Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.net

Понятие ГП и его отграничение от смежных отраслей права

Работа добавлена на сайт samzan.net: 2016-03-30

Поможем написать учебную работу

Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.

Предоплата всего

от 25%

Подписываем

договор

Выберите тип работы:

Скидка 25% при заказе до 17.5.2024

1. Понятие ГП и его отграничение от смежных отраслей права. ГП занимает центр.место среди прав.отраслей, регулирующих имущ.отношения. Подтверждением его ключевой роли служит тот факт, что именно нормы ГП применяются к семейным, труд., эколог. отношениям в случае пробелов в соотв-щем спец.законодательстве. В условиях изменения произв.отношений, развития многообразных форм собственности и многоукладного рыночного хоз-ва усиливается потребность в гр.-правовом регул-нии общ.отношений, рассчитанном на равноправии участников. В гр.-правовых нормах реализуется необходимость поддержания инд-ного и коллективного предпринимательства, борьба с монопольным положением отдельных товаропроизводителей, защита интересов потребителей. Отграничение осущ-ся по предметному признаку, т.е. по кругу общ.отношений, которые регул-ся соответствующей отраслью права, с учетом метода правового регул-ния, присущего каждой отдельной отрасли права. Именно таким образом происходит отграничение ГП от смежных отраслей. Адм-ное право, как и гражданское, регулирует имущ-ные отношения, однако это отношения, складывающиеся в сфере исполнительно-распорядительной деят-ти гос.органов. Основной метод правового регул-ния адм-ного права — власть-подчинение. Финансовое право регулирует имущ-ные отношения, складывающиеся в сфере осущ-ния гос-вом его финансовой (бюджетной, эмиссионной и др.) и налоговой деят-ти. Основной метод правового регул-ния финансового права также — власть-подчинение. Земельное право регулирует отношения по управлению земельным фондом, определяет режим землепользования. Метод правового регул-ния земельного права характ-ся подчинением одной из сторон правоотношения другой. Труд.право отличается от гражданского спецификой предмета правого регул-ния. Труд.право регулирует отношения, складывающиеся между администрацией и рабочими внутри одной организации. Метод регул-ния труд.отношений характ-ся равноправием участников с подчинением правилам внутреннего труд.распорядка. Семейное право раньше было частью ГП. В настоящее время это самостоятельная отрасль права, имеющая специфический предмет правового регул-ния - отношения внутри семьи: отношения супругов, родителей и детей и некоторые другие.

2. Предмет гр.-правового рег-ния. Понимаются те общ.отношения, которые регулируются нормами ГП. К ним относятся две группы отношений: имущ-ные, связанные с принадлежностью имущ-ва опр-ным лицам или с переходом имущ-ва от одного лица к другому; личные неимущ-ные отношения, обладающие свойствами, позволяющими применить к ним нормы ГП. Особенностью отношений, регулируемых ГП, является то, что они возникают между равноправными и независимыми друг от друга субъектами. Основную массу отношений, регул-мых ГП составляют, прежде всего, имущ-ные отношения. Под имуществом в ГП понимают не только вещи, но и имущ-ные права. Имущ-ные отношения всегда возникают и сущ-т либо в связи с нахождением имущ-ва у опр-ного лица, либо в связи с переходом имущ-ва от одного лица к другому. Необходимо различать две основные группы имущ-ных отношений, регулируемых ГП: вещные отношения – отношения, связанные с обладанием тем или иным субъектом определенными вещами (имущ-вом); обязательственные отношения – отношения, связанные с переходом имущ-ных благ от одних лиц к другим. Наряду с имущ-ными предметом гр.-правового регулирования явл-ся также личные неимущ-ные отношения, характ-щиеся след.основными чертами: лишены эконом.содержания, независимо от их связи с имущ-ными отношениями; имеют неразрывную связь с личностью. Предметом личных неимущ-ных отношений явл-ся немат-ные блага: имя, честь, достоинство, деловая репутация, авторство на произведения науки, литературы, искусства и изобретения. ГП позволяет выделить два основных вида личных неимущ-ных отношений: личные неимущ-ные отношения, непосредственно связанные с имущее-ными (отношения, возникающие по поводу авторства на произведения науки, литературы, изобретения и рац.предложения, а также, связанные с присвоением организациям фирменного наименования, производственной марки или товарного знака); личные неимущ-ные отношения, хотя непосредственно и не связанные с имущ-ными, но в некоторых случаях могущие повлечь за собой невыгодные личные или имущ-ные последствия для их участников (отношения, связанные с защитой чести и достоинства граждан, деловой репутации организации). Регулирование такого рода отношений нормами ГП обусловлена тем, что они обладают свойствами, которые поддаются гр.-правовому регулированию.

3. Метод гр.правового регулирования. Под методом прав.регул-ния общ.отношений понимается совокупность способов, средств, приемов, посредством которых право воздействует на общ.отношения. Особенности гр.-правового метода регулирования общ.отношений выражаются в том, что ГП, прежде всего юридически, закрепляет независимость и самостоятельность субъектов. Она выражается в признании за организациями и гражданами юридического равенства и в отсутствии между ними отношения власти и подчинения. Юридическое равноправие означает равноправие всех форм собственности, имущественно-распорядительной самостоятельности при организации хозяйственных связей между ними, а также в равенстве мер юридической ответственности. Поскольку основную массу гражданско-правовых отношений составляют имущественные отношения, то и гражданско-правовая ответственность также должна носить имущественный характер.

4. Функции и основные принципы ГП.

Под правовыми принципами понимаются руководящие положения права, его основные начала, выражающие объективные закономерности, тенденции и потребности общ-ва, определяющие сущность всей системы, отрасли или института права и имеющие в силу их прав.закрепления общеобязательное значение. В ГК нашли законодательное закрепление важнейшие принципы ГП. Это означает, что они м/б непосредственно применены в случаях, когда в гражданском законодательстве не обнаружены нормы права, регулирующие соответствующие имущ-ные или личные неимущ-ные отношения и необходимо применить аналогию права. К основным принципам ГП относятся принципы: равенства участников гражданских правоотношений; неприкосновенности собственности; свободы договора; добросовестности и разумности участников гражданских правоотношений; недопустимости произвольного вмешательства в частные дела; беспрепятственного осуществления гражданских прав; обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной защиты; диспозитивности.

Функции ГП — это основные направления правового воздействия на поведение субъектов права посредством правовых норм. Основными функциями ГП являются: регулятивная — обеспечивает воздействие ГП на нормально существующие отношения путем наделения сторон правами и обязанностями; охранительная — обеспечивает возмещение ущерба, причиненного участникам гражд.правоотношений вследствие нарушения их законных прав, а также восстановление нарушенных личных неимущ-ных прав граждан и организаций; превентивно-воспитательная функция побуждает участников к правомерному поведению, к недопущению гражданских правонарушений. Некоторыми авторами выделяются также стимулирующая и компенсационная функции ГП.

5. Система ГП. Под системой права понимается совокупность элементов, находящихся в отношениях друг с другом, которая образует определенную целостность, единство. Каждая из отраслей права имеет свою систему, состоящую из следующих структурных подразделений: правовых норм, субинститутов, институтов и подотраслей. Правовая норма — обязательное правило, установленное государством и лежащее в основе отрасли права. Правовые нормы, регулирующие сравнительно небольшую группу однородных общественных отношений, образуют субинститут данной отрасли права (например, субинститут розничной купли-продажи в институте купли-продажи). Правовой институт - совокупность правовых норм, регулирующих специфическую совокупность общественных отношений (например, институт исковой давности, институт купли-продажи). Подотрасль права - совокупность нескольких однородных и предметно взаимосвязанных гражданско-правовых институтов. Можно выделить четыре подотрасли гражданского права: 1) право собственности и другие вещные права, 2) обязательственное право, 3) исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальная собственность), 4) наследственное право. В юридической литературе нет единства мнений о составе подотраслей гражданского права. Некоторые авторы (Т.И. Илларионова) выделяют две подотрасли гражданского права: право собственности и обязательственное право, другие (Е.А. Суханов) выделяют шесть подотраслей: право собственности и другие вещные права, обязательственное право, личные неимущественные права, право на результаты творческой деятельности, семейное право, наследственное право.

6. Понятие гражданского законодательства и его состав. Гражд.законод-во — это система нормативных правовых актов, содержащих нормы ГП. Понятие гражд.законод-ва не тождественно ГП. Понятие «гражд.право» более широкое, нежели понятие «гражданское законод-во». Но эти категории тесно связаны друг с другом. Связь определяется как связь содержания и формы. Гражд.законод-во — это совокупность Н.П.А., в которых соотв-щие нормы находят свое официальное выражение. Данные формы и именуются источниками гражданского права. Источник права — это форма отражения и сохранения сведений о правилах поведения в гражданском обороте, легализованных гос-вом и обществом. В гражд.законод-ве выделяют общие и специальные Н.П.А.. Общие регулируют все гражданские отношения. Специальные акты регулируют либо определенные виды отношений, либо определенные виды деятельности. В частности, к специальному законодательству относится транспортное законодательство, законодательство о защите прав потребителей и др. Согласно ст. 3 ГК гражд.законод-во образует систему Н.П.А., которая включает: законодательные акты (Конституция, ГК и законы, декреты и указы Президента); иные акты законодательства. Это содержащие гражданско-правовые нормы: распоряжения Президента; постановления Правительства; акты Конституционного Суда, Верховного Суда, Высшего Хоз-ного Суда, Национального банка; акты министерств, иных республиканских органов гос.управления, местных органов управления и самоуправления.

7. Виды гражд.-правовых нормативных актов. . Гражданское законодательство - система нормативных правовых актов, которая включает в себя содержащие нормы гражданского права: законодательные акты (Конституция Республики Беларусь, настоящий Кодекс и законы Республики Беларусь, декреты и указы Президента Республики Беларусь);

распоряжения Президента Республики Беларусь;

постановления Правительства Республики Беларусь, изданные в соответствии с законодательными актами;

акты Конституционного Суда Республики Беларусь, Верховного Суда Республики Беларусь, Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь, изданные в пределах их компетенции по регулированию гражданских отношений, установленной Конституцией Республики Беларусь и принятыми в соответствии с ней иными законодательными актами;

акты министерств, иных республиканских органов государственного управления, местных органов управления и самоуправления, изданные в случаях и пределах, предусмотренных законодательными актами, распоряжениями Президента Республики Беларусь и постановлениями Правительства Республики Беларусь.

2. В случае расхождения акта законодательства с Конституцией Республики Беларусь действует Конституция.

В случае расхождения декрета или указа Президента Республики Беларусь с настоящим Кодексом или другим законом настоящий Кодекс или другой закон имеют верховенство лишь тогда, когда полномочия на издание декрета или указа были предоставлены законом.

Нормы гражданского права, содержащиеся в других законах, должны соответствовать настоящему Кодексу. В случае расхождения указанных актов с настоящим Кодексом действует последний.

В случае коллизии (расхождения) иных актов гражданского законодательства применяются правила, установленные законодательством Республики Беларусь о нормативных правовых актах.

8. Диспозитивные и импер-вные нормы ГП. Аналогия закона и права. Действие во времени, в пространстве и по кругу лиц. Импер-ная норма содержит предписание, обязат-ное для исполнения независимо от воли участников гражд.правоотношений, которое не м/б изменено по совместному дог-ру сторон (соглашение о неустойке д/б совершено в письменной форме независимо от формы основного обязат-ва). Несоблюдение письменной формы влечет недейств-ть соглашения о неустойке. Диспоз-ная — это норма, которая подлежит применению, если участники правоотношений не проявили свою волю и не урегулировали отношения по-иному. О диспозитивном хар-ре прав.нормы свидетельствует, в частности, содержащаяся в ней оговорка: «если иное не предусмотрено дог-ром». Право залогодержателя (право залога) на вещь, являющуюся предметом залога, распространяется на ее принадлежности, если иное не предусмотрено дог-ром. Аналогия закона выражается в том, что к соотв-щим отношениям, поскольку это не противоречит их существу, применяется норма гражд.законод-ва, регул-щая сходное отношение. Три условия применения аналогии закона: имеет место общ.отношение, которое входит  в предмет ГП; общ.отношение не урегул-но ни нормой права, ни соглашением сторон; имеется норма права, которая регулирует сходные общ.отношения. Смысл применения аналогии права состоит в том, что права и обязанности лица опред-ся исходя из общих начал и смысла гражд.законод-ва. Три условия применения аналогии права: имеет место общ.отношение, которое входит в предмет ГП; общ.отношение не урегул-но ни нормой права, ни соглашением сторон; нет нормы права, регул-щей сходные общ.отношения. Вначале стремятся применить аналогию закона и лишь при невозможности достичь подобным образом результата. Время действия закона начинается с момента вступления его в силу и сохраняется до момента утраты им юрид.силы. Основные положения о действии гражд.законод-ва во времени закреплены в Законе «О норм-ных прав.актах». Акты гражд.законод-ва не имеют обратной силы и применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие, в части прав и обязанностей, возникших после введения их в действие. Иное м/б предусмотрено Конст-цией и принятыми в соотв-вии с ней законод-ми актами. Придание обратной силы норм-му акту согласно Конст-ции возможно, если он смягчает или отменяет отв-ть гражданина либо иным образом улучшает положение лиц либо когда в самом норм-ном акте прямо предусм-ся, что его действие распростр-ся на отношения, возникшие до его вступления в силу. Действие гражд.законод-ва в пространстве подчинено правилу о том, что акты гражд.законод-ва действуют на территории, подведомственной принявшему их органу. В зависимости от того, каким органом издан акт норм-ного хар-ра, он применяется либо на всей территории РБ, либо на опред-ной ее части. Кроме того, территория действия отдельных норм-ных актов м/б ограничена. По общему правилу гражд.-правовые акты распр-няют свое действие на всех субъектов ГП: граждан, юрид.лиц, гос-во, иностранных физ-ких и юрид.лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории РБ. В тех случаях, когда действие норм-ного акта ограничивается опред-ной территорией, то акт действует только в отношении лиц, которые находятся на данной территории.

9. Значение суд.практики в применении и совершенствовании гражд.законод-ва. Обычай как источник ГП. Под суд.практикой принято понимать единообразные решения и определения судов общей компетенции и хоз-ных судов, вынесенные при разрешении по существу конкретных дел, также постановления и разъяснения Пленумов Верх.Суда и Высшего Хоз-ного Суда. В РБ судебный прецедент не является источником ГП, однако значение судебной практики нельзя недооценивать. Значение суд.практики в применении и совершенствовании гражд.законод-ва состоит в следующем: суд.практика является базой для совершенствования гражд.законод-ва; выявляет пробелы в действующем гражд.законод-ве и способствует их устранению. Пленум Верх.Суда и  Высшего Хоз-ного Суда изучают и обобщают судебную практику, анализируют суд.статистику и дают судам в порядке судебного толкования разъяснения по вопросам применения гражд.законод-ва, что способствует выработке единообразного понимания и применения гражданского законодательства судебными органами. В РБ обычай признается источником права в области регулирования гражданско-правовых отношений, осложненных иностранным элементом. Так, в соответствии с ГК право, подлежащее применению к гражданско-правовым отношениям с участием иностранных граждан или иностранных юрид.лиц либо осложненным иным иностранным элементом, определяется на основании Конституции, ГК, иных законодательных актов, м/д договоров РБ и не противоречащих законодательству РБ м/д обычаев. Такого рода обычаи распространены в сфере международной торговли. Они применяются при условии, что эти правила известны сторонам и нашли отражение в сделке в виде прямой отсылки. Что касается гражданско-правовых отношений, не осложненных иностранным элементом, то сфера применения обычая, обыкновения весьма ограничена в РБ. В ГК содержатся отдельные упоминания об учете местных обычаев при обращении в собственность общедоступных для сбора вещей, о необходимости соблюдать "обычно предъявляемые требования" при исполнении обязательств и т. д.

10. Понятие гражданского правоотношения, его особенности и структура. Гр.правоотношение юрид.связь равных, имущ-но и организационно обособленных субъектов имущ-ных и личных неим-ных отношений, выражающаяся в наличии у них субъективных прав и обязанностей, обеспеченных возможностью применения к их нарушителям гос.-принудительных мер имущ-ного хар-ра. Особенности гражданских правоотношений: субъекты гражданских правоотношений обособлены друг от друга, как в имущ-ном, так и в организационном плане, в силу чего они самостоятельны, независимы друг от друга, соотносятся друг с другом как равные; гражд.правоотношения формируются как правоотношения между равноправными субъектами, как правоотношения особого структурного типа, в которых обязанность корреспондирует субъективному праву как притязанию, а не как велению. В гражд.правоотношениях обязанный субъект во всех случаях находится в равном положении с управомоченным субъектом, т.е. в отношениях координации, а не субординации; самостоятельность участников общ.отношений, подпадающих под гр.-правовое регул-ние, диспозитивность указанного регул-ния обусловливают то обст-ство, что основными юрид.фактами, порождающими, изменяющими и прекращающими гражд.правоотношения, явл-ся акты свободного волеизъявления субъектов – сделки. в качестве юридических гарантий реализации гражданских правоотношений применяются присущие только гражданскому праву меры защиты субъективных гражданских прав и меры ответственности за неисполнение обязанностей, обладающие главным образом имущественным характером. В структуре гражданского, как и всякого другого правоотношения выделяют субъекты, объект, содержание (права и обязанности сторон). Субъекты - совокупность лиц, участвующих в данном правоотношении. В правоотношении во всех случаях участвуют не менее двух субъектов – управомоченный и обязанный. Объектом правоотношения является то, по поводу чего возникает и осуществляется деятельность его субъектов. Содержание правоотношения составляют субъективные права и обязанности его субъектов. Структура содержания правоотношения – способ взаимосвязи субъективных прав и обязанностей, составляющих содержание правоотношения.

11. Субъекты гр.правоотношений: общие положения. Правопреемство. Субъектами гр.правоотношений могут выступать: физ-кие и юрид.лица; респ-канские и адм.-территор.образ-ния, обладающие гражд.правосубъектностью. Правосубъектность – соц.-правовая возможность субъекта быть участником гр.правоотношений. Предпосылками и составными частями гр.правосубъектности явл-ся правоспособность и дееспособность субъектов.  Правоспособность – способность субъекта иметь гр.права и обязанности. Дееспособность – способность субъекта своими действиями приобретать для себя права и создавать для себя обязанности. Дееспособность также включает в себя способность субъекта своими действиями осуществлять права и исполнять обязанности. К тому же дееспособность охватывает и деликтоспособность субъекта – способность самостоятельно нести ответственность за совершенные гражданские правонарушения. Юридические лица и совершеннолетние граждане обладают всеми элементами гражданской правосубъектности. В каждом гражданском правоотношении различают две стороны – управомоченную и обязанную. Как на управомоченной так и на обязанной стороне могут выступать одно или несколько лиц (субъектов). Например, несколько граждан решили купить жилой дом с определением доли каждого. Договор купли-продажи дома в таких случаях заключается один, и в возникшем на его основе правоотношении по купле-продаже будут две стороны – покупатель и продавец; только одна сторона – покупатель - будет представлена несколькими субъектами. Состав участников гражданского правоотношения может изменяться в порядке правопреемства, под которым понимают переход прав и обязанностей от одного лица – правопредшественника к другому лицу – правопреемнику, заменяющему его в правоотношении. Всякое гражданское правоотношение имеет свой объект, в качестве которого выступает то, по поводу чего возникает и осуществляется деятельность его участников. Деятельность субъектов гражданских правоотношений ограничена границами субъективных гражданских прав и обязанностей. Но, как и любая человеческая деятельность, деятельность субъектов гражданских правоотношений, в результате которых возникают, осуществляются и исполняются субъективные гражданские права и обязанности, не может быть беспредметной. Она всегда направлена на существующие материальные и идеальные блага либо на их создание. В силу этого гражданские правоотношения оказываются связанными с системой реальных жизненных отношений, с материальными и духовными ценностями общества через деятельность субъектов по приобретению, осуществлению и исполнению субъективных гражданских прав и обязанностей. Правопреемство — это переход прав и обязанностей от одного лица (правообладателя) к другому (правопреемнику). Правопреемство предполагает изменение субъектного состава сущ-щего правоотношения. Большинство субъективных прав и обязанностей могут переходить от одного лица к другому в рамках сущ-щих правоотношений. Однако в рез-те правопреемства не могут передаваться права, которые носят личный характер. Так, не допускается уступка требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. Личные неимущ-ные права не м/б объектом правопреемства. Правопреемство может осущ-ся: по инициативе самих участников гражд.правоотношений (при заключении ими дог-ров об уступке права требования и переводе долга); по решению суда (в случае продажи участником долевой собственности доли с нарушением преимущ-ного права покупки другой участник долевой собственности имеет право в течение 3 мес. требовать в суд.порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя); в соответствии с законод-вом (при реорганизации юридического лица, наследовании имущества граждан).

12. Содержание гр.правоотношения. Понятие субъективного ГП и гр.правовой обязанности. Отличие субъективного права от права в объективном смысле и правоспособности. Содержание гр.правоотношения составляют субъект.права и обязанности его участников. Субъективное ГП есть мера дозволенного поведения субъекта гражд.правоотношения. Субъективное гражд.право – сложное юрид.образование, имеющее собственное содержание, которое состоит из юрид.возможностей, представленных субъекту. Юрид.возможности как составные части содержания субъективного ГП наз-ся правомочиями. При всем разнообразии содержания субъект.гражд.прав можно обнаружить, что оно явл-ся рез-том разновариантных комбинаций трех правомочий: правомочия требования, представляющего собой возможность требовать от обязанного субъекта исполнения возложенных на него обязанностей; правомочия на собственные действия, означающего возможность самост-ного совершения субъектом фактических и юрид.значимых действий; правомочия на защиту, выступающего в кач-ве возможности использования или требования использования гос.-принудительных мер в случаях нарушения субъект.права. Классической моделью субъект.гражд.права, включающего в свое содержание всю триаду правомочий, явл-ся субъективное право собственности. Собственник обладает юрид.возможностью требовать от всех лиц, чтобы они не нарушали принадлежащее ему право собственности. Он также имеет право требовать применения к правонарушителям мер гос.-принудительного воздействия. Но главное и определяющее ядро в содержании субъект.права собственности – правомочие субъекта на собственные действия по владению, пользованию и распоряжению принадлежащим ему имуществом по своему усмотрению. Субъект.обязанность – мера должного поведения участника гражд.правоотношения. Сущность обязанностей кроется в необходимости совершения субъектом опред-ных действий или воздержания от соц.-вредных действий. В гражд.правоотношениях различают два типа обязанностей – пассивный и активный. Это обусловлено наличием в гражд.-правовом рег-нии общ.отношений двух способов законодательного закрепления обязанностей – позитивного обязывания и метода запретов. Обязанности пассивного типа вытекают из гражд.-правовых запретов и по своей природе означают юрид.невозможность совершения действий, нарушающих интересы гос-ва и управомоченных лиц. Одна из главных функций запретов состоит в установлении пределов осущ-ния субъективных гражд.прав (например, собственник при осущ-нии своих правомочий наносить ущерб окруж.среде). Запреты порождают обязанности одного субъекта гражд.правоотношения перед другим: запрет одностороннего отказа от исполнения дог-ра, перевод долга без согласия кредитора и им подобные. Всякая гражд.-правовая обязанность активного типа содержит требование к субъекту совершить действие либо по передаче имущ-ва или иного соц.блага, либо по выполнению работы, созданию и исп-нию произведений литературы, науки и искусства, либо по оказанию услуги. Требование, заключенное в обязанности и составляющее ее содержание, означает для обязанного субъекта необходимость действовать в интересах управомоченного субъекта, так как оно обеспечивается санкцией за неисполнение обязанности. Соц.назначение гражд.-правовых обязанностей активного типа состоит в побуждении субъектов к совершению общ.полезных действий. 

13. Виды гр.правоотношений. По хар-ру взаимосвязи управомоченного и обязанного субъектов различаются абсолютные и относительные правоотношения; по объекту разделяются правоотношения имущ-ного и неимущ-ного хар-ра; по способу удовлетворения интересов управомоченного лица разграничиваются вещные и обязат-ные правоотношения. Абсолютные правоотношения – такие правоотношения, в которых управомоченному лицу противостоит неопределенный круг обязанных субъектов. Например, правоотношения собственности, авторства на произведения науки, лит-ры и искусства, на изобретения и промышленные образцы. В них управомочен собственник, а ему противостоят все остальные субъекты, обязанные не нарушать правомочия собственника. Относительными наз-ся гражд.правоотношения, в которых управомоченному лицу противостоит строго определенное управомоченное лицо. Круг относительных гражд.правоотношений весьма широк. Он включает в себя обязат-ные правоотношения; правоотношения, возникающие в рез-те исп-вания произведений, изобретений; правоотношения по реализации мер гражд.-правовой защиты. Для относительных правоотношений характерна сложная системная структура содержания. Во-первых, в них ядро содержания составляют основные права и обязанности сторон. Например, обязанность продавца передать вещь и право покупателя требовать передачи вещи; право продавца требовать уплаты покупной цены и обязанность покупателя внести ее. Во-вторых, наряду с осн.правами и обязанностями сущ-т права и обязанности, обеспечивающие порядок осущ-ния основных прав и обязанностей. Например, права и обязанности по способу и формам передачи вещи, упаковке и обеспечению сохранности вещи, по сообщению информации о правах третьих лиц на вещь. Практ.разграничение абсолютных и относ-ных правоотношений состоит в том, что при нарушении абсолютного права меры защиты и отв-ти м/б применены к любому нарушителю, а при нарушении относ-ного права может отвечать только строго определенное лицо, обязанное своими действиями удовлетворить интересы управомоченного. Имущ-ные и неим-ные правоотношения. Правоотношения имущ-ного хар-ра имеют своим объектом мат-ные блага (имущ-во) и отражают либо принадлежность имущ-ва определ.кругу (правоотношения собственности, хоз.ведения, оперативного управления), либо переход имущ-ва (по дог-ру, в порядке наследования, возмещения вреда). Правоотношения, имеющие в кач-ве объектов личные неимущ-ные блага: авторство на произведения, изобретения; личное имя, товарный знак; честь и достоинство, - именуются личными неимущ-ными. Практическое разграничение данных правоотношений состоит, в частности, в том, что при нарушении прав и обязанностей, вытекающих из имущ-ных правоотношений, к нарушителю прим-ся санкции имущ-ного хар-ра, тогда как при нарушении неимущ-ных прав и обязанностей обычно применяются иные меры правоохр-ного хар-ра (признание права авторства за опред-ным лицом, опровержение сведений, порочащие честь и достоинство). Вещные и обязат-ные правоотношения. Вещные правоотношения – правоотношения, фиксирующие статику имущ-ного положения субъектов. Они отражают нахождение вещей в собственности, в хоз.ведении, операт.управлении, залоге. Обязат-ные правоотношения – правоотношения, опосредующие динамику имущ-ных отношений по передаче имущ-ва, вып-нию работ, оказанию услуг, созданию и исп-ванию продуктов творч.деят-ти. Практич-значение разграничения вещных и обязат-ных правоотношений состоит в следующем. Вещные правоотношения реал-ся непосредственными действиями самого управомоченного лица, а обязат-ные – через исполнение обязанностей должником. Иначе говоря, носитель вещного права имеет возможность непосредственно без содействия обязанных лиц удовлетворить свои интересы, в то время как лицо, обладающее обязат-ным правом, может удовлетворить свой интерес через действия обязанного лица. Такое положение объясняется тем, что вещные правоотношения – абсолютны, а обязательственные – относительны.

