Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.net

Тема 18 Ответственность за нарушение обязательств Москва 2006 План

Работа добавлена на сайт samzan.net: 2015-07-10

Поможем написать учебную работу

Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.

Предоплата всего

от 25%

Подписываем

договор

Выберите тип работы:

Скидка 25% при заказе до 19.5.2024

PAGE  2

 

Фондовая лекция

по гражданскому праву

Тема № 18

«Ответственность за нарушение обязательств»

 

Москва, 2006

План

Введение ……………………………………………….……………..….…3.

Учебный вопрос 1. Понятие  и условия гражданско-правовой

ответственности……………………………………………..…….……….6

Учебный вопрос 2. Освобождение от ответственности…………………15

Учебный вопрос 3. Гражданско-правовая ответственность за вред,

причиненный деятельностью создающей повышенную опасность

для окружающих………….…………..……………………………………18

Заключение……………………………………………………………….…60.

Список литературы…………..……………………………………………..62.

Приложение………………………………………………………………….66


Введение

Тема гражданско-правовой ответственности в курсе гражданского права учебных заведениях МВД имеет важное значение. Обусловлено это следующим.

Известно, что всякое правонарушение наносит вред обществу, нарушает общественный порядок, государственную или договорную дисциплину, субъективные права граждан и юридических лиц. Правонарушения всегда вредны и поэтому общественно опасны. В силу этого в нормах права, устанавливающих ответственность за правонарушение, выражается отрицательное отношение государства и общества к правонарушителям. Однако безупречное поведение субъекта, даже если оно и вызвало вред, не может осуждаться обществом именно потому, что оно безупречно.

Любое правонарушение наносит вред обществу, не бывает безвредных правонарушений. Правонарушения принято разделять по степени общественной опасности и вредности для общества: на уголовные, административные и гражданские правонарушения. Всякое гражданское правонарушение имеет определенные последствия материального или нематериального характера. Они могут быть измеримы и неизмеримы.

Гражданско-правовая ответственность за нарушение обязательства — это часть юридической ответственности, она обладает всеми признаками, характерными для правовой ответственности:

эта ответственность наступает за правонарушение и поэтому всегда связана с общественным осуждением;

это одна из форм государственного принуждения правонарушителя к соблюдению норм права;

всегда влечет за собой для правонарушителя определенные лишения имущественного или личного характера;

это такая форма государственного принуждения, которая может быть применена только уполномоченными на то государственными или общественными органами.

Вместе с тем гражданско-правовая ответственность имеет признаки, которые присущи лишь этому виду ответственности.

Гражданско-правовая ответственность выполняет три основные функции:

компенсационную, или восстановительную;

воспитательно-предупредительную;

карательную.

Для того чтобы гражданско-правовая ответственность наступила, необходимы следующие условия:

наличие имущественного ущерба, или вреда;

противоправное поведение причинителя вреда;

наличие причинно-следственной связи между противоправным поведением причинителя вреда и наступившими убытками (вредом) у кредитора;

наличие вины причинителя вреда.

Таким образом, гражданско-правовая ответственность — это неблагоприятные имущественные последствия, которые наступают для правонарушителя, не исполнившего или ненадлежащим образом исполнившего обязательство, а также причинившего вред действиями, не связанными с договорными обязательствами. Этим и обусловлена актуальность темы лекции.

Целью лекции является анализ проблем, связанных с применением гражданско-правовых норм по применению мер гражданско-правовой ответственности.

Для этого ставятся задачи:

- изучение российского законодательства;

- анализ, исследование практики и рассмотрение коллизионных вопросов в этой области.

Были исследованы: Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации (первая, вторая и третья части), постановления Пленумов Верховного Суда СССР и Российской Федерации, труды известных ученых-цивилистов в этой области: Антимонова Б.С., Беляковой А.И.,  Братуева С.Н.,  Вердникова ВТ., Грибанова В.П.,  Донцова О.Е.,  Ем В.С.,  Иоффе О.С.,  Козловой Н.В.,  Красавчикова О.А., Майданика Л.А., Мушинского В.О., Сергеева А.П., Сергеевой Н.Ю., Собчака А.А., Флейшиц Е.А., которые и послужили методологической основой для написания работы.

В работе были использованы разнообразные методы: всеобщий диалектический, исторического анализа, сопоставительного анализа и сравнительного правоведения.


Учебный вопрос 1. Понятие и условия гражданско-правовой

ответственности.

Существующий в обществе правопорядок обеспечивается различными правовыми средствами, одним из которых является гражданско-правовая ответственность. Это одна из мер воздействия на лицо, нарушившее права или охраняемые законом интересы других участников гражданского оборота. Гражданско-правовая ответственность состоит в возложении на правонарушителя обязанности претерпеть неблагоприятные имущественные последствия в виде безвозмездного умаления его имущественной сферы. Исполнение правонарушителем этой обязанности обеспечивается мерами государственного принуждения.

Гражданско-правовая ответственность имеет компенсационную и предупредительную функции. Компенсационная функция заключается в устранении для потерпевшего неблагоприятных последствий правонарушения за счет умаления имущественной сферы нарушителя. Предупредительная функция состоит в направленности на исключение в будущем подобных правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами.

В зависимости от оснований возникновения гражданско-правовая ответственность подразделяется на два вида: деликтная (внедоговорная) ответственность, или ответственность за причинение вреда, - эта ответственность возникает непосредственно из правонарушения, при отсутствии на момент его совершения обязательственных отношений между нарушителем и потерпевшим;

Договорная ответственность, которая наступает при нарушении должником своих обязательств в уже существующем между сторонами относительном правоотношении (например, ненадлежащее исполнение подрядчиком своих обязательств по договору подряда).

Определенную специфику имеет возложение ответственности при множественности правонарушителей (должников): в этих случаях может наступать долевая, солидарная или субсидиарная ответственность.

В соответствии со ст. 321 ГК РФ при множественности должников каждый из должников несет ответственность в равной доле с другими постольку, поскольку из закона, иных правовых актов или условий обязательства не вытекает иное. Таким образом, в большинстве случаев имеет место долевая ответственность.

Солидарная ответственность наступает только в случае, если она предусмотрена договором или установлена законом (п. 1 ст. 322 ГК РФ). Следует особо отметить, что ответственность нескольких должников по обязательству, связанному с предпринимательской деятельностью, является солидарной, если законом, иными правовыми актами или условиями обязательства не установлено иное.

Как при долевой, так и при солидарной ответственности каждый из должников находится в одинаковом положении по отношению к кредитору. Иная ситуация при так называемой субсидиарной ответственности, когда наряду с основным должником появляется дополнительный (субсидиарный) должник (ст. 399 ГК РФ). В этом случае до предъявления требования к субсидиарному должнику кредитор должен предъявить его к основному должнику, и только если основной должник отказался удовлетворить требование в разумный срок или кредитор не получил от него в разумный срок ответа на предъявленное требование, оно может быть адресовано субсидиарному должнику. Последний обязан до удовлетворения требования, предъявленного ему кредитором, предупредить об этом основного должника, а если к такому лицу предъявлен иск, - привлечь основного должника к участию в деле. В противном случае основной должник имеет право выдвинуть против регрессного требования субсидиарного должника все те требования, которые он имел против кредитора.

Ответственность за нарушение обязательств наступает при наличии предусмотренных законом условий - юридических фактов, совокупность которых образует состав гражданского правонарушения. Как правило, этот состав состоит из четырех условий:

1. противоправность поведения должника;

2. возникновение убытков у кредитора;

3. наличие причинной связи между противоправным поведением должника и возникновением убытков у кредитора;

4. вина должника.

Противоправность поведения должника означает, что оно противоречит нормам объективного права и субъективным правам других лиц. Противоправность при нарушении договорных обязательств состоит в нарушении общего правила, установленного в ст. 309 ГК РФ, согласно которому обязательства должны исполняться надлежащим образом. Противоправное поведение может выражаться как в неправомерном действии (например, поставка продукции ненадлежащего качества), так и в бездействии (например, подрядчик не приступает к исполнению договора подряда).

Убытки представляют собой стоимостную оценку неблагоприятного воздействия противоправного поведения должника на имущественную сферу кредитора. В соответствии со ст. 15 ГК РФ убытки могут выражаться в реальном ущербе (расходы, которые кредитор произвел или должен будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества) и упущенной выгоде (неполученных доходах, которые кредитор получил бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено).

Наличие причинной связи между противоправным поведением должника и убытками кредитора предполагает, что противоправное поведение является главной и непосредственной причиной, с необходимостью влекущей наступление отрицательного результата в виде убытков кредитора.

Под виной как условием ответственности понимается психическое отношение лица к своему противоправному поведению и его последствиям. Вина может иметь форму умысла или неосторожности. При вине в форме умысла нарушитель осознает противоправный характер своих действий и желает наступления связанных с этими действиями отрицательных последствий или сознательно допускает возможность их наступления. При вине в форме неосторожности нарушитель не предвидит возможности наступления отрицательных последствий своего поведения, хотя должен и мог предвидеть это. В подавляющем большинстве случаев при нарушении договорных обязательств имеет место неосторожная форма вины.

Размер ответственности. По общему правилу размер ответственности должника определяется размером причиненных кредитору убытков, которые, как отмечалось, определяются в соответствии с правилами ст. 15 ГК РФ (реальный ущерб и упущенная выгода). Поскольку расчет убытков далеко не всегда прост, в том числе и в связи с возможным изменением цен на товары, работы и услуги, закон (п. 3 ст. 393 ГК РФ) устанавливает, что при определении убытков принимаются во внимание цены, существовавшие в том месте, где обязательство должно было быть исполнено, в день добровольного удовлетворения должником требования кредитора, а если требование добровольно удовлетворено не было - в день предъявления иска. Предусматривается также, что суд может, исходя из обстоятельств дела удовлетворить требование о возмещении убытков, принимая во внимание цены на день вынесения решения. Такие правила одновременно стимулируют должника к воздержанию от необоснованного отказа от добровольного удовлетворения справедливых требований кредитора под страхом исчисления убытков из более высоких цен.

В отношениях, регулируемых законодательством о защите прав потребителей, потребитель-кредитор в случае нарушения его прав приобретает право требовать от предпринимателя-должника компенсации причиненного этим морального вреда (физических и нравственных страданий).

Размер компенсации морального вреда определяется судом в соответствии с критериями, установленными в ст. 151, 1101 ГК РФ. При этом во внимание принимаются характер причиненных потерпевшему страданий, степень вины причинителя вреда, индивидуальные особенности потерпевшего и иные заслуживающие внимания обстоятельства, а также учитываются требования разумности и справедливости. Компенсация морального вреда взыскивается независимо от подлежащей уплате неустойки и возмещения убытков.

Если нарушение обязательства произошло по вине обеих сторон (должника и кредитора), суд соответственно уменьшает размер ответственности должника. Суд вправе также уменьшить размер ответственности должника, если кредитор умышленно или по неосторожности содействовал увеличению размера убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства либо не принял разумных мер к их уменьшению. В этом случае имеет место так называемая смешанная ответственность. Следует заметить, что правило о смешанной ответственности применяется, если неисполнение обязательства было вызвано исключительно противоправными действиями кредитора. В этом случае отсутствуют основания, необходимые для возложения ответственности на должника.

Обязательства вследствие причинения вреда. Наука российского гражданского права относит обязательства, возникающие вследствие причинения вреда, к категории внедоговорных обязательств. Они регламентируются гл. 59 ГК РФ (ст.1064-1101).

Субъекты указанного обязательства - потерпевший и лицо, ответственное за причинение вреда, как правило, не состоят в договорных отношениях. Потерпевший, т.е. лицо, которому причинен вред, выступает в этом обязательстве в качестве кредитора, а лицо, ответственное за причинение вреда (чаше всего сам причинитель), - в качестве должника.

Содержание обязательства составляют право кредитора требовать восстановления, прежнего состояния либо возмещения вреда и обязанность должника совершить одно из названных действий. Объектом этого обязательства не может быть воздержание от действия. Обязанность кредитора исполняется только совершением положительного действия, направленного на возмещение вреда.

