Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.net

Понятие гражданского права

Работа добавлена на сайт samzan.net:


Билет №1.  

В1. Понятие гражданского права, как науки, отрасли права, учебной дисциплины. 

Гражданское право как отрасль праваэто совокупность правовых норм, регулирующих имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения, основанные на равенстве, автономии воли и самостоятельности их участников.

Гражданское право как наука изучает внутренне организованную на принципах единства и дифференциации совокупность правовых норм, регулирующих основанные на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности участников, а в случаях, предусмотренных законодательством, - на властном подчинении одной стороны другой имущественные и связанные с ним личные неимущественные отношения в целях повышения благосостояния общества, закрепления, наиболее полного осуществления и развития прав и законных интересов личности, организации нормальных экономических отношений в обществе.

Гражданское право как наука – изучает закономерности гражданско-правового регулирования общественных отношений. Результатом такого изучения является сформировавшееся учение о гражданском праве, состоящее из системы взаимосвязанных понятий, взглядов, суждений, идей, концепций и теорий.

Гражданское право как учебная дисциплина – обучает гражданскому праву и науке гражданского права. В задачу гражданского права как учебной дисциплины входит обучение тем нормам гражданского права и практике их применения, которые в совокупности образуют гражданское право как отрасль права.

В2. Договор имущественного страхования: понятие, виды, особенности. Обязательное и добровольное страхование.

Статья 929. Договор имущественного страхования:

  1. По договору имущественного страхования одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить другой стороне (страхователю) или иному лицу, в пользу которого заключен договор (выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события убытки в застрахованном имуществе либо убытки в связи с иными имущественными интересами страхователя (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной договором суммы (страховой суммы).  2. По договору имущественного страхования могут быть, в частности, застрахованы следующие имущественные интересы: 

  1.  риск утраты (гибели), недостачи или повреждения определенного имущества 2) риск ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, а в случаях, предусмотренных законом, также ответственности по договорам - риск гражданской ответственности.3) риск убытков от предпринимательской деятельности из-за нарушения своих обязательств контрагентами предпринимателя или изменения условий этой деятельности по не зависящим от предпринимателя обстоятельствам, в том числе риск неполучения ожидаемых доходов - предпринимательский риск.

Виды договора:

Договор страхования имущества. Под имуществом, в отношении которого заключается договор страхования, прежде всего понимаются вещи, деньги, ценные бумаги и иные предметы, не изъятые из гражданского оборота и не относящиеся к объектам, страхуемым по другим договорам.

Договор страхования гражданской ответственности. по договору страхования риска ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, может быть застрахован риск ответственности самого страхователя или иного лица, на которое такая ответственность может быть возложена.

Страхование предпринимательского риска. Предпринимательский риск может состоять в риске неплатежей, в риске убытков из-за перерыва коммерческой деятельности, в риске ответственности производителя за выпуск опасной для пользователя и окружающих продукции, включая ответственность производителя и продавца по Закону о защите прав потребителей.

Особенности: Одной из важных особенностей договора имущественного страхования является суброгация - переход права страхователя (выгодоприобретателя) к страховщику (ст. 965 ГК). Если договором страхования не предусмотрено иное, в имущественном страховании к страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной суммы право требования, которое страхователь (выгодоприобретатель) имеет к лицу, несущему ответственность за возмещенные страховщиком убытки (п. 1 ст. 965 ГК)

Суброгация применяется в любых отношениях по имущественному страхованию, в том числе и при страховании гражданской ответственности.

Право страхователя (выгодоприобретателя) переходит к страховщику в пределах выплаченного страхового возмещения, в остальной части оно сохраняется за потерпевшим страхователем, который вправе требовать от ответственного за вред лица уплаты разницы, если фактические убытки превышают полученное от страховщика.

Статья 927. Добровольное и обязательное страхование 

  1. Страхование осуществляется на основании договоров имущественного или личного страхования, заключаемых гражданином или юридическим лицом (страхователем) со страховой организацией (страховщиком). 

Договор личного страхования является публичным договором (статья 426). 

2. В случаях, когда законом на указанных в нем лиц возлагается обязанность страховать в качестве страхователей жизнь, здоровье или имущество других лиц либо свою гражданскую ответственность перед другими лицами за свой счет или за счет заинтересованных лиц (обязательное страхование), страхование осуществляется путем заключения договоров в соответствии с правилами настоящей главы. Для страховщиков заключение договоров страхования на предложенных страхователем условиях не является обязательным. 

3. Законом могут быть предусмотрены случаи обязательного страхования жизни, здоровья и имущества граждан за счет средств, предоставленных из соответствующего бюджета (обязательное государственное страхован.

Билет №2 

В1. Метод и принципы гражданского права

Предмет – это какие общественные отношения регулируются ГП, а метод – это как эти отношения регулируются. Метод юридического равенства сторон. Применение этого метода обеспечивает участникам гражданских правоотношений независимость и самостоятельность, позволяет им проявить инициативу и предприимчивость, совершать любые действия, не запрещенные законом, что имеет большое значение для развития гражданского оборота.  

Принципы ГП – это основные начала гражданского правового регулирования общественных отношений. Они нашли свое отражение в ст. 1 ГК РФ. Они применяются при регулировании общественных отношений, входящих в предмет гп.

  1.  Дозволительная направленность гражданско-правового регулирования –
  2.  Равенство правового режима для всех субъектов гражданского права – Данный принцип совпадает с одним из признаков метода гражданско правового регулирования и означает, что ни один из участников не обладает властными полномочиями относительно другого участника, в том числе государство.
  3.  Недопустимость произвольного вмешательства в частные дела – Этот принцип базируется на положениях ст.ст. 23, 24 Конституции РФ, в которых предусматриваются положения о неприкосновенности частной жизни, личной, семейной тайны граждан.
  4.  Неприкосновенность собственности –
  5.  Свобода договора – означает, что граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена Гражданским кодексом РФ, законом или добровольно принятым обязательством. Данный принцип конкретизирован в ст. 421 Гражданского кодекса РФ.
  6.  Свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств на всей территории России -

Перечисленные начала гражданского права равнозначны, одинаково важны для рассматриваемой отрасли права. Они в своем единстве, в совокупности и характеризуют отраслевую специфику этой отрасли как гражданского права, его место и роль в жизни общества.

В2. Договор комиссии: понятие, предмет, содержание, прекращение.

Договор комиссии - это договор, по которому одно лицо (комиссионер) обязуется по поручению другого лица (комитента) за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента.  Это договор оказания услуг. Договор считается заключенным с момента достижения между сторонами в требуемой форме соглашения по всем существенным условиям договора и следовательно является консенсуальным. Так же является возмездным. Он остается возмездным и в том случае когда размер вознаграждения и порядок его уплаты не оговорены в договоре или размер вознаграждения не может быть определен исходя из условий договора. В этом случае вознаграждение уплачивается после выполнения комиссионного поручения в размере определенном в соответствии с п 3 ст. 424 ГК РФ, т.е. сумме которая обычно взимается за аналогичные комиссионные услуги ст 991 ГК РФ. Договор взаимный (синналагматический). Это означает что в порожденном комиссионером обстоятельстве как комиссионер так и комитент является одновременно кредитором и должником. Договор комиссии регулируется ГК РФ (ст. 990-1004 ГК РФ), а так же отдельными нпа.

Субьекты договора: комиссионер и комитент. Комиссионер и комитент  – это любой субьект ГП. Однако на практике комиссионером в большинстве случаев выступает лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность и явл проф комиссионером (предпринимателем).

Существенные условия договора: Условия сформулированные сторонами договора и вытекающие из существа закона. Эти условия подразделяются на существенные – т е необходимые и достаточные для его заключения и обычные, т е наличие, которых не влияют на его заключение. Существенное условие – предмет ( п 1 ст 432 ГК РФ), т.е. действия комиссионера как стороны, чье исполнение является решающим для договора. Для достижения существа предмета требуется: 1. Достигнуть соглашения о том, что комиссионер совершает только одну сделку или несколько сделок. 2 должна быть оговорена природа сделки. Напр. совершение обязательственной - односторонней сделки (публичное обещание награды), двусторонней (купля продажа) и т д.           3. Согласование предмета сделки (напр наименование и кол-во товара подлежащего сделке) Предметом выступают вещи определенные родовыми признаками, индивидуально определенные могут быть если это не исключено особенностями их правового режима. Нельзя обязать комиссионера купить или продать недвижимое имущество для комитента. 4. Комиссионер совершает сделку от своего имени. Второе сущ условие: размер комиссионного вознаграждения.

Обычные условия договора: порядок уплаты комиссионного вознаграждения, инфо о лице у которого комиссионер должен приобрести имущество, о цене покупки и т д. Если такие условия отсутствуют то они исполняются относительно диспозитивных норм ГП. Относительно какого либо условия по заявлению из сторон должно быть достигнуто соглашение, то такое условие явл существенным.

Форма договора: нет конкретной формы, поэтому применяются общие правила форме о договоров (ст. 434 ГК РФ) и сделках ( ст. 158-168 ГК РФ) . Поскольку в таких договорах чаще всего со стороны комиссионера участвует юр лицо, то договор заключается в простой письменной форме.

Содержание договора это права и обязанности сторон. Основная обязанность комиссионера – это совершить предусмотренную договором сделку или ряд сделок от своего имени, но за счет комитента. Он должен принять все возможные меры для совершения указанной сделки и совершить ее, если это оказывается возможным. Комиссионер должен заботиться об интересах комитента. Он обязан исполнить сделку на наиболее выгодных для комитента условиях в соответствии с его указаниями, а при отсутствии в договоре таких указаний – в соответствиями с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. ( Ст. 992 ГК РФ) Если условия комитента являются точными и подлежащие безусловному выполнению, то комиссионер не вправе отступить от этих условий под угрозой возмещения вреда, даже если он действовал с намерением достичь большей выгоды для комитента. Точные условия обязательно выражаются в договоре. Все отступления от договора в лучшую сторону для комитента после исполнения делятся пополам. В случае отступления в худшую сторону комиссионер уведомляет комитента. Отступления возможны если комиссионер в разумный срок не смог запросить комитента или не получил ответ на запрос. Если комиссионер отступает при отсутствии указанных выше условий то он: продав имущество по низкой цене, обязан возместить комитенту разницу, если не докажет, что у него не было возможности продать имущество по оговоренной цене и что продажа по низкой цене предотвратила большие убытки. Если комиссионер купил по большей цене чем надо комитенту и комитент не хочет принимать такую покупку должен заявить об этом комиссионеру о получении от него извещения о заключении сделки с третьим лицом иначе сделка считается принятой комитентом. Если комиссионер сообщил что принимает разницу в цене на свой счет то комитент не вправе отказать в сделке. Поскольку вещи приобретенные через комиссионера комитентом являются собственностью последнего, то комиссионер обязан принять меры к обеспечению сохранности этих вещей. При исполнении обязанности комиссионер обязан предоставить комитенту отчет и предать ему все положенное по договору. Комитент имеющий возражения по отчету обязан предъявить их в течение 30 дней если не установлен иной срок, либо если не предусмотрено иное отчет считается принятым. По общему правилу на комиссионере не лежит ответственность исполнять договор самому, он может заключить договор субкомиссии с другим лицом, оставаясь ответственным за действия субкомиссионера перед комитентом. По договору субкомиссии комиссионер приобретает права комитента по отношению к субкомиссионеру.

Обязанности комитента: Уплатить комиссионеру комиссионное вознаграждение. Размер и порядок обычно предусмотрены договором. Если не оговорен то устанавливается исходя из того как аналогично платят за оказание такого рода услуг. Если сделку исполняет третье лицо то ему выплачивается дополнительное вознаграждение. Размер и порядок уплаты предусмотрены договором. Если это отсутствует то договор считается не заключенным. Так же обязан возместить комиссионеру затраченные на исполнение комиссионного поручения суммы. Обязан принять исполненное по договору комиссии, т к комиссионер осуществляет за счет комитента все сделки, поэтому комитент принимает, осматривает и извещает о всех недостатках комиссионера. Комиссионер обеспечивает удержанием имущества принадлежащего и подлежащего передаче комитенту до исполнения обязанности возмещения всех понесенных расходов. В случае объявления комитента банкротом, право удержания прекращается и все требования исполняются в соответствии со ст 360 ГК РФ. конкретно не сформулировано ничего о последствиях ненадлежащего исполнения обязанностей комитента, потому применяют общие правила о возмещении убытков и уплаты неустойки и т д.

Прекращение договора: путем надлежащего исполнения. А так же по соглашению сторон или требованию одной из сторон( напр: существенное нарушение одной стороной условий договора и др.) Смерть комиссионера, признание его недееспособным, ограниченно дееспособным, банкротом и др влечет прекращение договора комиссии. Аналогичное обстоятельство касающееся комитента не прекращают комиссионного обязательства. В случае объявления комиссионера банкротом, все обязательства по сделке совершенной в интересах комиссионера переходят к комитенту. Так же возможен отказ одной из сторон от совершения сделки. Комиссионер вправе в любое время отказаться от исполнения сделки, возместив все убытки комитенту. Если договор заключен без указания срока его действии то комиссионер уведомляет об отказе не позднее 30 дней, если иное не указано в договоре. Спец сроки для уведомления комиссионера об отмене поручения не предусмотрены. Комиссионер не вправе отказаться от исполнения договора кроме случаев: 1. когда договор заключен без указания срока его действия; 2. Когда комиссионер оговорил за собой право на отказ от исполнения договора. Отказ от исполнения не освобождает от исполнения обязанности по сохранности имущества. Комитент должен распорядиться находящимся у комиссионера имуществом в течение 15 дней со дня получения отказа от исполнения либо иной срок. В случае неисполнения комиссионер вправе сдать имущество на хранение за счет комитента или продать его по более выгодной для комитента цене. Комиссионер отказавшийся рот сделки имеет право на вознаграждение и на возмещение ему расходов понесенных до отказа от сделки, однако это не являетс императивным и может быть отменено договором.  

Билет №3
В1. Отношения, регулируемые гражданским правом.

Гражданское правоотношение – это не, что иное, как само общественное отношение, урегулированное нормами гражданского права. В результате урегулирования нормами гражданского права общественных отношений они приобретают правовую форму и становятся гражданскими правоотношениями. Это основанная на нормах гражданского права правовая связь между юридически равными, имущественно и организационно независимыми субъектами, которые выступают как носители субъективных гражданских прав и обязанностей. Гражданское правоотношение - это складывающаяся на основе гражданско-правовых норм связь между субъектами гражданского права через их права и обязанности, осуществление которых обеспечивается государством.

Признаки:

Общие:

- волевой характер правоотношения – наличие объективно выраженной воли всех участников;

- воздействие правовых норм на общественные отношения, что придает им правовой характер;

- индивидуализированная связь субъектов правоотношений, которая выражается в их субъективных правах и обязанностях;

- гарантированность и охрана мерами государственного принуждения.

Специфические:

- юридическое равенство участников правоотношений, им свойственны отношения координации, а не субординации;

- имущественная и организационная обособленность субъектов гражданских правоотношений;

- диспозитивность регулирования большинства гражданских правоотношений;

- преобладание имущественных способов защиты гражданских прав.

Все гражданские правоотношения могут быть классифицированы по различным основаниям. В частности:

  •  Имущественные и личные неимущественные, связанные с имущественными и иные неимущественные правоотношения;
  •  Простые и сложные (в зависимости от кол-ва субъектов гражданско-правовых отношений);
  •  Относительные и абсолютные (абсолютные - управомоченному субъекту противопоставлено неопределенное кол-во обязанных лиц);
  •  Вещные и обязательственные (критерий деления – это связь их с самостоятельными подотраслями  гп – вещным и обязательственным правом);
  •  Организационные и учредительные – в зависимости от того направлены ли эти правоотношения на упорядочение уже существующих связей между субъектами или на возникновение новых;
  •  Регулятивные и охранительные (в охранительных на передний план выдвигаются формы удовлетворения законных требований управомоченного лица);
  •  Срочные и бессрочные;
  •  Корпоративные (возникают на основе членства субъектов в организационно – правовых образованиях) и преимущественные (их отдельные участники обладают      преимущественными правами перед другими участниками: право  залогодержателя на удовлетворение своих требований за счет стоимости заложенного имущества ст. 334 ГК РФ.  

В2. Договор займа: понятие, содержание, виды. Особенности кредитного договора.

  1.  По договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.  Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

Гражданский кодекс выделяет следующие виды договора займа:

  •  договор целевого займа- по договору целевого займа заемщик может тратить полученные средства только на определенные цели (п. 1 ст. 814 ГК РФ). При этом заемщик должен обеспечить возможность осуществления займодавцем контроля за целевым использованием суммы займа.
  •  договор товарного займа- по договору товарного займа займодавец обязуется предоставить заемщику вещи, определяемые родовыми признаками, а заемщик должен вернуть аналогичное количество вещей того же рода и качества в срок, предусмотренный договором.
  •  договор государственного займа- по договору государственного займа займодавец приобретает выпущенные государственные ценные бумаги, удостоверяющие право на получение от заемщика предоставленных в займы денежных средств, другого имущества, процентов либо иных имущественных прав в сроки, предусмотренные условиями выпуска займа в обращение.
  •  договор облигационного займа- облигация удостоверяет право ее держателя на получение от лица, выпустившего облигацию, в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации или иного имущественного эквивалента. Кроме того, держатель облигации вправе получить фиксированный в ней процент от номинальной стоимости облигации либо иные имущественные права.

Содержание договора займа:

Содержание договора займа, исходя из его односторонней природы, составляет обязанность заемщика возвратить сумму займа. Порядок и сроки исполнения основной обязанности заемщика определяются договором. Срок обычно не относится к существенным условиям договора займа. Законом особо регламентируется лишь один случай: когда срок возврата суммы займа не установлен либо определяется моментом востребования. В таких обстоятельствах заемщику предоставлен льготный тридцатидневный срок, исчисляемый со дня предъявления заимодавцем требования, в течение которого заемщик может собрать необходимую сумму и вернуть долг (льготный срок удлинен до месяца по сравнению со сроком, установленным п. 2 ст. 314 ГК).

Особенности кредитного договора:

Кредитный договор – соглашение, по которому банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее. Стороны кредитного договора – заемщик (физическое лицо) и кредитор (кредитная организация). Кредитный договор является двухсторонне обязывающим обязательством. Основная обязанность кредитора – предоставить денежные средства заемщику. При этом обязанность банка предоставить кредит считается исполненной, когда кредит предоставлен в точном соответствии с условиями, указанными в договоре. Основная обязанность заемщика - принять кредит; далее - вернуть кредит и уплатить проценты за пользование кредитом. Кредитный договор должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность кредитного договора. Такой договор считается ничтожным.

Билет №4

В1 Понятие и элементы гражданских правоотношений.

Гражданское правоотношение – это не, что иное, как само общественное отношение, урегулированное нормами гражданского права.

Элементы:

  1.  субъект; 2) объект; 3) содержания гражданского правоотношения.

Субъекты – лица, обладающие гражданскими правами и несущие гражданские обязанности в связи с участием в конкретном гражданском правоотношении. Объектом- гражданских правоотношений является то благо, по поводу которого возникает гражданское правоотношение и в отношении которого существует субъективное право и соответствующая ему обязанность. Содержание гражданского правоотношения — это составляющие его субъективные, т.е. принадлежащие конкретным участникам, права и обязанности, в отличие от гражданских прав и обязанностей в объективном смысле (т.е. когда речь идет об абстрактных предписаниях норм права, выраженных в различных нормативных актах государства).

В2 Договор простого товарищества 

П 1 ст 1041 ГК РФ по договору простого товарищества ( договор о совместной деятельности) двое или несколько лиц (товарищей) обязуется соединить свои вклады и совместно действовать без образования юридического лица для извлечения прибыли или достижения иной не противоречащей закону цели.

Признаки:

  1.  Наличие общей цели. Интересы сторон всегда совпадают и удовлетворяются посредством совместных действий и на основе единой имущественной базы.
  2.  Опосредование  совместной деятельности. Достижение цели путем совместных действий, единых по своим правовым последствиям для всех товарищей. Т. е личное участие, которое придает доверительный (фидуциарный) характер отношениям.
  3.  Многосторонний характер. Единство интересов и наличие общей цели, достигаемой в результате совместной деятельности, позволяет урегулировать отношения неограниченного количества участников гражданского оборота, каждый из которых становиться самостоятельным участником договора.
  4.  Отсутствие правосубъектности у созданного на основе договора коллективного образования. Это коллективное образование не становится само по себе самостоятельным участником гражданского оборота и поэтому не осуществляет от своего имени права и несет обязанности. Это и отличает его от Юр лица. Поэтому товарищ несет не только расходы и убытки в соответствии с размером своего вклада  на установленных договором условиях а так же несет бремя ответственности.
  5.  Длящийся характер отношений. Совершение целого комплекса операций. Число и виды этих операций зависят от цели заключения договора.
  6.  Внесение вкладов и создание общей имущественной базы. Создание общего имущества на котором строится взаимоотношение с третьими лицами и между собой. Это общее имущество формируется за счет вкладов вносимых в обязательном порядке каждой стороной договора.
  7.  Регулирование не только имущественных но и организационных отношений. Деятельность должна быть взаимосогласованной. Поэтому в договор входят вопросы управления общими делами товарищества как коллективного образования лишенного правосубъектности.