14. Физ.лица как субъекты ГП: общ.положения. Правоспособность физ.лиц, ее содержание. Способность физ.лица быть субъектом ГП называется правосубъектностью. Правосубъектность включает в себя право- и дееспособность. Способность иметь гражд.права и нести обязанности именуется в ГП гражд.правоспособностью признается в равной мере за всеми гражданами с момента рождения и до смерти. Это означает возм-ть быть участником всех дозволенных законом гражд.правоотношений. Возможность быть субъектом всех прав и обязанностей гарантируется каждому гражд-ну. Наличие правоспособности не зависит от возраста, физ-ких или умственных способностей гражданина. Одинаковая правоспособность не означает равенства объема конкретных субъект.прав, так как гражд.правоспособность означает юрид-кую, а не факт.способность быть носителем конкретных прав и обязанностей. Обладание гражд.правоспособностью не порождает у гражд-на конкретных субъект.прав, а явл-ся необходимым условием их возникновения. Возникновение правоспособности связано с моментом рождения. Прекращается правоспособность только смертью лица либо в рез-те объявления его умершим. Никто не может лишить гражданина правоспособности или ограничить ее иначе как в случаях и порядке, установленных законом. Законом м/б предусмотрены порядок и условия ограничения отдельных элементов правоспособности, т.е. лишение гражд-на части правовых возможностей. Часто это связано с применением санкций, предусмотренных уг.законодательством. Сам гражданин также не может лишить себя правоспособности или отказаться от нее, что вытекает из ГК: сделки, направленные на ограничение правоспособности или дееспособности, ничтожны, за исключением случаев, когда такие сделки допускаются законом. Объем содержания правоспособности определяется ГК, согласно которой граждане могут в соответствии с законод-вом иметь имущ-во на праве собственности; заниматься предприн-кой и любой иной не запрещенной законодательными актами деятельностью; создавать юрид.лица самостоятельно или совместно с др.гражданами и юрид.лицами; совершать не противоречащие законод-ву сделки и участвовать в обязательствах; избирать место жит-ва; иметь права авторов произведений науки, лит-ры или искусства, изобретений или иных охраняемых законодательством рез-тов интеллект.деят-ти; иметь иные имущ-ные и личные неимущ-ные права. В новый ГК включены спец.нормы, регул-щие предприним-кую деят-ть граждан. Согласно ГК, граждане вправе заниматься предприн.деят-тью без образования юрид.лица с момента гос.регистрации в кач-ве индид.предпринимателя. Согласно ГК, к предприн.деят-ти граждан, осущ-мой без образования юрид.лица, применяются правила ГК, которые регулируют деят-ть юрид.лиц, явл-ся коммерческими организациями, если иное не вытекает из законодательства или сущ-ва правоотношения. Правоспособность иностранцев и ЛБГ в РБ определяется мат.-правовой нормой, содержащейся в ГК, - иностранным гражданам и ЛБГ предоставляется нац.режим, т.е. они пользуются гражд.правоспособностью наравне с гражданами РБ.

15. Дееспособность физ.лиц: общ.положения. Гражд.дееспособностью в соответствии с ГК именуется способность гражданина своими действиями приобретать и осущ-ть гражд.права, создавать для себя гражд.обязанности и исполнять их. Данное определение позволяет выделить отдельные составляющие дееспособности, а именно: способность приобретать гражданские права и создавать соответствующие обязанности; способность осуществлять гражданские права и реализовывать обязанности; способность нести имущественную ответственность. Полная гражд.дееспособность означает, что лицо способно понимать сущность и значение своих действий, руководить ими. Поэтому в полном объеме гражд.дееспособность возникает по достижении 18-л., т.е. с наступлением совершеннолетия. Кодекс содержит несколько исключений из этого правила. Так, гражданин, не достигший 18-летнего возраста, приобретает дееспособность в полном объеме со времени вступления в брак. Кроме того, в новом гражданском кодексе появилось такое понятие как «эмансипация». Согласно ст. 26 ГК, несовершеннолетний, достигший 16 лет, может быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору (контракту) или с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается предпринимательской деятельностью. Объявление такого несовершеннолетнего полностью дееспособным производится по решению органов опеки и попечительства. Если согласие вышеуказанных лиц отсутствует, то эмансипация объявляется по решению суда. Лица, ставшие дееспособными вследствие вступления в брак либо объявленные дееспособными в результате эмансипации, имеют те же права и обязанности, что и лица, достигшие 18-л.

16. Объем дееспособности малолетних и несов-летних граждан. Объем дееспособности несов-летних зависит от их возраста. В соотв-вии с ГК несов-летние в возрасте до 14 л. (малолетние) вправе самостоятельно совершать: мелкие быт.сделки,  сделки, напр-ные на безвозмездное получение выгод, если такие сделки не требуют нотар-ного удостоверения или оформления либо гос.регистрации,  сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем или с согласия последнего – третьим лицом для опред-ной цели или для свободного распоряжения. Законод-во не содержит определения мелкой быт.сделки. Все остальные сделки за малолетних  могут совершать от их имени только их законные представители. Имущ-ную отв-ть по сделкам малолетних, в т.ч. по сделкам, совершенным ими самостоятельно, несут их родители. Сделка, совершенная малолетним за пределами предост-ного ему законом объема дееспособности, является ничтожной. Однако в интересах малолетнего совершенная им сделка м/б признана действительной при условии, что сделка совершена к выгоде малолетнего. Решение о признании такой сделки действ-ной принимается судом. Объем дееспособности несов-летних в возрасте от 14 до 18 л. значительно больше объема дееспособности малолетних. В соответствии с ГК такие несов-летние вправе самостоятельно без согласия родителей распоряжаться своим заработком, стипендией и иными собственными доходами; осущ-ть права автора произведения науки, лит-ры или искусства, изобретения или иного охраняемого законод-вом рез-та своей интелл-ной деят-ти; вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими в соотв-вии с законод-ством; совершать мелкие быт.сделки; сделки, направленные на безвозмездное получение выгод, не требующие нотар.удостоверения или оформления либо гос.регистрации; сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем либо третьим лицом для определенной цели или для свободного распоряжения. Несов-летние по достижении 16 л. вправе быть членами кооперативов. Все другие сделки, за исключением выше перечисленных, несов-летние в возрасте от 14 до 18 л. вправе совершать с согласия своих законных представителей. Причем согласие законных представителей д/б выражено в письменной форме. Письменное согласие д/б в наличии до совершения сделки либо сделка м/б письменно одобрена родителями после ее совершения. Согласно ГК, сделка, совершенная таким несов-летним без согласия его родителей в случаях, когда такое согласие требуется, м/б признана судом недейств-ной по иску законных предст-лей несов-летнего. Несов-летние за причиненный им вред самостоятельно несут отв-ть на общих основаниях. В соответствии с ГК в случае, когда у несов-летнего нет доходов или иного имущ-ва, достаточных для возмещения вреда, вред д/б возмещен полностью или в недостающей части его родителями, если они не докажут, что вред возник не по их вине. По ходат-ву законных представителей несов-летнего либо органа опеки и попечительства суд при наличии достаточных оснований может ограничить или лишить несов-летнего права самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией или иными доходами. На практике основанием для заявления такого ходат-ва могут яв-ся расточительство, увлечение азартными играми, иная неразумная трата средств.

17. Ограничение дееспособности граждан. Признание гражданина недееспособным. Гражданин, который вследствие психич.расстройства (душевной болезни или слабоумия) не может понимать значения своих действий или руководить ими, м/б признан судом недееспособным. Для определения психич.состояния гражд-на суд назначает суд.-психиатрическую экспертизу. Порядок признания гражданина недееспособным опред-ся гражд. Процесс.законодательством. Над таким гражданином органом опеки и попечительства устанавливается опека. Опекун совершает в интересах гражд-на, признанного недееспособным, все сделки и несет по ним отв-ть. Сделки, совершенные гражданином, признанным недееспособным вследствие психич.расстройства, явл-ся ничтожными. Однако в интересах гражданина, признанного недееспособным, совершенная им сделка м/б признана судом действ-ной по требованию опекуна, если она совершена к выгоде такого гражданина. Вред, причиненный таким гражданином, возмещают его опекун или организация, обязанная осущ-ть за ним надзор, если не докажут, что вред возник не по их вине. Решение о признании гражд-на недееспособным вследствие психич.расстройства м/б отменено, если отпали основания, в силу которых гражданин был признан недееспособным. На основании решения суда о признании гражданина дееспособным отменяется устан-ная над ним опека. Соверш-летний гражданин м/б ограничен в дееспособности судом. ГК в кач-ве основания для ограничения дееспособности гражд-на называет злоупотребление спиртными напитками, наркот.средствами либо психотропными вещ-ми, в рез-те чего семья этого гражданина ставиться в тяжелое мат-ное положение. Тяжелое мат-ное положение семьи может вызываться как уклонением лица от исполнения своих мат-ных обязанностей перед нею, так и затратами семьи на содержание гражданина, злоупотр-щего спиртными напитками, наркот.средствами либо психотропными вещ-вами. Для признания лица ограниченно дееспособным не требуется, чтобы лицо являлось хронич.алкоголиком. Гражданину, ограниченному в дееспособности, назначается попечитель. Такой гражданин вправе совершать самостоятельно мелкие бытовые сделки. Совершать другие сделки, а также получать свой заработок, пенсию или иные доходы и распоряжаться ими он вправе лишь с согласия попечителя. Согласно ГК, сделка по распоряжению имущ-вом, совершенная ограниченным в дееспособности гражданином без согласия попечителя, м/б признана судом недействительной по иску попечителя. Ограничение в дееспособности не влияет на размер отв-ти гражданина. Он самостоятельно несет имущ-ную отв-ть по всем заключенным сделкам, а также отвечает на общих основаниях за причиненный вред. Суд отменяет ограничение дееспособности, если отпали основания, в силу которых гражданин был ограничен в дееспособности, также отменяется попечительство.

18. Опека и попечительство. Патронаж. Основные цели института опеки и попеч-тва — защита прав и интересов недееспособных или не полностью дееспособных граждан, а в отношении несов-летних — также и обеспечение их воспитания. Опека устанавливается над малолетними (несов-летними в возрасте до 14 л.), а также гражданами, признанными судом недееспособными, а попечительство — над несов-летними в возрасте от 14 до 18 л. и гражданами, ограниченными в дееспособности в суд.порядке. Основные различия между опекой и попеч-вом в объеме гражд.о-правовых обязанностей, которые закон возлагает на опекунов и попечителей, исходя из объема дееспособности их подопечных. Опекуны явл-ся законными представителями подопечных и совершают в их интересах все необходимые сделки. Попечители оказывают своим подопечным содействие в осущ-нии ими своих прав и исполнении обязанностей. ГК устанавливает основные гражд.-правовые обязанности опекунов и попечителей. Опекуны и попечители выступают в защиту прав и законных интересов подопечных, в том числе в судах, без спец. полномочия. Доходы подопечного, которыми он не вправе распоряжаться самостоятельно, расходуются опекуном или попечителем в интересах подопечного и с разрешения органа опеки и попеч-ва. На произведение расходов, связанных с содержанием подопечного, разрешения органов опеки и попеч-ва не требуется. Без предварительного согласия органа опеки и попеч-ва опекун не вправе совершать, а попечитель — давать согласие на совершение сделок по отчуждению, сдаче в аренду, в залог имущества; сделок, влекущих отказ от принадлежащих подопечному прав; раздел его имущества или выдел из него долей, а также любых других сделок, влекущих уменьшение имущества подопечного. Опекун, попечитель, их супруги и близкие родственники не вправе совершать сделки с подопечными. Патронаж — специфический вид представ-ва. Его специфика состоит в том, что он устанавливается над совершеннолетними дееспособными лицами, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности. Патронаж устанавливается и отменяется по просьбе совершеннолетнего дееспособного гражданина и не ограничивает его прав. Попечитель-помощник (лицо, осущ-щее патронаж) такого совершеннолетнего лица распоряжается имущ-вом, принадлежащим подопечному, на основании договора поручения или доверительного управления, заключенного с подопечным. Совершение других сделок осущ-ся попечителем-помощником с согласия подопечного.

19. Имя гражданина. М/жит-ва. Акты гражд.состояния. Имя — это средство индивидуализации его как участника гражд.правоотношений. Право на имя явл-ся личным правом гражданина. Сведения об имени заносятся в актовую запись о рождении ребенка. Имя включает в себя фамилию, собственное имя и отч-во. Фамилия опред-ся фамилией родителей (при разных фамилиях родителей - фамилией отца или матери). Собственное имя ребенку дается с согласия род-лей. Отч-во присваивается по собственному имени отца. Если отцовство не установлено — отчество ребенка записывается по указанию матери. Гражданин вправе переменить имя, полученное при рождении. Закон допускает использование псевдонима (вымышленного имени). Не допускается приобретение прав и обязанностей под именем другого лица. Гражданин, имя которого было неправомерно использовано, вправе потребовать возмещения вреда, причиненного вследствие такого использования. М/жит-ва — тот населенный пункт, где гражданин постоянно или преимущ-но проживает. При опред-нии м/жит-ва предполагается, что гражданин находится всегда в опред-ном месте, независимо от того, что в данный момент или в иной период времени он находится в другом месте. По смыслу ГК у гражданина м/б только одно м/жит-ва. Свободный выбор м/жит-ва — одно из важнейших конст-ных прав человека. М/жит-ва несов-летних в возрасте до 14 лет или граждан, находящихся под опекой, является м/жит-ва родителей, усыновителей, опекунов, независимо от того, где эти граждане проживают (легальное м/жит-ва). Точное определение м/жит-ва гражданина имеет юрид.значение, поскольку с ним законод-во связывает ряд важных юрид.последствий. В частности, ден.обязательства исполняются в м/жит-ва кредитора, иные обязательства исполняются в м/жит-ва должника, местом открытия наследства по общему правилу считается последнее м/жит-ва наследодателя. Гражданское состояние лица определяется совокупностью фактов, которые характеризуют гражданина как субъекта ГП.  Акты гражд.состояния — обстоятельства, с которыми законод-во связывает возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей гражданина. Акты гражд.состояния подлежат обязательной регистрации, поскольку точное установление (закрепление) этих фактов вызывается интересами не только отдельных граждан, но и интересами государства и общества.В соответствии со ст. 43 ГК гос.регистрации подлежат следующие акты гражд.состояния: рождение; заключение брака; расторжение брака; усыновление (удочерение); установление материнства и (или) отцовства; перемена имени; смерть гражданина. Регистрация актов гражд.состояния производится органами, регистрирующими акты гражд.состояния, путем внесения соответствующих записей в книги регистрации актов гражд.состояния и выдачи гражданам свидетельств на основании этих записей. При наличии спора между заинтересованными лицами либо отказе органа, регистрирующего акты гражд.состояния, в исправлении или изменении записи спор разрешается судом. Органы, регистрирующие акты гражд.состояния, порядок регистрации этих актов, порядок изменения, дополнения, исправления, восстановления и аннулирования записей актов гражд.состояния, формы книг регистрации актов гражд.состояния, порядок и сроки хранения таких книг, а также формы бланков свидетельств о регистрации актов гражд.состояния определяются законод-вом.

20. Понятие, условия и правовые последствия признания граждан безвестно отс-щими и объявления умершими. Признание безвестно отс-щим может последовать лишь при наличии юрид.состава, слагающегося из таких фактов, как: отсутствие лица в месте его постоянного жит-ва в течение 1 г.; отсутствие в течение этого срока сведений о месте его нахождения; невозможность установить место нахождения отс-щего. Правовые последствия признания лица безвестно отс-щим: на основании решения суда орган опеки и попеч-ва передает имущество безвестно отс-щего гражданина в доверительное управление опр-ному этим органом лицу; из имущ-ва выдается содержание лицам, которых безвестно отс-щий должен был содержать; по заявлению супруга безвестно отс-щего производится расторжение брака; прекращаются выданные безвестно отс-щим доверенности. В случае явки или обнаружения места пребывания гражд-на, признанного безвестно отс-щим, суд отменяет решение о признании его безвестно отс-щим. На основании решения суда отменяется доверительное управление имуществом этого гражданина. Если по истечении 3 л. со дня назначения доверительного управляющего решение о признании гражданина безвестно отс-щим не было отменено и не было обращения в суд об объявлении гражданина умершим, орган опеки и попеч-ва обязан обратиться в суд с заявлением об объявлении гражданина умершим. Объявление гражданина умершим может последовать лишь при наличии юрид.состава, слагающегося из таких фактов, как: 1) отсутствие лица в месте его постоянного жит-ва в течение 3 л. Если гражданин пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от опр-ного несчастного случая, такой срок сокращается до 6 мес. Если гражданин пропал без вести в связи с военными действиями, он м/б объявлен умершим не ранее чем по истечении 2 л. со времени окончания военных действий; 2) отсутствие в названные в п. 1 сроки сведений о месте его нахождения; 3) невозможность в течение этих сроков установить место нахождения отс-щего. Днем смерти гражданина, объявленного умершим, считается день вступления в законную силу суд.решения либо день его предполагаемой гибели от опр-ного несчастного случая. Закон связывает с объявлением гражданина умершим такие же последствия, которые наступают при смерти гражданина: наследники призываются к наследованию имущ-ва; прекращается брак с лицом, объявленным умершим; иждивенцы приобретают право на получение пенсий и пособий. В случае явки лица, объявленного умершим, суд отменяет решение об объявлении лица умершим. Гражданин вправе потребовать и возврата своего имущ-ва, которое безвозмездно перешло к другим лицам после объявления отс-щего умершим. Это правило не распространяется на деньги и ценные бумаги, которые не м/б истребованы у так называемых «добросовестных приобретателей». Если же имущ-во перешло по возмездным сделкам, эти лица обязаны возвратить имущ-во лишь в случае, если будет доказано, что, приобретая имущество, они знали, что гражданин факт-ки жив. Если же имущество перешло к государству (выморочное наследство), оно возвращается во всех случаях либо возвращается его стоимость (если возврат имущества в натуре невозможен).

21. Понятие и признаки юрид.лица. Юрид.лицом признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущ-во, несет самостоятельную ответственность по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Юрид.лицо должно иметь самостоятельный баланс или смету. Выделяют след. признаки юрид. лица: организационное единство, имущ-ная обособленность, способность самостоятельно отвечать по всем своим обязательствам своим имущ-вом, самостоятельное выступление в гражд.обороте и в любом суде от своего имени. Организационное единство означает, что юридическое лицо обладает определенной устойчивой структурой, системой органов управления, имеет соответствую соподчиненность. В соответствии с нормами законодательства учредительные документы практически всех юридических лиц должны содержать положения о структуре органов управления, их компетенции и.д. Имущ-ная обособленность означает, что юридическое лицо обладает имуществом, отделенным от имущ-ва других лиц. При этом не имеет значения вид имущества, а также то, на основании какого из вещных прав (право собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления) юридическое лицо обладает имуществом. Самост-ная имущ-ная отв-ть означает, что юридическое лицо несет самостоятельную гражд.-правовую ответственность по своим обязательствам своим имуществом. Учредители (участники) или собственники юридического лица, как правило, не несут ответственности по обязательствам юридического лица, также как и наоборот. Вместе с тем в ряде случаев из этого правила имеются исключения. В частности, могут нести субсидиарную (дополнительную) отв-ть: учредители (участники) общ-во с доп-ной отв-тью по обязательствам общ-ва, в пределах, определяемых его учредительными док-тами, но не менее чем в сумме, эквивалентной 1200 евро; участники полного товарищества и полные товарищи коммандитного товарищества по обязательствам товарищества всем своим имуществом; члены производственного кооператива, в том числе сельскохозяйственного производственного кооператива в равных долях, если иное не определено в его уставе, в пределах, установленных уставом, но не менее величины полученного годового дохода в производственном кооперативе. Кроме того, содержит положения о том, что если экономическая несостоятельность (банкротство) юридического лица вызвана учредителями (участниками), собственником имущества юридического лица или другими лицами, которые имеют право давать обязательные для этого юридического лица указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на таких лиц в случае недостаточности имущества юридического лица м/б возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам. Самостоятельное выступление в гражданском обороте – внешнее выражение самостоятельности юридического лица. Оно означает возможность от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести обязанности, а также выступать истцом и ответчиком в любом суде.

22. Правоспособность юрид.лица. Органы юрид.лица. Под правосубъектностью юрид.лица понимается наличие у него качеств субъекта права, т.е. правоспособности и дееспособности. Правоспособность юрид.лица - это его способность иметь гражд.права и принимать обязанности. Правоспособность возникает у юрид.лица в момент его создания, в то время юрид.лицо считается созданным с момента его гос.регистрации. В науке ГП различают общую (универсальную) и спец-ную правоспособность. Под общей правоспособностью понимается возможность субъекта права иметь любые права и обязанности, необходимые для осущ-ния любых видов деят-ти. Такая правоспособность характерна для граждан. Спец-ная предполагает наличие лишь таких прав и обязанностей, которые соотв-т целям его деят-ти и прямо зафиксированы в его учред-ных док-тах. Согласно ГК, юрид.лицо может иметь гражд.права, соотв-щие целям деят-ти, предусмотренным в его учредительных док-тах, а также предмету деят-ти, если он указан в учредительных док-тах, и нести связанные с этой деят-тью обязанности. Отдельными видами деят-ти, перечень которых опред-ся законодательством, юрид.лицо может заниматься только на основании спец.разрешения. В учредительных документах юрид.лица д/б предусмотрены виды деят-ти, которые будут осущ-ся коммерч.организацией. Виды деят-ти указываются в соответствии с Общегос-ным классификатором видов эконом. деят-ти, перечнем видов деят-ти, на осуществление которых требуется спец.разрешение. Т. обр., можно сделать вывод о том, что законодательство предусматривает правило специальной правоспособности для всех юрид.лиц. Естественно, государство заинтересовано в осуществлении предприятием именно определенных видов деятельности. Вместе с тем негосударственные коммерческие организации (имеющие в качестве основной цели деятельности извлечение прибыли) должны иметь гражданские права и обязанности, необходимые для осущ-ния любых видов деят-ти, не запрещенных законодательством. Это правило продиктовано особенностями рыночного механизма регулирования экономических отношений.

23. Местонахождение юрид.лиц. Место нахождения юридического лица имеет существенное значение при решении многих вопросов гражданского и гражданского процессуального права. Новый ГК вопрос о месте нахождения юридического лица решил иначе, чем ГК 1964 г. Местом нахождения юридического лица теперь является не место нахождения его постоянно действующего органа, а место его государственной регистрации, если в соответствии с законодательными актами в учредительных документах юридического лица не установлено иное (п. 2 ст. 50 ГК). Место нахождения юридического лица указывается в его учредительных документах (п. 3 ст. 50 ГК). Для государственной регистрации коммерческих и некоммерческих организаций учредители представляют гарантийное письмо или другой документ, подтверждающие право на размещение коммерческой организации. Таким документом, к примеру, может быть проект договора аренды.

Место нахождения юрид.лица определяется местом его гос.регистрации, если в соответствии с законод-ми актами в учредительных док-тах юрид.лица не установлено иное. Место нахождения юрид.лица (так же, как и его наименование) указывается в его учредительных док-тах. Представительством явл-ся обособленное подразделение юрид.лица, расположенное вне места его нахождения, осущ-щее защиту и представительство интересов юрид.лица, совершающее от его имени сделки и иные юрид.действия. Филиалом явл-ся обособленное подразделение юрид.лица, расположенное вне места его нахождения и осущ-щее все или часть его функций, в т.ч. функции представительства. Представительства и филиалы не явл-ся юрид.лицами. Они наделяются имуществом создавшим их юрид.лицом и действуют на основании утвержденных им положений. Представительства и филиалы д/б указаны в уставе создавшего их юрид.лица. Имущество представительства и филиала юрид.лица учитывается отдельно на балансе создавшего их юрид.лица. Руководители представительств и филиалов назначаются юрид.лицом и действуют на основании его доверенности. Представительством иностранной организации является ее обособленное подразделение, расположенное на территории РБ, осуществляющее защиту и представительство интересов иностранной организации и иные не противоречащие законод-ву функции. Представительство иностранной организации имеет наименование, содержащее указание на иностранную организацию, его создавшую.

24. Образование юрид.лиц, их учредит.док-ты. Выделяют три способа образования юридических лиц: распорядительный, разрешительный, явочно-нормативный. Согласно распорядительному порядку, юридические лица создаются по распоряжению (указу, постановлению, приказу) собственника либо уполномоченного им органа. В частности, в таком порядке создаются государственные унитарные предприятия. Разрешительный порядок состоит в том, что юридическое лицо создается по инициативе учредителей с согласия соответствующего государственного либо иного органа. В частности, такой порядок создания предусмотрен для предприятий с иностранными инвестициями. Регистрация предприятий с иностранными инвестициями осуществляется при наличии согласия соответствующего облисполкома, а также местных исполнительных комитетов в соответствии с их компетенцией на размещение предприятия на подведомственной территории. Явочно-нормативный порядок означает, что специального разрешения на создание юридического лица не требуется, так как его создание разрешено законодательством. Учредители образуют юридическое лицо по своему усмотрению, а соответствующий государственный орган только проверяет соблюдение установленного порядка. В явочно-нормативном порядке образуются частные унитарные предприятия, хозяйственные товарищества и общества, производственные кооперативы, общественные и религиозные организации (объединения), фонды на основе добровольных имущественных взносов (преследующие социальные, благотворительные, культурные, образовательные или иные общественно-полезные цели), объединения юридических лиц (ассоциации и союзы). Законность создания таких юридических лиц проверяется при их государственной регистрации. Юрид.лицо действует на основании устава (акц-ные общества, унитарные предприятия, производственные кооперативы, многие некоммерческие юридические лица), либо учредительного договора и устава (ООО, ОДО), либо только учредительного договора (полные и коммандитные товарищества). Учредительный договор заключается, а устав утверждается его учредителями. В учредительных документах должны содержаться следующие сведения: наименование юрид.лица; место его нахождения; цели деятельности; порядок управления деятельностью юридического лица; виды деятельности, которые будут осуществляться коммерческой организацией; сведения об обособленных подразделениях коммерческой организации (представительствах, филиалах) и др.

25.Способы прекращения юрид. лиц Реорганизация, её формы. ГК предусматривает пять форм реорганизации юридических лиц: слияние, присоединение, разделение, выделение и преобразование. Реорганизация юридического лица может быть осуществлена по решению его учредителей (участников) либо органа юридического лица, уполномоченного на то учредительными документами. При реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему другого юридического лица первое из них считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица. При слиянии юридических лиц права и обязанности каждого из них переходят к вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным актом. При присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к последнему переходят права и обязанности присоединенного юридического лица в соответствии с передаточным актом. При разделении юридического лица его права и обязанности переходят к вновь возникшим юрид.лицам в соответствии с разделительным балансом. При выделении из состава юрид.лица одного или нескольких юрид.лиц к каждому из них в соответствии с разделительным балансом переходят права и обязанности реорганизованного юридического лица. При преобразовании юридического лица одного вида в юрид.лицо другого вида (изменение организационно-правовой формы) к вновь возникшему юридическому лицу переходят права и обязанности реорганизованного юридического лица в соответствии с передаточным актом, за исключением прав и обязанностей, которые не могут принадлежать возникшему юрид.лицу. Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного юрид.лица в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами. Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются учредителями (участниками) юридического лица или органом, принявшими решение о реорганизации юридического лица, и представляются вместе с учредительными документами для регистрации вновь возникших юридических лиц или внесения изменений в учредительные документы существующих юридических лиц. Юрид.лицо считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юрид.лиц. Учредители (участники) юридического лица или орган, принявшие решение о реорганизации юрид.лица, обязаны письменно уведомить об этом кредиторов реорганизуемого юрид.лица.

26. Ликвидация юрид. лиц. Ликвидация м/б добровольной и принудительной. В соответствии с Положением о гос.регистрации и ликвидации (прекращении деят-ти) субъектов хозяйствования, утвержденного Декретом 1999 г., коммерческая организация м/б ликвидирована по решению: собственников имущества (учредителей, участников) либо органа коммерческой организации, уполномоченного учредительными док-ми; хозяйственного суда; регистрирующего органа в случаях: нарушения сроков и порядка формирования минимального размера уставного фонда, предусмотренного в соответствии с законод-вом; неосуществления предпринимательской деятельности в течение шести месяцев подряд и ненаправления коммерческой организацией налоговому органу сообщения о причинах неосуществления такой деятельности; выплаты работникам в течение трех месяцев подряд заработной платы в размере менее месячной минимальной заработной платы, установленной законод-вом; препятствования собственника имущества частного унитарного предприятия, местонахождением которого является жилое помещение, проведению соответствующих проверок уполномоченными органами; систематического грубого нарушения законодательства о труде. Порядок ликвидации юридических лиц состоит из следующих стадий: выявление кредиторов ликвидируемого юридического лица; составление промежуточного ликвидационного баланса; продажа имущества ликвидируемого юридического лица; выплата денежных сумм кредиторам в порядке очередности (требования граждан о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью; выплата выходных пособий, оплата труда, выплата вознаграждений; обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды; по обязательствам, обеспеченным залогом имущества ликвидируемого юридического лица; всех остальных кредиторов). Ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо — прекратившим существование после внесения об этом записи в Единый государственный регистр юрид.лиц и ИП.