Основанием возникновения обязательства служит гражданское правонарушение, выразившееся в причинении вреда другому лицу.

Институт обязательств, возникающих вследствие причинения вреда, выполняет как компенсационную, так и предупредительную функции.

Восстановительная функция позволяет устранить отрицательные последствия противоправного воздействия на материальные или нематериальные блага потерпевшего. Предупредительная - стимулирует соблюдение законности, бережное отношение к охраняемым законом материальным и нематериальным благам.

В отличие от видов ответственности, предусмотренных нормами других отраслей права (административного, уголовного и т.д.), где основной задачей является наказание правонарушителя, имущественная ответственность, возлагаемая на причинителя вреда, носит компенсационный характер.

Для возложения ответственности за причинение вреда необходимо, как правило, наличие четырех условий:

1) причинение вреда;

2) противоправное поведение (действие, бездействие) причинителя;

3) причинная связь между противоправным поведением и наступившим

вредом;

4) вина причинителя вреда.

Указанные основания ответственности являются общими, однако законом могут быть предусмотрены исключения из этого правила (например, ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности, наступает независимо от вины причинителя вреда). Согласно ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда. Кроме того, законом или договором может быть установлена обязанность причинителя вреда выплатить потерпевшим компенсацию сверх возмещения вреда.

Действует презумпция вины причинителя вреда - лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения, если докажет, что вред причинен не по его вине.

Вред, причиненный правомерными действиями, подлежит возмещению в случаях, указанных в законе. Существенное значение имеет положение п. 3 cт. 1064 ГК РФ о том, что в возмещении вреда может быть отказано, если вред причинен по просьбе или с согласия потерпевшего, а действия причинителя вреда не нарушают нравственные принципы общества.

На предупреждение причинения вреда направлены положения ст. 1065 ГК РФ, предусматривающей возможность предъявления иска о запрещении деятельности, создающей опасность причинения вреда в будущем. Если причиненный вред является последствием эксплуатации предприятия, сооружения либо иной производственной деятельности, которая продолжает причинять вред или угрожает новым вредом, суд вправе обязать ответчика, помимо возмещения вреда, приостановить или прекратить соответствующую деятельность. Суд может отказать в иске о приостановлении либо прекращении соответствующей деятельности лишь в случае, если ее приостановление либо прекращение противоречит общественным интересам. Отказ в приостановлении либо прекращении такой деятельности не лишает потерпевших права на возмещение причиненного этой деятельностью вреда.

Причинение вреда возможно и правомерными действиями, к которым относятся действия, совершенные в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости. Однако вопрос о возложении ответственности за вред, причиненный такими действиями, решается в ГК РФ по-разному для каждой из указанных ситуаций: вред, причиненный в состоянии необходимой обороны (т.е. действий причинитедя вреда в целях зашиты определенных законом прав н интересов от посягательств на них) не подлежит возмещению, если при этом не были превышены ее пределы; в то же время вред, причиненный в состоянии крайней необходимости, т.е. для устранения опасности, угрожающей самому причинителю вреда или другим лицам, если эта опасность при данных обстоятельствах не могла быть устранена иными средствами, должен быть возмещен лицом, причинившим вред. Однако, учитывая обстоятельства, при которых был причинен такой вред, суд может возложить обязанность его возмещения на третье лицо, в интересах которого действовал причинивший вред, либо освободить от возмещения вреда полностью или частично как это третье лицо, так и причинившего вред (ст. 1066,1067 ГК РФ).

Закон предусматривает два способа возмещения вреда:

1) возмещение в натуре (предоставление вещи того же рода и качества, исправление поврежденной вещи и т.п.) или

2) возмещение причиненных убытков. Под убытками понимаются расходы, которые потерпевший произвел или должен будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода) (ст. 15 ГК РФ).

Наличие вины в поведении потерпевшего влечет полное или частичное освобождение от ответственности причинителя вреда. Так, вред, возникший вследствие умысла потерпевшего, возмещению не подлежит.

Грубая неосторожность потерпевшего, содействовавшая возникновению или увеличению вреда, влечет уменьшение размера возмещения в зависимости от степени вины потерпевшего и причинителя вреда. При грубой неосторожности потерпевшего и отсутствии вины причинителя вреда в случаях, когда его ответственность наступает независимо от вины, размер возмещения должен быть уменьшен или в возмещении вреда может быть отказано, если законом не предусмотрено иное.

При причинении вреда жизни или здоровью гражданина отказ в возмещении вреда не допускается. Вина потерпевшего не учитывается при возмещении дополнительно понесенных, вызванных повреждением здоровья расходов, при возмещении вреда в связи со смертью кормильца, а также при возмещении расходов на погребение. Суд может уменьшить размер возмещения вреда, причиненного гражданином, с учетом его имущественного положения, за исключением случаев, когда вред причинен действиями, совершенными умышленно (ст. 1083 ГК РФ).

Таким образом, гражданско-правовая ответственность — это неблагоприятные имущественные последствия, которые наступают для правонарушителя, не исполнившего или ненадлежащим образом исполнившего обязательство, а также причинившего вред действиями, не связанными с договорными обязательствами.

Для того чтобы гражданско-правовая ответственность наступила, необходимы следующие условия: наличие имущественного ущерба, или вреда; противоправное поведение причинителя вреда; наличие причинно-следственной связи между противоправным поведением причинителя вреда и наступившими убытками (вредом) у кредитора; наличие вины причинителя вреда.

Учебный вопрос 2. Освобождение от ответственности.

При отсутствии одного или нескольких условий ответственности, она не может быть возложена. Так, если иное не предусмотрено законом или договором, отсутствие вины должника освобождает его от ответственности за нарушение обязательства. Однако это правило не применяется, если должником является специальный субъект, а именно - лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность и нарушившее обязательства, связанные с ее осуществлением. Такое лицо отвечает и за случайно наступившую невозможность исполнения обязательства, а освобождается от ответственности, только если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы. Под непреодолимой силой понимаются чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства (землетрясение, внезапный ураган, наводнение и т.п.). В п. 3 ст. 401 ГК РФ подчеркивается, что к обстоятельствам непреодолимой силы не относятся нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке необходимых для исполнения обязательства товаров, отсутствие или недостаточность денежных средств у должника и т.п.

По общему правилу, как уже было отмечено, должник не несет ответственности за случай - обстоятельство, возможность наступления которого он не должен был и не мог предвидеть. Гражданское законодательство устанавливает презумпцию вины должника, т.е. он предполагается виновным в ненадлежащем исполнении обязательства до тех пор, пока не докажет обратное. Следует заметить, что в договоре относительно вины как основания ответственности может быть предусмотрено и иное, однако всякое заключенное заранее соглашение об устранении или ограничении ответственности за умышленное нарушение обязательств ничтожно.

Случай - антипод вины: если лицо не знало, не могло знать и не должно было знать о возможности наступления результата, он признается случайным. В то же время случай отличается от субъективной вины непредотвратимостью: если бы лицо знало о возможности наступления результата, он мог бы быть предотвращен.

Напротив, непреодолимая сила - это чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях событие. Следовательно, как при случае, вина здесь отсутствует. Но в отличие от случая непреодолимая сила обладает и рядом других признаков:

1. Характеризуется, прежде всего, как внешнее либо внутреннее обстоятельство по отношению к деятельности, причиняющей убытки.

2. Это не обычное, а из ряда вон выходящее, чрезвычайное обстоятельство.

3. Непреодолимость обуславливается не только внутренними особенностями данного явления, но и сопутствующими ему конкретными внешними обстоятельствами.

Непреодолимая сила - такое внешнее или внутреннее по отношению к вредоносной деятельности событие, которое, будучи чрезвычайным по своему характеру, непреодолимо хозяйственно доступными для данного лица средствами.

Прежде всего это обстоятельство должно быть постороннее для должника ст. 418 ГК РФ, под таковым понимается событие, не связанное с личностью должника, не вызванное им и возникшее помимо его воли. Кроме того, такое обстоятельство характеризуется признаком непредвиденности. Невозможность предвидения определяется исходя не из конкретных возможностей данного конкретного лица, а из абстрактных критериев, таких же, как и при определении вины должника.

Должник в принципе освобождается от ответственности только тогда, когда исполнение становится абсолютно невозможным. Если же речь идет об обстоятельствах лишь затрудняющих исполнение, даже когда затруднения очень велики, обязательство все равно должно быть исполнено. Никакие изменения рыночной цены, технических условий и другие обстоятельства, как бы они ни осложняли, не затрудняли положение должника, каким бы обременительным ни стало для него исполнение, не затрагивают его обязанностей по договору. Данная позиция является содержанием теории "святости договора". В настоящее время большее распространение, в частности в нашей стране, получила теория "неизменности обстоятельств", суть которой состоит в следующем: стороны, вступая в договор, исходят из того, что предпосылкой его осуществления являются определенные, существующие в данный момент обстоятельства. В случае их изменения стороны могут отступиться от договора или потребовать изменение его условий.

Таким образом, конкретные основания освобождения от ответственности должника за неисполнение обязательства можно найти в нормах действующего законодательства: смерть гражданина, ликвидация юридического лица, признание гражданина недееспособным, несоблюдение условий договора контрагентом.

Учебный вопрос 3. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный деятельностью создающей повышенную опасность для окружающих

Причинение вреда источником повышенной опасности в гражданском праве выделяется в специальный деликт из-за существенных особенностей, как механизма причинения вреда, так и условий возникновения деликатного обязательства. Объясняется это следующим:

По общему правилу обязательство, за причиненный вред имущественным или личным неимущественным отношениям возникает у участника гражданско-правовых отношений при наличии следующих условий:

1. Противоправное поведение, под которым понимается такое поведение, которое нарушает нормы права либо общие правовые принципы гражданского права или его отдельных институтов. Под противоправным поведением понимается нарушение требований закона, как действием, так и бездействием. Например, при причинении вреда путем наезда автомашины на гражданина имеет место причинение вреда действием.

2. Наличие вреда или убытков, под которым понимается всякое умаление личного или имущественного блага. Вредом является. Например, повреждение чужого имущества, причинение увечья гражданину и т.п. Вред может быть как материальным, так и моральным. Под убытками понимаются расходы, произведенные кредитором, утрата или повреждение его имущества, а также неполученные кредитором доходы, которые он получил бы, если бы обязательство было исполнено должником.

3. Причинная связь между противоправным поведением правонарушителя и причиненным вредом или убытком. Причинная связь должна иметь объективный характер, то есть должна представлять реально существующую связь между явлениями. При выяснении вопроса о причинной связи необходимо иметь в виду, что причинная связь всегда конкретна. «...Причина и следствие, - писал Ф.Энгельс, - суть представление, которые имеют значение, как таковые, только в применении к данному отдельному случаю»1. Как писал известный советский ученый-цивилист В.П. Грибанов «..причинная связь есть необходимая связь между явлениями, при которой одно явление (причина) предшествует другому (следствию) и порождает его».2

4. Вина, представляющая собой психическое отношение лица к своему поведению. Она связана с осознанием лицом характера и последствий своего поведения. Вина включает в себя: во-первых, возможность предвидения последствий своего противоправного поведения и, во-вторых, сознания возможности их предотвращения. Вина может быть как в форме умысла, так и в форме неосторожности. Под умышленным понимается такое поведение нарушителя гражданских прав и обязанностей, когда он осознает противоправный характер своего поведения, предвидит возможность наступления отрицательных последствий и сознательно их не предотвращает. Вина в форме неосторожности имеет место тогда, когда лицо, хотя и не предвидит неблагоприятные последствия своего противоправного поведения, но по обстоятельствам дела могло и должно было их предвидеть и предотвратить. В гражданском праве известное значение имеет разграничение грубой неосторожности и небрежности (простой неосторожности). Например, если причинению вреда способствовала грубая неосторожность самого потерпевшего, то в зависимости от обстоятельств дела причинитель вреда может быть либо вообще освобожден от ответственности, либо ее размер может быть уменьшен. Закон не дает нам разъяснения грубой и простой неосторожности. Поэтому Пленум верховного Суда СССР в своем постановлении «О судебной практике по искам о возмещении вреда» от 23 октября 1963 г. в п. 17 указал, что «вопрос о том является ли допущенная потерпевшим неосторожность грубой или же относится к простой неосмотрительности, не влияющей на размер возмещения вреда, должен быть разрешен в каждом случае с учетом конкретных обстоятельств»3.