Договор является возмездным. Каждый товарищ обязан внести вклад для формирования общего имущества. Договор является взаимным. Каждый товарищ осуществляет права и несет обязанности одновременно в отношении всех участников и каждого из участников договора.

Виды договоров:

  1.  В зависимости от того направлена ли совместная деятельность на извлечение прибыли или достижение иной не противоречащей закону цели:

А) коммерческие товарищества (на началах риска ст 401)

Б) некоммерческие товарищества ( на началах вины ст 401)

2. С точки зрения известности третьим лицам о существовании данного договора:

А) гласные (ст 1054)

Б) негласные(ст 1054) – если в договоре прямо указано что о его существовании третьим лицам не известно, при отсутствии такого указания договор считается гласным.

Гласными и негласными могут быть как коммерческие так и некоммерческие товарищества.

Стороны договора: могут быть любые участники гражданского оборота ( физические и юр лица, публичные образования, если предусмотренные договором цели не противоречат их правоспособности). Так же участие в договоре может быть обусловлено спецификой правового статуса субъекта.

Предмет и иные существенные условия: предмет – совместная деятельность направленная на достижение общей цели. К числу существенных условий относится соединение вкладов. Вкладом могут быть деньги, иное имущество, профессиональные навыки, умения, деловая репутация и связи и тд. Т. е вкладом могут быть любые объекты гражданского оборота, с учетом их оборотоспособности. В случае отсутствия в договоре указание на срок внесения вклада, то он вносится в разумный срок, продолжительность, которой зависит от существа договора. Согласование размера вклада не является обязательным, поэтому если иное не следует из договора то размер вклада считается равным по стоимости.  

Цена договора – совокупная стоимость всех вкладов. Срок договора – не является сущ условием, поэтому возможно существование как срочных так и бессрочных договоров. Определение срока возможно как указанием на конкретную дату, либо указание на цель как отменительное условие, достижение которой прекращает договор. Если в договоре нет указания на срок то он считается заключенным на неопределенный срок. Форма договора – не содержит определенных требований, поэтому применяют общие правила, но на практике устная форма встречается крайне редко. Регистрация договора простого товарищества не нужна, договор считается заключенным с момента достижения согласия сторон по всем существенным условиям договора в соответствующей форме.

Содержание договора: Права и обязанности связанные с внесением вклада. Правам и обязанностям каждого товарища противостоят противостоят права и обязанности всех остальных. Соединение вкладов является существенным условием договора. Поэтому каждый участник заключив договор обязан внести вклад и вправе требовать аналогичного исполнения от других. Закон не устанавливает какую либо процедуру внесения вклада оставляя это на усмотрение сторон. Какой бы порядок не был избран, он в любом случае должен обеспечить последующее использование вклада и /или его полезных свойств в рамках совместной деятельности. Определение стоимости каждого вклада не является императивным требованием. Поэтому если иное не предусмотрено договором вклады признаются равными по стоимости. Прямо не решен вопрос о понуждению исполнения договора в натуре и санкциях в случае невнесения или ненадлежащего внесения вклада кем либо из товарищей. Договор является консенсуальным поэтому требования могут быть реализованы в виде договорного иска. Наряду с этим в договоре может быть установлено уплата неустойки за нарушение обязанности по вкладу. В случае отсутствия указанного в договоре строны могут потребовать уплаты процентов, если в качестве вклада вносятся деньги либо иное возмещение убытков               ст 393-396 ГК РФ.

Права и обязанности связанные с общим имуществом товарищей. Общее имущество понимается – как внесение вкладов так и другое имущество переданное на иных правах чем право собственности используемое в личных отношениях. Если товарищ обладает имуществом на праве собственности он вправе передать не весь титул а лишь право пользования. Так же когда имуществом являются имущественные права или иные блага, которые не могут принадлежать на праве собственности, они входят только в общее имущество а не в общую собственность. Имущество образующее общее долевую собственность товарищей составляет: имущество принадлежащее товарищу на праве собственности и внесенное в общее дело, при этом если иное не оговорено в договоре то имущество поступает именно в собственность товарищей. Плодов продукции и доходов получаемых в процессе совместной деятельности, включая объекты незавершенного строительства, если иное не предусмотрено законом или обязательством. Не зависимо от вида прав на имущество, пользоваться им можно только по согласию всех товарищей, а при его отсутствии но при предъявлении требования одним из товарищей – только в порядке определенном судом. Товарищи имеют право распоряжения своим имуществом находящимся в доли, если запрет не установлен в договоре. Если тербуется исходя из вида деятельности, товарищи должны осуществлять бухгалтерский учет общего имущества, ведение которого возможно но не обязательно поручено одному из товарищей. Так же товарищи обязаны не препятствовать реализации требования кредитора одного из товарищей о выделе принадлежащей ему доли. , если иного имущества внесенного в качестве вклада не достаточно. Если выдел невозможен либо другие товарищи против, то возможна продажа доли дольникам по рыночной цене, а в случае отказа – продажа с публичных торгов.

Права и обязанности связанные с управление простым товариществом и ведением дел.

  1.  Управление простым товариществом которое связано с внутренними взаимоотношениями товарищей. Если иное не установлено договором то управление осуществляется по общему согласию всех участников. Либо может быть установлен другой порядок например, принятие решений большинством голосов, если иное не пред договором, поставлено в зависимость от стоимости вклада.
  2.  Ведение общих дел, связанное с выступлением в гражданском обороте и взаимодействием с другими лицами. А) любой товарищ вправе действовать от всех товарищей: если это прямо не установлено соглашением сторон. Б) Совместное ведение дел всеми товарищами: для совершения каждой сделки требуется согласие всех товарищей и их одновременных согласованных действий. В) Ведение дел отдельным(и) надлежаще уполномоченными товарищами: позволяет обеспечить разумный баланс интересов. Полномочие может быть закреплено как в письменном договоре товарищества так и в выданной во исполнение договора доверенности.

Правом на ознакомление со связанной документацией и иными обстоятельствами наделен каждый товарищ. Норма носит императивный характер, поэтому отказ от этого либо ограничение этого права невозможно, под страхом ничтожности.

Права и обязанности связанные с распределением прибыли, несением расходов и убытков. Данные права относятся к числу внутренних и не затрагивают права третьих лиц. Урегулирование вопроса зависит от сторон договора. Товарищи могут устанавливать конкретную долю в отношении каждого участника. Но в любом случае под страхом ничтожности должен быть соблюден порядок запрета на полное освобождение от участия кого либо из товарищей.

Ответственность по договору: Ответственность товарищей во внутренних отношениях: Если иное не предусмотрено договором, применяются общие правила, каждый товарищ в долевом порядке несет ответственность самостоятельно за счет собственного имущества перед всеми остальными участниками независимо от размера вклада. Ответственность во внешних отношениях: порядок несения ответственности перед третьими лицами – за счет общего имущества. А при его нехватке – счет собственного имущества каждого товарища. Зависит от вида товарищества и от обстоятельств. В коммерческом по общим обязательствам товарищи отвечают солидарно, т. е. кредитор вправе обратиться не только ко всем товарищам с требованием но и к одному или нескольким из них. После эти товарищи могут регресно предъявить требование к остальным товарищам. Если некоммерческое то ответственность несут все в долевом порядке, отвечая всем имуществом, но пропорционально стоимости вклада. Поэтому кредитор не может требовать погашения долга от одного или нескольких товарищей, но по внедоговорным обязательствам они несут ответственность солидарно. Если негласный договор, то ответственность несет тот товарищ что указан в договоре, после он имеет право предъявить регрессные требования ко всем товарищам которые имеют долевую ответственность.

Ответственность при прекращении договора: Для всех участников имеет последствие в виде трансформации долевого участия в солидарное по всем неисполненным на момент прекращения обязательствам в рамках некоммерческого договора. 2. Если договор прекратил действие в отношении одного отказавшегося товарища, то он отвечает по обязательствам перед третьими лицами в том же порядке что если бы он участвовал в договоре.  

Прекращение договора: 1. Основания такой утратой хотя бы одним из товарищей правосубъектности, которая лишает его возможности самостоятельно участвовать в гражданском обороте, т.е. объявление его недееспособным, безвестно отсутствующим; смерть или его реорганизация. 2. Основания связанные с ухудшением финансового положения хотя бы одного из товарищей, которое может быть обусловлено: А) объявление товарища банкротом; б) выдел доли по требованию кредитора. 3. Выход хотя бы одного товарища из бессрочного договора либо договора на определенный срок, либо указания цели в качестве отменительного условия. Отказ считается правомерен на основе заявления товарища не позднее чем за 3 месяца до выхода. Любые соглашения ограничивающие право на выход ничтожны. Выход из срочного договора до истечения срока или достижения цели признается нарушением. И влечет выплату штрафа, если это предусмотрено Д или возмещение убытков. 4. Иные правомерные основания прекращения , в частности в связи с достижением цели или наступлением отменяющих обстоятельств.

Последствия прекращения: 1. Последствия связанные с порядком несения ответственности перед третьими лицами; 2. С определением судьбы общего имущества. При разделе имущества учитывается доля каждого в общей собственности которая зависит от размера вклада. Товрищ внесший индивидуально определенную вещь вправе требовать ее обратно, при соблюдении интересов остальных и кредитора. При этом гарантии возврата нет. Вещи переданные в общее владение и или пользование возвращаются предоставившим товарищам без вознаграждения если иное не указано в договоре.

Билет №5

В1 Способы защиты гражданских прав

Защита гражданских прав, выражающая обеспечение их осуществления государством, реализуется путем судебной защиты - судами общей юрисдикции, арбитражными, третейскими судами. Если законом предусматривается защита гражданских прав в административном порядке, то соответствующее административное решение может быть обжаловано в суд.

ГК РФ признает также самозащиту гражданских прав, способы которой должны быть соразмерны нарушению и не выходить за пределы действий, необходимых для пресечения нарушения.

Основное же значение в гражданском праве имеет защита под "эгидой государства", которая в ГК РФ определена в виде ряда способов защиты. Они строятся в соответствии с важнейшим началом гражданского права - обеспечением восстановления нарушенных прав. Сообразно этому защита гражданских прав, наряду с самозащитой или иными способами, установленными законом, осуществляется главным образом путем:

- признания права;

- восстановления положения, существовавшего до нарушения права (включая пресекательные действия при нарушении или их угрозе);

- признания сделки недействительной с применением соответствующих последствий (и с учетом различий между оспоримыми и ничтожными сделками, когда не каждая оспоримая сделка признается недействительной);

- признания недействительным акта государственного органа либо органа местного самоуправления или (и) неприменение такого акта;

- присуждения к исполнению обязанности в натуре;

- возмещения убытков;

- взыскания неустойки;

- компенсации морального вреда;

- прекращения или изменения правоотношения;

- неприменения судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, противоречащего закону.

Указанные и иные способы защиты гражданских прав могут быть под известным углом зрения охарактеризованы в качестве необходимых элементов тех или иных гражданских правоотношений. По своему содержанию и значению они во многих случаях образуют гарантии гражданских прав - мер, обеспечивающих их полную и точную реализацию на практике; в целом же они могут быть охарактеризованы в качестве санкций - мер государственно-правового воздействия на нарушителя, основанного на законе.

В2. Ответственность за вред, причиненный государственными органами, органами самоуправления, а также их должностными лицами.

Вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания не соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного органа или органа местного самоуправления, подлежит возмещению. Вред возмещается за счет соответственно казны Российской Федерации, казны субъекта Российской Федерации или казны муниципального образования. Данные статьи регламентируют возможность осуществления судом контрольных полномочий за деятельностью органов исполнительной власти. Установив в ходе судебного процесса незаконность акта, суд должен удовлетворить требование о возмещении вреда. Ещё раз следует отметить, что ответственность за вред, причиненный публичной властью, строится по общим правилам деликтной ответственности.

Билет №6

В1. Понятие и содержание гражданской дееспособности.

Согласно ст 21 ГК РФ Дееспособность – это способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их. В полном объеме она возникает по достижении 18 лет, т.е. с наступления совершеннолетия.

Содержание дееспособности граждан как субъективного права включает следующие возможности, которые можно рассматривать как его составные части:

- способность гражданина своими действиями приобретать гражданские права и создавать для себя гражданские обязанности;

- способность самостоятельно осуществлять гражданские права и исполнять обязанности;

- способность нести ответственность за гражданские правонарушения.

Можно также указать на возможность защиты данного субъективного права от нарушений. Однако такая возможность характерна для любого субъективного права и не может индивидуализировать содержание дееспособности как субъективного права.

Учитывая указанные факторы, закон различает несколько разновидностей дееспособности:

- полная дееспособность- способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять любые допускаемые законом имущественные и личные неимущественные права, принимать на себя и исполнять любые обязанности, т.е. реализовать принадлежащую ему правоспособность в полном объеме

- дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет- Согласно п. 1 ст. 21 ГК гражданская дееспособность возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, т.е. по достижении 18-летнего возраста. Закон знает следующие изъятия из указанного правила. Во-первых, лицо, вступившее в порядке исключения в брак до достижения 18 лет, приобретает дееспособность в полном объеме со времени вступления в брак (п. 2 ст. 21 ГК). Эта норма направлена на обеспечение равноправия супругов и содействует охране родительских прав и других прав лиц, вступающих в брак до достижения 18 лет.

- дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 6 до 14 лет- Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным, именуемое эмансипацией, производится по решению органа опеки и попечительства с согласия обоих родителей, усыновителей или попечителя, а при отсутствии такого согласия - по решению суда.  

В2 Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью.

Статья 1084. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина при исполнении договорных либо иных обязательств 

  Вред, причиненный жизни или здоровью гражданина при исполнении договорных обязательств, а также при исполнении обязанностей военной службы, службы в полиции и других соответствующих обязанностей возмещается по правилам, предусмотренным настоящей главой, если законом или договором не предусмотрен более высокий размер ответственности.

Билет №7

В1 Дееспособность несовершеннолетних. Эмансипация.

 Эмансипация несовершеннолетнего — признание его полностью дееспособным посредством решения органа опеки и попечительства либо суда по достижении шестнадцатилетнего возраста.

В российском гражданском праве несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору, в том числе по контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается предпринимательской деятельностью. целью эмансипации является освобождение несовершеннолетнего от необходимости каждый раз получать от законных представителей согласие на заключение сделок.

Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным имеет место также при вступлении несовершеннолетнего в брак, при этом при расторжении брака полная дееспособность сохраняется. Однако при признании брака недействительным суд может принять решение об утрате несовершеннолетним супругом полной дееспособности с момента, определяемого судом. По достижению 14 лет они вправе заключать сделки с согласия своих законных представителей (родителей, усыновителей, опекунов). С 16 лет граждане становятся полноправными участниками трудовых отношений, могут быть Членами кооперативов и т. д. Определенным комплексом возможностей наделяет несовершеннолетнего и гражданское законодательство. В соответствии с п. 1 ст. 26 ГК несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет сами совершают сделки, но с письменного согласия родителей, усыновителей, попечителя, полученного до или, в виде одобрения, после сделки. В то же время законом (п. 2 ст. 26 ГК) предусмотрен и ряд других элементов дееспособности, которые дают несовершеннолетнему возможность действовать вполне самостоятельно.

Прежде всего речь идет о праве распоряжаться своим заработком, стипендией и иными доходами, в том числе и от предпринимательской деятельности. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет могут быть, согласно п. 4 ст.26 ГК,  ограничены или лишены права самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией или иными доходами. По ходатайству законных представителей либо органа опеки и попечительства суд принимает такое решение при наличии достаточных оснований. Это могут быть неблагоразумная трата денег, растранжиривание (увлечение возмездными азартными играми), приобретение алкогольных напитков, наркотических средств и др.

В2 Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними, недееспособными, ограниченно дееспособными  и гражданами, не способными понимать значение своих действий.

1)Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними в возрасте до 14 лет. Малолетние в возрасте до 6 лет, как и несовершеннолетние до 14 лет, являются полностью неделиктоспособными - они не отвечают за последствия своих действий, вопрос об их вине не ставится и не рассматривается. Не несут они и имущественную обязанность возместить причиненный ими вред. Такая обязанность может быть возложена либо: а) на их родителей (усыновителей) или опекунов (граждан или воспитательные, лечебные учреждения, учреждения социальной защиты и другие аналогичные учреждения, являющиеся опекунами в силу ст. 35 ГК), либо б) на соответствующее учреждение - юридическое лицо, если малолетний находился в нем или был под его надзором в момент причинения вреда, либо в) на иное лицо (физическое или юридическое), осуществляющее надзор за ребенком на основании договора. 2)Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет. Несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет вполне способен осознавать значение своих действий, в связи с чем признается полностью деликтоспособным; именно он будет ответчиком по иску о возмещении вреда.
Однако далеко не всегда несовершеннолетний обладает собственным
заработком или достаточным имуществом. По этой причине обязанность по возмещению вреда может быть субсидиарно возложена на его родителей (усыновителей) или попечителей. Ответственность указанных лиц наступает на общих основаниях. Противоправность и вина оцениваются с позиций наличия у них обязанности по воспитанию и надзору за ребенком. Этим объясняется отсутствие у лиц, возместивших вред, права в регрессном порядке требовать у несовершеннолетнего (в том числе и по достижении им 18 лет) сумм возмещенного ими вреда (п. 4 ст. 1081 ГК). 3)Ответственность за вред, причиненный гражданином, признанным недееспособным. Гражданин, признанный недееспособным ввиду психического расстройства, вследствие которого возникла неспособность понимать значение своих действий или руководить ими (ст. 29 ГК), является полностью неделиктоспособным, т.е. не может быть субъектом обязательства по возмещению вреда. Таким субъектом становится его опекун либо организация, обязанная осуществлять за ним надзор (п. 1 ст. 1076 ГК). Они несут ответственность при наличии вины, которая в данном случае выражается в неосуществлении должного надзора.
В случае выздоровления причинителя обязанность указанных лиц по возмещению вреда не прекращается (п. 2 ст. 1076 ГК), и права регресса они не имеют (п. 4 ст. 1081 ГК).4)
Ответственность за вред, причиненный гражданином, не способным понимать значение своих действий или руководить ими. Согласно п. 1 ст. 1078 ГК дееспособный гражданин или несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет, причинивший вред в таком состоянии, за него не отвечает. Указанная норма, как следует из текста закона, касается лишь дееспособных лиц, временно пребывающих в описанном состоянии, которое может быть вызвано сильным душевным волнением, стрессом, потерей сознания, нетипичной реакцией на алкоголь или другие вещества, и не распространяется на малолетних.

Билет №8

В1 Понятие и признаки юридического лица.

Юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Юридические лица должны иметь самостоятельный баланс или смету.

Традиционно выделяют 4 признака юридического лица:

  1.  имущественная самостоятельность
  2.  организационное единство- Признак организационного единства состоит в том, что каждое юридическое лицо представляет собой организацию, имеющую определенную структуру, а в некоторых случаях филиалы и представительства, органы управления, которые отражены в учредительных документах: уставах, учредительном договоре.
  3.  самостоятельная имущественная ответственность по обязательствам- В соответствии со ст. 56 Гражданского кодекса РФ юридические лица, кроме финансируемых собственником учреждений, отвечают по своим обязательствам всем принадлежащим им имуществом. Имущество юридического лица первоначально формируется путем внесения уставного (складочного) капитала (уставного, паевого фонда) и числится на балансе ( для учреждение – смете).
    Учредитель (участник) юридического лица или собственник его имущества не отвечают по обязательствам юридического лица, а юридическое лицо не отвечает по обязательствам учредителя (участника) или собственника, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Гражданским кодексом РФ либо учредительными документами юридического лица.
     
