Поможем написать учебную работу
Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
54
В О П Р О С Ы
к экзамену по гражданскому праву части третьей и четвертой на 2012-2013 учебный год
(для всех форм обучения факультета)
Обязательства из причинения вреда это обязательство по которому вред причинённый личности или имуществу гражданина а так же юридического лица подлежит возмещению в полном объёме лицом причинившим вред. Характерные черты обязательства с причинения вреда:
Субъектами этих обязательств могут быть граждани и организации. Они именуются кредитор и должник. Потерпевший и причинитель вреда. Должник это лицо отвественное за вред каку парвило это лицр непосредственный причинитель, но может выступать лицо как нее непосредственный. Обязаным субъектом или должником может быть деликтносмособное лицо. То есть лицо способное отвечать .
Юридическое лицо отвечает за действие своих работников в том случае если вред им приченён при исполнении своих служебных обязаностей. Содержанием обязательства является:
В статье 1064 говорится о том что приченёный вред подлежит возмещению в полном объёме но законом или договором может быть предусмотрена обязаность причинителя выплатить потерпевшему компенсацию в сверх возмещения вреда. Причинивший вред может быть освобождён от доказаности возмещениея если докажет что вред приченён не по его вине.
Статья 1064 ГК РФ предусматривает общие условия ответственности за причинение вреда. Следовательно, для возникновения всякого обязательства из причинения вреда требуется наличие названных в указанной статье Гражданского кодекса условий. И только в случаях, установленных законом, должны приниматься во внимание некоторые иные условия.
Условия ответственности:
1. Противоправность поведения лица причинившего вред.
2. Наличие вреда, ущерба, убытков
3. Причинная связь
4. Виновность.
Вред представляет собой любое умаление (уменьшение) личного или имущественного блага потерпевшего, охраняемого правом.
Вред, причиненный личности, может состоять в умалении чести и достоинства потерпевшего либо в понижении его трудоспособности из-за болезни или увечья, присвоении определенным лицом авторства потерпевшего на изобретение и т.п.
Имущественный вред - это вред, выраженный в денежной сумме. Вред, не выраженный в форме убытков, взысканию не подлежит. Следовательно, возмещению подлежат не всякие отрицательные последствия, а только те, которые наступили в имущественной сфере потерпевшего. В случаях, установленных законом, может взыскиваться моральный вред.
Статья 1064 ГК РФ устанавливает ответственность за вред, причиненный личности или ее имуществу, говорит не о разных вариантах вреда, а о различных видах благ, которым причиняется ущерб. Дело в том, что понятие вреда не может быть одним в отношении вреда, причиненного личности, а другим - в отношении вреда, причиненного имуществу. Таким образом, понятие вреда в любом случае является однозначным. Закрепляя правило об объеме, характере и размере возмещения вреда, законодатель имеет в виду возможность взыскания убытков, как в форме понесенных расходов, так и неполученных доходов. Согласно ст. 1083 ГК РФ суд вправе уменьшить размер возмещения вреда, причиненного гражданином в зависимости от его имущественного положения. Следовательно, речь может идти только об уменьшении, но не о полном освобождении причинителя вреда от возмещения. В случае же, когда вред причинен действиями, совершенными умышленно, суд не вправе уменьшить размер возмещения вреда.
Законом придусмотрены случае без вены привлечение к отвественнности. Законом предусмотрено что в возмещение вреда может быть отказано ели вред приченён по просьбе или согласию потерпевшего. А действия причинителя не нарушают нравственные принципы общества.
Впервые в гк предусмотрены правила о предупреждении или о возможности предупреждения вреда. Опасность приченения вреда в будующем может послужить основанием к иску о запрещении такой деятельности. Суд имеет право обязать ответчика присотновить или прекратить соот-ую деятельность. Суд может отказать в иске о приостоновление или прекращение соот-ей деятельности если это противоречит общественным интересам. Отказ в приостоновление деятельности не лишает потерпевших прав на возмещение причинённого такой деятельностью вреда
Не подлежит возмещению вред, причиненный в состоянии необходимой обороны, если при этом не были превышены ее пределы. 1. Необходимая оборона представляет собой один из способов самозащиты права. Самозащита права, согласно ст. 12 ГК, относится к способам защиты гражданских прав, хотя, по мнению большинства цивилистов, ее следует относить к формам защиты, а именно к той из них, которая предполагает самостоятельные действия управомоченного субъекта без обращения за защитой в компетентные органы власти. Необходимая оборона традиционно признается правомерным действием при условии, что ее пределы не были превышены. Превышение пределов необходимой обороны является неправомерным действием. Вот почему в силу указаний ст. 1064 ГК, вред, причиненный в состоянии необходимой обороны, не подлежит возмещению, тогда как вред, причиненный при превышении ее пределов, должен возмещаться на общих основаниях. 2. Для уяснения правомерности действия необходимо опираться на определение понятия необходимой обороны и на определение предела необходимой обороны. Эти категории используются в уголовном праве, поэтому и ответы на эти вопросы следует искать в УК, доктрине уголовного права и судебной практике. Причинение вреда в состоянии крайней необходимости Вред, причиненный в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения опасности, угрожающей самому причинителю вреда или другим лицам, если эта опасность при данных обстоятельствах не могла быть устранена иными средствами, должен быть возмещен лицом, причинившим вред. Учитывая обстоятельства, при которых был причинен такой вред, суд может возложить обязанность его возмещения на третье лицо, в интересах которого действовал причинивший вред, либо освободить от возмещения вреда полностью или частично как это третье лицо, так и причинившего вред. 1. Причинение вреда в состоянии крайней необходимости следует отличать от причинения вреда в состоянии необходимой обороны специально для целей гражданско-правовой защиты, поскольку, хотя оба эти действия признаются законом правомерными, в последнем случае причинение вреда порождает обязательство по его возмещению. Вред при крайней необходимости причиняется лицам, не создававшим опасности или создавшим ее без умысла. Если же вред причинен лицу, умышленно создающему опасность, посягающему, нападающему, то это - вред в результате необходимой обороны.