В судебной практике, как правило, признается грубой неосторожностью поведение потерпевшего, нарушившего правила дорожного движения. Так, грубой неосторожностью было признано поведение гражданина Опихайленко, который, следуя на мотоцикле, выехал на левую сторону дороги, где и был сбит встречной автомашиной.

В соответствии с действующим гражданским законодательством юридические и физические лица, осуществляющие деятельность, связанную с повышенной опасностью для окружающих (использование транспортных средств, механизмов, электрической энергии, взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов, осуществление строительной и иной деятельности), возмещают причиненный источником повышенной опасности вред независимо от их вины. Обстоятельством, исключающим ответственность, является причинение вреда вследствие непреодолимой силы или в отдельных случаях - умысла потерпевшего.

Таким образом, ответственность в данном случае является более строгой по сравнению с обычной гражданско-правовой ответственностью.

Данной проблеме посвящена обширная литература.4 Большой опыт накоплен и судебной практикой. Несмотря на это, многие теоретические и практические вопросы остаются по-прежнему дискуссионными и по-разному решаются на практике.

До аварии на Чернобыльской АЭС мало кто, кроме юристов, был знаком с понятием «источник повышенной опасности». У большинства людей не было представления об особой опасности определенных объектов материального мира, находящихся в эксплуатации организации и граждан.

Статистические данные о численности жертв, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на железных дорогах и на воздушном транспорте до 1988 года не публиковались, не оглашались сведения об имущественном вреде, причиненном использованием радиоактивных химических элементов, бактерицидов и т.д.

Судебная практика и правовая теория развивались в основном по пути регулирования юридических отношений, возникающих при причинении вреда механическими объектами и, прежде всего транспортными средствами.

Взрыв нефтепровода в Башкирии в 1989 году выдвинул вопросы в связи с эксплуатацией химических объектов и, конечно же, авария на Чернобыльской АЭС поставили ряд неразрешенных проблем, связанных с компенсацией потерь, вызванных эксплуатацией радиоактивных источников повышенной опасности в промышленном производстве.

Чем с точки зрения гражданско-правовой науки является источник повышенной опасности? В цивилистической литературе долгое время не было однозначного ответа на этот вопрос. Так А.А. Собчаком понималось под источником повышенной опасности «силы природы».5 Антимоновым Б.С. -предметы материального мира, обладающие специфическими свойствами, вследствие чего их эксплуатация связана с повышенной опасностью для окружающих. 6 Красавчиковьм О.А. - сложные материальные объекты.7

В настоящее время признание получили следующие теории. Согласно теории деятельности источник повышенной опасности - это определенного вида деятельность, которая создает повышенную опасность для окружающих. Основанием для такой позиции служат, в частности, постановления Пленума Верховного Суда, как СССР, так и Российской Федерации. Так 5 сентября 1986 года Пленум Верховного Суда СССР, принял постановление «О судебной практике по делам о возмещении вреда, причиненного повреждением здоровья», в котором впервые в судебной практике дано развернутое определение понятия источника повышенной опасности. «Источником повышенной опасности, надлежит признавать любую деятельность, осуществление которой создает повышенную вероятность причинения вреда из-за невозможности полного контроля за ней со стороны человека, а также деятельность по использованию, транспортировке, хранению предметов, веществ и иных объектов производственного, хозяйственного или иного назначения, обладающих такими же свойствами». 28 апреля 1994 г. пленумом Верховного Суда РФ было принято аналогичное постановление.

Основанием для «теории деятельности» можно считать и п. 1 ст. 1079 ГКРФ.

Согласно другой теории под источником повышенной опасности следует понимать  предметы (объекты) материального мира (теория объекта), которые обладают опасными для окружающих свойствами, вследствие чего не поддаются полному контролю со стороны человека.

Как прежнее, так и действующее законодательстве дает ряд оснований и для данной концепции, в частности говорит о владении источником повышенной опасности на праве собственности, праве хозяйственного ведения, об обязанности возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, что применимо, естественно, к объекту.

Уяснение этого вопроса имеет важное значение для практики. Так, руководствуясь понятием источника повышенной опасности как деятельности, судебная практика не признает стоящий поезд или автомашину источником повышенной опасности.

Так, Коллегия Верховного Суда РСФСР, рассмотрев кассационную жалобу на решение городского суда города Новосибирска по делу о возмещении вреда, причиненного источником повышенной опасности, оставила в законной силе решение, принятое судом г. Новосибирска, который присудил ответчика С. к возмещению вреда причиненного И. невиновными действиями, совершенными ответчиком во время управления автомобилем.

«Автомобиль ответчика врезался в стоявший во дворе автомобиль истца, так как двор был слишком узок для маневра, а припаркованный автомобиль истца был практически не виден из-за густой листвы деревьев и наступивших сумерек. Ответчик, ссылался на приведенные обстоятельства, указывал на то, что, так, как произошло столкновения двух источников повышенной опасности и в его действиях отсутствует вина, что было признано решением суда первой инстанции, и просил при пересмотре дела     признать обязанность истца на встречное возмещение ущерба, причиненное имуществу ответчика и, произведя зачет встречных требований, и уменьшить размер возмещения вреда причиненного истцу».

Коллегия указала в своем решении на то обстоятельство, что стоявший автомобиль истца не может быть признан источником повышенной опасности, а потому за истцом не может быть признана обязанность возмещения ущерба, понесенного ответчиком в результате столкновения.8 Это признается и авторами, стоящими на позиции «источник - вещь». Разграничивая понятия источника повышенной опасности и деятельности, связанной с повышенной опасностью, они, тем не менее, признают, что вредоносность проявляется в процессе приведения в действия определенных предметов, именуемых источником повышенной опасности для окружающих. Они лишь потенциально вредоносны. Так, вещи, опасные даже в состоянии покоя (взрывчатые, радиоактивные вещества), не могут причинить вред пределов осознанной или неосознанной деятельности человека 9.

По мнению автора правы и сторонники первой и второй концепции. Представляется поэтому допустимым определять источник повышенной опасности и через понятие деятельности, и через понятие объекта. При этом в одних случаях на первый план выходит характер деятельности (так как иная деятельность с теми же материальными объектами может и не представлять для окружающих повышенной опасности); в других — первостепенное значение приобретает сам характер материального объекта (так как любой вид деятельности по его использованию является повышенно опасным).

Рассмотрим это на конкретном примере, изложенном в работе В.О. Мушинского. В те времена, когда на железных дорогах основной тягловой силой были паровозы, произошел следующий случай. Из трубы проходящего паровоза через искроуловитель случайно вырвалась искра, которая упала на соломенную крышу дома. Дом загорелся, случился пожар, и возник вопрос о возмещении причиненного вреда. Проблема была в том, что если вред произошел от источника повышенной опасности, то железная дорога отвечает за причиненный вред. Если же не от источника, то она не отвечает, потому что вред произошел без ее вины, случайно. То, что паровоз является источником повышенной опасности для окружающих, наверное, не составляет секрета. Но что среди качеств паровоза является источником повышенной опасности? Очевидно, не топка, к которой фактически нет доступа, а быстрое передвижение по рельсам, разрушающее механическое воздействие на все, с чем он может столкнуться10.

По третьей теории под источником повышенной опасности понимаются предметы, вещи, оборудование, находящиеся процессе эксплуатации и создающие при этом повышенную опасность для окружающих.11

На наш взгляд наиболее полное определение источникам повышенной опасности дано А.М. Беляковой:

Источниками повышенной опасности следует считать определенные предметы материального мира (механизмы, устройства, автомашины и т.д.), проявляющиеся в процессе деятельности по их использованию (эксплуатации) вредоносность, не поддающуюся или не в полной мере поддающуюся контролю человека, в результате чего создают опасность для окружающих. В ч. 1 ст. 1079  Гражданского кодекса РФ13 приведен лишь  примерный перечень лиц и организаций, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих. Законодатель дает возможность суду расширить этот перечень. Это объясняется невозможностью при беспрерывном развитии техники перечислить в лаконичной форме уже существующие и предусмотреть возможные в будущем виды деятельности, представляющие повышенную опасность для окружающих14, хотя в литературе высказыва-лись мнения о необходимости классификации видов и составлении исчерпывающего перечня источников повышенной опасности, «поскольку дело идет о специальной норме, устанавливающей по началу вины особый правовой режим ответственности15. Были предприняты попытки составления исчерпывающего перечня на основе классификации их по формам энергии. Но, повторяюсь, в условиях постоянно развивающихся науки и техники это намерение вряд ли осуществимо. Однако проведение классификации источников повышенной опасности по наиболее важным видам может быть полезной, так как может служить ориентирами в судебной практике.

Так по классификации, предложенной О.А. Красавчиковым, источники повышенной опасности можно выделить в четыре группы:

1. Физические, которые в свою очередь подразделяются на механические, электрические, тепловые.

2. Физико-химические (радиоактивные материалы).

3. Химические, подразделяющиеся на отравляющие, взрывоопасные, огнеопасные.

4. Биологические, делящиеся на зоологические и микробиологические.16

Но даже данная классификация, как и любая другая, имеет условный характер. Так, например, атомный ледокол, согласно критериям О.А. Красавчикова, можно отнести и к физическим и к физико-химическим источникам повышенной опасности, а автомобиль с цистерной, загруженной отравляющим веществом, можно отнести и к физическим, и к химическим источникам повышенной опасности.

Возможность включения того или иного объекта в перечень корректируется и судебной практикой по данным делам. В результате чего дикие животные, горючие, взрывчатые и радиоактивные вещества стали, относится к источникам повышенной опасности. Таким образом, если ст. 454 ГК РСФСР сократила этот перечень по сравнению со статьей 404 ГК РСФСР 1922 года (были исключены торговцы горючими материалами, держатели диких животных), то ст. 1079 ГК РФ он был расширен по сравнению с ст. 454 ГК РСФСР.

Практика накопила значительный опыт по определению свойств, с которыми связано признание деятельности, обусловившей наступление вреда, источником повышенной опасности для окружающих. Так, для движущихся предметов - это, главным образом, условия торможения. Признается также источником повышенной опасности деятельность, связанная с использованием, хранением, перевозкой и т.д. взрывчатых веществ (тола, динамита и др.) в связи с высокой вероятностью их взрыва, а также отдельных ядовитых веществ ввиду их вредоносного влияния на организм человека, животных, растительный мир. Повышенную опасность создает содержание диких зверей. Напротив, содержание домашних животных не обладает повышенной опасностью для окружающих. В литературе высказывается мнение, что законе» деталь, исключив из перечня диких животных, предоставил судам возможность в отдельных случаях признавать источником повышенной опасности и некоторых домашних животных17. Поскольку законодатель намерено сузил круг применения статьи, отметив только «диких животных», нельзя было расширительно толковать этот перечень, подразумевая «любых животных». Ограничением, данным в законе, мы не вправе были пренебрегать.

Таким образом, соответствующая деятельность может быть признана источником повышенной опасности, если она не связана с использованием определенных объектов: движущихся механизмов, токов высокого напряжения, взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов и др. Более того, сама по себе деятельность, связанная с использованием объектов перечня ст. 1079 ГК РФ правомерна. Неправомерно лишь причинение вреда в процессе ее осуществления. Поэтому нельзя согласиться с мнением А. А. Собчака, полагающего, что ответственность в соответствии с ГК устанавливается не за конкретные действия, а вообще за деятельность, связанную с источником повышенной опасности18, что по существу означает признание такой деятельности противоправной.

В литературе уже неоднократно подвергалось критике бесконечно расширительное толкование понятия «источник повышенной опасности», включающее в себя любую деятельность по использованию ружей, топоров, домашних животных и т.д.19. В свое время повышенно-опасной неправильно было признать деятельность по доставке денежных средств кассиром в условиях опасности нападения бандитов20, а также лечебная деятельность больных. Хранение и использование ружья само по себе не обладает признаками повышенной опасности. Например, деятельность сторожа, вооруженного этим ружьем для охраны объекта, не связана в этом смысле с повышенной опасностью для окружающих. Однако, деятельность по организации стрельбищ, тиров, создает большую вероятность причинения вреда и должно служить основанием для привлечения к ответственности соответствующих организаций по ст. 1079 ГК РФ.