  4.  выступление в гражданском обороте и в суде от своего имени- Каждое юридическое лицо выступает в гражданском обороте от своего имени, может быть истцом и ответчиком в суде. Согласно ст. 54 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо имеет свое наименование, содержащее указание на его организационно-правовую форму. Наименования некоммерческих организаций, а в предусмотренных законом случаях наименования коммерческих организаций должны содержать указание на характер деятельности юридического лица. Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, должно иметь фирменное наименование, включающее в себя указание на организационно-правовую форму и отличительный элемент юридического лица (например, Общество с ограниченной ответственностью «Большевик»). 

В2. Патентное право: понятие, субъекты, объекты.

Патентное право в объективном смысле есть совокупность норм, регулирующих имущественные и личные неимущественные отношения, возникающие в связи с признанием авторства и охраной изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, установлением режима их использования, материальным и моральным стимулированием и защитой права их авторов и патентообладателей. В субъективном смысле патентное право представляет собой имущественное или личное неимущественное право конкретного субъекта, связанное с определенным изобретением, полезной моделью или промышленным образцом.

Объекты патентных прав :

1. Объектами патентных прав являются результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, отвечающие установленным настоящим Кодексом требованиям к изобретениям и полезным моделям, и результаты интеллектуальной деятельности в сфере художественного конструирования, отвечающие установленным настоящим Кодексом требованиям к промышленным образцам. 

2. На изобретения, содержащие сведения, составляющие государственную тайну (секретные изобретения), положения настоящего Кодекса распространяются, если иное не предусмотрено специальными правилами статей 1401 - 1405 настоящего Кодекса и изданными в соответствии с ними иными правовыми актами. 

3. Полезным моделям и промышленным образцам, содержащим сведения, составляющие государственную тайну, правовая охрана в соответствии с настоящим Кодексом не предоставляется. 

Субъектами патентных прав: являются авторы изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, патентообладатели, а также другие лица, приобретающие по закону или договору некоторые патентные права. 

Билет №9

В1 Порядок возникновения юридических лиц

Порядок возникновения юридических лиц устанавливается законодательством, регламентирующим деятельность предприятий, организаций или учреждений данного вида.

Существует несколько способов возникновения юридических лиц:

1)Распорядительный порядок действует, когда юридическое лицо возникает на основе распоряжения собственника имущества (в большинстве случаев –– государственные предприятия и организации).

Предприятие может создаваться по решению собственника имущества или органа, уполномоченного собственником.

2)Разрешительный порядок имеет место, когда для возникновения юридического лица необходимо согласие какого-либо органа, предприятия или организации.

3)Явочно-нормативный порядок применяется, если для этого не требуется чьего-либо распоряжения или разрешения (например, кооператив организуется по желанию граждан исключительно на добровольных началах).

4)Договорно-правовой порядок состоит в том, что юридическое лицо образуется исключительно на основании учредительного договора, заключаемого предприятиями, организациями или гражданами (хозяйственные товарищества, ассоциации и концерны, создаваемые юридическими лицами).

Все перечисленные способы могут быть сведены к двум: явочно-нормативному (иначе – регистрационному), включающему создание юридического лица по решению (распоряжению) собственника или в соответствии с учредительным договором нескольких собственников, и разрешительному.

В2 Авторское право: понятие, субъекты, объекты.

Авторское право в объективном смысле - совокупность норм гражданского права (гражданско-правовой институт), регулирующих отношения по признанию авторства и охране произведений науки, литературы и искусства, установлению режима их использования, наделению их авторов неимущественными и имущественными правами, защите прав авторов и других правообладателей.

Авторское право в субъективном смысле - это субъективное право автора или иного правообладателя по использованию произведения науки, литературы или искусства.

Субъектами авторского права являются создатели произведений науки, литературы и искусства (авторы, в том числе соавторы, составители сборников), их правопреемники (наследники, лица, приобретшие исключительные нрава по авторскому договору) или работодатели и другие лица, приобретающие по закону или договору исключительные авторские права. В качестве авторов могут выступать только физические лица, в качестве иных субъектов авторского права и физические, и юридические лица.

Также к объектам авторского права относятся производные и составные произведения.

Производными являются самостоятельные произведения, органически связанные с другими произведениями и служащие их внешней формой (обзоры, переводы, аннотации, рефераты, резюме, обработки, инсценировки, аранжировки и иные переработки произведений науки, литературы и искусства).

Составными произведениями являются произведения, представляющие собой результат творческого труда по подбору или расположению материалов (сборники, антологии, базы данных).

Билет №10

В1 Реорганизация юридических лиц

Статья 57. Реорганизация юридического лица 

  1. Реорганизация юридического лица (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) может быть осуществлена по решению его учредителей (участников) либо органа юридического лица, уполномоченного на то учредительными документами. 

2. В случаях, установленных законом, реорганизация юридического лица в форме его разделения или выделения из его состава одного или нескольких юридических лиц осуществляется по решению уполномоченных государственных органов или по решению суда. 

Если учредители (участники) юридического лица, уполномоченный ими орган или орган юридического лица, уполномоченный на реорганизацию его учредительными документами, не осуществят реорганизацию юридического лица в срок, определенный в решении уполномоченного государственного органа, суд по иску указанного государственного органа назначает внешнего управляющего юридическим лицом и поручает ему осуществить реорганизацию этого юридического лица. С момента назначения внешнего управляющего к нему переходят полномочия по управлению делами юридического лица. Внешний управляющий выступает от имени юридического лица в суде, составляет разделительный баланс и передает его на рассмотрение суда вместе с учредительными документами возникающих в результате реорганизации юридических лиц. Утверждение судом указанных документов является основанием для государственной регистрации вновь возникающих юридических лиц. 

3. В случаях, установленных законом, реорганизация юридических лиц в форме слияния, присоединения или преобразования может быть осуществлена лишь с согласия уполномоченных государственных органов. 

4. Юридическое лицо считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. 

При реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему другого юридического лица первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица. 

В2 Принятие наследства. Отказ от наследства.

 Статья 1152. Принятие наследства 

  1. Для приобретения наследства наследник должен его принять. 

Для приобретения выморочного имущества (статья 1151) принятие наследства не требуется. 

2. Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось. 

При призвании наследника к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства и тому подобное) наследник может принять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям. 

Не допускается принятие наследства под условием или с оговорками. 

3. Принятие наследства одним или несколькими наследниками не означает принятия наследства остальными наследниками. 

4. Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации. 

  Статья 1153. Способы принятия наследства 

  1. Принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство. 

Если заявление наследника передается нотариусу другим лицом или пересылается по почте, подпись наследника на заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом, должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия (пункт 7 статьи 1125), или лицом, уполномоченным удостоверять доверенности в соответствии с пунктом 3 статьи 185.1 настоящего Кодекса. 

(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 100-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции

Принятие наследства через представителя возможно, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на принятие наследства. Для принятия наследства законным представителем доверенность не требуется. 

2. Признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности если наследник: 

вступил во владение или в управление наследственным имуществом; 

принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц; 

произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества; 

оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.

Статья 1157. Право отказа от наследства 

  1. Наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц (статья 1158) или без указания лиц, в пользу которых он отказывается от наследственного имущества. 

При наследовании выморочного имущества отказ от наследства не допускается. 

2. Наследник вправе отказаться от наследства в течение срока, установленного для принятия наследства (статья 1154), в том числе в случае, когда он уже принял наследство. 

Если наследник совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства (пункт 2 статьи 1153), суд может по заявлению этого наследника признать его отказавшимся от наследства и по истечении установленного срока, если найдет причины пропуска срока уважительными. 

3. Отказ от наследства не может быть впоследствии изменен или взят обратно. 

4. Отказ от наследства в случае, когда наследником является несовершеннолетний, недееспособный или ограниченно дееспособный гражданин, допускается с предварительного разрешения органа опеки и попечительства. 

Билет №11

В1 Общества с ограниченной ответственностью: особенности правового положения.

Общество с ограниченной ответственностью -  это учрежденное одним или несколькими лицами общество, уставной капитал которого разделен на доли определенных учредительными документами размеров; участники такого общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах внесенных вкладов (п.1 ст.87 ГК РФ)

Правовое регулирование: ФЗ от 8.02.1998 г. №14 «Об обществах с ограниченной ответственностью», ст. 87-94 ГК РФ; Общими положениями о товариществах и обществах (ст. 66-68 ГК РФ) основными положениями о юр. лицах (ст. 48-65 ГК РФ).

В отношении обществ не могут применяться правила о других коммерческих организациях, а правила об обществах могут применяться к обществам с дополнительной ответственностью. Общество – это форма ведения бизнеса, обеспечивает обособление и объединение капитала (а не участвующих в нем лиц). Закон ставит на первое место разделенный на доли уставной капитал, а не участников, занимающихся от имени созданной ими организации предпринимательской деятельностью. Уставной капитал выполняет гарантийную функцию – определяет минимальный размер имущества общества, гарантирует интересы кредиторов, однако законно формируются и иные вопросы, и механизмы динамики уставного капитала. Напр: увеличение капитала возможно за счет имущества самого общества, дополнительных вкладов, третьих лиц, если не противоречит уставу.  Доля в уставном капитале имеет прямое влияние на распределяемую между участниками прибыль общества. На общем собрании каждый участник имеет число голосов пропорциональное его доле в уставном капитале. Общество может иметь статус дочернего по отношению к другому хозяйствующему обществу или товариществу зависимого по отношению к другому хоз обществу. Общество – популярная и распространенная форма, соединившая в себе максимум положительного и минимум отрицательного. Отсутствие особых требований к участникам, а главное их ответственности по долгам, простота устройства и создания. Общество не вправе выпускать акции, которые являются исключительным атрибутом акционерных обществ. Фирма должна содержать наименование и слова «с ограниченной ответственностью».

Создание. Может быть создано первоначально (путем учреждения) или в результате реорганизации (и правопреемства), в том числе преобразования хоз. товариществ, производственного кооператива или акционерного общества, а также ОДО. Учредительным документом является учредительный договор и утверждаемый им устав, а если общество учреждается одним лицом то только утвержденный им устав. Если число участников увеличится то заключают уч. договор. Учредительные документы содержат: сведения об уставном капитале и доле каждого из участников, о сроке порядке размере внесения ими вкладов, об ответственности за нарушение обязанностей, о составе управления и их компетенции и  др. ст 12 ФЗ Об ООО. Общество считается созданным с момента его гос регистрации. (внесение территориальными налогововыми органами записи в ЕГРЮЛ. Оно создается на неопределенный срок если иное не указано в уставе.

Участники. Общество – форма объединения капитала, поэтому никаких особых требований к участникам не предъявляется, не требуется личного участия и не возлогается функции осущ от имени общества предприним дея-ти. Минимальное число участников – 1 лицо, максимально – 50 чел. При превышении числа участников общество преобразовывается в ОАО либо производственный кооператив иначе подлежит ликвидации. Участниками могут быть граждане и юр. лица, кроме: гос и мун органов, если иное не уст законом; учреждения участвуют в обществе с разрешения собственника, отдельным категориям граждан закон запрещает участвовать или ограничить участие, участником одночленного общества не может быть одночленное общество. Основные права участников: получать информ о дея-ти, знакомиться с бухгалтерской и иной док-цией, получать прибыль, отчуждать долю или ее часть и др. и Основные обязанности: вносить вклады и сохранять конфиденциальную информ о дея-ти общества. Помимо основных указанных в законе участник может иметь дополнительные права и обязанности указанные в уставе. Участник вправе в любое время выйти из общества независимо от согласия других участников и получить стоимость части его имущества (или имущество в натуре) соответствующей его доле в уставном капитале. Аналогично право на получение части имущ-ва предусмотрено в случае универсального правопреемства и при исключении участника. Участник может быть исключен из общества в судебном порядке по требованию других участников, доли которых в совокупности составляют не менее 10% уставного капитала, требует согласия остальных полных товарищей.

Управление. Компетенция органов управления и порядок принятия ими решений определяется законом и уставом. Общее собрание участников – высший орган общества. К его компетенции относят: изменение устава и уставного капитала, образование исполнительных органов общества и их прекращение, утверждение годовой отчетности, распределение прибыли и убытков, избрание ревизионной комиссии и др. В обществе может быть создан совет директоров (наблюдательный совет). Исполнительный орган – коллегиальный (правление, дирекция и др), подотчетны общему собранию и совету директоров. Для проверки фин-хоз дея-ти в общества с кол-вом участников более 15 чел. создается ревизионная комиссия.

Имущество. Общество является собственником имущества, переданного ему в виде вкладов его учредителями (участниками), а также приобретенного в ходе своей дея-ти, при этом участники имеют обязательственные права: должны вносить вклады двух видов – в уставной капитал, а если предусм уставом, то еще в имущество общества. Уставной капитал должен быть не менее 100 МРОТ и должен быть оплачен не менее чем наполовину на момент регистрации общества. Оставшаяся часть подлежит оплате в первый год дея-ти. Вкладом явл любое имущество, ценные бумаги, деньги, вещи и имущественные права либо иные права имеющие денежную оценку кроме исключений предусм уставом. Оценка не денежных вкладов проводится на общем собрании. Оценка не денежного превышающего 200 МРОТ проводится независимым оценщиком. Участники могут передавать вклады не только в собственность общества, но и в пользование. Участник вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале одному (нескольким) другим участникам, а если не запрещает устав то третьему лицу. Доли в уставном капитале переходят правопреемникам общества, если учредительные док-ты не связывают возможность такого перехода с согласием остальных. Доля в уставном капитале – объект обогащения взыскания по личным долга участника при недостатке у него имущ-ва для покрытия. Общество либо выплачивает кредитору долю участника-должника, либо она подлежит продаже с публичных торгов.

Ответственность. Общество несет ответственность по обязательствам всем принадлежащим ему имуществом и не отвечает по обязательствам участников. При недостаточности имущества участники не несут ответ-ти, они несут риск убытков связанный с дея-тью общества, в пределах стоимости внесенных вкладов. Участники несут ответственность если они не снесли полностью свой вклад, при этом такая ответ-ть явл солидарной и ограничена стоимостью невнесенного вклада. Участник отвечает как солидарный должник, если общество имеет статус дочернего, а его участник – основного общества, и имеет право оказывать влияние на дочернее и др. Участник может быть привлечен к субсидиарной ответственности в условиях банкротства общества и др.

Реорганизация и ликвидация. Общество может преобразовываться в ОДО, акционерное общество, производственный кооператив и не может преобразовываться в товарищество. Помимо традиционного передаточного акта и разделительного баланса можно встретить и договор о слиянии и присоединении. При ликвидации обществ после расчетов с кредиторами остаточное имущество распределяется: в первую очередь выплачивается распределенная, но не выплаченная прибыль, во вторую – прочее имущество делится между всеми участниками пропорционально их долям в уставном капитале.

В2 Охрана наследственного имущества и управление им.

Нотариус и исполнитель завещания самостоятельно либо по требованию одного или нескольких наследников обязаны принимать все необходимые меры по охране наследства и управления им (в том числе - по установлению состава наследников, установлению и охране наследственного имущества). Срок соответствующей деятельности нотариуса и исполнителя определяется объемом работы, другими факторами, но не более шести (в отдельных случаях - девяти) месяцев со дня открытия наследства. В законодательстве определяется порядок охраны и управления наследственным имуществом, включая опись имущества, организацию его хранения по договорам хранения и доверительного управления.

Необходимые расходы, вызванные предсмертной болезнью наследодателя, расходы на его достойные похороны, расходы на охрану наследства, управление им и исполнение завещания, возмещаются за счет наследства в пределах его стоимости.

Для осуществления расходов на достойные похороны наследодателя могут быть использованы любые принадлежавшие ему денежные средства, в том числе во вкладах или на счетах в банках. Банки, во вкладах или на счетах которых находятся денежные средства наследодателя, обязаны по постановлению нотариуса предоставить их лицу, указанному в постановлении нотариуса, для оплаты отмеченных расходов. Вместе с тем размер средств, выдаваемых банком на похороны имеет предел - как уже отмечалось, они не должны превышать ста минимальных размеров оплаты труда, установленных законом на день получения этих расходов.

Билет №12

В1 Акционерное общество: понятие, виды, их сравнительная характеристика.

Акционерное общество – это коммерческая организация, уставной капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участников (акционеров) по отношению к обществу; акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. В отношении указанного общества действует ФЗ от 26.12.1995 г. №208 Об акционерных обществах, ст 96-104 ГК РФ, общие положения о хоз обществах и товариществах, основные положения о юр лицах. Современное акционерное общество может быть двух типов – открытое и закрытое. Принципиальная разница между ними в том, что открытое общество вправе проводить открытую (публичную) подписку на выпускаемые акции и осуществлять свободную их продажу. Как правило открытое общество может проводить и закрытую подписку на выпускаемые акции. Напротив, акции закрытого общества распределяются только среди его учредителей или иного заранее определенного круга лиц и не могут отчуждаться посредством открытой подписки или иным образом предлагаться для приобретения неограниченному кругу лиц. Акционеры закрытого общества имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами, а если акционеры не реализовали свое право то право может быть у самого общества. Так же имеются и другие различия: максимально допустимая численность участников акционеров в открытых обществах закон не ограничивает кол-ва участников, а в ЗАО – 50 человек. Характер дея-ти в обществе: в ОАО – публичная. В уставном капитале: в ОАО – не ниже 1000, а в ЗАО – 100 МРОТ и др. По большому счету ЗАО сопоставимо с ООО но отличается правом выпуска акций. Всякое акционерное общество представляет собой форму объединения капитала. Устойчивость товариществ зависит от личного участия, а устойчивость обществ с ограниченной (дополнительной) ответ-тью и кооперативов – от реализации участником при его выходе из организации права на получение имущества данной организации, а так же всякий акционер не может требовать от самого общества каких-либо выплат: он может только продать имеющиеся у него акции другому лицу и выйти из общества. Отсюда следует что устойчивость акционерного общества не зависит от динамики акционеров, а его капитал гарантирован от уменьшения при выходе и отличается максимальной автономностью. Фирма акционерного общества должна содержать его наименование и указание на то, что общество является акционерным и на его тип (ЗАО или ОАО).

Создание. Может быть создано первоначальным путем (путем учреждения) или в результате реорганизации (и правопреемства), в том числе преобразования хозяйственного товарищества, др хоз обществ, производственного кооператива. Учреждение общества осущ по решению учредителей, которое отражает результаты их голосования, решение о создании общества, учреждение устава, избрание органа управления. Если у общества один учредитель то в его решении должен быть определен размер уставного капитала, категории и типы акций, порядок их оплаты. Если учредителей несколько, то они заключают между собой письменный договор. Данный договор явл договором о совместной деятельности и исчерпывает себя с достижением цели – созданием акционерного общества. Единственный учредительный документ – устав, что отличает акционерное общество от других хоз обществ и товариществ. Устав содержит сведения о типе фирмы, месте нахождения, размере уставного капитала, категориях и типах размещаемых акций, правах акционеров, структуре и компетенциях органов управления, филиалах и представительствах и др. В обществе существует реестр акционеров, ведение которого обеспечивает общество с момента гос регистрации общества. Заключение учредительного договора не целесообразно, из за неудобства применения, т к большое кол-во акционеров и их территориальная разбросанность, вносить изменения в договор в таких условиях неудобно. С момента гос регистрации общество считается созданным и приобретает правоспособность. Как правило создается без ограничения срока.

Акционеры. Это участники общества, передавшие свое имущество в его собственность в обмен на обязательственное право. Требования к участникам совпадают с требованиями к участникам ООО(ОДО) А отличием ОАО является то что возможно участие в нем всех граждан без исключения; не ограничивает общее число их акционеров; возможно участие публичного субъекта как учредителя. Акционеры – обладатели акций (ценных бумаг), которые могут быть только именными, а с формальной точки – документарные и бездокументарные. Акционеры могут размещать 2 категории акций – обыкновенные и привилегированные. Каждая обыкновенна акция имеет одинаковый номинал и объем прав, в том числе на участие в собрании и голосовании по всем вопросом компетенции, на получение девидентов. Привилегированная акция должна иметь одинаковый номинал и предоставляет одинаковый объем прав только в рамках одного и того же типа. Она не дает права голоса на общем собрании но определеяет фиксированный размер девидента и ликвидационной квоты. Привилегированная акция  дает право голоса в случаях: по вопросам ликвидации и реорганизации; по вопросам изменения и дополнения устава и др. Перечень исчерпывающий. Закон не разрешает конвертацию обыкновенных акций в привилегированные, но в ряде случаев не запрещает превращение привилегированных в обыкновенные. Акционеры могут быть владельцами как целых так и дробных акций. Изначально все акции целые. Дробными они становятся в результате протекающих внутренних процессов в обществе. Дробление акций либо намеренное либо в результате невозможности приобретения целых акций. Дробные могут быть как в ОАО так и ЗАО, дают право от целой акции владельцу, могут быть часть акции как обыкновенной так и привилегированной, имеют такую же обороноспособность, как и целая, у одного акционера суммируется с другими дробными акциями той же категории и получается целое число и др.

