оказание услуг.

5) исполнение обязательства обеспечивается мерами государственного принуждения; в случае ненадлежащего исполнения обязательства кредитор вправе обратиться в суд.

  1.  Субъекты обязательственных правоотношений.

Субъекты обязательственных правоотношений – должник и кредитор.

Должник – обязанная сторона (он должен совершить определенное действие или воздержаться от определенного действия). Его обязанность называется долгом.

Кредитор – сторона, управомоченная требовать от должника совершения определенного действия либо воздержаться от определенного действия. Право кредитора называется правом требования. 

В тех случаях, когда на стороне обязательства имеется несколько субъектов, такое обязательство называют обязательством со множественностью лиц. 

В период действия обязательства возможна замена лиц, выступающих в качестве сторон. Замена кредитора называется уступкой требования (цессией), а замена должника – переводом долга. Такая замена представляет собой дополнительный договор, оформляемый таким же образом, как и основной.

Объекты обязательственных правоотношений – определенные действия должника (по передаче денег, имущества, вещей, совершению работ, услуг) или воздержание от определенных действий (объект не следует путать с предметом обязательственных отношений, под последним понимают то, в отношении чего совершаются действия – деньги, вещи и т. д.).

Содержание обязательственного правоотношения – права и обязанности кредитора и должника по выполнению обязательства.

Права и обязанности сторон обязательства называют субъективным обязательственным правом. Осуществление субъективного обязательственного права кредитором возможно лишь в случае совершения должником действий, составляющих его обязанность.

Основанием возникновения обязательственных правоотношений являются юридические факты либо их сочетание (юридические составы). Виды оснований разнообразны:

  •  сделки односторонние, двусторонние и многосторонние (договоры);
  •  индивидуальные акты государственных органов и органов местного самоуправления, например, ордер на право вселения в жилое помещение;
  •  причинение вреда гражданину или юридическому лицу – неправомерные действия (деликты) или бездействие. Обязательства, возникшие из неправомерных действий, называются деликтными;
  •  неосновательное обогащение – приобретение имущества за счет другого лица;
  •  иные действия граждан и юридических лиц, например, предотвращение вреда личности или имуществу другого лица;
  •  события – вызывают возникновение обязательства только в совокупности с другими юридическими фактами. Например, завещание (односторонняя сделка) порождает юридические последствия только с момента смерти завещателя (события).

В случае неисполнения обязательств либо ненадлежащего их исполнения наступают гражданско-правовые санкции.

  1.  Множественность лиц в обязательстве.

Из обязательства кредитора и должника могут возникать права третьего лица, но не могут возникать обязанности третьего лица.

Множественность лиц в обязательстве: возникает, если на стороне должника и (или) кредитора выступают несколько лиц.

Виды:

1) активная – несколько лиц не стороне кредитора.

2) посильная – несколько лиц на стороне должника.

3) смешанная

Обязательства со множественностью лиц так же могут быть:
1) долевыми (каждый должник отвечает в своей доле, кредитор имеет право требовать только свою долю).
2) солидарными (кредитор имеет право предъявить требования в полном объеме; при солидарной обязанности должник так же отвечает в полном объеме).

Субсидиарные обязательства: не являются обязательствами со множественностью лиц, поскольку субсидиарный должник обязан нести ответственность за основного только при недостаточности средств последнего.

Обязательства в пользу третьих лиц. Согласно п.3 ст.308 ГК РФ в случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами или соглашением сторон, обязательство может создавать для третьих лиц права в отношении одной или обеих сторон обязательства. Как правило, обязательства в пользу третьих лиц возникают из договора. Договором в пользу третьего лица признается договор, в котором стороны установили, что должник обязан произвести исполнение не кредитору, а указанному или не указанному в договоре третьему лицу, имеющему право требовать от должника исполнения обязательства в свою пользу (ст.430 ГК РФ).

Исполнение обязательства в пользу третьего лица не означает замену стороны (кредитора) в обязательстве, поскольку в том случае, когда третье лицо отказалось от права, предоставленного ему по договору, кредитор может сам воспользоваться этим правом, если это не противоречит закону, иным правовым актам и договору (п.1 ст.430 ГК РФ).

  1.  Основания возникновения обязательств.

Как и другие правоотношения, обязательства возникают из различных юридических фактов, называемых в обязательственном праве основаниями возникновения обязательств.

Наиболее распространенным основанием возникновения обязательств является договор. Договор служит той правовой формой, которая наилучшим образом позволяет сторонам точно зафиксировать свои имущественные интересы посредством установления в соответствии со своей волей прав и обязанностей.

Обязательства могут возникать и из односторонних сделок. Например, опубликованное в газете обещание награды лицу, доставившему владельцу пропавшую вещь, порождает обязанность сделавшего его лица выплатить обещанное вознаграждение тому, кто представит потерю. Обязательственные правоотношения могут возникать также из сделок, не предусмотренных законом, но не противоречащих ему и порождающих гражданские права и обязанности в силу общих начал и смысла гражданского законодательства (п. 1 ст. 8 ГК РФ).

В ряде случаев основаниями возникновения обязательств являются акты публичной власти (административные акты государственных органов и органов местного самоуправления ненормативного (индивидуального) характера, если они названы в этом качестве законом (подп. 2 п. 1 ст. 8), а также судебные решения). Так, решение компетентного органа публичной власти об изъятии у собственника земельного участка для государственных нужд порождает обязательство по выкупу такого участка государством (ст. 279-281 ГК РФ).

Обязательство может возникнуть из судебного решения по иску государственного органа о выкупе земельного участка, в случае если собственник не согласен с решением об изъятии у него земельного участка для государственных или муниципальных нужд либо с ним не достигнуто соглашение о выкупной цене или других условиях выкупа (ст. 282 ГК РФ).

Обязательства возникают и в связи с совершением неправомерных действии по причинению вреда другому лицу или неосновательному обогащению за счет другого лица. Существо этих обязательств составляет обязанность компенсации причиненного вреда или возврата неосновательно приобретенного имущества, которая всегда носит имущественный характер, включая и случаи возмещения морального вреда. Такие обязательства могут возникать в результате действий как граждан и юридических лиц, так и органов публичной власти, в том числе при принятии ими индивидуальных или нормативных актов, не соответствующих закону или иным правовым актам.

Иногда обязательства возникают вследствие таких юридических фактов, как юридические поступки, называемые законом «иными действиями граждан и юридических лиц» (подп. 8 п. 1 ст. 8), т. е. не являющихся сделками. Таковы, например, находка или обнаружение клада, порождающие обязательства соответственно по возврату найденной вещи (ст. 227 ГК РФ) или по передаче клада либо его части собственнику имущества, где был обнаружен клад (п. 1 ст. 233 ГК РФ), а также действия по предотвращению вреда личности или имуществу гражданина, порождающие обязательство по возмещению понесенных при этом расходов (п. 1 ст. 984 ГК РФ), а в отдельных случаях — и по дополнительному вознаграждению (ст. 985 ГК РФ).

Наконец, основаниями возникновения обязательства могут быть не зависящие от воли людей юридические факты — события (подп. 9 п. 1 ст. 8), например открытие навигации, влекущее начало исполнения обязательств по речной перевозке, или наступление стихийного бедствия, являющегося страховым случаем по условиям договора страхования, при котором возникает обязанность по выплате страховой суммы. Юридические поступки и события не являются распространенными основаниями возникновения обязательств.

  1.  Система обязательств.

В соответствии со сложившейся системой обязательственного права обязательства разделяются по различным группам (видам), т.е. систематизируются. В основе их общепринятой (пандектной) систематизации лежит деление большинства обязательств по основаниям возникновения на две большие группы: договорные и внедоговорные. Так, обязательства, которые порождают акты публичной власти, существуют затем как договорные (например, при принятии решения органа местного самоуправления, становящегося основанием заключения договора социального найма жилого помещения) либо как внедоговорные (деликтные). Однако такое деление не является всеохватывающим. В частности, за его рамками остаются обязательства, возникающие из односторонних сделок и из юридических поступков и событий.

Имевшиеся попытки сохранения традиционной двучленной основы систематизации за счет расширения категории внедоговорных (правоохранительных) обязательств путем включения в них некоторых других обязательств, возникающих не из договоров, например обязательств из односторонних сделок или иных недоговорных обязательств, были неудачными. С одной стороны, они искусственно разделяли однородные по сути обязательства из различных сделок (действий), а с другой - объединяли в одну группу обязательства из правомерных действий (сделок) и из правонарушений. Логичнее поэтому разделять все обязательства на регулятивные (договорные и иные обязательства правомерной направленности) и охранительные (из причинения вреда и из неосновательного обогащения, по сути, представляющие собой разновидности гражданско-правовой ответственности).

По основаниям возникновения деление обязательств производится на три группы (ср. п. 2 ст. 307 ГК):

- обязательства из договоров и иных сделок;

- обязательства из неправомерных действий;

- обязательства из иных юридических фактов.

В свою очередь, разделяется и каждая из трех названных групп обязательств:

- обязательства из сделок - на договорные обязательства и на обязательства из односторонних сделок;

- правоохранительные (внедоговорные) обязательства - на обязательства из деликтов и из неосновательного обогащения;

- иные обязательства - на обязательства, возникающие из юридических поступков и из событий.

Договорные обязательства как наиболее распространенный вид обязательств подвергаются еще более детальной систематизации. Они разделяются на типы:

- обязательства по передаче имущества в собственность;

- обязательства по передаче имущества в пользование;

- обязательства по производству работ;

- обязательства по реализации результатов творческой деятельности;

- обязательства по оказанию услуг;

- обязательства из многосторонних сделок.

В свою очередь, типы договорных обязательств делятся на виды, например, обязательства по передаче имущества в собственность состоят из таких видов, как купля-продажа, мена, дарение и рента. Виды этих обязательств дифференцируются на подвиды, или разновидности, например, обязательства купли-продажи подразделяются на обязательства из договоров розничной купли-продажи, поставки, контрактации, энергоснабжения и продажи недвижимости, которые сами могут иметь отдельные разновидности (например, среди обязательств по продаже недвижимости выделяются обязательства по продаже предприятий как единых имущественных комплексов).

Важную роль играет деление договорных обязательств в зависимости от особенностей гражданско-правового статуса участвующих в них лиц. С этой точки зрения в первую очередь обособляются обязательства, связанные с осуществлением их сторонами предпринимательской деятельности. Речь идет об обязательствах, субъектами которых являются предприниматели - профессиональные участники имущественного оборота. Учитывая их профессионализм, закон устанавливает для них некоторые особые правила (в том числе допускающие максимальную свободу в формировании и изменении договорных обязательств, предусматривающие повышенные требования в вопросах ответственности и т.д.) (см., например, ст. ст. 310, 315, п. 2 ст. 322, п. 1 ст. 359, п. 3 ст. 401, п. 3 ст. 428 ГК и др.). Совокупность таких специальных положений закона позволяет говорить о формировании на их основе особого предпринимательского оборота, являющегося вместе с тем составной частью единого гражданского оборота (абз. 3 п. 1 ст. 2 ГК).

Наряду с этим выделяются обязательства с участием граждан-потребителей, в которых последние как экономически более слабая сторона пользуются особой, повышенной правовой защитой. В этих обязательствах закон в ряде случаев намеренно отступает от основополагающего частноправового принципа юридического равенства сторон, предоставляя гражданам-потребителям дополнительные возможности защиты своих прав и интересов, например, путем установления повышенной, в том числе безвиновной ответственности услугодателей (предпринимателей) перед потребителями или введения конкуренции исков по возмещению причиненного им вреда.

Менее тщательно систематизируются внедоговорные (правоохранительные) обязательства. Среди них выделяется два типа - деликтные обязательства и обязательства из неосновательного обогащения, внутри которых имеются отдельные виды (например, обязательства из причинения вреда жизни и здоровью и обязательства из причинения вреда имуществу), а иногда и подвиды.
Данная классификация, и прежде всего вытекающее из нее различие договорных и внедоговорных
обязательств, имеет большое практическое значение. Если содержание первых в основном определяется волей сторон либо диспозитивными правилами законодательства, то вторые формируются главным образом на основе императивных предписаний закона. В них по-разному решаются многие важные вопросы, например, о характере и размере возмещаемых убытков, о формах вины правонарушителя и о значении вины потерпевшего и др. На этом основано и различие (конкуренция) договорных и деликтных исков о возмещении убытков, которые могут быть предъявлены к правонарушителю. Отечественное гражданское право, как и континентальное право в целом, в отличие от англо-американского правопорядка обычно не допускает конкуренции исков. Оно исходит из того, что по одному основанию к одному ответчику можно предъявить лишь один иск - договорный или внедоговорный.

  1.  Принципы исполнения обязательств.

Исполнение обязательства – совершение должником определенного действия в пользу кредитора, составляющего содержание обязательства, либо воздержание от совершения обусловленного обстоятельством действия, которого вправе требовать кредитор.

Исполнение обязательства полностью или частично может быть возложено на третье лицо, если это было заранее предусмотрено. В таком случае кредитор может не принять обязательство, если его исполнение было непосредственно связано с личностью должника.

