Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.net

Введение. Правомочия собственника

Работа добавлена на сайт samzan.net:


PAGE  9

Защита интеллектуальной собственности.

Авторское право и смежные права

Введение. Правомочия собственника. Виды собственности.

Основой рыночной экономики является частная собственность в ее разнообразных  формах. Экономические отношения собственности в обществе реализуются в правовых формах, которые определяют отношение субъектов собственности (собственников) к объектам собственности. Правовые отношения основываются на правовых нормах, в которых закреплены права собственника, его имущественная ответственность, а так же права, защищающие его.

В российском праве исторически сложилась триада правомочий собственника:

 Владение — это фактическое обладание имуществом, без чего все остальные права собственности не могут быть реализованы.

Пользование — процесс извлечения полезных свойств имущества.

Распоряжение — действия, связанные с отчуждением имущества от его владельца (продажа, дарение, обмен, передача по наследству, сдача в аренду, залог и т.п.).

Установлена система норм, регламентирующих ответственность собственника за свою деятельность. Одновременно государство гарантирует защиту прав собственника от чьих-либо действий, направленных на лишение его этих прав.

По утвердившимся во Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) представлениям, существуют следующие виды собственности:

движимая собственность, состоящая из разнообразных перемещающихся в пространстве вещей, например наручные часы или автомобиль;

—  недвижимая собственность — земля и постоянно находящиеся на ней объекты, например строения;

- собственность на ценные бумаги, например валюту, акции, векселя, облигации;

-  интеллектуальная собственность, объектами которой являются творения человеческого разума, человеческого интеллекта.

Все виды собственности, кроме интеллектуальной, относятся к материальным предметам, к вещам. К интеллектуальной собственности относится информация, которая может быть представлена на материальном носителе и распространена в неограниченном количестве копий по всему миру. Собственностью являются не эти копии, а содержащаяся в них информация. (дать ссылку на ст.1227 ГК РФ).

Правовая охрана интеллектуальной собственности важна для поддержки экономических преимуществ законных производителей и создателей новых товаров. От ее незащищенности страдают не только производители, но и экономика в целом. Последствиями этого могут быть такие негативные явления, как:

— растущая криминализация общества вследствие безнаказанности нарушения прав интеллектуальной собственности;

— рост организованной преступности и масштабов отмывания денег через бизнес на подделках;

— безработица из-за сокращения легального производства, падение доверия к рекламе и бизнесу вообще;

— ухудшение качества товаров;

— угроза здоровью и жизни потребителей, вызванная поддельными товарами;

— снижение инвестиций в высокорисковые наукоемкие отрасли;

— удорожание легальных товаров за счет издержек на защиту (в том числе судебную) интеллектуальной собственности и уменьшение их конкурентоспособности;

— неполучение ожидаемых доходов и прибыли; ущерб деловой репутации.

Понятие интеллектуальной собственности. Интеллектуальные права.

Интеллектуальная собственность - это результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана. Такими результатами являются (ст.1225 ГК РФ – Охраняемые рез-ты инлелл. деят-сти)):

1) произведения науки, литературы и искусства;

2) программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ);

3) базы данных;

4) исполнения;

5) фонограммы;

6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания);

7) изобретения;

8) полезные модели;

9) промышленные образцы;

10) селекционные достижения;

11) топологии интегральных микросхем;

12) секреты производства (ноу-хау);

13) фирменные наименования;

14) товарные знаки и знаки обслуживания;

15) наименования мест происхождения товаров;

16) коммерческие обозначения.

Интеллектуальная собственность охраняется законом.

ГК РФ в некоторых случаях устанавливаются ограничения исключительных прав, в т.ч. в случае, когда использование результатов интеллектуальной деятельности допускается без согласия правообладателей, но с сохранением за ними права на вознаграждение.

Продолжительность действия исключительного права устанавливается ГК РФ.

Автор результата интеллектуальной деятельности (из Ст. 1228)

1. Автором результата интеллектуальной деятельности признается гражданин, творческим трудом которого создан такой результат.

Не признаются авторами результата интеллектуальной деятельности граждане, не внесшие личного творческого вклада в создание такого результата, в том числе оказавшие его автору только техническое, консультационное, организационное или материальное содействие или помощь либо только способствовавшие оформлению прав на такой результат или его использованию, а также граждане, осуществлявшие контроль за выполнением соответствующих работ ……

 

Авторское право

Статья 1255. Авторские права

1. Интеллектуальные права на произведения науки, литературы и искусства являются авторскими правами.

2. Автору произведения принадлежат следующие права:

1) исключительное право на произведение;

2) право авторства;

3) право автора на имя;

4) право на неприкосновенность произведения;

5) право на обнародование произведения.

Статья 1257. Автор произведения

Автором произведения науки, литературы или искусства признается гражданин, творческим трудом которого оно создано. Лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения, считается его автором, если не доказано иное.

Чтобы творческий результат приобрел общественную значимость и стал объектом авторского права, он должен быть воплощен в какой-либо объективной форме: письменной (рукопись, машинопись, нотная запись и т.д.), устной (публичное произнесение, публичное исполнение и т.п.), звуко- или видеозаписи (механической, магнитной, цифровой, оптической и т.п.), объемно-пространственной (скульптура, модель, макет, сооружение и т.п.), изображения (рисунок, эскиз, картина, план, чертеж, кино-, теле-, видео- или фотокадр и т.п.) или другой форме. Иными словами, произведение должно существовать в форме, которая приобрела самостоятельное от личности автора бытие.

ГК РФ не требует подтверждения наличия  у произведения указанных критериев. Только в том случае, если возникает спор по поводу  авторских прав и он связан с вопросом о признании того или иного  результата интеллектуальной деятельности произведением, охраняемым авторским правом, он решается судом, исходя из наличия или отсутствия рассмотренных выше критериев охраноспособности произведения.

Авторские права на произведения, созданные в соавторстве, принадлежат соавторам совместно, независимо оттого, образует ли такое] произведение неразрывное целое или состоит из частей, каждая из которых имеет самостоятельное значение.

Срок действия авторского права установлен в течение всей жизни автора и 70 лет после года его смерти. Право авторства, право на имя и право на защиту репутации автора произведения охраняются бессрочно. (ст.1281 ГК РФ),

Права, смежные с авторскими.

Смежные права — это права тех, кто воплощает авторские права: исполнителей, изготовителей фонограмм, организаций эфирного и кабельного вещания. Они включают радиотрансляции, проводное радио, телетрансляции, кабельное телевидение, сообщения по Интернету. Смежные права содержат в себе две группы прав, следовательно, чаще всего два и более субъекта прав: первоначального правообладателя — автора, создавшего объект авторского права в результате своей творческой деятельности, и вторичного правообладателя — продюсера, воплотившего объект авторского права на материальном носителе, либо его исполнителя на основе «квазитворческой» деятельности с элементами организаторской деятельности предпринимателя.

Статья 1303. Основные положения

1. Интеллектуальные права на результаты исполнительской деятельности (исполнения), на фонограммы, на сообщение в эфир или по кабелю радио- и телепередач (вещание организаций эфирного и кабельного вещания), на содержание баз данных, а также на произведения науки, литературы и искусства, впервые обнародованные после их перехода в общественное достояние, являются смежными с авторскими правами (смежными правами).

2. К смежным правам относится исключительное право, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, относятся также личные неимущественные права.

Правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных.

Авторские права на программы для ЭВМ.

Согласно ст. 1261 ГК РФ, «Программой для ЭВМ является представленная в объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения определенного результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения.». Авторские права на программы ЭВМ охраняются так же, как авторские права на произведения литературы.

Предоставляемая ГК РФ правовая охрана не распространяется на идеи и принципы, лежащие в основе программы для ЭВМ или базы данных или какого-либо их элемента. В частности, она не распространяется на алгоритм программы. В качестве объекта охраны признается не идея, заключенная в алгоритме, а лишь конкретная реализация этого алгоритма в виде совокупности данных и команд, представляющая собой символическую запись программы для ЭВМ и охраняемая как произведение литературы и не требующая соблюдения никаких формальностей в виде регистрации или депонирования.

Государственная регистрация программ для ЭВМ и баз данных (ст. 1262 ГК РФ).

1. Правообладатель в течение срока действия исключительного права на программу для ЭВМ или на базу данных может по своему желанию зарегистрировать такую программу или такую базу данных в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. …..

 

Для возникновения авторского права на программы для ЭВМ не требуется депонирования, регистрации или соблюдения каких-либо формальностей. Поэтому предусмотренная ГК РФ официальная регистрация программ ЭВМ и баз данных носит исключительно факультативный характер, то есть не является правообразующей.

Право изготовителя базы данных

Статья 1333. Изготовитель базы данных

1. Изготовителем базы данных признается лицо, организовавшее создание базы данных и работу по сбору, обработке и расположению составляющих ее материалов. При отсутствии доказательств иного изготовителем базы данных признается гражданин или юридическое лицо, имя или наименование которых указано обычным образом на экземпляре базы данных и (или) его упаковке.

2. Изготовителю базы данных принадлежат:

исключительное право изготовителя базы данных;

право на указание на экземплярах базы данных и (или) их упаковках своего имени или наименования.

 

Правовая охрана топологий интегральных микросхем.

Топология интегральных микросхем - «чип»— это изделие, представляющее собой « зафиксированное на материальном носителе пространственно-геометрическое расположение совокупности элементов интегральной микросхемы и связей между ними» - см ст.1448 ГК РФ.

Действующее законодательство России исключило чипы из числа охраняемых изобретений и изъяло из сферы действия патентного закона - см п.6 ст.1350 ГК РФ:

« 6. Не предоставляется правовая охрана в качестве изобретения:

2) топологиям интегральных микросхем.»

Статья 1449. Права на топологию интегральной микросхемы

1. Автору топологии интегральной микросхемы, отвечающей условиям предоставления правовой охраны, предусмотренным настоящим Кодексом (топологии), принадлежат следующие интеллектуальные права:

1) исключительное право;

2) право авторства.

2. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, автору топологии интегральной микросхемы принадлежат также другие права, в том числе право на вознаграждение за использование служебной топологии.

 

РАЗДЕЛ  Патентное право

Объекты изобретения

Статья 1349. Объекты патентных прав – ( здесь не только изобретения)

1. Объектами патентных прав являются результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, отвечающие установленным настоящим Кодексом требованиям к изобретениям и полезным моделям, и результаты интеллектуальной деятельности в сфере художественного конструирования, отвечающие установленным настоящим Кодексом требованиям к промышленным образцам.

2. На изобретения, содержащие сведения, составляющие государственную тайну (секретные изобретения), положения настоящего Кодекса распространяются, если иное не предусмотрено специальными правилами статей 1401-1405 настоящего Кодекса и изданными в соответствии с ними иными правовыми актами.

3. Полезным моделям и промышленным образцам, содержащим сведения, составляющие государственную тайну, правовая охрана в соответствии с настоящим Кодексом не предоставляется.

4. Не могут быть объектами патентных прав:

1) способы клонирования человека;

2) способы модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека;

3) использование человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих целях;

4) иные решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Из Адм. регламента

8.3.3. Требования к объектам изобретения

В качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту или способу.

8.3.3.1. Объект изобретения – продукт 

Продуктом как объектом изобретения является, в частности, устройство, вещество, штамм микроорганизма, культура (линия) клеток растений или животных, генетическая конструкция.

К устройствам относятся конструкции и изделия.

К веществам относятся, в частности: химические соединения, в том числе нуклеиновые кислоты и белки; композиции (составы, смеси); продукты ядерного превращения.

К штаммам микроорганизмов относятся, в частности, штаммы бактерий, вирусов, бактериофагов, микроводорослей, микроскопических грибов, консорциумы микроорганизмов.

К линиям клеток растений или животных относятся линии клеток тканей, органов растений или животных, консорциумы соответствующих клеток.

К генетическим конструкциям относятся, в частности, плазмиды, векторы, стабильно трансформированные клетки микроорганизмов, растений и животных, трансгенные растения и животные.

8.3.3.2. Объект изобретения - способ

Способом как объектом изобретения является процесс осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств.

Способ может быть охарактеризован в виде применения продукта или способа по определенному назначению (например, клея БФ в качестве средства для заживления ран).

8.3.3.3. Предложения, которым не предоставляется правовая охрана согласно ГК РФ

8.3.3.3.1. Предложения, которые не могут быть объектами патентных прав согласно пункту 4 статьи 1349 ГК РФ.

Не могут быть объектами патентных прав:

- способы клонирования человека;

- способы модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека;

- использование человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих целях;

иные решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности

и морали.

8.3.3.3.2. Предложения, которые не являются изобретениями согласно пункту 5 статьи 1350 ГК РФ.

Не являются изобретениями:

- открытия;

- научные теории и математические методы;

- решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей;

- правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности;

- программы для ЭВМ;

- решения, заключающиеся только в представлении информации.

В соответствии с настоящим пунктом исключается возможность отнесения указанных объектов к изобретениям только в случае, когда заявка на выдачу патента на изобретение касается этих объектов как таковых.

8.3.3.3.3. Предложения, которым не предоставляется правовая охрана в качестве изобретения согласно пункту 6 статьи 1350 ГК РФ.

Не предоставляется правовая охрана в качестве изобретения:

- сортам растений, породам животных и биологическим способам их получения, за исключением микробиологических способов и продуктов, полученных такими способами;

- топологиям интегральных микросхем.

Статья 1350. Условия патентоспособности изобретения

1. В качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств).

Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

2. Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники.

Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники.

Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

При установлении новизны изобретения в уровень техники также включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на выдачу патентов на изобретения и полезные модели, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 2 статьи 1385 или пунктом 2 статьи 1394 настоящего Кодекса, и запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

3. Раскрытие информации, относящейся к изобретению, автором изобретения, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, в результате чего сведения о сущности изобретения стали общедоступными, не является обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности изобретения, при условии, что заявка на выдачу патента на изобретение подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение шести месяцев со дня раскрытия информации. Бремя доказывания того, что обстоятельства, в силу которых раскрытие информации не препятствует признанию патентоспособности изобретения, имели место, лежит на заявителе.

4. Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

5. Не являются изобретениями:

1) открытия;

2) научные теории и математические методы;

3) решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей;

4) правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности;

5) программы для ЭВМ;

6) решения, заключающиеся только в представлении информации.

В соответствии с настоящим пунктом исключается возможность отнесения этих объектов к изобретениям только в случае, когда заявка на выдачу патента на изобретение касается этих объектов как таковых.