Юридическое лицо или гражданин обязаны возместить вред причинёный его работником при исполнение трудовых, служебных обязаностей. Работником признаёться лицо которое выполняет свои обязаности или работу:
Юридическое лицо либо гражданин несут отвественость за приченёный работником вред при наличиии общих условий.
Дополнительно к общим условиям:
Вред который приченён гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий(бездействий государственых органов органв МСУ либо д/л этих органов) в результате издания не соотвествующего закона или иного правового акта подлежит возмещению.
Вред возмещается за счёт соотвествующей казны рф . такая ответственность наступает при наличии следующих специальных условий:
1) Вред приченён в сфере административного управления когда причинитель вреда и потерпевший находятся в сотояние власти и подчинения
2) Вред приченён указаными органми или д/л обладающими властными полномочиями распорядительными функциями в силу занимаемой должности распоряжения которых обязательны для граждан и юридических лиц
3) Действие (бездействие) должны быть незаконными а принятые акты не соотвествуют закону или иным правовым актам.
4) Действия должны быть виновными или приченение вреда приченено по вине гос органов или д/л
От имени казны в этом случае выступают соотвествующие финансовые органы.
Вред приченёный гражданину в результате незаконного осуждения привлечение к уголовной отвествености. Применение в качестве меры пресичения заключения под стражу или подписки о невыезде наложение административного взыскания в виде ареста или исправительных работ должен возмещаться за счёт казны РФ либо субъектов либо органов местного самоуправления в полном объёме не зависимо от вины д/л названых органов . особенности отвесвтености вред возмещается в результате осуществления специфической деятельности которая повлекла за собой специальные последствия; вред приченён незакоными действиями перечисленых органов; ущерб возмещается не названными орагнами а государством за счёт казны РФ субъектов или ОМСУ;вред возмещается не зависимо отвины долждностных лиц. В случае приченение вреда гражданину перечисленых органов не повлёк незаконного осуждения привлечения к уголовной ответствености вред должен возмещаться по основаниям. Возмещения вреда незаконными действиями государственых органов и долждностных лиц.
Если осуществлено незаконное осуцждение право на возмещение вреда возникает только при наличии вины устанволеной судом или приговором суда вступившим в законную силу.
Кроме возмещения имущественного ущерба восстанавливаются трудовые жилищные пенсионные права субъекта (потерпевшего) . ответственость приченёная оргами возникает:
Не являются основаниям для возмещение ущерба:
В соотвествии с положением о порядке возмещения ущерба возмещению подлежат заработок , пенсия или пособие , имущество конфискованное или обращёное в доход государства; штрафы взысканные в исполнения договора судебные издержки, суммы выплаченные гражданином юридической консультатции.
Определение размера возмещения производят в месячный срок со дня размещения о чём выносится постановление. в месячный срок выносится постановление если гражданин не согласен может обжаловать его в суд.
Несовершеннолетним :
За вред приченёным несовершенолетним не достигшим 14 лет несут родители или опекуны если не докажут что вред возник не по их вине.если малолетний находился ва воспитательном в учереждении социаьной защиты или другие функциии которые выполненяют функцию опекуна. Эти учереждения должны возместить вред если докажут что вред возник не по вине . так же учереждения образовательные и воспитательные обязанные осуществляеть надзор. Обязаность родителей опекунов не прекращается с достижения совершенолетия или получение малолетним имущества достаточного для возмещение вреда. В случае смерте родителей опекунов либо граждан осуществляющих надзор за несовершенолетними, либо при отсутствии достаточных средств для возмещение вреда причененого жизни или здоровью потерпевшего а сам приченитель вреда ставший полность дееспособным для возмещения вреда. Суд с учётом имущественого положения причинителя вправе принять решение о возмещение вреда приченёного жизни и здоровью полностью или частично за счёт самого причинителя. Под виной родителей опекунов следует понимать: неосуществление должного надзора за несовершенолетними в момент приченения вреда. Безотвественое отношение к их воспитанию или неправомерное использование своих прав по отношению к детям (попустительство, хулиганство. Безнадзорность, прощение поступков). Под виной учебных, воспитательных учереждений понимается не осуществление функций должного надзора. Если вред приченён по вине родителей, опекунов и учереждений ответсвеность наступает в виде долевой в зависимости от отвествености. Родители проживающие отдельно от детей несут отвественость на общих основаниях.несовершенолетние в возрасте 14-18 лет отвечают за вред а общих основаниях. Если у таких лиц нет зароботка или имущества достаточного для возмещение вреда он должен быть возмещён в соотвествующей части их родителями и попечителями.(субсидиарная отвественость)
Обязаность родителей попечителей по возмещению вреда прекращается:
1. По достижен ие несовершенолетним совершенолетия
2. Если до наступления 18 лет у несов-го появляется зароботок имущество достаточное для возмещения
3. Когда несов-ий до достижения 18 лет приобрёл дееспособность.