Управление. Имеет органы управления, компетенция и порядок принятия решения определяется Законом и уставом. Нет жесткой зависимости между участием в обществе и пребыванием в органе управления, т.е. орган может формироваться не только из числа акционеров. Высший орган – общее собрание акционеров, к исключительной компетенции которого отнесено изменение устава, размера уставного капитала, избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии, утверждение годовых отчетов и др. В обществе с числом акционеров более 50 создается совет директоров (наблюдательный совет), уставом определена его компетенция, такая как определение направления дея-ти, созыв собрания и определение повестки дня и др. Исполнительный орган – подотчетный общему собранию и совету директоров может быть коллегиальный и/или единоличный, т.е во всяком обществе должен быть единоличный – директор, ген. директор. Либо коллегиальный – правление, дирекция и др. Так же ревизионная комиссия (ревизор) контроль фин-хоз деятельности.

Имущество. Общество как и все рассматриваемые формы коммерческих организаций – собственник имущества, переданного ему в виде вкладов и приобретенного в процессе дея-ти. Уставной капитал составляется из стоимости акций (обыкновенных так и привилегированных) приобретенных акционерами. Минимальный уставной капитал ЗАО – 100, ОАО – 1000  МРОТ. Акция – именная ценная бумага, акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия акционеров и общества. Допускается приобретение акций самим обществом, они поступают в распоряжение общества, но не дают права голоса, не начисляются дивиденды. Общество должно их реализовать по цене не ниже рыночной в течение года с момента приобретения. Акция может выступать объектом для обращения взыскания по личным долгам акционера.

Ответственность. Вопросы ответственности решаются, так же как и в ООО. Общество несет ответственность всем принадлежащим ему имуществом и не отвечает по обязательствам своих акционеров. При недостаточности имущества общества акционеры не несут ответственности по обязательствам общества: они несут риск убытков связанных с деятельностью в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры несут ответственность по обязательствам общества, если они не полностью оплатили акции, при этом ответственность явл солидарной и ограничена пределами неоплаченной стоимости. Акционер может быть привлечен к субсидиарной ответственности в условиях банкротства общества.

Реорганизация и ликвидация. По мимо передаточного акта и разделительного баланса так же предусмотрен договор о слиянии или присоединении, в котором отражен порядок реорганизации и условия, а так же порядок конвертации акций. Невозможно слияние с неакционерной организацией или присоединение к ней, а продуктом выделения не может быть также неакционерная организация. В то же время акционерное общество может преобразоваться в ООО (ОДО) или производственный кооператив – некоммерческое партнерство. На ликвидацию оказывают категории и типы акций. Во первых производятся расчеты по акциям которые должны быть выкуплены обществом, а во вторую - привилегированные акции в части начисленных дивидендов, в третью – распределяется имущество между владельцами обыкновенных акций  и всех типов привилегированных.

В2 Наследование по завещанию.

Завещание - это распоряжение своим имуществом наследодателем на случай его смерти, "его последняя воля" в отношении принадлежащего ему имущества, иных прав, совершенное в предусмотренной законом форме и с соблюдением правил, установленных ГК РФ.

Правовые основы наследования по завещанию по действующему российскому гражданскому законодательству могут быть выражены в следующих общих положениях.

1. Завещание является единственным путем, позволяющим в соответствии с гражданским законом распорядиться своим имуществом (собственностью) на случай смерти.

2. Российское гражданское законодательство в соответствии с принципом диспозитивности устанавливает свободу завещания. Наследодатель (завещатель) вправе по своему усмотрению завещать любое свое имущество любым лицам, как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону, любым образом определять доли наследников в наследстве (в том числе лишать наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения), а также включать в завещание иные распоряжения, предусмотренные ГК РФ, отменять или изменять совершенное завещание, составлять на свое имущество, его части одно или несколько завещаний.

Кроме того, завещатель вправе подназначить наследника - указать в завещании другого наследника на случай, если назначенный им наследник или наследник завещателя по закону умрет до открытия наследства, или не успеет вовремя его принять, или откажется от него, или будет отстранен от наследования как недостойный (ст. 1121).

3. Гражданское законодательство обеспечивает тайну завещания. Завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, об изменении или отмене завещания. Никто, ни нотариус, ни переводчик, ни граждане, подписывающие завещание вместо завещателя, ни свидетели, никакое иное лицо не вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены. При нарушении тайны завещания завещатель вправе потребовать компенсации морального вреда, применить другие способы защиты права.

4. Юридический приоритет наследования по завещанию. Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием. В ст. 1111 ГК РФ отражено значение завещания в современном обществе, его перспектива в области, регулируемой гражданским правом.

Вместе с тем государство в полной мере обеспечивает в области наследования по завещанию проведение принципов справедливости, добросовестности, разумности, принимает меры к тому, чтобы исключить (или, по крайне мере, свести к минимуму) возникающие в области наследования конфликты.

Так, усмотрение завещателя ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве. Имущество, завещанное двум или нескольким наследникам без указания их долей, считается завещанным наследникам в равных долях. Ст. 1122 ГК РФ предусматривает особые возникающие здесь случаи и их последствия, в частности, при завещании в отношении неделимой вещи.

Билет №13

В1 Государственные и муниципальные унитарные предприятия как юридические лица.

Унитарное предприятие – коммерческая организация, не наделенная правом собственности на закрепленное за ней собственником имущество, которое является неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям паям), в том числе между работниками предприятия.

Правовое регулирование: ФЗ от 14.11.2002 г. № 161 О гос и мун унитарных предприятиях; параграф 4, гл 4 ГК РФ. Они имеют ряд особенностей: они могут быть только публичными – государственные или муниципальные, т.е. не могут учреждаться физ или юр лицами. Они имеют особый имущественный статус: собственником имущ-ва является учредитель, он же обладает данным имуществом на основе ограниченного права хоз ведения или оперативного управления. В зависимости от уровня создания предприятия могут быть федеральными, региональными и муниципальными. Предприятия не могут создаваться на основе объединения имущества, находящегося в соб-ти разных публичных субъектов – РФ, субъектов РФ, или мун обр-ий. Учредителем унитарного предприятия может быть РФ, ее субъекты или мун обр-ие. Предприятия всегда создаются для обеспечения экономических потребностей одного отдельно взятого публичного субъекта. Унитарные предприятия могут быть реорганизованы в форме слияния или присоединения, если их имущество принадлежит одному и тому же соб-ку. Правомочия соб-ка не могут быть переданы любому другому публичному образованию. Поскольку предприятии – субъект несобственник, его фирма должна содержать указание на собственника его имущества. Существуют запреты и ограничения по созданию предприятием других юр лиц или участия в них. Предприятия не могут создавать другие унитарные предприятия (дочерние), быть учредителями (участниками) кредитных организаций, тогда как их участие в иных организациях (коммерческих и некоммерческих) возможно только с согласия соб-ка.

Виды предприятий. Предприятия любого уровня могут создаваться на праве хозяйственного ведения (ст 114) или оперативного управления, могут быть созданы на базе всякого гос а также мун имущ-ва. (ст 115).  

Создание. Единственным учредительным документом явл устав, утверждаемый уполномоченным гос органом или органом МСУ.

Унитарное предприятие - это коммерческая организация, осуществляющая производственную, иную хозяйственную деятельность в качестве государственного или муниципального предприятия и наделенная в отношении закрепленного за ней собственником имущества правом хозяйственного ведения или (казенное предприятие) правом оперативного управления.

Среди норм, установленных в отношении унитарных предприятий в ГК РФ (ст. 113-115) и в специальном Федеральном законе от 14 ноября 2002 г. N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", (далее - Закон об унитарных предприятиях), существенное значение имеют, в частности, следующие.

Унитарные предприятия действуют на основании норм Гражданского кодекса (как это записано и в Законе об унитарных предприятиях), а также учредительных документов (уставов). В соответствии с этим их правовое положение в принципе такое же, как и положение иных субъектов гражданского права, юридических лиц. Вместе с тем введен ряд ограничений, в том числе при совершении сделок, которые не позволяют им в полной мере участвовать в товарно-рыночных отношениях.

В форме унитарного предприятия могут быть созданы только государственные и муниципальные предприятия. Руководитель предприятия назначается собственником либо уполномоченным собственником органом и им подотчетен.

Имущество государственного или муниципального унитарного предприятия (в последующем - "предприятия") находится соответственно в государственной или муниципальной собственности. Оно принадлежит предприятию на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, позволяющем предприятию участвовать в гражданском обороте. Это имущество является неделимым, не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками предприятия. В то же время предприятие отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом; но оно не несет ответственности по обязательствам собственника имущества.

ГК РФ и Закон об унитарных предприятиях различают два основных вида унитарных предприятий:

- предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения (ст. 114 ГК РФ);

- предприятие, основанное на праве оперативного управления, - казенное предприятие (ст. 115 ГК РФ).

а) Предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения.

Право хозяйственного ведения, на котором основаны предприятия этого вида, является по своей сути вещным правом общедозволительного действия, близким к праву собственности, за исключением права распоряжения в том его значении, которое влияет на судьбу государственного или муниципального имущества. Размер уставного фонда предприятия не может быть менее суммы, определенной законом и необходимой для удовлетворения требований кредиторов. Кроме того, предусмотрены правила, связанные с порядком и последствиями увеличения или уменьшения размера уставного фонда.

До государственной регистрации предприятия его уставный фонд должен быть полностью оплачен собственником.

Собственник имущества унитарного предприятия, как уже отмечалось, не отвечает по долгам предприятия (за исключением случаев, указанных п. 3 ст. 56 ГК РФ, предусматривающим возможность субсидиарной ответственности).

б) Казенное предприятие, основанное на праве оперативного управления. Право оперативного управления является вещным правом разрешительного порядка - оно дозволяет казенному предприятию строго определенные действия, акты. Предприятия этого вида создаются, реорганизуются и ликвидируются на основе федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности.

Собственник имущества несет субсидиарную ответственность по обязательствам казенного предприятия при недостаточности его имущества.

В2 Наследование по закону.

Наследование по закону - это переход имущества умершего (наследства, наследственного имущества) к другим лицам при отсутствии завещания, на основании очередности в порядке, предусмотренном законом.

Принцип очередности означает, что закон устанавливает последовательные группы наследников, причем так, что каждая последующая очередь наследует, если нет наследников предшествующих очередей, то есть если они:

вообще отсутствуют;

никто из них не имеет права наследовать (в частности, все они отстранены от наследования);

лишены наследства;

никто из них не принял наследства или все они отказались от наследства.

В пределах одной очереди наследники наследуют в равных долях, за исключением лиц, наследующих по праву представления: они наследуют на равных основаниях, но в пределах одной доли.

Если вообще отсутствуют какие-либо лица, которые могли быть призваны к наследованию, либо никто из наследников не принял наследства, либо кто-либо из наследников не приняли его без указания на то, в пользу кого совершен такой отказ, имущество умершего считается выморочным.

Согласно ГК РФ такое имущество в порядке наследования по закону переходит в собственность Российской Федерации.

Билет №14

В1 Полные товарищества и товарищества на вере: сравнительная характеристика.

Хозяйственные общества и хозяйственные товарищества:

сравнительный анализ

Хозяйственные товарищества и общества - это основная разновидность коммерческих организаций с разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) уставным, складочным капиталом, принадлежащим товариществу или обществу на праве собственности (ст. 66 ГК РФ).

В число хозяйственных товариществ и обществ входят:

- полное товарищество;

- товарищество на вере;

- общество с ограниченной ответственностью;

- общество с дополнительной ответственностью;

- акционерное общество.

Законодательное регулирование деятельности хозяйственных товариществ и обществ одинаково определяет характер прав учредителей (участников) в отношении юридического лица и его имущества - участники утрачивают право собственности на свое имущество, передаваемое товариществу (обществу) в качестве вклада. Это имущество становится собственностью юридического лица. Вместо права собственности участники приобретают требования обязательственно-правового характера к этим юридическим лицам.

Вкладом в имущество хозяйственного товарищества или общества могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку. Денежная оценка вклада участника хозяйственного общества производится по соглашению между учредителями (участниками) общества и в случаях, предусмотренных законом, подлежит независимой экспертной проверке (п. 6 ст. 66 ГК РФ).

Статья 67 ГК РФ устанавливает общие права и обязанности участников хозяйственного товарищества или общества. В частности, участники хозяйственного товарищества или общества вправе участвовать в управлении делами товарищества или общества, получать информацию о деятельности товарищества или общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией; принимать участие в распределении прибыли; получать в случае ликвидации товарищества или общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость. Среди обязанностей выделены обязанность вносить вклады в порядке, размерах, способами и в сроки, которые предусмотрены учредительными документами; не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности товарищества или общества.

Необходимо отметить, что это только наиболее общие права и обязанности, принадлежащие участникам хозяйственного товарищества или общества. Регламентация других прав и обязанностей содержится в специальных нормах Кодекса и федеральных законов, посвященных отдельным видам хозяйственных товариществ и обществ.

Для хозяйственных товариществ и обществ характерны также и существенные различия. Во-первых, если хозяйственные товарищества представляют собой, прежде всего, объединения лиц для совместной деятельности, то хозяйственные общества - это объединения капиталов. Данная особенность является причиной второго различия между хозяйственными товариществами и обществами: хозяйственные товарищества предполагают личное непосредственное участие его учредителей (полных товарищей) в деятельности товарищества (поэтому можно быть полным товарищем только в одном хозяйственном товариществе), в то время как в хозяйственных обществах такое участие не требуется, но и не исключается.

Различаются хозяйственные товарищества и общества также и по субъектному составу участников. Участниками полных товариществ и полными товарищами в товариществах на вере могут быть индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации. В то же время участниками хозяйственных обществ и вкладчиками в товариществах на вере, помимо индивидуальных предпринимателей и коммерческих организаций, могут быть граждане и юридические лица. Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать участниками хозяйственных обществ и вкладчиками в товариществах на вере, если иное не установлено законом. Финансируемые собственниками учреждения могут быть участниками хозяйственных обществ и вкладчиками в товариществах с разрешения собственника, если иное не установлено законом.

По-разному Кодекс регламентирует вопросы ответственности учредителей (участников) хозяйственных товариществ и обществ по обязательствам данных юридических лиц. Так, участники полного товарищества и полные товарищи в товариществе на вере солидарно несут субсидиарную ответственность своим имуществом по обязательствам товарищества. Участники хозяйственных обществ по общему правилу не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов (принадлежащих им акций). Исключение составляют участники общества с дополнительной ответственностью, которые солидарно несут субсидиарную ответственность по обязательствам общества своим имуществом в одинаковом для всех кратном размере к стоимости их вкладов, определяемом учредительными документами общества. Вкладчики в товариществе на вере (коммандитисты), подобно участникам общества с ограниченной ответственностью, не отвечают по обязательствам товарищества и несут риск убытков в пределах сумм внесенных ими вкладов.

Полное товарищество

Полным товариществом признается товарищество, участники которого (полные товарищи) в соответствии с заключенным между ними договором занимаются предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несут ответственность по обязательствам товарищества принадлежащим им имуществом (ст. 69 ГК РФ).

Полная имущественная ответственность товарищей по обязательствам товарищества определяет положение о том, что любое лицо может быть участником только одного полного товарищества. Полное товарищество действует на основании единственного учредительного документа - учредительного договора, который кроме общих для юридических лиц положений (ст. 52 ГК РФ) положений должен содержать сведения о размере и составе складочного капитала, о долях и вкладах товарищей и ряд других, специальных для полного товарищества положений (ст. 70 ГК РФ).

Полное товарищество не имеет индивидуального исполнительного органа. Управление деятельностью полного товарищества осуществляется по общему согласию всех участников, имеющих по одному голосу, если учредительным договором не предусмотрено иное. Ведение дел полного товарищества осуществляется по общему правилу всеми участниками ("один за всех и все за одного"). При изменении состава участников полного товарищества (выход участника, смерть участника и т.д.) по общему правилу товарищество прекращает свою деятельность, если учредительным договором или соглашением оставшихся участников не предусмотрено иное.

Товарищество на вере

Это товарищество, в котором наряду с участниками, осуществляющими от имени товарищества предпринимательскую деятельность и отвечающими по обязательствам товарищества своим имуществом (полные товарищи), имеется один или несколько участников - вкладчиков. Эти вкладчики (коммандитисты) несут риск убытков, связанных с деятельностью товарищества, в пределах сумм внесенных ими вкладов и не принимают участия в осуществлении товариществом предпринимательской деятельности (ст. 82 ГК РФ). По сути товарищество на вере представляет собой переходную форму от полного товарищества к обществам с ограниченной ответственностью.

Среди норм, установленных в ГК РФ в отношении товарищества на вере (ст. 82-86 ГК РФ), существенное значение имеют, в частности, следующие.

В данной разновидности товарищества установлены принципиальные различия между полными товарищами (их положения и действия регулируются в основном нормами о полном товариществе) и коммандитистами, статус, права и обязанности которых в основном определяются их положением вкладчиков.

Согласно ГК РФ, лицо может быть полным товарищем только в одном коммандитном товариществе. Управление деятельностью товарищества на вере осуществляется полными товарищами (руководствуясь в основном нормами о полном товариществе). Таким образом, полные товарищи в товариществе на вере:

- непосредственно участвуют в предпринимательской деятельности товарищества;

- участвуют в управлении товариществом. Ведение дел от имени товарищества осуществляется либо каждым из полных товарищей, либо совместно всеми товарищами: требуется согласие всех товарищей на совершение сделки или товарищи выдают доверенность тем лицам (полным товарищам), которым поручено ведение дел товарищества;

- не вправе без согласия остальных полных товарищей совершать от своего имени в своих интересах или в интересах третьих лиц сделки, однородные с теми, которые составляют предмет деятельности товарищества;

- солидарно несут субсидиарную ответственность своим имуществом по обязательствам товарищества;

- вправе выйти из товарищества, заявив об отказе от участия в товариществе;

- передают долю участника в складочном капитале другому участнику или третьему лицу только с согласия остальных полных товарищей.

Вкладчики - коммандитисты не вправе участвовать в управлении и ведении дел товарищества, и могут выступать от его имени не иначе, как по доверенности. Они не вправе оспаривать действия полных товарищей по управлению и ведению дел товарищества.

ГК РФ устанавливает права вкладчиков - коммандитистов, главное из которых - это получение части прибыли товарищества, причитающейся на их долю в складочном капитале, в порядке, предусмотренном учредительным договором. При ликвидации товарищества вкладчики имеют преимущественное перед полными товарищами право на получение своих вкладов из имущества товарищества, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов.

При выбытии всех участвовавших в товариществе на вере вкладчиков оно должно быть ликвидировано или по решению всех полных товарищей преобразовано в полное товарищество. В любом случае товарищество на вере способно продолжать свою деятельность, пока в нем остаются по крайней мере один полный товарищ и один вкладчик.

В2 Договор перевозки: общие положения.

Перевозка - это обязательства, в силу которых перевозчик обязуется совершить юридические и фактические действия по перемещению (транспортировке) груза, пассажира или багажа (транспортные услуги) в пользу грузоотправителя (грузополучателя, пассажира), а грузоотправитель - оплатить эти действия.

Договор перевозки относится к так называемым транспортным обязательствам (транспортным договорам). Единая транспортная система Российской Федерации, включающая в себя автомобильный, железнодорожный, воздушный, морской, речной транспорт, представляет собой важнейший элемент экономики страны, обеспечивающий развитие общенационального производства. Сложная и обширная, общенародно значимая транспортная сеть России обусловливает и соответствующую систему транспортных договоров, и значительное влияние публичных правовых норм на регулирование отношений по перевозке.

Гражданский кодекс, традиционно определяя основные принципы гражданско-правового регулирования перевозок, отсылает к иным специальным законам, составляющим транспортное законодательство. В настоящее время основными актами, регламентирующими транспортные отношения, являются:

Воздушный кодекс РФ от 19 марта 1997 г. N 60-ФЗ

Федеральный закон от 10 января 2003 г. N 18-ФЗ "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации";

Кодекс торгового мореплавания РФ от 30 апреля 1999 г. N 81-ФЗ;

Кодекс внутреннего водного транспорта РФ от 7 марта 2001 г. N 24-ФЗ;

Транспортные отношения, всегда и непосредственно связанные с максимальным предпринимательским риском, сопровождаемые воздействиями источников повышенной опасности, не всегда строятся по классической двусторонней схеме: грузоотправитель - перевозчик. Перевозка груза по своей конструкции, как правило, предусматривает участие третьего лица - грузополучателя. Например, в купле-продаже (поставке) продавец может являться грузоотправителем, а покупатель - грузополучателем. На ясную и простую конструкцию купли-продажи "накладывается" договор перевозки, усложняя, в том числе многочисленными рисками, получение сторонами экономического результата сделки. В определенный этап развития комплексных правоотношений продажи между продавцом (грузоотправителем) и покупателем (грузополучателем) на первый план выступает надлежащее исполнение договора перевозки.