27. Виды юрид.лиц.  В соответствии с ГК юрид.лица разделяются на коммерч. и некоммерч. организации. К коммерческим относятся организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели деят-ти и распределяющие полученную прибыль между участниками. К коммерч. относятся хоз-ные общ-ва и товарищества, произв-ные кооперативы, унитарные предприятия. Хоз-ные общ-ва и товарищества – коммерч.организации с разделением на доли или вклады учредителей уставным фондом. Имущ-во, созданное за счет вкладов, произведенное и приобретенное в процессе деят-ти хоз-ного товарищества или общества, принадлежит ему на праве собственности. Уставный фонд становится собственностью юрид-лица. Хоз-ное товарищество как объединение лиц носит лично-доверительный хар-р, создается для совместного ведения предприн-кой деят-ти под общим именем. Различают полное товарищество и товарищество на вере. Полное товарищество – участники (полные товарищи) отвечают по обязательствам всем своим имущ-вом, в т.ч. личным. Каждый должен принимать участие в управлении (общее собрание, спец.органы управления не создаются). Коммандитное товарищество (товарищество на вере) – ядро как в полном товариществе. Другая часть – коммандисты – вкладчики, которые вносят только вклады, имущ-вом не отвечают, могут потерять только свой вклад. Хоз-ные общ-ва закон подразделяет на: АО, ООО, ОДО. Акц-ное общество – общ-во, уставный капитал которого разделен на опред-ное число акций. Акционеры не отвечают по обязательствам общ-ва, несут риск убытков, связанных с деят-тью общества, в пределах стоимости принадлежащих акций. Учредительным док-том явл-ся устав. ООО – учрежденное одним или несколькими лицами общ-во, участники которого не отвечают по его обязат-вам и несут риск убытков, связанных с деят-тью общ-ва, в пределах стоимости своих вкладов в уставный фонд. ООО учреждается на основе учред-ного договора и устава. Участники ОДО солидарно несут субсидиарную отв-ть по его обязательствам своим имущ-вом в одинаковом для всех кратном размере к стоимости их вкладов, определяемом учред-ными док-тами общества. При банкротстве одного из участников его отв-ть по обязат-вам распр-ся между остальными пропорционально их вкладам (учред-ными док-тами м/б установлены и другие правила).Унитарное предприятие – коммерческая организация, не наделенная правом собственности на закрепленное за ней собственником имущ-во. УП имущ-во принадлежит либо на праве хоз-ного ведения либо на праве оперативного управления. Имущ-во явл-ся неделимым и не м/б распределено по вкладам (долям, паям), в т.ч. между работниками предприятия. УП отвечает  по своим обязательством всем принадлежащим ему имущ-вом и не несет отв-ти по обязательствам собственника имущества. Учредительным документом является устав. Организации, не имеющие извлечение прибыли в качестве основной цели деят-ти и не распределяющие полученную прибыль между участниками явл-ся некоммерческими. К ним относятся потребительские кооперативы, общ-ные или религиозные орг-ции, финансируемые собственником учреждения, благотворительные и иные фонды, ассоциации (союзы) коммерческих и (или) некоммерческих организаций.

28. Хоз-ные товарищества и общ-ва: общие положения. Хоз-ные товарищества и общества — это коммерческие организации с разделенным на доли (вклады) их учредителей (участников) уставным фондом. Имущество хоз-ного товарищества или общества, созданное за счет вкладов учредителей (участников), а также произведенное и приобретенное хоз-ным товариществом или обществом в процессе их деят-ти, принадлежит им на праве собственности. Хоз-ное товарищество — это объединение лиц. Все полные товарищи полного товарищества и полные товарищи коммандитного товарищества помимо имущ-ных вкладов непосредственно лично участвуют в делах товарищества. Личное участие в делах товарищества влечет за собой неограниченную отв-ть участников товарищества по его долгам своим имуществом (за исключением вкладчиков коммандитного товарищества, участвующих в товариществе только имуществом — вкладом, но не в делах товарищества, и несущих риск убытков только в размере вклада). При этом полные товарищи не могут входить в несколько товариществ. Участниками полных товариществ и полными товарищами в коммандитных м/б индив-ные предприниматели и (или) коммерческие организации. Хоз-ные товарищества могут создаваться в форме полного товарищества и коммандитного (товарищества на вере), а хозяйственные общества — в форме общества с ограниченной отв-тью, общества с дополнительной отв-тью, акционерного (открытого и закрытого) общества. Хоз-ное общество - объединение капиталов. Участники ООО несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. Участники ОДО солидарно несут субсидиарную (дополнительную) отв-ть по его обязательствам своим имуществом в пределах, определяемых учредительными документами общества. Акционерное общество — это коммерческая организация, уставный фонд которой разделен на определенное число акций. Участники акционерного общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. По способам эмиссии и переуступки акций на вторичном рынке ценных бумаг акционерные общества делятся на два вида: открытые и закрытые. Открытое акционерное общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и их свободную продажу на условиях, предусмотренных законодательством, а акционеры этого общества могут без согласия других акционеров отчуждать принадлежащие им акции неограниченному кругу лиц. Закрытое акционерное общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции.

29.  Хоз-ные товарищества как юрид.лица. Хозяйственные товарищества – это коммерческие организации, в которых уставной фонд разделен на вклады участников. Это прежде всего объединение лиц
Признаки:
1) внесение имущественных вкладов
2) обязательное личное участие в деятельности товарищества
3) действия на основе учредительного договора
4) участниками являются, как правило, ИП и юридические лица
5) участники всегда отвечают по долгам товарищества своим имуществом
Формы товарищества:
1) полное - юридическое лицо, участники которого занимаются предпринимательской деятельностью от имени товарищества и одинаково друг с другом несут дополнительную ответственность своим имуществом, в случае недостатка имущества товарищества
Признаки:
• высокая степень доверия между учредителями
• лица являющиеся участниками одного товарищества не могут быть участниками других товариществ
• отсутствие специальных органов управления
• фирменное наименование должно содержать слова: «И компания», «полное товарищество»
• прибыль и убытки распределяются между участниками, как правило, пропорционально их долям
• участники полного товарищества наравне друг с другом несут дополнительную ответственность по долгам полного товарищества
2) коммандитное – товарищество, в котором есть полные товарищи (осуществляют от имени юридического лица предпринимательскую деятельность и отвечают всем своим имуществом) и несколько товарищей вкладчиков (в управлении не участвуют и не отвечают своим личным имуществом)

Признаки:
• существует 2 вида товарищей: полные и товарищи-вкладчики
• управление юридическим лицом осуществляется только полными товарищами
• фирменное наименование должно содержать слова: «И компания», «коммандитное товарищество»
• распределение прибыли зависит от вида товарищей: полные – больше, товарищи-вкладчики – меньше.
• Полные товарищи отвечают всем своим имуществом, а простые – только размером своего вклада.

30. Хоз-ные общества как юрид.лица  Хозяйственные общества - это коммерческие организации, уставной фонд которых разделен на доли их учредителей. Это прежде всего объединение капиталов учредителей.

Признаки:

• Имущество юридических лиц принадлежит ему на праве собственности

• Участниками могут быть как граждане, так и юридические лица

• Не требуется личного участия в деятельности общества

• Учредители, как правило, не отвечают по долгам своего общества (Исключение: ОДО)

Формы обществ:

1) ООО – это общество, созданное 2 и более учредителями, уставной фонд которого разделен на доли определенных размеров. Участники общества не отвечают по обязательствам созданного ими юридического лица, но несут риск убытков в пределах стоимости вкладов

Его черты:

• Действует на основании устава и учредительного договора

• Минимальное количество учредителей – 2, максимальное – 50.

• Высший орган управления – общее собрание учредителей, а исполнительным органом может быть директор или правление.

• Фирменное наименование должно содержать «ООО»

2) ОДО – юридическое лицо, созданное 2 и более лицами, уставной фонд которого разделен на доли определенных размеров, а его участники несут дополнительную ответственность по долгам общества, но не всем своим имуществом, а лишь в пределах установленных в учредительном договоре.

Признаки:

• 1-3 – как у ООО

• Фирменное наименование должно содержать слова «ОДО»

• В уставе обязательно предусмотрен размер дополнительной ответственности учредителей (сегодня не менее 50 Б.В.)

3) АО – коммерческие организации, уставной фонд которых разделен не на доли, а на определенное количество акций.

Признаки:

• Действует на основании устава

• Уставной фонд формируется за счет продажи акций

• Участниками могут быть физические и юридические лица

• Обязательное ежегодное опубликование годового отчета о деятельности юридического лица

ОАО – свободная продажа акций неограниченному кругу лиц

ЗАО – продажа акций только ограниченному кругу лиц.

31. Кооператив как юрид.лицо. Производственный кооператив – коммерческая организация, участники которой обязаны внести имущественной паевой взнос, принимать личное участие в его деятельности и нести дополнительную ответственность по обязательствам юридического лица.
Признаки:
• Действуют на основании устава
• Прибыль делится в зависимости от личного участия члена кооператива, в не от размера его пая (как правило)
• Установлен максимальный размер дополнительной ответственности членов кооператива – в размере получаемого годового дохода
Производственный кооператив создают в различных сферах хозяйственной деятельности для производства, заготовления и реализации сельскохозяйственной продукции, товаров народного потребления и т.д.
Унитарное предприятие – это коммерческая организация, которое не наделено правом собственности на закрепленное за ним имущество.
Признаки:
• Действует на основании устава
• Может быть государственным (РУП) и частным (ЧУП) 
• Имущество принадлежит юридическому лицу на праве хозяйственного ведения или оперативного управления
• Унитарные предприятия всегда отвечают по долгам всем принадлежащим ему имуществом
• Фирменное наименование должно содержать слова «унитарное предприятие»

32. Унитарные предприятия как юр. лица, их виды. Признается коммерческая организация, не наделенная правом собственности на закрепленное за ней собственником имущество. Имущество унитарного предприятия является неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками предприятия. В форме унитарных предприятий могут быть созданы: государственные (республиканские или коммунальные) унитарные предприятия; частные унитарные предприятия. Имущество унитарного предприятия находится в государственной либо частной собственности физического или юридического лица. Фирменное наименование унитарного предприятия должно содержать указание на форму собственности. Государственные унитарные предприятия создаются в порядке, определенном Положением о порядке создания унитарных предприятий, учреждений, имущество которых находится в республиканской собственности, их реорганизации и ликвидации, утвержденном постановлением СМ 2004 г.. Унитарное предприятие отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Унитарное предприятие не несет ответственности по обязательствам собственника его имущества, за исключением случаев, предусмотренных ГК. Единственным учредительным документом унитарного предприятия является устав. В зависимости от полномочий унитарного предприятия по распоряжению закрепленным за ним имуществом собственника-учредителя различают: унитарные предприятия, обладающие правом хозяйственного ведения (распоряжаются имуществом предприятия в пределах в соответствии с законодательством); унитарные предприятия (именуемые «казенные»), имеющие право оперативного управления имуществом, закрепленным за соответствующим предприятием (распоряжаются закрепленным имуществом лишь с согласия собственника имущества). Минимальный размер уставного фонда унитарного предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения, определен в 800 евро, а для казенного — 400 евро. Если унитарное предприятие создается для осуществления преимущественно производственной деятельности размер уставного фонда уменьшается в два раза.

33. Некоммерческие организации как юрид. Лица. Некоммерческими организациями признаются организации, не имеющие в качестве основной своей цели извлечение прибыли и не распределяющие полученную прибыль между участниками. Цели некоммерческих юридических лиц определены их учредительными документами. Это цели культурные, образовательные, научные, социальные, благотворительные, политические и т. д. Некоммерческие организации могут осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку она необходима для их уставных целей, ради которых они созданы, и соответствует этим целям. Гражданский кодекс предусматривает следующие формы некоммерческих юридических лиц: потребительские кооперативы; общественные и религиозные организации (объединения); республиканские гос.-общественные объединения; фонды; учреждения; объединения юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей (ассоциации и союзы). Кроме того, могут создаваться творческие союзы и товарищества собственников жилых помещений. Поскольку некоммерческие юридические лица не ставят цели получать прибыль и распределять ее между учредителями (участниками), то законодательство, как правило, не устанавливает для этих юридических лиц минимального размера уставного фонда.

34. РБ и адм.-территориальные ед. как субъекты ГП. Участниками общ.отношений, регулируемых ГП, наряду с физ-ми и юрид.лицами выступает гос-во, то есть РБ и адм.-территор.единицы. Это особые субъекты права, поскольку от их имени приобретают и осуществляют имущ-ные и личные неимущ-ные права, обязанности и несут отв-ть соответственно гос.органы и органы местного упр-ния и самоуправления, обладающие властными полномочиями, создающие прав.нормы, регулирующие различные сферы общ.отношений, в том числе отношения гражданского оборота и участников гражд.правоотношений. Сущность правоспособности РБ и адм.-территориальных единиц опред-ся тем, что они участвуют в гражд.обороте в публичных интересах, интересах народа и сами определяют содержание и объем принадлежащей им правоспособности. РБ и адм.-территориальные единицы наряду с физ-ми и юрид.лицами являются участниками гражд.правоотношений. От имени РБ и адм.-территориальных единиц выступают гос.органы, действующие в рамках их компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов, либо специально уполномоченные лица (Положение о представителе гос-ва в органах управления акционерных обществ и иных юрид.лиц, акции (доли) которых принадлежат РБ, утвержденное постановлением СМ). РБ и адм.-территориальные единицы являются субъектами: правоотношений собственности; обязательственных правоотношений (осуществляют кредитование и финансирование, эмиссию гос-ных ценных бумаг, заключают сделки по распоряжению объектами гос-ной собственности); наследственного права; внешнеэкономической деят-ти (от имени гос-ва во внешнеэкономической деятельности выступает МИД и подведомственные ему торговые представительства, находящиеся за границей). РБ и адм.-территориальные единицы несут самостоятельную имущ-ную отв-ть по своим обязательствам принадлежащим им на праве собственности имуществом (за исключением того имущества, которое может находиться только в гос.собственности). Адм.-территориальные единицы не отвечают по обязательствам РБ, а РБ не отвечает по обязательствам адм.-территориальных единиц, за исключением случаев, когда РБ или адм.-территориальные единицы приняли на себя гарантию (поручительство) по обязательствам в отношении друг друга. По общему правилу РБ и адм.-территориальные единицы не отвечают по обязательствам созданных ими юрид.лиц. Однако возлагается субсидиарная отв-ть: на РБ: по обязательствам республиканского унитарного предприятия, основанного на праве оперативного управления (казенного предприятия), при недостаточности его имущества; на РБ, адм.-территориальные единицы: по обязательствам гос.учреждений при недостатке находящихся в их распоряжении денежных средств; по обязательствам республиканского или коммунального унитарных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения, в случаях экономической несостоятельности (банкротства), если экономическая несостоятельность (банкротство) этих предприятий вызвана исполнением обязательных для этих юридических лиц указаний учредителей или собственников. Признание гос-ва субъектом отв-ти предусмотрено ст. 15 ГК. Согласно данной статье убытки, причиненные гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) гос.органов или должн.лиц этих органов, органов местного управления и самоуправления или должн.лиц этих органов, в т.ч. издания не соотв-щего законод-ву акта гос.органа или органа местного управления и самоуправления, подлежат возмещению РБ или соотв-щей адм.-территориальной единицей в порядке, предусмотренном законод-вом, за счет казны РБ или казны адм.-территориальной единицы. Вред, причиненный гражданину незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда, предусмотренными ст. 939 ГК, возмещается независимо от вины должн.лиц в полном объеме за счет казны РБь или казны адм.-территориальной единицы (вина судьи за вред, причиненный при осущ-нии правосудия, д/б установлена приговором суда, вступившим в силу).

35. Понятие и виды объектов гражд.прав. Объект является элементом любого правоотношения. Под объектами гражданских прав понимают материальные и нематериальные блага по поводу которых возникают субъективные права и обязанности участников гражданских правоотношений. Статья 128 ГК выделяет следующие виды объектов гражданских прав: вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в т.ч. имущественные права; работы и услуги; охраняемая информация; интеллектуальная собственность; нематериальные блага. Статья 129 ГК подразделяет объекты на три группы: объекты, которые обращаются свободно; объекты ограниченно оборотоспособные; объекты, изъятые из оборота. Изъятие объектов из гражданского оборота означает, что данные объекты вообще не могут быть предметом сделок и иным образом переходить от одного лица к другому в рамках гражданских правоотношений. Изъятие объектов гражданских прав из оборота возможно только на основании закона. Примером таких объектов являются объекты государственной собственности, находящиеся в общественном пользовании (дороги, архивные материалы, недра, водные ресурсы, имущество Вооруженных Сил РБ и др.). К ограниченным в обороте относятся объекты, которые, во-первых, могут принадлежать лишь определенным участникам гражданского оборота либо, во-вторых, их приобретение допускается только на основании специальных разрешений. К первым можно отнести объекты, не изъятые из гражданского оборота, но которые могут находиться только в собственности государства [1]. Ко вторым относятся объекты, которые могут приобретаться в собственность, но только по специальным разрешениям, например огнестрельное оружие, сильнодействующие яды, летательные аппараты и др. Земля и другие природные ресурсы могут отчуждаться или иным способом переходить от одного лица к другому только в той мере, в какой оборот таких объектов допускается законодательством о земле и других природных ресурсах (п.3 ст.129 ГК).

36. Вещи как объекты гражд.прав. Большинство гражд.правоотношений связаны с вещами. Вещи - это предметы окружающего мат.ного мира, способные удовлетворить потребности субъектов гражд.правоотношений. Действующее гражд.законод-во устанавливает опред-ные правила поведения людей относительно вещи, т.е. ее правовой режим. Правовой режим вещи - это нормативно установленный порядок приобретения, пользования и распоряжения вещами как объектами ГП. С учетом индив-ных хар-тик и назначения вещей, а также различие в их правовом режиме законод-во позволяет классифицировать вещи по ряду признаков. Недвижимые и движимые вещи. В соответствии с ГК к недвиж.вещам относятся земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в т.ч. леса, многолетние насаждения, здания, сооружения. По правовому режиму к недвижимости приравнивается и ряд движимых по своим естественным свойствам объектов, а именно: воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, суда плавания "река-море", космические объекты. Распространение на них режима недвиж.имущ-ва обусловлено высокой стоимостью данных объектов и связанной с этим необходимостью повышенной надежности правил их гражд.оборота. Законод-ными актами к недвиж.имущ-ву м/б отнесено и иное имущ-во. Все остальные объекты, т.е. объекты, не относящиеся к недвижимости и не приравненные к таковым, явл-ся движимым имущ-вом. Правовой режим недвижимого имущ-ва отличается от правового режима движимого имущ-ва прежде всего тем, что обращение недвижимости связано с выполнением опред-ных формальностей. Право собственности и другие вещные права на недвижимые вещи, возникновение таких прав, переход и прекращение подлежат гос.регистрации. Гос.регистрация носит правоустанавливающий характер, что означает, что вещные права на недвижимость возникают с момента такой регистрации. Делимые и неделимые вещи. Такая классификация вещей осущ-тся с правовой точки зрения, т.к. физически все вещи делимые. Делимыми признаются вещи, которые в рез-те их физич.деления на отдельные части не утрачивают своей сущности, свойств и хоз-ного по назначения. Когда же вещь в рез-те ее раздела в натуре утрачивает свое прежнее назначение, она считается неделимой. Разграничение вещей на делимые и неделимые имеет значение, прежде всего, при разделе имущ-ва, находящегося в общей собственности, и выделе доли из общего имущ-ва. Неделимые вещи не подлежат разделу, выделяющийся собственник имеет право на денежную компенсацию. Потребляемые и непотребляемые вещи. К потребляемым относятся вещи, которые уничт-ся в процессе их использования (продукты питания, бензин). Непотребляемые вообще не уничтожаются (земля) или допускают более или менее длительное исп-вание с сохранением назначения (книги, машины, мебель). Простые и сложные вещи. Простые вещи определены однородными признаками и назначением (столы, книги). Сложная вещь представляет собой совокупность разнородных вещей, которые физически не связаны между собой и каждая из них может быть, как правило, использована по тому же назначению, что и сложная вещь в целом. В то же время части сложной вещи представляют собой единое целое и используются по общему назначению (мебельный гарнитур, сервиз, предприятие как имущ-ный комплекс). По общему правилу, сложная вещь явл-ся неделимой. Действие сделки, заключенной по поводу сложной вещи, распространяется на все ее составные части. Вместе с тем, участники конкретной сделки могут предусмотреть, что передаче подлежат не все, а лишь некоторые вещи, входящие в состав сложной вещи. Главная вещь и принадлежность. Главная вещь имеет самостоятельное значение, независимое от других вещей. Принадлежность предназначена для обслуж-ния главной вещи, связана с ней общим назначением и сама по себе значения не имеет. Физически главная вещь и принадлежность существуют самост-но, юрид-ки - принадлежность следует судьбе главной вещи.

37. Ценные бумаги как объекты гражд.прав. В соответствии со ст.143 ГК РБ ценной бумагой является документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и (или) обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении. Виды ценных бумаг. По способу легитимации, т.е. по способу передачи: а) Ценные бумаги на предъявителя. Законным владельцем такой ценной бумаги признается любое лицо, являющееся владельцем данной ценной бумаги. б) Именные ценные бумаги - ценные бумаги, право на которые переходит путем регистрации передачи ценной бумаги у реестродержателя данных ценных бумаг на имя нового владельца. в) Ордерные ценные бумаги - ценные бумаги, право на которые переходит на нового владельца путем совершения на самой ценной бумаге передаточной надписи (индоссамента). Лицо, совершающее индоссамент, именуется индоссантом, а лицо, в пользу которого совершается индоссамент, - индоссатом. В зависимости от видов имущественных прав: а) Облигация - ценная бумага, подтверждающая обязательство эмитента возместить владельцу ценной бумаги ее номинальную стоимость в установленный срок с уплатой фиксированного процента (если иное не предусмотрено условиями выпуска). б) Вексель - ценная бумага, подтверждающая ничем не обусловленное обязательство векселедателя (простой вексель) или иного указанного в векселе плательщика (переводной вексель) выплатить по наступлению предусмотренного векселем срока определенную денежную сумму векселедержателю. в) Чек - составленное на специальном бланке письменное поручение владельца счета (чекодателя) обслуживающему его банку произвести перечисление указанной на чеке денежной суммы получателю средств (чекодержателю). г) Депозитный и сберегательный сертификаты. Депозитный сертификат - ценная бумага банка, удостоверяющая права вкладчика (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель) или его правопреемника на получение по истечении установленного срока суммы вклада и начисленных по нему процентов в валюте вклада. Сберегательный сертификат - ценная бумага банка, удостоверяющая права вкладчика (физическое лицо) или его правопреемника на получение по истечении установленного срока суммы вклада и начисленных по нему процентов в валюте вклада. д) Коносамент - ценная бумага, выдаваемая перевозчиком или его представителем, которая определяет условия перевозки, указывает на грузоотправителя, описывает груз, принимаемый к транспортировке способом, позволяющим его идентифицировать, и содержит обязательство передать товар в определенном месте грузоотправителю или лицу, которому будет передан коносамент.

Данный перечень ценных бумаг не является исчерпывающим. Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя и ордерным ценным бумагам производится судом в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством (ст.149 ГК РБ).

38. Понятие и виды личных неимущ-ных прав, не связанных с имущ-ными. Понятие чести, достоинства и деловой репутации. Содержание права на указанные блага. Объектами ГП выступают также личные неимущественные права, не связанные с имущественными. ГК содержит только примерный перечень важнейших нематериальных благ, которые принадлежат гражданину: жизнь и здоровье, достоинство, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, личная и семейная тайна. Кроме того, законом за гражданами признаются: право на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства, право на национальную принадлежность, право гражданства, иные личные неимущественные права. Одни из этих прав принадлежат лицу от рождения (жизнь, здоровье, личная неприкосновенность, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, честь, доброе имя), другие — в силу акта законодательства (право свободного передвижения, право на имя, право авторства). Некоторые неимущественные права могут принадлежать и юридическим лицам (право на фирменное наименование, на деловую репутацию). Нематериальным благам присущи два основных признака: они лишены экономического содержания; они тесно связаны с личностью носителя, неотделимы от нее, неотчуждаемы и непередаваемы любым способом. Личные неимущественные права, не связанные с имущественными, подразделяются в зависимости от их направленности на соответствующую жизненную сферу их носителей на: права, направленные на индивидуализацию личности их носителя (право на имя, применительно к юридическим лицам - право на их наименование; право на честь, достоинство, деловую репутацию); права, направленные на обеспечение личной безопасности самого гражданина (жизнь, здоровье, выбор места жительства, благополучие окружающей среды); права, обеспечивающие неприкосновенность частной жизни личности, его внутреннего мира (неприкосновенность жилища, тайна переписки, невмешательство в личную жизнь). Честь - оценка лица, даваемая ему обществом. Достоинство - внутренняя самооценка личности. Деловая репутация — общественная оценка профессиональных качеств гражданина или юридического лица.

39. Гражд.-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации. Одним из значимых личных прав, не связанных с имущественными, является право на честь, достоинство и деловую репутацию (ст. 153 ГК). Честь - оценка лица, даваемая ему обществом. Достоинство - внутренняя самооценка личности. Деловая репутация — общественная оценка профессиональных качеств гражданина или юридического лица. Гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности. Честь, достоинство и деловая репутация считаются нарушенными при одновременном наличии определенных условий: сведения, об опровержении которых заявляется в суде, должны быть распространены — сообщены другим лицам или хотя бы одному лицу; сведения должны быть порочащими; сведения должны быть распространены в виде фактов; распространенные о лице порочащие сведения не соответствуют действительности, т. е. искажают истинное положение. Истцом могут быть юридические и физические лица лично, иногда их родственники, наследники. Ответчиком — лицо, распространяющее такие сведения. Способы опровержения сведений, порочащих лицо:  если сведения распространены в средствах массовой информации (СМИ), они должны быть опровергнуты в тех же СМИ; если сведения изложены в документе, исходящем от организации, такой документ подлежит замене или отзыву; суд сам выбирает способ опровержения, чтобы опровержение стало известно всем лицам, среди которых порочащие сведения были распространены. Сущность гражданско-правовой защиты чести, достоинства и деловой репутации состоит в реабилитации, восстановлении доброго имени лица.

40. Основания возникновения ГП и обязанностей. Классификация юрид. фактов. Юрид.факт – это такой факт реальной действительности, с которым нормы действующего законод-ва связывают возникновение, изменение или прекращение гражд.прав и обязанностей. Для юрид.факта характерны три признака: факт реальной действительности, т. е. определенное явление мат-ного мира, существующее вне и независимо от нашего сознания; факт, предусмотренный нормами законод-ва; факт, который на основе норм законод-ва влечет определенные юрид.последствия. Под юрид.последствиями следует понимать возникновение, изменение или прекращение гражд.правоотношения и образующих его субъективных прав и обязанностей. Перечень видов юрид.фактов, порождающих гражд.права и обязанности, приведен в ГК. Это: договоры и иные сделки, предусмотренные законод-вом, договоры и иные сделки, хотя и не предусмотренные законод-вом, но не противоречащие ему; акты гос.органов и органов местного упр-ния и самоупр-ния, которые предусмотрены законод-вом в качестве основания возникновения гражд.прав и обязанностей; суд.решения, установившие гражд.права и обязанности; создание и приобретение имущ-ва по основаниям, не запрещенным законод-вом; создание произведений науки, лит-ры, искусства, изобретений и иных рез-тов интеллектуальной деят-ти; причинение вреда другому лицу; неосновательное обогащение; иные действия граждан и юрид.лиц; события, с которыми законод-во связывает наступление гражд.-правовых последствий. В науке ГП принято классиф-ть юрид.факты по различным критериям. По хар-ру порождаемых юрид.последствий: Правоустанавливающий (правообразующий) юрид.факт – это такой юрид.факт, с наличием которого нормы действующего законод-ва связывают возникновение гражд.правоотношения (заключение договора, причинение вреда). Правоизменяющим именуется юрид.факт, с наличием которого нормы действующего законод-ва связывают изменение гражд.правоотношения (уступка права требования, перевод долга). Правопрекращающий юрид.факт имеет своим последствием прекращение гражд.правоотношения (надлежащее исполнение обязательства должником, смерть доверителя). По своему содержанию: Юрид.события - это такие явления, развитие которых происходит независимо от воли чел-ка (землетрясения, стих.бедствия, смерть гражданина). Юрид.действия – волевые действия лиц, с которыми закон связывает определенные правовые последствия. Действие м/б как в форме активного поведения, так и пассивного поведения, которое именуется бездействием. По соотношению с гражд.законод-вом: Правомерные – юрид.действия, которые соответствуют требованиям законод-ва и принципам ГП. Неправомерные – действия, которые нарушают предписания действующего законод-ва (неисполнение договорного обязательства, причинение вреда). Правомерные юрид.факты делятся на: Юрид.акты – ими явл-ся сделки и адм-ные акты. Сделки – действия граждан или юрид.лиц, направленные на возникновение, изменение или прекращение гражд.прав и обязанностей. Адм-ные акты – акты гос.органов и органов местного управления и самоуправления. Юрид.поступки – такие правомерные действия, с которыми нормы права связывают возникновение определенных юрид.последствий независимо от того, хотело или не хотело лицо, совершившее соотв-щее действие, достичь правового рез-та (обнаружение клада). В числе юрид.фактов есть сроки, с которыми нормы ГП связывают определенные последствия. Юрид.фактом также явл-ся состояние. Состояние определяет свойство или качество, присущее субъекту, с которым ГП связывает определенные правовые последствия (наличие родств.отношений, заболевания и др.).