Если вред приченён несколькими несовершенолетними разных родителей отвественость будет долевой сами несовершенолетние при совместном причинение вреда несут солидарную ответственость. В случае нахождение несов-го в воспитательном, лечебном учереждение , учереждении социальной защиты которые являются попечителями эти учер-я должны возмещать вред полностью или в недостоющей части.
Впервые предусмотрена возможность возложение судом отвествености за вред приченёный несовершенолетним за родителей лешенных родительских прав. Причинение вреда было или имело место в течение 3 лет после лишения родительских прав и явилось следствие м ненадлежащим .
Недееспособным:
Вред приченёный гражданином ограниченом дееспособностью в следствии злоупотребление напитками или наркотичсекими веществами.
Несут отвественость в полном объёме и самостоятельно если сами ввели себя в такое сотояние.
Ответсвеность за вред приченёным гражданином неспособным понимать. Дееспособные и от 14-18 лет которые приченили вред в таком сотояние в котором не могли руководить своими деяйствиями и неосозновали не отвичают за приченёный ими вред. Если же вред приченён жизни издоровью потерпевшего суд может с учётом имущественого положения причинителя и потерпевшего может возложить обязаность по возмещению вреда полностью или частично на причинителя вреда. Однако причинитель вреда неосвобождает от отвесвтености если сам привёл себя в такое сотояние в упторбелие спиртных напитков или наркотических веществ или иными способами . в тех случаях когда вред приченён в следствии психического расстройства суд может возложить обязаность о возмещение вреда на проживающих совместно с попечителем дееспособных которые знали о псих растройстве причинителя вреда но не ставили вопроса о недееспособны.
ОСНОВАНИЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ВЛАДЕЛЬЦА ИСТОЧНИКА П.О.
От ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ИЛИ СНИЖЕНИЕ ЕЕ
Освобождается от ответственности если докажет что вред причинен вследствии непреодолимой силы или умысла потерпевшего.
Умысел потерпевшего является безусловным основанием для освобождения от ответственности.
Грубая неосторожность может служить основанием для уменьшения размера возмещения либо для отказа в возмещении
При грубой неосторожности потерпевшего и отсутствии вины потерпевшегокогда ответственность наступает независимо от вины размер возмещения должен быть уменьшен, в возмещение вреда может быть отказано если законом не предусмотрено иное, при причинении вреда жизни или здоровью гражданина отказ в возмещении вреда не допускается, вина потерпевшего не учитывается.
3. Ппри возмещение расходов на погребение
Отвественность лиц совместно приченивших вред .
Лица совместно приченившие вред несут солидарную отвественость перед потерпевшим. Признаки такой отвествености:
Солидарная отвественость более полно защищает интересы потерпевшего. По заявлению потерпевшего и в его интересах суд имеет право возложить на лиц совместных приченивших вред долевую а не солидарную отвественость .
Право регресса. Такое право предоставлено :
Лица которые возместили вред приченёный несовершенослетними и недееспособными не имеют право регресса приченителю вреда .
учёт вины потерпевшего и имущественного положения лица причинившего вред.
Суд в праве уменьшить размер возмещения, но не освободить полностью. Суд может учитывать имущ.положение самого причинителя. В качестве причинителя должен выступать гражданин, но не организация.
Возмещение вреда причиненный жизни и здоровью гражданина.
Вред причиненный ж.или здоровью гр-на при исполнении договорных обязательств, а также при исполнении обязанностей военной службы, службы в полиции и др.соот.обязанностей возмещается по правилам предусмотренным главой 59 ГК, если законом или договором не предусмотрен более высокий размер ответственности.
Объем и характер возмещения вреда, причиненный повреждением здоровья. В случае причинения гр-ну увечья или иного повреждения здоровья возмещению подлежит:
1. Утраченный потерпевшим заработок, который он имел либо определенно мог иметь.
2. Дополнительно понесенные расходы, вызванные повреждением здоровья (расходы на лечение, на улучшенное питание, приобретение лекарств, посторонний уход, санаторно-курортное лечение, приобретение специальных транспортных средств, получение новой специальности).