Выполнение действия, составляющего предмет обязательства может выражаться в форме:

-передачи имущества (договор купли-продажи. Аренды)

- выполнение работы (договор подряда)

-оказание услуги (договор страхования)

- Уплата денежных средств (договор займа)

- бездействие (обязательство хранения).

Должник непосредственно исполняет обязательство.

Кредитору (лицу, управомоченному в обязательстве) принадлежит право требовать и не требовать исполнения обязательства (в последнем случае он добровольно принимает на себя неблагоприятные последствия своего решения) (обязанности кредитора (выдать расписку, вернуть долговой документ) обеспечивают защиту должника от неправомерных притязаний кредитора).

Основной смысл и роль исполнения обязательства (исполнение обязательства с соблюдением всех его условий прекращает обязательство (п.1 ст.408 ГК) и ведет к достижению правового результата, ради которого обязательство возникло) (неисполнение обязательства или исполнение его с нарушением каких-либо условий влечет ответственность должника).

Исполнение обязательства (как правомерное действие, направленное на прекращение обязанностей должника) подпадает под понятие сделки (на исполнение обязательства распространяются все нормы о сделках (кроме измененных специальными нормами, относящимися к исполнению обязательств)).

Принципы исполнения обязательств:

1) Общегражданские принципы (все применимы к обязательственному праву, особенно близки принцип свободы договора, принцип недопустимости произвольного вмешательства в частные дела, принцип добросовестности и разумности).

2) Специальные принципы:

а) Надлежащее исполнение обязательств (надлежащее – исполнение, соответствующее всем условиям обязательства) (условия обязательства должны соответствовать требованиям закона, иных правовых актов, при отсутствии таких требований – обычаям делового оборота).

Большая роль в формировании условий обязательства принадлежит его сторонам (условия о предмете, месте, времени, способе исполнения, исполнение обязательства надлежащим должником надлежащему кредитору).

б) Реальное исполнение обязательств (исполнение обязательства в натуре) (кредитор получает именно те блага, а должник исполняет именно те действия (воздерживается от их исполнения), которые обусловлены обязательством, не заменяя их предоставлением иных благ, совершением иных действий, возмещением убытков, уплатой процентов)

Принцип реального исполнения действует в случае исполнения обязательства с нарушением каких-либо его условий (не действует в случае неисполнения обязательства вообще (непередачи вещи обусловленного наименования, неприступления к выполнению работы, оказанию услуги)). Принцип реального исполнения также не действует (в случае отказа кредитора от принятия исполнения, которое вследствие просрочки утратило для него интерес (п.2 чст.405 ГК), а также в случае уплаты неустойки, установленной в качестве отступного (ст.409 ГК)).

Надлежащее исполнение качественно характеризует реальное исполнение (без реального исполнения все остальные требования становятся бессмысленными) (если обязательство исполняется надлежащим образом, соблюдается и принцип реальности исполнения).

в) Недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательства и одностороннего изменения его условий (ст.310 ГК) (императивная норма, только ГК и другие законы могут предусматривать исключения).

Предпринимателям предоставлено право предусматривать в договорах, связанных с осуществлением обеими сторонами предпринимательской деятельности, возможность одностороннего отказа от исполнения обязательства или одностороннего изменения его условий (если иное не вытекает из закона или существа обязательства) (ст.310 ГК).

В остальных случаях (не указанных в законе) односторонний отказ от исполнения обязательства или одностороннее изменение его условий является гражданским правонарушением (влечет применений мер гражданско-правовой ответственности).

г) Сотрудничество сторон обязательства (был закреплен в ГК РСФСР 1964, в ГК РФ его нет).
Несмотря на то, что воля сторон договора в большинстве случаев не совпадает (каждый преследует свои интересы), общим для всех участников обязательства является заинтересованность в его надлежащем исполнении (ради достижения этой цели стороны должны объединить усилия, предпринимать меры, способствующие исполнению обязательства).

Стороны вправе рассчитывать на такую взаимопомощь, которая не вытекает из их конкретных обязанностей, но становится в силу сложившихся обстоятельств необходимой для одной стороны и может быть ей оказана другой стороной без ущерба для себя (сторона нарушившая это требование, лишается права на применение к другой стороне санкций за такую неисправность, которая могла быть предотвращена оказанием необходимой помощи).

  1.  Субъекты исполнения обязательств.

Исполнение обязательства - это совершение должником действий, составляющих его обязанность передача имущества, оказание услуг и др либо предусмотренное условиями обязательства воздержание от совершения определенных действий.

Принципы исполнения обязательств принцип надлежащего исполнения обязательства, то есть исполнение его в полном соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота. принцип исполнения обязательства в натуре, то есть совершение должником именно тех действий, которые предусмотрены условиями обязательства без замены их возмещением убытков или уплатой денежной суммы недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательства или одностороннего изменения его условий, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Субъекты исполнения обязательства. Обязательство должно быть исполнено надлежащему лицу кредитору или указанному им третьему лицу.

При исполнении обязательства должник вправе потребовать доказательств того, что исполнение принимается самим кредитором или управомоченным им лицом. Кредитор вправе требовать исполнения обязательства от строго определенного лица должника . Исполнение обязательства может быть возложено на третье лицо, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами, условиями обязательства или не вытекает из существа правоотношения. Третье лицо, подвергающееся опасности утратить свое право на имущество должника право аренды, залога и т. п. вследствие обращения кредитором взыскания на это имущество, может за свой счет удовлетворить требования кредитора без согласия должника. В этом случае к третьему лицу переходят права кредитора по обязательству. Способ исполнения обязательства - порядок совершения должником действий по исполнению обязательства. По общему правилу обязательство должно быть исполнено полностью, поэтому кредитор вправе не принимать

  1.  Перемена лиц в обязательстве.

В период существования обязательства в его субъектном составе возможны изменения (вступление в правоотношение нового участника вместо первоначального кредитора или первоначального должника):

1) При универсальном правопреемстве (к правопреемнику переходит вся совокупность прав и обязанностей предшественника (в том числе право по конкретному обязательству)) (специального соглашения для вступления нового лица в конкретное обязательство в этих случаях не требуется).

2) При сингулярном правопреемстве (при переходе от одного лица к другому какого-либо одного права или одной обязанности (или того и другого вместе)) (замена лиц в обязательстве в этих случаях осуществляется на основании специальных сделок – уступка требования и перевод долга).

Отдельное право, принадлежащее лицу на основании обязательства, может перейти к другому лицу также на основании закона при наступлении указанных в нем обстоятельств (ст.387 ГК):

1) По решению суда о переводе прав кредитора на другое лицо, когда возможность такого перехода предусмотрена законом.

2) Вследствие исполнения обязательства должника его поручителем или залогодателем, не являющимся должником по этому обязательству (к поручителю, исполнившему за должника обязательство, переходят права кредитора по этому обязательству и права, принадлежащие кредитору как залогодержателю) (залогодатель вправе в целях прекращения взыскания на свое имущество залогодержателем исполнить залоговое обязательство, требования залогодержателя к должнику переходят к залогодателю).

3) При суброгации страховщику прав кредитора к должнику, ответственному за наступление страхового случая (суброгация – переход к страховщику, выплатившему страховое возмещение в связи с наступлением страхового случая в соответствии с условиями договора имущественного страхования, права требования, которое страхователь (выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования) (суброгация имеет место, если иное не предусмотрено договором страхования).

4) В результате универсального правопреемства в правах кредитора (при наследовании и реорганизации юридических лиц).

Уступка требования (цессия) (соглашение между кредитором обязательства (цессионарием) и новым лицом (цедентом) о передаче последнему права требования к должнику) (уступка требования – договор).
Договор цессии может быть возмездным (в этом случае к нему применяются правила о договоре купли-продажи или мены) или безвозмездным (в этом случае к нему применяются правила о дарении со свойственными этому виду договора запретами и ограничениями).

Уступка требования кредитором другому лицу допускается (если она не противоречит закону, иным правовым актам или договору) (в силу закона невозможен переход к другому лицу прав, неразрывно связанных с личностью кредитора (требований об алиментах и о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью (ст.383 ГК)); не допускается передача другому лицу принадлежащего бенефициару права требования по банковской гарантии (ст.372 ГК)).

Стороны вправе ограничить возможность передачи прав требований по обязательству между ними другим лицам, установив такой запрет в договоре (в некоторых отношениях закон ограничивает такое право сторон).

Интересы должника уступкой права требования не нарушаются, его согласие на совершение цессии не требуется (исключение – случаи, когда иное предусмотрено законом или договором) (не допускается также без согласия должника уступка требования по обязательству, в котором личность кредитора имеет существенное значение для должника).

Должника следует уведомить письменно о состоявшемся переходе прав кредитора к другому лицу (если это не будет сделано, исполнение должником обязательств первоначальному кредитору признается надлежащим (п.3 ст.382 ГК)) (за должником признается право не исполнять обязательство новому кредитору до представления ему доказательств перехода требования к этому лицу, которому первоначальный кредитор обязан передать документы, удостоверяющие право требования и сообщить сведения, имеющие значение для осуществления требования).

Передаваемое право переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права (если законом или договором не предусмотрено иное). Должник имеет право выдвигать против требования нового кредитора возражения, которые он имел против первоначального кредитора к моменту получения уведомления о переходе прав по обязательству к новому кредитору.

Соглашения об уступке требования – сделки (должны быть совершены в форме, установленной для сделок) (уступка требования, основанная на сделке, совершенной в простой письменной или нотариальной форме, должна быть совершена в соответствующей письменной форме) (если уступается требование по сделке, требующей государственной регистрации, такая уступка должна быть зарегистрирована в порядке, установленном для регистрации такой сделки) (исключения возможны в случаях, установленных законом) (ст.389 ГК).

Уступка права требования по ордерной ценной бумаге (передача права требования оформляется путем совершения на самой ценной бумаге передаточной надписи – индоссамента) (п.3 ст.146 ГК). Кредитор, уступивший требование, отвечает только за недействительность переданного требования, но не за неисполнение этого требования должником (кроме случаев принятия на себя поручительства за должника перед новым кредитором) (ст.390 ГК) (кредитор, передавший свое право по ордерной ценной бумаге путем совершения на ней индоссамента, несет ответственность за существование и осуществление права).

Перевод долга (соглашение между кредитором, должником и третьим лицом о замене последним должника в обязательстве) (участие в соглашении кредитора – необходимое условие; без его согласия невозможен переход долга (п.1 ст.391 ГК)).

Договор о переводе долга – многосторонняя сделка (предусматривает согласованные волеизъявления двух должников (старого и нового) и кредитора).

Обязанности прежнего должника переходят на нового без каких-либо изменений (новый должник вправе выдвигать против требования кредитора возражения, основанные на отношениях между кредитором и старым должником (ст.392 ГК)) (поручительство и залог с переводом долга прекращают действовать; они сохраняют силу только в случае, если поручитель или залогодатель согласятся отвечать за нового должника).

Форма сделок по поводу перевода долга – аналогично форме уступки требования.

  1.  Место исполнения обязательства.

Место исполнения обязательства обычно определяется в договоре. Если же оно не явствует из условий договора или существа обязательства, то применяются правила ст. 316 ГК, В этом случае исполнение должно быть произведено:

• по обязательству передать недвижимое имущество - в месте нахождения имущества;

•по обязательству передать товар,  предусматривающему его перевозку, - в месте сдачи товара первому перевозчику для доставки его кредитору;

• по другим обязательствам предпринимателя передать товар - в месте изготовления или хранения товара,

• по денежным обязательствам - в месте жительства кредитора - физического лица либо в месте нахождения кредитора - юридического лица;

. по всем другим обязательствам - в месте жительства должника, а если должником является юридическое лицо - в месте его нахождения.

  1.  Срок исполнения обязательства.

Срок исполнения обязательства может предусматриваться в виде конкретной даты (дня) или периода времени, в течение которого оно подлежит исполнению. В последнем случае исполнение может последовать в любой момент в пределах этого периода (п. 1 ст. 314 ГК). Если, например, обязательство поставки товаров согласно договору подлежит исполнению ежемесячно в течение года, то поставщик (должник) вправе поставлять отдельные партии товаров в любой день соответствующего месяца. При невозможности точного установления срока исполнения обязательство подлежит исполнению в разумный срок после его возникновения (п. 2 ст. 314 ГК). Разумный срок определяется существом обязательства (например, срок хранения верхней одежды посетителей в гардеробе организации) и обычаями делового оборота (например, срок доставки груза по договору морской перевозки).

Срок исполнения обязательства может быть также определен моментом востребования («обязательства с неопределенным сроком»), например в некоторых договорах хранения или банковского вклада. В этом случае должник обязан исполнить такое обязательство в семидневный срок с момента предъявления кредитором требования о его исполнении, если только иное не вытекает из законодательства, условий или существа самого обязательства, а также обычаев делового оборота (абз. 2 п. 2 ст. 314 ГК). Так, банк обязан выдать вклад до востребования по первому требованию вкладчика, а хранитель обязан возвратить принятую на хранение вещь по первому требованию поклажедателя (ст. 904 ГК), т. е. немедленно, без предоставления им такого льготного срока. Для должника по договору займа с неопределенным сроком исполнения закон предусматривает 30-дневный льготный срок (абз. 2 п. 1 ст. 810 ГК).