По нашему мнению, критериями, характеризующими повышенно опасную деятельность, позволяющими усмотреть в какой-либо деятельности высокую опасность для окружающих, является:

во-первых, потенциальная вредоносность этой деятельности - такие внутренне присущие некоторым предметам свойства и качества, которые при определенных обстоятельствах могут проявиться во вне, причинив определенный вред в сфере имущественных отношений;

во-вторых, не подконтрольность, либо недостаточная подконтрольность ее человеку.

Эти признаки всегда должны быть в совокупности. Вредоносность, подконтрольная человеку, не создает той повышенной опасности, наличие которой усиливает ответственность за причиненный вред. Отсутствие вредоносности вообще снимает вопрос об ответственности.

Субъекты ответственности за вред, причиненный источником повышенной опасности, определены в общей форме в законе. Это - организации и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих (ст. 1097 ГК РФ) - титульные владельцы источников повышенной опасности. Правовая литература и судебная практика, применяя эту норму, использует понятие «владелец источника повышенной опасности», а не «собственник».

Согласно п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ №3 «О судебной практике по делам о возмещении вреда, причиненного повреждением здоровья», владельцем источника повышенной опасности признаются организации и граждане, которые эксплуатируют этот источник, как в силу принадлежащего им права собственности или права оперативного управления, так и по другим основаниям, например, по договору аренды (проката) или по договоренности, а также в силу распоряжения компетентных органов о передаче во временное пользование организации источника повышенной опасности.

Таким образом, в постановлении делается акцент на юридический признак владения источником повышенной опасности, который Ем В.С. и Козловой Н.В. сформулирован следующим образом: «владельцем источника повышенной опасности признается лицо, обладающее гражданско-правовыми полномочиями по использованию соответствующего источника повышенной опасности».21

К владельцам источника повышенной опасности относятся, прежде всего, лица, владеющие источником в силу определенного правового основания, - «титульные владельцы». В их число входят граждане и организации -собственники соответствующих объектов, а также организации, которым эти объекты принадлежат на праве оперативного управления. Доказательством принадлежности источника повышенной опасности определенной организации на праве полного хозяйственного ведения или оперативного управления, как правило, служит зачисление соответствующего объекта на ее баланс.

Титульным владельцем могут являться также граждане и организации, которым владение источником повышенной опасности передается временно на предусмотренных законом основаниях по воле собственника (носителя права хозяйственного ведения, либо права оперативного управления). Юридически основанием для передачи такого источника во владение другому лицу служат, в основном, договоры аренды (имущественного найма). Между организациями речь идет обычно об аренде имущества, между организация» ми и гражданами - о его прокате, между гражданами - о передаче источника (как правило, автомашины) по доверенности.

Передача источника повышенной опасности одной организацией в пользование другой влечет смену владельца в том случае, если источник передается без обслуживающего персонала, например, без водителя, машиниста, либо обслуживающий персонал зачисляется временно в штат новой организации. Таким образом, при установлении надлежащего ответчика определяющим является то, чей работник осуществляет действия, связанные с эксплуатацией соответствующего объекта. Так согласно ст. 640 ГК РФ в тех случаях, когда транспортное средство арендуется с предоставлением арендодателем услуг по управлению и технической эксплуатации, ответственность за вред, причиненный третьим лицам, арендованным транспортным средством, его механизмами, устройствами, оборудованием, несет арендодатель в соответствии с правилами гл. 59 ГК. Согласно ст. 648 ГК РФ в тех случаях, когда транспортное средство арендуется без предоставления арендодателем услуг по управлению и технической эксплуатации, ответственность за вред, причиненный третьим лицам, арендованным транспортным средством несет арендатор в соответствии с правилами гл. 59 ГК РФ. В двух приведенных нормах законодатель определяет ответственность субъекта, используя материальный признак, который заключается в том, что владелец источника повышенной опасности - тот, кто реально имеет такой источник в своем владении.

Владельцам источника повышенной опасности выступают, например, автохозяйства, предоставляющие в соответствии с пунктом «г» ст. 8 Устава автомобильного транспорта Российской Федерации министерствам (ведомствам), предприятиям, организациям, учреждениям легковые автомобили для служебных поездок, либо автобусы предприятиям и организациям для перевозки работников к месту работы и обратно (ст. 90 УАТ).

Специфика основной деятельности, осуществляется на железнодорожном транспорте, а также хозяйственные структуры Министерства Путей Сообщения определили сложившуюся судебную практику, по которой на железнодорожном транспорте владельцем источника повышенной опасности, применительно к подвижному составу, является та дорога, которая осуществляла его эксплуатацию в момент причинения вреда (Транспортный Устав железных дорог 1993 г.).

Как уже отмечалось выше, передача источника повышенной опасности организаций в пользование гражданину, как правило, осуществляется на основе договора проката. Лица, получившее автомобиль на прокат, должно возмещать ущерб по ст. 1097 ГК РФ. Это предопределяется ст. 153 Устава автомобильного транспорта, в которой указано: «с момента получения автомобиля в пользование и до сдачи его автотранспортному предприятию или организации лицо, получившее автомобиль на прокат, является владельцем автомобиля и несет ответственность перед третьими лицами за вред, причиненный им при пользовании автомобилем». Передача легковой автомашины одним гражданином в пользование другому оформляется путем выдачи собственником специального документа — доверенности, оформленной в простой письменной форме. В Правила дорожного движения и в нотариальной практике данной документ именуется «доверенность на право управления». Текст доверенности сводится к следующему: гражданин, которому автомашина принадлежит по праву собственности, доверяет определенному лицу распоряжаться машиной, быть представителем собственника в ГИБДД следить за техническим состоянием автомашины, расписываться за собственника и совершать все действия, связанные с данным ему поручением. Согласно Правилам дорожного движения, водитель механического транспортного средства обязан иметь при себе доверенность на право управления в отсутствие индивидуального владельца транспортного средства (п. 10). С точки зрения возможного причинения статьи 1079 ГК РФ соблюдение указанного требования не имеет значения. Лицо, управляющее автомашиной на основании доверенности, отвечает на основании ст. 1079 ГК РФ, независимо от того, имело ли оно при себе доверенность или нет, осуществляло управление в присутствии или отсутствии собственника.

Более того, ответственность производных владельцев (нанимателя, хранителя, подрядчика и др.) может устранить ответственность собственника (носителя права хозяйственного ведения, либо права оперативного управления), если последний в момент причинения вреда не участвовал в деятельности, представляющей собой повышенную опасность для окружающих. В противном случае, собственник отвечает солидарно с нанимателем, хранителем и пр.

Иногда титульный владелец, продолжая владеть соответствующим объектом, допускает к техническому управлению им другое лицо. Например, собственник автомашины передает без доверенности другому лицу управление автомашиной без доверенности другому лицу управление автомашиной, как в своем присутствии, так и без него. Лицо, осуществляющее техническое управление автомашиной от имени собственника, не становится владельцем и не может быть привлечено к ответственности на основании ст. 1079 ГК РФ. Иск к нему может быть предъявлен лишь в порядке регресса, но в этом случае в его действиях необходимо наличие момента вины.

В роли титульного владельца может выступить лицо, которому передан объект и помимо воли собственника, на основании действующего законодательства. Например, сотрудник милиции, отстраняя водителя от управления, использует автотранспортное средство в служебных целях. В данном случае автомашина поступает во владение соответствующего органа милиции, и он обязан отвечать за причиненный вред. В соответствии с п. 12 Правил дорожного движения водитель обязан предоставлять транспортное средство медицинским работникам, если они следуют в попутном направлении для оказания медицинской помощи, а также, независимо от направления движения, - врачу и среднему медицинскому персоналу для проезда к тяжелобольному в случаях, угрожающих его жизни или для транспортировки такого больного в ближайшее лечебно-профилактическое учреждение. Работникам милиции - для выполнения неотложных служебных заданий. Сотрудникам Государственной инспекции безопасности дорожного движения - для доставки в ближайшее лечебное учреждение лиц, нуждающихся в безотлагательной медицинской помощи. Работникам государственной лесной охраны и направляемым с ними рабочим со средствами пожаротушения - для проезда в попутном направлении. А водитель грузового автомобиля, кроме того, обязан предоставить транспортное средство для транспортировки поврежденных транспортных средств.

Во всех случаях, если машиной продолжает управлять водитель, смены владельца не происходит. Следовательно, субъектом, обязанным возместить вред, является лицо, от которого осуществляется владение (титульный владелец).

Действия, связанные с эксплуатацией источника повышенной опасности, принадлежащего организации, осуществляют ее работники. При этом лицо, управляющее источником в силу трудовых отношений с его владельцем, например, шофер, машинист, рабочий на станке, не признается владельцем источника повышенной опасности лицами, которые управляют источником или имеют к нему доступ, организация не утрачивает титул владельца и несет ответственность за причиненный вред на основании ст. 1079 ГК РФ. Лица же виновные в причинении вреда, отвечают непосредственно не перед потерпевшими, а перед владельцем источника повышенной опасности по регрессному иску.

Указанное положение иллюстрирует следующий пример. Приговором народного суда Т. Был осужден по ч. 2 ст. 211 УК РСФСР со взысканием с него в пользу потерпевшего ущерба в сумме 150 руб. Вышестоящий суд отменил приговор в части взыскания с Т. Материального ущерба и его дело направил на новое рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства, указав следующее: Т. Следовал на автомобиле, принадлежащем автокомбинату. На основании ст. 454 ГК РСФСР ответственность за вред несут транспортные организации, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих. В соответствии с этим иск за причиненный ущерб должен быть предъявлен к автокомбинату. К Т. Же автокомбинат вправе предъявить регрессный иск.22

В подобных случаях водитель, управляя автотранспортным средством, выступает лишь как непосредственный причинитель вреда, а автохозяйство, которому принадлежит транспортное средство, остается его владельцем и поэтому признается ответственным за причиненный вред. У владельца при этом остается лишь право регрессного (обратного) требования к водителю по нормам трудового законодательства.

Однако последнее имеет место не во всех случаях. Если вина водителя не установлена, то не возникает его ответственности перед владельцем, понесшим ущерб в результате ДТП.

До сих пор речь шла о привлечении к ответственности титульных владельцев. Вместе с тем, деятельность, связанную с повышенной опасностью для окружающих, может осуществлять лицо, владеющее вещью без необходимого правового основания (незаконный владелец). Чаще всего такая ситуация складывается при угонах машин. В этих случаях титульный владелец источника повышенной опасности не отвечает за вред, причиненный действием источника, если докажет, что последний вышел из обладания владельца не по его вине, а в результате противоправных действий третьих лиц. При подобных условиях ответственность третьих лиц за причиненный вред определяется по правилам ст. 1079 ГК РФ.

При причинении вреда источником повышенной опасности, выбывшим из области его владельца не только в результате противоправных действий третьих лиц, но и виновного поведения владельца, ответственность за причиненный вред может быть возложена как на лицо, использовавшее источник повышенной опасности, так и титульного, с учетом конкретных обстоятельств. Такая ответственность владельца источника повышенной опасности может наступить, в частности, если по его вине не была обеспечена надлежащая охрана источника повышенной опасности. Существует определенная презумпция ответственности титульного владельца за вред, причиненный источником повышенной опасности. Однако в каждом конкретном случае титульный владелец вправе доказать, что в момент причинения вреда источник вышел из его фактического владения не по его вине, а в результате противоправных действий третьих лиц. В этом случае ответственность несет незаконный владелец. Если объект вышел из обладания титульного владельца не только в результате противоправных действий третьих лиц, но и по вине самого владельца, возникает одновременно два обязательства по возмещению причиненного вреда: одно связывает потерпевшего с титульным владельцем, а другое — с фактическим незаконным владельцем. Первое регламентируется ч.1 ст. 1079 ГК РФ. Второе ч.2 ст. 1079 ГК РФ. Основанием для привлечения к ответственности титульного владельца могут служить только такие его виновные действия, которые относятся к обстоятельствам, связанным с выходом источника из его обладания.