6. Не предоставляется правовая охрана в качестве изобретения:

1) сортам растений, породам животных и биологическим способам их получения, за исключением микробиологических способов и продуктов, полученных такими способами;

2) топологиям интегральных микросхем.

Комментарий к ст. 1350

Понятие «техническое решение (задачи)» означает, что создано осуществимое, работоспособное и воспроизводимое (повторимое) предложение. При этом под техническим решением задачи понимается не требование реализовать объект, а требование представить его в таких вариантах (описании, чертежах), из которых было бы ясно, что изобретение осуществимо и работоспособно (осуществимость технического решения).

Изобретение имеет изобретательский уровень (изобретательский шаг или является неочевидным), если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.

В принципе, если изобретение обладает изобретательским уровнем, то оно не может не соответствовать одновременно и критерию новизны.

Условия новизны и изобретательского уровня должны выполняться на определенную дату — дату подачи заявки. Парижская конвенция 1893 года предусматривает исключение, когда заявка заявителя в отношении изобретения не является первой заявкой, а представляет собой более позднюю заявку на то же изобретение, поданную тем же заявителем (или его правопреемником). Например, первая заявка была подана в России, а вторая — в Германии. В этом случае будет достаточно, чтобы условия новизны и изобретательского уровня выполнялись на дату первой заявки, поданной в России. Другими словами, вторая заявка (немецкая) будет иметь приоритет по отношению к любым другим заявкам, поданным другим заявителем в Германии в период между датой первой (российской) и второй (немецкой) заявок, при условии, что период, истекший между двумя датами, не превышает 12 месяцев. Преимущество, которое предоставляется данному заявителю, называется «правом приоритета».

Осуществимым и работоспособным признается такое решение, которое при его осуществлении и использовании позволяет получить указанный автором результат. Это означает, что любой специалист в области данной техники, имея только описание и графические материалы решения, может осуществить это решение и использовать его на практике.

К неосуществимым и неработоспособным относятся решения, содержащие неполную информацию об объекте изобретения, недостаток которой не позволяет получить конечный результат, например приводит к невозможности изготовления устройства, получения вещества и т.п. Неосуществимыми и неработоспособными являются также решения, содержащие ошибки, из-за которых невозможно осуществить изобретение на практике.

Воспроизводимым признается такое решение, согласно которому объект не носит единичного характера и дает всегда один и тот же технический результат. Например, не отвечает требованиям повторимости плотина гидроэлектростанции, возведенная в уникальных природных условиях, так как такую плотину нельзя установить в другой местности без принципиальных изменений ее конструкции. Техническое условие нельзя подменить постановкой задачи, например, «предлагаю интересный туристический маршрут — на лифте к Луне», так как в предложении не указано, каким образом и с помощью какой конструкции лифта можно достичь такого результата.

Технический характер решения определяется также перечнем решений, не признаваемых изобретениями:

— открытия, математические методы и научные теории, не решающие технически какой-либо конкретной задачи (при этом применение результатов научных теорий в устройствах или способах может составить предмет изобретения, например закон отражения не является изобретением, но устройство оптического прибора, где этот закон используется, может быть признано изобретением);

— методы организации и управления хозяйством (например, планирование, финансирование, снабжение, учет, кредит, бухгалтерия, прогнозирование, нормирование, формы бланков, карточек и т.п.);

- ит.д.- см п.6 ст. 1350 ГК РФ.

Признаки объекта изобретения

Признаком является то, что присуще объекту, чем можно его охарактеризовать, то есть то, чем он сходен с другими объектами, или то, чем он отличается от другого объекта. Признаков для любого даже достаточно простого объекта изобретения очень много. Все они с разных сторон характеризуют объект. При анализе технических решений из общей массы признаков объекта следует выделять только те признаки, которые влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом  (в следующей теме – рассмотрим). Такие признаки называют существенными. Именно они позволяют отличить данный объект от всех других.

Итак, существенным можно признать лишь такой признак из общей массы признаков объекта изобретения, отсутствие которого в совокупности существенных признаков не дает возможности получить тот технический результат, который является целью изменения объекта.

По степени влияния на технический результат существенные признаки разделяют на общие существенные и частные существенные признаки.

Общими существенными признаками называют признаки, каждый из которых необходим во всех случаях выполнения объекта, а вместе взятые достаточны для того, чтобы обеспечить достижение намеченного технического результата. При отсутствии любого из этих признаков указанный результат не может быть получен.

Частными существенными признаками называются признаки, которые развивают и уточняют совокупность общих существенных признаков, в том числе путем развития или уточнения признаков этой совокупности. Частные существенные признаки необходимы лишь в частных случаях, в конкретных формах выполнения объекта или при особых условиях его использования. Эти признаки могут увеличивать (усиливать) технический результат или создавать дополнительный эффект.

Признаки, совпадающие по форме выполнения и по выполняемой функции, называются идентичными. Признаки, не совпадающие по форме выполнения, но совпадающие по выполняемой функции с достижением одного и того же технического результата, называются эквивалентными. Эквивалентные признаки технического решения, отражаемые путем их перечисления в альтернативной форме через союз «или», называются альтернативными.

Объект изобретения продукт, а именно устройство

К устройствам как объектам изобретения относятся конструкции и изделия (машины, приборы, аппараты, установки, оборудование, инструмент, тара, транспортные средства, детали машин и приборов, крепежные изделия, средства связи, всевозможные схемы).

Признаки, характеризующие устройства как объект изобретения (признаки устройства), можно разделить на несколько групп:

1.  Совокупность конструктивных элементов (деталей, узлов и т.п.), находящихся во взаимной связи друг с другом. Однако могут быть устройства, отдельные элементы которых не имеют конструктивных связей между собой и взаимодействуют при посредстве физической среды (например, звукового или электромагнитного поля). К таким устройствам относятся, например, ускорители заряженных частиц, установки, включающие радиоприемник и радиопередатчик, в которых отсутствует конструктивная связь между элементами, но присутствует функциональная связь между ними.

2.  Форма выполнения любой детали, любого узла, в частности геометрическая форма, если она воплощает в себе техническую сущность, I а не эстетическую сторону решения.

3.  Взаимное расположение элементов устройства (деталей и узлов).

4.  Взаимосвязь элементов устройства, то есть наличие связей между деталями и формой выполнения связей. Взаимосвязь может быть конструктивной, функциональной и смешанной. Форма выполнения связей указывает на вид связи между элементами: жесткая, упругая, с возможностью перемещения, прессовая, резьбовая и т.д. При этом признаки этой группы должны быть выражены наиболее общими терминами. Например, вместо частных, сужающих объем изобретения и, тем самым, допускающих его в обход понятий «привинчен», «припаян», «приклеен», следует применять обобщенные термины - «соединен», «скреплен». Признаки, выражающие узкие понятия, рекомендуется применять лишь тогда, когда именно они выражают сущность изобретения, то есть когда нужно подчеркнуть, что детали не просто скреплены, а именно припаяны, иначе технический результат не будет получен.

5.  Соотношение размеров и других параметров детали или узла или ] самого устройства, если оно не является результатом расчета по известной зависимости. При этом признаки устройства могут быть выражены отношением размеров или отношением одноразмерных физических величин (плотностей, прочностных характеристик, фокусных расстояний, силы токов в обмотках и т.д.), если такое отношение не выводят расчетным путем, исходя из известных формул или зависимостей.

 6. Материал, из которого выполнено устройство или его конструктивный элемент, либо среда, выполняющая функцию элемента. Таким образом, признаков любого, даже достаточно простого устройства бесконечно много. Все они характеризуют объект, но рассматривать их все при анализе технического решения невозможно и нет необходимости. Из общей массы следует выделять только существенные признаки, влияющие на достижение технического результата, которые решают поставленную задачу.

Объект изобретения продукт, а именно - вещество

К веществам как объектам изобретения относятся: индивидуальные химические соединения, к которым также условно отнесены высокомолекулярные соединения и продукты генной инженерии (рекомбинантные нуклеиновые кислоты, векторы и т.п.), композиции (составы, смеси), продукты ядерного превращения.

К признакам, характеризующим вещество как объект изобретения, Можно отнести:

—для низкомолекулярных соединений — качественный состав (атомы определенных элементов), количественный состав (число атомов каждого элемента), связь между атомами и взаимное их расположение в молекуле, выраженное химической структурой формулы;

— для высокомолекулярных соединений — химический состав и структура одного звена макромолекулы, структура макромолекулы в целом (линейная, разветвленная), периодичность звеньев, молекулярная масса, молекулярно-массовое распределение, геометрия и стереометрия макромолекулы, ее концевые и боковые группы;

- для индивидуальных соединений с неустановленной структурой -физико-химические и иные характеристики (в том числе способы получения), необходимые для отличения данного соединения;

—для индивидуальных соединений, относящихся к продуктам генной инженерии, — нуклеотидная последовательность (в случае реком-бинантных нуклеиновых кислот и векторов), а также иные физико-химические характеристики, необходимые для отличения данного соединения от других.

Признаки, используемые для характеристики композиций: качественный (ингредиентный) состав, количественный состав ингредиентов, структура композиции, структура ингредиентов.

Признаки, используемые для характеристики веществ, полученных путем ядерных превращений: качественный состав (изотопы элементов), количественный состав (число протонов и нейтронов), основные ядерные характеристики (период полураспада, тип и энергия излучения для радиоактивных изотопов).

Объект изобретения — штамм микроорганизма, культуры клеток растений и животных

К штаммам микроорганизмов, культурам клеток растений и животных как объектам изобретений относятся: индивидуальные штаммы микроорганизмов (бактерий, вирусов, бактериофагов, микроводорослей, микроскопических грибов и т.п.), индивидуальные культуры клеток растений и животных, в том числе клоны клеток, консорциумы микроорганизмов, культур клеток растений и животных.

Объект изобретения — способ

К способам как объектам изобретения относятся процессы выполнения действий над материальными объектами с помощью материальных объектов.

К признакам, характеризующим способ как объект изобретения, могут быть отнесены:

- наличие действия или совокупности действий;

- порядок выполнения в определенной последовательности ряда взаимосвязанных действий, в частности использование новых операций или приемов, новый порядок чередования известных приемов или операций (последовательно, одновременно, в различных сочетаниях и т.п.);

- условия осуществления действий, режимы, в частности новый температурный, электрический, временной или другой режим;

- использование веществ (исходного сырья, реагентов, катализаторов и т.п.);

 - использование устройств (приспособлений, инструментов, оборудования, необходимых для выполнения приемов или операций, из которых состоит способ);

- использование штаммов микроорганизмов, культур клеток растений и животных.

(из Адм. Регл., п.п.8.3.6.4.5.(5)) Изобретение, охарактеризованное в виде применения по определенному назначению.  (Формулировка из Патентного закона РФ 1992г.: Объект изобретения — применение ранее известных устройств, способов, веществ, штаммов по новому назначению)

Для изобретения, охарактеризованного в виде применения по определенному

назначению, приводятся сведения, подтверждающие возможность реализации применяемым объектом этого назначения, а, если применяемый объект не является известным, - также сведения, достаточные для его получения.

Понятие технического результата

(Адм. Регл., из п.п.8.3.6.4.3.(1.1.)). «Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта, в том числе при использовании продукта, полученного непосредственно способом, воплощающим изобретение.

Технический результат может выражаться, в частности, в снижении (повышении) коэффициента трения; в предотвращении заклинивания; снижении вибрации; в улучшении кровоснабжения органа; локализации действия лекарственного препарата, снижении его токсичности; в устранении дефектов структуры литья; в улучшении контакта рабочего органа со средой; в уменьшении искажения формы сигнала; в снижении просачивания жидкости; в улучшении смачиваемости; в предотвращении растрескивания; повышении иммуногенности вакцины; повышении устойчивости растения к фитопатогенам; получении антител с определенной направленностью; повышении быстродействия или уменьшении требуемого объема оперативной памяти компьютера.

Технический результат выражается таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники его смыслового содержания.

Специалист – гипотетическое лицо, обладающее общими знаниями в данной области техники (общими знаниями в данной области техники считаются знания, основанные на информации, содержащейся в справочниках, монографиях и учебниках); имеющее доступ ко всему уровню техники и имеющее опыт работы и эксперимента, которые являются обычными для данной области техники.

Получаемый результат не считается имеющим технический характер, в частности, если он:

- достигается лишь благодаря соблюдению определенного порядка при осуществлении тех или иных видов деятельности на основе договоренности между ее участниками или установленных правил;

- заключается только в получении той или иной информации и достигается только благодаря применению математического метода, программы для электронной вычислительной машины или используемого в ней алгоритма;

- обусловлен только особенностями смыслового содержания информации, представленной в той или иной форме на каком-либо носителе;

- заключается только в занимательности или зрелищности.

Если изобретение относится к носителю информации, в частности, машиночитаемому, или к способу получения такого носителя и характеризуется с привлечением признаков, отражающих содержание информации, записанной на носителе, в частности программы для электронной вычислительной машины или используемого в такой программе алгоритма, то технический результат не считается относящимся к средству, воплощающему данное изобретение, если он проявляется лишь благодаря реализации предписаний, содержащихся в указанной информации (кроме случая, когда изобретение относится к машиночитаемому носителю информации, в том числе сменному, предназначенному для непосредственного участия в работе технического средства под управлением записанной на этом носителе программы, обеспечивающим получение указанного результата)».

Требование единства изобретения (п.п.8.3.4. Адм. Регл)

«В соответствии с пунктом 1 статьи 1375 ГК РФ (статью – на самост.) заявка должна относиться к одному изобретению или группе изобретений, связанных между собой настолько, что они образуют единый изобретательский замысел (требование единства изобретения).

Единство изобретения признается соблюденным, если:

- в формуле изобретения охарактеризовано одно изобретение;

- в формуле изобретения охарактеризована группа изобретений:

- одно из которых предназначено для получения (изготовления) другого (например, устройство или вещество и способ получения (изготовления) устройства или вещества в целом или их части);

- одно из которых предназначено для осуществления другого (например, способ и устройство для осуществления способа в целом или одного из его действий);

- одно из которых предназначено для использования другого (в другом) (например, способ и вещество, предназначенное для использования в способе; способ или устройство и его часть; применение устройства или вещества по определенному назначению и способ с их использованием в соответствии с этим назначением; применение устройства или вещества по определенному назначению и устройство или композиция, в которых они используются в соответствии с этим назначением как составная часть);

- относящихся к объектам одного вида (несколько устройств, несколько веществ и т.д.), одинакового назначения, обеспечивающим получение одного и того же технического результата (варианты)».