Если установлено, что потерпевший: а)нуждается в этих видах помощи и ухода; б) не имеет право на бесплатное их получение.
При определении утраченного заработка не принимается во внимание, и не влекут уменьшение размера возмещения:
Определение степени утраты профессиональной трудоспособности производится учреждениями государственной службы, медико-социальной экспертизы.( постановление от 16.12.2004). определение утраты общей трудоспособности судебно-медицинской экспертизы, системой гос.здравоохранения.
Определение заработка утраченного в результате повреждения здоровья.
В состав утраченного заработка потерпевшего включаются:
Все виды заработка учитываются в суммах начисленных до удержания налогов. Среднемесячный заработок подсчитывается путем деления общей суммы его дохода за 12 месяцев, которые предшествовали повреждение здоровья.
Если потерпевший до причинения увечья работал меньше 12 месяцев, складываем сумму и делим на число месяцев, не полные проработавшие потерпевшим месяцы по желанию потерпевшего заменяются предшествующими, полными проработанными, либо исключаются из подсчета при невозможности их замены. Если потерпевший на момент причинения вреда не работал, учитывается по его желанию:
Если в заработке потерпевшего произошли устойчивые изменения, которые улучшают его имущественное положение при определение среднемесячного заработка учитывается только заработок, который он получил или должен был получить после соответствующего изменения.
Возмещение вреда не достигшему несовершеннолетие.
Несовершеннолетнему и не имеющим заработок приченитель вреда должен возместить расходы вызванный причинением здоровья. При достижение малолетним 14 лет, а также причинение вреда н/л от 14-18 лет не имеющему заработка, лицо ответственное за причинение вреда помимо расходов обязано возместить потерпевшему вред связанный с утратой или уменьшением трудоспособности исходя из прожиточного минимума. Если н/л имел заработок вред должен возмещаться исходя из этого заработка, но не ниже прожиточного минимума. С начала трудовой деятельности такой н/л вправе требовать увеличение размера возмещения исходя из полученного им заработка, но не ниже размера возмещения установленного по данной должности.
Возмещение вреда лицам понесшим ущерб в результате смерти кормильца.
В случае смерти потерпевшего право на возмещение имеют:
Один из родителей, супруг или другой член семьи занятый уходом и ставший нетрудоспособным в период осуществления ухода сохраняет право на возмещение вреда после окончания ухода за этими лицами. Вред возмещается:
Состав доходов умершего на ряду с заработком включаются получаемые им при жизни:
Не засчитывается в счет возмещения вреда пенсии назначенные в связи со смертью кармильца, другие виды пенсии назначенные как до, так и после смерти, заработок, стипендия получаемая этими лицами. Размер возмещения в связи со смертью кормильца дальнейшему расчету не подлежит кроме случаев рождения ребенка, назначение или прекращение выплаты лицам занятыми уходом.
Последующие изменения размера возмещения.
Потерпевший и лицо на которое возложена обязанность возмещать вред причненный здоровью имеют право требовать6
Потерпевший имеет право требовать увеличения размера при улучшении имущественного положения гр-на обязанного возмещать вред.
Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу гражданина либо имуществу юридического лица вследствие конструктивных, рецептурных или иных недостатков товара, работы или услуги, а также вследствие недостоверной или недостаточной информации о товаре (работе, услуге), подлежит возмещению продавцом или изготовителем товара, лицом, выполнившим работу или оказавшим услугу (исполнителем), независимо от их вины и от того, состоял потерпевший с ними в договорных отношениях или нет. Правила, предусмотренные настоящей статьей, применяются лишь в случаях приобретения товара (выполнения работы, оказания услуги) в потребительских целях, а не для использования в предпринимательской деятельности. Лица, ответственные за вред, причиненный вследствие недостатков товара, работы или услуги 1. Вред, причиненный вследствие недостатков товара, подлежит возмещению по выбору потерпевшего продавцом или изготовителем товара. 2. Вред, причиненный вследствие недостатков работы или услуги, подлежит возмещению лицом, выполнившим работу или оказавшим услугу (исполнителем). 3. Вред, причиненный вследствие непредоставления полной или достоверной информации о товаре (работе, услуге), подлежит возмещению лицами, указанными в пунктах 1 и 2 настоящей статьи. Сроки возмещения вреда, причиненного в результате недостатков товара, работы или услуги 1. Вред, причиненный вследствие недостатков товара, работы или услуги, подлежит возмещению, если он возник в течение установленного срока годности или срока службы товара (работы, услуги), а если срок годности или срок службы не установлен, в течение десяти лет со дня производства товара (работы, услуги). 2. Независимо от времени причинения вред подлежит возмещению, если: в нарушение требований закона срок годности или срок службы не установлен; лицо, которому был продан товар, для которого была выполнена работа или которому была оказана услуга, не было предупреждено о необходимых действиях по истечении срока годности или срока службы и возможных последствиях при невыполнении указанных действий либо ему не была предоставлена полная и достоверная информация о товаре (работе, услуге). Основания освобождения от ответственности за вред, причиненный вследствие недостатков товара, работы или услуги Продавец или изготовитель товара, исполнитель работы или услуги освобождается от ответственности в случае, если докажет, что вред возник вследствие непреодолимой силы или нарушения потребителем установленных правил пользования товаром, результатами работы, услуги или их хранения.