Гражданский кодекс устанавливает основное правило, что условия перевозки, а также ответственность сторон определяются соглашением сторон, если транспортными уставами и кодексами, иными законами и издаваемыми в соответствии с ними правилами не установлено иное. Многообразие видов перевозок позволяет классифицировать соответствующие договоры. Таким образом, достаточно детальная регламентация перевозок транспортным законодательством, с одной стороны, суживает свободу выбора сторонами условий доставки товара, а с другой - минимизирует риски проверенными и устоявшимися, точными правилами перевозки.

Договор об организации перевозок грузов

Договор об организации перевозок грузов - соглашение, в силу которого перевозчик обязуется в установленные сроки принимать, а грузовладелец - предъявлять к перевозке грузы в обусловленном объеме.

Данный договор, являющийся, по существу, договором организационным, близок к особого рода предварительным соглашениям, поскольку, имея собственный предмет и содержание, все же не определяет каких-либо условий конкретной перевозки, перенося их в дальнейшие будущие соглашения сторон, развивающие и конкретизирующие ранее заключенный договор об организации перевозок.

Значение такого договора заключается в определенной стабильности отношений грузоотправителя и перевозчика, позволяющей уменьшить имущественные потери сторон, спланировать экономическую и организационную сферы предпринимательской деятельности. Заключение подобного договора подчеркивает длительные (долгосрочные), устоявшиеся хозяйственные связи сторон, постоянную и взаимную имущественную выгоду.

Договор об организации перевозок грузов носит длящийся характер, является:

консенсуальным;

возмездным;

двусторонним.

Субъекты - грузовладелец и перевозчик. Перевозчик - профессиональный участник транспортных обязательств. В лице грузовладельца могут также выступать и грузоотправитель, и грузополучатель.

Договоры об организации перевозки требуют письменной формы.

В договоре об организации перевозки грузов определяются объемы, сроки и другие условия предоставления транспортных средств и предъявления грузов для перевозки, порядок расчетов, а также иные условия организации перевозки. Закон предусматривает обязанность перевозчика по данному договору подать отправителю груза под погрузку в срок, установленный договором об организации перевозок, исправные транспортные средства в состоянии, пригодном для перевозки соответствующего груза. Эта обязанность перевозчика хоть и вытекает из предварительного договора, однако, согласно ГК РФ, влечет существенную ответственность перевозчика, равно как и ответственность грузоотправителя за неиспользование поданных транспортных средств.

Билет №15

В1 Некоммерческие организации как юридические лица.

Некоммерческие организации - это организации, не имеющие в качестве своей основной цели деятельности извлечение прибыли и не распределяющие свою прибыль (доходы) между членами и участниками организации. Это обобщенное, сборное понятие, охватывающее разнообразные юридические лица в политической, социальной, духовной сферах общества.

Их существенная черта заключается в том, что в отличие от коммерческих организаций, их деятельность не охватывается целиком (или даже в основном, преимущественно) гражданским правом. Вместе с тем эта деятельность с точки зрения статуса организаций, ее защиты, ряда сторон функционирования затрагивает не только стандартные гражданские правоотношения - вещные и обязательственные, но и напрямую связана со специфическими гражданско-правовыми категориями и конструкциями (интеллектуальной собственностью, личными неимущественными правами и др.).

ГК РФ закрепляет следующие основные виды некоммерческих организаций:

- потребительские кооперативы;

- общественные и религиозные организации (объединения);

- фонды;

- учреждения.

Кроме того, в ГК РФ особо выделены объединения юридических лиц (ассоциации и союзы). Федеральные законы предусматривают также некоторые иные отдельные виды некоммерческих организаций: автономные некоммерческие организации, некоммерческие партнерства и т.д.

Потребительский кооператив

Потребительский кооператив - это добровольное объединение граждан и юридических лиц на основе членства с целью удовлетворения материальных и иных потребностей участников, осуществляемое путем объединения его членами имущественных паевых взносов.

Содержание деятельности кооператива и основные вопросы статуса и функционирования определяются уставом. В Уставе определяются условия о размере и порядке внесения паевых взносов, вопросы управления, в том числе те, решения по которым должны приниматься единогласно или квалифицированным большинством голосов и др.

Члены потребительского кооператива обязаны в течение трех месяцев после утверждения ежегодного баланса покрыть образовавшиеся убытки путем дополнительных взносов. Они солидарно несут субсидиарную ответственность по обязательствам кооператива в пределах невнесенной части дополнительного взноса.

Если кооператив в соответствии с законом и уставом занимается предпринимательской деятельностью, то полученные в результате этой деятельности доходы распределяются между его членами.

В2 Агентский договор: понятие, сфера применения.

Агентский договор - это соглашение, в силу которого одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны (принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала.

Широко распространенный в англо-американском праве агентский договор (в рамках которого действуют, например, агенты по продаже недвижимости, продюсеры и т.п.), нетрадиционен и нов для современного российского гражданского законодательства. Для континентального права более близки конструкции договоров поручения или комиссии, отдельные правила которых Гражданский кодекс распространяет и на отношения, вытекающие из агентского договора.

Несмотря на определенное сходство с договорами поручения и комиссии, агентирование в силу принципиальных особенностей является самостоятельным соглашением и не относится к смешанным или комплексным договорам.

Агентский договор может быть заключен на определенный срок или без указания срока его действия.

По юридической природе агентский договор:

консенсуальный;

возмездный;

двусторонний.

Законодательство не предъявляет специальных требований к статусу участников агентского договора - ими могут выступать любые субъекты гражданских правоотношений.

Агентские отношения могут быть выражены как доверенностью, так и письменным договором, причем в договоре достаточно указания на общие, не конкретизированные полномочия агента.

Гражданский кодекс называет существенным условием только предмет агентского договора - совершаемые агентом и имеющие длящийся характер юридические и иные действия. В отличие от договоров поручения и комиссии, предусматривающих совершение поверенным (комиссионером) сделок, агентский договор включает совершение и сделок, и фактических действий (например, сбор информации, подготовка и проведение переговоров и т.д.).

Помимо прав и обязанностей общего характера, вытекающих из норм, регулирующих отношения поручения и комиссии, на стороны агентского договора распространяются и иные обязательства.

Агент обязан:

- в соответствии с соглашением совершать юридические и иные действия от своего имени или от имени принципала, но всегда в интересах и за счет принципала;

- представлять принципалу отчеты в предусмотренные договором сроки или по мере исполнения либо по окончании действия агентского договора;

- не заключать с другими принципалами аналогичных агентских договоров, которые должны исполняться на территории, полностью или частично совпадающей с указанной в договоре территорией, если такая обязанность прямо предусмотрена агентским соглашением.

Принципал обязан:

- уплатить агенту вознаграждение в размере и в порядке, установленными в агентском договоре, а если размер и порядок выплаты агентского вознаграждения не предусмотрены, вознаграждение выплачивается в течение недели с момента представления агентом отчета в размере, который при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичную деятельность;

- помимо уплаты вознаграждения возместить агенту израсходованные им на исполнение поручения суммы;

- не заключать аналогичных агентских договоров с другими агентами, действующими на определенной в договоре территории, либо воздерживаться от осуществления на этой территории аналогичной самостоятельной деятельности, если такая обязанность прямо предусмотрена договором.

По сделке, совершенной агентом с третьим лицом от своего имени и за счет принципала, приобретает права и становится обязанным агент, хотя бы принципал и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки. По сделке, совершенной агентом с третьим лицом от имени и за счет принципала, права и обязанности возникают непосредственно у принципала.

Если иное не предусмотрено агентским договором, агент вправе (а если предусмотрено в договоре - обязан) в целях исполнения договора заключить субагентский договор с другим лицом, оставаясь ответственным за действия субагента перед принципалом.

Агентский договор прекращается на основании:

- отказа одной из сторон от исполнения договора, заключенного без определения срока окончания его действия;

- смерти агента, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим;

- признания индивидуального предпринимателя, являющегося агентом, несостоятельным (банкротом).

Билет №16

В1 Понятие и виды объектов гражданский прав.

Объектами гражданских прав признаются материальные и нематериальные блага либо деятельность по их созданию, по поводу которых субъекты гражданского права вступают между собой в правовые отношения, приобретают гражданские права и обязанности. К объектам гражданских прав закон относит вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права; работы и услуги; информацию; результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (интеллектуальная собственность); нематериальные блага (ст. 128 ГК). Объекты гражданских прав подразделяются на материальные и нематериальные (идеальные). К первой группе относят: вещи; работы и услуги, а также их результаты, имеющие овеществленный либо иной материальный эффект (например, ремонтные работы, услуги по перевозке, хранению вещей); имущественные права требования (такие, как денежные средства на банковском счете, доля в имуществе). Ко второй группе причисляют: результаты творческой деятельности (изобретения, произведения искусства); способы индивидуализации товаров и их производителей (товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и т.д.); личные неимущественные права (право на имя, право на защиту чести и достоинства, право на личную неприкосновенность и др.).

 

В2 Договор хранения: понятие, содержание, ответственность.

Договор хранения - соглашение, в соответствии с которым одна сторона (хранитель) обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной (поклажедателем), и возвратить эту вещь в сохранности.

Основные положения договора хранения, известного также как поклажа, проистекают из римского частного права. Единая классическая конструкция договора хранения с развитием экономического оборота разделилась на собственно хранение и профессиональное хранение (осуществляемое хранителем в качестве профессиональной деятельности).

По юридической природе классический договор хранения является:

односторонним;

безвозмездным (по общему правилу);

реальным (хранитель не вправе требовать передачи вещи на хранение).

По юридической природе классический договор хранения является:

односторонним;

безвозмездным (по общему правилу);

реальным (хранитель не вправе требовать передачи вещи на хранение).

Договор профессионального хранения:

двусторонний;

возмездный;

может быть консенсуальным (поклажедатель под страхом ответственности за убытки обязан передать вещь на хранение в предусмотренный договором срок) или реальным.

Форма договора хранения подчиняется общим правилам оформления сделок за исключением следующих условий:

а) договор о принятии вещей на хранение в будущем всегда оформляется письменно;

б) к простой письменной форме приравниваются: сохранная расписка, квитанция, свидетельство или иной документ, подписанный хранителем, а также номерной жетон, иной легитимационный знак, удостоверяющий прием вещей на хранение;

в) несоблюдение простой письменной формы договора хранения не лишает стороны права ссылаться на свидетельские показания в случае спора о тождестве вещи, принятой на хранение, и вещи, возвращенной хранителем.

Договор хранения может быть заключен как на определенный срок, так и без указания срока. Если срок хранения договором не предусмотрен, хранитель обязан хранить вещь до востребования ее поклажедателем.

Лицо, передающее вещь на хранение, именуется поклажедателем, лицо, принимающее вещь на хранение - хранителем. Сторонами в договоре хранения, по общему правилу, могут быть любые субъекты гражданских правоотношений. В имущественном обороте хранителем выступает юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, именуемый "профессиональный хранитель".

Предмет договора хранения заключается в действиях хранителя, обеспечивающих сохранение полученной вещи и возврат ее поклажедателю. Вещь, таким образом, является непосредственным объектом хранения. Вещь (по общему правилу, движимая) может быть как индивидуально-определенная, так и определяемая родовыми признаками. Хранение вещей, определяемых родовыми признаками, в случаях, прямо предусмотренных договором, может быть хранима с обезличением (смешением с такими же вещами).

Основные обязанности сторон в договоре хранения вытекают из его содержания.

На хранителе лежат две основные обязанности:

а) сохранять принятые на хранение вещи, принимая для этого все меры, предусмотренные законом, договором и вытекающие из свойств вещи;

б) по первому требованию возвратить поклажедателю вещь, которая была передана на хранение (при обезличенном хранении - вещи такого же рода и качества), а также полученные от вещи плоды и доходы.

Поклажедатель в безвозмездном договоре хранения несет, по ГК РФ, по существу, только одну обязанность: по истечении срока хранения немедленно забрать переданную на хранение вещь. Возмездность хранения выражается в выплате поклажедателем вознаграждения и в возмещении расходов хранителя, а в определенных случаях - его чрезвычайных расходов.

Изменение условий хранения допускается с согласия поклажедателя за исключением случаев, когда изменения необходимы для устранения опасности утраты, недостачи или повреждения вещи. Передача хранителем полученной вещи для хранения третьему лицу без согласия поклажедателя, по общему правилу, не разрешается. Такая передача вещи третьему лицу с сохранением в силе первоначального договора допускается лишь при наступлении непредвиденных обстоятельств и невозможности получить согласие поклажедателя.

Передача вещи на хранение не влечет переход к хранителю права пользования и, тем более, распоряжения этой вещью. Вместе с тем закон предусматривает два исключения из этого правила, когда хранитель может распорядиться (продать) вещью в порядке, определенном ст. 899 ГК РФ, по цене, сложившейся в месте хранения:

а) если во время хранения возникла реальная угроза порчи вещи, либо вещь уже подверглась порче, либо возникли обстоятельства, не позволяющие обеспечить ее сохранность;

б) при неисполнении, несмотря на письменное уведомление, поклажедателем своей обязанности взять обратно вещь.

Хранитель несет ответственность за утрату, недостачу или повреждение вещей, принятых на хранение, в общем гражданско-правовом порядке при наличии вины (умысла или небрежности). Напротив, профессиональный хранитель отвечает независимо от наличия или отсутствия вины за исключением случаев, когда утрата, недостача или повреждение произошли вследствие непреодолимой силы или вызваны неизвестными хранителю свойствами вещи.

По общему правилу, убытки, причиненные поклажедателю утратой, недостачей или повреждением вещей, возмещаются хранителем в полном объеме (ущерб и упущенная выгода). При безвозмездном хранении убытки, причиненные поклажедателю утратой, недостачей или повреждением вещей, возмещаются в размере реального ущерба.

Особых условий прекращения договора хранения закон не содержит. Договор прекращается истечением срока или исполнением обязательств сторонами.

К специальным видам хранения относятся: хранение в ломбарде, в банке, в камерах хранения транспортных организаций, в гардеробах организаций, в гостиницах и хранение вещей, являющихся предметом спора (секвестр).

Договор хранения вещей в ломбарде. Ломбард - это специализированная организация (профессиональный хранитель), заключающая с гражданами договоры хранения движимых вещей. Такой договор может носить как самостоятельный характер, так и участвовать в комплексных правоотношениях потребительского кредитования и залога вещей (ст. 398 ГК РФ). Хранение в ломбарде имеет ряд особенностей:

а) договор хранения в ломбарде вещей, принадлежащих гражданину, является публичным договором;

б) объектом хранения в ломбарде являются движимые вещи, предназначенные для личного потребления;

в) вещь, сдаваемая на хранение в ломбард, подлежит оценке;

г) ломбард обязан страховать принятые на хранение вещи в полной сумме их оценки;

д) невостребованная вещь хранится в ломбарде два месяца по окончании срока хранения, а затем может быть продана в установленном ст. 358 ГК РФ порядке.

Договор хранения ценностей в банке:

а) объектами хранения выступают ценные бумаги, драгоценные металлы и камни, иные драгоценные вещи и другие ценности, в том числе документы;

б) хранителем является банк или иное кредитное учреждение, имеющее лицензию на соответствующий вид банковской деятельности.

Хранение в банке может осуществляться и посредством предоставления индивидуального банковского сейфа. По договору хранения ценностей в индивидуальном банковском сейфе клиенту предоставляется право самому помещать ценности в сейф и изымать их из сейфа. Отношения, связанные с предоставлением клиенту индивидуального банковского сейфа, в значительной степени подпадают под признаки отношений возмездного пользования поклажедателем имуществом (индивидуальным банковским сейфом) хранителя. Однако ответственность банка, как профессионального хранителя, наступает по общим правилам договора хранения. Банк освобождается от ответственности за несохранность содержимого сейфа, если докажет, что по условиям хранения доступ кого-либо к сейфу без ведома клиента был невозможен либо стал возможным вследствие непреодолимой силы.

Договор хранения в камерах хранения транспортных организаций:

а) договор хранения вещей в камерах хранения транспортных организаций признается публичным договором;

б) камеры хранения обязаны принимать на хранение вещи пассажиров и других граждан независимо от наличия у них проездных документов;

в) убытки поклажедателя вследствие утраты, недостачи или повреждения вещей, сданных в камеру хранения (в пределах суммы их оценки), подлежат возмещению хранителем в течение двадцати четырех часов с момента предъявления требования об их возмещении;

г) сроки хранения в камерах хранения транспортных организаций определяются соответствующими транспортными уставами и кодексами;

д) по истечении тридцати дней после окончания срока хранения переданные на хранение вещи могут быть проданы в общем для договора хранения порядке.

Договор хранения в гардеробах организаций:

а) этот договор предполагается безвозмездным;

б) правила о хранении распространяются на все случаи, когда верхняя одежда, головные уборы и иные подобные вещи оставляются (без передачи их представителю транспортной или иной организации) в специально отведенных для таких целей местах.

Договор хранения в гостинице (мотеле, доме отдыха, пансионате, санатории и других подобных организациях):

а) отношения хранения с поклажедателями возникают в связи с самим фактом проживания в гостинице и не требуют дополнительного оформления;

б) объектом хранения являются вещи, принадлежащие проживающему в гостинице и там находящиеся, за исключением денег, валютных ценностей, ценных бумаг и других драгоценных вещей;

в) гостиница не вправе в одностороннем порядке, уведомив об этом проживающих, освободить себя от ответственности за сохранность вещей.

Договор хранения вещей, являющихся предметом спора (секвестр).

По договору о секвестре двое или несколько лиц, между которыми возник спор о праве на вещь (как движимую, так и недвижимую), передают эту вещь на хранение третьему лицу до разрешения спора (договорный секвестр). Вещь равным образом может быть передана на хранение по решению суда (судебный секвестр). Кроме того:

- по общему правилу, договор о секвестре - возмездный договор;

- хранитель - лицо, избранное спорящими сторонами или назначенное судом.

Билет №17

В1 Вещи как объекты гражданских прав

В2 Договор строительного подряда.

По договору строительного подряда подрядчик обязан в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену (п. 1 ст. 740 Г К РФ).

Сторонами договора являются заказчик и подрядчик. Заказчиком могут быть любые субъекты гражданского права. Если в качестве заказчика выступает гражданин-потребитель, то договор является договором бытового подряда, а если публичное образование — то договором подряда для государственных или муниципальных нужд.

Подрядчиком могут быть физические и юридические лица, однако для осуществления строительных работ они должны иметь лицензию.

Спецификой договора строительного подряда является возможность привлечения заказчиком к участию в строительстве инженера (инженерной организации), предусмотренная ст. 749 ГК РФ.

Отношения заказчика с инженером (инженерной организацией), как следует из указанной ст. 749 ГК РФ, основаны на договоре поручения. Им определяется круг обязанностей инженера перед заказчиком. При этом на совершение юридических действий от имени заказчика инженер должен получить от него доверенность, поскольку в этом случае он действует от имени заказчика, в то время как действия фактического характера осуществляются им от своего имени.

Полномочия инженера могут включать контроль и надзор за строительством, дачу обязательных для подрядчика указаний от имени заказчика и др. Необходимость участия инженера может быть вызвана отсутствием у заказчика специальных познаний в области строительства.

Предмет договора строительного подряда

Предмет договора строительного подряда составляет строительство определенного объекта либо выполнение иных строительных работ.

В п. 2 ст. 740 конкретизируется предмет договора строительного подряда: им может быть строительство или реконструкция предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Если иное не предусмотрено договором, правила о строительном подряде применяются также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений.

Договор строительного подряда может предусматривать обязанность подрядчика обеспечить эксплуатацию объекта после его принятия заказчиком в течение указанного в договоре срока.

Особенностью договора строительного подряда является обязательное наличие технической документации и сметы. В соответствии с п. 1 ст. 743 ГК РФ подрядчик обязан осуществлять строительство в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работы.

Таким образом, предмет договора строительного подряда должен быть детализирован в технической документации.