41. Понятие и виды сделок.  Сделка – это юрид.факт, наиболее часто встречающийся как основание возникновения гражд.прав и обязанностей. Большая группа гражд.правоотношений возникает именно из сделок. ГК дает понятие сделок – это действия граждан и юридлиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражд.прав и обязанностей. Можно выделить след.характерные признаки сделки: во-первых, сделка – это правомерное действие (совершенное в соотв-вии с требованиями закона); во-вторых, действие, составляющее сделку, имеет опр-ную прав.направленность; в-третьих, сделка – это волевое действие. Воля – желание совершить сделку – формируется под влиянием различных эконом-ких, культурных, др. мотивов, потребностей. Следовательно, сделке присущи все признаки волевого акта: цель (юрид.значение имеет только правовая цель); мотив – причины, которые побудили лицо совершить сделку. Обычно мотив юрид.значения не имеет, но м/б включен в содержание сделки (как условие); действие. Поскольку сделка – волевое действие, закон предъявляет ряд требований к сделке и ее участникам (дееспособность участников сделки). Наступление юрид.последствий м/б связано не с одной сделкой, а с двумя или более юрид.фактами. Например, для возникновения жилищного правоотношения – решение органа исполн-ной власти и заключение договора найма. Виды сделок классифицируют по различным критериям. В зависимости от числа сторон сделки различают: односторонние – когда в сделке выражена воля одной стороны и этого достаточно для наступления правовых последствий (завещание, доверенность, объявление конкурса); двусторонние – когда в сделке выражена встречная воля двух сторон (договор: купля-продажа, перевозка, страхование); многосторонние сделки – в сделке выражена встречная воля более двух сторон (договор о совместной деят-ти). В зависимости от того, в какой момент сделка считается совершенной можно выделить: консенсуальные – сделки, которые считаются заключенными с момента, когда стороны договорились по всем сущ-ным условиям и облекли их в требуемую законом форму (договор купли-продажи, поставки); реальные – сделки, для заключения которых недостаточно соглашения сторон, требуется еще и передача вещи (договор займа, договор перевозки груза); условные – сделки, в которых стороны ставят возникновение или прекращение прав и обязанностей по сделке в зависимость от наступления или ненаступления какого-либо условия. Для условия д/б характерно, что стороны не знают, наступит оно или не наступит. Поэтому условием не м/б срок; в качестве условия не могут выступать действия сторон (их всегда можно совершить). Условия м/б отлагательные и отменительные. Сделка считается заключенной под отлагательным условием, если стороны поставили возникновение прав и обязанностей по сделке в зависимость от наступления либо ненаступления какого-либо условия. Сделка считается заключенной под отменительным условием, если стороны поставили прекращение прав и обязанностей по сделке в зависимость от наступления или ненаступления какого-либо условия. Права и обязанности возникают в момент заключения договора, но при наступлении или ненаступлении условия сделка прекращается.

42. Форма сделок. Правовые последствия ее несоблюдения. Воля участников сделки м/б выражена словесно (устно или письменно), путем совершения какого-либо действия (конклюдентная). Пример конклюдентной сделки: пробить талон в троллейбусе. Иногда правовое значение принадлежит молчанию. Молчание признается за выражение воли в прямо предусмотренных законом случаях. Например, договор аренды. Если срок дог-ра аренды истек, а стороны не выражают намерения его прекратить, то дог-р считается продленным на неопределенный срок на тех же условиях. Словесные сделки можно разделить на: 1) устные –  сделки граждан между собой на сумму, превышающую не менее чем в десять раз установленный законод-ством размер миним. з/платы, если иное не предусмотрено законод-вом, исполняемые при самом их совершении, независимо от суммы, за исключением сделок, для которых установлена нотар.форма, и сделок, несоблюдение простой письменной формы которых влечет их недейств-ть. 2) письменные сделки могут заключаться в простой письменной форме либо требуют нотар.удостоверения. В простой письменной форме заключаются: сделки юрид.лиц между собой и с гражданами, граждан между собой на сумму, превышающую не менее чем в 10 раз установленный законод-вом размер миним. з/платы, если иное не предусмотрено законод-вом. Сделка совершается путем составления док-та, выражающего ее содержание и подписанного сторонами, либо уполномоченными лицами. В случае несоблюдения простой письменной формы законод-вом предусмотрены определенные правовые последствия: - во-первых, стороны лишаются права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания; - во-вторых, сделки признаются недейств-ми в случаях, прямо указанных законод-ми актами или соглашением сторон (несоблюдение простой письменной формы внешнеэконом. сделки влечет недейств-ть сделки). Ряд сделок требует помимо письменного оформления еще и нотариального удостоверения: в случаях, указанных в законод-ных актах (дог-р купли-продажи, дарения, мены жилого дома, дач с участием граждан; завещание; дог-р об ипотеке, все виды ренты и др., во всех случаях, предусм-ных соглашением сторон, хотя бы по законод-ву для сделок данного вида эта форма не требовалась). В гражд.законод-ве закреплена норма об обязательной гос.регистрации отдельных сделок. К ним относятся: сделки с землей и другим недвижимым имущ-вом, сделки с движимым имущ-вом, в случаях установленных законом. В случае несоблюдения нотар.формы сделки или требования о ее регистрации, согласно ГК сделка признается недействительной. Если сделка, требующая гос.регистрации, совершена в надлежащей форме, но одна из сторон уклоняется от ее регистрации, суд вправе по требованию другой стороны вынести решение о регистрации сделки. В этом случае сделка регистрируется в соответствии с решением суда. Сторона, необоснованно уклоняющаяся от нотариального удостоверения или гос.регистрации сделки, должна возместить другой стороне убытки, вызванные задержкой в совершении или регистрации сделки.

43. Условия действ-ти сделок. Понятие недейств-ных сделок и общая хар-ка оснований признания сделок недейств-ми. Сделка, которая повлекла за собой тот правовой рез-т, к которому стремились ее стороны, называется действ-ной. Для признания сделки действительной, необходимо соответствие ее след. условиям: содержание сделки должно отвечать требованиям законодательства, основам правопорядка и нравственности; стороны сделки должны обладать дееспособностью; волеизъявление, выраженное в сделке, должно соотв-ть действ-ной воле лица, совершившего сделку, воля д/б выражена свободно; форма сделки должна соотв-ть требованиям закона. Сделка, при совершении которой не соблюдены условия действ-ти сделок, явл-ся недейств-ной, а соответственно и действие, совершенное в форме сделки, не влечет прав.последствий, на которые оно было направлено. Недействительные сделки можно разделить на две группы: абсолютно недейств-ные – ничтожные – недейств-ны уже в момент заключения. Стороны могут такую сделку не исполнять. К таким сделкам относятся: сделки, не соотв-щие законодательству; сделки, совершение которых запрещено законод-вом; мнимые и притворные сделки; сделки, совершенные несов-летними и недееспособными гражданами; юрид.лицами за пределами их правоспособности. Относительно недейств-ные – оспоримые – сделки, которые явл-ся действ-ными до тех пор, пока заинтересованная сторона не обратится в суд за признанием ее недейств-ной и суд вынесет решение. Это сделки, совершенные несов-летним в возрасте от 14 до 18 л. (кроме полностью дееспособного) без согласия его родителей, а также совершенные ограниченно дееспособным гражданином, совершенные гражданином, не способным понимать значение своих действий и руководить ими, сделки, совершенные под влиянием заблуждения, совершенные под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной или вследствие стечения тяжелых обст-ств. В случае признания сделки недейств-ной не должно наступать прав.последствий, которые стороны имели в виду, заключая сделку. Законом предусмотрены след. последствия при признании сделки недейств-ной: - двусторонняя реституция – каждая сторона обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре, возместить его стоимость в деньгах (сделка, совершенная малолетними, под влиянием заблуждения); - односторонняя реституцияодной стороне возвращается все исполненное по сделке (либо его стоимость), все исполненное виновной стороной взыскивается в доход гос-ва (сделка, совершенная под влиянием обмана, насилия, угрозы); - недопущение реституции – все, исполненное по сделке обеими сторонами, взыскивается в доход гос-ва (сделка, совершение которой запрещено законодательством). Если недействительна только часть сделки, то признание ее недейств-ной не влечет за собой недейств-ти прочих ее частей, если можно предположить, что сделка была бы совершена и без включения недейств-ной ее части. Иск об установлении факта ничтожности сделки и о применении последствий ее недейств-ти может быть предъявлен в течение 10 л. со дня, когда началось ее исполнение.

44. Недействительность сделок, содержание которых противоречит законод-ву. Правовые последствия признания их недейств-ми. Статья 169 ГК РБ предусматривает общее правило, согласно которому "сделка, не соответствующая требованиям законодательства, ничтожна, если законодательный акт не устанавливает, что такая сделка оспорима или не предусматривает иных последствий нарушения". Это правило, которое применяется всегда, когда обнаруживается, что сделка нарушает какие-либо предписания законодательства, даже если не указано, что его нарушение влечет недействительность сделки. Например, супруги, расторгшие брак, заключили сделку, согласно которой мать не будет требовать от отца уплаты алиментов на содержание ребенка, если он оставит в ее пользование квартиру, выселится из нее и не будет требовать раздела другого имущества, нажитого во время брака. Другим примером может служить договор поручения, в котором указано, что доверитель не имеет права отказаться от договора поручения до тех пор, пока поверенный не заключит сделку от имени доверителя по продаже квартиры последнего. Признавая сделку недействительной по ст. 169 ГК, суд должен сослаться на акт законодательства, который нарушен. Для признания сделки недействительной по этому основанию не требуется, чтобы стороны, заключая такую сделку, имели намерение нарушить законодательство. Под требованием законодательства, о котором говорится в ст. 169 ГК, следует понимать предписания не только законодательных актов, но и любых подзаконных актов, например, инструкций, положений и тому подобных ведомственных актов. Под действие ст. 169 ГК не подпадают сделки, совершенные с нарушением актов законодательства, когда они признаются недействительными по другим нормам права, со специальными правовыми последствиями, например, сделки, совершенные с пороками субъектного состава или с пороками воли ее субъектов.Из числа сделок, не соответствующих законодательству, ст. 170 ГК выделяет сделки, совершение которых запрещено законодательством. Эта статья имеет в виду сделку, стороны которой или одна из сторон умышленно совершают (совершает) сделку, совершение которой запрещено законодательством. Речь идет о сделках, противоречащих основам правопорядка. К таким сделкам, в частности, относятся сделки, заключенные с целью создать монопольное положение субъектов хозяйствования на рынке для взвинчивания цен, разделить рынки, получить сверхплановую прибыль; когда под видом товаров, указанных в лицензии (лом черных металлов) продаются и вывозятся за границу сплавы цветных металлов; сбыт товаров, обладающих свойствами, опасными для жизни и здоровья людей. К таким же сделкам, например, относятся сделки по распространению (размещению) рекламы, произведенной с нарушением требований Указа Президента 1996 г. "О некоторых вопросах осуществления рекламной деят-ти"'. Сделка, совершение которой запрещено законодательством, является ничтожной независимо от того, ставит ли вопрос о ее недействительности какая-либо из сторон этой сделки.

45. Сделки, недейств-ные по субъективному составу. Прав.последствия признания их недействительными. С пороками субъектного состава признаются: 1) Сделки, совершенные гражданами с выходом за пределы их дееспособности (малолетними и несовершеннолетними), ограниченными судом в дееспособности и признанными судом недееспособными: сделки, совершенные несовершеннолетними, не достигшими 14 лет (малолетними), ничтожны, за исключением сделок, которые они вправе совершать самостоятельно. Однако в интересах малолетнего совершенная им сделка может быть признана действительной, если она совершена к выгоде несовершеннолетнего, по требованию его законных представителей; сделки, совершенные несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет без согласия родителей, усыновителей или попечителя, в случаях, когда такое согласие требуется, могут быть признаны судом недействительными по иску родителей, усыновителей или попечителя; сделки по распоряжению имуществом, совершенные без согласия попечителя гражданином, ограниченным судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками, наркотическими средствами или психотропными веществами, могут быть признаны судом недействительными по иску попечителя; ничтожны сделки, совершенные гражданином, признанным недееспособным вследствие психического расстройства. Каждая из сторон такой сделки обязана возвратить другой все полученное в натуре, а при невозможности возвратить полученное в натуре – возместить его стоимость в деньгах. Дееспособная сторона обязана, кроме того, возместить другой стороне понесенный ею реальный ущерб, если знала или должна была знать о недееспособности другой стороны. 2) Сделки юридических лиц, совершенные с нарушением их специальной дееспособности. Сделка, совершенная юридическим лицом в противоречии с целями его деятельности либо юридическим лицом, не имеющим специального разрешения (лицензии) на занятие соответствующей деятельностью, может быть признана судом недействительной по иску учредителей (участников) этого юридического лица или государственного органа, осуществляющего контроль или надзор за деятельностью юридического лица.

46. Сделки, недейств-ные вследствие пороков воли. Правовые последствия признания их недейств-ми. Недейств-ми явл-ся сделки, в которых волеизъявление участников не соответствует их подлинной воле. Участник сделки может оспорить ее действительность, ссылаясь на несоответствие его воли волеизъявлению. Сюда относятся сделки, совершенные: под влиянием заблуждения, имеющего существенное значение; под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной или вследствие стечения тяжелых обстоятельств (кабальная сделка). Сделка, совершенная под влиянием заблуждения, имеющего сущ-ное значение, м/б признана судом недейств-ной по иску любого заинтересованного лица. Существенное значение имеет заблуждение относительно природы сделки, тождества или таких качеств ее предмета, которые значительно снижают возможности его использования по назначению. Заблуждение относительно мотивов сделки не имеет сущ-ного значения. Сделка, совершенная под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной или вследствие стечения тяжелых обстоятельств, м/б признана недейств-ной по иску потерпевшего. Сделка м/б признана совершенной под влиянием обмана в случае умышленного целенаправленного введения другой стороны в заблуждение относительно фактов, могущих повлиять на заключение сделки. Для признания сделки недейств-ной как совершенной под влиянием насилия либо угрозы необходимо наличие физ-го либо психического воздействия на лицо с целью понуждения к заключению сделки. Под насилием следует понимать причинение участнику сделки физ-ких или душевных страданий с целью понудить его к совершению сделки. Насилие должно выражаться в незаконных, однако не обязательно уголовно наказуемых действиях (насилием м/б воздействие на волю контрагента посредством использования его зависимого положения). Угроза состоит в совершении только психического, но не физ-го воздействия, и имеет место при наличии как неправомерных, так и правомерных действий (угроза обратиться в суд с заявлением по делам частного обвинения, лишить наследства или наложить арест на имущество). Злонамеренное соглашение представителя одной стороны с другой имеет место при наличии их умышленного сговора и возникновения вследствие этого неблагоприятных последствий для представляемого. При этом не имеет значения, получил ли участник такого сговора какую-либо выгоду от совершения сделки или она была совершена с целью нанесения ущерба представляемому. Стечением тяжелых обстоятельств (кабальность сделки) может считаться такое имущ-ное положение лица, которое вынудило его осознанно и добровольно заключить сделку на крайне невыгодных для себя условиях, чем другая сторона сделки сознательно воспользовалась. Особенностью данной сделки явл-ся то, что, хотя тяжелые обстоят-ва для потерпевшей стороны в кабальной сделке складываются независимо от каких-либо активных действий ее контрагента, последний осведомлен о них и осознанно пользуется сложившейся ситуацией для заключения выгодной для себя и крайне невыгодной для первой стороны сделки, т. е. действует с умыслом. Поскольку предпринимательская деят-ть носит самостоятельный инициативный хар-р и осущ-ся предпринимателем на свой риск, его просчеты в коммерческой деят-ти (в т.ч. и явные), допущение им производственно-хозяйственного риска, конъюнктура рынка сами по себе не могут являться условиями кабальности совершенных им сделок. Сделка, совершенная гражданином, хотя и дееспособным, но находящимся в момент ее совершения в таком состоянии, когда он не был способен понимать значение своих действий или руководить ими, м/б признана судом недействительной по иску этого гражданина либо иных лиц, чьи права или охраняемые законод-вом интересы нарушены в рез-те ее совершения.

47.  Мнимые и притворные сделки. Недействительность части сделки. Момент с которого сделка признаётся недействительной. Мнимая сделка совершается лишь для вида без намерения создать юрид.последствия (ч. 1 ст. 171 ГК). Стороны такой сделки скрывают цель сделки. Своим волеизъявлением, не соотв-щим их истинной воле, они вводят в заблуждение всех, кто знает о том, что сделка совершена. Например, гражданин совершает сделку дарения, хотя и он, и одаряемое лицо отдают себе отчет, что на самом деле дарения нет. Цель, которую стороны ставят, заключая такую сделку, м/б безразличной для законод-ва. Но она может заключаться и с целью незаконной. Например, чтобы избежать обращения взыскания на автомобиль должника, последний оформляет фиктивную сделку купли-продажи своего автомобиля, хотя в самом деле не продает его. Мнимая сделка м/б совершена в любой форме, в т.ч. нотариальной. Факт фиктивности сделки может доказываться любыми доказательствами, включая свидетельские показания. Мнимая сделка ничтожна, никаких правовых последствий не порождает, поэтому имущество, переданное по такой сделке, возвращается тому, кто его передал. Иначе говоря, стороны такой сделки возвращаются в первоначальное положение. Часть 2 ст. 171 ГК дает понятие притворной сделки. Это сделка совершается с целью прикрыть другую сделку. Например, стороны оформили сделку дарения квартиры в нотариальной форме, а факт-ки осуществили куплю-продажу квартиры. Притворная сделка ничтожна, а к прикрываемой сделке применяются правила, относящиеся к ней. Если прикрываемая сделка ничего противозаконного не содержит, она действительна и порождает последствия, которые наступают при такой сделке. Естественно изменяются условия совершенной сторонами притворной сделки. Иногда стороны должны оформить вместо притворной сделки другую, которую они имели в виду, например, когда прикрываемой сделкой была купля-продажа дома. Стороны сами могут это сделать, но если прикрываемая сделка, требующая нотариального удостоверения, была полностью или частично исполнена, а другая сторона уклоняется от нотариального удостоверения прикрывавшейся сделки, суд вправе признать ее действительной по требованию исполнившей сделку стороны. В этом случае после дующее нотариальное оформление сделки не требуется. Нарушение законод-ва сторонами, заключающими сделку, может касаться не всей сделки, а только отдельных ее частей. Статья 181 ГК гласит, что недействительность части сделки не влечет за собой недействительности прочих ее частей, если можно предположить, что сделка была бы совершена и без включения недействительной ее части. Сделка м/б признана недейств-ной в части при наличии следующих условий: нарушение норм законод-ва не должно относиться к форме сделки, правоспособности и дееспособности ее участников; остальные части сделки могут составлять содержание сделки; можно предположить, что сделка была бы совершена и без включения недейств-ной ее части. По общему правилу недействительная сделка признается таковой с момента ее совершения независимо от того, явл-ся она ничтожной или оспоримой. Однако, если из содержания сделки вытекает, что она м/б лишь прекращена на будущее время, суд, признавая сделку недействительной, прекращает ее действие на будущее время.

48. Представительно в ГП. Под представит-вом понимается совершение одним лицом, представителем, в пределах имеющихся у него полномочий сделок и иных юрид.действий от имени и в интересах др.лица, представляемого. Согласно ГК сделка, совершаемая представителем на основании его полномочий, непосредственно создает, изменяет и прекращает гражд.права и обязанности представляемого. Институт представ-ва имеет в гражд.обороте широкую сферу применения. Потребность в нем возникает не только тогда, когда сам представляемый в силу закона (из-за отс-вия дееспособности) или конкретных жизненных обстоятельств (из-за болезни, командировки, занятости) не может лично осущ-ть свои права и обязанности. В целом ряде случаев к услугам представителя прибегают ради того, чтобы воспользоваться спец.знаниями и опытом представителя, сэкономить время, средства. Деят-ть большинства юрид.лиц вообще немыслима без постоянного или хотя бы эпизодического обращения к представ-ву (работа продавцов и кассиров, функц-вание филиалов и представительств, представительство в суде). С помощью представ-ва могут осущ-ться не только имущ-ные, но и некоторые личные неимущ-ные права. Однако не допускается совершение через представителя сделок, которые по своему хар-ру м/б совершены только лично, а также других сделок в случаях, предусм-ных законом. Так, только лично можно составить завещание, выдать доверенность. В отношениях представ-ва принято различать трех субъектов – представляемого, представителя и третье лицо, с которым у представляемого возникает правовая связь благодаря действиям представителя. В роли представляемого может выступать любой субъект гражд.права, - юрид.лицо или гражданин независимо от состояния дееспособности. Круг лиц, которые м/б представителями, явл-ся более узким: граждане должны обладать полной дееспособностью; юрид.лица могут принимать на себя функции представителей, если это не расходится с теми целями и задачами, которые указаны в их учред-ных док-тах; законодательство содержит ряд прямых запретов в отношении выполнения представ-ских функций некоторыми субъектами гражд.права. Так, в соотв-вии с ГПК не  вправе быть представителями в суде судьи, следователи и прокуроры, кроме тех случаев, когда они участвуют в деле в кач-ве законных представителей недееспособных лиц, либо представителей суда, прокуратуры, либо другого органа расследования. В кач-ве третьего лица, с которым представляемый с помощью представителя заключает гражд.-правовую сделку или совершает иное юрид.действие, может выступать также любой субъект гражд.права. Правовые связи при представительстве имеют сложную структуру и складываются из трех след.отношений: между представляемым и представителем; между представителем и третьим лицом; между представляемым и третьим лицом. Первые два звена этой цепочки образуют соотв-но внутреннюю и внешнюю стороны непосредственно представ-ва. Отношения между представляемым и третьим лицом явл-ся результатом осущ-ния представительства и поэтому представительскими в точном смысле считаться не могут.

49. Доверенность. Признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому, для представительства перед третьими лицами. Чаще всего доверенность выдается для подтверждения полномочий добровольного представительства.  Доверенность призвана обеспечить внешний эффект представ-ва, а именно установить прав.связь между представляемым и третьим лицом посредством действий представителя. Знакомясь с доверенностью, третьи лица, которым она собственно и адресуется, узнают, какими полномочиями обладает представитель. Любые сделки и иные юрид.действия, совершенные представителем в рамках представленных ему полномочий, носят для представляемого обязательный хар-р. В случае расхождения между дог-ром, определяющим внутренние отношения представляемого и представителя, и выданной представителю доверенностью, права и обязанности представляемого, вытекающие из сделок, совершенных представителем с третьими лицами, опред-ся полномочиями, зафиксированными в доверенности, а не в договоре о представительстве. Будучи гражд.-правовой сделкой доверенность должна соотв-вать всем требованиям, предъявляемым к сделкам законом. В частности, доверенность м/б выдана лишь на совершение правомерных юрид.действий; воля представляемого должна формир-ся свободно и быть адекватно выражена в доверенности; доверенность, выданная юрид.лицу, может касаться лишь совершения сделок, не противоречащих специальной правосубъектности. Наряду с этим составление доверенности подчиняется ряду спец.правил, несоблюдение которых может повлечь за собой недейств-ть доверенности. Основные предъявляемые к доверенности требования сводятся к след: д/б спец.образом оформлена (закон определяет доверенность как письменный док-т, вне которого доверенности не сущ-т); доверенность всегда требует письменной фиксации полномочий представителя (четко отражены полномочия представителя и содержались другие реквизиты, необходимые для доверенности). В соответствии с ГК нотариально д/б оформлена доверенность, выдаваемая в порядке передоверия. Доверенность на получение з/латы и иных платежей, связанных с труд.отношениями, на получение вознаграждения авторов и изобретателей, пенсий, пособий и стипендий, выплат гражданам в банках и на получение корреспонденции, в т.ч. денежной и посылочной, м/б также удостоверена организацией, в которой доверитель работает или учится, ЖЭУ по месту его жит-ва и адм-цией стационарного леч.учреждения, в котором он находится на излечении.  Доверенность явл-ся сугубо срочной сделкой. Максим.срок ее действия в соответствии с ГК составляет 3 г. Если в доверенности срок ее действия не указан, она сохраняет силу в течение одного года со дня ее совершения. Доверенность является именным документом. Это означает, что в доверенности д/б указано лицо, которому она выдана, а также лицо, которое составило доверенность. При этом доверенность м/б выдана только на имя одного лица.

50. Понятие и виды сроков в ГП. Исчисление сроков. Сроком в ГП наз-ся календ.дата либо период времени, с которым закон связывает возникновение, изменение либо прекращение гражд.прав и обязанностей. Связь сроков с правовыми последствиями означает, что они входят в состав юрид.фактов и в силу объективной независимости течения времени от сознания и деят-ти людей именуются событиями. Сроки можно классиф-ть по различным основаниям. По способу установления различаются: сроки, предусмотренные законод-вом (срок действия доверенности, принятия наследства); догов.сроки, устанавливаемые и изменяемые по взаимному согласию участниками сделки; сроки, назначаемые судом при рассмотрении конкретных дел. Сроки, установленные законод-вом, делятся на императивные и диспозитивные. Императивные сроки не м/б изменены соглашением сторон (претензионные сроки, сроки иск.давности, приобретательной давности). Диспозитивные сроки установлены законом, но м/б изменены соглашением сторон (при заключении договора). По назначению: сроки осущ-ния гражд.прав; сроки исполнения обязанностей; сроки защиты гражд.прав в случае их нарушения. Сроки осущ-ния гражд.прав, в свою очередь, делятся на: - пресекательные (преклюзивные), т.е. срок, предоставленный управомоченному лицу для реализации субъект.права. Пресекательные сроки устанавливаются только нормат.актами. С истечением пресекательного срока управомоченное лицо утрачивает возможность реализации принадлежащего ему права; - гарантийные сроки, т.е. период времени, в пределах которого обязанное лицо отвечает за ненадлежащее кач-во изделий длительного пользования или выполненных работ. Они устан-ся стандратами, нормативно-технич.докум-цией либо соглашением сторон; - претензионные сроки, в течение которых управомоченное лицо должно до обращения с иском в суд предъявить требование в письм.форме (претензию) обязанному лицу о добровольном восстановлении наруш.права. Обязательный претензионный порядок применяется при разрешении имущ-ных споров между организациями транспорта и связи с их клиентами. Обращение в суд без предъявления претензий другой стороне явл-ся основанием для отказа в принятии заявления о возбуждении дела. Сроками исполнения обязанностей назыв-ся сроки, в течение которых участник правоотношения должен совершить действие, составляющее содержание его обязанности. С его началом совпадает начало осущ-ния прав другой стороной. В большинстве случаев сроки исполнения обязанностей устан-ся в договоре его участниками. Для исполнения обязанности в целом определяется общий срок, а при длящихся отношениях предусматриваются частные (промежуточные) сроки исполнения (декадные и месячные сроки поставки продукции), сроки период-ких платежей за товары, купленные с условием о рассрочке оплаты. Сроки в ГП опред-ся различными способами: календ.датой, истечением периода времени (год, квартал, месяц., неделя, дни, час.), а также указанием на событие, которое обязательно должно наступить. Прав-ное исчисление срока зависит от опред-ния его начала и окончания. Согласно ГК течение срока начинается на след.день после календ.даты или наступления события, которым определено его начало. Срок, исчисляемый годами, истекает в соотв-щие месяц и число последнего года срока, а исчисляемый месс-ми - в соотв-щее число последнего месяца срока. Например, течение годичного срока, начавшегося 1 сентября, закончится 1 сентября следующего года, то есть окончание срока приходится на такую же дату, какой было определено его начало. Если конец срока, исчисляемого месяцами, приходится на такой месяц, который соответствующего числа не имеет, срок истекает в последний день этого месяца. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. В последний день срока установленные действия могут быть выполнены до 24 часов. Но если действие должно быть совершено в организации, то срок истекает в тот час, когда в данной организации по установленным правилам прекращаются соответствующие операции. Все письменные заявления и извещения, сданные на почту, телеграф или иное учреждение связи до 24 часов последнего дня срока, считаются сделанными в срок.