Досрочное исполнение должником своего обязательства допустимо в качестве общего правила, если иное не вытекает из законодательства, условий обязательства или его существа. Так, беспроцентный (безвозмездный) заем по общему правилу может быть возвращен досрочно, а заем, предоставленный под проценты, может быть возвращен досрочно лишь с согласия заимодавца (п. 2 ст. 810 ГК), имеющего интерес в начислении и получении процентов по займу. Существу обязательства хранения противоречит досрочное его исполнение хранителем, влекущее возврат принятой вещи. Досрочное исполнение обязательств, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, вообще допустимо только при наличии прямого указания законодательства либо если такая возможность непосредственно следует из содержания или существа самого обязательства либо из обычаев делового оборота (ст. 315 ГК).

Просрочка в исполнении обязательства должником влечет его ответственность за возникшие у кредитора убытки, в том числе и за случайно (без его вины) наступившую в этот период невозможность исполнения, например случайную гибель или порчу подлежащей передаче кредитору вещи (п. 1 ст. 405 ГК). Если вследствие просрочки исполнение утратило интерес для кредитора (например, заказанное им новогоднее оформление изготовили и доставили 2 января), он вправе отказаться от принятия исполнения, взыскав понесенные при этом убытки. В таких случаях принято говорить о строго определенных, или «жестких», сроках (ср. п. 2 ст. 457 ГК). Кредитор может взыскать с неисправного должника штрафные санкции (неустойку), предусмотренные законом или договором, в соответствии со ст. 394, 395 ГК.

Кредитор по обязательству также может оказаться в просрочке. Просрочка кредитора может наступить:
* во-первых, в случае его отказа в принятии надлежащего исполнения;

* во-вторых, при несовершении им определенных действий, без которых должник не мог исполнить своего обязательства (например, кредитор не дал предусмотренных договором указаний о том, кому и куда необходимо отгружать конкретные партии товара);

* в-третьих, при его отказе выдать расписку в исполнении, вернуть долговой документ или иным надлежащим образом удостоверить произведенное исполнение (п. 1 ст. 406, п. 2 ст. 408 ГК).

В перечисленных случаях принято говорить о неисполнении кредитором лежащих на нем кредиторских обязанностей.

При просрочке кредитора должник вправе требовать возмещения причиненных ему убытков, а по денежным обязательствам освобождается от уплаты процентов за время такой просрочки (п. 2 и 3 ст. 406 ГК). В некоторых случаях должник может даже отказаться от реального исполнения обязательства. Например, при уклонении заказчика от принятия работы, выполненной подрядчиком, последний вправе после двух предупреждений продать результат работы, а на заказчика, кроме того, ложится риск случайной гибели изготовленной или обработанной вещи (п. 6 и 7 ст. 720 ГК).

  1.  Способ исполнения обязательства.

Способ исполнения обязательства также должен быть надлежащим, т. е. соответствующим требованиям законодательства, соглашению сторон, содержанию или существу обязательства либо обычаям оборота.

Так, исполнение обязательства по частям предполагается ненадлежащим, если только иное не допускается перечисленными выше правилами (ст. 311 ГК). Поэтому, например, оплата поставленных товаров не должна осуществляться частями (в рассрочку), если иное прямо не предусмотрено соглашением сторон, тогда как сами товары по договору поставки обычно поставляются отдельными партиями в согласованные периоды (ежемесячно, ежеквартально и т. д.). Частичное исполнение денежного обязательства при отсутствии специального соглашения сторон засчитывается прежде всего в погашение издержек кредитора по его получению (например, банковских расходов) и причитающихся кредитору процентов и лишь в оставшейся части – в погашение основной суммы долга (ст. 319 ГК). Должник при этом остается обязанным к выплате не только оставшейся суммы основного долга, но и санкций за просрочку в исполнении.

Взаимные (двусторонние) обязательства нередко предполагают, что исполнение обязанности одной из сторон невозможно до осуществления исполнения другой стороной. Например, продавец обязуется передать покупателю товар только после его предварительной (частичной или полной) оплаты. Такие ситуации называются встречным исполнением обязательств и должны быть прямо предусмотрены соглашением сторон (п. 1 ст. 328 ГК), т. е. могут возникнуть только при исполнении договорных обязательств. Если обязанная сторона не исполняет встречное обязательство, ее контрагент вправе по своему выбору либо приостановить исполнение своего обязательства, либо вообще отказаться от его исполнения и потребовать возмещения убытков. Если же такое обязательство исполнено лишь частично, то и встречное исполнение может быть приостановлено (либо в нем может быть отказано) в части, соответствующей непредоставленному встречному исполнению.

Обязательство по передаче денег или ценных бумаг может быть исполнено должником путем внесения этого имущества в депозит нотариуса или суда (ст. 327 ГК). Такой способ исполнения допускается при отсутствии кредитора или его уклонении от принятия исполнения, неопределенности кредитора в конкретном обязательстве или его недееспособности. Внесение денег или ценных бумаг в депозит признается надлежащим исполнением, прекращающим соответствующее обязательство. На депозитария (нотариуса или суд) возлагается обязанность известить кредитора о принятом исполнении.

  1.  Понятие обеспечения исполнения обязательств. Система способов обеспечения исполнения.

Каждое обязательство основывается на вере кредитора в будущее исполнение должником действия, необходимого для удовлетворения интереса кредитора. Поэтому в русском гражданском праве кредитор в обязательстве традиционно именуется «веритель». Вера любого кредитора опирается в первую очередь на убежденность в том, что, вступая в обязательство, он вступает в правоотношение, вследствие чего его права становятся обеспеченными принудительной силой государства. Действительно, надлежащее исполнение гражданско-правовых обязанностей обеспечивается мерами гражданско-правового принуждения в виде либо мер ответственности, либо мер защиты.

Вместе с тем практика экономического оборота показывала и показывает, что применения государственно-принудительных мер воздействия и иных правовых средств, предназначенных для защиты интересов любого управомоченного лица, во многих случаях недостаточно для удовлетворения имущественных интересов кредитора, права которого были нарушены неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником. Так, решение суда о принудительном взыскании долга может оказаться неисполнимым ввиду отсутствия у должника какого-либо имущества. Вследствие этого в механизме гражданско-правового регулирования используются правовые средства, конструкции которых создавались в различных правовых системах специально для обеспечения исполнения обязательств. Нормы гражданского законодательства, закрепляющие эти конструкции, по общему правилу объединяются в специальном институте обеспечения исполнения обязательств. В действующем российском гражданском законодательстве подобный институт закреплен в нормах гл. 23 ГК (ст. 329–381).

В соответствии с п. 1 ст. 329 ГК к специальным способам обеспечения исполнения обязательств относятся неустойка, залог, удержание имущества должника, поручительство, банковская гарантия, задаток и другие способы, предусмотренные законом или договором.

Суть специальных способов обеспечения исполнения обязательств можно объяснить следующим образом. Кредитор, вступая в обязательства и предоставляя имущество должнику, тем самым кредитует должника. Но кредитор может заключить с должником или с третьим лицом соглашение о том, чтобы ему был предоставлен дополнительно, сверх гарантий, выданных должником, кредит – личный или реальный. Подобный кредит может быть предоставлен в силу предписания закона при наступлении юридических фактов, указанных в нем. Если сущность правового средства, обеспечивающего исполнение обязательства, состоит в том, что наряду с должником личную ответственность за его долг принимает на себя какое-то третье лицо, то имеет место личный кредит. Если же сущность правового средства, обеспечивающего исполнение обязательства, состоит в выделении из имущества известного лица отдельного объекта, из ценности которого может быть предоставлено удовлетворение кредитору в случае неисполнения должником обязательства, то имеет место реальный.

Такие способы обеспечения исполнения обязательств, как поручительство и банковская гарантия, являются формами личного кредита, ибо при их установлении кредитор руководствуется принципом: верю не только личности должника, но и личности поручителя (гаранта). В свою очередь, задаток, залог, удержание как способы обеспечения исполнения обязательств представляют собой формы реального кредита, ибо при их установлении кредитор руководствуется принципом: верю не личности должника, а имуществу.

Сущность обеспечения исполнения обязательства может состоять в установлении помимо общей санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства – возмещения убытков (ст. 393 ГК) – также и дополнительной санкции за эти же нарушения – неустойки. В этих случаях нет дополнительного кредита (ни личного, ни реального), а имеет место предположение, что должник, связанный угрозой строго определенной имущественной невыгоды, будет стараться исполнить обязательство надлежащим образом.

  1.  Понятие, функции и виды неустойки.

Неустойка (штраф, пения) – определенная законом или договоров денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства (в частности, в случае просрочки исполнения (ст.330 ГК)).

Свойства неустойки:1) предопределенность ее размера, точно известного сторонам в момент возникновения обязательства;2) возможность ее взыскания за факт нарушения обязательства независимо от причинения убытков кредитору и без необходимости подтверждения их размера;3) возможность для сторон по своему усмотрению (с учетом ограничений, установленных для законной неустойки) варьировать ее размер, порядок ее исчисления, соотношение с ней права на возмещение убытков в зависимости от характера и тяжести нарушения, от значимости обеспечиваемого обязательства.

Неустойка обеспечивает денежное обязательство между должником и кредитором (гражданско-правовое обязательство) независимо от того, из чего оно возникает (не могут рассматриваться в качестве неустойки штрафы, устанавливаемые в качестве санкций за неисполнение обязанностей, вытекающих из относительных правоотношений, не являющихся гражданско-правовыми – налоговых, других финансовых, административных).

Порядок исчисления денежной суммы, составляющей неустойку (в виде процентов от суммы договора или его неисполненной части; в кратном отношении к сумме неисполненного или ненадлежаще исполненного обязательства; в твердой сумме, выраженной в денежных единицах) (штраф обычно определяется в твердой денежной сумме).

Пеня (применяется при просрочке исполнения обязательства) (начисляется непрерывно за каждый день просрочки в течение определенного периода времени или всего периода просрочки) (обычно определяется в процентах по отношению к сумме обязательства).

Неустойка (в узком смысле) (взимается обычно за неисполнение или ненадлежащее исполнения (в том числе за просрочку исполнения) договорных обязательств) (взыскивается за каждый факт нарушения обязательства) (ее размер не зависит от длительности просрочки).

Требования к форме соглашения о неустойке (должно совершаться в письменной форме независимо от суммы неустойки и формы, в которую облечено основное обязательство (несоблюдение письменной формы влечет недействительность соглашения о неустойке) (ст.331 ГК)).

Виды неустойки:1) В зависимости от оснований установления: а) Законная неустойка (устанавливается соглашением сторон или предписанием закона) (ст.332 ГК). Законную неустойку стороны вправе применять независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее уплаты соглашением сторон (ее размер зависит от того, в какой правовой норме она содержится (если она предусмотрена императивной нормой, кредитор вправе требовать ее уплаты только в размере, указанном в законе; если диспозитивной нормой – она применяется в указанном в законе размере только в случае, если стороны своим соглашением не предусмотрели иной размер неустойки)). Размер законной неустойки может быть изменен соглашением сторон только в сторону увеличения (если это не запрещено законом).б) Договорная неустойка (размер, порядок исчисления, условия применения определяются исключительно по усмотрению сторон) (нет законодательных ограничений ее размера) 2) В зависимости от соотношения права кредитора на взыскание с должника неустойки и его права на возмещение убытков:а) Зачетная неустойка (предусматривает взыскание установленной неустойки и возмещение убытков в части, не покрытой взысканной неустойкой (суммы, составляющие размер неустойки засчитываются в счет возмещения убытков)) (применяется, если законом или договором не определен вид неустойки).б) Штрафная неустойка (убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки).в) Исключительная неустойка (предусматривает взыскание неустойки, но не убытков).г) Альтернативная неустойка (по выбору кредитора могут быть взысканы или неустойка, или убытки).Снижение законной и договорной неустойки возможно решением суда только при явной ее несоразмерности последствиям нарушения обязательства (ст.333 ГК) Неустойка – не только способ обеспечения исполнения обязательства, но и мера гражданско-правовой ответственности (неустойка подлежит взысканию с должника только при наличии оснований для его ответственности (п.2 ст.330 ГК)).

  1.  Задаток. Отличие от аванса.

При подготовке и проведении сделок покупателям и продавцам довольно часто сталкиваются с такими понятиями как «задаток» или «аванс». На первый взгляд может показаться, что эти понятия равнозначны, и следовательно не стоит уделять им особого внимания. Но это не так. В этих понятиях содержаться принципиальные отличия, которые необходимо проанализировать.

В соответствии с п.1 ст. 380 Гражданского Кодекса РФ задаток - денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее по договору платежей другой стороне, в доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения.