Ранее в юридической литературе неоднозначно решался вопрос о характере совместной ответственности титульного владельца и незаконного  фактического владельца, а в судебной практике не было единообразия в применении в этом частном случае солидарной, либо долевой форм ответственности. Принятия ч.2 ГК РФ и Постановление Пленума ВС РФ от 28 апреля 1997 г. (п.27) окончательно решило эту проблему.

 

Специальные   условия  ответственности  за  вред, причиненный   деятельностью,   создающей   повышенную опасность для окружающих.

Общие основание ответственности за причинение вреда сформулированы в статье 1064 ГК РФ. Ответственность граждан и организаций наступает по общему правилу при наличии четырех оснований гражданского правонарушения:

- наличие вреда (убытков);

- противоправного поведения владельца источника повышенной опасности, выразившимся в его действии или бездействии;

- причиной связи между действиями лица и наступившим вредом;

- вина (умысел или неосторожность).

Наличие совокупности данных условий необходимо для возложения ответственности на нарушителя гражданских прав и обязанностей. Однако из этого правила есть исключения. Так в случаях, специально предусмотренных в законе, возможно возмещение и правомерно причиненного вреда. Правомерным, в частности, является причинение вреда в условиях крайней необходимости (статья 1067 ГК РФ).

Причинная связь - необходимое условие любой ответственности, в том числе и гражданской. Ответственность в соответствии с законодательством наступает лишь в том случае, которые придают в соответствующей деятельности характер источник повышенной опасности. Иногда вредоносный результат причина обусловлен как деятельностью, связанный с повышенной опасностью, так и с действиями третьих лиц. В таких случаях в зависимости от характера причиной связи ответственность пере потерпевшими несут либо владелиц источника, либо одновременно владелец и третьи лица. Ответственность только владельца источника повышенной опасности наступает, если действия третьих лиц лишь способствовали причинению вреда источником ответственность владельца источника повышенной опасности и одновременно ответственность третьих лиц может наступать, когда вредоносный результат находился в причинной связи, как с источником, так и с действиями третьих лиц.

Не всегда является необходимым условием наступления гражданско-правовой ответственности за причиненный вред наличие вины в действиях лица. В частности, вина не обуславливает ответственности за вред, причиненный источником повышенной опасности, хотя нередко и виновных действия могут стать причиной вреда. Установлено, что ответственность может наступать независимо от вины лица, владеющего источником повышенной опасности; непременным условием внедоговорной ответственности за причиненный вред всегда является лишь сам вред и причинная связь между действиями этого лица и вредом (ст. 1064 ПС РФ).

Итак, если к административной и уголовной ответственности за нарушение правил безопасности движения водители могут быть привлечены только при установлении их вины в ДТП, то при решении вопроса о гражданской ответственности владельцев автомототранспортных средств наличие или отсутствие их вины в ДТП правового значения не имеет, так как они отвечают и за случайно причиненный вред.

Характерен в этом отношении следующий пример.

Во время движения по Московской кольцевой автомобильной дороге X., управлявший собственным автомобилем «Ауди-100», совершил наезд на гражданку 3., которая от полученных повреждений скончалась на месте происшествия. По данному факту против X. было возбуждено уголовное дело. В результате расследования было установлено, что X. не допустил нарушения ПДД и предпринял все зависящие от него меры для предотвращения наезда на потерпевшую, т.е. его вина в происшествии не была установлена. В связи с этим уголовное дело в отношении X. было прекращено.

Несмотря на это суд полностью удовлетворил гражданский иск мужа погибшей и взыскал в его пользу с X. ущерб, причиненный смертью З.23

Следует отметить, что владелец автомототранспортного средства не освобождается от гражданской ответственности перед потерпевшим и в том случае, когда причинение вреда имело место по вине третьих лиц.

Т., находясь в нетрезвом состоянии, ударил В. Потерпевшая в результате удара, упала на проезжую часть шоссе и попала под автомашину, принадлежащую организации. В связи с полученной травмой В. обратилась с иском к владельцу автомашины о возмещении ущерба. Суд возложил обязанность возмещения ущерба на Т., по вине которого В. Попала под автомашину. Однако вышестоящий суд отменил указанное решение, подчеркнув, что владелец автомашины не может быть освобожден от обязанности возместить вред, несмотря на то что причинению вреда способствовало виновное поведение третьего лица.

В рассмотренном случае владелец автомашины после возмещения ущерба потерпевшей В. Приобрел право взыскать уплаченную им сумму с виновника происшествия - Т., предъявив к нему регрессный иск.

Анализ судебной практики по рассмотрению дел по искам о возмещении ущерба, причиненного транспортными средствами, проведенный В.П. Серовым,24  показал, что суды разрешают иски по названной категории дел, исходя из того, что непременными условиями ответственности по искам о возмещении материального ущерба, причиненного источником повышенной безопасности, являются противоправность совершенного действия и причинная связь между ним и наступившими последствиями. При этом бремя доказывания наличия обстоятельств, освобождающих от ответственности (умысел потерпевшего или непреодолимая сила) лежит на владельцах источника повышенной опасности. Автор справедливо отмечает, что установление вины в действиях владельца источника повышенной опасности не является необходимым, так как ответственность последнего наступает независимо от вины. Вместе с тем, при наличии вины потерпевшего, а также в случае, когда причинение вреда стало результатом действий нескольких источников повышенной опасности, не всегда применяется статья 1083 ГК РФ, говорящая о снижении размера возмещения.

Если же вред причинен в результате взаимодействия источников повышенной опасности, то при решении вопроса об имущественной ответственности их владельцев друг пред другом необходимо исходить из общих оснований ответственности, установленных правилами ст. 1064 ГК РФ. Согласно п. 20 постановления Пленума ВС РФ №3 в этих случаях надо иметь следующее: а) вред, причиненный одному из владельцев по вине другого, возмещается виновным; б) при наличии вины владельца, которому причинен вред, он ему не возмещается; в) при наличии вины обоих владельцев размер возмещения определяется соразмерно степени виновности каждого; г) при отсутствии вины владельцев во взаимном причинении вреда ни один из них не имеет права на возмещение.25

По поводу последнего основания ответственности за вред, причиненный источником повышенной опасности - противоправности действий существуют две точки зрения.

Большинство авторов считают противоправность действий причинителя обязательным условием для привлечения к ответственности владельца источника повышенной опасности за нанесенный вред.

По моему мнению, более обоснована вторая точка зрения, по которой для наступления ответственности владельца достаточно двух условий: наличие вреда и причиненной связи между действиями и наступившим результатом. Владелец источника повышенной опасности отвечает во всех случаях, независимо от того, действовал ли он противоправно, либо не нарушал никаких норм и правил. Для судебной практике этот вопрос имеет значение при причинении вреда владельцем источника повышенной опасности в состоянии крайней необходимости. В соответствии со ст. 1067 ГК РФ лицо, причинившее вред в состоянии крайней необходимости, должно возместить его. Однако суду предоставлено право с учетом обстоятельств, при которых был причинен вред, возложить обязанность его возмещения на третье лицо, в интересах которого действовал причинивший вред, либо освободить от возмещения вреда полностью или частично как это третье лицо, так и самого причинителя вреда.

Ответственность независимо от вины юридической литературе называется повышенной. Повышенная ответственность в сфере деликтов наступает лишь в ограниченном ряде случаев, а именно: должностными лицами органов дознания, предворительного следствия, прокуратуры и суда (ст. 1070 ОС РФ).

Предметом рассмотрения настоящей работы является именно повышенная ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности. Однако если вред причиняется в результате взаимодействия двух источников повышенной опасности их владельцам (ч.3 ст. 1079 ГК РФ), то здесь ответственность наступает на общих основаниях.

Так, Первореченский районный народный суд города Владивостока признал, что ответственность наступает равно для обоих лиц, владеющих источниками повышенной опасности, по делу, где владелец источника повышенной опасности автомобиля ГАЗ - 2410 обратился в суд с исковым заявлениям с просьбой удовлетворить его требования о взыскании суммы, затраченной на ремонт поврежденных деталей и узлов автомобиля с ответчика которыми явилась автоколонна №7 муниципального хозяйства Первореченского района города Владивостока, также владельца источника повышенной опасности - колесного трактора. Фабула этого дела такова: истец, управлявший автомобилем с соблюдением Правил дорожного движения, выехал на положенной скорости на пересечения улиц Корсуновского и Пионерской, когда ему неожиданно перегородил дорогу, в нарушение знака                                                                      «Главная дорога» колесный трактор ответчика (как в последствии оказалось без водителя). Произошло столкновения, в результате которого автомобиль ВОЛГА получил повреждения корпуса и ходовой части, а трактор перевернулся, повредив кабину. При изучении обстоятельств дела выяснилось, что трактор вследствие заводской неисправности самопроизвольно снялся с ручного тормоза, покатился под небольшой уклон и выехал на перекресток, где и произошло столкновения. Рассмотрев материалы дела, суд нашел что, хотя в действиях обоих водителей транспортных средств отсутствует момент вины, необходимо признать их взаимную обязанностьI

возместить причиненный вред, так как движущиеся транспортные средства являются источником повышенной опасности, для владельцев которых Iответственность наступает вне зависимости от их вины. \

Суд второй инстанции - Владимирский городской су,. рассмотрев        кассационную жалобу истца, оставил без изменения решения суда первой         инстанции.

Коллегия же Верховного суда РСФСР, приняв это дело к своему производству, определила, что ответственность за вред, причиненный владельцам источников повышенной опасности столкновением этих источников, I наступает на общих основаниях, - в зависимости от вины лиц, владеющими источниками, и отменила предыдущее решение, присуждавшее владельцев источников повышенной опасности, невиновно причиненных вред, к взаимному возмещению ущерба26,

Приведенный случай свидетельствует о том, что взаимоотношения владельцев, осуществляющих эксплуатацию источников повышенной опасности, не содержат признаков повышенной ответственность друг перед другом, что нашло закрепление и в законодательстве (ч. 3 ст. 1079 ГК РФ). Данные обстоятельство, на мой взгляд, вызвано, во-первых, наличием одинакового статуса у субъектов» лиц, деятельность которых не вполне поддается контролю, а потому представляющих определенную взаимную опасность друг для друга, а во-вторых, желанием упростить правоприменительную деятельность, не обременяя ее трудными для оценки моментами: чья деятельность менее подконтрольна и более опасна, если причинение вреда не сопровождалось обоюдной виновностью владельцев источников повышенной опасности. В соответствии со статьей 454 ГК РФ (ст. 128 основ) повышенную опасность для окружающих представляет деятельность транспортных организаций, промышленных предприятий, строек, владельцев автомобилей и т.п. Организации и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих, обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.

Необходимо отметить, что особым условием применения данной нормы с возложением повышенной ответственности на причинителя служит причинение вреда источником опасности именно окружающим.

Специальные нормы Кодекса, определяющие объем, характер и размер возмещения, полностью распространяются и на случаи исчисления ущерба, причиненного источником повышенной опасности. В соответствии со ст. 1082 ПС РФ при причинении вреда должен быть поставлен вопрос о возмещении его в натуре или о полном возмещении убытков. В силу ст. 15 ГК РФ под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученный доход, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками, упущенной выгоды в размере не меньше, чем такие доходы.

Объем, характер и размер возмещения вреда, причиненного здоровью и жизни гражданина, подробно регламентирован ст. 1084 - 1095 ГК РФ. Кроме того, в настоящее время утверждены и действуют специальные правила, установленные Постановлением Верховного Совета РФ от 24 декабря 1992 года «Об утверждении Правил возмещения работодателя вреда, причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием, либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых обязанностей»27, регулирующие, в том числе и порядок возмещения работнику вреда, причиненного источником повышенной опасности.

Анализ важнейших особенностей возмещения вреда, причиненного источником повышенной опасности, показал, что они строятся на двух различных началах. Первое и основное из них — это начало ответственности, второе и дополнительное - система риска.