51. Понятие, значение, виды, начало течения иск.давности. Иск.давностью называется срок, устан-ный законод-ными актами для защиты нарушенного субъект.права путем предъявления иска в суд. В иске заинтер-ного лица содержится одновременно два требования: одно обращено к суду, призванному в принуд-ном порядке защитить нарушенное право, другое – к лицу, нарушившему субъект.право истца. В таком случае участнику для осущ-ния нарушенного права законод-ство предоставляет определённое время, в течение которого он может просить суд о применении мер принуд-ного хар-ра к лицу, нарушившему право. Нормы, опред-щие продолж-ть сроков иск.давности и порядок их исчисления, являются императивными. Стороны не вправе своим соглашением удлинять или сокращать продолж-ть сроков давности, определять момент отсчета, изменять порядок исчисления, основания приостановления и перерыва их течения. Вместе с тем иск. давность применяется судом не по собственной инициативе, как бы автоматически, а только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения решения. Институт иск.давности, устанавливая пределы осущ-ния требований о защите наруш.права во времени, обеспечивает своевременное предъявление иска заинт-ной стороной к обязанному лицу, что вносит ясность и опред-ность в осущ-ние прав и исполнение обязанностей участниками гражд.-правовых отношений. Нормы об иск.давности не допускают, чтобы право неопределенно долго находилось под угрозой возн-ния спора по поводу его законности, а в случае нарушения – оставалось незащищенным. Применение иск.давности способствует всестороннему, полному и объективному выяснению обстоятельств при рассмотрении каждого гражд.дела. Сроки иск.давности подразделяются на общий и спец-ные. Согласно ГК общий срок иск.давности продолж-тью 3 г. независимо от субъектного состава участников спора распространяется на все виды требований, кроме тех, для которых законод-ными актами предусмотрены спец.сроки, или исключенных из-под действия иско.давности. Спец.сроки иск.давности м/б сокращенными или более продолж-ными по сравнению с общим сроком. Так, годичный срок давности установлен по искам: о признании недейств-ной оспоримой сделки и последствий ее исполнения; связанным с ненадлежащим кач-вом работы, выполненной по дог-ру подряда, кроме требований в отношении зданий, сооружений и иных построек; вытекающих из перевозки груза всеми видами транспорта. 3-мес. срок давности установлен для требований участника общей долевой собственности о переводе на него прав и обязанностей покупателя при продаже доли с нарушением преимущ-ного права покупки. Сокращенные сроки давности призваны не только ускорить защиту и принуд-ное восстановление нарушенных прав, но и сократить разрыв во времени между допущенным правонарушением и применением мер принуждения к стороне, не исполнившей возложенную на нее обязанность, что способствует правильному разрешению спора. Более длительный, по сравнению с общим, срок давности продолж-ностью 10 л. установлен для исков о признании недейств-ными ничтожных сделок. Течение срока иск.давности начинается со дня, когда лицо узнало или д/б узнать о нарушении своего права. В начале течения срока иск.давности выделяют два осн.момента: объективный – момент нарушения одним лицом субъект.права другого лица; субъективный – момент, когда лицо узнало или д/б узнать о нарушении своего права. Путем предъявления иска заинтер-ное лицо получает возможность осущ-ния нарушенного права с помощью суда.  На определение начала течения срока давности не влияет то обстоят-во, что управомоченное лицо не имеет сведений о нарушителе его права.

52. Приостан-ние, перерыв и восст-ние сроков иск.давности. Приост-ние срока вызывается опред-ными обстоят-вами, создающими невозможность или препятствие своевр-ного предъявления иска в защиту своих прав. Исчерп-щий перечень обстоят-ств, которые могут служить для приостановления течения срока иск.давности, устанавливается ГК: чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоят-во (непреодолимая сила). Непреодолимой силой признаются стихийные бедствия, а также такие общ.явления, как забастовки, эпидемии, эпизоотии. Обстоят-во непреодолимой силы нельзя предвидеть и предотвратить с помощью имеющихся в общ-ве средств; пребывание истца или ответчика в составе ВС, переведенных на в/положение. Достаточно того, чтобы на в/положение было переведено то воинское подразделение, где находится истец или ответчик. Обычное прохождение истцом или ответчиком службы не явл-ся основанием для приост-ния течения срока давности; устан-ная СМ отсрочка исполнения обязательств (мораторий). Мораторий – исключ-ное явление, вызванное обстоят-ми внутреннего и м/д хар-ра. Объявление моратория не прекращает действие самого обязат-ва, а лишь переносит его исполнение на более поздний срок; приостановление действия акта законод-ва, регулирующего соотв-щее отношение. Наличие приостанавливающих иск.давность обстоятельств принимается во внимание лишь при условии, что они возникли или продолжали сущ-ть в последние 6 мес. срока давности, а если этот срок равен или менее 6 мес. - в течение срока давности. Обстоят-ва, прекратившееся ранее указанного времени не приост-вают течение срока иск.давности, поскольку предполагается, что потерпевшая сторона имеет достаточно времени для предъявления иска. Перерыв срока иск.давности означает, что при наличии опред-ных оснований его течение прекращается вовсе. В отличие от случаев приост-ния, после перерыва давностный срок начинает течь сначала. Время, истекшее до перерыва, погашается и не засчитывается в новый срок. Основания перерыва течения срока иск.давности: предъявление иска в установленном порядке, причем иск д/б предъявлен в соотв-вии с правилами гражд.процесс.права (надлежащим истцом к надлежащему ответчику с соблюдением требований о подведомственности и подсудности). Нарушение устан-ного порядка предъявления иска служит основанием оставления иска без рассмотрения и не влечет перерыва давности; совершение обязанным лицом действий, свидет-щих о признании долга, которые могут выражаться в письменном обещании обязанного лица исполнить обязанность, просьбе об отсрочке платежа. Признание долга имеет правовое значение при условии, что оно сделано после наступления срока исполнения обязат-ва, но до истечения срока иск.давности. Своевременному предъявлению иска могут препятствовать не зависящие от истца обстоят-тва при отсутствии оснований для приостановления или перерыва срока иск.давности. При этом уваж-ными признаются тяжелая болезнь, беспомощное состояние, длительная командировка. Причины пропуска срока суд может принять во внимание и признать их уваж-ными, если они имели место в последние 6 мес. срока давности, а если этот срок равен или менее 6 мес. – в течение срока давности. В таких случаях срок исковой давности м/б восстановлен.

53. Последствия истечения сроков иск.давности. Требования, на которые иск.давность не распр-няется. Суд обязан принять к рассмотрению требования о защите нарушенного права независимо от истечения срока иск.давности, поэтому право на предъявление иска в процесс.смысле не погашается действием иск.давности в связи с отс-вием каких-либо сроков на предъявления иска судья не вправе отказать в принятии заявления либо возвратить его истцу, сославшись на то, что срок давности по иск.требованию истёк. Установление нового порядка исключало бы возможность законод-ного закрепления правила о защите нарушенного права гражд-на при восст-лении срока давности, пропущенного по уваж.причине. Истечение срока иск.давности, о применении которой заявлено стороной в споре, явл-ся основанием к вынесению судом решения об отказе в иске. Это правило отражает назначение института иск.давности: несвоевременное предъявление иска лишает управомоченное лицо возможности осущ-ть нарушенное субъект.право в принуд. порядке. Пропуск срока давности – это самостоят-ное основание к отказу в иске. С истечением срока иск.давности по главному требованию истекшим считается и срок иск.давности по доп.требованиям (взыскание неустойки, процентов, задатка). Они прекращаются вместе с основным требованием, исполнение которого обеспечивают, и не могут сущ-вать без него самостоятельно. Требования, на которые не распространяется  иск.давность: Исключение отдельных видов требований из-под действия иск.давности означает, что они защищаются независимо от того, сколько времени прошло со дня возникн-ния права на иск. Виды требований, на которые иск.давность не распростр-ся, перечислены в ГК. К ним относятся: требования, вытекающие из нарушения личных неимущ-ных прав, не связанных с имущ-ными (защита чести, достоинства, деловой репутации граждан и юрид.лиц), и связанных с ними, если они не подлежат самостоят-ной защите (права авторства). Время предъявления требования влияет на определение начального срока взыскания денежных сумм. Если требование предъявлено по истечении общего срока давности, то оно удовлетворяется не более чем за 3 года, предшествовавшие предъявлению иска; требования собственника или иного законного владельца об устранении всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения не были соединены с лишением владения (негаторный иск). Нераспространение исковой давности не устранение препятствий в осуществлении права собственника и иного законного владельца, не связанных с лишением владения имуществом, объясняется длящимся характером нарушения их прав.

54. Понятие и система вещных прав. Понятие вещных прав. Суть вещных прав состоит в том, что субъекты этих прав удовлетворяют свои интересы путем непосредственного воздействия на вещь или имущество, находящиеся в сфере их хозяйственного господства. Вещным правам присущи устоявшиеся нормы, принципы и традиции. К числу таковых относятся: принцип отсутствия двух полных прав собственности на одну вещь, то есть, право собственности – едино и неделимо; принцип наибольшей полноты права собственности, то есть, возможность осуществления права собственности по усмотрению собственника, причем наиболее полно и независимо; принцип необходимости наличия собственника при существовании прав на чужие вещи; принцип защиты субъектов вещных прав от посягательств со стороны третьих лиц. Гражданский Кодекс 1923 года содержал деление гражданских прав на вещные и обязательственные. Это деление было отменено ГК 1964 г. и восстановлено Гражданским Кодексом 1998 г. Действующий ГК регулирует вопросы вещных прав разделом “Право собственности и другие вещные права”. Виды вещных прав. Вещные права подразделяются на две большие группы: 1. Права на свои вещи – право собственности. 2. Права на чужие вещи – иные вещные права. Право собственности – это основное вещное право, именно ему посвящено большинство норм вещного права. Согласно белорусскому законодательству и теории права содержание права собственности составляют три правомочия: владения, пользования и распоряжения. Право собственности в объективном смысле – это совокупность правовых норм, регулирующих отношения по владению, пользованию и распоряжению собственником принадлежащим им имуществом по своему усмотрению и по защите его интересов от вмешательства третьих лиц. Право собственности в субъективном смысле – это юридически обеспеченная возможность владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом по усмотрению собственника и в своих интересах. Иные вещные права (права на чужие вещи) не могут создаваться произвольно, так как возникают на основе права собственности иного субъекта и обременяют последнего. Иные вещные права могут предоставлять их обладателям в отношении чужой вещи либо право пользования (сервитуты), либо право владения и пользования (право постоянного пользования земельными участками), либо право владения, пользования и ограниченного распоряжения (хозяйственное ведение, оперативное управление). Перечень иных вещных прав дан в статье 217 ГК, к числу которых относятся: право хозяйственного ведения; право оперативного управления; право пожизненного наследуемого владения землей; право постоянного пользования земельным участком; сервитуты.

 

55. Понятие собственности и права собственности. Формы и субъекты права собственности. Виды собственности. Собственность - категория экономическая. Право соб¬ственности - юридическая категория и как юридическая категория рассматривается в объективном и в субъектив¬ном смысле. Право собственности в объективном смысле — совокуп¬ность гражданско-правовых норм, регулирующих и охра¬няющих состояние принадлежности материальных благ конкретным лицам. Это нормы: устанавливающие принадлежность вещей определен¬ным лицам; определяющие полномочия собственника по исполь¬зованию принадлежащего ему имущества; устанавливающие средства защиты прав собственника. Право собственности в субъективном смысле — мера воз¬можного поведения собственника. Собственник вправе по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжать¬ся своим имуществом. В соответствии с Конституцией РБ и ст. 213 ГК собственность может быть государственной и частной. При этом государство гарантирует равную защиту равные условия для развития всех форм собственности. Субъектами права государственной собственности являются: РБ (субъект республиканской собтвенности); административно-территориальные единицы (субъекты коммунальной собственности). Субъектами права частной собственности являются: физические лица; юридические лица (хозяйственные товарищества, хо¬зяйственные общества, производственные кооперативы, потребительские кооперативы, общественные и религи¬озные организации и др.).

56. Содержание права собственности. Право собственности состоит из правомочий собствен-ника: правомочия владения, пользования, распоряжения. Под правомочием владения понимается основанная на законе (т. е. юридически обеспеченная) возможность иметь у себя данное имущество, содержать его в своем хозяйстве (фактически обладать им, числить на своем балансе). Вла¬дение может быть законное (опирается на правовое осно¬вание) и незаконное (беститульное). Правомочие пользования представляет собой основанную на законе возможность эксплуатации, хозяйственного или иного использования имущества путем извлечения из него полезных свойств, его потребления. Правомочие распоряжения означает возможность опреде¬ления юридической судьбы имущества путем изменения его принадлежности, состояния или назначения (отчуждение по договору, передача по наследству, уничтожение). Собственник осуществляет свои правомочия по своему усмотрению в рамках закона, не нарушая прав и законных интересов других лиц.

57. Способы приобр-ния права собств-ти. Момент возн-ния права собств-ти у приобретателя имущ-ва по договору. Риск случайной гибели или порчи отчуждаемых вещей. Возникновение права собственности законод-во связывает с определенными юрид.основаниями. В ГП в зависимости от хар-ра оснований различают первоначальные и производные способы приобретения права собств-ти. При первоначальных способах право собств-ти возникает впервые либо независимо от воли предшествующего собственника. При производных способах приобретения права собств-ти новый собственник получает свое право на вещь посредством волеизъявления предыдущего собственника данной вещи. К первоначальным способам: Спецификация (переработка) – изготовление движимой вещи путем переработки материалов, которые могут принадлежать производителю или другому лицу. Обращение в собственность общедоступных для сбора вещей – приобретение права собств-ти на собранные в лесах, водоемах или на другой территории ягоды, рыбу, другие общедоступные вещи или животных. Право собств-ти на соотв-щие вещи приобретает лицо, осущ-щее их сбор или добычу, если сбор или добыча производились в соотв-вии с законод-вом, общим разрешением, данным собственником, или в соответствии с местным обычаем. Приобретение плодов (доходов) – собственник плодоносящей вещи становится и собственником ее плодов (приплод скота, с/х плоды), плоды м/б юрид-кими (арендная плата). Приобретение бесхозяйных вещей – приобретение права собственности на вещи, не имеющие собственника или брошенные собственником Находка – предполагает наличие собственника. Право собств-ти за нашедшим признается по истечении опред-ного времени и при условии выполнения опред-ных действий. Клад – собственник не м/б установлен. Поступает в собственность собственника земельного участка. Приобретательная давность означает, что лицо, не являющееся собственником имущ-ва, по истечении устан-ных законом сроков и при наличии опред-ных условий становится собственником этого имущ-ва. Производные способы приобретения права собств-ти достаточно многочисленны. Они регул-ся прав.нормами, содержащимися в различных главах ГК и иных актах законод-ва. К ним относят: отчуждение имущ-ва в собственность др.лица на основании договора; переход права собств-ти на имущ-во реорганизованного юрид.лица; переход имущ-ва наследодателя в собственность наследников. Момент возникновения права собств-ти у приобретателя имущ-ва по договору может опред-ся спец.нормами. Переход права собств-ти на недвижимое имущ-во по дог-ру продажи данного имущ-ва подлежит гос.регистрации. В таком случае право собственности возникает у приобретателя с момента регистрации. Так, право собственности на предприятие возникает с момента гос.регистрации этого права. Для большинства договорных обязательств спец.правил не установлено, применяются правила ГК: право собственности у приобретателя имущ-ва по договору возникает с момента факт.передачи вещи. Норма о возникновении права собственности у приобретателя диспозитивна, поскольку может быть изменена актами законод-ва или сторонами договора.

58. Право собственности граждан: понятие, субъекты, объекты. Право частной собственности граждан в объективном смысле - совокупность гражданско-правовых норм, регу-лирующих и охраняющих состояние принадлежности ма¬териальных благ конкретным физическим лицам. Право собственности в субъективном смысле — мера воз¬можного поведения собственника. Собственник вправе по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжать¬ся своим имуществом. Субъектами права частной собственности граждан яв-ляются: граждане РБ; иностранные граж¬дане; лица без гражданства.

 

59. Основания возникновения права собственности граждан, его содержание и осущ-ние. В собственности граждан может находиться любое иму¬щество, за исключением отдельных видов имущества, ко¬торое может находиться только в собственности государ-ства. Количество и стоимость имущества не ограничены, за исключением случаев, когда такие ограничения уста¬новлены законом в интересах национальной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц. Частная собственность граждан возникает в результате получения доходов от занятия предпринимательской деятель¬ностью; осуществления трудовой деятельности; получения пособий и других выплат; получения гуманитарной помощи; наследования имущества и на других законных основаниях.

60. Право собственности юрид. лиц: понятие, основания возникновения, субъекты, объекты. Право собственности юридических лиц в объективном смысле представляет собой совокупность гражданско-правовых норм, регулирующих и охраняющих состояние принадлежности материальных благ конкретным юридическим лицам. Право собственности юридических лиц в субъективном смысле составляют правомочия собственника по владению, пользованию и распоряжению своим имуществом. Рамки осуществления юридическим лицом субъективного права собственности определяются его уставом и законодатель¬ством. Осуществление правомочий возлагается на органы юридического лица. Право собственности юридических лиц возникает как па общих основаниях, так и при наличии специальных оснований. Частная собственность юридических лиц образу¬ется за счет: вкладов учредителей; доходов от предпринима¬тельской деятельности (коммерческие юридические лица); членских взносов; добровольных пожертвований; в порядке наследования; по другим законным основаниям. Имущество, переданное в качестве уставного вклада (взноса) учредителями (участниками, членами) коммерческих и некоммерческих юридических лиц (кроме переданного уни¬тарным предприятиям или учреждениям, финансируемым собственником,), а также имущество, приобретенное эти¬ми юридическими лицами, находится в собственности этих юридических лиц.

61. Право собственности хоз-ных товариществ и общества.

Из ГК

 Статья 29. Основания возникновения собственности хозяйственного общества и товарищества

Собственность хозяйственных обществ и товариществ, являющихся юридическими лицами, возникает за счет вкладов участников, имущества, полученного в результате хозяйственной деятельности и приобретенного ими по иным основаниям, не противоречащим закону.

В состав вклада участника хозяйственного общества и товарищества могут входить основные и оборотные фонды, денежные средства и ценные бумаги.

Статья 30. Участники хозяйственного общества и товарищества

Участниками хозяйственного общества и товарищества могут быть предприятия, учреждения, организации, государственные органы, а также физические лица.

62. Право собственности кооперативов.

63. Право собственности некоммерческих организаций.

В зависимости от прав участников в отношении имущества юридического лица все некоммерческие организации согласно п.3 ст.44 ГК можно разделить на три группы
1. Некоммерческие организации, в отношении имущества которых их 
участники имеют обязательственные права. Примером такой некоммерческой организации является потребительский кооператив (ЖСК, гаражные, дачные кооперативы и т.д.), создаваемый гражданами либо гражданами и юридическими лицами на основе членства с целью удовлетворения материальных (имущественных) и иных потребностей участников. Имущество кооператива состоит из паевого фонда, образуемого путем объединения его членами имущественных паевых взносов.
Согласно п.2 ст.116 ГК устав потребительского кооператива должен содержать помимо сведений, указанных в статье, условия о размере паевых взносов членов кооператива; о составе и порядке внесения паевых взносов членами кооператива и об их ответственности за нарушение обязательства по внесению паевых взносов.
При выбытии члена кооператива паевой взнос ему возвращается, в случае смерти взнос наследуется
Члены жилищного, жилищно-строительного, дачного, гаражного или иного потребительского кооператива, другие лица, имеющие право на паенакопления, полностью внесшие свой паевой взнос за квартиру, дачу, гараж, иное помещение, предоставленное этим лицам кооперативом в пользование, приобретают право собственности на указанное имущество с момента регистрации этого права в установленном порядке, согласно п.4 ст.219 ГК.
2. Некоммерческие организации, на имущество которых их 
учредители имеют право собственности или иное вещное право (например, государственные объединения и финансируемые собственником учреждения). Так, согласно ст.123-3 ГК имущество государственного объединения находится в государственной собственности и принадлежит ему на праве хозяйственного ведения либо на праве оперативного управления. В уставе государственного объединения должны быть определены порядок и источники формирования имущества государственного объединения.
Учреждение имеет имущество, преданное собственником, на праве оперативного управления (ст.277 ГК). Согласно ст.279 ГК учреждение не вправе без согласия собственника отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по смете. Если в соответствии с учредительными документами учреждению предоставлено право осуществлять деятельность, приносящую доходы, то полученные от такой деятельности доходы и приобретенное за счет их имущество поступают в самостоятельное распоряжение учреждения и учитываются на отдельном балансе, если иное не предусмотрено законодательством.
3. Некоммерческие организации, в отношении которых их 
учредители (участники) не имеют имущественных прав (например, общественные и религиозные организации (объединения), благотворительные и иные фонды, объединения юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей (ассоциации и союзы), а также иные некоммерческие организации, если иное не установлено Гражданским Кодексом, иными законами или актами Президента Республики Беларусь). Доходы, прибыль и иное имущество таких организаций не могут распределяться между ее членами и используются только для выполнения уставных задач.
Поэтому участники (члены) общественных и религиозных организаций не сохраняют прав на переданное ими этим организациям в собственность имущество, в том числе на членские взносы (ст.117 ГК). Имущество, переданное фонду его учредителями (учредителем), является собственностью фонда (п.1 ст.118 ГК). Имущество такой некоммерческой организации как торгово-промышленной палата находится в ее собственности и члены торгово-промышленной палаты утрачивают права на имущество, переданное торгово-промышленной палате в качестве вступительных и членских взносов (ст.8 Закона «О торгово- промышленной палате»).

Основным источником формирования имущества некоммерческих организаций данной группы являются вступительные и членские взносы учредителей (участников). 
Источниками формирования имущества являются также поступления от проводимых в соответствии с уставными документами мероприятий, доходы, получаемые от осуществляемой предпринимательской деятельности, и иные не запрещенные законодательством поступления. Причем данные организации вправе осуществлять предпринимательскую деятельность лишь для достижения целей, ради которых они созданы, и соответствующую этим целям.
Имущество, оставшееся после ликвидации некоммерческих организаций данной группы, в том числе после удовлетворения требований кредиторов, направляется, как правило, на цели, для достижения которых они были созданы (например, п.5 ст.214 ГК; п.4 ст.119 ГК; ст.10 Закона «О торгово-промышленной палате»). 

64. Право гос. собственности: понятие, субъекты, объекты, содержание, основания возникновения и способы осущ-ния. Право государственной собственности в объективном смысле - система правовых норм, регулирующих отноше¬ния присвоения и принадлежности (владения, пользова¬ния, распоряжения) материальных благ РБ и административно-территориальным единицам в лице их компетентных органов. В субъективном смысле право государственной собствен¬ности - совокупность закрепленных за РБ или административно-территориальными единицами правомочий владения, пользования и распоряжения со¬ответствующим имуществом. Государственная собственность может выступать в форме: республиканской собственности (собственность РБ) — используется в интересах всего населе¬ния Беларуси; состоит из казны РБ и имущества, закрепленного за республиканскими юриди-ческими лицами в соответствии с актами законодательст¬ва. Средства республиканского бюджета, золотовалютные резервы, другие объекты, находящиеся только в собствен¬ности государства, и иное государственное имущество, не закрепленные за республиканскими юридическими лица¬ми, составляют казну РБ; коммунальной собственности (собственность админис-тративно-территориальных единиц) — используется в ин¬тересах населения соответствующей административно-тер-риториальной единицы и не является одновременно рес¬публиканской собственностью. Состоит из казны админи-стративно-территориальной единицы (средств местного бю¬джета и иного коммунального имущества, не закреплен¬ного за коммунальными юридическими лицами) и имущества, закрепленного за предприятиями и учреждениями административно-территориальной единицы в со¬ответствии с актами законодательства. Способы возникновения государственной собственно¬сти как общие (доходы от деятельности государственных предприятий, наследование и др.), так и специальные: на¬логи и иные пошлины, конфискация имущества, нацио¬нализация, реквизиция, переход в собственность государства бесхозяйного имущества. Функции собственника — РБ выпол¬няет Совет Министров, функции собственника – адм.-территор.единицы выполняет местная администрация. Имущество, находящееся в государственной собственности, может закрепляться за государственными юридическими лицами на праве хозяйственного ведения и оперативного управления.

65. Право общей собственности: понятие и общая хар-ка. Общая собственность - это отношения по принадлежности одного и того же имущества двум или нескольким лицам (сособственникам). В настоящее время круг участников (субъектов) общей собственности не ограничен. Она может возникнуть между любыми участниками гражданских правоотношений в любом сочетании и соотношении. Субъекты общей собственности по своему усмотрению владеют, пользуются и распоряжаются принадлежащим им имуществом. Но правомочия владения, пользования и распоряжения они осуществляют сообща, совместно. Основанием возникновения права общей собственности являются различные юридические факты. Как правило, это совершение несколькими лицами гражданско-правовых сделок, прежде всего договоров купли-продажи и договоров о совместной деятельности, наследование неделимой вещи несколькими лицами и др. Гражданский кодекс различает общую долевую и общую совместную собственность. В основе разграничения общей собственности на долевую и совместную лежат особенности правового регулирования взаимоотношений между ее участниками. Регулирование отношений долевой собственности связано с определением конкретных арифметических долей, определенных участниками или судом в самом праве на общее имущество. Участник общей собственности не имеет права на долю в стоимости общего имущества или на реальную долю в самом имуществе. Он имеет право на долю в самом праве собственности на общее имущество (ст.246 ГК). Участники общей совместной собственности не имеют долей в общем имуществе. Доля устанавливается, по общему правилу, лишь при прекращении общей собственности. Законодательством может быть предусмотрена возможность образования общей совместной собственности на отдельные виды имущества.

 

66. Право общей долевой собств-ти: понятие, субъекты, осущ-ние правомочий, выдел доли, раздел. Предполагается, что общая собственность двух или нескольких лиц на одно и то же имущ-во явл-ся долевой, за исключением случаев, когда ГК или иными законод-ными актами допускается образование совместной собственности на это имущ-во. Размер доли определяют сами участники общей собственности и только при наличии между ними разногласий размер долей м/б определен судом. Если участники не определили своей доли в праве собственности, они предполагаются равными. Имущ-во делится на кол-во участников. Владение, пользование и распоряжение общим имущ-вом, находящимся в долевой собств-ти, осущ-ся его участниками по соглашению между ними, а при недостижении согласия порядок осущ-ния правомочий устанавливается судом. От размера принадлежащей каждому участнику доли в общей собственности зависит количество продукции, плодов и доходов, получаемых от общего имущ-ва, если иное не предусмотрено соглашением между ними. Каждый участник долевой собственности обязан соразмерно со свое долей участвовать в уплате налогов, сборов и иных платежей по общему имущ-ву, а также издержках по его содержанию и сохранению, если законод-ством или договором не установлено иное. Судьба улучшений, произведенных одним из участников в общем имущ-ве, зависит от того, отделимы они или не отделимы от общего имущ-ва. Улучшения, отделимые от общего имущ-ва по общепринятым правилам, поступают в собственность того из участников, который их произвел, если участники в соглашении не предусмотрели, что улучшения поступают в общую собств-ть. Неотделимые улучшения от общего имущ-ва, произведенные одним из участников за свой счет, если они произведены с соблюдением устан-ного порядка, становятся объектом общей собств-ти всех участников. По требованию этого участника его доля, как и доли остальных участников, в праве собственности должна быть увеличена. Распоряжение общим имущ-вом осущ-ся по соглашению всех сособственников. Однако каждый участник общей долевой собств-ти самостоятельно распоряжается своей долей в праве собственности. При продаже доли в праве общей собств-ти постороннему лицу остальные участники долевой собств-ти имеют преимущ-ное право покупки продаваемой доли по цене, за которую она продается, и на прочих равных условиях, кроме случая продажи с публичных торгов. Сособственник, решивший продать свою долю в общей собств-ти постороннему лицу, обязан известить в письм.форме остальных сособственников о намерении продать свою долю с указанием цены и других условий, на которых продает ее. Если остальные сособственники откажутся от покупки или не приобретут продаваемую долю в праве собств-ти на недвижимое имущ-во в течение мес., а в отношении прочего имущ-ва - в течение 10 дн. со дня извещения, продавец вправе продать свою долю любому лицу. В случае продажи доли с нарушением преимущ-ного права покупки другой участник долевой собств-ти имеет право в течение 3 мес. требовать в суд.порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя.