Таким образом, задаток выполняет две функции: функцию предоплаты (авансовый платеж), поскольку стоимость впоследствии уменьшается на сумму переданного задатка, а также гарантийную функцию .Необходимо отметить, что соглашение о задатке независимо от суммы задатка должно быть совершено в письменной форме. Следовательно, если письменная форма не соблюдена, то переданную сумму нельзя будет считать задатком, если не будет доказано иное. Нотариального удостоверения такое соглашение не требует.

В соответствии с п.1. ст. 381 ГК РФ при прекращении обязательства до начала его исполнения по соглашению сторон либо вследствие невозможности исполнения (статья 416 ГК РФ) задаток должен быть возвращен. То есть, если у сторон отсутствует вина, но обязанности исполнить невозможно, то есть наступили форс-мажорные обстоятельства, к примеру, смерть одного из участников сделки стихийное бедствие, тогда сторона, принявшая задаток, возвращает его покупателю. Существенным отличием задатка от аванса является ответственность неисполнение или ненадлежащее исполнения обязательств. Если за неисполнение договора ответственна сторона, давшая задаток, он остается у другой стороны.

Если за неисполнение договора ответственна сторона, получившая задаток, она обязана уплатить другой стороне двойную сумму задатка. Сверх того, сторона, ответственная за неисполнение договора, обязана возместить другой стороне убытки с зачетом суммы задатка, если в договоре не предусмотрено иное.

Аванс - денежная сумма, выданная заранее для покрытия предстоящих расходов, связанных с оплатой выполненных работ, оказанных услуг. Необходимо отметить, что законодательного закрепления понятия аванса нет. Но в п.З ст.380 ГК РФ сказано, что в случае сомнения в отношении того, является ли сумма, уплаченная в счет причитающихся со стороны по договору платежей, задатком, в частности вследствие несоблюдения правила (не составлено письменное соглашение о задатке), эта сумма считается уплаченной в качестве аванса, если не доказано иное.

В отличие от задатка, аванс выполняет только платежную функцию. В случае нарушения стороной, получившей аванс, условий договора, другая сторона имеет право почти во всех случаях неисполнения договора потребовать возвращения аванса. Возвращение аванса в двойном размере (подобно задатку), законодательством не предусмотрено, то есть аванс не является способом обеспечения обязательства. В случае, если иное не установлено соглашением сторон, сторона) получившая аванс и нарушившая условия договора, может быть понуждена вернуть аванс и уплатить по нему проценты в соответствии со ст. 811 ГК РФ) если иное не предусмотрено соглашением сторон. В данном случае просматриваются отношения займа, а не обеспечения исполнения обязательства.

  1.  Понятие, основание возникновения и виды залога. Правовая природа залога.

Залог – один из самых надежных способов обеспечения исполнения обязательств (кредитор-залогодержатель в случае неисполнения должником обязательства приобретает право получить удовлетворение за счет заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит это имущество, за изъятиями, установленными в законе (п.1 ст.334 ГК)) (договор залога обеспечивает наличие и сохранность имущества на момент расчета должника с кредитором).
В составе имущества должника выделяется определенная часть (если впоследствии обязательство окажется нарушенным, предмет залога реализуется, и из полученной суммы кредитор в полном объеме получает удовлетворение своих требований) (залог обеспечивает получение кредитором той суммы, которая поступила бы к нему в случае надлежащего исполнения обязательств).
Основные черты залога:1) преимущественный характер обеспечения требований залогового кредитора перед иными кредиторами.2) при добросовестном исполнении договора залога обеспечивается сохранность имущества, а следовательно возможность удовлетворить требования кредитора.

3) в случае возникновения последующих залогов преимущественное право возникает у первого из залогодержателей.

Залог может обеспечивать любое гражданско-правовое обязательство (основная сфера применения – обеспечение выдачи кредитов).

Залог может возникать (в силу договора (в частности – кредитные договоры), на основании закона (при наступлении указанных в нем обстоятельств, если предусмотрено, какое имущество и для обеспечения исполнения какого обязательства признается находящимся в залоге)).

Залог обеспечивает требование в том же объеме, какой оно имеет к моменту удовлетворения (если иное не установлено договором) (объем требований включает: сумму основного долга; проценты, начисленные на нее; неустойки в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства; возмещение убытков, причиненных неисполнением обязательства; возмещение расходов залогодержателя на содержание заложенной вещи и расходов по взысканию).

Залоговое правоотношение отличается акцессорных характером по отношению к главному обязательству, которое соответствующим образом обеспечивается (акцессорный характер проявляется в том, что залогом может быть обеспечено только действительное требование (в частности, из договора займа, кредитного договора))

Стороны в залоговом обязательстве (залогодатель – лицо, предоставившее имущество в залог; залогодержатель – лицо, получившее имущество в залог) (залогодателем может быть должник и третье лицо (п.1 ст.335 ГК) (собственник вещи или лицо, имеющее на нее право хозяйственного ведения) (дееспособное физическое или юридическое лицо)).

Допускается возможность перезалога уже заложенного имущества (если она не запрещена предшествующими договорами о залоге) (ст.342 ГК) (если залогодержателей несколько, для них устанавливается очередность в удовлетворении их требований) (для защиты интересов последующих залогодержателей должник обязан сообщать им о предшествующих залогах, стоимости, размере и сроке обеспечиваемого залогом обязательства).

Предмет залога (любое имущество (в том числе вещи и имущественные права (требования)), за исключением имущества, изъятого из оборота, и требований, неразрывно связанных с личностью залогодателя) (залог имущественных прав может осуществляться отдельно от другого имущества и в составе предприятия как имущественного комплекса; залогодателем права может быть только лицо, обладающее закладываемым правом).

Не может быть предметом залога: 1) вещи, изъятые из оборота 2) требования личного характера 3) плоды, продукция, доходы не являются предметом залога

4) вновь возводимые на земельном участке здания и сооружения, если земельный участок находится в залоге

По общему правилу, заложенные вещи остаются во владении залогодателя (для ценных бумаг установлено противоположное правило).

Залог права на чужую вещь обладателем этого права возможен без согласия ее собственника или лица, имеющего на нее право хозяйственного ведения (если договором или законом не установлен запрет совершать подобные действия без согласия этих лиц).

Содержание залога (права и обязанности сторон) (залогодержатель приобретает совокупность прав, составляющих его залоговое право (возникает с момента заключения договора о залоге; в отношении залога имущества – с момента передачи имущества, если иное не предусмотрено договором)) (при передаче предмета залога залогодержателю у него возникает право владения, право истребовать имущество из чужого незаконного владения, право ограничивать распоряжение заложенным имуществом).

Тот, у кого находится заложенное имущество, обязан (страховать его за счет залогодателя в полной стоимости от рисков утраты и повреждения, принимать меры для обеспечения сохранности, уведомлять другую сторону о возникновении угрозы утраты или повреждения).

Право распоряжения залогодателя (за исключением права завещать) принадлежащим ему имуществом ограничено (если иное не предусмотрено договором или законом, он вправе отчуждать его, передавать в аренду или безвозмездное пользование, распоряжаться иным образом только с согласия залогодержателя (п.2 ст.346 ГК)) (залогодатель вправе пользоваться заложенным имуществом, извлекать из него плоды и доходы, если иное не предусмотрено договором и не вытекает из сущности залога).

Требования, предъявляемые к содержанию договора о залоге, его форме и регистрации (ст.339 ГК) (должны быть указаны предмет залога, его оценка; существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом; указание на то, у какой стороны находится заложенное имущество) (по общему правилу, простая письменная форма (исключение ипотека, а также договоры о залоге движимого имущества или прав на имущество в обеспечение обязательств по договору, который должен быть нотариально удостоверен – нотариальное удостоверение)) (договор об ипотеке подлежит также государственной регистрации). Основания и порядок обращения взыскания на заложенное имущество (в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником обеспеченного залогом обязательства по обстоятельствам, за которые он отвечает) (п.1 ст.348 ГК) (в обращении взыскания на заложенное имущество может быть отказано, если допущенное должником нарушение незначительно и размер требований залогодержателя несоразмерен стоимости заложенного имущества). Обращение взыскания на заложенное недвижимое имущество без судебного решения возможно при заключении специального соглашения (должно удостоверяться нотариально и заключаться сторонами после возникновения оснований для обращения взыскания на предмет залога). Обращение взыскания на движимое имущество (если оно передано залогодержателю, возможно без обращения в суд, если стороны заключили специальное соглашение о бесспорном порядке взыскания на заложенное имущество) (если заложенное имущество осталось у залогодателя, требования залогодержателя удостоверяются по решению суда, если иное не предусмотрено соглашением сторон). Обращение взыскания на предмет залога только по решению суда (если для заключения договора о залоге требуется согласие или разрешение другого лица или органа; если предметом залога является имущество, имеющее значительную ценность для общества; если залогодатель отсутствует и установить его местонахождение невозможно) (п.3 ст.349 ГК). Реализация заложенного имущества (путем продажи с публичных торгов в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством, если законом не установлен иной порядок (п.1 ст.350 ГК)). Прекращение залогового правоотношения: 1) По общим правилам прекращения гражданско-правовых обязательств (исполнением; предоставлением отступного; зачетом; совпадением должника и кредитора в одном лице; новацией; прощением долга; невозможностью исполнения; на основании акта государственного органа; смертью гражданина или ликвидацией юридического лица).2) По следующим основаниям (с прекращением обеспеченного залогом обязательства; по требованию залогодателя при грубом нарушении залогодержателем обязанностей по страхованию, обеспечению сохранности заложенного имущества; в случае гибели заложенной вещи; в случае продажи с публичных торгов). Виды залога:1) По основаниям возникновения (залог, возникающий из закона и из договора).2) Залог без передачи и с передачей заложенного имущества (заклад) (отдельные виды имущества не переходят к залогодержателю (имущество, на которое установлена ипотека и товары в обороте)) (твердый залог – имущество остается у залогодателя под замком и печатью залогодержателя).3) По предмету залога (залог вещей (залог движимого и недвижимого имущества (ипотека)) и залог прав).1. В зависимости от передачи имущества залогодержателю: заклад, имущество передается залогодержателю залог, без передаче имущества залогодержателю 2. В зависимости от предмета залога:ипотека залог ценных бумаг , залог исключительных прав, залог имущественных прав, 3. В зависимости от правовой конструкции: залог товаров в обороте, залог вещей в ломбарде

  1.  Особенности ипотеки, залога товаров в обороте, залога вещей в ломбарде.

Ипотека - это одна из форм залога, при которой закладываемое недвижимое имущество остается в собственности должника, а кредитор в случае невыполнения последним своего обязательства приобретает право получить удовлетворение за счет реализации данного имущества.

Ипотекой является также залог уже существующего недвижимого имущества собственника для получения им кредита или займа, которые будут направлены либо на ремонт или строительство, либо на иные нужды по усмотрению заемщика-залогодателя.

В случае неисполнения основного обязательства, взыскание обращается только на заложенное недвижимое имущество, а залогодержатель имеет преимущественное право на удовлетворение своих требований перед другими кредиторами должника.

Основными правовыми актами, которые регулируют вопросы ипотеки, являются: Федеральный закон от 16 июля 1998 г. №102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)". Федеральный закон №188-ФЗ от 29 декабря 2004 "Жилищный кодекс Российской Федерации", Федеральный закон от 21 июля 1997 г. №122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", Федеральный закон №218-ФЗ от 30 декабря 2004 г. "О кредитных историях"

Действующим законодательством предусмотрены два вида оснований возникновения ипотеки: Ипотека в силу закона (легальная ипотека) — ипотека, возникающая при наступлении определенных фактов, указанных в законе, независимо от волеизъявления сторон в отношении возникновения ипотеки, при переходе права собственности на объект недвижимости от одного лица к другому, точнее при приобретении данного права новым собственником, но при обязательном наступлении определенных законом фактов.

Ипотека в силу закона возникает в следующих пяти основных и распространенных случаях: Приобретение жилых домов, квартир, земельных участков с использованием кредитных средств банка или иной кредитной организации либо средств целевого займа. Строительство жилых домов, зданий, сооружений или квартир с использованием кредитных средств банка или иной кредитной организации либо средств целевого займа. Продажа в кредит. Рента. Залог имущественных прав. Ипотека в силу договора (договорная ипотека) — ипотека, возникающая на основании договора об ипотеке (залоге недвижимости).

Договор об ипотеке не является самостоятельным обязательством, а заключается в обеспечение обязательства по договору займа, кредитному договору или иному обязательству.

Ипотека в силу закона отличается от ипотеки, возникающей на основании договора, только тем, что первая возникает в силу прямого указания в законе и регистрируется автоматически вместе с другим договором даже без заявления сторон, а ипотека в силу договора подлежит регистрации по отдельному заявлению сторон. Поскольку ипотека в силу закона возникает при целевом кредите на приобретение жилья, при регистрации такой ипотеки меняется собственник объекта недвижимости, а если быть более точным, то - такая ипотека возникает одновременно с приобретением недвижимости заёмщиком.