Единство изобретения соблюдено, если каждый из признаков направлен на достижение одной и той же цели, а все признаки взаимосвязаны между собой. Тогда это может быть один объект или несколько зависимых друг от друга одинаковых или разных объектов, например, способ обработки и способ подготовки детали к этой обработке, устройство и способ его применения, вещество и способ его приготовления и т.д.

Выявление изобретений

Выявление изобретения – предоставление доказательства того, что данное решение обладает признаками, при наличии которых ему может быть предоставлена правовая охрана. Т.е. надо доказать, что

- данное решение не относится к неохраняемым ГК РФ объектам,

- относится к одному из видов объектов изобретений (является техническим решением,

- обладает новизной, изобретательским уровнем и промышленной применимостью.

Все действия по выявлению изобретений (а так же полезных моделей) можно разделить на два этапа:

-распознавание объекта;

-доказательства его охраноспособности.

1. Распознавание объекта изобретения

Распознавание…. Состоит из 4-х шагов:

- определение вида объекта;

- проверка единства изобретения;

- формулировка названия изобретения;

- классификация объекта по МПК.

1а.Определение вида объекта

В произвольной форме составляют как можно более подробное описание исследуемого решения, при необходимости иллюстрируют чертежами.

Затем проверяют, не относится ли это решение к объектам, не подлежащим правовой охране.

Далее надо выделить и сформулировать все существенные признаки исследуемого решения  и, сопоставив их с типовыми признаками видов объектов изобретений, определить либо вид объекта, к которому можно его отнести (продукт – устройство либо вещество, или способ), либо применение известных решений по новому назначению. Если исследуемое решение содержит несколько одинаковых или разных объектов, нужно выделить каждый их них.

После того, как вид объекта определен, исследуемое решение можно считать техническим – ТР.

1б.Проверка единства изобретения

 Если ТР содержит признаки только одного объекта и установлено, что эти признаки взаимосвязаны между собой, то проверка этим заканчивается, т.к. единство изобретения доказано.

Если в ТР имеются несколько объектов одного или разных видов, то нужно определить, какие противоречия  разрешаются с помощью каждого из объектов, какие цели достигаются и могут ли эти объекты действовать или могут быть применены независимо друг от друга. Если разрешается одно и то же противоречие, достигается одна цель и объекты взаимозависимы, то требование единства не нарушено. Это может быть в тех случаях, когда ТР содержит несколько вариантов его осуществления или использования, либо один из объектов предназначен для изготовления или использования другого.

1в.Название изобретения

При определении названия должны соблюдаться следующие требования:

- краткость – название должно содержать не более 10 слов;

- соответствие сущности изобретения;

- указание на вид объекта изобретения;

- соответствие одной из рубрик МПК. Название должно давать возможность определить индекс МПК с точностью до группы, т.е. оно должно содержать ключевые слова из АПУ (алфавитно-предметного указателя) МПК.

- название должно характеризовать назначение объекта, выполняемую им функцию или указывать на его принадлежность к конкретной области техники, например, автомат сварочный, автомат стрелковый, автомат токарный.

- в названии не должно быть отличительных (новых) признаков объекта изобр-я;

- существительные должны быть в единственном числе, за исключением общепринятых (очки, лыжи, коньки и т.д.), а так же случаев, когда множественное число требуется для хар-ки сущности объекта, например, «способ сварки листов встык», т.к. сваривают обязательно два листа.

Составив название, его проверяют на наличие лишних слов. Для этого поочередно убирают составляющие название слова и проверяют, не нарушается ли при этом какое-либо требование к названию. Если нет – то данное слово лишнее.

Далее находят индекс МПК.

1г.Международная патентная классификация (МПК)

МПК (ранее – МКИ) введена с 1 января 1970 г. в качестве единственной системы для классификации изобретений СССР (России). Классификация построена по функционально-отраслевому принципу и представляет собой систему, подразделяющую все сферы материального производства, к которым относятся изобретения, на разделы, подразделы, классы, подклассы, группы и подгруппы. Благодаря наличию резерва для включения новых рубрик во все деления системы МПК каждые пять лет Приводится в соответствие с современным уровнем развития науки и техники. С 1 января 2002 г. введена восьмая редакция МПК. Для ориентации в МПК к ней разработан алфавитно-предметный указатель (АПУ), в котором технические понятия, содержащиеся в МПК, расположены в алфавитном порядке, что упрощает поиск. Классификация построена на функционально-отраслевом принципе и представляет собой систему, подразделяющую все сферы материального производства, к которым относятся изобретения, на разделы, классы, подклассы, группы и подгруппы.

Все объекты изобретений распределяются по разделам, обозначаемым заглавными буквами латинского алфавита от А до Н:

2. Определение охраноспособности объекта.

Этот этап выявления изобретения состоит из следующих шагов:

- определение регламента поиска;

- поиск аналогов исследуемого ТР;

- предварительный анализ и отбор найденных аналогов;

- сопоставительный анализ ТР с отобранными аналогами и выбор прототипа;

- доказательства охраноспособности (наличие новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости);

- составление формулы изобретения.

2а.Определение регламента поиска

Регламент – это план поиска. Он состоит из определения вида исследований?????, вида поиска, его глубины или ретроспективности (кол-ва лет) и его широты, т.е. перечня стран, которыми ограничивают объем поиска. В регламент входит выбор источников информации, по которым будет проводиться поиск аналогов объекта, а так же индексы МПК и УДК.

Есть 3 вида поиска: тематический, именной и нумерационный.

Тематический поиск ведут, если надо определить технический уровень или новизну объекта. В этом случае поиск ведут по заданной тематике, в известной области техники.

Именной поиск ведут, когда известно имя автора или патентовладельца и надо найти относящиеся к ним охранные документы.

Нумерационный поиск ведут, когда по известным номерам охранных документов надо найти описания относящихся к ним охранных документов или номера других документов (например, по номеру заявки найти номер патента).

Глубина поиска зависит от цели патентных исследований.

Если цель – определение технического уровня или новизны объекта, то глубину выбирают с учетом особенностей развития области техники, к которой относится объект. Если эта область техники новая, то глубину поиска выбирают до первого появления в технике ее объектов. Если данная область техники известна давно, то ограничиваются периодом в 7-10 лет (средний период обновления объектов техники).

Если цель исследований – определение уровня компетентности фирмы или физического лица, то глубину принимают равной 5-10 годам.

При экспертизе на патентную чистоту глубина поиска принимается равной сроку действия патентов в стране поиска, обычно 20-17 лет (но есть страны, где 10-16 лет).

Широта поиска – это перечень стран, по которым проводится поиск.

Если цель поиска – определение технического уровня или новизны объекта, то выбирают страны с наиболее развитой областью техники, к которой относится объект.

При экспертизе на патентную чистоту выбирают те страны, в которых предполагается реализовать объект.

Источники информации выбирают, исходя из глубины и ширины поиска, а так же учитывая реальную доступность этих источников.

2б,в.Поиск аналогов (изобретения) и предварительный анализ.

Определив совокупность существенных признаков, подлежащих исследованию на наличие критериев изобретения (новизна, изобретательский уровень и применимость) и патентоспособность, приступают к поиску аналогов изобретения, то есть наиболее близких технических решений, по патентной и научно-технической литературе. Аналогов может быть сколь угодно много.

Цель поиска – выделить 2-5 аналогов, наиболее близких к исследуемому ТР для сопоставительного анализа и определения новизны ТР.

Поиск по патентной литературе ведется на основе Международной патентной классификации (изобретений) (МПК), принятой большинством патентных ведомств зарубежных стран.

Анализ аналогов проводится путем приближенного сопоставления признаков аналогов с признаками исследуемого ТР. Определяют идентичные признаки – признаки, совпадающие по функции и по форме.  Выбирают аналог, имеющий наибольшее количество признаков, идентичных признакам исследуемого ТР. Затем выбирают аналоги, имеющие хотя бы один идентичный с исследуемым ТР признак, которого нет в ранее выбранных аналогах. Аналоги, все признаки которых встречались в ранее выбранных аналогах, для сопоставительного анализа не нужны.

2г.Сопоставительный анализ и выбор прототипа.

При сопоставительном анализе сравнивают признаки исследуемого ТР с признаками аналогов, для чего составляют таблицу (на практических занятиях рассмотрим).

Признаки должны быть максимально разукрупнены, иначе можно получить ложный вывод о наличии или отсутствии новизны.

Аналог, содержащий наибольшее количество признаков, идентичных признакам исследуемого ТР, выбирают в качестве прототипа. Прототипом называют аналог, наиболее близкий к исследуемому ТР по признакам и выполняемым функциям. Если аналоги содержат одинаковое кол-во признаков, идентичных ТР, то в качестве прототипа выбирают наиболее эффективный из этих аналогов.

2д. Доказательства наличия новизны и изобретательского уровня.

Наличие этих признаков охраноспособности доказывается на основании изучения уровня техники, (рез-ты которого приводятся в в таблице сопоставительного анализа (см практ. занятия). Новизна ТР имеется, если оно содержит хотя бы один признак, которого нет ни в одном из аналогов.

ТР обладает изобретательским уровнем, если хотя один из его новых признаков не следует явным для специалиста образом из исследованных аналогов или других известных решений (т.е. из уровня техники). (Ниже будет приведен алгоритм анализа изобретательского уровня).

Если ТР – устройство, и оно обладает новизной, но не обладает изобретательским уровнем, то оно может быть охраноспособным как полезная модель при условии, что оно промышленно применимо.

Доказательство наличия промышленной применимости

Промышленная применимость складывается из 2-х составляющих:

- возможности осуществления ТР известными в технике средствами;

- возможности получения с помощью ТР технического результата.

Технический результат ТР определяют путем его сравнения с выбранным прототипом. Для этого надо критически проанализировать прототип и определить его основные недостатки. Затем, сравнивая прототип с исследуемым ТР, надо определить, какой из недостатков прототипа устраняется с помощью ТР. После этого нужно уточнить формулировку технического результата ТР, рассматривая его (тех.результат) как предполагаемый эффект от устранения недостатка прототипа. Формулировку следует излагать, по возможности, в виде укрупненного параметра.

Составление формулы изобретения

А. Значение формулы и ее виды

Формулой изобретения называют краткую словесную характеристику сущности изобретения, выраженную совокупностью существенных признаков, составленную строго по определенным правилам и служащую для определения объема правовой охраны, представляемой патентом.

Формула должна быть полностью основана на описании, то есть характеризовать изобретение понятиями, содержащимися в его описании. Если описание похоже на подробное письмо, то формула сравнима с телеграммой.

Формула изобретения признается выражающей его сущность, если она содержит совокупность его существенных признаков, достаточную для достижения указанного технического результата. Признаки изобретения выражаются в формуле изобретения таким образом, чтобы обеспечить возможность их идентифицирования, понимания специалистом их смыслового содержания.

Характеристика признака не может быть заменена отсылкой к источнику информации. Признак изобретения целесообразно характеризовать общим понятием, охватывающим разные частные формы его реализации, если оно (общее понятие) обеспечивает получение указанного технического результата. Признак может быть выражен в виде альтернативы при получении одного и того же технического результата.

При описании изобретения только формула имеет юридическое значение, все остальное – только вспомогательный материал. Поэтому к составлению формулы нужен тщательный подход. С одной стороны, нужно охватить как можно большую область применения изобретения, с другой – избегать слишком общих формулировок признаков, которые могут быть обойдены конкурентами. (Привести мой пример с автомобилем).

В мировой практике есть два вида формул изобретения: функциональная (американская) и логическая (германская).

Функциональная формула содержит признаки изобретения, расположенные в соответствии с выполняемыми ими функциями, в ней нет разделения признаков на известные и новые.

Логическая формула имеет более четкую структуру, признаки в ней разделены на известные и новые. В пределах каждой из этих частей признаки располагаются в функциональной последовательности.

В РФ применяется логическая формула.

 Б.Структура логической формулы

Формула изобретения состоит из 2-х частей – ограничительной и отличительной. Ограничительная часть включает в себя название изобретения и содержит перечень всех известных существенных признаков объекта изобретения. Отличительная часть начинается с разделительных слов «отличающийся (…щаяяся, …щееся) тем, что…». Формула полезной модели имеет такую же структуру, что и формула изобретения.

Особенности формулы изобретения, относящегося к способу

Поскольку формула изобретения—способа должна характеризовать процесс в действии, то для описания признаков необходимо применять глаголы изъявительного наклонения третьего лица множественного числа настоящего времени: подают, отрезают, сваривают, зажигают, кидают, обрабатывают и т.п. Предполагается, что все эти действия совершают люди, операторы, осуществляющие этот способ. Действия должны быть указаны в любой типовой группе признаков способа. Режимы обработки нельзя указывать точно, нужно приводить диапазон значений их параметров. Например: зону сварки подогревают до температуры 700—900 °С. За этими пределами способ должен быть либо неосуществим, либо малоэффективен. Последовательность действий отражают путем использования наречий: сначала, затем, предварительно и т. п. Общие слова, позволяющие произвольно толковать признаки, например, больше, меньше, значительно и т.п., не допускаются.

Для изобретения, охарактеризованного в виде применения продукта или способа по определенному назначению, используется, как правило, формула следующей структуры: «Применение ….. (приводится терминологическое обозначение либо характеристика продукта или способа) в качестве ….. (приводится заявляемое назначение указанного продукта или способа).

Формула может быть однозвенной (состоять из одного пункта) и многозвенной (содержать несколько пунктов). Однозвенная формула изобретения применяется для характеристики одного изобретения совокупностью существенных признаков, не имеющей частных существенных признаков.

Особенности составления формулы устройства

Устройство описывается в формуле как законченное изделие в статическом состоянии (как бы лежащее на складе). Поэтому все особенности деталей устройства, связи между ними и другие признаки формулируются с помощью кратких страдательных причастий совершенного вида: выполнен,. подключен, снабжен, расположен, соединен и т.п. В формуле устройства не должно быть глаголов изъявительного наклонения (соединяют, выполняют, раполагают и т.п.). Действия здесь должны быть показаны давно законченными. В формуле устройства не допускаются пояснения принципа его действия или операций, осуществляемых его элементами.

В случаях, когда необходимо показать особенности перемещений или характера движения деталей или элементов устройства, допускаются формулировки признаков, показывающие возможность таких движений или перемещений, например: втулка установлена на валу с возможностью перемещения вдоль его оси, емкость установлена на основании с возможностью поворота на угол 45—90°, рычаги соединены между собой шарнирно и т.п.

Характерные размеры в формулировках признаков устройства должны указываться в формуле в виде пределов, например: диаметр вала равен 8—20 мм. Пределы должны быть выбраны так, чтобы за ними устройство становилось неработоспособным или малоэффективным.