Существенными условиями договора строительного подряда являются состав и содержание технической документации, а также то, какая из сторон и в какой срок должна представить соответствующую документацию (п. 2 ст. 743). Вместе с тем отсутствие утвержденной в установленном порядке технической документации не является безусловным основанием для признания договора незаключенным, если совокупность условий договора (например, отсылка к типовому проекту) позволяет определить его предмет.

Цена в договоре строительного подряда должна определяться сметой. Учитывая, что в соответствии со ст. 746 ГК РФ оплата производится в размере, предусмотренном сметой, следует предположить, что цена договора является его существенным условием.

Статьей 744 ГК РФ предусмотрено право заказчика вносить изменения в техническую документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают десяти процентов указанной в смете общей стоимости строительства и не меняют характера предусмотренных в договоре строительного подряда работ.

Внесение изменений в большем объеме осуществляется на основе согласованной сторонами дополнительной сметы.

Подрядчик обязан:

  •  осуществить строительство. Причем строительно-монтажные и иные работы по объекту должны быть выполнены в соответствии с технической документацией и сметой (проект- но-смстной документацией), требованиями строительных норм и правил, других нормативно-технических актов с обеспечением надлежащего качества строительно-монтажных работ и конечного результата работы подрядчика — объекта строительства (п. 1 ст. 748, п. 1 ст. 754 ГК РФ). При осуществлении строительства подрядчик обязан соблюдать требования законов и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ (ст. 751 ГК РФ);
  •  обеспечить стройку необходимыми материалами, в том числе деталями и конструкциями, а также оборудованием, если договором строительного подряда не предусмотрено, что обеспечение строительства в целом или в определенной части осуществляет заказчик (п. 1 ст. 745);
  •  своевременно устранить недоделки и дефекты, выявленные в процессе приемки строительно-монтажных работ и допущенные по вине подрядчика, а в случаях, предусмотренных договором, устранить по требованию заказчика, и за его счет недостатки, за которые подрядчик не отвечает (п. 1 ст. 757 ГК РФ);
  •  сдать заказчику в предусмотренный договором срок законченный строительством объект и обеспечить достижение указанных в технической документации показателей объекта строительства, в том числе таких, как производственная мощность предприятия.

Заказчик обязан:

  •  своевременно предоставить подрядчику земельный участок под строительство (п. 1 ст. 747 ГК РФ);
  •  оказать подрядчику услуги, связанные с энерго- и водоснабжением, обеспечивать транспортировку грузов в его адрес, передавать в пользование здания и сооружения, необходимые для осуществления работ (п. 2 ст. 747 ГК РФ);
  •  в случае приостановки работ и консервации объекта строительства по независящим от сторон обстоятельствам оплатить подрядчику в полном объеме выполненные до момента консервации работы, а также возместить расходы, вызванные необходимостью прекращения работ и консервацией строительства с зачетом выгод, которые подрядчик получил или мог получить вследствие прекращения работ (ст. 752 ГК РФ);
  •  при обнаружении в течение гарантийного срока недостатков качества объекта строительства заявить о них подрядчику в разумный срок (п. 4 ст. 754 ГК РФ).

В соответствии со ст. 742 ГК РФ договором может быть предусмотрена обязанность стороны, на которой лежит риск случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства, материала, оборудования и другого имущества, используемых при строительстве, либо ответственность за причинение при осуществлении строительства вреда другим лицам, застраховать соответствующие риски.

Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства до приемки этого объекта заказчиком несет подрядчик (п. 1 ст. 741 ГК РФ). Однако заказчик, предварительно принявший результат отдельного этапа работ, несет риск последствий гибели или повреждения результата работ, которые произошли не по вине подрядчика (п. 3 ст. 753 ГК РФ).

Заказчику предоставлено право осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых подрядчиком работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставляемых подрядчиком материалов заказчика, а также правильностью использования подрядчиком материалов заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика. Для осуществления данного права, как мы уже говорили выше, заказчик вправе привлечь инженера (инженерную организацию).

Особенностью договора строительного подряда является сотрудничество сторон, которое здесь проявляется в значительно большей мере, чем в других подрядных договорах (ст. 750 ГК РФ). Если при выполнении строительства и связанных с ним работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению договора, каждая из сторон обязана принять все зависящие от нес разумные меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия не были устранены. Расходы стороны, связанные с исполнением таких обязанностей, подлежат возмещению другой стороной лишь в случаях, прямо предусмотренных договором. Договор консенсуальный, возмездный, взаимный. Во взаимных договорах каждая сторона приобретает права и обязанности по отношению к другой стороне. Консенсуальный - признаётся заключенным с момента согласования существенных условий сторонами. Возмездный - договор, по которому сторона должна получить плату или иное встречное предоставление за исполнение своих обязанностей.

Билет №18.

В1 Понятие и содержание гражданской правоспособности.

Статья 17. Правоспособность гражданина 

 1. Способность иметь гражданские права и нести обязанности (гражданская правоспособность) признается в равной мере за всеми гражданами. 

2. Правоспособность гражданина возникает в момент его рождения и прекращается смертью. 

 Статья 18. Содержание правоспособности граждан 

 Граждане могут иметь имущество на праве собственности; наследовать и завещать имущество; заниматься предпринимательской и любой иной не запрещенной законом деятельностью; создавать юридические лица самостоятельно или совместно с другими гражданами и юридическими лицами; совершать любые не противоречащие закону сделки и участвовать в обязательствах; избирать место жительства; иметь права авторов произведений науки, литературы и искусства, изобретений и иных охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности; иметь иные имущественные и личные неимущественные права. 

В2 Государственный контракт на выполнение подрядных работ для государственных нужд.

Подрядные строительные работы (статья 740), проектные и изыскательские работы (статья 758), предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд.

По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд (далее - государственный или муниципальный контракт) подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату (ст. 763 ГК).

Как и другие подрядные договоры, государственный (муниципальный) контракт по своей юридической природе является консенсуальным, двусторонним и возмездным договором.

Особенности, позволяющие выделять государственный (муниципальный) контракт на выполнение подрядных работ в отдельный вид договора подряда:

  •  основанием заключения государственного контракта является государственный или муниципальный заказ, размещаемый путем проведения торгов или запроса котировок цен на выполнение работ;
  •  подрядные работы, составляющие предмет государственного (муниципального) контракта, должны быть предназначены для удовлетворения государственных (муниципальных) потребностей;
  •  оплата подрядных работ, выполняемых по государственному (муниципальному) контракту, должна финансироваться за счет средств соответствующих бюджетов и внебюджетных источников;
  •  в роли заказчика выступают получатели средств бюджета (государственный (местный) орган, обладающий необходимыми инвестиционными ресурсами, действующий, как правило, от имени государства — Российской Федерации или субъекта Российской Федерации (муниципального образования), а также органы управления внебюджетными фондами, бюджетные учреждения и т.д.);
  •  отношения, вытекающие из государственного (муниципального) контракта, подлежат особому правовому регулированию.

Билет №19.

В1 Пределы осуществления гражданских прав

Статья 10. Пределы осуществления гражданских прав 

  1. Не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). 

Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке. 

2. В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом. 

3. В случае, если злоупотребление правом выражается в совершении действий в обход закона с противоправной целью, последствия, предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи, применяются, поскольку иные последствия таких действий не установлены настоящим Кодексом. 

4. Если злоупотребление правом повлекло нарушение права другого лица, такое лицо вправе требовать возмещения причиненных этим убытков. 

5. Добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

В2 Договор найма жилого помещения.

Договор найма жилого помещения - это соглашение, в силу которого одна сторона (наймодатель) обязуется предоставить другой стороне (нанимателю) жилое помещение за плату во владение и пользование для проживания в нем.

Договор найма жилого помещения является:

консенсуальным;

возмездным;

двусторонним.

Субъекты. Наймодателем может быть собственник жилого помещения или управомоченное им лицо. В качестве нанимателя выступает только гражданин.

Постоянно проживающие с нанимателем граждане имеют равные с нанимателем права по пользованию жилым помещением. Эти граждане именуются сопользователями.

Форма. Договор найма жилого помещения заключается в простой письменной форме.

Условия договора.

1. Предметом договора найма является жилое помещение, которое должно быть: а) изолированным и б) признано пригодным для всесезонного проживания в порядке, предусмотренном жилищным законодательством.

2. Договор заключается на определенный срок. Максимальный срок договора не должен превышать 5 лет, при отсутствии условия о сроке договор считается заключенным на 5 лет. Различают краткосрочный (на срок до одного года) и долгосрочный (от одного года до пяти лет) наем. По истечении срока долгосрочного договора наниматель имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок. При нарушении своего преимущественного права наниматель вправе требовать признания недействительным договора с новым нанимателем и (или) возмещения убытков.

3. Плата за жилое помещение устанавливается по соглашению сторон, но не выше максимального размера, если таковой установлен в соответствии с законом. Плата за жилое помещение вносится в сроки, установленные договором, а если сроки не установлены - ежемесячно. Коммунальные платежи, если иное не предусмотрено договором, не включаются в плату за жилое помещение и вносятся нанимателем самостоятельно.

Права и обязанности сторон. Наймодатель обязан передать нанимателю во владение и в пользование свободное (юридически и фактически) жилое помещение в состоянии, пригодном для проживания. Наниматель обязан своевременно вносить плату за жилое помещение и освободить помещение при прекращении договора.

Прекращение договора, помимо случаев истечения срока, возможно при его расторжении по следующим причинам:

а) по требованию нанимателя с согласия сопользователей - в любое время с письменным предупреждением наймодателя за три месяца;

б) в судебном порядке по требованию любой из сторон - если помещение перестает быть пригодным для постоянного проживания или находится в аварийном состоянии;

в) в судебном порядке по требованию наймодателя - при допущении нанимателем просрочки внесения платы за помещение (6 месяцев при долгосрочном и 2 месяца при краткосрочном найме); при разрушении или порче помещения, когда наниматель за это отвечает; с предварительным предупреждением нанимателя, если помещение используется не по назначению или систематически нарушаются права и интересы соседей, когда наниматель за это отвечает.

При расторжении договора долгосрочного найма суд может предоставить нанимателю срок не более одного года для устранения им нарушений, послуживших основанием для расторжения договора. Если нанимателем необходимые меры в отведенный срок приняты не будут, договор расторгается судом по повторному обращению наймодателя. Но даже в этом случае суд по просьбе нанимателя может отсрочить исполнение своего решения о расторжении договора на срок не более года. Выселение граждан, которые проживают в помещении к моменту расторжения договора (наниматель, сопользователи, поднаниматели, временные жильцы), осуществляется только по решению суда об их выселении.

Билет №20

В1 Основания возникновения, изменения или прекращения гражданских правоотношений

Основаниями возникновения, изменения и прекращения гражданских прав и обязанностей (правоотношений) являются юридические факты.

Юридические факты - это факты реальной действительности, с которыми действующие законы и иные правовые акты связывают возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, т.е. правоотношений; иначе говоря, это обстоятельства, с которыми закон связывает наступление юридических последствий.

Основания возникновения гражданских прав и обязанностей (ст. 8 ГК РФ):

  •  сделки, не противоречащие закону;
  •  административные акты, предусмотренные законом, в том числе государственная регистрация прав на имущество;
  •  судебные решения, устанавливающие правоотношения;
  •  создание продукта интеллектуальной деятельности;
  •  приобретение имущества на законном основании;
  •  неосновательное обогащение;
  •  причинение вреда другому лицу;
  •  иные действия граждан и юридических лиц;
  •  предусмотренные законодательством события.

Основаниями возникновения гражданских правоотношений могут быть и иные юридические факты, которые прямо не предусмотрены законодательством, но не противоречат его общим началам и смыслу.

Юридические факты в зависимости от наличия или отсутствия воли субъектов делятся на события и действия.

События - обстоятельства, протекающие независимо от воли человека (в том числе и обстоятельства, возникшие по его воле, но вышедшие из-под его контроля — авария, пожар и т.п.).

События, в свою очередь, подразделяются на абсолютные и относительные.

Действия - это обстоятельства, которые совершаются по воле человека.

В зависимости от соответствия закону действия делятся на правомерные и неправомерные.

Правомерные действия подразделяются на юридические акты (сделки, административные акты, решения суда) и юридические поступки (находка, клад).

Юридические акты — правомерные действия субъектов, имеющие целью возникновение, изменение или прекращение гражданских правоотношений. Юридические акты подразделяются на гражданско-правовые и административно-правовые.

Юридические поступки — правомерные действия субъектов, с которыми закон связывает определенные юридические последствия независимо от того, была ли у субъектов цель достижения того или иного правового результата.

В зависимости от характера последствий, порождаемых юридическими фактами, они делятся на правопорождающие, правоизменяющие, правовосстанавливающие.

. В зависимости от последствий, порождаемых юридическими фактами, последние делятся:

  •  на правопорождающие - с их наступлением гражданское законодательство связывает возникновение гражданских правоотношений. Например, на основании договора аренды у арендатора возникает право пользоваться арендованным имуществом;
  •  правоизменяющие - с их наступлением гражданское законодательство связывает изменение гражданских правоотношений. Например, некачественный пошив костюма по договору бытового подряда может повлечь серьезное уменьшение стоимости работ со стороны заказчика;
  •  правопрекращающие - с их наступлением гражданское законодательство связывает прекращение гражданских правоотношений. Например, истечение срока действия лицензии на оказание медицинских услуг повлечет прекращение договора оказания услуг в этой сфере;
  •   правовосстанавливающие - с их наступлением гражданское законодательство связывает восстановление ранее утраченных прав и обязанностей. Например, явка лица, признанного умершим, приводит к восстановлению некоторых его прав и обязанностей.

2. В зависимости от срока существования юридические факты разделяются:

  •  на кратковременные юридические факты - существуют непродолжительный срок (например, сделка);
  •  состояния - существуют длительное время (например, состояние нетрудоспособности).

В2 Договор социального найма жилого помещения.

Статья 60. Договор социального найма жилого помещения 

  1. По договору социального найма жилого помещения одна сторона - собственник жилого помещения государственного жилищного фонда или муниципального жилищного фонда (действующие от его имени уполномоченный государственный орган или уполномоченный орган местного самоуправления) либо управомоченное им лицо (наймодатель) обязуется передать другой стороне - гражданину (нанимателю) жилое помещение во владение и в пользование для проживания в нем на условиях, установленных настоящим Кодексом. 

2. Договор социального найма жилого помещения заключается без установления срока его действия. 

3. Изменение оснований и условий, дающих право на получение жилого помещения по договору социального найма, не является основанием расторжения договора социального найма жилого помещения. 

   Статья 61. Пользование жилым помещением по договору социального найма 

  1. Пользование жилым помещением по договору социального найма осуществляется в соответствии с настоящим Кодексом, договором социального найма данного жилого помещения. 

2. Наниматель жилого помещения в многоквартирном доме по договору социального найма данного жилого помещения приобретает право пользования общим имуществом в этом доме. 

  Статья 62. Предмет договора социального найма жилого помещения 

  1. Предметом договора социального найма жилого помещения должно быть жилое помещение (жилой дом, квартира, часть жилого дома или квартиры). 

2. Самостоятельным предметом договора социального найма жилого помещения не могут быть неизолированное жилое помещение, помещения вспомогательного использования, а также общее имущество в многоквартирном доме. 

  Статья 63. Форма договора социального найма жилого помещения 

  1. Договор социального найма жилого помещения заключается в письменной форме на основании решения о предоставлении жилого помещения жилищного фонда социального использования. 

2. Типовой договор социального найма жилого помещения утверждается Правительством Российской Федерации. 

Билет №21

В1 Виды гражданских правоотношений.

По характеру взаимосвязи управомоченного и обязанного субъектов различаются абсолютные и относительные правоотношения; по объекту разделяются правоотношения имущественного и неимущественного характера; по способу удовлетворения интересов управомоченного лица разграничиваются вещные и обязательственные правоотношения.

Абсолютные правоотношения - это те, в которых определена только одна сторона - носитель субъективного права. На другом полюсе правоотношения нет персонально-определенного субъекта, носителя юридической обязанности. Один субъект наделяется субъективным правом, а все остальные субъекты обязаны не нарушать это субъективное право. 
  
Относительные правоотношения - это такие правоотношения, в которых обе стороны персонально определены и являются носителями прав и обязанностей по отношению друг к другу. Примером абсолютного отношения является правоотношение, возникающее в связи с реализацией субъектом права собственности. Собственник имеет правомочия владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащей ему собственностью. Все остальные лица обязаны уважать и не нарушать эти правомочия.
Примером относительного правоотношения могут служить правоотношения, связанные с различными сделками, предусмотренными нормами гражданского права. Так, в соответствии с договором купли-продажи между продавцом вещи и ее покупателем возникают конкретные относительные правоотношения.

Практическое разграничение абсолютных и относительных правоотношений состоит в том, что при нарушении абсолютного права меры защиты и ответственности могут быть применены к любому нарушителю, а при нарушении относительного права может отвечать только строго определенное лицо, обязанное своими действиями удовлетворять интересы управомоченного.

Правоотношения имущественного характера имеют своим объектом материальные блага (имущество) и отражают либо принадлежность имущества определенному лицу (правоотношения собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления и т. п.), либо переход имущества (по договору, в порядке наследования, возмещения вреда и т. п.). Правоотношения, имеющие в качестве объектов результаты интеллектуальной деятельности, личные неимущественные права и другие нематериальные блага, именуются личными неимущественными.

Практическое разграничение данных правоотношений состоит в том, что при нарушении прав и обязанностей, вытекающих из имущественных правоотношений, к нарушителю применяются санкции имущественного характера, тогда как при нарушении неимущественных прав и обязанностей помимо имущественных обычно применяются иные меры правоохранительного характера. В отличие от имущества, обладание которым одним субъектом делает невозможным его использование кем-либо другим, многие объекты личных неимущественных благ (например, изобретения, промышленные образцы, товарные знаки, фирменные наименования и т. д.) могут одновременно использоваться неограниченным кругом лиц.

Вещные правоотношения - правоотношения, фиксирующие статику имущественного положения субъектов. В них за управомоченным субъектом закрепляется возможность непосредственного воздействия на вещь с правом отражения любых посягательств на нее третьих лиц. Вещные права носят абсолютный характер. Для вещных прав присуще их следование за соответствующим имуществом, которое они как бы обременяют, сопровождают. К вещным правам наряду с правом собственности относятся право пожизненного наследуемого владения земельного участком, сервитуты, право хозяйственного ведения имуществом, право оперативного управления имуществом, право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком.

Обязательственные правоотношения - правоотношения, опосредующие динамику имущественных отношений по передаче имущества, выполнению работ, оказанию услуг, созданию и использованию продуктов интеллектуальной деятельности.

Носитель вещного права имеет возможность непосредственно без содействия обязанных лиц удовлетворить свои интересы, в то время как лицо, обладающее обязательственным правом, может удовлетворить свои интересы только через действия обязанного лица. Такое положение объясняется тем, что вещные правоотношения абсолютны, а обязательственные - относительны.

В2 Договор лизинга: понятие, содержание, виды.

Договор финансовой аренды (договор лизинга) - гражданско - правовой договор, в соответствии с которым арендодатель обязуется приобрести в собственность указанное арендатором имущество у определенного им продавца и предоставить арендатору это имущество за плату во временное владение и пользование для предпринимательских целей. Договор лизинга является двусторонним, взаимным, консенсуальным, возмездным.

Договор лизинга может преследовать только предпринимательские цели. Поэтому сторонами в договоре лизинга могут быть лишь субъекты, обладающие правом на осуществление коммерческой деятельности, в том числе и некоммерческие юридические лица, когда коммерческая деятельность разрешена им законом. Предметом договора финансовой аренды могут быть любые непотребляемые вещи, используемые для предпринимательской деятельности, кроме земельных участков и других природных объектов".Объекты лизинга- Движимое имущество — все, что не относится к недвижимости: машины, оборудование, средства вычислительной техники, транспортные средства и пр.Недвижимое имущество: здания, сооружения, воздушные суда, морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты.Суб-т Лизингодатель (арендодатель) — лицо, которое специально приобретает имущество для сдачи его во временное пользование;Лизингополучатель (арендатор) — лица, получающего имущество во временное пользование;Продавец (поставщик) — лицо, продающее имущество, являющееся объектом сделки.Участие трех субъектов в лизинговой сделке является отличительной чертой финансовой аренды от обыкновенной.

Договор лизинга независимо от срока заключается в письменной форме.Для выполнения своих обязательств по договору лизинга субъекты лизинга заключают обязательные и сопутствующие договоры.

К обязательным договорам относится договор купли-продажи.
К сопутствующим договорам относятся договор о привлечении средств, договор залога, договор гарантии, договор поручительства и другие.