Моральный вред - это нравственнее и физические страдания, причиненные действиями (бездействиями), посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и т. п.) или нарушающими его личные неимущественные права (право на пользование своим именем, право авторства и другие неимущественные права в соответствии с законами об охране прав на результаты интеллектуальной деятельности) либо нарушающими имущественные права граждан.
Моральный вред оценивается судом и подлежит компенсации в полной мере. При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельств. Суд также учитывает степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред. При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и справедливости.
Моральный вред, возникший вследствие нарушения имущественных прав граждан, возмещается только в случаях, прямо предусмотренных законом. Моральный вред компенсируется только в денежной форме и подлежит компенсации наряду с возмещением имущественного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины причинителя вреда в случаях: - вред причинен жизни и здоровью гражданина источником повышенной опасности; - вред причинен гражданину в результате его незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки о невыезде, незаконное наложения административного взыскания в виде ареста или исправительных работ; - вред причинен распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию; - в иных случаях, предусмотренных законом. Компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме.
Обязательство, возникающее из неосновательного обогащения, имеет место в случае, если:
Лицо, неосновательно приобретшее имущество, обязано возвратить его, за исключением ряда случаев.
Неосновательное обогащение может быть результатом действий приобретателя имущества, потерпевшего, третьих лиц (ст. 1102 ГК РФ).
Лицо, неосновательно обогатившееся имуществом, обязано:
средств.
При этом лицо, неосновательно приобретшее, вправе при возврате имущества требовать от потерпевшего возмещения произведенных затрат на содержание и сохранение имущества. Такое право не имеет лицо, умышленно удерживающее имущество, которое подлежит возврату.
Требования о возврате имущества, неосновательно приобретенного, применяются также к требованиям:
. Имущество, составляющее неосновательное обогащение приобретателя, должно быть возвращено потерпевшему в натуре. 2. Приобретатель отвечает перед потерпевшим за всякие, в том числе и за всякие случайные, недостачу или ухудшение неосновательно приобретенного или сбереженного имущества, происшедшие после того, как он узнал или должен был узнать о неосновательности обогащения. До этого момента он отвечает лишь за умысел и грубую неосторожность. Возмещение стоимости неосновательного обогащения 1. В случае невозможности возвратить в натуре неосновательно полученное или сбереженное имущество приобретатель должен возместить потерпевшему действительную стоимость этого имущества на момент его приобретения, а также убытки, вызванные последующим изменением стоимости имущества, если приобретатель не возместил его стоимость немедленно после того, как узнал о неосновательности обогащения. 2. Лицо, неосновательно временно пользовавшееся чужим имуществом без намерения его приобрести либо чужими услугами, должно возместить потерпевшему то, что оно сберегло вследствие такого пользования, по цене, существовавшей во время, когда закончилось пользование, и в том месте, где оно происходило. Размер возмещения определяется стоимостью имущества на момент его приобретения. Если же приобретатель немедленно, после того как он узнает о неосновательности своего обогащения, не вернет имущество или не компенсирует его стоимость потерпевшему, он берет на себя риск изменения стоимости имущества, так как будет обязан возместить потерпевшему убытки, которые он понесет в связи с изменением цены имущества. Причем закон говорит о "последующих изменениях стоимости", по смыслу предшествующей части пункта надо полагать, что имеются в виду любые происшедшие после момента приобретения имущества изменения. Последствия неосновательной передачи права другому лицу Лицо, передавшее путем уступки требования или иным образом принадлежащее ему право другому лицу на основании несуществующего или недействительного обязательства, вправе требовать восстановления прежнего положения, в том числе возвращения ему документов, удостоверяющих переданное право.Возмещение потерпевшему неполученных доходов 1. Лицо, которое неосновательно получило или сберегло имущество, обязано возвратить или возместить потерпевшему все доходы, которые оно извлекло или должно было извлечь из этого имущества с того времени, когда узнало или должно было узнать о неосновательности обогащения. 2. На сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (статья 395) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств. Возмещение затрат на имущество, подлежащее возврату При возврате неосновательно полученного или сбереженного имущества (статья 1104) или возмещении его стоимости (статья 1105) приобретатель вправе требовать от потерпевшего возмещения понесенных необходимых затрат на содержание и сохранение имущества с того времени, с которого он обязан возвратить доходы (статья 1106) с зачетом полученных им выгод. Право на возмещение затрат утрачивается в случае, когда приобретатель умышленно удерживал имущество, подлежащее возврату.