(Из Адм. регл. П.п.8.3.7.2). Особенности формулы изобретения, относящегося к устройству

Признаки устройства излагаются в формуле так, чтобы характеризовать его в статическом состоянии. При характеристике выполнения конструктивного элемента устройства допускается указание на его подвижность, на возможность реализации им определенной функции (например, с возможностью торможения, с возможностью фиксации) и т.п.

Формула вещества (смеси, раствора, сплава)

Вещество в формуле представляется в виде готового к употреблению продукта. Поэтому для выражения его признаков нужно использовать глагольные формы совершенного вида, например: «в состав введен.,.», «компоненты взяты в следующем соотношении...», «сплав содержит...» и т.п.

Нельзя указывать точное содержание компонентов или размер их фракций в смеси, должны быть показаны их пределы, например: «обмазка содержит 70—90 % высокомарганцевого сварочного флюса, остальное -жидкое стекло, причем сварочный флюс взят с размером зерен 0,1 — 1,0 мм».

При характеристике количественного соотношения компонентов их можно вписывать в формулу столбиком или в виде: таблицы, например:

«Флюс для пайки, содержащий Na2B407, CaF2 и В203, отличающийся тем, что компоненты флюса взяты в следующем соотношении (%):

Na2B407 18-21

CaF2 12-16

В203 65-72.

 

Ориентировочно проверить правильность выбранного соотношения можно, сложив отдельно левые и правые пределы количества компонентов. Если сумма левых пределов получится меньше, а сумма правых — больше 100, то соотношение выбрано правильно.

Количественное соотношение компонентов вещества можно
указывать и в других, — абсолютных (граммы, литры и т; п.) или
относительных величинах.

Многозвенная формула составляется в двух случаях.

1.Изобретение относится к одному объекту, который характеризуется совокупностью не только общих существенных признаков, но и частными существенными признаками. В этом случае формула составляется из одного независимого пункта и следующих за ним одного или нескольких (по числу частных существенных признаков) пунктов.

2.Изобретение является комплексным, то есть относится к группе (двум или более объектам), составляющим неразрывное целое. В этом случае многозвенная формула имеет столько независимых пунктов, сколько объектов составляют изобретение (в том числе если изобретение содержит варианты, то независимых пунктов будет столько, сколько вариантов приведено в описании), а любой из объектов может характеризоваться своим одним или несколькими зависимыми пунктами.

Пункты многозвенной формулы нумеруются арабскими цифрами последовательно, начиная с п.1, в порядке их изложения. При этом зависимые пункты группируются вместе с тем независимым пунктом, который они дополняют, и имеют ссылку на него.

Независимый пункт формулы должен относиться только к одному объекту изобретения и излагается в виде логического определения его, состоящего из совокупности общих существенных признаков. Пункт состоит из ограничительной части, включающей признаки, совпадающие с признаками прототипа, и начинается с названия объекта изобретения и отличительной части, включающей признаки, которые отличают объект от прототипа. При этом после ограничительной части вводится словосочетание «отличающееся тем, что», а затем излагается отличительная часть.

Пункт формулы изобретения составляется без разделения на ограничительную и отличительную части, если она характеризует индивидуальное химическое соединение, штамм микроорганизма, культуру клеток растений и животных, применение ранее известного объекта по новому назначению, «пионерское» изобретение, не имеющее аналогов.

Пункт формулы излагается в виде одного предложения. Зависимый пункт формулы изобретения составляется с ограничительной частью, содержащей только название объекта и ссылки на соответствующие пункты, к которым он относится. При этом формула изобретения должна характеризовать объект изобретения не эффектами, а признаками изобретения, так как эффекты являются лишь следствием признаков изобретения. (на практике рассмотрим примеры).

(подробнее – см Адм. регл., п.п. 8.3.7)

Типовые ошибки при составлении формул изобретений  

При составлении формул наблюдаются следующие виды ошибок.

  1.    Сужение объема изобретения. В формулу (или в ее первый пункт) вносится несущественный признак, который может быть исключен при реализации изобретения. Если это сделает конкурент, патент обойден. То же может произойти, если существенные признаки выражены в формуле (или в ее первом пункте) узкими понятиями. Например, приведен точный размер или применен признак «болт» вместо признака «крепежный элемент».
  2.    Нарушение единства изобретения ведет к сужению прав патентовладельца. Например, если независимые способ и устройство защищаются одним патентом как способ, то у конкурента остается возможность запатентовать устройство в незначительно уточненном виде как самостоятельное изобретение.
  3.    Неоправданное, чрезмерное расширение объема изобретения может произойти по двум причинам:
  4.    в формулу не включают некоторые существенные признаки, например, количество компонента вещества, связи деталей в устройстве и т.п.;
  5.    в формуле применяют неопределенные формулировки признаков типа «сравнительно тугоплавкий материал», «ролик большого диаметра» и т. п. В результате чрезмерного расширения объема изобретения возникает расплывчатость, неопределенность, недосказанность формулы, что создает предпосылки для обхода патента путем конкретизации признаков или введения пропущенных существенных признаков.
  6.    Распространенная ошибка — необоснованное применение в формуле негативных признаков с формулировками типа «в нем исключен» и т.п. Если допустить применение таких признаков, то формула станет либо бесконечной, либо неопределенной, так как перечислять без чего обходится данный объект или что в нем не применяется можно сколь угодно долго.
  7.    Неверно определен вид объекта изобретения. Например, если в объекте есть признаки и устройства, и способа, единство изобретения при этом не нарушено, а способ может быть осуществлен не только с помощью данного устройства, то составление формулы на устройство будет ошибочным и создаст предпосылки для обхода патента. Конкурент заявит способ.

Избежать большинства ошибок можно, если при составлении формулы ставить себя на место конкурента и пытаться обойти патент с собственной редакцией формулы изобретения:

Составление и подача заявки на выдачу патента на изобретение

Статья 1375. Заявка на выдачу патента на изобретение

1. Заявка на выдачу патента на изобретение (заявка на изобретение) должна относиться к одному изобретению или к группе изобретений, связанных между собой настолько, что они образуют единый изобретательский замысел (требование единства изобретения).

2. Заявка на изобретение должна содержать:

1) заявление о выдаче патента с указанием автора изобретения и лица, на имя которого испрашивается патент, а также места жительства или места нахождения каждого из них;

2) описание изобретения, раскрывающее его с полнотой, достаточной для осуществления;

3) формулу изобретения, выражающую его сущность и полностью основанную на его описании;

4) чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения;

5) реферат.

3. Датой подачи заявки на изобретение считается дата поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки, содержащей заявление о выдаче патента, описание изобретения и чертежи, если в описании на них имеется ссылка, а если указанные документы представлены не одновременно, - дата поступления последнего из документов.  

Описание изобретения

Описание изобретения должно раскрывать изобретение с полнотой, достаточной для его осуществления, то есть раскрывать техническую сущность изобретения и содержать достаточную информацию для дальнейшей разработки (конструкторской или технологической) объекта изобретения или его непосредственного использования. Описание начинается с указания индекса рубрики действующей редакции МПК, к которой относится заявляемое изобретение.

Название изобретения должно соответствовать технической сущности изобретения, определять род объекта, к которому оно относится, его назначение (выполняемую им функцию или указывать на его принадлежность к той или иной области техники) и излагаться в единственном числе. Исключение составляют названия, которые не употребляются в единственном числе (очки, ножницы) и названия изобретений, относящихся к химическим соединениям, охватываемым общей структурной формулой.

Собственно описание изобретения рекомендуется излагать в виде логических отрезков, каждый из которых начинается соответствующим «синтагм маркером». Синтагм маркер - одно или несколько стандартных слов, с помощью которых весь текст разбивается на структурные отрезки, каждый называется разделом описания. Такое разделение текста является важным инструментом в процессе поиска в тексте необходимой информации, ее анализа или перевода, при автоматизации поиска.

Первый раздел начинается с указания области техники, к которой относится изобретение. Синтагм маркером этого раздела служат слова «Изобретение относится к области...». В понятие «область техники» заложено широкое определение (строительство, металлургия и пр.). После указания области техники в широком смысле необходимо указать конкретную область использования изобретения. («Изобретение относится к области станкостроения, а именно к конструкциям суппорта токарного станка»).

Следующий раздел называют «Уровень техники». В нем приводятся сведения об известных заявителю аналогах изобретения. В качестве аналогов изобретения указываются средства того же назначения, известные из сведений, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения, каждое из которых характеризуется совокупностью признаков, сходной с совокупностью существенных признаков изобретения.

При описании каждого из аналогов приводятся библиографические данные источника информации, в котором он раскрыт таким образом, чтобы источник информации мог быть по ним найден, признаки аналога с указанием тех из них, которые совпадают с существенными признаками заявляемого изобретения, а также указываются известные заявителю причины, препятствующие получению требуемого технического результата.

Рекомендуется при описании каждого из аналогов пользоваться в качестве синтагм маркеров словами «известно» либо «известен» («Известна конструкция печи...»).

При анализе выявленных аналогов из них выделяется аналог наиболее близкий к изобретению по совокупности существенных признаков либо по существенным признакам в большей степени по сравнению с другими, влияющими на достижение технического эффекта (прототип).

Описание прототипа следует начинать словами: «Наиболее близким техническим решением, выбранным в качестве прототипа, является...». Далее необходимо дать описание известного технического решения, наиболее близкого к заявляемому изобретению по технической сущности. При этом следует выделить все существенные признаки, общие с заявляемым объектом.

Заканчивается описание прототипа указанием известных заявителю причин, препятствующих получению требуемого технического результата.

Я:  Синтагм маркером следующего раздела служат слова: «Технический результат, на достижение которого направлено предполагаемое изобретение, заключается в том, что…», далее излагается конкретный технический результат (результаты) и выражается сущность изобретения в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения указанного технического результата.

Приводятся все существенные признаки, характеризующие изобретение, а так же признаки, характеризующие изобретение лишь в частных случаях, конкретных формах выполнения или при особых условиях его использования.

Не допускается замена характеристик признаков отсылкой к источнику информации, в котором раскрыт тот или иной признак.

Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, свойства, явления и т.п., которые могут быть получены при осуществлении (изготовлении) или использовании изобретения. Если изобретение обеспечивает получение нескольких технических результатов (в том числе в конкретных формах его выполнения или при особых условиях использования), следует их указать.

Технический результат может выражаться, в частности, в снижении коэффициента трения, снижении вибрации, в повышении производительности труда, в снижении токсичности и т.п.

Если при создании изобретения решается задача только расширения арсенала технических средств определенного назначения или получения таких средств впервые, технический результат может заключаться в реализации этого назначения, и специального указания не требуется.

После изложения сущности изобретения в случае пояснения его графическими изображениями должен быть приведен перечень фигур графических изображений с кратким указанием того, что изображено на каждом из них.

В следующем разделе дается описание примеров конкретного выполнения объекта изобретения, подтверждающих возможность осуществления изобретения при использовании всей совокупности существенных признаков с получением указанного технического результата. Раздел имеет особенности в зависимости от того, каков объект изобретения: устройство, способ, вещество и т.д.

Описание устройства начинают с описания его конструкции в статическом состоянии со ссылками на фигуры чертежей. Цифровые обозначения конструктивных элементов в описании должны соответствовать цифровым обозначениям их на фигурах чертежей. При этом нумерация должна быть сквозной, по мере упоминания конструктивного элемента в тексте. Все элементы, детали и узлы устройства должны быть указаны не путем простого перечисления, а в их взаимосвязи. Например, ; «шестеренный насос, содержащий ведущую шестерню 1 и ведомую шестерню 2, установленные в подшипниках скольжения 3, размещены в корпусе насоса 4».

После описания конструкции устройства описывается его действие с использованием синтагм маркера: «Устройство работает следующим | образом», или способ использования со ссылками на фигуры чертежей I и иные поясняющие материалы.

Если устройство содержит элемент, охарактеризованный на функциональном уровне, и форма реализации предполагает использование программируемого (настраиваемого) многофункционального средства, то представляются сведения, подтверждающие возможность выполнения таким средством предписываемой ему функции. В случае, если в числе таких сведений приводится алгоритм, в частности вычислительный, его представляют в виде блок-схемы или соответствующего математического выражения.

Для изобретения, относящегося к способу, в примерах указываются последовательность действий (приемов, операций) над материальным объектом, условия проведения действий, конкретные режимы (температура, давление и т.п.), используемые при этом устройства, вещества, штаммы, если это необходимо. Если способ характеризуется использованием средств (устройств, веществ и штаммов), известных до даты приоритета, достаточно указать эти средства. При использовании неизвестных средств приводится их характеристика, и в случае необходимости прилагается графическое изображение. При использовании новых веществ раскрывается способ их получения.

В конкретных примерах выполнения изобретения, относящегося к веществу-композиции (смеси, раствору, сплаву, стеклу и т.п.), приводятся ингредиенты, входящие в его состав, их характеристика и количественное отношение. Конкретные примеры должны относиться как к предельным, так и к их средним значениям. В примерах должна быть подтверждена существенность этих ингредиентов путем доказательства достижимости указанного технического результата именно в указанных интервалах и отсутствие его за пределами интервала. При этом содержание каждого ингредиента указывается в таком единичном значении, которое находится в пределах указанного интервала (при выражении количественного соотношения ингредиентов в процентах — по массе или по объему — суммарное содержание всех ингредиентов, указанных в примере, равняется 100%).

Формула изобретения излагается на отдельной странице (страницах). (Правила составления формулы были рассмотрены выше).

(Из Адм.регл. п.п.8.3.9). Требования к реферату 

Реферат служит для информации об изобретении и представляет собой сокращенное изложение содержания описания изобретения, включающее название изобретения, характеристику области техники, к которой относится изобретение, и/или области применения, если это не ясно из названия, характеристику сущности изобретения с указанием достигаемого технического результата. Сущность изобретения излагается в свободной форме с указанием всех существенных признаков изобретения, нашедших отражение в независимом пункте формулы изобретения. Рекомендуемый объем текста реферата - до 1000 печатных знаков.

Оформление документов заявки

В формуле изобретения, описании и поясняющих его материалах, а также в реферате используются стандартизованные термины и сокращения, а при их отсутствии - общепринятые в научной и технической литературе. При использовании терминов и обозначений, не имеющих широкого применения в литературе, их значение поясняется в тексте при первом употреблении. Все условные обозначения расшифровываются. В описании и формуле соблюдается единство терминологии, то есть одни и те же признаки в тексте описания и формуле называются одинаково. Требование единства терминологии относится также к размерностям физических единиц и к используемым условным обозначениям. Физические величины выражаются предпочтительно в единицах действующей Международной системы единиц.