Начало ответственности. Необходимое основание любой юридической ответственности, в том числе и гражданского, - причинная связь. Ответственность на основании ст. 1079 ГК наступает лишь в случае, если вред причинен в результате проявления именно тех свойств, которые придают соответствующей деятельности характер источника повышенной опасности -потенциальной вредоносности и недостаточной подконтрольности со стороны физического лица.

Иногда вредоносный результат причинно обусловлен как деятельностью, связанной с повышенной опасностью, так и действиями третьих лиц. В таких случаях, в зависимости от характера причинной связи, ответственность перед потерпевшим несут либо владелец источника, либо одновременно владелец и третьи лица. Ответственность только владельца источника повышенной опасности наступает, если действия третьих лиц лишь косвенным образом способствовали причинению вреда источником повышенной опасности, а вредоносный результат находился в непосредственной связи только с самим источником. Ответственность же владельца источника и одновременно третьих лиц может наступить, когда вредоносный результат находился в прямой причинной связи, как с источником, так и с действиями третьих лиц.

По поводу третьего основания ответственности за вред, причиненный источником повышенной опасности, - противоправности действий причинителя, существуют две точки зрения.

Ряд авторов стоят на позиции, что для наступления ответственности владельца достаточно двух условий: наличие вреда и причинной связи между совершенными действиями и наступившим результатом. Владелец источника повышенной опасности отвечает во всех случаях, независимо от того, действовал ли он противоправно или правомерно, не нарушая никаких норм и правил28.

Другие авторы склонны рассматривать противоправность действий причинителя как обязательное условие для привлечения к ответственности владельца источника повышенной опасности за нанесенный вред29.

В настоящее время этот спорный момент разрешается на основании сложившейся судебной практики, для которой этот вопрос имеет значение при причинении вреда владельцем источника повышенной опасности в состоянии крайней необходимости.

По общим правилам, в соответствии со статьей 1067 ГК РФ лицо, причинившее вред в состоянии крайней необходимости, должно возместить его. Однако суду предоставлено право, учитывая обстоятельства при котором был причинен вред, возложить обязанность его возмещения на третье лицо, в интересах которого действовал причинивший вред, либо освободить от возмещения вреда полностью или частично, как это третье лицо, так и самого причинителя вреда. Статья 1067 ГК РФ, определенным образом дополняет статью 1064 ГК РФ, предусматривая последствия причинения вреда правомерными действиями (действия в состоянии крайней необходимости).

В сложившейся практике считается, что ст. 1079 ГК РФ в таком дополнении не нуждается по сколько, по сколько, якобы, устанавливает последствия не только противоправных, но и правомерных действий. И она применяется во всех случаях причинения вреда источником повышенной опасности, в том числе и действиями, совершенными в состоянии крайней необходимости; и, соответственно, обязанность по возмещению возлагается только на владельца источника. Таким образом, судебной практике нашла свое закрепление первая точка зрения, не признающая необходимости наличия противоправности в действиях причинителя вреда.

Но на наш взгляд, это, во-первых, ущемляет права причинителя вреда, так как суд не может с учетом конкретных обстоятельств дела снизить объем возмещения вреда для самого владельца источника, причинившего вред; а, во-вторых, не дает возможности возложить обязанность по возмещению вреда на третье лицо, в интересах которого действовал причинивший вред.

И, наконец, по поводу четвертого общего основания вне договорной ответственности: хотя виновные действие не редко и являются причиной наступления вреда, но специфика ответственности владельца источника повышенной опасности состоит в том, что ответственность за причинение вреда наступает, не зависимо от момента вины этого владельца.

Ответственность не зависимо от вины - явление не столь частое в гражданском праве, связывающем неблагоприятные последствия дою участников гражданского оборота, по общему правилу, с их виной. Принцип вины как основание ответственности выражен, в частности, дота договорных обязательств в ст. 401 ГК РФ, а для вне договорных обязательств в ст. 1064 ГК РФ. Ответственность владельца источника повышенной опасности, однако, не единственный в гражданском праве случай ответственности независимо от вины. В соответствии со ст. 901 ГК РФ повышенной является ответственность профессионального хранителя за утрату, недостачу или повреждения имущества: независимо от вины отвечает за случайно наступавшую во время просрочки невозможность исполнения обязательств просрочивший должник (ЛЗет. 401ГКРФ).

Попытки дать объяснения без виновной ответственности в гражданском обороте предпринимались давно. Сторонники принципа вины как необходимо основания любого вида юридической ответственности испытывают значительные трудности, пытаясь примерить этот принцип с нормами права, предусматривающими и ответственность без вины за случайное причинение вреда. Например, Алексеев С.С. прямо указывает, что вина является необходимым элементом лишь при построении института юридической ответственности и предлагает при отсутствии субъективного момента в действиях причинителя вреда, ограничится лишь применением защиты30.

Подобной точки зрения придерживается и О.А. Пастухин, уточняя, что основанием для применения гражданско-правовых санкций причинителю при отсутствии в его действиях субъективного момента следует считать новину, а риск31. Но так как, по его мнению, риск и ответственность лежат в разных плоскостях - «находятся на разных уровнях правовой материи», то они несводимы друг к другу, и риск выступает здесь объективным основанием для применения мер гражданско-правовой защиты. Однако в этом случае имеет смысл выяснить, что же подразумевается под формулой «мер защиты».

Так в работе Горковенко М.Л.32 достаточно четко проводится разграничения: отличие мер защиты от юридической ответственности состоит в том, что в случае применения мер защиты должник лишается некоторых своих судебных прав, что не влечет для него потерь имущественного характера, а в случае возложения на правонарушителя ответственности, он обязан претерпеть, кроме лишения принадлежащих ему субъективных прав, еще и лишение имущественного характера. Очевидно, что случай наступления правовых последствий правонарушения, связанного с деятельностью по использованию (и пр.) источника повышенной опасности, все же более похож на ответственность.

Некоторые авторы, пытаясь объяснить безвинную ответственность в советском, а позже и российском гражданском праве предполагают, что это своеобразная аномалия, исключение из общего правила. Были высказаны и соображения, побуждающие законодателя, по мнению этих авторов, установить эти исключения. Такая ответственность, в частности, трактуется как вид страхования.

Другие безвинную ответственность ставят в один ряд с ответственностью за вину, считая равноправным эти два начала гражданско-правовой ответственности.

Третьи склоняются к тому, что так называемая безвинная ответственность - это, по существу, ответственность за вину. Наконец, четвертое основание объективной ответственности усматривают в принятии должником на себя риска за последствия своих действий, при этом само понятие риска толкуется по-разному.

Чем же объяснить установление в ряде случаев законодателем ответственности независимо от вины и, в частности, установление повышенной ответственности за вред, причиненный источником повышенной опасности? Очевидно, причины различны для разных ситуаций, в которых встает вопрос о повышенной ответственности. В отношении просрочившего исполнения должника, в случае невозможности исполнения, наступившей во время просрочки, повышенная ответственность устанавливается в виде дополнительной санкции. Профессиональный хранитель мерой применения повышенной ответственности стимулируется к изысканию средств борьбы с теми случайностями, которые субъективно предотвратим.

Обоснование повышенной ответственности владельца источника повышенной опасности имеет большую историю. Оно давалось и дается в зарубежной правовой литературе, приводилось в литературе дореволюционной России. Российская юридическая литература также располагает рядом объяснений этого правового явления. В частности, в российской цивилистической литературе уделяется много внимания исследованию причин расширения ответственности владельца источника повышенной опасности до пределов непреодолимой силы33. Однако, соглашаясь с необходимостью установления для владельцев источника повышенной опасности ответственности за ущерб, причиненный случайно, цивилисты по-разному обосновывают эту необходимость.

Как уже говорилось выше, не все цивилисты, уделявшие внимание этой проблеме, были единодушны по вопросу характеристики так называемой объективной ответственности. Так, Матвеев Г.К. в своей монографии об основаниях гражданско-правовой ответственности развил учение о составе гражданского правонарушения как об общем основании этой ответственности. Подводя итоги чешских исследований, относящихся к теме его работы, Матвеев Г.К. включил в конструируемое им понятие состава традиционные черты элемента: противоправное действие, его последствия, причинную связь между ними и вину причинителя вреда. В работе делается вывод, что лишь при наличии указанных оснований может наступать гражданско-правовая ответственность, однако, учитывая действующее законодательство и сложившуюся терминологию, следует признать, что ответственность наступает и при наличии «ограниченного состава», например, при отсутствии вины. Однако Матвеев Г.К. предполагает, что такие случаи не следует именовать ответственностью и правильнее говорить не об ответственности, а об обязанности возместить причиненный вред34.

Другие авторы, пытаясь обосновать отступление от общего правила ответственности за вину, указывают, что возложение на невиновного нарушителя обязанности возместить причиненный потерпевшему вред есть аномалия, дань обстоятельствам, которые еще не преодолены, или историческая традиция, подкрепленная действующим законом и практикой. Как отмечал Иоффе О.С., попытка оправдать существование без виновной ответственности апеллируют преимущественно к идее справедливости35. Речь идет о справедливости, которую оказывают потерпевшему лица, чьи имущественные интересы пострадали. Так, Самощешсо И.С., Фарукшин М.Х.36 ссылаются на практические соображения - на необходимость возмещения вреда потерпевшему, объясняя отступление от принципа вины тем, что «еще не созданы экономические предпосылки для отнесения причиненного объективно противоправными деяниями материального ущерба на счет всего общества или государства» и было бы несправедливо оставлять нарушения закона (пусть и невиновные) без последствий. Изложенная концепция стоит близко к теории, согласно которой ответственность без вины безосновательно приравнивают к теории страхования.

Некоторые авторы так и поступают, отрицая возможность признания без виновной ответственности, и считают, что обязанность возмещения вреда, без виновно причиненного деятельностью источника повышенной опасности, аналогично ответственности страховщика за наступления страхового случая. Но отличие от страхования, суть которого заключается в разложении распределении могучего возникнувшего ущерба множества страхователей, в случае наступления без виновной ответственности убытки локализуются на причинителе вреда.

Следует подчеркнуть, что возложение на владельца источника повышенной опасности имущественных санкций за причиненный им вред не является страхованием, так как в этом случаи имеет место не распределения убытков на все общество о возмещении их конкретным обязанным лицом.

Возложение неблагоприятных последствий за причинение случайного вреда нужно рассматривать в этом случае именно как ответственность.

Очевидно, причина установления такой повышенной ответственности для владельцев источника повышенной опасности кроется в самой повышенной опасности эксплуатации этого источника. Но, может, было бы целесообразно не ограничивать эту ответственность действием не преодолимой силы? Думается, что владелец источника повышенной опасности не должен отвечать за вред, причиненный непреодолимой силой. Возлагая ответственность на владельца источника повышенной опасности за случайный вред, законодатель исходит из того, что имеется реальная возможность предотвратить наступления нежелательных случайных последствий эксплуатации этого источника. Подразумевая, что обязанное лица имеет возможность познать круг случайностей специфических (внутренне присущих) данному источнику повышенной опасности, а значит, и уменьшить вероятность их наступления. Явления непреодолимой силы выступает как случайности, которые являются формой выражения процессов лежавших вне сферы деятельности лица, эксплуатирующего источника повышенной опасности, а по этому нельзя требовать учета возможного проявления этих явлений.

Ряд авторов вообще рассматривают объективную ответственность как равноправную с принципом вины основания ответственности. Так, Яичков К.И. в статье «Система обязательств из причинения вреда» пишет, что, если исходить из закона, у нас нет никаких оснований к тому, чтобы утверждать, что ток или иной принцип ответственности (ответственность за вину или без таковой) за противоправное причинение вреда имеет какое-либо преимущество перед другим в осуществлении тех задач, которые возложены на институт возмещения в гражданском праве. Из этого рассуждения делается вывод, что «вина ответственного лица является дополнительным условием ответственности, когда по закону установлена ответственность за виновное причинение вреда»37. На мои взгляд, изложенная теория двух начал ответственности (виновной и без виновной) не объясняет причин установления при определенных обстоятельствах без виновной ответственности, а лишь констатирует, что ее установил закон, не давая оценки, соответствует ли данное положение закона действительному содержанию и значению категорий ответственности.