Не подлежит возврату при неосновательном обогащении:
Статья 1225. Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации
1. Результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ,
услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются:
1) произведения науки, литературы и искусства;
2) программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ);
3) базы данных;
4) исполнения;
5) фонограммы;
6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания);
7) изобретения;
8) полезные модели;
9) промышленные образцы;
10) селекционные достижения;
11) топологии интегральных микросхем;
12) секреты производства (ноу-хау);
13) фирменные наименования;
14) товарные знаки и знаки обслуживания;
15) наименования мест происхождения товаров;
16) коммерческие обозначения.
2. Интеллектуальная собственность охраняется законом.
Статья 1229. Исключительное право
1. Гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.
Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).
Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.
2. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (кроме исключительного права на фирменное наименование) может принадлежать одному лицу или нескольким лицам совместно.
3. В случае, когда исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации принадлежит нескольким лицам совместно, каждый из правообладателей может использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению, если настоящим Кодексом или соглашением между правообладателями не предусмотрено иное. Взаимоотношения лиц, которым исключительное право принадлежит совместно, определяются соглашением между ними.
Доходы от совместного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации распределяются между всеми правообладателями поровну, если соглашением между ними не предусмотрено иное.
Распоряжение исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации осуществляется правообладателями совместно, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.
4. В случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 1454, пунктом 2 статьи 1466, пунктом 1 статьи 1510 и пунктом 1 статьи 1519 настоящего Кодекса, самостоятельные исключительные права на один и тот же результат интеллектуальной деятельности или на одно и то же средство индивидуализации могут одновременно принадлежать разным лицам.
5. Ограничения исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации, в том числе в случае, когда использование результатов интеллектуальной деятельности допускается без согласия правообладателей, но с сохранением за ними права на вознаграждение, устанавливаются настоящим Кодексом.
Указанные ограничения устанавливаются при условии, что они не наносят неоправданный ущерб обычному использованию результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации и не ущемляют необоснованным образом законные интересы правообладателей.
Статья 1230. Срок действия исключительных прав
1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации действуют в течение определенного срока, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.
2. Продолжительность срока действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, порядок исчисления этого срока, основания и порядок его продления, а также основания и порядок прекращения исключительного права до истечения срока устанавливаются настоящим Кодексом.
Статья 1233. Распоряжение исключительным правом
1. Правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или
на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его
отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования
соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах
(лицензионный договор).
Заключение лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату.
2. К договорам о распоряжении исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, в том числе к договорам об отчуждении исключительного права и к лицензионным (сублицензионным) договорам, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307 - 419) и о договоре (статьи 420 - 453), поскольку иное не установлено правилами настоящего раздела и не вытекает из содержания или характера исключительного права.
3. Договор, в котором прямо не указано, что исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации передается в полном объеме, считается лицензионным договором, за исключением договора, заключаемого в отношении права использования результата интеллектуальной деятельности, специально созданного или создаваемого для включения в сложный объект (абзац второй пункта 1 статьи 1240).
4. Условия договора об отчуждении исключительного права или лицензионного договора, ограничивающие право гражданина создавать результаты интеллектуальной деятельности определенного рода или в определенной области интеллектуальной деятельности либо отчуждать исключительное право на такие результаты другим лицам, ничтожны.
5. В случае заключения договора о залоге исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации залогодатель вправе в течение срока действия этого договора использовать такой результат интеллектуальной деятельности или такое средство индивидуализации и распоряжаться исключительным правом на такой результат или на такое средство без согласия залогодержателя, если договором не предусмотрено иное.
Статья 1234. Договор об отчуждении исключительного права
1. По договору об отчуждении исключительного права одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме другой стороне (приобретателю).
2. Договор об отчуждении исключительного права заключается в письменной форме и подлежит государственной регистрации в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 1232 настоящего Кодекса. Несоблюдение письменной формы или требования о государственной регистрации влечет недействительность договора.
3. По договору об отчуждении исключительного права приобретатель обязуется уплатить правообладателю предусмотренное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.
При отсутствии в возмездном договоре об отчуждении исключительного права условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса, не применяются.
4. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации переходит от правообладателя к приобретателю в момент заключения договора об отчуждении исключительного права, если соглашением сторон не предусмотрено иное. Если договор об отчуждении исключительного права подлежит государственной регистрации (пункт 2 статьи 1232), исключительное право на такой результат или на такое средство переходит от правообладателя к приобретателю в момент государственной регистрации этого договора.
5. При существенном нарушении приобретателем обязанности выплатить правообладателю в установленный договором об отчуждении исключительного права срок вознаграждение за приобретение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (подпункт 1 пункта 2 статьи 450) прежний правообладатель вправе требовать в судебном порядке перевода на себя прав приобретателя исключительного права и возмещения убытков, если исключительное право перешло к его приобретателю.
Если исключительное право не перешло к приобретателю, то при нарушении им обязанности выплатить в установленный договором срок вознаграждение за приобретение исключительного права правообладатель может отказаться от договора в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением договора.
Статья 1241. Переход исключительного права к другим лицам без договора
Переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации к другому лицу без заключения договора с правообладателем допускается в случаях и по основаниям, которые установлены законом, в том числе в порядке универсального правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица) и при обращении взыскания на имущество правообладателя.