Формальная экспертиза (по ГК РФ – ст.1384. Формальная экспертиза заявки на изобретение)

По истечении двух месяцев с даты поступления заявки по ней проводится формальная экспертиза.

В ходе проведения формальной экспертизы заявки проверяется наличие необходимых документов, соблюдение установленных требований к ним и рассматривается вопрос о том, относится ли заявленное предложение к объектам, которым предоставляется правовая охрана. Если заявителем представлены дополнительные материалы по заявке, в процессе формальной экспертизы проверяется, не изменяют ли они сущность изобретения. (см ст.1378. Внесение изменений в документы заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец).

Дополнительные материалы изменяют сущность заявленного изобретения, если они содержат подлежащие включению в формулу изобретения признаки, отсутствующие в первоначальных материалах заявки. Дополнительные материалы в части, изменяющей сущность заявленного изобретения, при рассмотрении заявки во внимание не принимаются и могут быть оформлены заявителем в качестве самостоятельной заявки.

О положительном результате формальной экспертизы и установлении приоритета заявитель уведомляется. Если в результате экспертизы будет установлено, что заявка оформлена на предложение, которое не относится к патентоспособным объектам, принимается решение об отказе в выдаче патента.

Публикация сведений о заявке (ст.1385)

Федеральный орган исполнительной власти по истечении восемнадцати месяцев с даты поступления заявки, прошедшей формальную экспертизу с положительным результатом, публикует сведения о заявке, кроме случаев, когда она отозвана. Состав публикуемых сведений определяет Патентное ведомство. Любое лицо после опубликования сведений о заявке вправе ознакомиться с ее материалами. По ходатайству заявителя Патентное ведомство может опубликовать сведения о заявке ранее указанного срока. Автор изобретения имеет право отказаться быть упомянутым в качестве такового в публикуемых сведениях.

Экспертиза заявки по существу (патентная экспертиза) (ст.1386)

По ходатайству заявителя или третьих лиц, которое может быть подано в любое время в течение трех лет с даты поступления заявки, федеральный орган исполнительной власти проводит экспертизу заявки по существу, включающую установление приоритета изобретения, если он не был установлен при проведении формальной экспертизы, и проверку патентоспособности изобретения. Если ходатайство о проведении экспертизы не будет подано в указанный срок, заявка считается отозванной. О поступлении ходатайств третьих лиц заявитель уведомляется.

В период проведения экспертизы заявки по существу федеральный орган исполнительной власти вправе запросить у заявителя дополнительные материалы, без которых проведение экспертизы невозможно, в том числе измененную формулу изобретения.

Дополнительные материалы по запросу экспертизы должны быть представлены без изменения сущности изобретения в течение двух месяцев с даты получения заявителем запроса или копий материалов, противопоставленных заявке, при условии, что указанные копии были запрошены заявителем в течение месяца с даты получения им запроса экспертизы. В случае, если заявитель не представит запрошенные материалы или просьбу о продлении установленного срока, заявка признается отозванной.

Решение по заявке (ст.1387 – см подробности)

Если в результате экспертизы по существу федеральный орган исполнительной власти установит, что заявленное изобретение соответствует условиям патентоспособности, выносится решение о выдаче патента. При несоответствии заявленного изобретения условиям патентоспособности выносится решение об отказе в выдаче патента.

Обжалование решений патентной экспертизы (ст.1387, п.3 и ст.1389)

На решение об отказе заявитель может подать возражение в Палату по патентным спорам в течение шести месяцев с даты получения решения. Все вышеуказанные сроки для заявителя и пропущенные заявителем могут быть продлены при условии подтверждения уважительных причин и уплаты пошлины. Ходатайство о продлении срока может быть подано не позднее 12 месяцев со дня истечения пропущенного срока.

Выдача патента и публикация сведений об этом (ст.1393,1394)

Федеральный орган исполнительной власти после принятия решения о выдаче патента вносит изобретение в Государственный реестр изобретений, выдает патент лицу, на имя которого он испрашивался, при условии уплаты пошлины за выдачу патента, и публикует в официальном бюллетене Патентного ведомства сведения о выдаче патента, включающие имя автора и патентообладателя, название и формулу изобретения, и изображение изобретения (не всегда).

При наличии нескольких лиц, на имя которых испрашивался патент, им выдается один патент, к которому прилагается описание изобретения с формулой и чертежами.

Заявитель вправе до публикации сведений о заявке на изобретение, но не позднее даты его регистрации отозвать заявку, а также преобразовать ее в заявку на полезную модель путем подачи соответствующего заявления, при этом сохраняется приоритет первой заявки.

ПОЛЕЗНАЯ МОДЕЛЬ

Введение.

Законодательством многих стран, в т.ч. РФ предусматривается правовая охрана полезных моделей. Законодательством Австралии, Франции и Малайзии предусматривается выдача охранного документа, который сходен с охранной грамотой на полезную модель и называется «малый патент». В Италии и Германии допускается одновременная подача заявки на изобретение и вспомогательной заявки на полезную модель.

Полезные модели отличаются от тех изобретений, на которые можно получить патент на изобретение по четырем аспектам:

— отсутствие требования изобретательского уровня;

— максимальный срок охраны, как правило, короче (в РФ – 10 лет);

— пошлины за получение и поддержание в силе прав на полезную модель обычно ниже;

— процедура получения охраны, как правило, короче. Наибольшее число заявок на полезные модели (свыше 200 тыс. ежегодно) поступает в Патентное ведомство Японии, которое выдает по ним 50—60 тыс. малых патентов в год.

Более короткий срок охраны полезных моделей по сравнению с изобретениями, обусловленный достаточно быстрым обновлением потребительского рынка в условиях конкуренции, компенсируется значительно более простым механизмом их защиты.

Заявка на полезную модель подвергается только формальной экспертизе. Преимуществом такой процедуры является быстрота получения охранной грамоты, порядка полугода. Недостатками являются меньшая надежность и возможность оспаривания правомерности выдачи патента.

Важна возможность преобразования заявки на полезную модель заявку на изобретение и наоборот (см. ст. 1379).

Критерии патентоспособности (см ст. 1351)

В качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству.

Полезная модель признается соответствующей условиям патентоспособности, если является новой и промышленно применимой.

Она считается новой, если совокупность ее основных признаков не известна да уровня техники. Уровень техники включает ставшие общедоступными до даты приоритета полезной модели, опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, а также сведения об их применении в Российской Федерации, в том числе заявки на полезные модели и изобретения.

Полезная модель промышленно применима, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других сферах деятельности.

 Экспертиза заявки на полезную модель (см ст. 1390)

При экспертизе заявки на полезную модель проверка условий патентоспособности не осуществляется. Проводится только формальная экспертиза документов на правильность их исполнения. До публикации сведений о заявке на изобретение заявитель вправе преобразовать ее в заявку на полезную модель путем подачи соответствующего заявления в федеральный орган государственной власти по интеллектуальной собственности. Преобразование заявки на полезную модель в заявку на изобретение возможно до принятия по ней решения о выдаче патента. При указанных преобразованиях сохраняется приоритет первой заявки.

Из ст.1390, п.2: «2. Заявитель и третьи лица вправе ходатайствовать о проведении информационного поиска в отношении заявленной полезной модели для определения уровня техники, по сравнению с которым может оцениваться патентоспособность полезной модели. Порядок и условия проведения информационного поиска и предоставления сведений о его результатах устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.»

Промышленный образец

Виды промышленных образцов

В качестве промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид (пункт 1 статьи 1352 ГК РФ).

К изделиям могут быть отнесены любые изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, в частности, упаковки, этикетки, эмблемы, шрифты, составные изделия, самостоятельные части изделий, в том числе, компоненты для сборки в составные изделия, наборы (комплекты) из группы совместно используемых изделий, интерьеры, парковые ландшафты.

К самостоятельным частям изделий относятся их функционально самостоятельные части.

Компонент для сборки в составное изделие – это функционально самостоятельная часть составного изделия, предназначенная для его сборки, которая может быть демонтирована без нарушения целостности и повторно использована для сборки составного изделия (например, бампер, фара).

К составным изделиям относятся изделия, состоящие из компонентов, предназначенных для сборки составного изделия (например, автомобиль). Составное изделие может быть подвергнуто разборке и повторной сборке.

К наборам (комплектам) относятся группы изделий, имеющих общее назначение и комплексное использование (например, мебельный гарнитур, сервиз и т.д.);

Промышленные образцы могут быть объемными или плоскостными.

Объемные промышленные образцы представляют собой композицию с трехмерной структурой.

Плоскостные промышленные образцы представляют собой композицию с двухмерной структурой.

Статья 1352. Условия патентоспособности промышленного образца

1. В качестве промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид.

Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по своим существенным признакам он является новым и оригинальным.

К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент и сочетание цветов.

2. Промышленный образец является новым, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца (пункт 2 статьи 1377), не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца.

При установлении новизны промышленного образца также учитываются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на промышленные образцы, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 2 статьи 1394 настоящего Кодекса, и запатентованные в Российской Федерации промышленные образцы.

3. Промышленный образец является оригинальным, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия.

4. Раскрытие информации, относящейся к промышленному образцу, автором промышленного образца, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, в результате чего сведения о сущности промышленного образца стали общедоступными, не является обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности промышленного образца, при условии, что заявка на выдачу патента на промышленный образец подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение шести месяцев со дня раскрытия информации. Бремя доказывания того, что обстоятельства, в силу которых раскрытие информации не препятствует признанию патентоспособности промышленного образца, имели место, лежит на заявителе.

5. Не предоставляется правовая охрана в качестве промышленного образца:

1) решениям, обусловленным исключительно технической функцией изделия;

2) объектам архитектуры (кроме малых архитектурных форм), промышленным, гидротехническим и другим стационарным сооружениям;

3) объектам неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпучих или им подобных веществ.

Международная классификация промышленных образцов (МПКО)

При проверке новизны заявляемого промышленного образца следует иметь в виду, что все промышленные образцы классифицируются в соответствии с Международной классификацией промышленных образцов, которую в литературе иногда называют Локарнской классификацией, так как она была принята Локарнским соглашением.

Локарнское соглашение о Международной классификации промышленных образцов было принято 8 октября 1968 г. дипломатической конференцией в г. Локарно (Швейцария), на которую были приглашены все страны-участницы Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

Международная классификация промышленных образцов состоит из:

— алфавитного перечня наименований изделий, в котором изделия и промышленные образцы объединены с указанием соответствующих им классов и подклассов;

— пояснительных примечаний.

Международная классификация промышленных образцов несколько раз пересматривалась. Восьмое издание ее вступило в силу с 1 января 2002 г.

В этом издании перечень состоит из 32 классов и 223 подклассов. Алфавитный перечень наименований изделий включает 6600 наименований. Первая часть перечисляет отдельно для каждого подкласса в алфавитном порядке наименования изделий, которые принадлежат этому подклассу. Вторая часть перечисляет все наименования изделий в алфавитном порядке независимо от класса, к которому каждое из них принадлежит. Пояснительные примечания внесены в перечень классов и подклассов.

 

Средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий. 

Товарный знак и знак обслуживания.

Товарный знак - обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей; знак обслуживания  - для индивидуализации работ или услуг юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Они (товарный знак и знак обслуживания) дают возможность отличать соответственно товары и услуги одних юридических или физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических или физических лиц. Товарный знак может проставляться на самих товарах, на контейнерах и упаковке, в которой продается товар, использоваться в рекламе или на витринах магазинов. В тех случаях, когда товарный знак применяется только в связи с оказанием услуг, он называется знаком обслуживания. Например, знаки обслуживания используют гостиницы, рестораны, авиалинии, туристические агентства, прачечные, химчистки и другие предприятия.

Право на товарный знак подтверждается свидетельством на товарный знак и охраняется согласно ГК РФ. Свидетельство удостоверяет приоритет товарного знака, исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Правовая охрана товарного знака в Российской Федерации предоставляется на основании государственной регистрации в порядке, установленном ГК РФ, или в силу международных договоров Российской Федерации.

Регистрация товарного знака действует в течение десяти лет, считая с даты поступления заявки в федеральный орган власти по интеллектуальной собственности, и может быть продлен по заявлению владельца, поданному в течение последнего года ее действия, каждый раз на десять лет.

С древнейших времен люди помечали свои вещи особыми знаками собственности. По мере развития ремесел и торговли ремесленники тоже начали метить свои товары специально создаваемыми личными клеймами. Со временем клейма стали служить гарантией качества товара.

Однако широкое распространение товарные знаки получили в XIX веке с развитием массового производства товаров. Предприниматели стали воспринимать товарный знак как предмет интеллектуальной собственности. Возникает необходимость в правовой охране товарных знаков фирм и корпораций. Первые законы об охране товарных знаков были приняты во Франции в 1857 году,  в США в 1881-м, в России в 1895 году. Уже в 1891 году было заключено Мадридское соглашение о международной регистрации товарных знаков.

Правовая охрана товарных знаков направлена на защиту производителей и потребителей, помогает предотвращать незаконное копирование маркированных знаками товаров и поэтому существует практически во всех странах мира. Отсюда следуют функции товарного знака:

— отличительная функция — способность помогать отличать товары одних производителей от однородных товаров других;

— рекламная — способность знака выступать непосредственно в качестве объекта рекламы товаров;

— гарантийная — способность содействовать в выборе товара высокого качества;

— охранительная (защитная) — наличие товарного знака фирмы на товаре помогает обеспечить правовую охрану ее товаров заданного качества на потребительском рынке в условиях конкуренции с товарами других фирм.

Одной из основных функций товарного знака является индивидуализация товаров и услуг, а также их производителей на рынке, благодаря чему потребитель имеет возможность выбрать среди однородных товаров и услуг товар и услугу определенного производителя с заранее известными ему свойствами и качеством.

Общеизвестные товарные знаки и их охрана

С развитием рыночных отношений охрана общеизвестных знаков приобретает все большую актуальность. Правовая охрана общеизвестному товарному знаку предоставляется на основании решения Палаты по патентным спорам, принятого по заявлению, поданному юридическим или физическим лицом. Товарный Знак, признанный общеизвестным, вносится федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков.

Выдача свидетельства на общеизвестный товарный знак осуществляется федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение месяца с даты внесения товарного знака в Перечень общеизвестных.

Сведения, относящиеся к общеизвестному товарному знаку, публикуются в официальном бюллетене незамедлительно после их внесения в Перечень.

Правовая охрана общеизвестного товарного знака действует бессрочно.

(см. ст.1508 ГК РФ. Общеизвестный товарный знак. Ст.1509. Предоставление правовой охраны общеизвестному товарному знаку).