Имеются и сторонники этого взгляда, что в основании ответственности владельца источника повышенной опасности лежит тот же принцип вены, что и в других гражданских правоотношениях. Повышаются лишь требования к внимательности и заботливости, предъявляемые к владельцу источника повышенной опасности, и по этому нарушение этих требований вменяется должнику в вину. В свое время Агарковым М.М. была выдвинута теория бдительности, согласно которой расширение ответственности владельца источника повышенной опасности объясняется тем, что последний должен проявлять повышенную заботливость к бдительности при использовании этого источника, и тем, что закон учитывая трудность установления вины в случаях использования источника повышенной опасности, не вводит в наше право кого-либо нового принципа построения гражданско-правовой ответственности наряду с принципом вины, а лишь по практическим соображениям создает изъятия из принципа вины. Это, по существу, содержит в себе некий парадокс: хотя автор и утверждает, что объективная ответственность является    изъятием из общего правила, но весь ход его рассуждений приводит к обратному выводу — к тому, что эта ответственность строится на принципе вины. С этой теорией перекликается получившая большое распространение среди ряда советских цивилистов « теория стимулирования»38.

Сущность ее состоит в том, что, устанавливая повышенную ответственность владельца источника повышенной опасности, закон стимулирует его в такой организации деятельности, которая максимально снизила бы вредоносность источника повышенной опасности или устранила его вовсе. Дополнил эту концепцию, предложив наиболее полную аргументацию в ее защиту Иоффе О.С.39, который обоснование ответственности владельца источника повышенной опасности за случайное причинение вреда усматривает в том, что развитие техники безопасности отстает от развития общей техники. Как считают эти авторы, повышенная ответственность в этом случае стимулирует к новым изобретениям в области техники, безопасности. Но, на наш взгляд источник потому и признан повышенно опасным, что в настоящее время, при данном уровне технического развития человеческой мысли, устранить возможность причинения вреда или, по крайней мере, снизить ее вероятность не представляется возможным; а принудительно подталкивать к техническому скачку, требующему творческого поиска. Нам кажется, просто наивным. Это как в сказке: «Поди, туда - не знаю куда, принеси то - не знаю что». И, кроме того, закон имеет более прозаические цели: максимальное обеспечение интересов потерпевшего и возложение ответственности на деликвента, при затрудненности показывания его вины, так как сложность самой деятельности дает деликвенту возможность в ряде случаев внешне правдоподобно объяснить отсутствие своей вины.

Система риска.  Кроме перечисленных, существует еще одна теория, предпринимающая еще одну попытку объяснить предусмотренную в гражданском праве возможность ответственности за случай, - теория риска, полагающая, что риск может наряду с виной являться субъективным основанием гражданско-правовой ответственности40.

Одним из первых в советской цивилистической литературе предпринял попытку детально исследовать категорию риска применительно к институту без винной ответственности владельца источника повышенной опасности Красавчиков О.А.. Однако, при этом он исходил из принципа: «Если нет вины, то нет и ответственности». Иначе: он признавал возможность наступления ответственности только в случае виновного причинения вреда. В других же случаях он считал, что имеется только обязанность владельца источника повышенной опасности возместить субъективно-случайный вред, который лишь о традиции рассматривается в юридической науке ж практике как ответственность: в действительности же - это не мера ответственности, а только правовая форма в восстановления имущественного положения потерпевшего41. Причинение вреда - это лишь внешнее противоправное действие, ибо здесь нет вины. Нельзя все невыгодные последствия таких действий считать ответственностью. Основой возникновения обязанностей возмещения вреда здесь, по мнению Красавчикова О.А., так же, как при страховании, является система риска.

Система риска - это иное, чем ответственность, гражданско-правовое начало возмещения вреда. Несение риска - это несение предусмотренной законом обязанности «принять на себя» убытки, могущие возникнуть в силу случайных обстоятельств41.

Однако, теория риска, по сколько с ней связана обязанность, - ответственность до пределов непреодолимой силы, то есть, по сути, - ответственность за свое волевое поведения, еще сама нуждается в обосновании, если исходить из того, что возникновение и нарушения прав и обязанностей связаны с относительной свободой воли, со способностью субъекта права избрать тот или иной вариант поведения.

Именно с этой позиции к решению проблемы подошел Йогензихт В.А.. Он исходил из того, что ответственность за безвиновное причинение вреда источником повышенной опасности имеет под собой также субъективное основание. Автор пришел к заключению, что и здесь присутствует субъективный момент - сознание и воля деятеля, который причиняет вред и у которого возникает обязанность его возместить не в силу принципа распределения ущерба, его локализации на причинителе, а по принципу ответственности, т.е. вследствие правонарушения. И там, и здесь — на лицо психическое отношение субъект к результату собственных действий и осознанное допущение возможных отрицательных последствий нарушения прав других лиц.

Однако, в первом случае, при совершении запрещенного законом действия, основанием ответственности является вина, в также случаях, когда деятельность сама по себе не противоправна, но может сопровождаться, в силу некоторых внутренних свойств объект деятельности, нарушением прав другого лица, основанием ответственности, как утверждает Йогензихт В.А., является риск.

По мнению другого автора Братуся С.Н., когда речь идет о риске владельца источника повышенной опасности, резюмируется, что владелец источника сознает и допускает вероятность наступления случайных отрицательных последствий при эксплуатации источника, и, тем не менее, он рискует - принимает на себя возможные отрицательные случайные последствия42.

Думаю, что необходимо более четко обозначить термин «риск» как правовую категорию как основание ответственности. Риск воспринимается, прежде всего, как угроза и опасность наступления невыгодных последствий. Но нельзя ставить знак равенства между этими категориями. Угрозу можно определить как возможную опасность вредных последствий, а опасность, в свою очередь, - как вероятность их наступления. Не сводится риск к понятиям возможность и вероятность, хотя они дают ключ к раскрытию данной категории. В правовой литературе субъективное отношение человека к своим действиям и результатом сводится обычно к понятию вины, которой противопоставляется случай (казус) как обстоятельство, исключающее вину. Необходимо отличать случай субъективный (казус) как понятие противоположное вины, ее антипод, от органически связанного с ним случая объективного, при котором независимо от сознания и предвидения субъект, лишен возможности предотвратить отрицательные последствия. Эти последствия могут допускаться субъектом с большей или меньшей степенью вероятности, но неизбежность их наступления не должна и не может быть предвидена.

Возможный результат, вероятные последствия - объективная реальность, но сознание, состоявшее в предвидении такого неочевидного, а возможного результата — субъективная категория, выражающаяся в допущении этого результата субъектом. Такое психическое отношение субъекта к результату собственных действий или к поведению других лиц, а также к возможному результату объективного случая и случайно невозможных действий выражающееся в осознанном допущении отрицательных, в том числе невозместимых имущественных последствий, и есть риск. Допущение невыгодных последствий от возможного результата таких действий (событий) означает принятие на себя этих последствий или на того из субъектов, который в данном случае «рискует». В гражданском праве риск субъекта презюмируется, так же, как и в других случаях, презюмируется вина. Это в равной степени относится к договорному, и к внедоговорному риску.

Договорный риск характеризуется тем, что принятие на себя обязательств уже само по себе связывает одну из сторон с риском.

Гражданско-правовое отношение отнюдь не всегда следует связывать с виной. Она должна базироваться на двух субъективных началах: вины и риска, которые при этом так же могут являться основанием распределением убытков. Такая конституция объясняет возложение гражданско-правовой ответственности при невиновном причинении вреда.

Что позволяет признать риск в одних случаях основанием ответственности, а в других - распределением ущерба?

Подобным критериям является противоправность. Противоправность представляет собой противоречия деяния норме права. Противоправности -это объективная реальность, существующая независимо от ее осознания и предвидения. Вина же - это субъективный момент, выражающий осознания противоправности своего поступка и его результата. Но если действие лишено противоправного характера, то оно невиновно - вина должна быть связана с противоправным характером поведения. Существует термин «объективно противоправные действия». К ним относятся также действия, которые противоречат правовой норме, но совершены без вины нарушителя; но даже при отсутствии вины сохраняется возможность предотвратить вред, как, например, при деятельности владельца источника повышенной опасности. Означает ли это, что ответственность в подобных случаях, наступает не зависимо от субъективной стороны, от психического отношения субъекта к своим действиям их результату ? действия и их последствия могут находиться в орбите сознания и воли субъекта, а поведение его - оставаться невиновными и не содержащим признаков «случая». Это - категория «риска». При сочетании субъективного условия - вины или риска, при наличии фактического ущерба и причинной связи между действиями и его результатом, наступает гражданско-правовая ответственность.

Таким образом, риск может наряду с виной являться субъективным основанием гражданско-правовой ответственности. Поэтому объяснение ответственности без вины, в частности, -  ответственности владельца источника повышенной опасности, должно быть дополнено моментом риска. При риске учитывается в равной степени возможность благоприятного и неблагоприятного исхода, причем допущения возможности наступления неблагоприятных последствий как раз и является одним из оснований возложения материальных потерь, применения ответственности. Ответственность по ст. 1079 ГК РФ применяется, на мой взгляд, на началах риска, который именно здесь и является основанием возложения гражданско-правовой ответственности, хотя в других случаях гражданского оборота выступает лишь основанием распределения убытков.


Заключение.

Исходя из вышеизложенного можно сделать следующие выводы:

Правовому институту гражданско-правовой ответственности за вред причиненной деятельностью создающей повышенную опасность для окружающих посвящена обширная юридическая литература. Достаточно разнообразной является также судебная практика по делам, связанным с возмещением вреда, причиненного источником повышенной опасности. Но, тем не менее, многие теоретические и практические вопросы продолжают оставаться дискуссионными, что негативно сказывается на судебной практике.

Особое значение данная проблема приобретает в связи с происходящей в мире научно-технической революцией, следствием которой является повышение количества источников, представляющих собой повышенную опасность для окружающих и существенное увеличение значение факторов риска в гражданском праве.

Разгосударствление экономики страны привело к новым формам собственности и, соответственно, к появлению новых владельцев источников, представляющих опасность для окружающих.

Источник повышенной опасности представляет собой определенные предметы материального мира, проявляющиеся в процессе деятельности по их использованию, вредоносность которых, не поддается или не в полной мере поддается контролю человека, в результате чего они создают повышенную опасность для окружающих.

Критерием, позволяющим относить объект к источнику, создающему повышенную опасность следует признать совокупность двух признаков: вредоносность этой деятельности и не подконтрольность, либо недостаточная подконтрольность ее человеку.

Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности, несет его владелец - гражданин или организация обладающее гражданско-правовыми полномочиями по использованию соответствующего источника повышенной опасности (наличествует юридический признак) и реально имеющее его в своем владении (материальный признак).

При этом лица, которые управляли источником в силу трудовых отношений с его владельцем, например, шофер, машинист, не могут быть признаны владельцами источника повышенной опасности. Организация в этом случае не утрачивает титул владельца и несет ответственность за причиненный вред на основании ст. 1079 ГК РФ. Лица же виновные в причинении вреда, отвечают непосредственно не перед потерпевшими, а перед владельцем источника повышенной опасности по регрессному иску, который можно предъявить только при установлении вины водителя.

Ответственность за причиненный окружающим вред наступает для владельца источника повышенной опасности независимо от его вины.

Если же вред причинен в результате взаимодействия источников повышенной опасности, то при решении вопроса об имущественной ответственности их владельцев друг пред другом необходимо исходить из общих оснований ответственности, установленных правилами ст. 1064 ГК РФ. То есть, в этом случае вред, причиненный одному из владельцев по вине другого, возмещается виновным. При наличии вины владельца, которому причинен вред, он ему не возмещается. При наличии вины обоих владельцев размер возмещения определяется соразмерно степени виновности каждого. При отсутствии вины владельцев во взаимном причинении вреда ни один из них не имеет права на возмещение.


Список литературы.

1. Нормативные акты Российской Федерации.

1. Конституция   РФ.

2. Гражданский кодекс РФ.

2. Постановления пленумов суда.