Имущество, которое может быть предметом ипотеки

Имущество, которое может быть предметом ипотеки, определено в статье 5 Закона об ипотеке — недвижимые вещи, указанные в статье 130 ГК РФ, права на которые зарегистрированы в порядке, установленном для государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

К таким вещам относят: земельные участки, за исключением земельных участков, указанных в статье 63 Закона об ипотеке; предприятия, а также здания, сооружения и иное недвижимое имущество, используемое в предпринимательской деятельности; жилые дома, квартиры и части жилых домов и квартир, состоящие из одной или нескольких изолированных комнат; дачи, садовые дома, гаражи и другие строения потребительского назначения; воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания и космические объекты.

Особенности ипотечного кредита

Кредит выдается на длительный срок (до 50 лет). Процентная ставка по ипотечному кредиту ниже, чем по другим видам кредитов. Заемщик ипотечного кредита должен иметь в наличии так называемый «первоначальный взнос» — часть стоимости недвижимости, приобретаемой без учета ипотечного кредита (хотя в некоторых банках это условие не обязательно). Размер первоначального взноса обычно влияет на процентную ставку кредита и варьируется от 0 % до 70 % стоимости ипотечной недвижимости. Банк выдвигает к заемщику ипотечного кредита ряд специальных требований: о подтверждении дохода, о наличии непрерывного стажа работы и пр. Обязательными участниками ипотечного кредитования являются страховые и оценочные компании, которые обеспечивают банку безопасность сделки. Погашение ипотечного кредита осуществляется обычно равными платежами — аннуитетами.

Особенности залога вещей в ломбарде и залога товаров в обороте.

1. В качестве залогодателя могут выступать только граждане, а залогодержателем является специализированная организация, занимающаяся соответствующей предпринимательской деятельностью на основании лицензии, выданной в соответствии с постановлением Правительства РФ от 9 октября 1995г. No.984 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности ломбардов" (СЗ РФ, 1995, No.42, ст.398). Предметом залога в ломбарде могут быть движимые вещи, предназначенные для удовлетворения личных потребностей граждан.

2. К обязанностям ломбарда относится страхование заложенных вещей. Ломбард принимает меры к сохранности предмета залога. В случае утраты или повреждения заложенного имущества ломбард несет ответственность независимо от своей вины.

3. Обращение взыскания на заложенное имущество осуществляется на основании нотариальной надписи по истечении льготного месячного срока со дня неисполнения основного обязательства - срока возврата кредита, предоставленного ломбардом.

По общему правилу, установленному Основами законодательства о нотариате, исполнительная надпись может быть совершена нотариусом лишь в бесспорных случаях. Если залогодатель полагает, что кредит им возвращен, он может сообщить об этом нотариусу, который в этом случае не вправе учинить исполнительную надпись. Вопрос об обращении взыскания на имущество, заложенное в ломбарде, может быть решен в судебном порядке.

4. Реализация заложенного имущества осуществляется не по общему правилу - на публичных торгах, а путем продажи его ломбардом через торговую сеть по истечении месячного срока со дня невозвращения суммы кредита.

5. С момента реализации заложенного имущества долг ломбарду считается погашенным и в случае, когда вырученная сумма оказалась недостаточной для компенсации выданной ломбардом ссуды. Таким образом, в отличие от общего правила, установленного ст.24 ГК, о том, что гражданин отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом, залогодатель отвечает перед ломбардом лишь заложенным имуществом.

6. Правило о недействительности условий договора о залоге вещей в ломбарде, ограничивающих права залогодателей, предоставленных ему действующим законодательством. В частности, ничтожны положения договора, по которым граждане отвечают перед ломбардом не только заложенным имуществом либо ломбарду предоставлено право пользоваться и распоряжаться предметом залога. В этом случае следует руководствоваться нормами ГК и иного законодательства Российской Федерации.

Под товаром в обороте понимаются вещи, определенные родовыми признаками (товарные запасы, сырье, материалы, полуфабрикаты, готовая продукция и т.п.), предназначенные для обмена (продажи).

При залоге товаров в обороте они остаются у залогодателя, и он имеет право изменять состав и натуральную форму заложенного имущества с условием, что общая стоимость предмета залога не становится меньше указанной в договоре о залоге. Залогодатель имеет право на уменьшение стоимости заложенных товаров в обороте соразмерно исполненной части обеспеченного обязательства, если иное не предусмотрено договором

Договор о залоге товаров в обороте помимо условий, обычно включаемых в договор о залоге, должен определять вид заложенного товара, иные его родовые признаки, общую стоимость предмета залога, место, в котором они находятся, а также виды товаров, которыми может быть заменен предмет залога.

Статья 342.

1. Если имущество, находящееся в залоге, становится предметом еще одного залога в обеспечение других требований (последующий залог), требования последующего залогодержателя удовлетворяются из стоимости этого имущества после требований предшествующих залогодержателей.

2. Последующий залог допускается, если он не запрещен предшествующими договорами о залоге.

3. Залогодатель обязан сообщать каждому последующему залогодержателю сведения обо всех существующих залогах данного имущества, предусмотренные пунктом 1 статьи 339 настоящего Кодекса, и отвечает за убытки, причиненные залогодержателям невыполнением этой обязанности.

  1.  Понятие  и  функции  удержания,  его правомерность.

Согласно п. 1 ст. 359 ГК кредитор, у которого находится вещь, подлежащая передаче должнику либо указанному должником лицу, в случае неисполнения должником в срок обязательства по оплате этой вещи или возмещению кредитору связанных с ней издержек и других убытков вправе удерживать ее до тех пор, пока соответствующее обязательство не будет исполнено. Удержанием вещи могут обеспечиваться также требования, хотя и не связанные с оплатой вещи, возмещением издержек на нее и других убытков, но возникшие из обязательства, стороны которого действуют как предприниматели.

Таким образом, право удержания вещи применяется ретентором (лицом, удерживающим вещь) к нарушителю его прав самостоятельно, без обращения за защитой права к компетентным государственным органам. Поэтому само легальное определение дает основания для отнесения права удержания к разновидности мер оперативного воздействия, а именно к мерам оперативного воздействия, связанным с обеспечением встречного удовлетворения.

Право удержания относится к числу правоохранительных мер обеспечительного характера, предусмотренных непосредственно законом. Иначе говоря, содержание этого права и основания его применения определяются законом, а не волей ретентора. Волей ретентора определяется решение вопроса, использовать или не использовать право удержания при наличии основания для этого. Воля ретентора также проявляется в действиях по осуществлению права удержания вещи. Поэтому такое действие представляет собой одностороннюю сделку, в результате которой у ретентора и должника возникают и изменяются определенные субъективные права и обязанности

Функции права удержания сводятся к решению двух задач: во-первых, обеспечение и стимулирование надлежащего исполнения должником соответствующего денежного обязательства; во-вторых, компенсация денежных требований кредитора (ретентора) из стоимости удерживаемой вещи в объеме и порядке, которые предусмотрены для удовлетворения требований, обеспеченных залогом (ст. 360 ГК). Требования, которые могут обеспечиваться правом удержания, всегда носят денежный характер.

Право удержания сохраняется при переходе права на удерживаемую вещь к третьим лицам. В соответствии с нормой п. 2 ст. 359 ГК кредитор может удерживать находящуюся у него вещь, даже если после поступления этой вещи во владение кредитора права на нее приобретены третьим лицом. Наряду с этим оно отвечает и некоторым другим (хотя и не всем) признакам вещных прав.

По содержанию функций, определенных действующим законодательством, право удержания можно разделить на общегражданское, используемое для обеспечения исполнения обязательств, субъектами которых могут быть как предприниматели, так и лица, не являющиеся таковыми (абз. 1 п. 1 ст. 359 ГК), и торговое (предпринимательское), применяемое с целью обеспечения исполнения обязательств, обе стороны (участники) которых действуют как предприниматели (абз. 2 п. 1 ст. 359 ГК).

Общегражданское удержание может иметь место тогда, когда кредитор вправе удерживать вещь должника в случае неисполнения должником в срок обязательства по оплате именно этой вещи или по возмещению кредитору издержек и других убытков, непосредственно связанных с ней. Например, автомобиль, попавший в аварию, эвакуируется в автосервис и там ремонтируется. Однако гражданин - собственник автомобиля не оплачивает расходы по эвакуации автомобиля, стоимость запчастей и ремонта, согласованные в договоре. В таком случае автосервис может удерживать автомобиль, так как его требования связаны именно с этой вещью. Но если гражданин - собственник автомобиля возместит расходы автосервиса и оплатит работы по ремонту автомобиля, то автосервис не вправе удерживать отремонтированный автомобиль, ссылаясь на то, что собственник автомобиля не исполняет перед ним свои обязательства по оплате ремонта другого автомобиля, также принадлежащего этому гражданину.

Основанием возникновения торгового (предпринимательского) права удержания является неисполнение должником требований, не связанных с оплатой вещи или возмещением издержек на нее и других убытков, но возникших из обязательства, стороны которого действуют как предприниматели (абз. 2 п. 1 ст. 359 ГК).

  1.  Возникновение и прекращение отношений поручительства. Ответственность поручителя.

Обеспечение обязательств – установление специальных мер имущественного характера, стимулирующих надлежащее исполнение обязательства должником (создает дополнительные гарантии удовлетворения интереса кредитора и наделяет его дополнительными правами по предупреждению и устранению неблагоприятных последствий неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства) (может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором).
Обеспечительное обязательство, как правило, является акцессорным (дополнительным) по отношению к основному обязательству (недействительность обеспечительного обязательства не влечет недействительности основного, недействительность основного влечет недействительность обеспечительного, если иное не предусмотрено законом (банковская гарантия – не акцессорное обязательство (п.2 ст.376 ГК)).

Поручительство – это дополнительные обязательства, основанные на договоре; данный договор является безвозмездным, консесуальным, односторонним; обязательна письменная форма, при несоблюдении договор ничтожен. Поручительство (возникает из договора, заключенного между кредитором должника по обеспечиваемому обязательству и поручителем, и по другим основаниям (в частности, на основании закона))

Особенности поручительства:

• судьба поручительства следует судьбе основного обязательства

• поручительство возникает на основании и при наличии основного обязательства

• исполнение договора поручительства осуществляется не ранее истечения срока исполнения основного обязательства

Виды поручительства

1) В зависимости от содержания обязательств, возникающих у поручителя:

а) Компенсационное (поручитель обязуется компенсировать в денежной форме неисполненное должником обязательство) (только оно регламентируется в законодательстве).

б) Замещающее (поручитель берет на себя обязанность исполнить само обязательство за должника (передать индивидуально-определенную вещь, выполнить работу, оказать услугу)).

2) В зависимости от объема обязательств поручителя:

а) Полное (поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, что и должник) (при умолчании об ином устанавливается данный вид поручительства (п.2 ст.363 ГК)).

б) Частичное (может быть установлено по соглашению сторон) (ответственность поручителя может быть ограничена определенной величиной денежных средств или видом обязательства, за неисполнение которых должником отвечает поручитель).

Участники правоотношения поручительства (кредитор и поручитель) (поручители – дееспособные граждане, правоспособные юридические лица, государственные образования, муниципальные образования).
Поручителями по одному обеспеченному обязательству вправе выступать несколько лиц:

1) поручительство может быть дано несколькими лицами совместно (сопоручителями) в форме заключения одного договора поручительства (становятся солидарно обязанными перед кредитором, если иное не предусмотрено договором (п.3 ст.363 ГК); кредитор вправе предъявить требование в полном объеме должнику и любому из поручителей или к ним всем).

2) поручительство может быть дано несколькими лицами независимо по разным договорам поручительства (не становятся солидарными должниками).

Основной юридический факт, порождающий правоотношение поручительства – договор поручительства (поручитель обязывается перед кредитором другого лица (должника по основному обязательству) отвечать за неисполнение последним его обязательства полностью или в части) (договор поручительства может быть направлен на обеспечение существующего обязательства и того, которое может возникнуть в будущем).

Для договора поручительства установлена обязательная письменная форма (совершение поручительства устно влечет его недействительность (ст.362 ГК)) (договор поручительства может быть оформлен путем составления отдельного соглашения, а также иным путем (включение условия о поручительстве в договор, обязательства по которому обеспечиваются – договор должен быть подписан также поручителем).

В договоре поручительства должны содержаться сведения, позволяющие установить (по какому обязательству предоставлено обеспечение, за кого выдано поручительство) (по общему правилу поручитель обязывается перед кредитором отвечать за исполнение обязательства конкретным должником).

При переводе долга по обеспеченному обязательству поручительство прекращается (в договоре поручительства может быть предусмотрена обязанность поручителя отвечать за любого нового должника в случае перевода долга по обеспечиваемому обязательству).

При неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспеченного поручительства поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно (законом или договором может быть предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя – кредитор до обращения с требованием к поручителю должен принять меры для получения долга с должника).