Срок договора финансовой аренды определяется по усмотрению сторон. В зависимости от сроков, на которые передается в пользование предмет лизинга, лизинг подразделяется на долгосрочный (от трех лет и более), среднесрочный (от полутора до трех лет) и краткосрочный (до полутора лет)

Риск случайной гибели или порчи имущ-ва переходит к арендатору в момент передачи ему арендованного имущ-ва.

Виды лизинга.

Финансовый лизинг –соглашение, предусматривающее специальное приобретение актива в собственность с последующей сдачей в аренду (временное пользование) на срок, близкий к сроку его полезной службы (амортизации). Выплаты по такому соглашению, как правило, обеспечивают лизингодателю полное возмещение затрат на приобретение актива и оказание прочих услуг, а также соответствующую прибыль.Оперативный лизинг – вид лизинга, при котором лизингодатель покупает имущество и передает его лизингополучателю в качестве предмета лизинга за определенную плату на определенный срок во временное владение и пользование. По истечении срока действия договора предмет лизинга возвращается лизингодателю. Возвратный лизинг – вид лизинга, при котором продавец предмета лизинга одновременно выступает и как лизингополучатель.

Билет №22

В1 Применение аналогии в гражданском праве.

По вопросам аналогии гражданское законодательство впервые (в отличие от прежнего времени) вводит эту категорию как институт материального - а не только процессуального - права. При этом ГК РФ (ст. 6) предусматривает оба вида аналогии:

- аналогию закона, когда при пробелах в законодательстве, в договорном регулировании и при отсутствии для данного случая обычая делового оборота применяется гражданское законодательство, регулирующее сходные отношения;

- аналогию права, когда при невозможности использования аналогии закона права и обязанности сторон определяются исходя из общих начал и смысла гражданского законодательства (которые во многом выражены в основных началах - ст. 1 ГК РФ), а также - из принципов добросовестности, разумности и справедливости.

Термины "добросовестность", разумность" и справедливость являются субъективными оценочными понятиями и определяются в каждом конкретном случае.

Правила об аналогии закона и аналогии закона применяется только при применении федеральных законов и не могут распространяться на действие подзаконных актов. Применение аналогии закона и аналоги права на практике встречается крайне редко. Аналогия права допустима при наличии пробела в законе, не восполнимого с помощью аналогии закона

В2 Договор проката: понятие, содержание, форма.

Договор проката — это договор аренды, в силу которого арендодатель осуществляет сдачу имущества в аренду в качестве предпринимательской деятельности, т.е. осуществляет сдачу имущества в прокат в виде промысла, обязуется предоставить арендатору за плату движимое имущество во временное владение и пользование.

Арендодателем по договору проката может быть только предприниматель.

Договор регулируется Законом РФ «О защите прав потребителей» в случае, если арендатором является гражданин.

Арендная плата устанавливается только в твердой денежной сумме.

Форма договора должна быть письменной. По общему правилу имущество, полученное по договору проката, должно использоваться для целей потребления.

Независимо от того, кто является арендатором, не допускается возможность использования этого имущества для извлечения прибыли.

Договор проката действует в режиме публичного договора, т.е. при условии наличия имущества арендодатель не вправе отказать либо отдать предпочтение кому-либо. Договор потребительский — ограничен по сроку — заключается на срок не более 1 года. Арендатор вправе отказаться от договора проката в любое время,письм.предупредив не менее чем за 10 дн. При обнаружении арендатором недостатков сданного в аренду имущ-ва,арендодатель обязан безвозмездно устранить их на месте либо произвести замену. Капитальный и текущий ремонт имущ-ва сданного в аренду по договору проката явл.обязанностью арендодателя.

Данный договор является консенсуальным, взаимным, возмездным.

Специфика договора проката выражается в следующем:

арендодателем выступает специальный субъект — коммерческая организация или индивидуальный предприниматель, осуществляющие сдачу имущества в аренду в качестве постоянной предпринимательской деятельности;

предметом договора может быть только движимое имущество. Это могут быть электроприборы, одежда, легковые автомобили, мебель, спортивный инвентарь и т. д.;

Билет №23

В1 Понятие и система источников гражданского права

Источники гражданского права — нормативные акты, содержащие нормы гражданского права.

Важнейшим среди законодат-ых актов явл. Конституция,которая будучи основным законом страны содержит нормы определяющие основопологающие начала различных отраслей права, в том числе и гражд.права. В соот. Конституцией гражданское законодательство находится в ведении РФ. Центральное место среди законов занимает ГК РФ.Действующий ГК явл.третим по счету в истории РФ.(первый был принят в 1922г).ГК состоит из 4 частей,глав 77, разделов 7,ст.1551.ГК определяет отношения, регулируемые гражданским законод-ом:правовое положение участников гражд.оборота,основания возникновения и порядок осуществления права собственности и др.вещных прав, регулирует договорные и иные обязательства.

1) Законы - федеральные и (по вопросам совместной компетенции) законы субъектов федерации (которые должны строиться на основе и соответствовать федеральным нормативным актам). 2) Подзаконные акты высокого ранга (в ГК РФ они в совокупности получили название - "иные правовые акты"). Это:

- Указы Президента РФ, которые не должны противоречить ГК РФ и иным федеральным законам (или, по сложившейся практике, приниматься и действовать до принятия соответствующего закона);

- Постановления Правительства РФ, которые могут содержать нормы гражданского права, принятые на основании и во исполнение ГК РФ, федеральных законов и указов Президента РФ.

3) Ведомственные акты, которые могут содержать нормы гражданского права только в случаях и в пределах, предусмотренных ГК РФ, федеральными законами и "иными правовыми актами" (то есть указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ).

К другим (вслед за нормативными актами) источникам гражданского права относятся:

а) Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ. Для их действия, согласно ст. 7 ГК РФ, характерно то, что они:

во-первых, обладают непосредственным действием (то есть не нуждаются в том, чтобы они специально признавались или воспроизводились в актах РФ, кроме случаев, когда из международного договора следует, что для его применения требуется издание внутригосударственного акта);

во-вторых, имеют приоритетное действие, что предусмотрено Конституцией РФ. Как говорится в ст. 7 ГК РФ, "если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены гражданским законодательством, применяются правила международного договора".

б) При рассмотрении и решении гражданских дел могут применяться обычаи делового оборота". Это не противоречащие закону, иным обязательным для субъектов положениям правила поведения, сложившиеся и широко применяемые в какой-либо области предпринимательской деятельности. При этом не имеет юридического значения, зафиксированы ли эти правила в каком-либо документе или нет.

В2 Договор дарения: понятие, содержание, виды, оформление.

Дарение – это предоставление, посредством которого одно лицо (даритель) из своего имущества обогащает другое лицо (одаряемого) и которое по воле обеих сторон совершается безвозмездно.

Дарение есть предоставление, которое осуществляется из имущества дарителя. Оно может состоять в передаче права собственности, прощение долга, разрешение на присвоение ст 221. Посредством предоставления одаряемый должен обогатиться. Предоставление должно пройти безвозмездно. По договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом. Данный договор - безвозмездный, так как даритель не получает встречного имущественного предоставления от одаряемого. При наличии встречной передачи вещи или права либо встречного обязательства договор не признается дарением. В качестве дарителя и одаряемого могут выступать граждане, юридические лица и государство. Причем, государство может без ограничений выступать в качестве стороны договора дарения - дарителя в любом случае, однако в качестве одаряемого лица оно может выступать лишь в договоре пожертвования. Недееспособный гражданин может выступать стороной договора дарения только через своего опекуна .При этом от его имени можно производить дарение только обычных подарков небольшой стоимости (не дороже пяти минимальных размеров оплаты труда); право на получение им подарков через опекуна не ограничено.Лицо, признанное ограниченно дееспособным, имеет право самостоятельно совершать лишь мелкие бытовые сделки, а все остальные - только с согласия попечителя.Это означает, что ограниченно дееспособный гражданин вправе выступать стороной договора дарения только в качестве одаряемого и только в том случае, если этот договор в силу своего потребительского характера и незначительной суммы относится к мелким бытовым сделкам.В соответствии с правилами малолетние и несовершеннолетние могут совершать сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, т. е. выступать в качестве стороны договора дарения - одаряемых, если соответствующие договоры не требуют нотариального удостоверения или государственной регистрации.Если стороны договора дарения являются супругами, дарение между ними производится на общих основаниях.

Содержание.Чаще всего предметом дарения являются вещи. Среди вещей выделяют обычные подарки стоимостью до пяти минимальных размеров оплаты и обычные подарки небольшой стоимости . Договор дарения подарков стоимостью до пяти минимальных размеров оплаты труда с дарителем — юридическим лицом может быть заключен устно.

Предмет дарения может представлять собой имущественное право требования к себе или к третьему лицу или выражаться в виде освобождения дарителем одаряемого от имущественной обязанности перед собой или третьим лицом.Предмет договора дарения должен быть конкретизирован. Обещание подарить все свое имущество или часть своего имущества без указания на конкретный предмет дарения в виде вещи, права или освобождения от обязанности ничтожно.В простой письменной форме договор дарения совершается, если:даритель — юридическое лицо и стоимость дара — движимого имущества превышает пять минимальных размеров оплаты труда;договор содержит обещание дарения движимого имущества в будущем.Если в этих случаях договор дарения совершен устно, то он является ничтожным.

В законе оговорены обстоятельства, при которых дарение запрещено и ограничено.
В отношении недвижимого имущества к таким случаям следует отнести недопустимость дарения:1. от имени несовершеннолетних и граждан, признанных недееспособными, а также их законных представителей;
2. запрещается оформление дарения от лица пациентов и клиентов медицинских, социальных и прочих учреждений врачам, соцработникам и иному персоналу, а также государственным служащим за выполнение ими служебных обязанностей;
3. законодательством также запрещено дарение между коммерческими организациями.

Билет №24

В1 Признание гражданина недееспособным.

Гражданин, который вследствие психического расстройства не может понимать значения своих действий или руководить ими, может быть признан судом недееспособным в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством.Для признания гражданина недееспособным должно быть установлено наличие медицинского и юридического критериев в совокупности. К медицинскому критерию относится наличие психического расстройства, а к юридическому v неспособность понимать значение своих действий (интеллектуальный аспект) или неспособность руководить своими действиями (волевой момент). Из совокупности медицинского и юридического (либо волевого, либо интеллектуального) критериев и складываются основные материально-правовые обстоятельства предмета доказывания. Необходимые доказательства:заключение судебно-психиатрической экспертизы. справки из медицинского учреждения; справки о состоянии на учете в психиатрическом диспансере; выписка из истории болезни;
В гражданском процессе действует презумпция дееспособности лица: лицо дееспособно, пока иное не установлено решением суда, вступившим в законную силу. В силу этого на заявителе лежит обязанность
доказать наличие обстоятельств, свидетельствующих о недееспособности соответствующего гражданина. Другие заинтересованные лица (например, члены семьи), возражающие против заявленного требования, вправе приводить доказательства отсутствия оснований для признания лица недееспособным. Подавать заявление в суд, для признания гражданина ограниченно дееспособным или полностью недееспособным, имеют право:члены семьи, психоневрологические или психиатрические учреждения,;близкие родственники, члены семьи, орган опеки и попечительства.

В2 Договор ренты: понятие, содержание, виды.

Договор ренты - это соглашение, в силу которого одна сторона (получатель ренты) передает другой стороне (плательщику ренты) в собственность имущество, а плательщик ренты обязуется в обмен на полученное имущество периодически выплачивать получателю ренту в виде определенной денежной суммы либо предоставления средств на его содержание в иной форме.

Договор ренты является:реальным;возмездным;двусторонним.

Субъекты. Получателями ренты могут быть только граждане, за исключением получателей постоянной ренты, которыми могут быть также некоммерческие организации, если это не противоречит закону и целям их деятельности. Ограничений по субъектному составу плательщиков ренты не установлено.

Форма. Всякий договор ренты подлежит нотариальному удостоверению, а договор, предусматривающий отчуждение недвижимого имущества под выплату ренты, подлежит также государственной регистрации.

Существенные условия договора.

1) В зависимости от срока договора различают постоянную ренту (обязанность выплаты ренты - бессрочная) и пожизненную ренту (обязанность выплаты ренты - на срок жизни гражданина).

2) Предметом договора постоянной и пожизненной ренты является любое имущество. Предметом договора пожизненного содержания гражданина с иждивением может быть только недвижимость.

3) Размер пожизненной ренты не может быть менее одного МРОТ в расчете на месяц. Стоимость общего объема пожизненного содержания с иждивением не может быть менее двух МРОТ в месяц. Для постоянной ренты требования к ее минимальному размеру отсутствуют.

Виды:постоянная-получателями могут быть только граждане, независимо от возраста и трудоспособности, а также некоммерчиские организации, если это не противоречит закону и соответствует целям их деятельности. Постоянная рента выплачивается по окончании каждого календарого квартала в деньгах в размере, устанавлив-ом договором,или вещами, выплачиваемой работой или оказанием услуг, по стоимости соотв-их денежной сумме ренты. Пост.рента бессрочна. Риск случайной гибели или случ.повреждения имущ-ва несет собственник имущества-плательщик ренты. Договор прекращается с поступлением всей суммы выкупа к получателю постоянной ренты,если стороны не предусмотрели иного порядка выкупа. Пожизненная рента-она может быть установлена на период жизни гражданина, передающего имущество под выплату ренты, либо на период жизни другого указанного им гражданина. Рента может устанавливаться в пользу  нескольких граждан, доли которых в праве на получение ренты считаются равными. Пожизненная рента с иждивением-получатель ренты гражданин передает принадлеж.ему жилой дом, квартиру иную недвижимость в собственность плательщика ренты, который обязуется осуществлять пожизненное содержание с иждивениемгражданина. Плательщик ренты может отчуждать, сдавать в залог или иным способом обременять недвиж.имущество,переданное ему, только с предварительного согласия получателя ренты.

Прекращение. Договор пожизненной ренты прекращается со смертью получателя ренты (последнего из получателей ренты, если их было несколько).

Договор постоянной ренты может быть прекращен путем выкупа ее плательщиком ренты по собственной инициативе или по требованию получателя ренты. Помимо выкупа, требование которого является реакцией получателя ренты на неисполнение плательщиком ренты своих обязанностей, существуют иные основания, предусмотренные законом или договором.

Билет №25

В1 Имущественная ответственность гражданина.

Статья 24 ГК закрепляет общие принципы имущественной ответственности граждан. Гражданин отвечает по обязательствам, в том числе и связанным с предпринимательской деятельностью, всем своим имуществом за исключением того, на которое в соответствии с законом не может быть обращено взыскание. Перечень такого свободного от взыскания имущества устанавливается гражданским процессуальным законодательством. В действующем ГПК это ст. 369 и перечень, данный в Приложении N 1 к этому Кодексу. Среди такого имущества назван, в частности, жилой дом (часть дома) с хозяйственными постройками - у лиц, основным занятием которых является сельское хозяйство, если должник и его семья постоянно проживают в этом доме. Это ограничение не распространяется на случаи, когда взыскивается ссуда, выданная банком на строительство дома.Не может быть обращено взыскание и на другое имущество в количестве, определенном перечнем.

Под имуществом, принадлежащим гражданину, имеется в виду как личное имущество, так и его доля в общей долевой или в общей совместной собственности.

Законом в ряде случаев установлены специальные правила обращения взыскания на имущество граждан. Например, ст. 368 ГПК предусмотрено, что взыскание на имущество должника обращается лишь в случае, если размер взыскания превышает долю месячной заработной платы или иных доходов, на которую по закону может быть обращено взыскание. Такая доля составляет от 20 до 50 процентов (ст. 383 ГПК). Из ст. 258 ГК следует, что взыскание по долгам члена крестьянского (фермерского) хозяйства не может быть обращено на земельный участок и средства производства. Его доля в этих случаях должна быть определена в денежном выражении. Обращение взыскания на долю участника в складочном капитале полного товарищества и полного товарища в складочном капитале товарищества на вере по их собственным долгам допускается лишь при недостатке у них иного имущества для покрытия долгов (ст. 80 и 82 ГК).

В2 Защита прав потребителя в розничной торговле.

Ро́зничная торго́вляпродажа товаров конечному потребителю. При этом совершенно не важно, каким образом продаются товары или услуги (методом личной продажи, по почте, по телефону или через интернет), а также — где именно они продаются (в магазине, на улице или на дому у потребителя).В отличие от оптовой торговли, товар, купленный в системе розничной торговли, не рассчитан на дальнейшую перепродажу [1], а предназначен для непосредственного использования конечным потребителем.Субъекты процесса розничной торговли — продавец и покупатель. Потребитель - гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности; Розничная торговля — вид торговой деятельности, связанный с приобретением и продажей товаров для использования их в личных, семейных, домашних и иных целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. ожно отнести продажу товаров через торговые автоматы. Защита прав потребителей — комплекс мер, реализуемых государством и общественными движениями, направленных на регулирование отношений, возникающих между потребителем (физическим лицом, приобретающим товар или услугу для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью) и субъектом предпринимательской деятельности — изготовителем, исполнителем, продавцом и включающих в себя: установление конкретных прав потребителей; формы возможных нарушений прав и механизм их защиты; ответственность за нарушение прав потребителей Для достижения уставных целей Общество защиты прав потребителей в соответствии с законом "О защите прав потребителей" осуществляет следующие виды деятельности:оказывает услуги по составлению претензий, исковых заявлений в арбитражные суды и суды общей юрисдикции, осуществляет представительство в указанных инстанциях;анализирует договоры, заключаемые продавцами с потребителями или иными лицами, с целью выявления несоответствия; осуществляет сбор информации о причинении вреда жизни, здоровью или имуществу потребителей, нарушению прав.

Билет №26

В1 Прекращение юридических лиц

Прекращение юридических лиц осуществляется путем реорганизации либо ликвидации. Различие между ними заключается в том, что при реорганизации происходит правопреемство, а при ликвидации нет. Правопреемство означает переход к новому юридическому лицу не только прав, но и обязанностей реорганизованного юридического лица. Правопреемник отвечает по долгам реорганизованного юридического лица не только принятым от него имуществом, но и своим имуществом, на которое по закону может быть обращено взыскание.

В свою очередь, реорганизация делится на слияние (из двух и более юридических лиц образуется одно), присоединение (одно или несколько юридических лиц присоединяются к другому), разделение (юридическое лицо делится на два и более юридических лиц), выделение (из юридического лица выделяется одно или несколько юридических лиц; при этом юридическое лицо, из которого произошло выделение, продолжает существовать), преобразование (изменение организационно-правовой формы юридического лица).

Ликвидация юридического лица — прекращение юридического лица, при котором не возникают новые юридические лица. В распорядительном порядке прекращение деятельности государственных организаций, предприятий и учреждений производится тем органом, по решению которого они образуются.В принудительном порядке, т. е. по решению суда или компетентного государственного органа, прекращается деятельность колхозно-кооперативных, общественных, а также государственно-кооперативных организаций, если они уклоняются от цели, для которой созданы, либо по другим основаниям, предусмотренным в законе или уставе.В добровольном порядке, т. е. только по решению общих собраний членов или собраний уполномоченных, реорганизуются кооперативные, государственно-колхозные, государственно-кооперативные и общественные организации.

В2 Понятие и содержание договора мены.

По договору мены каждая из сторон обязуется передать в собственность другой стороны один товар в обмен на другой ( п 1 ст 567 ГК РФ). Договор является взаимным (каждая сторона имеет обязанности передать товар во владение своему контрагенту и перенести на него право собственности); Договор возмездный (носит обменный характер и покоиться на двух встречных предоставлениях); Договор консенсуальный (каждая сторона не передает, а обязуется передать товар).

Признаки: характер возмездности и предмет договора. Предмет договора мены – два товара (п 1 ст 567 ГК РФ). Товар и его количество подлежащее передаче той или другой стороной – существенное условие. При невозможности определения кол-ва товара или его наименования договор не заключен. Предмет договора обычно движимые и недвижимые вещи – т.е. предметы материального мира которые участники договора выменивают друг у друга, а не преобретают в торговых организациях за деньги. Предметом могут быть деньги, если они не выполняют платежную функцию. Национальная валюта (рубль) – предмет в разменной сделке, т.к. при обмене на другую валюту выпоняют функцию товара, а не средства платежа. Перередача иностранной валюты (товара) за рубли (деньги) охватывается договором купли-продажи. А передача в обмен за другой товар – договор мены, кроме случая когда иностранная валюта – средство платежа. Ценные бумаги могут быть предметом договора. Их передача за другой товар – мена, а передача как товара за деньги – купля – продажа. Имущественные права являются предметом договора. В договоре имеет место взаимный переход права собственности и пережача товара. Если с одной стороны передается товар во временное владение или пользование, а с другой в право собственности то это аренда. Товар передаваемый в собственность  явл арендной платой. Обмениваемые товары если иное не оговорено в договоре явл равноценными. Отсутствие в данном договоре цены, только в случае если договор признает неравноценность товара то возникает вопрос о цене. Юридическая особенность денег в договоре мены: 1. Вопрос о деньгах возникает не в общем порядке а в виде исключения и зависти от согласия сторон; 2. Деньги выполняют функцию не оплаты а доплаты (за более дешевый товар при его обменен на дорогой); 3. Доплата за товар должна быть меньше его стоимости иначе возможно перерастание в договор купли продажи.