67. Общая совм.собств-ть супругов. Общая собств-сть крестьянского хоз-ва. При отсутствии брачного дог-ра имущ-во супругов будет находиться в законном режиме совм.собств-ти. Субъектами собственности м/б только супруги, состоящие в зарегистр-ном браке. Момент возникновения совместной собств-ти связан с моментом заключения брака или с моментом, устан-ным в брачном дог-ре, причем, предполагается равенство долей. Все нажитое супругами во время брака имущ-во, за некоторыми исключениями, относится к их совместной собственности, независимо от того, кем из них и за чей счет имущество было приобретено, произведено, создано, на чье имя оформлено. ГК относит часть имущ-ва супругов к их раздельной собств-ти. Это относится к вещам инд-ного пользования, хотя и нажитым в период брака за счет общ.средств, но предназначенных для удовлетворения личных потребностей каждого из них. Имущ-во, принадлежащее каждому из супругов до вступления в брак, а также полученное одним из супругов во время брака в дар или в порядке наследования, находится в его собств-ти, однако супруги в брачном дог-ре могут предусмотреть переход какого-либо добрачного имущ-ва в совм.собств-ть. Драгоценности и другие предметы роскоши, приобретенные во время брака за счет общих средств супругов, признаются их общей совм.собств-тью независимо от того, кто из супругов ими пользовался. Закон не определяет, что относится к предметам роскоши. В случае спора вопрос решается судом в зависимости от мат-ного благосостояния семьи. При установлении опр-ных обст-ств, имущ-во, принадлежащее одному из супругов, м/б признано судом совм.собств-тью супругов, если будет установлено, что в течение брака за счет общ.имущ-ва супругов или личного вложения значительно увеличена стоимость этого имущ-ва. Своеобразен правовой режим имущ-ва крестьянского хоз-ва. ГК устанавливает, что имущ-тво крестьянского хоз-ва принадлежит его членам на праве совм.собств-ти, если законод-вом или дог-ром между ними не установлено иное. ГК установлен примерный перечень имущ-ва, которое может находиться лишь в общей собств-ти этого хозяйства, и определены критерии для отнесения иного имущ-ва к совм.имущ-ву хозяйств. Имущ-во должно обеспечивать деят-ть крестьянского хозяйства и приобретаться за счет общих средств его членов. Зем.участок не включен в число объектов общей собств-ти хозяйства, т.к. он предоставляется в пожизненное наследуемое владение или в аренду и оформляется на главу хоз-ва. Пользование имущ-вом крестьянского хоз-ва осущ-ся его членами не совместно, а по взаимной договоренности. Закон о крестьянском хоз-ве уст-вает, что сделки по распоряжению имущ-вом может осущ-ть лишь глава хоз-ва или уполномоченный им доверенностью другой член хоз-ва. При выходе одного из членов хоз-ва разделу не подлежат: зем.участок, унитарное предприятие и средства производства, принадлежащие крестьянскому хоз-ву. Вышедший из хоз-ва может получить ден.компенсацию, соразмерную его доле в общей собств-ти на это имущ-во. В этом случае следует руководствоваться ГК установившей, что доли всех членов крестьянского хоз-ва на имущ-во хоз-ва признаются равными, если соглашением между ними не установлено иное.

68. Понятие и виды ограниченных вещных прав. Ограниченное вещное право — это право несобственника в том или ином ограниченном законом отношении ис¬пользовать чужое, обычно недвижимое, имущество в собственных интересах без участия собственника имущества (а иногда даже помимо его воли). Признаки ограниченного вещного права: это право на чужое имущество, принадлежащее дру¬гому лицу на праве собственности, следовательно, оно производно от права собственности; ему присуще право следования (в случае перехода вещ¬ного права к другому лицу (правопреемнику) переходят и обременения этого права); оно может принадлежать только титульному владель¬цу, т. е. должно опираться на юридическое основание; защищается от нарушений с помощью вещно-правовых способов, которые используются для защиты права собственности. Виды ограниченных вещных прав: право хозяйственного ведения и оперативного уп¬равления; право пожизненного наследуемого владения земель¬ным участком; право постоянного пользования земельным участком; сервитуты и др.

69. Право хоз. ведения и право оперативного упр-ния: понятие, субъекты, объекты, содержание, осущ-ние. Право хозяйственного ведения — основанное на праве собственности вещное право юридического лица — несоб-ственника владеть, пользоваться и распоряжаться закреп¬ленным за ним в установленном порядке имуществом в пределах, определяемых в соответствии с законодательст-вом. Субъектами права хозяйственного ведения являются унитарные предприятия. Право оперативного управления — основанное на пра-ве собственности вещное право юридического лица — не¬собственника владеть, пользоваться и распоряжаться за¬крепленным за ним имуществом в пределах, установлен¬ных законодательством, в соответствии с целями деятель¬ности, заданиями собственника и назначением имущества. Субъектами права оперативного управления выступают казенные предприятия, учреждения и государственные объединения. Исходя из определений двух вышеприведенных видов ограниченных вещных прав, заметим, что объем правомо¬чий субъекта права оперативного управления значительно уже, чем у субъекта права хозяйственного ведения.

70. Ограниченные вещные права на земельные участки. Сервитуты. Право пожизненного наследуемого владения земельным участком — право субъекта, не являющегося собственни¬ком земельного участка, владеть и пользоваться им по¬жизненно с передачей этого права по наследству. Суть права пожизненного наследуемого владения земельным участ¬ком — бессрочная аренда земельного участка. Право постоянного пользования земельным участком (бессрочное). Содержание права постоянного пользования земельным участком - правомочия владения и пользова¬ния земельным участком в соответствии с целями, для которых был предоставлен участок. Сервитут - это предоставление одному лицу права пользования находящимся в собственности другого лица имуществом, но в ограниченном объеме (собственник не¬движимого имущества вправе требовать от собственника соседнего земельного участка, а в необходимых случаях — и от собственника другого земельного участка предостав¬ления ему права ограниченного пользования соседним участком). Устанавливается только в отношении недвижи-мого имущества. Сервитут может устанавливаться для обеспечения про¬хода и проезда через соседний земельный участок, про-кладки и эксплуатации линий электропередачи, связи и трубопроводов, обеспечения водоснабжения и мелиора¬ции, а также других нужд собственника недвижимого иму¬щества, которые не могут быть обеспечены без установле¬ния сервитута. Обременение земельного участка сервитутом не лиша¬ет собственника участка прав владения, пользования и рас¬поряжения этим участком.

71. Способы защиты права собственности: общая хар-ка. Защита права собственности осуществляется с исполь¬зованием как общих способов и средств защиты граждан¬ских прав, так и специальных. Гражданские иски, приме-няемые для защиты права собственности, подразделяются на два вида: обязательственно-правовые и вещно-правовые. К обязательственно-правовым способам относятся: иски о возмещении убытков, причиненных неиспол¬нением или ненадлежащим исполнением договоров; иски о возмещении причиненного вреда; иски о возврате вещей, переданных по договору; иски о возврате неосновательно приобретенного или сбереженного имущества. К вещно-правовым способам относятся: иски об истребовании имущества из чужого незакон¬ного владения (виндикационный иск); иски об устранении нарушений права собственности, не связанных с лишением владения (негаторный иск). Выделяют также другие способы, например защита прав собственника в случае принятия акта законодательства, прекращающего право собственности.

72. Истребование имущ-ва из чужого незаконного владения (виндикационный иск). Расчеты при истребовании имущ-ва. Виндик.иск – это внедоговорное требование невладеющего собственника к владеющему несобственнику (факт.владельцу) имущ-ва о возврате последнего в натуре. Для возможности предъявления иска необходимо одновременное наличие след. условий: Собственник д/б лишен владения имущ-вом помимо своей воли. При этом следует обращать внимание на три обстоятельства: - истцом м/б лишь собственник или иной титульный владелец; - имущ-во должно выбыть из факт. владения собственника; - выбытие имущ-ва должно произойти помимо воли собственника, т.е. иск носит внедоговорной хар-р. Имущ-во, которого лишился собственник, должно сохраниться в натуре и наход-ся в факт. владении другого лица. Объектом иска м/б только инд.-определенное имущ-во, т.е. такой иск имеет целью возвратить собственнику то самое имущ-во, которое выбыло из его владения. Если имущ-во обладает только родовыми признаками, применяются иные способы защиты.  Различия между родовыми и инд.-определенными вещами имеют относ-ный хар-р и зависят от конкретных условий. Как и в любом другом иске стороны носят название истец и ответчик. Ответчиком всегда выступает факт. владелец имущ-ва. Предметом иска явл-ся требование о возврате имущ-ва из чужого незаконного владения. Основанием иска явл-ся те юрид.факты, с которыми истец связывает свои требования к ответчику. Эти факты находят отражение в исковом заявлении и подлежат доказыванию в судебном заседании. Расчеты при удовлетворении иска. Рассмотрение вопроса свяжем с характеристикой двух критериев: Характера заинтересованной стороны, отдельно выделяя: интересы собственника; интересы добросовестного приобретателя; интересы недобросовестного приобретателя. Характера имущественных расчетов, обращая внимание на: решение судьбы доходов и плодов от спорного имущества; решение судьбы улучшений, внесенных в спорное имущество.

73. Треб-ния об устранении нарушений, не связанных с лишением владения (негаторный иск).  В переводе с латинского негаторный иск означает “отрицающий иск”. Применяется в тех случаях, когда собственнику или иному титульному владельцу необходимо устранить препятствия в польз-нии или распоряжении своей вещью, находящейся в их владении. Определить иск можно как внедоговорное требование владеющего вещью собственника к третьему лицу об устранении препятствий в осущ-нии правомочий владения, польз-ния и распоряжения имущ-вом. Прав.регул-ние такого иска осущ-ся ГК. Характерные черты иска: Истцом м/б только собственник или иной титульный владелец имущ-ва. Имущ-во должно находится во владении собственника или иного титульного владельца. Истец и ответчик не должны находиться между собой в договорных или иных обязательственных правоотношениях по поводу спорной вещи. Иск м/б предъявлен до тех пор, пока препятствие длится или не ликвид-ны его последствия. Сроки давности на иски не распространяются. При удовлетворении иска м/б взысканы убытки при наличии вины ответчика, но в пределах сроков иск.давности. Стороны – истец и ответчик. Истец должен отвечать след.условиям: явл-ся собственником или иным титульным владельцем вещи; владеть вещью, но быть ограниченным в возможности ею пользоваться или распоряжаться в своих интересах по своему усмотрению. Ответчиком м/б лицо, которое своим противоправным поведением создает препятствия, мешающие нормальному осущ-нию права пользования или распоряжения собственником вещи или иным титульным владельцем независимо от вины. Предметом иска явл-ся требование об устранении нарушений, не связанных с лишением владения, а также запрещение ответчику в будущем совершать эти нарушения. Конкретный предмет иска будет зависеть от конкретной ситуации. Предметом иска может являться не только устранение имеющихся препятствий, но и предотвращение возможного возникновения таких препятствий. Так, негаторный иск м/б предъявлен при закладке фундамента строения в непосредственной близости от границы участка соседа, у которого есть основания полагать, что данное строение будет мешать лучам солнца проникать в окна его дома или иным образом препятствовать осуществлению его правомочий пользования домом или участком. Основанием негаторного иска явл-ся те обстоят-ва, которые обосновывают правомерность предъявляемого иска. К их числу относятся: Подтверждение права собственности или иного титульного владения вещью истцом. Подтверждение факта владения имущ-вом истцом. Подтверждение факта наличия препятствий в осущ-нии правомочий пользования или распоряжения вещью. Подтверждение длящегося хар-ра препятствий. Подтверждение, обоснование и расчет понесенных убытков. Единственным условием удовлетворения иска явл-ся противоправное поведение ответчика. Установлена презумпция противоправного поведения ответчика, т.е. правомерность своих поступков должен доказывать сам ответчик. Если ответчик докажет в суде правомерность своего поведения, негаторный иск удовлетворению не подлежит. Наличие вины ответчика, ее форма и степень во внимание не принимаются. Взыскание убытков связывается только с наличием вины ответчика и при ее отсутствии возмещению не подлежат.

 74. Обязат-нное право и его состав. Понятие обязат-ва. Отличие обязат-ных правоотношений от вещных. Обязат-ное право в широком смысле – это часть ГП, один из важнейших его институтов. Под обязат-ным правом следует понимать совокупность гражд.-правовых норм, регулирующих общ-ные отношения по перемещению мат-ных благ, обладающих свойством товара, от одного лица к другому в той или иной форме (передача имущ-ва, выполнение работы, оказание услуги). Состав обязат-ного права образуют несколько групп гражд.-правовых норм. Первая группа включает нормы, общие для всех обязательств. Сюда относятся нормы о понятии и сторонах “обязательства”, об исполнении и способах обеспечения исполнения обязательств, об отв-ти за нарушение обязательств, об основаниях их возникновения и прекращения, а также общие положения о договоре. Эти нормы содержатся в общегражд. Законод-ве и применяются во всех случаях, за исключением тех из них, когда в законе или договоре установлено иное.  Вторая группа содержит положения, регул-щие отд-ные виды обязательств (дог-ры купли-продажи, поставки, договоры аренды, подряда). Данные нормы отражают особенности каждого из них и предназначены исключ-но для конкретного вида обязательства, если иное не установлено законом. Третью группу составляют нормы, содержащиеся в спец.законод-ве. Такие нормы носят комплексный хар-р и направлены на установление взаимосвязи обязательств со взаимод-щими с ними отношениями другой отраслевой принадлежности. Сюда можно отнести транспортные кодексы: Устав автом-ных дорог, Устав бел.железных дорог. Понятие обязат-ва: Определенный круг отношений, возникающих между субъектами ГП, именуется обязат-вами. Гражд.-правовым обязат-вом называется правоотношение, в силу которого одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то передать имущ-во, выполнить работу, уплатить деньги, либо воздержаться от опред-ного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Основаниями возникновения обязательств являются договор, деликты, неосновательное обогащение и иные, установленные законодательством юридические факты. По особенностям возникновения все обязательства делятся на договорные и внедоговорные. Договорные обязательства возникают на основе двух- или многосторонних сделок, т.е. действий, направленных на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Внедоговорные возникают из иных юридических фактов, исключая договор. Эти обязательства имеют две разновидности: обязательства, основанные на правомерных действиях (публичное обещание награды, объявление публичного конкурса и т.п.); обязательства, возникающие из неправомерных действий: из причинения вреда личности или имуществу другого лица (деликтные обязательства), а также вследствие неосновательного обогащения.

75. Система обязательств в ГП. Регрессные обязательства. В зависимости от распределения прав и обязанностей в обязательствах различают обязательства односторонние, двусторонние и многосторонние. В односторонних обязательствах одна сторона наделяется только правами, другая – лишь обязанностями (например, обязательство займа). В двусторонних обязательствах каждая сторона имеет как права, так и обязанности (например, купля-продажа, подряд, перевозка). В многосторонних обязательствах контрагенты имеют равные по содержанию права и обязанности по отношению друг к другу. По содержанию обязательства делятся на индивидуальные, родовые, альтернативные и факультативные. В индивидуальном обязательстве его содержание определено конкретными признаками, например, указанием на определенный предмет, который должен быть передан. Никакой другой предмет во исполнение обязательства без согласия кредитора в индивидуальном обязательстве не может быть передан. В родовом обязательстве содержание обязательства определяется родовыми признаками, характеризующими целую группу предметов одного рода. Альтернативные обязательства – это обязательства, по которым на должнике лежит обязанность исполнить не какое-то определенное действие, а одно из двух  или нескольких заранее известных действий по выбору должника или по выбору кредитора. Право выбора в альтернативном обязательстве принадлежит должнику, если из законодательства или условий обязательства не вытекает иное (ст.301 ГК РБ). В факультативном обязательстве должник обязан совершить в пользу кредитора определенное действие, но если по каким-либо причинам его совершить невозможно, он должен выполнить другое действие также точно определенное. По отношению друг к другу различают главные и дополнительные обязательства. Главные обязательства существуют независимо от каких-либо других обязательств. Дополнительные обязательства сопутствуют главным обязательствам и обеспечивают исполнение последних. Их судьба зависит от судьбы главных обязательств. Обязательства, связанные с личностью кредитора или должника, именуются обязательствами личного характера. В них не допускается замена кредитора или должника. В системе обязательств особое место занимает регрессное обязательство. Регрессное обязательство производно. Ему предшествует другое обязательство, которое уже исполнено. Например, солидарный должник, исполнивший обязательство кредитору в полном объеме, становится кредитором по регрессному обязательству в отношении к остальным содолжникам. Производный характер регрессного требования определяет его объем. Регрессное требование по объему не может быть больше основного требования, но может быть меньше основного.

76. Субъекты обязат-ва. Обязат-ва с множественностью лиц. Субсидиарные обязат-ва. По общему правилу в обязат-ве участвуют две стороны – управомоченная и обязанная. Лицо, которому принадлежит право требования совершения или воздержания от совершения опред-ных действий, именуется кредитором (управомоченной стороной), а лицо, на котором лежит обязанность совершать или не совершать действия, - должником (обязанной стороной). Обязат-ва могут возникать с участием как граждан, так и юрид.лиц в любом сочетании. Как в качестве кредитора, так и в качестве должника могут участвовать не одно, а несколько лиц. Вместе с тем это всегда совершенно опред-ные лица. Участие в обязат-вах одновременно нескольких лиц может порождать след.ситуации: возникновение обязательств с множ-ностью лиц (когда на стороне должника или кредитора выступают два или более лиц в кач-ве содолжников или сокредиторов); возникновение обязательств с участием третьих лиц (когда помимо должника или кредитора на их стороне выступают третьи лица, например, поручитель при дог-ре поручения); возникновение случаев перемены лиц в обязат-ве (при договоре цессии). В обязат-вах со множ-ностью лиц различают активную, пассивную и смешанную множ-ность. Активной признается множ-ность в случаях участия на стороне кредитора двух и более лиц (при причинении вреда общей собств-ти). При пассивной множ-ности два и более лица выступают на стороне должника (при причинении вреда несколькими лицами). Смешанная множ-ность предполагает участие двух и более лиц на обеих сторонах - как должника, так и кредитора (совместное причинение вреда общей собств-ти). В обязат-вах с множ-ностью лиц значительно усложняется вопрос об их исполнении. Поэтому важно установить границы выполнения каждым из участников своих обязат-ств, а также размеры отв-ти на случай неисполнения либо ненадлежащего исполнения обяз-ств. Разрешение указанных проблем достигается с помощью подразделения таких обязательств на долевые и солидарные. При долевом обязат-ве каждый должник исполняет его только в своей доле, а каждый кредитор имеет право требовать исполнения только в причитающейся доле. Должники не отвечают за обязат-ва друг друга, а кредиторы имеют право требовать исполнения только своей части. При исполнении должником своей доли обязат-ва он прекращает считаться его участником, также как и кредитор, получивший свою долю исполнения. Солидарными называются такие обязат-ва, в силу которых кредитор может потребовать от любого из должников исполнения обязат-ва полностью. При исполнении солидарного обязат-ва определяющей явл-ся воля кредитора, который устанавливает размер возмещения для конкретного должника, причем должник обязан подчиниться этой воле. Отдельно можно выделить субсидиарные обязательства. Суть субсидиарного обязательства состоит в возложении на дополнительного должника обязанности исполнить требование кредитора в том случае, если основной долж¬ник отказался удовлетворить требования кредитора или кредитор не получил от должника в разумный срок ответа на предъявленное требование. Например, в случае неиспол¬нения обязательства гарант отвечает перед кредитором как субсидиарный (дополнительный) должник.

77. Перемена лиц в обязательстве. В отличие от главы 29 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее ГК), подразумевающей под изменением обязательства ситуацию, при которой в нем меняется какое-либо из условий, однако стороны всегда остаются теми же, глава 24 ГК предусматривает иную форму изменения обязательств вообще, договоров в частности: прямо противоположную ситуацию, когда договор сохраняется в первоначальном виде, но меняются его стороны. Изменение обязательств в рамках главы 24 ГК возможно в двух вариантах: 1) перемена лиц на стороне кредитора (уступка требования или цессия); 2) перемена лиц на стороне должника (перевод  долга на другое лицо). Перемену лиц в обязательстве необходимо отличать от участия третьих лиц в исполнении обязательства (имеет место при перепоручении и переадресовке исполнения), где кредитор и должник не выбывают из обязательства, а третье лицо не становится стороной в обязательстве, а выполняет лишь фактические действия по отношению к кредитору или к должнику: при перепоручении исполнения - передает имущество, платит деньги, выполняет работу; при переадресовке исполнения - принимает исполненное должником (получает имущество, принимает работу и т.д.).

78. Понятие и функции договора в ГП. Основные виды договоров. Гражданско-правовой договор представляет собой одну из широко применяемых, гибких и оперативных правовых связей между различными субъектами права, позволяющих осуществлять процесс трансформации материальных и иных благ между участниками гражданского оборота. Договор в равной мере позволяет учесть специфику и особенности взаимоотношений сторон, согласовать их индивидуальные интересы, а также обеспечивать правовые гарантии этих интересов. Ст.390 ГК РБ определяет договор как соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. Поскольку договор является разновидностью сделки, постольку к нему применимы правила о двух- и многосторонних сделках, предусмотренных ГК РБ. При этом следует учитывать, что понятие сделки соотносится с понятием договора как родовое и видовое понятие, а сам договор представляет собой соглашение, основанное на волевом акте, выраженном его участниками. В юридической литературе термин “договор” употребляется в различных смыслах. Наиболее широко он применяется в смысле юридического факта – соглашения, влекущего определенные юридические последствия. Развитие рыночных отношений невозможно без усиления роли договора и расширения сферы его применения. Именно поэтому законодатель ввел новую норму о свободе договора как один из основополагающих принципов гражданского законодательства. Статья 391 ГК РБ закрепляет ряд правил, обеспечивающих свободу договора. К их числу относятся: свобода в решении вопроса о заключении или незаключении договора (принуждение к заключению договора не допускается, кроме ряда случаев, предусмотренных ГК РБ, законодательством или добровольно принятым обязательством); свобода в выборе вида договора (стороны вправе заключить договор как предусмотренный, так и не предусмотренный правовыми актами, лишь бы он не противоречил  действующему законодательству); свобода в выборе партнера; свобода в определении условий договора.

79. Форма и содержание договора. Совокупность условий, определяющих права и обязанности сторон, составляет содержание договора. Условия договора в зависимости от их назначения делятся на три вида: существенные, обычные и случайные. Существенные условия являются базой договора. Отсутствие любого из существенных условий влечет его недействительность. К их числу  относятся: условия о предмете договора (предмет договора зависит от его вида, в качестве предмета могут выступать вещи, деньги, ценные бумаги, работы и услуги и т.п.); условия, которые названы в законе как существенные (ГК называет в качестве обязательных условий при договоре залога предмет залога и его оценку; существо, размер и срок исполнения основного обязательства; указание на то, у какой из сторон находится заложенное имущество); условия, которые необходимы для договора данного вида, т.е. такие условия, которые выражают природу договора и без которых он не может существовать как данный вид (например, для договора страхования необходимо указание на вид страхового случая и т.д.); условия, относительно наличия которых в тексте договора достигнуто соглашение сторон. В отличие от существенных, обычные условия могут включаться либо не включаться в договор. Юридическая сила договора от этого не пострадает. Такие условия не нуждаются в согласовании сторон, поскольку предусмотрены в соответствующих нормативных актах и автоматически вступают в силу в момент заключения договора (например, договор аренды не утратит юридического значения и в том случае, если не будет содержать  условий о том, кто и в каком порядке должен производить капитальный или текущий ремонт арендованного имущества). Разновидностью обычных являются примерные условия, которые разрабатываются для договоров данного вида и публикуются в печати. Что касается случайных условий, то следует подчеркнуть, что они в определенной мере расширяют содержание договора, т.е. предоставляют соответствующий простор участникам гражданского оборота. Однако для придания случайным условиям юридической силы необходимо обязательное их включение в договор (требования к упаковке покупаемого товара). В соответствии ГК условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия прямо предусмотрено законом или иным правовым актом. Если же условие договора предусмотрено нормой, которая применяется постольку, поскольку соглашением не установлено иное (диспозитивная норма), стороны договора своим соглашением могу исключить ее применение либо установить условие, отличное от предусмотренного в ней. Форма дог-ра подчиняется общим правилам о форме сделок, разновидностью которых явл-ся дог-р, а также спец-ным правилам о форме дог-ра. Для многих дог-ров закон определяет обязательную форму их совершения — простую письменную или нотариальную (дог-р дарения). При письменной форме дог-р м/б заключен одним из следующих способов: пу¬тем составления одного док-та, подписанного сторо¬нами, путем обмена док-тами посредством почтовой, телеграфной, электронной или иной связи.

80. Заключение договора. Согласно ГК, договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения. Одновременно с этим стороны вправе установить, что условия заключенного ими договора применяются и к их отношениям, возникшим до заключения договора. Договор м/б заключен в любой форме, предусмотренной для совершения сделок, если законом для дог-ров данного вида не установлена опр-ная форма. Дог-р считается заключенным, если между сторонами в требуемой форме достигнуто соглашение по всем сущ-ным условиям договора. Закон устанавливает определенный порядок заключения договора. Так, направление одной из сторон предложения вступить в дог-рные отношения именуется офертой, а лицо, выразившее ее - оферентом. Не всякое предложение заключить дог-р приобретает силу оферты, а лишь в случае соблюдения требований, устан-ных: предложение д/б достаточно опред-ным и выражать явное намерение лица заключить дог-р; предложение должно содержать все сущ-ные условия дог-ра; предложение д/б обращено к одному или нескольким конкретным лицам. По общему правилу оферта адресуется опред-ному лицу. Вместе с тем она м/б обращена и неопределенному кругу лиц. В этом случае она именуется публ.офертой. Публ.оферта должна содержать все сущ-ные условия договора, из которых устан-ся воля лица заключить таковой с любым, кто отзовется (автоматы по продаже товаров, услуги такси). Оферта безотзывна. Принцип безотзывности оферты означает, что полученная адресатом оферта не м/б отозвана в теч.срока, установленного для ее акцепта, если иное не оговорено в самой оферте либо не вытекает из сущ-ва предложения или обстановки, в которой оно было сделано. Оферта м/б выражена в устной или письм.форме, с указанием срока для ответа либо без него. Сторона, которой направлена оферта, может либо принять, либо отклонить ее. Принятие оферты именуется акцептом, а сторона, выразившая согласие на принятие обращенного к ней предложения – акцептантом. Форма акцепта м/б различной. Акцепт д/б полным и безоговорочным. Совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный для  акцепта, действий по совершению указанных в ней условий (отгрузка товара, уплата денег) считается акцептом, если иное не предусм-но законом, иными правовыми актами или офертой. Большое правовое значение для акцепта имеет срок, поскольку он свидетельствует о моменте заключения договора. Моментом отправления акцепта считается дата и время, указанные соотв-щими органами связи (почта, телеграф). Юрид-кие последствия оферта и акцепт порождают с момента их вручения адресату. Если оферта или акцепт не получены адресатом, они никак не связывают обязат-вами ни оферента, ни акцептанта, и до этого момента м/б отозваны. Акцепт, отправленный в устан-ный срок, но полученный с опозданием, не считается опоздавшим при условии, если оферент уведомит другую сторону о принятии ее акцепта. Если же оферент не желает принять опоздавший акцепт, то обязан немедленно оповестить  вторую сторону о получении акцепта с опозданием. Если же эта обязанность не исполнена, договор считается заключенным. Если акцепт содержит какие-то свои оговорки относительно условий договора по сравнению с офертой, то он признается отказом от оферты и одновременно - новой офертой. Если получатель оферты вообще никак не отреагировал на предложение заключить договор, то его молчание по общему правилу расценивается как отказ от заключения договора, за исключением случаев, установленным законодательством или договором.  Место заключения договора, как правило, указывается в самом договоре. В противном случае договор признается заключенным в месте жительства гражданина или месте нахождения юридического лица, направившего оферту.

81. Понятие и принципы исполнения обязательства. Надлежащее исполнение сторонами того или иного правоотношения своих обязанностей явл-ся необходимым условием эконом., духовного и соц-ного развития общ-ва. Исполнение обязательств обеспечивается мерами различного хар-ра – организ-ными, эконом-ми, правовыми. ГП выработало спец.систему мер (способов), призванных обеспечить в той или иной степени интересы кредитора в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения должником обязательства. Эти способы так или иначе побуждают должника исполнить обязательство надлежащим образом (обусловленным в договоре способом, в установленный срок, в установленном месте и т.д.). ГК выделяет следующие способы обеспечения исполнения обязательств: неустойка; залог; удержание имущества должника;  поручительство;   гарантия;   банковская гарантия;  задаток;  другие способы, предусмотренные законодательством или договором.  Необходимо отметить, что тот или иной способ обеспечения исполнения обязательств представляет собой спец.обеспечительное обязательство, которое является дополн-ным к основному (обеспечиваемому) обязательству. Его дополн-ный (акцессорный) характер проявляется в частности в том, что недействительность основного обязательства влечет недействительность обеспечивающего его обязательства,  если иное не установлено законод-вом.  При этом недействительность соглашения об обеспечении исполнения обязательства не влечет недействительности этого обязательства (основного обязательства). В нормах ГК закреплены общие принципы, которым должно соотв-вать исполнение обязательства: надлежащее исполнение; реальное исполнение; недопустимость одностороннего расторжения договора. Принцип надлежащего исполнения означает, что предус-мотренное в обязательстве действие (воздержание от пре¬дусмотренных в обязательстве действий) надлежит выполнить в точном соответствии с указаниями закона, догово¬ра, а при их отсутствии - в соответствии с предъявленными требованиями (обычаи делового оборота, деловые обык¬новения). Надлежащее исполнение обязательства предпо¬лагает соблюдение содержащихся в нем условий в отно¬шении субъектов, предмета, срока, места, способа испол¬нения и т. п. В соответствии с принципом реального исполнения долж¬ник обязан осущ-ть факт-кую передачу кредитору предмета обязательства (поставить товары) без права замены исполнения ден.компенсацией. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за ис¬ключением случаев, предусмотренных договором или за-конод-вом.