Ответственность поручителя (возмещение убытков, уплата сумм неустоек и иных санкций, которые должник должен будет уплатить в результате нарушения обязательства) (объем ответственности поручителя необязательно должен совпадать с объемом долга по обеспечиваемому обязательству) (при исполнении обязательства по несению ответственности поручитель вправе воспользоваться теми же возражениями против требования кредитора, что и должник).

При невыполнении или ненадлежащем исполнении поручителем собственного обязательства по несению ответственности возможна самостоятельная ответственность поручителя перед кредитором (неустойка)

Поручитель, понесший ответственность за нарушение обязательства должником, приобретает по отношению к нему права кредитора по этому обязательству и права, принадлежащие кредитору как залогодержателю (в том объеме, в котором он удовлетворил требования кредитора) (поручитель также приобретает самостоятельные права требования – вправе требовать от должника уплаты процентов на сумму, выплаченную кредитору, возмещения иных убытков, понесенных в связи с ответственностью за должника).

По исполнении поручителем обязательства по несению ответственности за должника кредитор обязан вручить поручителю документы, удостоверяющие требование к должнику, и передать права. Поручительство прекращается:

1) По общим основаниям прекращения обязательства (исполнением; предоставлением отступного; зачетом; совпадением должника и кредитора в одном лице; новацией; прощением долга; невозможностью исполнения; на основании акта государственного органа; смертью гражданина или ликвидацией юридического лица).

2) При наступлении специальных оснований (с прекращением обеспеченного им обязательства; в случае изменения основного обязательства без согласия поручителя; с переводом на другое лицо долга по основному обязательству; когда кредитору со стороны должника или поручителя было предложено надлежащее исполнение обязательства; в связи с истечением срока поручительства (если срок в договоре не указан, оно прекращается, если кредитор не предъявит иск к поручителю в течение года со дня наступления срока исполнения обеспеченного поручителем обязательства)).

  1.  Особенности банковской гарантии.

Банковской гарантией признается письменное обязательство банка, иного кредитного учреждения или страховой организации (гаранта), принятое на себя по просьбе другого лица (принципала), в силу которого гарант при наличии условий, предусмотренных данным обязательством и по требованию кредитора принципала (бенефициара), должен уплатить последнему определенную денежную сумму.

Банковская гарантия характеризуется следующими чертами:

1) самостоятельностью, независимостью от обеспечиваемого ею обязательства, даже если в гарантии содержится ссылка на это обязательство. В этом основное отличие банковской гарантии от других способов обеспечения исполнения обязательств, которые носят акцессорный характер;

2) безотзывностью. Гарант вправе отозвать гарантию только в том случае, если в ней предусмотрена такая возможность;

3) непередаваемостью прав. Бенефициар может уступить третьему лицу принадлежащее ему по банковской гарантии право требования к гаранту лишь в том случае, если такая возможность предусмотрена в самой гарантии;

4) возмездностъю. За выдачу гарантии принципал уплачивает гаранту вознаграждение;

5) высокой степенью формализованности отношений. Проявляется она, например, в том, что даже если у бенефициара есть основания требовать от гаранта исполнения обязательства, предусмотренного гарантией, но документы, приложенные к соответствующему требованию бенефициара, не соответствуют условиям гарантии, то гарант отказывает в удовлетворении такого требования.

Субъектный состав банковской гарантии достаточно специфичен.

В отношениях, возникающих по поводу банковской гарантии, участвуют три субъекта:

а) гарант. Им может быть только банк, иное кредитное учреждение или страховая организация;

б) принципал. Им является лицо, которое в каком-либо обязательстве (кредитном, из договора купли-продажи, аренды, подряда и т.п.) выступает в качестве должника;

в) бенефициар. Им является кредитор принципала по обеспечиваемому банковской гарантией обязательству.

Принципалами и бенефициарами могут быть любые субъекты гражданского права.

Выдача гарантии порождает следующие права и обязанности:

а) за выдачу банковской гарантии принципал уплачивает гаранту вознаграждение;

б) по получении требования бенефициара гарант должен без промедления уведомить об этом принципала и передать ему копии требования со всеми относящимися к нему документами;

в) гарант вправе потребовать от принципала в порядке регресса возмещения сумм, уплаченных бенефициару по банковской гарантии, в порядке и на условиях, определяемых соглашением гаранта с принципа лом, во исполнение которого была выдана гарантия.

Если гарант уплатил бенефициару денежные суммы не в соответствии с условиями гарантии или за нарушение обязательств гаранта перед бенефициаром, то он не вправе требовать от принципала возмещения этих сумм;

г) гарант, которому стало известно о прекращении гарантии, должен без промедления уведомить об этом принципала;

д) гарант, которому при рассмотрении требования бенефициара и приложенных к требованию документов стало известно об исполнении основного обязательства, его недействительности или прекращении, должен немедленно сообщить об этом принципалу (и бенефициару).

Прекращение банковской гарантии может происходить по общим основаниям прекращения обязательств либо по специальным основаниям, предусмотренным в ст. 378 ГК РФ.

Обязательство гаранта перед бенефициаром прекращается:

а) уплатой бенефициару суммы, на которую выдана гарантия, то есть надлежащим исполнением обязательства;

б) окончанием определенного в гарантии срока, на который она выдана;
в) вследствие отказа бенефициара от своих прав по гарантии. Такой отказ может быть совершен либо путем возвращения гарантии (документа, фиксирующего обязательство гаранта) бенефициаром гаранту, либо путем письменного заявления бенефициара об освобождении гаранта от его обязательств. Отказ бенефициара от своих прав по гарантии может быть следствием прощения долга, но может быть обусловлен и иными причинами.

Прекращение гарантии возможно также зачетом встречного однородного требования, совпадением гаранта и бенефициара в одном лице, невозможностью исполнения и т.д.

О прекращении гарантии гарант должен без промедления уведомить принципала. Обязанности уведомлять бенефициара гарант не несет.

  1.  Основания прекращения обязательств.

Основания прекращения права собственности - это юридические факты, влекущие прекращение права собственности лица на определенное имущество.

Обычно прекращение права собственности одного лица ведет к возникновению права собственности другого лица на это же имущество (за исключением гибели или уничтожения имущества).

Основания прекращения обязательств

1. Обязательство прекращается полностью или частично по основаниям, предусмотренным ГК РФ и иными актами законодательства или договором.

2. Прекращение обязательства по требованию одной из сторон допускается только в случаях, предусмотренных законодательством или договором.

Прекращение обязательства исполнением

1. Надлежащее исполнение прекращает обязательство.

2. Кредитор, принимая исполнение, обязан по требованию должника выдать ему расписку или другой документ в получении исполнения полностью или в соответствующей части.

Если должник выдал кредитору в удостоверение обязательства долговой документ, то кредитор, принимая исполнение, должен вернуть этот документ, а при невозможности возвращения указать на это в выдаваемой им расписке. Расписка может быть заменена подписью на возвращаемом долговом документе. Нахождение долгового документа у должника удостоверяет, пока не доказано иное, прекращение обязательства.

При отказе кредитора выдать расписку, вернуть долговой документ или отметить в расписке невозможность его возвращения должник вправе задержать исполнение. В этих случаях кредитор считается просрочившим.

Отступное

По соглашению сторон обязательство может быть прекращено предоставлением взамен исполнения отступного (уплатой денег, передачей имущества и т.п.). Размер, сроки и порядок предоставления отступного устанавливаются сторонами.

Прекращение обязательства зачетом. Случаи недопустимости зачета

1. Обязательство прекращается полностью или частично зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил либо срок которого не указан или определен моментом востребования. Для зачета достаточно заявления одной стороны.

2. Не допускается зачет требований:

1) если по заявлению другой стороны к требованию подлежит применению срок исковой давности и этот срок истек;

2) о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью;

3) о взыскании алиментов;

4) о пожизненном содержании;

5) в иных случаях, предусмотренных законодательством или договором.

  1.  Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности. Основание гражданско-правовой ответственности. Виды и формы.

Гражданско-правовая ответственность – вид санкции в форме правоотношения, характеризующаяся неблагоприятными последствиями имущественного и иногда неимущественного характера на стороне правонарушителя (должника), обеспеченными государственным принуждением и сопровождающимися осуждением правонарушения и его субъекта.

Значение гражданско-правовой ответственности (выражено в ее функциях):

1) Предупредительно-воспитательная функция (предупреждение и искоренение правонарушений) (возлагаемые санкции стимулируют неисправного должника (частная превенция) и других участников ГПО (общая превенция) к надлежащему исполнению своих обязанностей); 2) Компенсационная функция (ликвидация неблагоприятных последствий у потерпевшего (кредитора) за счет нарушителя (должника)); 3) Репрессивная (штрафная) функция (наказание для правонарушителя) (назначаются лишения, дополнительные неблагоприятные обязанности, обеспечиваемые принуждением); 4) Сигнализационная функция (свидетельствует о недостатках в поведении должника, способствующих наступлению правонарушения).

Принципы гражданско-правовой ответственности:

1) Принцип неотвратимости (ее неизбежное применение за всякое правонарушение в отношении каждого правонарушителя) (неотвратимость ограничивается установлением сроков давности и диспозитивностью поведения субъектов).

2) Принцип индивидуализации (она наступает с учетом степени общественной опасности, вредоносности деликта, формы вины правонарушителя и других факторов) (частично ограничивается при заключении договоров присоединения).

3) Принцип полного возмещения вреда (восстановление имущественного положения потерпевшего) (может выражаться в натуральной и в денежной форме).

Правонарушитель освобождается от гражданско-правовой ответственности при отсутствии одного или нескольких условий привлечения к ней (основания освобождения от ответственности могут быть предусмотрены законом или договором для конкретного обязательства) (в некоторых обязательствах исключение ответственности путем указания об этом в договоре не допускается).

Основания освобождения от ответственности:

1) Случай (обстоятельство, свидетельствующее об отсутствии вины кого-либо из участников обязательства (а не вообще об отсутствии чьей бы то ни было вины)) (случай невозможно предвидеть, он характеризуется субъективной непредотвратимостью (если бы лицо знало о возможном наступлении результата, вред мог бы быть предотвращен)).

2) Непреодолимая сила (обстоятельство, отличительные признаки которого чрезвычайность и непредотвратимость при данных условиях):

а) обстоятельство чрезвычайно по источнику возникновения, масштабу, интенсивности, неординарности (возникновение не связано с деятельностью ответственного лица) (непреодолимая сила не зависит от воли участников правоотношения и исключает возможность ее предвидения);

б) непредотвратимость (в данных условиях отсутствуют технические и иные средства, с помощью которых можно предотвратить само обстоятельство и связанные с ним последствия).

Освобождение от ответственности вследствие непреодолимой силы возможно только тогда, когда существует причинная связь между непреодолимой силой и возникшим вредом (на практике непреодолимую силу именуют форс-мажорными обстоятельствами).

3) Вина потерпевшего (кредитора) (вред, возникший вследствие умысла потерпевшего, возмещению не подлежит (п.1 ст.1083 ГК)) (иногда в договорных обязательствах вина кредитора освобождает должника от ответственности).

Виды ответственности:

1) По основаниям возникновения и содержанию:

а) Деликтная ответственность (вред причиняется лицом, не состоящим ранее в обязательственном правоотношении с потерпевшим; своими действиями причинитель вреда нарушает общую пассивную обязанность – воздерживаться от нарушения абсолютных субъективных прав другого лица) (возникает в момент причинения вреда имуществу или личности; регулируется общими правилами о гражданско-правовой ответственности, специальными нормами об обязательствах из причинения вреда) (правила о ней не могут изменяться по соглашению сторон обязательства).

б) Договорная ответственность (ее меры установлены законом или предусматриваются сторонами при заключении конкретного договора) (регулируется общими положениями о гражданско-правовой ответственности и нормами такого закона (правилами договора), который регулирует данное обязательственное правоотношение в целом).

2) По характеру при множественности субъектов ответственности:

а) Субсидиарная ответственность (устанавливаются правила поведения кредитора, основного и субсидиарного должника).

Кредитор первоначально обязан предъявить требование к основному должнику, использовать возможность удовлетворения требования путем зачета встречного требования или бесспорного взыскания средств (если основной должник отказался удовлетворить требования кредитора или кредитор не получил ответ в разумный срок, это требование может быть предъявлено субсидиарному должнику).

Субсидиарный должник обязан до удовлетворения требования предупредить об этом основного должника (если предъявлен иск – привлечь основного должника к участию в деле) (в противном случае основной должник имеет право выдвинуть против регрессного требования субсидиарного должника возражения, которые он имел против кредитора).

Субсидиарный должник несет ответственность в соответствии с законом, иными правовыми актами или условиями обязательства (для отдельных видов обязательств применение субсидиарной ответственности зависит от дополнительных условий).

б) Солидарная ответственность (возникает, если солидарность обязанности предусмотрена договором или установлена законом).

При ненадлежащем исполнении солидарного обязательства с пассивной (или смешанной) множественностью кредитор (или каждый из кредиторов) вправе возложить ответственность на всех должников совместно или на любого из них в отдельности полностью или в части долга (ст.323 ГК).