Словесные товарные знаки и знаки обслуживания

Словесные товарные знаки представляют собой слова или сочетания букв, имеющих словесный характер. Они имеют перед другими видами товарных знаков преимущества, которые вытекают из их главной отличительной особенности - наличия фонетического аспекта. Словесные знаки, как правило, имеют большую различительную силу, лучше запоминаются и воспроизводятся, чем изобразительные, такой знак проще связывать с фирменным наименованием, создавать серии товарных знаков для одной фирмы. Примерно 80% товарных знаков в мире являются словесными.

В качестве товарного знака может быть зарегистрировано имя, а также фамилия. Следует помнить, что при попытке регистрации фамилий в качестве товарного знака за рубежом можно столкнуться с определенными ограничениями. Например, согласно требованиям законодательства Великобритании, фамилия не может быть зарегистрирована как товарный знак, если она встречается более 40 раз в телефонном справочнике того города, в котором проживает человек, ее носящий.

В качестве словесного товарного знака может быть зарегистрирован слоган, то есть рекламная формула в виде афористичной, легко запоминающейся короткой фразы. Например, фирменным лозунгом, оформленным в качестве товарного знака, газеты «Нью-Йорк тайме» стали слова «Все новости достойны напечатания». Товарным знаком стали слова «С песней по жизни». Если слоган включает более трех-четырех слов, то при написании в одну строку он как бы уменьшает свой знаковый потенциал. Это может привести даже к отказу в регистрации.

Изобразительные товарные знаки и знаки обслуживания

Изобразительные товарные знаки могут представлять собой конкретные изображения, например животных, птиц, людей, неодушевленных предметов, символов: круг — символ солнца, треугольник — символ горы, абстрактные изображения, линии, фигуры, композиции орнаментального характера, шрифтовые единицы и цифры в художественной индивидуальной информации, различные композиции перечисленных элементов.

Объемные товарные знаки

Объемные товарные знаки представляют собой изображения в трех измерениях и часто могут быть заявлены в качестве промышленных образцов. Нередко предметом объемного знака является оригинальная форма изделия, например форма мыла или шоколадная фигурка, или его упаковка, например оригинальная форма бутылки, флакона, коробки. Объемные товарные знаки, несмотря на известную схожесть с промышленными образцами, отличаются от них тем, что их форма связана не только с функциональным назначением. Объемным товарным знаком признается такая форма изделия, которая не определяется исключительно его функциональным назначением и позволяет выделить изделия конкретного изготовителя из ряда однородных товаров. Однако, как правило, объемный товарный знак защищается одновременно и в качестве промышленного образца.

Комбинированные товарные знаки

Комбинированные товарные знаки представляют собой комбинацию элементов разного характера: изобразительных, словесных, объемных и т.п. Словесная и графическая части комбинированного товарного знака должны быть взаимосвязанными композиционно и сюжетно и образовывать единое целое. В качестве товарного знака может быть зарегистрирована этикетка, которая заявлена и в качестве промышленного образца.

Знаки особого вида

Знаки особого вида применяются достаточно редко. В зарубежных странах зарегистрированы, например, звуковые товарные знаки (позывные радиостанций, музыкальные заставки к радио- и телепередачам).

В последнее время появились товарные знаки для маркирования видеопродукции (например, видеоклипов). Но такие знаки можно отнести к изобразительным или словесным.

Международная классификация товаров и услуг (МКТУ)

Международная классификация товаров и услуг (МКТУ) для регистрации знаков (классификация товарных знаков) была разработана Международным бюро по охране промышленной собственности в 1935 году.

Текст МКТУ был признан официальным в результате соглашения заключенного заинтересованными в использовании МКТУ странами на дипломатической конференции в Ницце 15 июня 1957 г. и пересмотренного в Стокгольме в 1967-м и в Женеве в 1977 году.

МКТУ представляет собой перечень классов товаров и услуг с примечаниями (пояснениями) по их содержанию и снабжена алфавитно-предметным указателем наименований товаров и услуг (АПУ) с отнесением их к соответствующим классам. МКТУ постоянно дорабатывается и периодически издается в новых редакциях.

Перечень классов товаров и услуг представляет собой классификационную схему, содержащую 45 классов, 34 из которых относятся к товарам, и 11 классов услуг, снабженных подробными примечаниями по поиску релевантных (то есть смысловое соответствие между запросом и ответом на всех языках) запросов классов и по тематике каждого класса. Товары объединены в классы по видам материалов, из которых они изготовлены, либо по их функциям или отраслевому назначению.

Коллективный товарный знак

Статья 1510. Право на коллективный знак

1. Объединение лиц, создание и деятельность которого не противоречат законодательству государства, в котором оно создано, вправе зарегистрировать в Российской Федерации коллективный знак.

Коллективный знак является товарным знаком, предназначенным для обозначения товаров, производимых или реализуемых входящими в данное объединение лицами и обладающих едиными характеристиками их качества или иными общими характеристиками.

Коллективным знаком может пользоваться каждое из входящих в объединение лиц.

2. Право на коллективный знак не может быть отчуждено и не может быть предметом лицензионного договора.

3. Лицо, входящее в объединение, которое зарегистрировало коллективный знак, вправе пользоваться своим товарным знаком наряду с коллективным знаком.

 

Фирменное наименование

Статья 1473. Фирменное наименование

1. Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица.

2. Фирменное наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму и собственно наименование юридического лица, которое не может состоять только из слов, обозначающих род деятельности.

3. Юридическое лицо должно иметь полное и вправе иметь сокращенное фирменное наименование на русском языке. Юридическое лицо вправе иметь также полное и (или) сокращенное фирменное наименование на языках народов Российской Федерации и (или) иностранных языках.

См продолжение ст.1473

…………………………………………………………………………………………………

Статья 1516. Наименование места происхождения товара

1. Наименованием места происхождения товара, которому предоставляется правовая охрана, является обозначение, представляющее собой либо содержащее современное или историческое, официальное или неофициальное, полное или сокращенное наименование страны, городского или сельского поселения, местности или другого географического объекта, а также обозначение, производное от такого наименования и ставшее известным в результате его использования в отношении товара, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами. На использование этого наименования может быть признано исключительное право (статьи 1229 и 1519) производителей такого товара.

2. Не признается наименованием места происхождения товара обозначение, хотя и представляющее собой или содержащее наименование географического объекта, но вошедшее в Российской Федерации во всеобщее употребление как обозначение товара определенного вида, не связанное с местом его производства.

 

Право на секрет производства (ноу-хау). Секретная интеллектуальная собственность

Статья 1465. Секрет производства (ноу-хау)

Секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны.

Статья 1466. Исключительное право на секрет производства

1. Обладателю секрета производства принадлежит исключительное право использования его в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на секрет производства), в том числе при изготовлении изделий и реализации экономических и организационных решений. Обладатель секрета производства может распоряжаться указанным исключительным правом.

2. Лицо, ставшее добросовестно и независимо от других обладателей секрета производства обладателем сведений, составляющих содержание охраняемого секрета производства, приобретает самостоятельное исключительное право на этот секрет производства.

 

Основные критерии понятия ноу-хау

1. К ноу-хау относят знания и навыки, связанные с разработкой, освоением, производством, реализацией, эксплуатацией, обслуживанием, ремонтом, совершенствованием техники, технологии материалов, которые разделяют на:

- техническое ноу-хау, в том числе научно-исследовательское, технологическое и производственное (секреты производства), расчетное (в области инженерных расчетов), проектное (в области проектирования промышленных и гражданских объектов);

- управленческое ноу-хау, в том числе наиболее эффективные структуры, методы управления, наиболее простые и надежные связи как по вертикали, так и по горизонтали, четкое распределение обязанностей и их содержание, функциональное взаимодействие структурных подразделений, методы взаимодействия кооперирующихся фирм;

- коммерческое ноу-хау, в том числе знания и опыт в реализации продукции, сведения о конъюнктуре рынка, фирмах-посредниках, сбытовых фирмах, наиболее целесообразных формах реализации, рекламе продукции;

 - финансовое ноу-хау, в том числе сведения о наиболее выгодных формах использования денежных средств, ценных бумаг, акций, капиталовложений с учетом изменения курса валют, особенностей национальных налоговых систем, таможенных ограничений, сведения о банковских объединениях, формах кредитования.

2.   Ноу-хау имеют значительную ценность и носят практический характер, это не теоретические предпосылки, не гипотезы.

3.  Ноу-хау всегда конфиденциальны, известны ограниченному кругу лиц (только тем лицам, которым они необходимы для производственной деятельности и только в требуемом объеме, в целом ноу-хау должен знать один, максимум два человека-специалиста).

4.  Ноу-хау основаны на глубоких знаниях.

Международное сотрудничество в области охраны интеллектуальной собственности

Международная патентная система

Заключение международных соглашений по охране различных объектов интеллектуальной собственности было обусловлено необходимостью правового регулирования ее за границей. Такая необходимость объяснялась причинами экономического и правового порядка.

Особенно наглядно отсутствие охраны объектов интеллектуальной собственности за границей проявилось при проведении международных выставок. Так, на приглашение австрийского правительства принять участие в международной выставке научно-технических достижений, которая должна была состояться в августе 1873 года в Вене, США ответили отказом, мотивируя его тем, что австрийским законодательством не предусмотрены никакие гарантии по охране изобретений на выставках от копирования и использования их конкурентами. Именно Всемирная промышленная выставка в Вене положила начало процессу урегулирования патентно-правовых вопросов на международном уровне, который завершился подписанием 20 марта 1883 г. Парижской конвенции по охране промышленной собственности, основные положения которой действуют по сегодняшний день. В настоящее время членами Парижской конвенции по охране промышленной собственности являются более 100 государств с различным общественно-экономическим устройством. В этот же период времени было заключено множество других международных соглашений.

Все соглашения по охране интеллектуальной промышленной собственности можно разделить на три группы.

К первой группе следует отнести соглашения, направленные на содействие в получении правовой охраны в странах—участницах Парижской конвенции на отдельные объекты интеллектуальной промышленной собственности. В соответствии со ст. 19 Конвенции государства -члены Парижского союза имеют право заключать специальные соглашения по охране интеллектуальной промышленной собственности при условии, что они не будут противоречить положениям Конвенции. На основании этой статьи хронологически последовательно были заключены и действуют в настоящее время следующие соглашения:

- Мадридское соглашение о пресечении ложных или вводящих в заблуждение указаний происхождения товара от 14 апреля 1891 г.;

-  Мадридское соглашение о международной регистрации товарных знаков от 14 апреля 1891 г.;

- Гаагское соглашение о международной регистрации промышленных рисунков и моделей от 16 ноября 1925 г.

- Ниццкое соглашение о международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от 15 июня 1957 г.;

- Лиссабонское соглашение об охране наименований мест происхождения и их международной регистрации от 31 октября 1958 г.;

- Локарнское соглашение об учреждении международной классификации промышленных образцов от 8 октября 1968 г.;

— Договор о патентной кооперации от 19 июня 1970 г.;

- Страсбургское соглашение о международной патентной классификации от 24 марта 1971 г.;

- Договор о регистрации товарных знаков от 12 июня 1973 г.;

- Венское соглашение об учреждении международной классификации изобразительных элементов знаков от 12 июня 1973 г.;

- Будапештский договор о международном признании депонирования микроорганизмов для целей патентной процедуры от 28 апреля1977 г.;

— Найробский договор об охране олимпийского символа от 26 сентября1981г.;

 Ко второй группе относятся соглашения независимые и непосредственно не связанные с Парижской конвенцией:

Всемирная организация интеллектуальной собственности ;, (ВОИС), образованная в Стокгольме в 1967 г.;

- Конвенция об охране сортов растений (UPOV), подписанная , в Париже 2 декабря 1961г.:

К третьей группе следует отнести региональные конвенции и соглашения:

- Европейская патентная конвенция от 5 октября 1973 г., подписанная в Мюнхене;

- Соглашение о создании Африканской организации интеллектуальной собственности (OAPI), подписанное франкоязычными странами -Африки, заключено 2 марта 1977 г.;

— Соглашение о создании Африканской региональной организации по охране промышленной собственности (ARIPO), подписанное англоязычными странами Африки, заключено в 1976 г.

- Евразийское соглашение между бывшими республиками СССР, , заключено в 1992 г.

Парижская конвенция по охране промышленной собственности

Основные концепции Парижской конвенции

Парижская конвенция является наиболее универсальным международным соглашением в области охраны промышленной собственности. В Конвенции не содержится единых правовых норм, касающихся охраны промышленной собственности в странах-участницах.

Она исходит из того, что основные вопросы охраны объектов промышленной собственности (требования к объектам промышленной собственности, порядок выдачи и условия действия охранных документов, защита нарушенных прав) регулируются исключительно внутренним законодательством государств-участников, тем самым участие в Конвенции не устраняет необходимости патентования этих объектов; в других странах-участницах.

Универсальность Конвенции заключается в том, что при сохранении территориальной ограниченности действия патента создаются наиболее льготные условия для получения охраны интеллектуальной промышленной собственности иностранцами в любой стране-участнице. Более чем за столетний период существования Парижской конвенции она неоднократно пересматривалась, и в ее текст вносились изменения.

Одним из основополагающих принципов Парижской конвенции является принцип национального режима. Он означает, что иностранные граждане и фирмы пользуются теми же правами, что и отечественные заявители. Исключением является назначение патентного поверенного для ведения дел по патентованию за рубежом.

Преимущества подписания Конвенции

Важнейшее преимущество, которое предоставляется странам-участницам Конвенции, является право приоритета (конвенционный приоритет). Оно предусматривает, что любой заявитель или его правопреемник, подавший правильно оформленную заявку на получение охранного документа на любой объект интеллектуальной промышленной собственности, может в течение определенного срока истребовать охрану во всех остальных странах-участницах с сохранением приоритета первой заявки.

 Для патентов на изобретения и полезные модели этот срок равен 12 месяцам с даты подачи первоначальной заявки, для промышленных образцов и товарных знаков - 6 месяцев. При этом первая и последующие заявки могут быть поданы разными лицами.

Договор о патентной кооперации

Идея заключения Договора о патентной кооперации возникла в 60-е годы в связи с необходимостью решить целый ряд проблем, затрудняющих работу патентных ведомств, связанную с рассмотрением заявок на изобретения. Суть этих проблем сводилась к следующему:

— дублирование всех видов работ патентных ведомств;

— медленное рассмотрение заявок при проведении экспертизы заявок по существу из-за возрастающего объема документации, которую должен учитывать эксперт;

— замедление распространения информации о возросшем потоке новых технических достижений;

— сложность подачи заявок в зарубежные страны.