Правовое регулирование: По общему правилу (если иное не указано в Д) расходы связанные с передачей товара (доставка) несет передающая сторона, а по его принятию – принимающая, т.к. передача и принятие входит в круг его обязанностей п 1 ст 568 ГК РФ.  сторона передающая более дешевый товар, должна в случае предусм договором, внести доплату (разницу в цене) непосредственно до или после исполнения ею обязанности по передаче товара. Доплата может быть установлена в виде предоплаты, кредитования, рассрочки платежа ст 487-489 ГК. Если в договоре не совпадают сроки передачи товара, то к обязательству по передаче товара той стороной что передает последняя применяют правила о встречном исполнении ст 569. При обстоятельствах п 2 ст 328 сторона вправе отказаться или приостановить встречную передачу и потребовать возмещение убытков. Если передача состоялась, но та сторона что должна исполнять первой и нарушившая договор должна предоставить исполнение. По общему правилу Если иное не предусмотрено Д то право собственности у приобретателя возникает с момента передачи вещи. Но по Д мены право собственности возникает не на отдельной стороне и не в момент передачи ей товара другой стороной, а одновременно на обеих сторонах после исполнения ими обязательств передать товары. В договоре установлен единый переход права собственности для обоих участников, общий момент такого перехода, при разрыве между актами передачи право собственности определяется по последней передаче, если иное не предусмотрено законом или Д. это правило посвящено движимому имуществу, недвижимое – с момента гос регистрации, если недвижимость обменивается на движимое то по общему правилу по последней передаче товара. Ст 570. При обмене движимого на недвижимое не связывается переход права соб-ти на движимое с моментом перехода на недвижимое, тут применяется ст 570, момент последней передачи. При изъятии по договору мены товара третьими лицами , лицо лишавшееся товара, вправе предъявить своему контрагенту иск о возврате товара и или о возмещении убытков. В остальном к договору мены применяют правила договора купли – продажи. Вопрос о переходе риска гибели товара не может покоиться на принципе единства – риск является раздельным и переходит на каждый обмениваемый товар в отдельности. Момент перехода риска могут совпадать, но могут не совпадать, поскольку переход риска на каждый товар связан с моментом, когда сторона считается исполнившей свое обязательство по передаче.  Поэтому сторона получившая товар первой будет нести риск случайной гибели но при этом не будет его собственником, она будет иметь право собственности и нести риск в отношении того товара что находится у нее и подлежит передаче. Другая же сторона остается собственником переданного товара до момента передачи ей товара другой.   

Билет №27

В1 Оборотоспособность объектов гражданских правоотношений.

Под оборотоспособностью понимают возможность свободно распоряжаться объектами гражданских прав путем их передачи другим лицам. Основанием передачи могут быть договор, наследование, административный акт и др.

1. Объекты гражданских прав могут свободно отчуждаться или переходить от одного лица к другому в порядке универсального правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица) либо иным способом, если они не изъяты из оборота или не ограничены в обороте.

2. Виды объектов гражданских прав, нахождение которых в обороте не допускается (объекты, изъятые из оборота), должны быть прямо указаны в законе.

Виды объектов гражданских прав, которые могут принадлежать лишь определенным участникам оборота либо нахождение которых в обороте допускается по специальному разрешению (объекты, ограниченно оборотоспособные), определяются в порядке, установленном законом.

3. Земля и другие природные ресурсы могут отчуждаться или переходить от одного лица к другому иными способами в той мере, в какой их оборот допускается законами о земле и других природных ресурсах.

Результаты интеллектуальной дея-ти  и приравненные к ним средства индивидуализации не могут отчуждаться или переходить от одного лица к др.

В2 Договор поставки: понятие, содержание, виды.

Договор поставки — хозяйственный договор, является одной из разновидностей договора купли-продажи и аналогичен ему по форме. Согласно этому договору поставщик обязуется в назначенные сроки (срок), не совпадающие с моментом заключения договора, передать товар в собственность (полное хозяйственное ведение либо оперативное управление) покупателю, который обязуется принять товар и уплатить за него определенную денежную сумму.Отличиями от договора купли-продажи являются:особый субъект (в качестве поставщика может выступать индивидуальный предприниматель или коммерческая организация);товары передаются для использования их в предпринимательской деятельности. Некоммерческие организации вправе заниматься предпринимательством - и, в частности, выступать в качестве поставщиков по договору поставки - только в тех случаях, когда подобная деятельность прямо разрешена уставом и направлена на достижение уставных целей данной организации. Особенности поставки товаров для государственных нужд определяются законодательством. Односторонний отказ от исполнения договора поставки (полностью или частично) без возмещения убытков другой стороне допускается при следующих случаях нарушения условий заключенного договора:при неоднократной поставке товара ненадлежащего качества;при значительной задержке оплаты покупателем поставленного товара сверх предусмотренных договором сроков или при объявлении его неплатежеспособным;при систематической просрочке. Покупатель приобретает товары по договору поставки для их использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним или иным подобным использованием.Договор поставки является возмездным, взаимным и консенсуальным. Отличительной чертой данного типа соглагений является является специфика его предмета, под которым подразумевается товар (продукция) передаваемая в собственность покупателю. Наряду с определением периодов поставки в договоре поставки может быть установлен график поставки товаров (декадный, суточный, часовой и т.п.). Досрочная поставка товаров может производиться с согласия покупателя.  Товары, поставленные досрочно и принятые покупателем, засчитываются в счет количества товаров, подлежащих поставке в следующем периоде.

Виды:договор поставки товара(По условиям договора поставки товаров продукции, одна сторона - поставщик, принимает на себя обязательства по поставке перечисленных в договоре товаров в обусловленный срок другой стороне – покупателю. Покупатель обязуется принять товар (продукцию) и уплатить за него оговоренную контрактом сумму.) ,договор поставки оборудования ,договор поставки продукции ,договор поставки материалов ,договор поставки для государственных нужд,договор поставки газа, договор поставки услуг, международный договор поставки ,договор поставки нефтепродуктов, договор поставки продуктов питания.

Билет № 28

В1 Классификация вещей в гражданском праве

Вещами в гражданском праве признаются предметы материального мира, представляющие ценность для человека, способные удовлетворять потребности субъектов гражданских правоотношений, выступать предметом товарообмена. Вещи делятся на:вещи, изъятые из оборота (исключительно в государственной собственности);вещи оборотоспособность которых ограничена (могут приобретаться (производиться, отчуждаться) лишь определенными лицами (имеющим специальное разрешение);вещи, которые обращаются свободно(Если законом не установлено иное, любая вещь является свободно оборачиваемой). Недвижимые - объекты, перемещение которых затруднено в связи с их особой связью с землей (земельные участки, леса, здания, сооружения, а также иное имущество, определяемое законом как недвижимость - воздушные, морские суда, космические объекты);Движимые - вещи, не относящиеся к недвижимости, в том числе деньги, ценные бумаги;Определенные индивидуальными признаками - вещи, отличающиеся конкретными, присущими только им характеристиками (здание под определенным номером, на определенной улице); Определенные родовыми признаками - вещи, признаки которых присущи однородной группе вещей (пальто одного фасона, автомашины одной марки);
Заменяемые - вещи, в случае порчи или гибели которых предоставляются однородные;Незаменяемые - вещи, в случае порчи или гибели которых не могут быть предоставлены аналогичные (продажа определенной квартиры);
Потребляемые - вещи, которые в процессе их использования утрачиваются (продукты);Непотребляемые - вещи, которые в процессе их использования изнашиваются постепенно, в течение длительного времени (техническое оборудование);Одушевленные - животные, к ним применяются общие положения об имуществе, если иное не установлено законом;Неделимые - вещи, раздел которых в натуре невозможен без изменения их назначения (разделить автомобиль между двумя собственниками);
Делимые - вещи, раздел которых в натуре возможен без изменения их назначения (жилой дом может быть разделен между двумя собственниками); сложные - разнородные вещи, образующее единое целое, используемое по их общему назначению (чайный сервиз, кухонный гарнитур);Сложной является вещь, образуемая из разнородных вещей, предполагающих их использование по общему назначению (ст. 134 ГК). Примерами являются мебельный или ювелирный гарнитур, сервиз или водозабор (насосная станция, скважины, водоводы, ЛЭП). Сложная вещь может быть делимой или неделимой (ст 133, ст 134 ГК РФ) - решает собственник.Главная-Являются разнородными вещами, отделимыми друг от друга. При этом вещь, называемая принадлежностью, предназначена для обслуживания главной вещи, имеющей самостоятельное значение. Принадлежность призвана обеспечивать целостность, сохранность главной вещи либо возможность ее эффективного использования (к примеру, футляр для очков, рама для картины).

 

В2 Договор продажи предприятия: понятие, содержание и форма.

Договор продажи предприятия является отдельным видом договора купли-продажи. По договору продажи предприятия продавец обязуется передать в собственность покупателя предприятие в целом как имущественный комплекс ,за исключением прав и обязанностей, которые продавец не вправе передавать другим лицам. Исключительные права на средства индивидуализации предприятия, продукции, работ или услуг продавца (коммерческое обозначение, товарный знак, знак обслуживания), а также принадлежащие ему на основании лицензионных договоров права использования таких средств индивидуализации переходят к покупателю, если иное не предусмотрено договором. Предметом данного договора является предприятие в целом как имущественный комплекс. Сторонами по данному договору признаются продавец — любое лицо, в том числе и юридическое, и покупатель любое лицо, в том числе и юридическое.

Особые условия предусматриваются относительно к форме договора. Договор продажи предприятия заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами, с обязательным приложением к нему документов: акт инвентаризации, бухгалтерский баланс, заключение независимого аудитора о составе и стоимости предприятия, а также перечень всех долгов (обязательств), включаемых в состав предприятия, с указанием кредиторов, характера, размера и сроков их требований.

Несоблюдение формы договора продажи предприятия влечет его недействительность.

Договор продажи предприятия подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации.

Обязательно в договоре должен быть установлен состав и стоимость продаваемого предприятия. Это определяются в договоре продажи предприятия на основе полной инвентаризации предприятия, проводимой в соответствии с установленными правилами такой инвентаризации. До подписания договора продажи предприятия должны быть составлены и рассмотрены сторонами: акт инвентаризации, бухгалтерский баланс, заключение независимого аудитора о составе и стоимости предприятия, а также перечень всех долгов (обязательств), включаемых в состав предприятия, с указанием кредиторов, характера, размера и сроков их требований.

Билет №29

В1 Нематериальные блага как объекты гражданских прав.

К личным неимущественным правам и нематериальным благам относятся: жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, право свободного передвижения, выбора места пребывания и жительства, право на имя, право авторства, иные неимущественные права и нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона, неотчуждаемые и непередаваемые иным способом. В случаях и в порядке, предусмотренных законом, личные неимущественные права и другие нематериальные блага, принадлежавшие умершему, могут осуществляться и защищаться другими лицами, в том числе наследниками правообладателя (ст. 150 ГК РФ).Нематериальные блага защищаются в соответствии с ГК РФ и другими законами в случаях и в порядке, ими предусмотренных, а также в тех случаях и тех пределах, в каких использование способов защиты гражданских прав (ст. 12 ГК РФ) вытекает из существа нарушенного нематериального права и характера последствий этого нарушения.
Если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в иных случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред.
По целевой направленности личные неимущественные права можно классифицировать на:1) личные неимущественные права, направленные на индивидуализацию личности: право на имя (наименование юридического лица), право на честь, достоинство, деловую репутацию и т.п.;2) личные неимущественные права, направленные на обеспечение физической неприкосновенности личности (жизнь, свобода, выбор места пребывания, места жительства и т. п.);3) личные неимущественные права, направленные на неприкосновенность внутреннего мира личности и ее интересов (личная и семейная тайна, невмешательство в частную жизнь, честь и достоинство).

В2 Договор купли-продажи недвижимости.

Договор купли-продажи — это договор, по которому одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определённую денежную сумму (цену). Выделяются виды договора купли-продажи: договор розничной купли-продажи, договор поставки, договор поставки для государственных или муниципальных нужд, договор контрактации, договор энергоснабжения, договор продажи недвижимости, договор продажи предприятия.Договор купли-продажи создаёт у лиц, подписавших его, взаимные права и обязанности.Договор купли-продажи является двухсторонним, может быть исключительно консенсуальным.Продавец может не являться собственником товара. Исходя из определения договора купли-продажи, предусмотренного в ГК РФ, предметом договора является вещь (товар). Таким образом, данная договорная модель ориентирована, прежде всего, на возмездное отчуждение в вещное право материальных объектов. Вместе с тем, конструкция договора купли-продажи может применяться также для регулирования отношений по отчуждению имущественных прав. Имущественные права подразделяются на три основных группы: вещные, обязательственные и исключительные. Отчуждение вещных прав по договору купли-продажи очевидно невозможно в силу того, что это противоречит природе этих прав.Так, к примеру, право собственности характеризуется качеством следования за вещью и эта связь неразрывна. Одним из исключений может являться отчуждение доли в праве общей собственности. Для отчуждения исключительных прав существуют собственные правила (например, лицензионный договор). Отчуждению же прав обязательственной природы по модели купли-продажи препятствий нет. Оформление цессионных отношений по сути представляет собой куплю — продажу (в случае возмездной уступки права). Единственным существенным условием договора купли-продажи в РФ является его предмет. Согласование условия о предмете означает установление наименования и количества товара. Цена не является существенным условием, и в случае, если в договоре она не установлена, её определение происходит по правилам ст 424 ГК РФ (сходные товары в сходных условиях). Цена является существенным условием для следующих видов договоров : 1) розничной и оптовой купли-продажи; 2) купли-продажи недвижимости; 3) купли-продажи предприятия. Срок является существенным условием для договора поставки.Признаки договора купли продажи — консенсуальный, двусторонний, возмездный, взаимообязывающий, публичный, взаимосогласованный, бессрочный.

Билет №30

В1 Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений

Ценные бумаги – разновидность вещей, денежные или товарные документы, удостоверяющие имущественные права, осуществление которых возможно только при предъявлении этих документов.Признаки ценных бумаг: наличие бумаги как материального объекта (исключение: «бездокументарные ценные бумаги», выпускаемые в случаях, предусмотренных законом (осуществление по ним прав производится в виде записей в специальных реестрах либо в компьютерах)); литеральность (письменная форма) – нарушение формы, установленной законом, влечет недействительность; строго формальный характер – ценная бумага должна содержать реквизиты, установленные законом (отсутствие реквизитов влечет недействительность); абстрактный характер – отсутствие основания, в соответствии с которым выдана ценная бумага (этот признак присущ большинству ценных бумаг); публичная достоверность – против держателя ценной бумаги не могут быть выдвинуты возражения, основанные на отношениях с его предшественниками.Классификация ценных бумаг 1. По способу легитимации законного держателя ценной бумаги – именные, ордерные и предъявительские. Предъявительская ценная бумага – документ, из содержания или формы которого следует, что обладание им дает определенные права. Должник обязан предоставить исполнение по этому документу, не требуя иной легитимации владельца (если нет подозрений, что владелец незаконный). В именной бумаге обозначен субъект права (владелец). Права из именных бумаг передаются в порядке общегражданской цессии. Ордерная бумага (коносамент, вексель, чек и др.) предусматривает обязанность должника исполнить обязательство указанному в этом документе лицу или, по приказу последнего – новому субъекту, который, в свою очередь, вправе посредством аналогичного приказа передать документ дальше. Владелец ордерной бумаги легитимируется как предъявлением документа, так и непрерывным рядом индоссаментов, при этом необходимо, чтобы под каждым индоссаментом стояла подпись лица, указанного в предыдущей надписи в качестве индоссата (индоссатора). 2. По виду вещных прав – товарные и денежные. Денежные бумаги – закрепляют право на получение денежной суммы (векселя, чеки, облигации). Товарные бумаги – закрепляют вещные права (чаще всего, право собственности и право залога на товар, почему-либо находящийся во владении другого лица), например, коносаменты, варранты.3. По видам лиц, выпускающих ценные бумаги (эмитентов): государственные, выпускаемые государственными и муниципальными органами, и корпоративные, выпускаемые юридическими лицами.4. По содержанию заключенных в них прав: обязательственные, закрепляющие право участия в какой-либо компании или на получение денежных средств (акции, облигации, векселя и др.), и вещные (коносамент), закрепляющие право на вещи, находящиеся в обороте.Закон предусматривает различные способы передачи ценных бумаг путем вручения, с помощью уступки права требования (цессии), путем передаточной надписи (индоссамента).

В2 Договор розничной купли-продажи.

1. По договору розничной купли-продажи продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, обязуется передать покупателю товар, предназначенный для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью.

2. Договор розничной купли-продажи является публичным договором (статья 426).

3. К отношениям по договору розничной купли-продажи с участием покупателя-гражданина, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними.

Как и любой договор купли-продажи, договор розничной купли-продажи является консенсуальным, возмездным и двусторонним, вместе с тем розничной купле-продаже присущ ряд специфических черт.

Свои особенности имеет прежде всего субъектный состав данного договора.

В качестве продавца всегда выступает коммерческая организация или гражданин-предприниматель, осуществляющие предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, покупателем может быть любой субъект гражданского права.

Договор розничной купли-продажи является публичным договором, в связи с чем продавец не вправе отказаться от его заключения при наличии у него товара, интересующего покупателя.

Договор розничной купли-продажи может заключаться с использованием публичной оферты (содержащее все существенные условия договора предложение, из которого усматривается воля лица, его делающего, заключить договор на указанных в нем условиях с каждым, кто отзовется).

Специфическим признаком договора розничной купли-продажи является его предмет.

Согласно ГК РФ продавец обязуется передать покупателю товар, предназначенный для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью.

Особенностями обладает и форма данного договора.

По общему правилу договор розничной купли-продажи считается заключенным в надлежащей форме с момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека либо иного документа, подтверждающего оплату товара.

Отсутствие у покупателя таких документов не лишает его возможности ссылаться на свидетельские показания в подтверждение заключения договора и его условий.

На продавце до заключения договора розничной купли-продажи лежит обязанность предоставления покупателю информации о товаре (в том числе предоставления возможности осмотреть товар, проведения по требованию покупателя проверки свойств или демонстрации использования товара)

Особенность договора розничной купли-продажи состоит в том, что его существенным условием, без согласования которого данный договор не может считаться заключенным, является цена.




1. Дней[i] уже напечатан ответ Керенского[ii] на статью
2. родители В этом случае также удобно построить несложную сеть на основе двухтрех компьютеров
3. Основные вопросы теории электрических цепей
4.  Персонал предприятия общественного питания его филиала или пищеблока образовательного учреждения обязан
5. тематики Владыкина Анатолия Владимировича Научный руководитель- Казаринов А
6. .1. Достижение гегемонии в Европе
7. вив Ая это ~овнкя Б30лет попдпп намст Б38лет осжнбвж ноиум Б49лет укваб3нр ДК Ббеппжбпкбнн 1 год Бс
8. Некроз клеток Смерть и посмертные изменения
9. Если же вы планируете использовать семена в качестве посевного материала то помните что именно это действи
10. Раним утром когда ещё питух не заорал приехал из Одессы Олег Великий просить у Вирсавии руку и сердце Конеч
11. Становление западной политической психологии История политической психологии пока довольно короткая
12. Саратовский государственный технический университет Методическое руководство к л
13. СУЖАЮТСЯ БОСФОР И ДАРДАНЕЛЛЫ 1
14. Научнофилософское мировоззрение Идеи и теории НН Страхова
15. . Назначение и основные принципы управленческого учета
16. психологический облик потерпевшего роль жертвы в механизме преступного поведения
17. тема в зависимости от номера WIFI интернетвсё это есть в каждом номере
18. Сочинение- История обращения людей друг к другу в России
19. Дипломатическая прелюдия войны на Тихом океане
20. Биологические ритмы меди в растениях