Пассивная множественность (обязательство с несколькими должниками)

Активная множественность (обязательство с несколькими кредиторами)

Смешанная множественность (обязательство, в котором участвуют несколько лиц на стороне кредитора и несколько лиц на стороне должника).

Виды солидарных обязательств:

– Солидарная обязанность (один кредитор и несколько должников).

– Солидарное требование (один должник и несколько кредиторов).

– Смешанная солидарность (несколько должников и несколько кредиторов).

в) Долевая ответственность (наступает, если солидарность обязанности прямо не предусмотрена законом, иным правовым актом, условиями обязательства).

При ненадлежащем исполнении долевого обязательства с пассивной (или смешанной) множественностью каждый из должников несет ответственность перед кредитором (или любым из кредиторов) в определенной части) (размер долей и объем ответственности должников предполагается равным, если иное не следует из закона, иных правовых актов, условий обязательства) (ст.321 ГК).

Ответственность в порядке регресса (возникает, когда должник исполнил обязательство по возмещению вреда за непосредственного причинителя вреда и предъявил обратное требование (регресс) к этому нарушителю) (может возникать в результате исполнения солидарного обязательства с пассивной множественностью лиц одним должником – должник, исполнивший солидарную обязанность, имеет право регрессного требования к остальным должникам в равных долях за вычетом доли, падающей на него самого).

  1.  Понятие вреда. Противоправность как условие гражданско-правовой ответственности.

ВРЕД - в гражданском праве умаление, уничтожение .субъективного права или блага. В юридической литературе, судебной и арбитражной практике используются понятия "В.", "ущерб", "убытки". В. и ущерб чаще всего рассматриваются в качестве синонимов. Понятия "В." и "убытки" не совпадают. Первое понятие более широкое, подразделяющееся на имущественный и неимущественный В. (В. личности). Под имущественным В. понимаются материальные (экономические) последствия правонарушения, имеющие стоимостную форму. Денежную оценку имущественного В. называют убытками.

Для наступления ответственности за причинение вреда в общем случае необходимо наличие четырех условий: наступление вреда; противоправное поведение (действие, бездействие)  причинителя вреда; причинная связь между противоправным поведением и наступившим вредом; вина причинителя вреда.

Указанные основания являются общими, поскольку перечисленный состав необходим, если иное не предусмотрено законом (например, ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности, наступает независимо от вины причинителя вреда).

Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда.

Закон устанавливает презумпцию вины причинителя вреда.

В силу этого лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине.

Вред, причиненный правомерными действиями, подлежит возмещению в случаях, предусмотренных законом. В возмещении вреда может быть отказано, если вред причинен по просьбе или с согласия потерпевшего, а действия причинителя вреда не нарушают нравственные принципы общества.

Возможно причинение вреда и правомерными действиями, к которым относятся действия, совершенные в состоянии необходимой обороны и крайней необходимости. Однако вопрос о наступлении ответственности за вред, причиненный такими действиями, решается ГК по-разному для каждого из них: вред, причиненный в состоянии необходимой обороны, не подлежит возмещению, если при этом не были превышены ее пределы; в то же время вред, причиненный в состоянии крайней необходимости, т.е. для устранения опасности, угрожающей самому причинителю вреда или другим лицам, если эта опасность при данных обстоятельствах не могла быть устранена иными средствами, должен быть возмещен лицом, причинившим вред.

Наличие вины в поведении потерпевшего влечет полное или частичное освобождение от ответственности причинителя вреда.

Вред, возникший вследствие умысла потерпевшего, не подлежит возмещению. Грубая неосторожность потерпевшего, содействовавшая возникновению или увеличению вреда, влечет уменьшение размера возмещения в зависимости от степени вины потерпевшего и причинителя вреда.

Противоправность поведения привлекаемого к гражданско-правовой ответственности лица - обязательное условие для ее применения. Правомерные действия участников гражданских правоотношений не могут влечь имущественной ответственности, за исключением немногочисленных, прямо предусмотренных законом случаев (п. 3 ст. 1064 ГК). Например, вред, причиненный в состоянии крайней необходимости, т.е. в результате правомерных действий, подлежит возмещению его причинителем в соответствии с ч. 1 ст. 1067 ГК. Противоправным поведением в конкретных ситуациях может являться как действие, так и бездействие лица (при неисполнении прямо предусмотренной законом или договором обязанности совершить определенные действия).
Противоправным в строгом смысле слова признается поведение, нарушающее предписания правовых норм. Но не всякое отступление от норм гражданского права противоправно. Оно становится таковым лишь при нарушении прямых запретов или императивных правил закона. В гражданском праве имеется большое число диспозитивных норм, допускающих определение прав и обязанностей участников имущественного оборота по их выбору, обычно в результате соглашения (договора) сторон. Тем самым, закон не только разрешает известное отступление от предусмотренных им правил, но и придает обязательное значение согласованным участниками условиям договоров. Следовательно, противоправным считается нарушение не противоречащих законодательным запретам договорных условий.
Более того, гражданские права и обязанности, как известно, могут возникать из таких действий (сделок) участников оборота, которые не предусмотрены и не урегулированы прямо ни законом,
ни иными правовыми актами, но соответствуют общим началам и смыслу гражданского законодательства, в частности из договоров, хотя и не предусмотренных законом, но и не противоречащих ему (п. 1 ст. 8 ГК). В условиях развития рыночных отношений и неизбежного отставания от этих процессов результатов законотворческой деятельности появление такого рода отношений не может быть лишь редким исключением.
Поэтому противоправным в гражданском праве считается такое поведение, которое нарушает императивные нормы права либо санкционированные законом условия договоров, в том числе и прямо не предусмотренные правом, но не противоречащие общим началам и смыслу гражданского законодательства. С другой стороны, отсутствие в законодательстве или в условиях конкретных договоров указаний на неблагоприятные последствия противоправного поведения, в частности на последствия нарушения отдельных условий договора, исключает и гражданско-правовую ответственность за него.

  1.  Понятие и функции договора. Классификация договоров.

Договором признается соглашение двух или более лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей (п. 1 ст. 420 ГК РФ). Таким образом, любой договор является сделкой и, все двух- и многосторонние сделки являются договорами. Поэтому к договору применяются все правовые условия сделок, в том числе состав сделки, условия действительности сделок, основания и последствия недействительности.

Договоры подлежат классификации по различным основаниям.

1) В зависимости от момента, с которого договор считается заключенным, все гражданско-правовые договоры делятся на реальные и консенсуальные. Если консенсуальный договор считается заключенным с момента достижения сторонами соглашения, то для заключения реального договора, помимо достижения между сторонами соглашения, требуется также передача вещи и реальный договор считается заключенным с момента такой

2) В зависимости от наличия или отсутствия основания договоры делятся на абстрактные и каузальные.

3) По структуре содержания, возникающего на основании договора обязательственного отношения, договоры делятся на односторонние, то есть такие договоры, которые порождают для одной стороны только права, а для другой - только обязанности, и двусторонние или взаимные, то есть договоры, которые порождают права и обязанности для обеих сторон. Не следует смешивать эту классификацию с делением сделок на односторонние и двусторонние (многосторонние), которое производится по иному основанию - субъектному составу сделки.

4) В зависимости от количества участвующих в договоре сторон договоры делятся на двусторонние и многосторонние. В двустороннем договоре воли сторон имеют противоположную направленность. Так, в договоре купли-продажи воля одной стороны направлена на то, чтобы купить, а другой - на то, чтобы продать. В многостороннем договоре воли сторон являются не противоположными, а сонаправленными. Примером многостороннего договора является договор о совместной деятельности.

5) В зависимости от наличия или отсутствия встречного предоставления договоры делятся на возмездные и безвозмездные. В соответствии с п. 3 ст. 423 ГК РФ договоры предполагаются возмездными, если из закона, иных правовых актов, содержания или существа договора не вытекает иное. Ст. 424 ГК устанавливает, что если в возмездном договоре цена не определена, то это обстоятельство не делает договор незаключенным, а исполнение договора должно быть оплачено по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги (п. 3 ст. 424 ГК РФ).

6) Договоры делятся на договоры, заключенные в пользу контрагента, и договоры, заключенные в пользу третьего лица. Договор, как правило, порождает возникновение прав и обязанностей в отношении его сторон. По договорам, заключенным в пользу третьего лица права приобретает лицо, которое в заключении договора не участвовало, а должник по требованию третьего лица обязан исполнить обязательство в его пользу. Для гарантии прав третьих лиц п. 2 ст. 430 ГК РФ установлено, что стороны договора не могут его расторгнуть или изменить без согласия третьего лица, после того как третье лицо выразило намерение воспользоваться оговоренными для него правами. Кредитор в договоре, заключенном в пользу третьего лица, по общему правилу не может требовать от должника исполнения договора в свою пользу. Таким правом кредитор может воспользоваться только в том случае, когда третье лицо отказалось от оговоренного для него права. Договор в пользу третьего лица следует отличать от договора, по которому исполнение должно быть произведено третьему лицу. В последнем случае лицо, которому должно быть произведено исполнение, самостоятельного права требования из договора не приобретает.

7) Договоры в гражданском праве делятся на окончательные и предварительные. Окончательный договор - это основной договор, предметом которого является передача имущества, выполнение работ, оказание услуг. Предварительный договор не порождает у сторон прав и обязанностей по передаче имущества, выполнению работ и оказанию услуг. На основании предварительного договора у сторон возникает единственная обязанность - обязанность заключить в будущем основной, окончательный договор на условиях, определенных в предварительном договоре.

8) По юридической значимости договоры могут быть подразделены на главные и придаточные. Главные договоры существуют независимо от придаточного. Придаточные договоры независимо от главного договора существовать не могут, связаны с ним и следуют его судьбе. К придаточным договорам относятся договоры о залоге, неустойке, поручительстве, соглашения о задатке. При прекращении главного договора или признании его недействительным подлежит прекращению или признается недействительным и придаточный (акцессорный) договор. Недействительность или прекращение придаточного договора не прекращает действие главного договора и не влечет его недействительности.

9) Договоры делятся на поименованные и непоименованные. К поименованным относятся все договоры, которые прямо названы в ГК и иных правовых актах, к непоименованным - те договоры, которые прямо в ГК или иных правовых актах не называются. В соответствии со ст. 8 ГК РФ, стороны могут заключить любой договор, в том числе и не предусмотренный законом, но не противоречащий ему. К поименованным договорам, в первую очередь, подлежат применению правила ГК, установленные для данного типа договоров, и, во вторую очередь, - общие положения обязательственного права, которые применяются к данным договорам в той части, в которой их применение не исключено специальными нормами данного договорного института. К непоименованным договорам невозможно применение норм отдельных договорных институтов, поэтому к ним, в первую очередь, подлежат применению положения общей части обязательственного права.

Гражданским кодексом допускается также возможность заключения смешанных договоров, то есть договоров, в которых содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (п. 3 ст. 421 ГК РФ). К отношениям сторон по смешанному договору, в первую очередь, применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора, и, во вторую очередь, - общие положения обязательственного права.

10) Договоры делятся на взаимосогласованные и договоры о присоединении. В силу принципа свободы договора условия договора определяются по соглашению сторон, то есть большинство договоров в гражданском праве являются взаимосогласованными. В соответствии с п. 1 ст. 428 ГК РФ, договором присоединения является договор, условия которого определены одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах и принимаются другой стороной не иначе как путем присоединения к договору в целом. Таким образом, вторая сторона ни обсуждать, ни изменять предложенные условия не может, такая сторона вправе или присоединиться к установленным другой стороной условиям в целом или отказаться от договора.

11) Договоры в гражданском праве делятся на свободно заключаемые и обязательные к заключению хотя бы для одной из сторон. Большинство договоров являются свободно заключаемыми. К договорам, заключение которых обязательно хотя бы для одной из сторон относятся публичный договор, договор, заключаемый во исполнение заключенного ранее предварительного договора и некоторые отдельные виды гражданско-правовых договоров, предусмотренные особенной частью ГК РФ и иными нормативно-правовыми актами.

  1.  Принцип свободы договора.

ПРИНЦИП СВОБОДЫ ДОГОВОРА - один из основополагающих принципов гражданского законодательства РФ, провозглашенный в ст. 1 ГК РФ. В соответствии со ст. 421 ГК РФ, граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена самим ГК РФ, законом или добровольно принятым обязательством.

Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами. Стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный договор). К отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами. В случаях, когда условие договора предусмотрено нормой, которая применяется постольку, поскольку соглашением сторон не установлено иное {диспозитивная норма), стороны могут своим соглашением исключить ее применение либо установить условие, отличное от предусмотренного в ней. При отсутствии такого соглашения условие договора определяется диапозитивной нормой. Если условие договора не определено сторонами или диапозитивной нормой, соответствующие условия определяются обычаями делового оборота, применимыми к отношениям сторон.

П.с.д. пронизывает всю систему договорного права и выражается в признании договора основной формой опосредования экономических и хозяйственных связей самостоятельных участников гражданско-правовых отношений, свобода договора позволяет им по собственному усмотрению выбирать или создавать собственную модель договорных отношений и самостоятельно решать вопрос о вступлении в договор.