Поиск решения этих проблем, осуществить которые можно только совместными усилиями государств, привел к созданию новой формы сотрудничества — международной кооперации по проведению патентного поиска и экспертизы заявленных решений.

С целью осуществления условий кооперации на Дипломатической конференции в Вашингтоне 19 июля 1970 г. был подписан Договор о патентной кооперации. В целях облегчения работы с документами, составленными на разных языках, при переводе их с одного языка на другой было принято решение о применении во всех странах-участницах единой аббревиатуры в отношении наименования Договора по начальным буквам его английского наименования (Patent Cooperation Treaty—РСТ), произносимых «пи-си-ти», вступившего в силу в 1978 году и подвергшегося изменениям в 1979, 1984 и 2002 годах.

Договор призван решать две главные комплексные задачи. Первая задача — установление системы международной подачи заявок на изобретения. Такая система предусматривает подачу одной международной заявки, которая приравнивается к подаче национальных заявок в странах — участницах Договора, где испрашивается охрана изобретения, проведение международного поиска по определению уровня техники заявленного изобретения, проведение международной предварительной экспертизы заявленного изобретения на соответствие критериям новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости.

Цель решения этой задачи — исключить дублирование национальными патентными ведомствами процесса обработки заявок на одно и то же изобретение, поданных одновременно в нескольких странах, а также упростить и сделать более экономичным для заявителя получение охраны изобретений в этих странах.

Вторая задача — сбор и распространение информации и организация технической помощи, выполняется путем международной публикации заявок на изобретения.

Основным содержанием Договора являются положения о международной заявке и международном поиске, а также положение о международной предварительной экспертизе. Он регулирует права и обязанности как государств-участников, так и заявителей, подающих международные заявки. Инструкция к Договору содержит основные требования к составлению, оформлению и подаче международной заявки, регламентирует порядок проведения по ней международного поиска и международной предварительной экспертизы. В настоящее время процедуру рассмотрения заявки и выдачи по ней охранных грамот по системе РСТ принято делить на две фазы - международную и национальную.

- Международная фаза включает в себя подачу международной заявки, проведение поиска и предварительной экспертизы. Национальная фаза представляет собой обычный порядок выдачи патентов /ведомством страны патентования в соответствии с требованиями внутреннего законодательства. Переход от одной фазы к другой регулируется специальными нормами.

Подача международных заявок сопровождается уплатой международной пошлины в пользу Международного бюро ВОИС.

Процедура истребования зарубежных патентов для большинства стран осуществляется в пределах 30 месяцев, считая со дня подачи первой правильно оформленной заявки. При этом до истечения 12 месяцев с даты приоритета международная заявка подается в так называемое «получающее ведомство», которым обычно является национальное ведомство заявителя. В оставшиеся 18 месяцев производятся следующие действия:

— проверка получающим ведомством международной заявки на соответствие ее формальным требованиям и направление одного экземпляра в Международное бюро, а другого — в международный поисковый орган (до истечения 13-го месяца);

—  выполнение международного поиска международным поисковым органом и составление по его результатам отчета о поиске, представляющего собой перечень документов, которые следует принять во внимание при проведении экспертизы (14-16 месяцев);

— направление международным поисковым органом отчета о поиске заявителю и в Международное бюро (до истечения 1-го месяца);

— внесение заявителем с учетом материалов поиска изменений в формулу, если это необходимо (17—18 месяцев),

— публикация международной заявки Международным бюро (по истечении 18-го месяца);

— уплата заявителем национальной пошлины и предоставление перевода на язык той страны, куда она подается (19—30 месяцев).

В патентном ведомстве каждой из этих стран, дальнейшее рассмотрение заявки производится по правилам национального законодательства.

Присоединение государств — участников Договора к положению о проведении предварительной международной экспертизы является необязательным для этих стран. Однако в настоящее время подавляющее большинство стран применяет Договор в полном объеме. Компетентными органами международной предварительной экспертизы являются те же ведомства, которые проводят международный поиск. Исключение составляет Патентное ведомство Великобритании, которое является только органом международной предварительной экспертизы.

Цель проведения международной предварительной экспертизы - составление предварительного заключения о том, является ли изобретение новым, имеет ли оно изобретательский уровень (неочевидность) и может ли быть промышленно применимым. В заключении не содержится вывод о патентоспособности изобретения и поэтому по получении копии международной предварительной экспертизы национальные патентные ведомства тех стран, куда подается заявка, проводят окончательную проверку в соответствии с критериями, установленными национальными ведомствами.

Преимущества процедуры РСТ

Практика применения Договора выявила ряд преимуществ патентования по процедуре РСТ по сравнению с традиционной процедурой зарубежного патентования изобретений путем подачи отдельных заявок в каждую выбранную страну:

1.  На первом этапе заявитель подает заявку на одном языке, для заявителей ряда стран это язык их страны, а впоследствии, на национальной фазе, заявка лишь переводится на язык страны патентования, но не пересоставляется.

2.  Заявка подается в одно получающее ведомство.

3.  Заявитель получает дополнительное время для коммерческой проработки вопроса о возможной реализации изобретения и принятия решения о патентовании изобретения за границей, выбора стран патентования, при этом могут быть предотвращены расходы, связанные с подготовкой переводов и уплатой национальных пошлин за подачу и экспертизу заявок за страны нецелесообразного патентования.

4.  Положительные результаты отчета о международном поиске укрепляют позицию заявителя в национальных патентных ведомствах.

5.  Международный поиск позволяет выявить случаи, когда изобретение не превышает известного уровня техники, что дает возможность заявителю своевременно или отказаться от перевода международной заявки в национальную фазу рассмотрения и тем самым избежать непроизводительных затрат, или изменить притязания и подать дополнительную заявку.

6.  Публикация международной заявки с отчетом о международном поиске способствует привлечению фирм к этим изобретениям и облегчает заявителю рекламу изобретения.

7.  Снижается объем переписки с национальными патентными ведомствами и патентными поверенными.

Недостатки процедуры РСТ

Процедура РСТ имеет и недостатки. Основной из них — дополнительные расходы в виде пошлин в Международное бюро ВОИС (основ ной и за указание каждой страны патентования). Опыт показывает, что использование процедуры патентования по системе РСТ экономически оправдано при числе стран патентования не менее пяти. Кроме этого, процедура РСТ увеличивает время патентования.

Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС)

Основные концепции ВОИС

Всемирная организация интеллектуальной собственности, в сокращенной форме «ВОИС» - на русском языке, «WIPO» (Wbrld Organization Intellect Property)— на английском языке, была учреждена конвенцией, подписанной в Стокгольме 14 июля 1967 г. и вступила в силу в 1970 году. В настоящее время членами Организации являются более 100 государств, в том числе и Россия.

ВОИС преследует следующие цели: содействовать охране интеллектуальной собственности во всем мире путем развития сотрудничества государств и обеспечивать административное сотрудничество союзов по охране интеллектуальной собственности.

Стандарты ВОИС

Основной международной организацией, в рамках которой осуществляется организация работ по стандартизации в области патентной информации, является ВОИС. К 2000 году ВОИС разработала около 40 стандартов по всем вопросам, относящимся к патентной информации, включая коды для указания и идентификации библиографических данных на патентных документах, отбор, хранение и поиск патентных документов, в частности с помощью ЭВМ, и ряд других.

Наиболее применимыми для пользователей патентной информации являются стандарт ST.9 «Библиографические данные, включаемые в патентные документы». (Библиографическое описание патентного документа) и стандарт ST.3 «Двубуквенные коды для представления наименований государств и других административных единиц, а также международных организаций, издающих или осуществляющих регистрацию патентных документов». Пользователи патентной документации встречаются с трудностями при идентификации библиографических данных, приводимых в патентных документах и относящихся к ним.

Стандарты предусматривают средства, с помощью которых без знания языка, использованного в публикации, и соответствующих законодательств в области промышленной собственности можно почерпнуть важнейшую информацию, содержащуюся в патентном документе.

Региональные патентные системы.

Европейская патентная конвенция

Основные концепции Конвенции

Усиление процессов экономической интеграции в странах Западной Европы потребовало создания патентно-правового регулирования, которое бы содействовало развитию этих процессов, устранив препятствия при получении охранных грамот на объекты интеллектуальной  промышленной собственности за границей.

Идея создания европейской патентной системы была реализована подписанием 5 октября 1973 г. в Мюнхене Конвенции о выдаче Европейского патента (Европейская патентная конвенция), которая вступила в действие 7 октября 1977 г.

Для осуществления процедуры выдачи Европейского патента (Европатент) создана Европейская патентная организация, которая имеет административную и финансовую самостоятельность. Ее органами являются Административный совет и Европейское патентное ведомство (ЕПВ). Выдачу Европейского патента осуществляет Европейское патентное ведомство, а контролирует его деятельность Административный совет, которые находятся в Мюнхене. Европейское патентное ведомство имеет филиал в Гааге.

Африканские соглашения о создании организаций интеллектуальной собственности

OAPI— организация франкоязычных стран Африки.

 ARIPO организация англоязычных стран Африки

 2 марта 1977 г. в Баги было заключено Соглашение о создании африканской организации интеллектуальной собственности (OAPI - сокращенное название от французского «Organisation Africaine pour la propriete industrielle») франкоязычными странами Африки. Его подписали Бенин, Буркина-Фасо, Камерун, ЦАР, Чад, Конго, Габон, Котд'И-вуар, Мавритания, Гвинея, Мали, Нигер, Сенегал, Того. В 1976 году в Лусаке было заключено Соглашение о создании Африканской региональной организации по охране промышленной собственности ЩК1Р°) англоязычными странами Африки. Его подписали Ботсвана, Гамбия, Гана, Кения, Малави, Судан, Свазиленд, Уганда, Замбия, Зимбабве, Лесото.

Основная цель соглашений состоит в том, чтобы путем объединения усилий стран-участниц облегчить получение охраны как объектов авторского права, так и объектов промышленной собственности.

 Соглашения стран Латинской Америки по охране интеллектуальной промышленной собственности

Среди региональных соглашений по охране промышленной собственности стран Латинской Америки особое значение приобретает заключение Картахенского договора. Соглашение было заключено в 1969 году К его подписали Колумбия, Эквадор, Перу, Боливия, Венесуэла. Еще в 1910 году была заключена Конвенция в Буэнос-Айресе, которую подписали Бразилия, Боливия, Гаити, Гватемала, Гондурас, Парагвай, Коста-Рика, Куба, Никарагуа, Панама, США и Уругвай. Основные задачи договоров состоят в создании единого рынка, совместном планировании капиталовложений, согласовании экономической политики, а в целом -ускорении промышленного развития стран-участниц. В основу патентных законов была положена Парижская конвенция.

 Евразийское соглашение по вопросам охраны интеллектуальной промышленной собственности

Евразийская патентная конвенция (ЕАПК) принята в Москве и вступила в силу 12 августа 1995 г. На начало 1998 года она действует для следующих государств: Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстан, Республики Молдова, России, Таджикистана и Туркмении. Конвенция является важным инструментом частичного восстановления единого патентно-правового пространства на территориях заинтересованных государств, и ее механизм используется для получения право вой охраны изобретений на территориях участников в рамках зарубежного патентования иностранными заявителями. Все участники Евразийской конвенции являются участниками Международной патентной кооперации, поэтому Евразийский патент может испрашиваться через процедуру РСТ с той же отсрочкой региональной процедуры. Заменяя национальные процедуры патентования, Конвенция позволяет получить патент, действующий во всех государствах-участниках.

Заявка на Евразийский патент подается на русском языке через национальное патентное ведомство государства-участника, которой пересылает ее в расположенное в Москве Евразийское патентное ведомство (ЕАПВ), проведя предварительную проверку материалов заяви на наличие сведений, составляющих государственную тайну, и проверив соблюдение формальных требований к заявке. Датой подачи евразийской заявки будет дата ее получения национальным ведомством; Заявка относится ко всем государствам, подписавшим Конвенцию на момент ее подачи, и указание отдельных государств невозможно.

Европейский патент

Из существующих региональных патентных соглашений определенный практический интерес для патентующих организаций приобретает Европейская патентная конвенция, объединяющая 15 западноевропейских стран (ЕПК). В рамках ЕПК действует Европейское патентное ведомство (ЕПВ), которое принимает и рассматривает заявки и выдает так называемые европейские патенты. Европейский патент имеет силу патента, выданного на территории каждой указанной в нем страны.

Все страны - члены Европейской патентной конвенции являются  и участниками РСТ, поэтому Европейский патент для любого государства может испрашиваться через процедуру РСТ. Патентование по процедуре ЕПК довольно дорогостоящее (от 3600 долл.). Его стоимость близка к расходам на патентование по традиционной процедуре в четырех-пяти странах.

В соответствии с Парижской конвенцией по охране промышленной собственности российские заявители в отношении Европейского патента пользуются теми же правами, что и заявители стран—участниц ЕПК, то есть они могут подавать заявки и получать европейские патенты.

Характерной особенностью процедуры выдачи Европейского патента является двустадийная экспертиза.

Использование объектов интеллектуальной собственности. Виды договоров.

Виды договоров

Лицензия — предоставление патентообладателем в установленном порядке и на определенных условиях принадлежащих ему прав на использование объектов интеллектуальной промышленной собственности, защищенных охранными документами, и ноу-хау другому юридическому или физическому лицу.

Юридический факт нескольких секторов рынка: ведущие фирмы объединяются в корпорации. Для сохранения лидирующих позиций крупнейшим корпорациям приходится ежегодно покупать до 1000 патентов, что связано с большими финансовыми затратами. И ряд крупнейших корпораций идут на это, например корпорация «Аи Би Эм». В противном случае фирмы вынуждены без поддержки патентами вводить демпинговые цены. Этим в свое время пользовались советские автомобильные заводы, выбрасывая на западноевропейский рынок легковые автомобили, стоимость которых была сравнима с подержанными автомобилями.

Виды лицензионных соглашений

В торговле лицензиями сложилась практика классифицировать лицензионные соглашения.

По характеру и объему прав на использование технологии лицензии делят на простые (неисключительные), исключительные и полные.

Лицензионные соглашения можно условно разделить на:

— патентные лицензии (чистые);

— лицензии на производственный опыт — ноу-хау (беспатентные);

— патентные лицензии совместно с ноу-хау;

 -  лицензии на использование товарных знаков или имени фирмы;

— перекрестное лицензирование (обмен лицензиями на льготных условиях).

                                                                         

Исключительная и неисключительная лицензия

В зависимости от объема прав, уступаемых по лицензионному соглашению, различают исключительные и неисключительные лицензии.