Статья 1252. Защита исключительных прав
1. Защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в
частности, путем предъявления требования:
1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;
2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним;
3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб;
4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;
5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.
2. В порядке обеспечения иска по делам о нарушении исключительных прав к материальным носителям, оборудованию и материалам, в отношении которых выдвинуто предположение о нарушении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, могут быть приняты обеспечительные меры, установленные процессуальным законодательством, в том числе может быть наложен арест на материальные носители, оборудование и материалы.
3. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.
Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.
Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.
4. В случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации, если иные последствия не предусмотрены настоящим Кодексом.
5. Оборудование, прочие устройства и материалы, главным образом используемые или предназначенные для совершения нарушения исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации, по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению за счет нарушителя, если законом не предусмотрено их обращение в доход Российской Федерации.
6. Если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Обладатель такого исключительного права может в порядке, установленном настоящим Кодексом, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на использование фирменного наименования или коммерческого обозначения.
Для целей настоящего пункта под частичным запретом на использование понимается:
в отношении фирменного наименования - запрет на его использование в определенных видах деятельности;
в отношении коммерческого обозначения - запрет на его использование в пределах определенной территории и (или) в определенных видах деятельности.
7. В случаях, когда нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации
признано в установленном порядке недобросовестной конкуренцией, защита нарушенного исключительного права может осуществляться как
способами, предусмотренными настоящим Кодексом, так и в соответствии с антимонопольным законодательством.
Имущественные права, указанные в статье 16 настоящего Закона, могут передаваться только по авторскому договору, за исключением случаев, предусмотренных статьями 18 - 26 настоящего Закона. Передача имущественных прав может осуществляться на основе авторского договора о передаче исключительных прав или на основе авторского договора о передаче неисключительных прав. 2. Авторский договор о передаче исключительных прав разрешает использование произведения определенным способом и в установленных договором пределах только лицу, которому эти права передаются, и дает такому лицу право запрещать подобное использование произведения другим лицам. Право запрещать использование произведения другим лицам может осуществляться автором произведения, если лицо, которому переданы исключительные права, не осуществляет защиту этого права. 3. Авторский договор о передаче неисключительных прав разрешает пользователю использование произведения наравне с обладателем исключительных прав, передавшим такие права, и (или) другим лицам, получившим разрешение на использование этого произведения таким же способом. 4. Права, передаваемые по авторскому договору, считаются неисключительными, если в договоре прямо не предусмотрено иное. Условия авторского договора 1. Авторский договор должен предусматривать: способы использования произведения (конкретные права, передаваемые по данному договору); срок и территорию, на которые передается право; размер вознаграждения и (или) порядок определения размера вознаграждения за каждый способ использования произведения, порядок и сроки его выплаты, а также другие условия, которые стороны сочтут существенными для данного договора. При отсутствии в авторском договоре условия о сроке, на который передается право, договор может быть расторгнут автором по истечении пяти лет с даты его заключения, если пользователь будет письменно уведомлен об этом за шесть месяцев до расторжения договора. При отсутствии в авторском договоре условия о территории, на которую передается право, действие передаваемого по договору права ограничивается территорией Российской Федерации. 2. Все права на использование произведения, прямо не переданные по авторскому договору, считаются не переданными. Предметом авторского договора не могут быть права на использование произведения, неизвестные на момент заключения договора. 3. Вознаграждение определяется в авторском договоре в виде процента от дохода за соответствующий способ использования произведения или, если это невозможно осуществить в связи с характером произведения или особенностями его использования, в виде зафиксированной в договоре суммы либо иным образом. Минимальные ставки авторского вознаграждения устанавливаются Советом Министров - Правительством Российской Федерации. Минимальные размеры авторского вознаграждения индексируются одновременно с индексацией минимальных размеров заработной платы. Если в авторском договоре об издании или ином воспроизведении произведения вознаграждение определяется в виде фиксированной суммы, то в договоре должен быть установлен максимальный тираж произведения. 4. Права, переданные по авторскому договору, могут передаваться полностью или частично другим лицам лишь в случае, если это прямо предусмотрено договором. 5. Предметом авторского договора не могут быть права на использование произведений, которые автор может создать в будущем. 6. Условие авторского договора, ограничивающее автора в создании в будущем произведений на данную тему или в данной области, является недействительным. 7. Условия авторского договора, противоречащие положениям настоящего Закона, являются недействительными. Форма авторского договора 1. Авторский договор должен быть заключен в письменной форме. Авторский договор об использовании произведения в периодической печати может быть заключен в устной форме. 2. При продаже экземпляров программ для ЭВМ и баз данных и предоставлении массовым пользователям доступа к ним допускается применение особого порядка заключения договоров, установленного Законом Российской Федерации "О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных". Авторский договор заказа 1. По авторскому договору заказа автор обязуется создать произведение в соответствии с условиями договора и передать его заказчику. 2. Заказчик обязан в счет обусловленного договором вознаграждения выплатить автору аванс. Размер, порядок и сроки выплаты аванса устанавливаются в договоре по соглашению сторон. Ответственность по авторскому договору 1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по авторскому договору, обязана возместить убытки, причиненные другой стороне, включая упущенную выгоду.