Ограничение свободы договора допустимо лишь в порядке исключения и лишь в той мере, в которой подобное ограничение вообще допустимо по отношению к гражданским правам, т.е., и на это прямо указано в ч. 2 п. 2 статьи 1 ГК РФ и в Конституции, в целях защиты конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

  1.  Публичный договор. Договор присоединения. Предварительный договор.

Предварительный договор (ст.429 ГК):
1) По предварительному договору стороны обязуются заключить в будущем договор о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг (основной договор) на условиях, предусмотренных предварительным договором.
2) Предварительный договор заключается в форме, установленной для основного договора, а если форма основного договора не установлена, то в письменной форме (несоблюдение правил о форме предварительного договора влечет его ничтожность).
3) Предварительный договор должен содержать условия, позволяющие установить предмет, а также другие существенные условия основного договора.
4) В предварительном договоре указывается срок, в который стороны обязуются заключить основной договор (если такой срок в предварительном договоре не определен, основной договор подлежит заключению в течение года с момента заключения предварительного договора).
5) В случаях, когда сторона, заключившая предварительный договор, уклоняется от заключения основного договора, применяются положения, предусмотренные п.4 ст.445 ГК (другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор; сторона, необоснованно уклоняющаяся от заключения договора должна возместить другой стороне причиненные этим убытки).
6) Обязательства, предусмотренные предварительным договором, прекращаются, если до окончания срока, в который стороны должны заключить основной договор, он не будет заключен либо одна из сторон не направит другой стороне предложение заключить этот договор.
Договор присоединения (ст.428 ГК):
1) Договором присоединения признается договор, условия которого определены одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах и могли быть приняты другой стороной не иначе как путем присоединения к предложенному договору в целом.
2) Присоединившаяся к договору сторона вправе потребовать расторжения или изменения договора, если договор присоединения хотя и не противоречит закону и иным правовым актам, но лишает эту сторону прав, обычно предоставляемых по договорам такого вида, исключает или ограничивает ответственность другой стороны за нарушение обязательств либо содержит другие явно обременительные для присоединившейся стороны условия, которые она исходя из своих разумно понимаемых интересов не приняла бы при наличии у нее возможности участвовать в определении условий договора.
3) При наличии обстоятельств, предусмотренных в п. 2, требование о расторжении или об изменении договора, предъявленное стороной, присоединившейся к договору в связи с осуществлением своей предпринимательской деятельности, не подлежит удовлетворению, если присоединившаяся сторона знала или должна была знать, на каких условиях заключает договор.
Публичный договор (ст.426 ГК):
1) Публичным признается договор, заключенный коммерческой организацией и устанавливающий ее обязанности по продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг, которые такая организация по характеру своей деятельности должна осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится (розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание) (коммерческая организация не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим в отношении заключения публичного договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными правовыми актами).
2) Цена товаров, работ и услуг, а также иные условия публичного договора устанавливаются одинаковыми для всех потребителей, за исключением случаев, когда законом и иными правовыми актами допускается предоставление льгот для отдельных категорий потребителей.
3) Отказ коммерческой организации от заключения публичного договора при наличии возможности предоставить потребителю соответствующие товары, услуги, выполнить для него соответствующие работы не допускается (при необоснованном уклонении коммерческой организации от заключения публичного договора применяются положения, предусмотренные п.4 ст.445 ГК (другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор; сторона, необоснованно уклоняющаяся от заключения договора должна возместить другой стороне причиненные этим убытки)).
4) В случаях, предусмотренных законом, Правительство РФ может издавать правила, обязательные для сторон при заключении и исполнении публичных договоров (типовые договоры, положения).
5) Условия публичного договора, не соответствующие требованиям, установленным пп.2, 4, ничтожны.

  1.  Существенные и иные условия договора.

Содержание договора образуют его условия. Содержание договора необходимо отличать от содержания обязательственного отношения, порождаемого договором, которое образуют права и обязанности сторон.

В содержании договора выделяют три группы условий. Первую группу условий образуют существенные условия договора.

Существенные условия договора определены в ст. 432 ГК РФ. Без согласования существенных условий договора договор не считается заключенным. К существенным относятся три вида условий:

1) Условие о предмете договора. Это условие существенно в любом договоре, даже если нет специального указания в законе, например, в договоре дарения.

2) Условия, которые названы в качестве существенных или необходимых для договоров данного вида в законе и иных правовых актах. Для определения существенности условий договора законодателем используется специальный прием юридической техники: в законе или ином правовом акте указывается, что данное условие является существенным, как это сделано в договоре о залоге, или используется формулировка: «в договоре должны быть указаны».

3) Условия, на которых настаивает хотя бы одна сторона.

Вторую группу условий образуют обычные условия - это условия, которые сформулированы в нормах закона, включение или невключение таких условий в договор значения не имеет, в том числе и для признания договора заключенным или незаключенным. Стороны, заключая договор, соглашаются и этими условиями. Например, в договоре аренды «смена собственника арендуемого имущества не влечет изменения правового положения арендатора». Условия могут быть сформулированы в законе в качестве императивной или диспозитивной нормы. Так, если норма диспозитивна и стороны желают изменить ее содержание в договоре, то такое условие становится существенным. Если норма закона является императивной, то стороны, даже включив ее в договор, изменить своим соглашением ее содержания не могут. Следовательно, такие императивные нормы, будучи включенными в договор, всегда останутся обычными условиями договора.

Выделяют также еще одну группу условий - случайные условия — это условия вообще не обязательные для договоров данного вида, но на их включении в договор настаивает хотя бы одна из сторон. Например, если сторона настаивает на специальной упаковке товара для продажи. Если стороны настаивают на включении таких условий в договор, то они становятся существенными.
Статья 431. Толкование договора

При толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.
Если правила, содержащиеся в части первой настоящей статьи, не позволяют определить содержание договора, должна быть выяснена действительная общая воля сторон с учетом цели договора. При этом принимаются во внимание все соответствующие обстоятельства, включая предшествующие договору переговоры и переписку, практику, установившуюся во взаимных отношениях сторон, обычаи делового оборота, последующее поведение сторон.

  1.  Оферта и акцепт.

Договор считается заключенным в момент получения лицом, направившим оферту, ее акцепта (п. 1 ст. 433 ГК РФ).

Под офертой понимается адресованное одному или нескольким конкретным лицам предложение, которое содержит все существенные условия договора и выражает намерение лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с адресатом, которым будет принято предложение.

Оферта связывает направившее ее лицо с момента ее получения адресатом. Если извещение об отзыве оферты поступило ранее или одновременно с самой офертой, оферта считается неполученной.

Акцепт — это ответ лица (акцептанта), которому адресована оферта, о ее полном и безоговорочном принятии. Акцепт может быть совершен лицом, получившим оферту, путем выполнения в срок, установленный для ее акцепта, указанных в ней действий (отгрузка товара, выполнение работ и т. д.), если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или не указано в оферте. Молчание по общему правилу не признается акцептом (ст. 438 ГК РФ). Если акцептанта не устраивают условия договора, то он может послать оференту свой вариант договора, который будет считаться уже новой офертой.

  1.  Изменение и расторжение договора.

Изменение и расторжению договора посредством соглашения сторон (минимально требует правового регулирования) оснований неограниченно много.

Стороны могут своим соглашением изменить или расторгнуть договор, если иное не предусмотрено ГК или другими законами (ограничение возможно в случаях, когда договор затрагивает интересы третьих лиц, не участвовавших в заключении договора).

Изменение и расторжение договора судом по требованию одной из сторон (если одна из сторон не дает согласия на расторжение или изменение договора, другая сторона при наличии определенных условий обладает возможностью расторгнуть или изменить договор посредством обращения в суд (по общему правилу) или посредством полного или частичного одностороннего отказа от исполнения договора (если такой отказ допускается законом или соглашением сторон)).

Сторона вправе обратиться в суд с иском об изменении или расторжении договора при соблюдении порядка досудебного урегулирования спора (такое требование может быть удовлетворено судом, если сторона докажет, что у нее есть право требовать изменения или расторжения договора) (в случаях, когда договорные отношения затрагивают публичные интересы, закон может предусматривать обязанность сторон требовать изменения или расторжения договора).

Право требовать через суд изменения или расторжения договора и право полностью или частично отказаться от исполнения договора появляется у стороны только при наличии соответствующих юридических фактов (оснований изменения (расторжения) договора – существенного нарушения договора (влекущего для стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора)).

Существенность нарушения определяется судом (сторона должна доказать его существенный характер, за исключением случаев, когда в законе точно дается характеристика существенного нарушения применительно к конкретной ситуации).

Помимо существенных нарушений существует отдельная группа оснований изменения и расторжения договора (иные случаи) (п.2 ст.450 ГК) (существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора (ст.451 ГК) – возможно ставить вопрос об изменении или расторжении почти любого договора, за исключением тех, которые прямо предусматривают иное, или это не вытекает из их существа).

Если стороны не придут к соглашению о дальнейшей судьбе договора при существенном изменении исходных обстоятельств (спор может быть перенесен в суд), для того чтобы суд принял решение об изменении или расторжении договора необходимо наличие следующих условий:1) в момент заключения договора стороны исходили из того, что такое изменение обстоятельства не произойдет;2) изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная сторона не могла преодолеть после их возникновения при той степени заботливости и осмотрительности, которая от нее требовалась по характеру договора и условиям оборота;3) исполнение договора без изменения его условий нарушило бы соответствующее договору соотношение имущественных интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной стороны ущерб, в результате чего она бы лишилась того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора;4) из обычаев делового оборота или существа договора не вытекает, что риск изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона.

При отсутствии хотя бы одного из перечисленных условий в иске будет отказано (для совпадения всех требуемых условий должно произойти что-то экстраординарное).В связи с существенным изменением обстоятельств договор (как правило) расторгается (а не изменяется) (изменение договора по решению суда возможно в двух случаях: когда расторжение договора противоречит общественным интересам; когда расторжение повлечет для сторон ущерб, значительно превышающий затраты, необходимые для исполнения договора на измененных судом условиях).

Общие требования к форме соглашения об изменении и расторжении договора (она должна быть той же, что и форма соответствующего договора (устной или письменной (простой или нотариальной))).Договор считается измененным или расторгнутым (обязательства сторон – измененными или прекращенными) с момента заключения соглашения об изменении или о расторжении договора (если иное не вытекает из соглашения или характера изменения договора).

Суд может рассмотреть по существу спор об изменении или расторжении договора только в случае представления истцом доказательств, подтверждающих принятие мер по урегулированию разногласий с ответчиком (мер досудебного порядка урегулирования спора).

Договор считается измененным или расторгнутым (обязательства сторон – измененными или прекращенными) с момента вступления в законную силу решения суда об изменении или расторжении договора (в данном случае стороны не могут предусмотреть иной момент изменения или расторжения договора).

В случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично (заинтересованной стороне достаточно только заявить своему контрагенту (контрагентам) об отказе от исполнения договора) (односторонний отказ должен совершаться в той же форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев делового оборота не вытекает иное)

В случае полного или частичного одностороннего отказа от исполнения договора моментом его расторжения или изменения (прекращения или изменения обязательств сторон) является момент, когда одна сторона узнала или должна была узнать об одностороннем отказе другой стороны от исполнения договора .Стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до момента изменения или расторжения (реституция не допускается) (законом или соглашением сторон может быть предусмотрено право одной или обеих сторон договора на реституцию).

Сторона, являющаяся инициатором изменения или расторжения договора, может потребовать возмещения убытков, причиненных его изменением или расторжением (только в случае, если договор изменен или расторгнут вследствие его существенного нарушения контрагентом).




1. реферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Луганськ 2002
2. Государство и право США в новое время
3. Тема Організація амбулаторнополіклінічної допомоги ПОЛІКЛІНІКА лікувальнопрофілактичний заклад я
4. Здесь очень жесткие кнопки управления
5. ям междоусобицы А4 Нерли домострой книгопеч
6. Статистическая проверка гипотез
7. Реферат- Теория установки Узнадзе
8. These lws hve mny sources nd re encted for mny purposes
9. ГМУ заочное отделение Темы контрольных работ Вредные и токсичные вещества в нефтегазовой отра
10. Программное обеспечение ПО
11. тема состоящая из взаимосвязанных и соподчиненных органов и систем взаимоотношения которых предопределены
12. Модернизация в городской системе образования
13. Казаки
14. Статья- Использование принципа финансовой пирамиды для организации эффективного предприятия
15. Звуковые волны
16. Геоэкологическое районирование Украины
17. Ланкс18 2.1. Общая характеристика предприятия и основные риски в деятельности ООО
18. тема бухгалтерского учета и отчетности предполагает наличие достаточного числа пользователей нуждающихся
19. варианты кризисов взрослых людей которые неизбежно подстерегают каждого человека после 35летнего возраста
20. У меня проблемная кожа