  1.  Обзор судебной практики Верховного Суда РФ "Некоторые вопросы судебной практики по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации" 1995 г.
  2.  Определение СК Верховного Суда РФ от 21 апреля 2000 г. по делу N 46-В00ПР-5 Достаточным основанием для возложения ответственности по возмещению вреда на владельцев двух источников повышенной опасности является сам факт причинения вреда в результате взаимодействия этих источников повышенной опасности.
  3.  Сборник постановлений пленума Верховного суда СССР 1924-1970 гг. - М.: Известия, 1970.
  4.  Сборник постановлений Пленума Верховного суда РФ1961-1993 гг. - М.: Юридическая литература, 1995.
  5.  Бюллетень Верх. Суда РСФСР, 1986, № 5

3. Учебники, учебные пособия, монографии, статьи.

  1.  Алексеев С.С. Общая теория права. М., ч. 1, 1981.
  2.  Альгин А.П., Озрих М.Ф. Перестройка и хозяйственный риск. // Правоведение, 1989, №5
  3.  Антимонов Б.С. Гражданская ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности. М.: Госюриздат, 1952.
  4.  Антимонов Б.С. Значение вины потерпевшего при гражданском правонарушении. М: Юриздат, 1955.
  5.  Белякова А.М. Возмещение вреда, причиненного источником повышенной опасности. М., 1967.
  6.  Белякова А.М. Возмещение вреда, причиненного источником повышенной опасности. М., 1967.
  7.  Братусь С.Н. Спорные вопросы теории юридической ответственности. // Сов. Гос. И право, 1972, № 4
  8.  Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность. М. 1976.
  9.  Венцель Е.С., Овчаров Л.А. Теория вероятностей, 1969.
  10.  Горковенко М.Л. К вопросу о правовой природе санкций. // Юридическая ответственность: общие проблемы и отвраслевые особенности. Владивосток: Изд. ЛГУ, 1990.
  11.  Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. - М.: Статут, 2000. С. 336.
  12.  Донцов О.Е., Глянцев Б.В. Возмещение вреда по советскому законодательству. М., 1990.
  13.  Иоффе О.С. Вина и ответственность по советскому праву. // Сов. Гос. и право, 1972, № 9.
  14.  Комментарий к части второй Гражданского Кодекса Российской Федерации для предпринимателей (под общ. ред. Брагинского М. И.) - М.: Фонд "Правовая культура", 1996 г.
  15.  Красавчиков О.А. Возмещение вреда, причиненного источником повышенной опасности. М.: Юрид. Лит. 1966.
  16.  Рецензия на работу Красавчикова О.А. // Сов. гос. и право, 1967, № 5.
  17.  Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. М.: Госюриздат., 1958.
  18.   Майданник Л.А. Материальная ответственность за повреждение здоровья. М.: горид. лит., 1968.
  19.  Малеин Н.С. Вина - необходимое условие имущественной ответственности. // Сов. гос. и право, 1971, № 2.
  20.  Матвеев Г.К. Основания гражданско-правовой ответственности. М., 1970.
  21.  Матвеев Г.К. Вина в советском гражданском праве. Киев: КГУ, 1955.
  22.  Мерзлин Б.А. О юридической природе риска в советском гражданском праве. // Гражданское право и способы его защиты. // Сборник научных трудов, вып. 33, Свердловск, 1974.
  23.  Мушинский В.О. Основы гражданского права. - М.1995, с. 175.
  24.  Ойгензихт В.А. Проблема риска в гражданском праве. Душанбе, 1972.
  25.  Павловский Е.А. Случай и непреодолимая сила. М.: Юрид. лит., 1978.
  26.  Пастухин О.А. Категория риска в советском гражданском праве. // Сов. юстиция , 1963, № 18.
  27.  Рассудовский В. С. Вопрос об имущественном риске в гражданском праве. // Сов. юстиция, 1963, № 18
  28.  Серов В.П., Захаров В.К. Иски о возмещении вреда, причиненного источником повышенной опасности // Сов. Юстиция, 1978, № 19.
  29.  Собчак А.А. О понятии источника повышенной опасности в гражданском праве. // Правоведение, 1964, №2.
  30.  Собчак А.А. О спорных вопросах общей теории правовой ответственности. //Правоведение, 1968, № 1.
  31.  Собчак А.А., Смирнов В.Т. Понятие источника повышенной опасности. М.: Сов. юстиция, 1988, № 18.
  32.  Страхование ответственности за причинение вреда источником повышенной опасности (А. Плешков, "Финансовая газета", N 1, январь 2001 г.).
  33.  Флейшиц Е.А. Обязательства из причинения вреда и из неосновательного обогащения. М.: Госгориздат, 1951.
  34.  Харитонов Е.О. Категория субъективного и объективного риска в советском гражданском праве. // Проблемы правоведения, вып. 40, Киев, 1980.
  35.  Ярошенко К.Б. Специальные случаи ответственности за причи= нение вреда. М. : Юрид. Лит., 1977.


Приложение 1

Сравнительная таблица отличительных черт гражданско-правовой и уголовно-правовой ответственности

Уголовно – правовая

Ответственность

Гражданско - правовая

ответственность

  •  это ответственность гражданина перед государством;
  •  это ответственность должника перед кредитором, которым может быть и гражданин;
  •  предусматривает ограничения, касающиеся, как правило, личности гражданина, его личных прав (задержание, арест, лишение свободы);
  •  направлена, наоборот, на ограничение имущественной сферы лица;

Уголовно - правовая

ответственность

Гражданско - правовая

ответственность

  •  за действия другого лица не предусмотрена;
  •  предусмотрена за действия другого лица;
  •  без вины не существует (также как и административная ответственность).

  •  существует без вины (например, ответственность без вины несет владелец источника повышенной опасности).

1 К.Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т.20, с. 22.

2 Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. - М.: Статут, 2000. С. 336

3 «Сборник постановлений пленума Верховного суда СССР 1924-1970 гг.». -М.: Известия, 1970. С. 119

4 Антимонов Б.С. Гражданская ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности. - М., 1952; Белякова А.М. Возмещение вреда, причиненного источником повышенной опасности. - М., 1967; Иоффе О.С. Ответственность по советскому гражданскому праву. - Л., 1955

5 Собчак А.А. О понятии источника повышенной опасности в гражданском праве. // Правоведение, 1964, №2, с. 14413

6 Антимонов Б.С. Гражданская ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности. М.: Госюриздат, 1952, с. 71

7 Красавчиков О.А. Возмещение вреда, причиненного источником повышенной опасности. М.: Юрид. Лит. 1966, с.29

8 Бюллетень Верховного Суда РСФСР,1983. №2

9 Белякова А.М. Возмещение вреда, причиненного источником повышенной опасности. М.,1967,с.8.

10 Мушинский В.О. Основы гражданского права. – М. 1995, с.175

11 Майданик Л.А., Сергеев Н.Ю. Материальная ответственность за повреждение здоровья. -М., 1968. С. 48

13 Далее – ГК РФ

14 Майданник Л.А., Сергеева Н.Ю. Материальная ответственность за повреждение здоровья. М. : Юрид. Лит., 1968, с. 48

15 Антимонов Б.С. Гражданская ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности. М.: Госюриздат, 1952, с. 101

16 Красавчиков О.А. Возмещение вреда, причиненного источником повышенной опасности. М.: Юрид. Лит., 1966, с.44

17 Белякова А.М. Возмещение вреда, причиненного источником повышенной опасности. М., 1967, с.5

18 Собчак А.А. Ук. Соч., с.100

19 Белякова А.М. Ук. Соч. с.7

20 Гражданский кодекс с постатейно систематизированными материалами. М., 1928, с. 907

21 Гражданское право: В 2 т. Том II. Полутом 2 / отв. Ред. Проф. Е.А. Суханов. - М„, 2000. С. 418

22 ДТП: юридическая ответственность. – М.: Управление ГАИ ГУВД Мособлисполкома, 1990. с.38

23 ДТП: юридическая ответственность. - М.: Управление ГАИ ГУВД Мособлисполкома, 1990. С. 31

24 Серов В.П., Захаров В.К. Иски о возмещении вреда, причиненного источником повышенной опасности // Сов. Юстиция, 1978, № 19, с. 11

25 Бюллетень ВС РСФСР, 1989, №11, с.12.

26 Бюллетень Верх. Суда РСФСР, 1986, № 5

27 Ведомости съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ, 1993, №2

28 Флейшиц Е.А. Обязательства из причинения вреда и из неосновательного обогащения. М.: Госюриздат, 1951, с. 147, Яронленко К.Б. Специальные случаи ответственности за причинение вреда. М. : Юрид. Лит., 1977, с. 34

29 Алексеев С.С. Общая теория права, 1981, ч. 1, с. 280; Белякова А.М. Возмещение вреда, причиненного источником повышенной опасности. М., 1967, с. 10.; Красавчиков О.А. Возмещение вреда, причиненного источником повышенной опасности. М.: Юрид. Лит. 1966, с.154

30 Алексеев С.С. Общая теория права, 1981, ч. 1, с. 280

31 Пастухин О.А. Категория риска в советском гражданском праве. // Гражданское право и способ его защиты. / Сборник ученых трудов, вып. 33, Свердловск, 1974

32 Горковенко М.Л. К вопросу о правовой природе санкций. // Юридическая ответственность: общие проблемы и отраслевые особенности. Владивосток: изд. ДГУ, 1990

33 Антимонов Б.С. Гражданская ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности. М.: Гоегориздат, 1952, с. 29; Красавчиков О.А. Возмещение вреда, причиненного источником повышенной опасности. М.: Юрид. Лит. 1966

34 Матвеев Г.К. Основания гражданско-правовой ответственности. М., 1970, с. 6-7.

35 Иоффе О.С. Вина и ответственность по советскому праву. // Сов. Гос. И право, 1972, №9, с. 40-41.

36 Самощенко И.С., Фарукшин М.Х. Ответственность по советскому законодательству. М.: Юрид. Лит.,1971,с.73

37 Вопросы гражданского права. Изд. МГУ, 1957

38 Антимонов Б.С. Гражданская ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности. М.: Госюржздат, 1952, с. 43; Белякова ' А.М. Возмещение вреда, причиненного источником повышенной опасности. М., 1967, с. 14; Флейшиц Е.А. Обязательства из причинения вреда и из неосновательного обогащения. М.: Госюриздат, 1951, с 25.

39 Иоффе О.С. Вина и ответственность по советскому праву. // Сов. Гос. И право, 1972, №9, с. 40-41

40 Пастухин О.А. Категория риска в советском гражданском праве. // Гражданское право и способ его защиты. / Сборник ученых трудов, вып. 33, Свердловск, 1974

41 Красавчиков О.А. Возмещение вреда, причиненного источником повышенной опасности. М.: Юрид. Лит. 1966, с. 131 - 137.

42 Братуся С.Н. Спорные вопросы теории юридической ответственности. // Сов. Гос. И право, №4, с.34




1. ЛУКОЙЛ23 3.1 Краткая характеристика ОАО
2. На які дві групи і чому поділяються звуки мовлення Схарактеризуйте класифікацію голосних звуків
3. Феномен греческой литературы
4. Возникновение конфликтов рассматривается как внешние обстоятельства ситуации воспринимаются человеком
5. Символика японского сада
6. Реферат- Жесты ладонями
7. Сельскохозяйственные районы Латинской Америки
8. Тема 9 Антикризисное финансовое управление предприятием Сущность и основные задачи антикризисного
9. Аудит Сущность и задачи аудита
10. Реферат- Основные уровни иерархии биологических систем
11. Выбор конструкционных материалов и средств защиты от коррозии химического оборудования
12. Дней[i] уже напечатан ответ Керенского[ii] на статью
13. Лабораторная работа 7.
14. Анализ ассортимента и экспертизы качества молочных консервов
15. ВСЕОБЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
16. Проблемы и перспективы уголовно-исполнительной реформы
17. авторитарный; 2 либеральный; 3 демократический
18. Контрольная работа по дисциплине Банковские электронные услуги Выполнил- студент гр
19. тематики ПЕТРИШИН Ярослав Романович УДК 517
20. тематических связей между ними