82. Субъекты исполнения обязат-ва. Возложение исполнения обязат-ва на третье лицо. Исполнение третьему лицу. Субъектами исполнения обязательств являются: креди¬тор и должник. Однако обязательство может быть испол¬нено третьим лицом (вместо должника), третьему лицу (вместо кредитора), в пользу третьего лица (третье лицо в силу договора имеет право требовать исполнения в свою пользу), если это допускается законодательством или со¬глашением сторон. Субъектом исполнения обязательства является должник. Обычно предполагается, что он сам исполняет лежащий на нем долг, но во многих обязательствах допускается перепоручение исполнения, т.е. возложение должником исполнения своего обязательства на третье лицо, которое производит исполнение либо непосредственно кредитору, либо должнику. Должник при этом не выбывает из обязательства, оставаясь полностью ответственным перед кредитором за надлежащее исполнение обязательства. Должник обязан произвести исполнение надлежащему лицу (кредитору) и вправе специально удостовериться в этом. По указанию кредитора допускается переадресование исполнения обязательства вместо кредитора другому лицу. При этом 3 лицо не приобретает никаких прав требования в отношении должника, что отличает данную ситуацию от договорного обязательства , заранее заключенного в пользу другого лица. Предмет исполнения должен быть либо точно определенным, либо определимым (исходя из содержания обязательства и указаний закона), иначе исполнение становится затруднительным или невозможным.
Срок исполнения обязательства может предусматриваться в виде конкретной даты (дня) или периода времени, в течении которого оно подлежит исполнению. В последнем случае исполнение может последовать в любой момент (ежемесячные поставки в течение года – в любой день соответствующего месяца). При невозможности установления точного срока исполнения обязательство подлежит исполнению в разумный срок после его возникновения, который определяется существом обязательства и обычаями делового оборота. Срок исполнения может быть определен моментом востребования (договор хранения и банковского вклада). Отдельными видами договоров может быть предусмотрен определенный льготный срок для исполнения обязательства с момента предъявления кредитором требования об его исполнении (договор займа с неопределенным сроком – 30 дней). Досрочное исполнение должником своего обязательства допустимо в качестве общего правила, если иное не вытекает из законодательства, условий обязательства или его существа. Просрочка в исполнении обязательства должником влечет его ответственность за возникшие у кредитора убытки.  

83. Предмет и срок исполнения обязат-ва. Предметом исполнения обязательства являются матери¬альные и духовные ценности, с целью получения которых кредитор и должник вступили в правоотношения между собой (например, вещи, услуги как результаты действий и т. п.). Сроком исполнения обязательства считается календарная дата или период времени, когда должник обязан совер-шить действие по осуществлению, цели обязательства, а кредитор — принять надлежащее исполнение. Срок может определяться моментом востребования.

 

84. Место и способ исполнения обязат-ва. Место исполнения может быть определено законодатель¬ством, договором либо существом обязательства. Надлежащее исполнение сторонами того или иного правоот-ношения своих обязанностей является необходимым условием экономического, духовного и социального развития общества. Ис-полнение обязательств обеспечивается мерами различного харак-тера - организационными, экономическими, правовыми.

Гражданское право выработало специальную систему мер (способов), призванных обеспечить в той или иной степени инте-ресы кредитора в случае неисполнения либо ненадлежащего ис-полнения должником обязательства. Эти способы так или иначе побуждают должника исполнить обязательство надлежащим обра-зом (обусловленным в договоре способом, в установленный срок, в установленном месте и т.д.)

Гражданский кодекс Республики Беларусь выделяет следую-щие способы обеспечения исполнения обязательств:

• неустойка;

• залог;

• удержание имущества должника;

• поручительство;

• гарантия;

• банковская гарантия;

• задаток;

• другие способы, предусмотренные законодательством или договором.

Необходимо отметить, что тот или иной способ обеспечения исполнения обязательств представляет собой специальное обеспе-чительное обязательство, которое является дополнительным к ос-новному (обеспечиваемому) обязательству. Его дополнительный (акцессорный) характер проявляется в частности в том, что недей-ствительность основного обязательства влечет недействительность обеспечивающего его обязательства, если иное не установлено законодательством. При этом недействительность соглашения об обеспечении исполнения обязательства не влечет недействитель-ности этого обязательства (основного обязательства).

 85. Неустойка как способ обеспечения исполнения обязат-ва. Виды неустойки. Неустойка в связи с простой и удобством ее применения явл-ся самым распространенным, широко применяемым способом обеспечения исполнения обязательств. Неустойкой (штрафом, пеней) признается опред-ная законод-вом или дог-ром ден.сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязат-ва, в частности, в случае просрочки исполнения. Ден.сумма, сост-щая неустойку, опред-ся в виде процентов к неисполненной части обязат-ва, в кратном размере по отношению к сумме неисполненного или ненадлежаще исполненного обязательства, а также в твердой денежной сумме. Классификация неустойки осущ-ся по различным основаниям. В зависимости от методов исчисления различают: штраф; пеня. В отличие от разово применяемого штрафа, пеня устан-ся на случай просрочки исполнения обязат-ва и представляет собой определенную ден.сумму которую должник обязан уплатить кредитору за устан-ный период просрочки. В завис-ти от оснований возникновения выделяют неустойку: законную; договорную. Договорная, т.е. неустойка, устанавливаемая по соглашению сторон, д/б оформлена в письм.виде независимо от формы основного обязат-ва, т.к. последнее м/б заключено и в устной форме. Несоблюдение письм.формы влечет недейств-ть соглашения о неустойке. Законная неустойка устан-ся законод-вом, и кредитор вправе требовать ее уплаты должником в случае нарушения последним принятых на себя в соотв-вии с договором или возложенных на него законод-вом обязательств, независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее уплаты соглашением сторон. При этом размер законной неустойки может быть изменен соглашением сторон, если законод-во этого не запрещает. В зависимости от соотношения убытков и неустойки можно выделить: зачетная неустойка - если имеются убытки, они возмещаются в части, не покрытой неустойкой;  исключ-ная – законод-вом или договором м/б предусмотрены случаи, когда допускается взыскание только неустойки, но не убытков; штрафная - когда убытки м/б взысканы в полной сумме сверх неустойки; альтернативная - когда по выбору кредитора м/б взысканы либо неустойка, либо убытки. Необходимо отметить, что если неустойка установлена в виде процентов или в кратном размере по отношению к сумме неисполненного или ненадлежаще исполненного обязат-ва, то ее размер исчисляется исходя из размеров первоначальных сумм неисполненного или ненадлежаще исполненного обязат-ва, а не из размера этих сумм, увеличенных при начислении процентов согласно учетной ставке Нац.банка или, при наличии соотв-щего соглашения сторон, с учетом инфляции, если договором не предусмотрено иное.

86. Залог. Виды залога. Залог явл-ся одним из наиболее древних способов обеспечения исп-ния обяз-ств. В силу залога кредитор по обеспеченному залогом обязат-ву (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения должником этого обязат-ва получить удовлетв-ние из стоимости заложенного имущ-ва преимущ-но перед другими кредиторами лица, которому принадлежит это имущ-во, за исключением случаев, предусмотренных законод-ными актами. При этом, если иное не предусмотрено дог-ром, залог обеспечивает требование в том объеме, какой оно имеет к моменту удовлетворения, в частности %, неустойку, возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения, расходов залогодержателя на содержание заложенной вещи и расходов по взысканию. Залог носит доп-ный хар-р, как и другие способы обеспечения исполнения обязат-ств, но в отличие от них залог не только зависит от основного обязат-ва, но и следует судьбе предмета залога. Это означает, что в случае  перехода права собственности на заложенное имущ-во или права хоз-ного ведения им от залогодателя к другому лицу в рез-те возмездного или безвозмездного отчуждения этого имущ-ва либо в порядке универсального правопреемства право залога сохраняет силу. Правопреемник залогодателя становится на место залогодателя и несет все его обязанности, если соглашением с залогодержателем не установлено иное. Предметом залога м/б всякое имущ-во, в т.ч. вещи и имущ-ные права, за исключением имущ-ва, изъятого из оборота, требований, неразрывно связанных с личностью кредитора, в частности, требований об алиментах, о возмещении вреда, причиненного его жизни или здоровью, и иных прав, уступка которых другому лицу запрещена законом. Залог отдельных видов имущ-ва, в частности имущ-ва граждан, на которое не  допускается обращение взыскания, м/б законом запрещен или ограничен. Предмет залога явл-ся одним из оснований классификации залога на различные виды. Так в зависимости от предмета залога выделяют: залог движимого имущ-ва; залог недвижимого имущ-ва (ипотека); залог прав; залог ценных бумаг и др. При этом в каждый из названых видов залога выделяют специф-кие подвиды, отличающиеся особенностями правового регул-ния (залог товаров в обороте, залог вещей в ломбард; залог зем.участков, залог предприятия или иного имущ-ного комплекса, залог зданий, сооружений, залог квартир, жилого дома). Необходимо отметить, что право залогодержателя (право залога) на вещь, являющуюся предметом залога, распространяется на ее принадлежности, если иное не предусмотрено договором. Что же касается плодов, продукции и доходов, полученных в результате использования заложенного имущества, то здесь обратная ситуация - право залога на них распространяется только если это предусмотрено договором.

87. Поручит-во как способ обеспечения исполнения обязат-ва. Поручительство - обеспечительное гражд.правоотношение, в котором поручитель на основании договора поручит-ва обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части. Необходимо отметить,  что договор поручит-ва заключается между кредитором должника по основному дог-ру и поручителем. Т.обр., должник (по основному обязат-ву) в нем не участвует, несмотря на то, что сам должник во многих случаях организует заключение этого дог-ра, и дог-р часто основан на опред-ных взаимоотношениях между поручителем и должником. Договор поручит-ва заключается отдельно от основного договора и д/б совершен в письменной форме. Существенными условиями дог-ра явл-ся: стороны дог-ра;  стороны основного (обеспечиваемого) обязат-ва; существо, размер и срок исполнения основного обязат-ва. Если должник отказался удовлетворить требования кредитора или кредитор не получил от него в разумный срок ответа на предъявленное требование, это требование м/б предъявлено к поручителю. Необходимо отметить, что независимо от вида отв-ти, если иное не вытекает из дог-ра поручит-ва, при предъявлении кредитором требований к поручителю последний вправе выдвигать против них возражения, которые мог бы представить должник. Исполнение обязат-ва поручителем, если иное не предусмотрено законод-вом или дог-ром поручителя с должником и не вытекает из отношений между ними, влечет опред-ную совокупность прав.последствий, а именно: 1) к поручителю переходят права кредитора по исполненному обязат-ву и права, принадлежавшие кредитору как залогодержателю, в том объеме, в котором поручитель удовлетворил требование кредитора; 2) кредитор обязан вручить поручителю док-ты, удостоверяющие требование к должнику, и передать права, обеспечивающие это требование; 3) поручитель вправе требовать от должника уплаты % на сумму, выплаченную кредитору, и возмещения иных убытков, понесенных в связи с ответственностью за должника. Для исключения двойного исполнения обязат-ва (должником и поручителем) на должника, исполнившего обязательство, обеспеченное поручительством, возложена обязанность немедленно известить об этом поручителя. Поручит-во прекращается: 1) с прекращением обеспеченного им обязат-ва; 2) в случае изменения обеспеченного обязат-ва, влекущего увеличение отв-ти или иные неблагоприятные последствия для поручителя, без согласия последнего; 3) в случае перевода на другое лицо долга по обеспеченному поручительством обязательству, если поручитель не дал кредитору согласия отвечать за нового должника; 4) если кредитор отказался принять надлежащее исполнение, предложенное должником или поручителем; 5) с истечением указанного в договоре поручительства срока, на который оно дано.

88. Гарантия как способ обеспечения исполнения обязат-ва. Банковская гарантия. Институт гарантии, предусм-ный в ГК, очень близок к институту поручит-ва, поэтому гарантию определяют как разновидность поручит-ва. Объединяет данные институты то, что сущность и гарантии и поручит-ва составляет обязат-во (гаранта, поручителя) отвечать полностью или частично за третье лицо в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения им своих обязанностей. Гарантийное обязательство возникает на основании дог-ра, который д/б совершен в письм.форме. Гарант отвечает перед кредитором в том же объеме, что и должник и имеют право на возражения против требования кредитора, если иное не предусмотрено договором. Применение гарантии в гражданском обороте позволяет классифицировать ее по различным основаниям. В частности, в зависимости от предмета гарантии различают следующие ее виды: гарантия оплаты - обеспечивает платеж по любым договорам (по кредитному дог-ру); гарантия возврата аванса - обеспечивает покупателя (заказчика),  который получает гарантию того, что в случае неисполнения обязат-ва продавцом (исполнителем) он получит возврат внесенного аванса. Гарантия возврата аванса обычно уменьшается (если об этом указано в тексте гарантии) по мере поставки товара, выполнения работы или оказания услуги; гарантия исполнения - обеспечивает надлежащую поставку товара либо выполнение работ или оказание услуг, например, в части соблюдения сроков поставки, устранения недостатков проданного товара. Кроме перечисленных видов гарантий, в законод-ве выделяют также в качестве самост-ного вида таможенную гарантию, которая служит для обеспечения оплаты тамож.платежей, банк.гарантию. Выделение банк.гарантии как самост-ной формы обеспечения исполнения обязательств, обусловлено ее специф-кими чертами, особым субъектным составом и своеобразным содержанием соотв-щих правовых связей. Сферой применения банк.гарантии является как внутриресп-кая, так и внешнеэкон-кая деят-ть. В соответствии с Банк.кодексом в силу банковской гарантии банк или небанковская кредитно-финансовая организация (гарант) дают по просьбе другого лица (принципала) письменное обязательство уплатить кредитору  принципала (бенефициару) в соотв-вии с условиями даваемого гарантом обязат-ва ден.сумму.

89. Задаток. Отличие задатка от аванса. Удержание как способ обесп-ния исполнения обязат-ва. Задатком признается ден.сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее по дог-ру платежей другой стороне в доказ-во заключения дог-ра и в обеспечение его исполнения. Из определения задатка можно вывести три основные его функции: 1) платежная - задаток передается в счет причитающихся по договору платежей; 2) доказательственная - задаток передается в доказат-во заключения дог-ра; 3) обеспечительная - задаток передается стороной дог-ра в обеспечение исполнения его обязательств. Задатком может обеспечиваться исполнение только ден.обязательства. При этом соглашение о задатке независимо от суммы задатка д/б совершено в письменной форме. Удержание представляет собой обеспеч-ное обязат-во, в силу которого кредитор, у которого находится вещь, подлежащая передаче должнику либо лицу, указанному должником, вправе в случае неисполнения должником в срок обязательства по оплате этой вещи или возмещению кредитору связанных с нею издержек и других убытков удерживать ее до тех пор, пока соотв-щее обязат-во не будет исполнено. Необходимо отметить, что удержанием вещи могут обеспечиваться также требования, возникшие из обязат-ва, не связанного с оплатой вещи или возмещением издержек на нее и других убытков. Однако это применяется только в том случае, когда стороны указанного обязат-ва действуют как предприниматели. Рассматривая такой способ обеспечения исполнения обязательства как удержание необходимо выделить следующие характер-щие его черты: 1. Право удержания вещи может возникнуть только на основании сущ-щего обязат-ва между должником и кредитором и при условии что данное обязат-во должником не исполнено. 2.Срок удержания не огран-ся опред-ным периодом времени, а может продолжаться до тех пор, пока соотв-щее обязат-во не будет исполнено. 3. Кредитор может удерживать только находящуюся у него вещь, при этом данная вещь может находиться у кредитора как в момент нарушения обязат-ва должником, так и попасть во владение кредитора впоследствии. Законод-вом также не установлено ограничений, касающихся вида удерживаемой вещи, это м/б любая вещь. При этом для некоторых видов обязательств устанавливается, какие именно вещи может удерживать кредитор, исходя из специфики данного обязат-ва. 4. Кредитор не теряет право удерживать вещь даже в том случае, когда после того, как эта вещь поступила в его владение, права на нее приобретены третьим лицом. 5. Кредитор, удерживающий вещь, вправе удовлетворить свои требования из ее стоимости в объеме и порядке, предусмотренных для удовлетворения требований, обеспеченных залогом. Следует обратить внимание, что право удержания возникает постольку, поскольку оно закреплено законодательством. При этом указанные в нем общие правила применяются только в том случае, когда договором не предусмотрено иное.

90. Понятие гражд.-правовой отв-ти, её основные признаки и функции. Под гражданско-правовой ответственностью понима¬ется претерпевание лицом, совершившим гражданское правонарушение, неблагоприятных имущественных послед¬ствий своего поведения в формах, предусмотренных зако¬ном, в силу государственного принуждения или под угро¬зой его применения. Признаки гражданско-правовой отв-ти: направлена на восстановление имущественного поло¬жения потерпевшей стороны, и поэтому санкции взыски¬ваются в ее пользу, а не в доход государства; применяется по требованию потерпевшей стороны; носит имущественный характер, т. е. она обращена не на личность нарушителя, а на его имущественную сферу; выступает в виде обязанности дополнительного харак¬тера (не вместо, а вместе с исполнением). Функции гражданско-правовой ответственности: компен¬сационная, штрафная, воспитательная, стимулирующая.

91. Формы и виды гр.-пр. отв-ти. Классификацию гражданско-правовой ответственнос¬ти можно осуществлять по различным основаниям. 1) В зависимости от оснований возникновения: договорная  (наступает за нарушение договорного обя-зательства); внедоговорная (наступает в тех случаях, когда вред имуществу лица причинен не в связи с нарушением дого¬вора). Разновидностью внедоговорной ответственности является ответственность за причинение морального вреда. 2) В зависимости от характера распределения ответст¬венности нескольких обязанных лиц: долевая (каждый должник несет ответственность в определенной, установленной законом или договором доле; ответственность признается долевой, если иное не уста¬новлено законом или договором); солидарная (кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, как полностью, так и в части долга). Соли¬дарная ответственность наступает только в случаях, прямо предусмотренных законом или договором (например, при совместном причинении вреда несколькими лицами); субсидиарная — это дополнительная ответственность субсидиарного должника по обязательству основного. К субсидиарному должнику можно предъявить требование только когда, когда основной должник отказался удовлетворить требования кредитора или кредитор не получил от него разумные сроки ответа на предъявленное требование (например, родители за вред, причиненный несовершеннолетними от 14 до 18 лет, члены производственного кооператива по долгам кооператива и т. д.). Субсидиарная ответственность может быть предусмотрена законодательством или договором. Также выделяют ответственность в порядке регресса, т. е. регрессное требование к непосредственному причинителю вреда или убытков предъявляет лицо, исполнившее за него обязанности по их возмещению. Формами гражданско-правовой ответственности явля-ются: возмещение убытков (реальный ущерб, упущенная выгода); уплата неустойки. Возмещение убытков — это универсальная форма, применяемая при любом нарушении обязательства. Уплата неустойки — специальная мера ответственности, она применяется лишь в случаях, прямо предусмотренных законодательством или договором.

92. Понятие гражд. правонаруш., его состав.  Условия гражд.-прав.отв-ти. Основанием возникновения гражданско-правовой от-ветственности всегда является гражданское правонаруше¬ние, которое выражается в нарушении требований либо закона, либо договора. Любое гражданское правонаруше¬ние обладает определенным набором типичных условий (состав гражданского правонарушения), влекущих наступ¬ление гражданско-правовой ответственности. Состав пра¬вонарушения зависит от формы ответственности. При ответственности в форме возмещения убытков не¬обходимо наличие следующих четырех условий (полный состав гражданского правонарушения): противоправное поведение (противоправным призна¬ется поведение (действие, бездействие), противоречащее нормам объективного права и нормам договора, наруша¬ющее субъективные права других лиц); наличие убытков; причинная связь между противоправным деянием и причинением вреда или убытков; вина правонарушителя.

93. Противоправность поведения обязанного лица как условие отв-ти. Обстоят-ва, исключающие противоправность. Причинная связь между противоправным поведением обяз. лица и неблагопр. посл. у кредитора (потерпевшего) как условие отв-ти. Ответственность в виде уплаты неустойки требует на¬личия двух условий (усеченный состав гражданского пра¬вонарушения): противоправное поведение; вина должника. Обстоятельства, исключающие противоправность: причинение вреда в состоянии необходимой обороны и крайней необходимости; осуществление профессиональной деятельности лица¬ми некоторых профессий (пожарные при тушении пожара и др.); согласие лица на причинение вреда, если действия причинителя не нарушают нравственных принципов об¬щества (например, согласие на хирургическую операцию).

94. Понятие убытков (вреда). Виды убытков в ГП. Возмещение морального вреда.

Понятия "вред" включает в себя понятие "убыток", которое в свою очередь включает в себя пеонятие ущерб. Подобное соотношение названных понятий обусловлено их сущностью.

Вред предполагает моральный и материальный вред.

Моральный вред - причинение лицу нравственных и физических страданий.

Материальный вред - причинение лицу убытков.

Убытки - отрицательные последствия, которые наступили в имущественной сфере потерпевшего в результате совершенпия против него гражданского правонарушения. Выражаются в реальном ущербе (расходы, которые лицо, чье право было нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрату или повреждения его имущества) и упущенной выгоде (неполученные доходы, которое потерпевшее лицо получило бы при нормальных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено).

Ущерб — в гражданском праве невыгодные для кредитора имущественные последствия, возникшие в результате правонарушения, допущенного должником. Выражаются в уменьшении имущества, либо в неполучении дохода, который был бы получен при отсутствии правонарушения (упущенная выгода).

Виды ущерба

Имущественный ущерб — ущерб, нанесённый имущественному положению физического или юридического лица вследствие причинения ему вреда или неисполнения условий договора.

Моральный вред — вред неимущественного характера, причинённый противоправными действиями. Выражается в умалении достоинства личности, причинении нравственных и физических страданий, в подрыве репутации и т. п.

Обнаруживающий в себе ущерб, изъян; неполноценный.

 

95. Субъективные основания отв-ти. Понятие и формы вины в ГП. Вина — субъективное основание гражданско-правовой ответственности. В гражданском праве установлена презумпция виновности: лицо предполагается виновным, пока не докажет свою невиновность. Вина — психическое отношение лица к своему проти¬воправному поведению. Вина может выступать в форме: умысла; неосторожности. Умысел — это преднамеренное нарушение обязательства. Неосторожная вина характеризуется тем, что лицо не проявляет должной осмотрительности и не предвидит последствий своей неосмотрительности, хотя должно и мог¬ло их предвидеть. Неосторожная вина может быть: простая (легкая) и грубая  Простая и грубая неосторожность различаются по степени пренебрежительного отношения лица к исполнению своих обязательств.

 96. Отв-ть обязанного лица независимо от вины. Отв-ть за действие третьих лиц. Законодательство может устанавливать случаи, когда ответственность наступает без вины: при невозможности исполнения обязательства должником, наступившей после просрочки с его стороны; при ответственности должника за действия третьих лиц, на которых было возложено исполнение обязательства; при нарушении обязательства, связанного с осуще-ствлением предпринимательской деятельности; в случае причинения вреда источником повышенной опасности; в других случаях, предусмотренных законодательством.

97. Основания освобождения от отв-ти. Понятие случая (казуса) и непреодолимой силы. Основаниями освобождения от гражданско-правовой от¬ветственности являются: случай, непреодолимая сила, умы¬сел или грубая неосторожность потерпевшего.

Основанием для привлечения субъекта гражданских правоотношений к гражданско-правовой ответственности в широком смысле является состав гражданского правонарушения, ущемляющего имущественные, личные неимущественные и иные права, законные интересы других субъектов этих же правоотношений.

В юридической литературе распространена теория о том, что элементы состава гражданского правонарушения, являющиеся наиболее общими признаками, характеризующими то или иное правонарушение с объективной и субъективной сторон, должны представлять собой:

1) противоправность поведения;

2) наличие ущерба (убытков);

3) причинную связь между противоправным поведением и ущербом (убытками);

4) вину правонарушителя.

Действительно, в большинстве случаев для привлечения правонарушителя к основной форме гражданско-правовой ответственности - возмещению убытков - необходимо наличие всех четырех вышеупомянутых элементов состава правонарушения (в этом случае имеет место его полный состав); однако из этого правила есть и некоторые исключения. Например, взыскание с правонарушителя неустойки производится при наличии двух элементов, а именно противоправного поведения и вины; а если субъектом ответственности выступает субъект предпринимательской деятельности, достаточно лишь факта противоправного поведения.

В Гражданском кодексе РБ (далее - ГК) предусмотрены различные формулы (словосочетания), касающиеся освобождения от ответственности или ограничения ответственности (не отвечает по обязательствам; не несет ответственности; освобождается от ответственности, если докажет; несет ответственность, если не докажет; не вправе требовать; несет ответственность, если иное не предусмотрено законодательством или договором, и др.).

Так, участники общества с ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов (ст.86 ГК).

Ассоциация (союз) не отвечает по обязательствам своих членов (ст.121 ГК).

Унитарное предприятие не несет ответственности по обязательствам собственника его имущества, за исключением случаев, предусмотренных ГК (ст.113 ГК).

Республика Беларусь, ее административно-территориальные единицы не отвечают по обязательствам созданных ими юридических лиц, кроме случаев, предусмотренных законодательными актами. Республика Беларусь не отвечает по обязательствам административно-территориальных единиц. Административно-территориальные единицы не отвечают по обязательствам друг друга, а также по обязательствам Республики Беларусь (пп.2, 3, 4 ст.126 ГК).

Кредитор не вправе требовать уплаты неустойки в случаях, если должник не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства (п.2 ст.311 ГК).

Другие формулы содержат условия, при которых может наступить освобождение от гражданско-правовой ответственности. При этом названные условия требуют определенного поведения сторон на различных этапах их взаимоотношений (внимательности при заключении договора, эффективного контроля за его исполнением, активной позиции при рассмотрении спора в суде и т.д.).

Например, арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду имущества, которые были им оговорены при заключении договора аренды, либо были заранее известны арендатору, либо должны были быть обнаружены арендатором во время осмотра имущества или проверки его исправности при заключении договора или передаче имущества в аренду (п.2 ст.583 ГК)

Комиссионер не отвечает перед комитентом за неисполнение третьим лицом сделки, заключенной с ним за счет комитента, кроме случаев, когда комиссионер не проявил необходимой осмотрительности в выборе этого лица либо принял на себя ручательство за исполнение сделки (делькредере) (п.1 ст.883 ГК).

Поклажедатель освобождается от ответственности, если заявит хранителю об отказе от его услуг в разумный срок (п.1 ст.778 ГК).

Многие нормы ГК связывают наступление гражданско-правовой ответственности или освобождение от нее в зависимости от доказанности или недоказанности определенных обстоятельств. Обязанность доказывания возлагается как на предполагаемого ответчика, так и на других лиц.

Например, продавец или изготовитель товара, исполнитель работы или услуги освобождаются от ответственности в случае, если докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или нарушения потребителем установленных правил пользования товаром, результатами работы, услуги или их хранения (ст.967 ГК).

Подрядчик не несет ответственности за допущенные им без согласия заказчика мелкие отступления от проектно-сметной документации, если докажет, что они не повлияли на качество объекта строительства (п.2 ст.709 ГК).

Непривлечение покупателем продавца к участию в деле освобождает продавца от ответственности перед покупателем, если продавец докажет, что, приняв участие в деле, он мог бы предотвратить изъятие проданного товара у покупателя (ст.432 ГК).

Залогодержатель отвечает за полную или частичную утрату или повреждение переданного ему предмета залога, если не докажет, что может быть освобожден от ответственности в соответствии со ст.372 ГК.

Такие же нормы содержатся в п.4 ст.339, ст.651, п.2 ст.700, п.2 ст.710, п.1 ст.731, ст.750, п.1 ст.791, ст.905 ГК.