По исключительной лицензии покупатель получает право на использование объекта в пределах, оговоренных в соглашении. В большинстве случаев пределы устанавливаются по срокам действия и территории. Основной и важнейшей особенностью исключительной лицензии является то, что лицензиар не может сам пользоваться своими правами (например, экспортировать свою продукцию) или переуступать их третьему лицу в оговоренных пределах (в определенные сроки и на оговоренных территориях). В редких случаях исключительность может быть определена по роду деятельности каждой стороны, например лицензиату передано исключительное право только на продажу продукции.

По неисключительной лицензии (простая лицензия) лицензиар разрешает лицензиату в пределах, оговоренных соглашением, использовать новшество, сохраняя за собой право самостоятельно пользоваться им на одной с партнером территории и в то же время продавать лицензии на аналогичных условиях третьим лицам. Такие лицензии могут быть только неисключительными, так как в противном случае будут нарушены права первого лицензиата. На практике часто встречаются случаи, когда лицензиат получает на одной территории исключительную лицензию, а на другой — неисключительную. Например, если немецкая фирма получит от российской фирмы исключительную лицензию для своего рынка и неисключительную для территории стран Общего рынка, то это означает, что российская фирма не может экспортировать готовую продукцию в Германию или продать лицензию другой немецкой фирме. Однако она имеет право продавать и продукцию, и лицензии в любой другой стране.

Исключительность и неисключительность лицензии существенно влияют на ее стоимость. Исключительная лицензия оценивается дороже, так как лицензиат получает гарантию того, что на время сотрудничества он не будет испытывать конкуренцию как со стороны лицензиара, так и со стороны третьих лиц.

Международный опыт лицензионной торговли свидетельствует, что продвижению на рынок объекта интеллектуальной собственности способствует возможность передачи неисключительных прав по лицензионному договору, так как при этом возможна продажа сублицензий третьим лицам.

Патентные и беспатентные лицензии

В зависимости от наличия охранных документов на составляющие |'объект лицензии соглашения делятся на патентные и беспатентные. Случаи продажи лицензий только на патентные права достаточно редко. Они возникают только тогда, когда партнер, обладая достаточным объемом технических знаний и опытом, хочет выйти на рынок той или иной страны, а наличие патента мешает этому. Обойти же патент либо невозможно, либо очень сложно, либо экономически невыгодно. Решая с вопрос целесообразности продажи лицензии, объект которой составляет только охранная грамота, необходимо учитывать наличие в законодательстве многих стран положений о принудительном лицензировании, возможности конкурента обойти или оспорить полученный охранный документ, вероятность получения от покупателя в рамках соглашения имеющихся у него ноу-хау, усовершенствований и улучшений (принудительная лицензия).

При наличии в договоре положений о полной передаче прав на использование охраняемых объектов интеллектуальной промышленной собственности (изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков, он подлежит обязательной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. При несоблюдении этого требования договор считается ничтожным, то есть не произойдет юридического действия как в отношении сторон договора, так и в отношении третьих лиц.

Предлицензионные договоры

При подготовке и заключении договоров о передаче объекта интеллектуальной собственности весьма важен начальный период. На начальном этапе переговоров нередко заключение полноценного лицензнионного договора проблематично: недостаточна информация партнеров друг о друге, не достигнуто взаимного доверия, объект нуждается в доработке и т. п. Тем не менее желательно зафиксировать начало деловых контактов и наметить пути их дальнейшего развития путем заключения того или иного типа предлицензионного договора.

Протокол о намерениях

Не налагая конкретных обязательств, протокол фиксирует намерения сторон, содержит план дальнейших переговоров, то есть фиксирует начинающиеся взаимоотношения сторон. Это позволяет получить определенную информацию о партнере, для чего в преамбуле указываются стороны. Для юридических лиц это полное официальное наименование, юридический адрес, почтовые, банковские, регистрационные реквизиты, которые состоят из наименования органа, осуществившего регистрацию, ее номера и даты. В большинстве случаев эти данные позволяют по запросу получить сведения об учредителях, размере уставного капитала и годовом обороте. Во многих странах эти данные являются открытыми и не считаются коммерческой тайной. Отказ партнера в их предоставлении должен насторожить.

Преамбула также должна содержать определение возможностей сторон и целей, которые они ставят перед собой при вступлении в договорные отношения.

Содержательная часта, протокола о намерениях с учетом его необязательного характера напоминает план мероприятий, в котором находит отражение каждый аспект рассматриваемой проблемы.

При возникновении конфликта между партнерами протокол является важным документом.

 Договор о конфиденциальности

При нормальном развитии отношений между партнерами наступает момент, когда необходим обмен информацией, считающейся коммерческой тайной. Подобному обмену должно предшествовать заключение договора о конфиденциальности, который предполагает передачу определенной информации и включает обязательства сторон по сохранению ее в тайне. Закон устанавливает три условия, при одновременном выполнении которых информация составляет служебную или коммерческую тайну:

— она должна иметь действительную или потенциальную коммерческую ценность;

— быть неизвестной третьим лицам (должен отсутствовать свободный доступ к ней на законном основании);

— владелец должен принимать меры по охране такой информации. Если обладатель подобной информации рассказал о ней журналисту,

а тот опубликовал полученные сведения, либо если в продажу выпущены изделия, изучение которых позволяет получить соответствующую информацию, то коммерческая тайна перестает существовать с момента публикации или продажи. Меры по охране конфиденциальности включают ограничение круга лиц, имеющих доступ к информации, и их обязательство сохранять информацию в тайне.

При недобросовестном разглашении коммерческой тайны вопреки воле ее первоначального обладателя и несмотря на принятые им меры, он может потребовать возмещения убытков. Закон возлагает возмещение причиненных убытков на лиц, получивших незаконными методами конфиденциальную информацию, а также на работников, разгласивших ее вопреки трудовому договору или контракту, и на контрагентов, сделавших это вопреки гражданско-правовому договору. Однако если разглашение сделано работником публично, третьи лица получают информацию, переставшую быть конфиденциальной, законно.

Договор о конфиденциальности возлагает на сторону, получающую информацию, обязанность поддерживать режим конфиденциальности: сообщать ее только тем сотрудникам, которым она необходима для работы, ради выполнения которой она передается.

Опционный договор

Нередко для принятия партнером окончательного решения он требует испытания мелкосерийного образца, иногда даже в условиях покупателя. В этом случае стороны заключают опционный договор.

Опцион как юридическое понятие означает право покупки, продажи, аренды, заключения контракта, совершения иных подобных действий в течение определенного срока на определенных (фиксированных) условиях, или первоочередное право. При продаже интеллектуальной собственности зачастую коммерческая ценность объекта и даже сама возможность его коммерческой реализации определяются в период действия опционного договора. Поэтому опцион означает первоочередное право.

В предварительном договоре указывается срок, в который стороны обязуются заключить основной договор. Отсутствие указания срока означает обязанность сторон заключить основной договор в течение года с момента подписания предварительного соглашения. Если одна из сторон уклоняется от заключения основного договора, другая вправе обратиться в суд с требованием заключить договор и о возмещении ему причиненных убытков.

В то же время если в период действия предварительного договора не будет заключен основной договор или хотя бы одна из сторон не направит партнеру предложение заключить таковой, обязательства, предусмотренные предварительным договором, считаются прекращенными.

Опцион предполагает осуществление выплат в виде разового платежа за передачу технологии на испытание в виде технической документации, опытного образца и т.п.

Договор об оценке технологии

Договор об оценке технологии - это, по сути, опционный договор, передающая сторона которого в силу своих ограниченных возможностей (финансовых или иных) не способна довести объект интеллектуальной собственности до пригодного к коммерческому использованию состояния. Все необходимые для этого действия (изготовление образов, испытания, экспертная оценка, изучение рынка, и т.п.) берет на себя принимающая сторона. При этом весьма высока вероятность получить отрицательную оценку коммерческой применимости объекта. Поэтому оплата за нее даже при положительном результате будет ниже, чем при нормальном опционном договоре. Как правило, ни передача имеющейся документации (зачастую это только материалы заявки на изобретение или полезную модель), ни ее оценка не сопровождаются какими-либо выплатами. Вознаграждение передающей стороне предусмотрено лишь при последующем заключении лицензионного договора, поскольку все расходы по оценке, а в ряде случаев и по доработке изобретения ложатся на принимающую сторону.

Принимающая сторона в таких договорах не идет на оговорку возможности заключения основного договора с третьим лицом при предложении последним более выгодных условий. Кроме того, она обычно настаивает на отказе разработчика от самостоятельного распространения информации об оцениваемом объекте в период подписания договора. Тем не менее для многих авторов или предпринимателей, желающих коммерциализовать свои разработки, заключение договора об оценке является единственной возможностью начала маркетинга.

Договор о сотрудничестве

Другим часто встречающимся вариантом опционного договора является договор о сотрудничестве, заключаемый между разработчиком и инвестором для совместного доведения изобретения до коммерческого использования. В отличие от договора об оценке объекта он предполагает наличие определенных средств и возможностей у разработчика и представляет, таким образом, договор о совместной деятельности. При этом чаще всего одна сторона отвечает за техническую, а другая — за коммерческую часть продвижения объекта на рынок (инвестор).

Разработчик осуществляет подготовку технической документации, создание опытных образцов, проведение опытной проверки с соответствующим оформлением результатов и т.п. Инвестор отвечает за продвижение объекта на рынок, нередко оплачивает патентование в согласованных странах. Как правило, договор предусматривает предоставление инвестору права на ведение переговоров и подписание догов< ров и иных необходимых документов от имени разработчика. Иногда  право на подписание документов ставится в зависимость от предвари тельного согласования и получения в каждом случае письменного подтверждения.

Право использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии

Единая технология - одна из разновидностей сложного объекта. Согласно ст. 1240 ГК РФ (ст.1240 Использование результата интеллектуальной деятельности в составе сложного объекта – подробно) в качестве сложного квалифицируется объект, включающий несколько охраняемых результатов интеллектуальной деятельности (РИД).

На основе анализа ст.ст. 1542 и 1543 ГК РФ можно сформулировать следующие пять признаков единой технологии как разновидности сложного объекта:

1. Единая технология - это результат научно-технической деятельности (далее - РНТД). Такой результат чаще всего появляется по завершении научно-исследовательских,  опытно-конструкторских и технологических работ, поэтому к РНТД в соответствии со ст. 769 ГК РФ можно отнести результаты научных исследований, образец нового изделия, конструкторскую документацию на него и новую технологию.

2. Выраженность РНТД в объективной форме, т. е. возможность его идентификации. Результат научных исследований может найти свое отражение в отчете по научно-исследовательским работам; новая технология - в описании технологического процесса, технологических картах и т. д.

3. Как любой сложный объект, РНТД включает в любом сочетании РИД, подлежащие правовой охране, в частности, на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ. В отличие от сложного объекта, включающего охраняемые РИД (п. 1 ст. 1240 ГК РФ), единая технология может включать неохраняемые результаты, в частности, технические данные и иную информацию. Понятие «право на единую технологию» распространяется на всю совокупность результатов, входящих в нее, в том числе неохраняемых, как на единое целое.

4. РНТД может служить технологической основой определенной практической деятельности в гражданской или военной сфере (п. 1 ст. 1542 ГК РФ).  Согласно абзацу 1 ст. 1543 ГК РФ, положения гл. 77 Кодекса применяются также к отношениям, связанным с правом на технологию специального или двойного назначения, т. е. практически в любой сфере.

5. РНТД создается за счет или с привлечением (т. е. полностью или частично) средств федерального бюджета либо бюджетов субъектов РФ, выделяемых для оплаты работ по договорам, в частности, по государственным контрактам, для финансирования по сметам доходов и расходов, а также в виде субсидий.

Таким образом, государство выделяет средства на создание единой технологии в режиме финансирования, т. е. безвозмездного и безвозвратного предоставления бюджетных средств. В случае привлечения бюджетных средств в форме кредитования правила о единой технологии не применяются.

Статья 1542. Право на технологию

1. Единой технологией в смысле настоящей главы признается выраженный в объективной форме результат научно-технической деятельности, который включает в том или ином сочетании изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ или другие результаты интеллектуальной деятельности, подлежащие правовой охране в соответствии с правилами настоящего раздела, и может служить технологической основой определенной практической деятельности в гражданской или военной сфере (единая технология).

В состав единой технологии могут входить также результаты интеллектуальной деятельности, не подлежащие правовой охране на основании правил настоящего раздела, в том числе технические данные, другая информация.

2. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, которые входят в состав единой технологии, признаются и подлежат защите в соответствии с правилами настоящего Кодекса.

3. Право использовать результаты интеллектуальной деятельности в составе единой технологии как в составе сложного объекта (статья 1240) принадлежит лицу, организовавшему создание единой технологии (право на технологию) на основании договоров с обладателями исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, входящие в состав единой технологии. В состав единой технологии могут входить также охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, созданные самим лицом, организовавшим ее создание.

 

Статья 1543. Сфера применения правил о праве на технологию

Правила настоящей главы применяются к отношениям, связанным с правом на технологию гражданского, военного, специального или двойного назначения, созданную за счет или с привлечением средств федерального бюджета либо бюджетов субъектов Российской Федерации, выделяемых для оплаты работ по государственным контрактам, по другим договорам, для финансирования по сметам доходов и расходов, а также в виде субсидий.

Указанные правила не применяются к отношениям, возникающим при создании единой технологии за счет или с привлечением средств федерального бюджета либо бюджетов субъектов Российской Федерации на возмездной основе в форме бюджетного кредита.

 




1. жизнедеятельность организма которое выражается в изменении строения органов и тканей нарушения их функций.
2. 112012 ~ отр 30
3. Report it would be essentil to sy wht ledership is nd its history
4. логической связки и как практического действия сказывается на его моральноэтических оценках располагающи
5. Оргэнергострой совместно с Управлением пожарной безопасности и военизированной охраны Минэнерго СССР
6. Лео Брауэр
7. тема России 5 Заключение 13 Список использованной литературы 15 Введение Ф
8. Законы кармы
9. Контрольная работа- Сущность, объект и предмет управления
10. Что такое любовь в представлении леди Макбет.html
11. оратор и выразитель идеалов республиканского Рима
12. ПЕДІАТРія для студентів 5 курсу медичних факультетів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредита
13. от Рождества Христова
14. А До дільниці входять будинки- вул
15. 20г. председатель НМС профессор Н
16. both in economic nd socil terms.
17. 8 Определение полной массы автомобиля Выбор шин для автомобиля Определение мощности двигателя
18. Внеучебная деятельность студентов СФУ-Extrcurriculr ctivities students of SibFu
19. тема векторов {а1а2аn}V что VLа1а2ак
20. МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ГБОУ ВПО МГПУ