Как указывалось выше, доказывать названные обстоятельства могут и другие лица. Так, в случае гибели или повреждения арендованного транспортного средства арендатор обязан возместить арендодателю причиненные убытки, если последний докажет, что гибель или повреждение транспортного средства произошли по обстоятельствам, за которые арендатор отвечает в соответствии с законодательством или договором аренды (ст.610 ГК).

Классификация оснований

Обстоятельства, служащие основанием для освобождения от гражданско-правовой ответственности, можно классифицировать по различным критериям.

В частности, в зависимости от характера отношений между спорящими сторонами эти основания подразделяются на две группы:

1) основания освобождения от гражданско-правовой ответственности в договорных отношениях;

2) основания освобождения от гражданско-правовой ответственности во внедоговорных отношениях.

Отметим, что последние могут быть предусмотрены только законодательством.

Так, согласно п.2 ст.641 ГК, если иное не предусмотрено договором финансовой аренды, арендодатель не отвечает перед арендатором за выполнение продавцом (поставщиком) требований, вытекающих из договора купли-продажи (поставки), кроме случаев, когда ответственность за выбор продавца (поставщика) лежит на арендодателе.

Поклажедатель, не передавший вещь на хранение в предусмотренный договором срок, несет ответственность перед хранителем за убытки, причиненные в связи с несостоявшимся хранением, если иное не предусмотрено законодательством или договором хранения (п.1 ст.778 ГК).

В соответствии с п.2 ст.431 ГК соглашение сторон об освобождении продавца от ответственности или о ее ограничении в случае истребования приобретенного имущества у покупателя третьими лицами недействительно.

Соглашения перевозчиков с пассажирами и грузовладельцами об ограничении или устранении установленной законодательством ответственности недействительны, за исключением случаев, когда возможность таких соглашений при перевозках груза предусмотрена законодательством (п.2 ст.747 ГК).

Рассмотрим возможные пределы установления (ограничения) в договоре гражданско-правовой ответственности.

Во-первых, анализируя возможности сторон на ограничение своей ответственности в договоре, следует обратить внимание на п.1 ст.14 ГК, который предусматривает право сторон на закрепление в договоре условия о возмещении убытков в ином (т.е. меньшем) размере, по сравнению с причиненными.

Возможность ограничения ответственности по обязательствам предусмотрена также ст.366 (в отношении банковских процентов и убытков) и ст.371 ГК (в части убытков).

Во-вторых, из положений п.2 ст.313 ГК следует, что стороны вправе уменьшать размеры неустойки, установленной законодательством: «Законная неустойка подлежит обязательному применению, если предусмотрена императивной нормой. Если же правила о ней содержатся в диспозитивной норме, то она также подлежит обязательному применению, но размер ее, если законодательством это не запрещено, может быть изменен соглашением сторон».

Помимо этого, в ст.365 ГК оговорено, что законодательством или договором могут быть предусмотрены случаи, когда допускается взыскание только неустойки, но не убытков, когда убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки, когда по выбору кредитора могут быть взысканы либо неустойка, либо убытки (п.1).

Таким образом, установление исключительной неустойки влияет на ограничение ответственности, поскольку оно препятствует возмещению убытков.

В-третьих, ст.366 ГК называет еще одну форму ответственности за нарушение денежного обязательства - взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами. В то же время, урегулировав в ГК вопрос о зачетном характере процентов по отношению к убыткам, законодатель не решил вопрос о соотношении процентов и неустойки.

Анализ судебной практики свидетельствует о том, что можно взыскивать и неустойку, и проценты за пользование чужими денежными средствами (кроме применения штрафной неустойки). Такой подход закреплен в постановлении Пленума ВХС РБ от 21.01.2004 № 1 «О некоторых вопросах применения норм Гражданского кодекса Республики Беларусь об ответственности за пользование чужими денежными средствами» (в ред. от 06.04.2005 № 8), в пп.6 и 7 которого указывается, что в денежных обязательствах, возникших из договоров, предусматривающих, в частности, обязанность должника произвести оплату товаров, работ или услуг либо уплатить полученные на условиях возврата денежные средства на просроченную уплатой сумму, подлежат начислению проценты на основании ст.366 ГК.

Наряду с этим законодательством или договором может быть предусмотрена обязанность должника уплачивать неустойку (пеню) за просрочку исполнения денежного обязательства.

При разрешении вопроса об уменьшении неустойки в соответствии со ст.314 ГК хозяйственный суд может учитывать взыскиваемые проценты за пользование чужими денежными средствами, которые компенсируют в определенной части последствия, вызванные нарушением денежного обязательства должником.

При возложении ответственности за неисполнение денежного обязательства по ст.366 ГК хозяйственные суды должны учитывать основания освобождения от ответственности, предусмотренные пп.1 и 3 ст.372 ГК.

Статьей 366 ГК установлено, что размер процентов определяется учетной ставкой Нацбанка РБ на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части, за исключением взыскания долга в судебном порядке, когда суд удовлетворяет требования кредитора исходя из учетной ставки Нацбанка РБ на день вынесения решения. Однако ГК не запрещает сторонам договора включить в него условия о понижении учетной ставки банковского процента по сравнению с предусмотренной ст.366 ГК. Подобная договоренность также является примером ограничения ответственности стороны по договору.

В дополнение к изложенному заметим, что возможные пределы ограничения договорной ответственности установлены не только ГК, но и иными законодательными актами.

Рассмотрим также вопрос о том, могут ли стороны своим соглашением в договоре полностью исключить свою ответственность за нарушение обязательства по основаниям, не предусмотренным законодательством.

В силу п.1 ст.372 ГК лицо, не исполнившее обязательство либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законодательством или договором предусмотрены иные основания ответственности. В соответствии с п.3 ст.372 ГК, если иное не предусмотрено законодательством или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. Иными словами, законодательством предусмотрены такие основания освобождения от гражданско-правовой ответственности, как отсутствие какого-либо обязательного условия применения этой ответственности и непреодолимая сила.

Как уже указывалось выше, договором может быть предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере (ст.14 ГК). Однако данная норма ГК не предоставляет возможности сторонам заключить соглашение об отказе стороны от возмещения причиненных убытков. Исключением можно назвать только соглашение о взыскании исключительной неустойки, что делает невозможным взыскание убытков. С другой стороны, п.4 ст.372 ГК указывает, что заключенное заранее соглашение об устранении или ограничении ответственности за умышленное нарушение обязательства ничтожно.

Вина в гражданско-правовой ответственности

Ответственность по гражданскому праву по общему правилу строится на началах вины. Думается, что это обусловлено как моральными, так и сугубо практическими аспектами хозяйственной деятельности субъектов гражданского оборота, так как в противном случае каждый из участников гражданско-правовых отношений оказался бы перед серьезным выбором, следует ли ему вступать на данном этапе в те или иные отношения с иными участниками гражданского оборота. Ведь существует вероятность понести ответственность, порой способную причинить существенный урон имущественному благосостоянию того или иного лица, исключительно из-за отсутствия истинно профессиональных познаний и навыков в той или иной сфере деятельности. По этой причине п.1 ст.372 ГК установлено, что лицо, не исполнившее обязательство либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законодательством или договором предусмотрены иные основания ответственности. Таким образом, по общему правилу при отсутствии вины лицо, не исполнившее обязательство либо исполнившее его ненадлежащим образом, не может быть привлечено к ответственности.

Имеются и другие нормы ГК, прямо указывающие на ответственность только при наличии вины.

Так, производитель сельскохозяйственной продукции, не исполнивший либо ненадлежащим образом исполнивший обязательство, несет ответственность при наличии его вины (ст.509 ГК).

Если в результате регулирования режима потребления энергии, осуществленного на основании законодательства, допущен перерыв в подаче энергии абоненту, энергоснабжающая организация несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств при наличии ее вины (ст.518 ГК).

За утрату, недостачу или повреждение принятых на хранение вещей после того, как наступила обязанность поклажедателя взять эти вещи обратно (п.1 ст.789 ГК), хранитель отвечает лишь при наличии с его стороны умысла или грубой неосторожности (п.2 ст.791 ГК).

Вина в гражданском праве, как видно из положений ст.372 и других норм ГК, может проявляться в форме умысла и неосторожности. Неосторожность, в свою очередь, может быть двух видов: простая и грубая. Эти виды различаются между собой лишь в субъективном отношении и могут служить основанием для смягчения или, наоборот, отягчения ответственности правонарушителя.

В цивилистической литературе умышленная вина определяется как намеренные действия либо бездействие должника с целью неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства либо создания условий для невозможности его исполнения.

Вина в форме неосторожности присутствует, когда должник при исполнении обязательства не проявляет ту степень заботливости и осмотрительности, какая требовалась от него по характеру обязательства и условиям оборота, в результате чего он не принял все надлежащие меры для исполнения обязательства. Заметим, что вину в форме грубой неосторожности на практике сложно отличить от умышленной вины.

При разграничении грубой и простой неосторожности выдвинуто два разных критерия. Грубая неосторожность имеет место в случаях, когда нарушение договора могло предвидеть и предотвратить любое лицо (каждый человек). При простой неосторожности предвидеть и предотвратить нарушение договора мог должник с учетом его опыта, знаний и профессиональной подготовки. Таким образом, для квалификации грубой неосторожности применяется объективный масштаб (поведение обычного человека), а для простой - субъективный момент (поведение конкретного должника в зависимости от его возможностей), поэтому следует согласиться, что юридическое лицо, недобросовестно поступающее по отношению к своему контрагенту, действует виновно.

98. Объем гражд.-прав.отв-ти. Принцип полноты отв-ти. Изменение размера отв-ти должника нормат.актами соглашением сторон, судом.

 

99. Учёт вины кредитора (потерпевшего) при определении размера отв-ти обязанного лица. Понятие «смешанная» отв-ть, условия её наступления. Если неисполнение или ненадлежащее исполнение обя¬зательства произошло по вине обеих сторон, суд соответ-ственно уменьшает размер ответственности должника. В подобных случаях речь идет о так называемой смешанной вине. Смешанная ответственность — способ распределения убытков между кредитором и должником с учетом вины каждого в случае, если эта вина смешанная. Если же кредитор умышленно или по неосторожности содействовал увеличению размера убытков либо не при¬нял разумных мер к их уменьшению, допустил нарушения своих обязанностей и это послужило единственной при¬чиной того, что должник не смог выполнить обязательст¬во, — должник освобождается от ответственности. Если виновное поведение кредитора не стоит в при¬чинной связи с нарушением обязательства должником, то должник отвечает перед кредитором полностью на общих основаниях. Учет вины кредитора имеет место в тех случаях, когда должник отвечает независимо от вины. В таком случае при отсутствии вины должника учету подлежит только вина кредитора (например, при причинении вреда источником повышенной опасности).

100. Последствия неисполнения ден.обязательства. Просрочка должника и кредитора.

Частью первой пункта 1 статьи 366 ГК установлено, что за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения  или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется ставкой рефинансирования Национального банка Республики Беларусь на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части, за исключением взыскания долга в судебном порядке, когда суд  удовлетворяет требование кредитора исходя из ставки рефинансирования   на день вынесения судебного решения.

Частью второй пункта 1 статьи 366 определено, что эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законодательством или договором.

В целях разъяснения вопросов, возникающих в судебной практике, обеспечения  единообразного применения хозяйственными судами норм      ст. 366 ГК  Пленумом Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь было принято постановление от 21 января 2004 г. N 1 «О некоторых вопросах применения норм гражданского кодекса Республики Беларусь об ответственности за пользование чужими денежными средствами» (далее — постановление №1).

В период после принятия 06.04.2005 Пленумом  Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь новой редакции постановления №1 хозяйственные правоотношения претерпели изменения, возникла необходимость совершенствования порядка правовых норм, касающихся   ответственности за неисполнение денежного обязательства.

Субъекты предпринимательской деятельности, вступающие в договорные отношения,  зачастую первостепенное значение придают размеру неустойки (пени),   и не уделяют должного внимания размеру процентов за пользование чужими денежными средствами, установленному  договором.

В последнее время имеется тенденция установления в хозяйственных договорах размера процентов за пользование чужими денежными средствами увеличенного в несколько раз относительно размера, определяемого ставкой рефинансирования Национального банка Республики Беларусь,  вследствие чего суд взыскивает увеличенную сумму процентов с должника (ответчика) в пользу кредитора (истца), что зачастую становится средством обогащения  кредитора и «удавкой» для должника.

Исходя из содержания ст. 366 ГК по основаниям возникновения следует различать законные и договорные проценты.

Законные проценты — это  проценты за пользование чужими денежными средствами, установленные по правилам пункта 1 статьи 366 ГК, размер которых определяется ставкой рефинансирования Национального банка Республики Беларусь на определенный день.

К законным процентам относятся проценты, размер которых  установлен законодательством, к которым  не применяются правила, предусмотренные частью первой пункта 1 статьи 366 ГК.

Договорные проценты — проценты за пользование чужими денежными средствами, размер которых должен быть указан в договоре как иной, не соответствующий ставке рефинансирования Национального банка, уплачиваемых за просрочку исполнения денежного обязательства (за пользование чужими денежными средствами) в соответствии со статьей 366 ГК.

С целью исследования проблем, связанных с применением ответственности за пользование чужими денежными средствами,  для практических рекомендаций, направленных на совершенствование правового регулирования ответственности, необходимо определить различия применяемых в хозяйственной практике размеров (ставок) договорных процентов.  

Как правило, договорные проценты устанавливаются в размере, увеличенном относительно размера, определяемого ставкой рефинансирования Национального банка Республики Беларусь:

- в твердой ставке. Например, в размере 25 %  годовых;

- в увеличенной (кратной) ставке. Например:  в размере ставки рефинансирования  Национального Банка Республики Беларусь, увеличенной   в 20 раз.

Размер процентов, увеличенный в 20 раз относительно размера, определяемого ставкой рефинансирования Национального банка Республики Беларусь составляет 0,71 % = (0,0356 (13/365) х 20) за каждый день, а размер неустойки (пени), наиболее часто устанавливаемый в хозяйственных договорах составляет 0,1 — 0,15% за каждый день просрочки, то есть в несколько раз меньше относительно размера договорных процентов.

- в размере, аналогичном размеру пени, установленному договором. Например: за пользование чужими денежными средствами подлежат уплате проценты в размере 0,15% за каждый день просрочки, что превышает размер законных процентов в несколько раз.  

Соглашение об установлении размера процентов, увеличенного в несколько раз относительно размера, определяемого ставкой рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, хотя и не противоречит принципу свободы договора,   но не должно нарушать баланс интересов сторон договора, способствовать обогащению кредитора за счет должника.

 Такое соглашение, положенное в основание иска о взыскании  процентов за пользование чужими денежными средствами, в случае удовлетворения иска в полном объеме нередко приводит к принудительному взысканию с должника процентов, сумма которых значительно превосходит сумму основного долга.

Отсутствие у должника денежных средств влечет  обращение взыскания на имущество должника, реализацию такого имущества на торгах, последующую  ликвидацию должника.

Проценты и неустойка являются самостоятельными мерами ответственности, взыскание которых может производиться независимо друг от друга.

Кредитор вправе  предъявить требование о применении мер ответственности (неустойки (пени) и процентов за пользование чужими денежными средствами), не доказывая  факта и размера убытков, понесенных им при исполнении денежного обязательства, если иное прямо не предусмотрено законодательством или договором.

Одновременное взыскание неустойки (пени) и процентов в большей степени направлено на защиту интересов кредитора (судебная практика хозяйственных судов Беларуси). Применение одной из этих мер (либо неустойки (пени), либо процентов за пользование чужими денежными средствами) направлено в большей степени на защиту интересов должника (арбитражная практика  Российской Федерации).

Ответственность за неисполнение денежного обязательства, установленная ст. 366 ГК, предоставляет кредитору дополнительную защиту, но такая защита должна соответствовать компенсационной функции процентов и не превращаться в средство обогащения кредитора.

Законодательством Республики Беларусь не предусмотрена возможность уменьшения судом  размера либо суммы процентов  за пользование чужими денежными средствами.

Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации №13, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №14 от 08.10.1998  «О практике применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за   пользование чужими денежными средствами» установлено, что если определенный в соответствии со ст.395 Гражданского кодекса Российской Федерации размер (ставка)  процентов, уплачиваемых при неисполнении или просрочке исполнения денежного обязательства, явно несоразмерен последствиям просрочки неисполнения денежного обязательства, суд, учитывая компенсационную природу процентов вправе уменьшить ставку процентов, взыскиваемых в связи с просрочкой исполнения денежного обязательства.

Судебная практика  Российской Федерации хотя и не допускает одновременного взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами и неустойки (пени), но предоставляет возможность снижения судом размера процентов применительно к ст.333 ГК РФ, регулирующей уменьшение неустойки.

В отличие от Российской Федерации в Республике Беларусь судебная практика допускает одновременное взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами и неустойки (пени), но не позволяет хозяйственным судам уменьшать сумму процентов на основании ст.314 ГК по аналогии закона.

Поскольку суд вправе уменьшить неустойку на основании статьи 314 ГК, и не вправе уменьшить размер договорных процентов, то при таких условиях закономерна тенденция большей заинтересованности сторон договора в заключении соглашения об увеличенных процентах нежели условия о неустойке (пени).

Исходя из того, что и неустойка (пеня) и проценты за пользование являются специальными мерами ответственности и в некоторых случаях связаны между собой (уменьшение неустойки (пени) за счет взыскиваемых процентов), то следует различать   2 основных способа уменьшения  увеличенных договорных процентов: связанное и не связанное с неустойкой (пени).

Пунктом 3 ст. 366 ГК предусмотрена возможность установления законодательством или договором более короткого срока для взимания процентов за пользование чужими денежными средствами.

Способ ограничения суммы увеличенных процентов путем установления временных рамок для начисления процентов редко применяется в договорных правоотношениях.

Такой способ, при котором проценты могут взыскиваться за определенное количество месяцев с момента возникновения просрочки денежного обязательства, не решает проблему увеличенных процентов, не оказывает значительного влияния на сумму взыскиваемых процентов и не является  эффективным.

Представляется, что с помощью установления новых норм, ограничивающих максимальный размер  договорных процентов, можно решить  только проблему размера процентов, поскольку не учитываются все критерии несоразмерности применительно к статье 314 ГК. Поэтому более эффективным является способ уменьшения  увеличенных договорных процентов с помощью применения по аналогии норм, касающихся уменьшения размера неустойки (пени) по правилам ст.314 ГК.

В п.п. 5, 6 постановления №1 указано, что при разрешении вопроса об уменьшении неустойки в соответствии со ст. 314 ГК, хозяйственный суд может учитывать уплаченные проценты за пользование чужими денежными средствами, которые компенсируют в определенной части последствия, вызванные нарушением денежного обязательства должником.

Однако, в случае предъявления двух исков разновременно: первый — о взыскании  только пени, а второй — о взыскании процентов  за пользование чужими денежными средствами, предоставленная суду возможность  уменьшения неустойки за счет  взыскиваемых процентов останется нереализованной.

Во избежание подобных случаев, целесообразно установить норму, аналогичную  пункту 6 постановления №1, о предоставлении судам  возможности  при разрешении вопроса об уменьшении договорных процентов учитывать взыскиваемую неустойку (пеню).

Но это будет только половинчатая мера по уменьшению суммы процентов, поскольку истец вправе предъявить исковые требования только о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами ввиду  отсутствия права на взыскание договорной и законной неустойки (пени).

Установление такой нормы невозможно без внесения дополнений в       ст. 366 ГК, предусмотрев возможность уменьшения договорных процентов, взыскиваемых в связи с просрочкой денежного обязательства.

Способ уменьшения увеличенных договорных процентов, при котором суд вправе будет признать разницу между  суммой процентов и  неустойкой (пени) несоразмерной, и уменьшить сумму процентов по правилам  ст. 314 ГК является столь же эффективным, как и уменьшение всей суммы процентов по правилам  ст. 314 ГК.

Расчет должника на то, что  суд признает недействительной сделку, содержащей условие об увеличенных процентах, совершенной под влиянием обмана, заблуждения, вследствие ее «кабальности» представляется неоправданным, поскольку практически невозможно представить суду определенные доказательства в подтверждение кабальности сделки.

Упование должника на то, что  суд признает соглашение об установлении размера процентов, увеличенного в несколько раз относительно размера, определяемого ставкой рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, ничтожным также неоправданно, поскольку такое условие договора соответствует предъявляемым требованиям, касающимся формы сделки, условий ее совершения, а результат сделки не противоречит требованиям    законодательства.

С учетом изложенного, а также ввиду того, что   законодательством и судебной практикой не предусмотрена возможность уменьшения процентов за пользование чужими денежными средствами, требуется скорейшее установление специальной нормы, предоставляющей суду право уменьшения процентов за пользование чужими денежными средствами по правилам ст. 314 ГК, что позволит избежать очевидных  неблагоприятных последствий для должника вследствие безудержного применения кредиторами увеличенного размера договорных процентов.

Нельзя рассчитывать на то, что судья в ходе разрешения дела о взыскании увеличенных процентов создаст судебный прецедент, применит ст. 314 ГК по аналогии закона. Такая инициатива  «снизу» не приветствуется. Норма, которой установлена ответственность за неисполнение денежного обязательства, нуждается в безотлагательном совершенствовании и законодательном закреплении.

 

101. Общая хар-ка способов прекращения обязательств. Исполнение и невозможность исполнения. Прекращение обязат-ва означает утрату прав и обязанностей их участниками. Это последний этап сущ-вания обязат-ва. С момента прекращения обязат-ва ни одна из сторон не обязана совершать действия по его исполнению и не имеет права требовать совершения таких действий. Правовая связь между сторонами прерывается, не вызывая возникновения новых или доп-ных обязанностей (уплата неустойки, возмещение убытков). Прекращение обязат-ва не всегда означает, что цель сторонами достигнута. Закон предусматривает ряд случаев, когда обязат-во прекращается, не будучи выполненным, а кредитор остается неудовлетворенным. Большинство юрид.фактов, как оснований прекращения обязательств, наступает по воле сторон, другие – независимо от их воли. Одностороннее прекращение обязательств не допускается. Прекращение обязательств исполнением: Цель обязат-ва достигается его исполнением, что явл-ся основным способом прекращения действия обязательства. Согласно ГК, надлежащее исполнение прекращает обязательство. Т.обр., исполнение д/б надлежащим. Ненадлежащее исполнение обязательство не прекращает, а усложняет, поскольку создает для должника доп-ные обязанности: уплатить неустойку, возместить убытки. Исполнение обязательства д/б оформлено в соотв-вии с требованием закона. Факт нахождения долгового док-та у должника подтверждает прекращение обязат-ва пока не доказано иное. Расписка м/б заменена соотв-щей надписью кредитора об исполнении на долговом док-те. Если кредитор отказался выдать расписку, закон предоставляет должнику право по его выбору: задержать исполнение, вернуть долговой док-т,  отметить в расписке невозможность его возврата.  Прекращение обязат-ва исполнением - важный способ, но не единственный. Обязательства прекращаются и в силу других юрид.фактов. Невозможность исполнения обязат-ва – возникновение ситуации, при которой должник не может совершить действия, составляющие содержание обязат-ва. Обязат-ва могут прекращаться в силу этого основания, когда невозможность исполнения вызвана обстоят-вом, за которое должник не отвечает, т.е. она наступила не по вине должника (случайная гибель инд.-определенной вещи - предмета обязат-ва, предмета дог-ра подряда). Случайная невозможность м/б обусловлена действием непреодолимой силы или любым иным обстоят-вом, наступление которого должник не мог и не должен был предвидеть. Действующим законодательством установлена невозможность исполнения как вследствие обстоятельств, за которые ни одна из сторон не отвечает, так и в силу обстоятельств, за которые отвечает одна из сторон. В таком случае обязат-во не прекращается, а изменяется: требование исполнить обязат-во в натуре, как правило, заменяется, требованием взыскать причиненные убытки. Если исполнение обязательства стало невозможным для одной стороны в силу обстоятельств, за которые она отвечает, другая сторона при отсутствии в законод-ве или дог-ре иных указаний вправе отступиться от дальнейших действий по этому двустороннему дог-ру и взыскать убытки, причиненные неисполнением договора.

102. Способы прекращения обязательства. Наиболее распр-ным видом прекращения обязат-ва по соглашению сторон явл-ся новация - это соглашение, по которому стороны заменяют в отношениях между собой одно обязат-во другим, предусм-щим иной предмет или иной способ исполнения. В рез-те одно обязат-во прекращается и на его базе возникает другое, новое обязательство. Участники правоотношений обычно новацию используют для преобразования многих обязательств в денежное, заемное соглашение. В отношениях с участием граждан соглашением сторон (новацией) не м/б прекращены обязат-ва, возникающие вследствие повреждения здоровья или причинения смерти. Новация не допускается в отношении обязательств, связанных с уплатой алиментов. Обязательство может быть прекращено прощением долга. В таком случае кредитор освобождает должника от лежавших на нем обязанностей, если это не нарушает прав других лиц в отношении имущ-ва кредитора. Прощение долга всегда требует согласия должника. Встречного удовл-ния прощение долга не предполагает. Зачет встречных требований.  Случаи недопустимости зачета.  В соотв-вии с ГК обязат-ва прекращаются полностью или частично путем их взаимного зачета. Зачет взаимных требований – это прекращение двух встречных обязательств путем погашения одного обязательства другим. Т.обр., зачет производится на основании соглашения двух сторон или по одностороннему волеизъявлению, доведенному до сведения другой стороны. Обязательства м/б прекращены данным способом при соблюдении предусмотренных в законе условий: обязат-ва должны носить встречный характер. Кредитор по одному обязат-ву д/б должником по другому обязат-ву; обязательства д/б однородными. Как правило, это ден.суммы. Возможен встречный зачет обязательств, предметом которых явл-ся вещи, опред-ные родовыми признаками. Инд.-определенные вещи зачету не подлежат; срок исполнения обоих обязательств должен к моменту зачета уже наступить. Если срок не наступил, сторона может возражать против зачета, поскольку до истечения срока имеет право пользоваться суммой долга. Не допускается зачет требований по обязат-вам: по которым истек срок исковой давности, о возмещении вреда, вызванного повреждением здоровья или причинением смерти, о взыскании алиментов, о пожизненном содержании, в иных случаях, предусм-ных законод-вом или дог-ром. Зачет возможен и при уступке требования. Если должник имеет встречное требование к первонач-му кредитору, он вправе зачесть его против выставленных требований нового кредитора. При уступке требования зачет производится: а) если треб-ние возникло по основанию, существовавшему к моменту получения должником уведомления об уступке требования; б) если срок требования наступил до его получения, либо этот срок не указан, или определен моментом востребования. Прекращение обязательств совпадением должника и кредитора в одном лице. В отношениях между гражданами такое обязат-во может прекратиться этим способом в случае, когда должник наследует имущ-во кредитора или наоборот. В отношениях между юрид.лицами такое совпадение возможно, когда происходит слияние юрид.лиц, одно из которых явл-ся должником другого или наоборот. Смерть гражд-на или ликвидация юрид. лица как основания прекращения обязательств. Смерть гражданина, должника или кредитора, как правило, не прекращает обязательства. В случае его смерти права и обязанности по конкретному обязат-ву могут переходить к наследникам, т.е. имеет место перемена лиц в обязательстве. Только в определенных случаях, когда права и обязанности неразрывно связаны с личностью должника или кредитора, смерть такого участника обязательства прекращает его. К обязательствам, обладающим личным характером, относятся, в частности, алиментные.

PAGE  4




1. Реферат Флюорит.html
2. ТЕМАХ З ПІСЛЯДІЄЮ
3. Права о которых военнослужащие и военные пенсионеры не знают
4. Энергия 2012 с международным участием
5. Новые параметры военной безопасности
6.  Типы дыхания 2
7. Внешнее дыхание ~ это процесс -
8. Анализ развития химической промышленности в развитых странах и России
9. 2 Расчет показателей на предприятии
10. і Ж~мыс ~ндіріміні~ белгілі интервалында істен шы~пай ж~мыс істеу ы~тималды~ы
11. Реферат- ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНТОКСИКАЦИИ АРОМАТИЧЕСКИМИ УГЛЕВОДОРОДАМИ ~ БЕНЗОЛОМ И ЕГО ГОМОЛОГАМИ
12. Булдаков Тимофей
13. тематичної моделі об~єкту проектування
14. Никогде это не то же самое Никогде
15. Витебская ордена Знак Почета государственная академия ветеринарной медицины КОРМЛ
16. Функции и методы менеджмента
17. Тема 7 Разрешение земельных споров ПЛАН Понятие земельных споров и их классификация
18. Отчет о магистерской практике (АО Норд)
19. Контрольная работа Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення
20. издании Проект на радио Проект посвященный различным аспектам экономики табака Журналистское рас