2. Если автор не представил заказное произведение в соответствии с условиями договора заказа, он обязан возместить реальный ущерб, причиненный заказчику.
Авторы, исполнители, изготовители фонограмм и иные обладатели авторских и смежных прав в случаях, когда осуществление их прав в индивидуальном порядке затруднено или когда настоящим Кодексом допускается использование объектов авторских и смежных прав без согласия обладателей соответствующих прав, но с выплатой им вознаграждения, могут создавать основанные на членстве некоммерческие организации, на которые в соответствии с полномочиями, предоставленными им правообладателями, возлагается управление соответствующими правами на коллективной основе (организации по управлению правами на коллективной основе).
Создание таких организаций не препятствует осуществлению представительства обладателей авторских и смежных прав другими юридическими лицами и гражданами.
Организации по управлению правами на коллективной основе могут создаваться для управления правами, относящимися к одному или нескольким видам объектов авторских и смежных прав, для управления одним или несколькими видами таких прав в отношении определенных способов использования соответствующих объектов либо для управления любыми авторскими и (или) смежными правами.
Основанием полномочий организации по управлению правами на коллективной основе является договор о передаче полномочий по управлению правами, заключаемый такой организацией с правообладателем в письменной форме, за исключением случая, предусмотренного абзацем первым пункта 3статьи 1244 настоящего Кодекса.
Указанный договор может быть заключен с правообладателями, являющимися членами такой организации, и с правообладателями, не являющимися ее членами. При этом организация по управлению правами на коллективной основе обязана принять на себя управление этими правами, если управление такой категорией прав относится к уставной деятельности этой организации. Основанием полномочий организации по управлению правами на коллективной основе может быть также договор с другой организацией, в том числе иностранной, управляющей правами на коллективной основе.
К договорам, указанным в абзацах первом и втором настоящего пункта, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307 - 419) и о договоре (статьи 420 - 453), поскольку иное не вытекает из содержания или характера права, переданного в управление. Правила настоящего раздела о договорах об отчуждении исключительных прав и о лицензионных договорах к указанным договорам не применяются.
Организации по управлению правами на коллективной основе не вправе использовать объекты авторских и смежных прав, исключительные права на которые переданы им в управление.
Организации по управлению правами на коллективной основе вправе от имени правообладателей или от своего имени предъявлять требования в суде, а также совершать иные юридические действия, необходимые для защиты прав, переданных им в управление на коллективной основе.
Аккредитованная организация (статья 1244) также вправе от имени неопределенного круга правообладателей предъявлять требования в суде, необходимые для защиты прав, управление которыми осуществляет такая организация.
Правовое положение организаций по управлению правами на коллективной основе, функции этих организаций, права и обязанности их членов определяются настоящим Кодексом, законами о некоммерческих организациях и уставами соответствующих организаций.
Нарушивший интеллектуальные права другого лица несет наказание в соответствии с законом. При этом (ст. 1250 ГК РФ) отсутствие винынарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применение в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав. В частности, публикация решения суда о допущенном нарушении и пресечение действий, нарушающих исключительное право на результат интеллектуальной деятельности либо создающих угрозу нарушения такого права, осуществляются независимо от вины нарушителя и за его счет.
В случае нарушения личных неимущественных прав автора их защита осуществляется, в частности, путем признания права, восстановления положения, существовавшего до нарушения права, пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, компенсации морального вреда, публикации решения суда о допущенном нарушении.
Защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности осуществляется, в частности, путем предъявления требования:
В порядке обеспечения иска по делам о нарушении исключительных прав к материальным носителям, оборудованию и материалам, в отношении которых выдвинуто предположение о нарушении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности, могут быть приняты обеспечительные меры, установленные процессуальным законодательством, в том числе может быть наложен арест на материальные носители, оборудование и материалы.
Авторское право - совокупность норм нрава, регулирующих отношения, связанные с признанием авторства на произведения науки, литературы, искусства, установлением режима их использования, наделением авторов неимущественными и имущественными правами и их защитой.
Исходя из данного определения, можно выделить следующие функции авторского права:
• признание авторства на произведения науки, литературы и искусства.
Авторство признается за физическим лицом, трудом которого создано произведение
Охрана произведений устанавливается с момента их создания и включает в себя:
• установление режима использования произведений.
Нормы авторского права устанавливают, кто и на каких условиях использует то или иное произведение права автора, наследников, третьих лиц;
• наделение авторов и иных правообладателей личными и имущественными правами.
Нормы авторского права наделяют авторов личными неимущественными правами право на авторство, право на имя, право на обнародование, право на защиту репутации автора, а также имущественными право на воспроизведение, право на распространение, право на импорт, право на перевод и др.;
• защиту данных прав.
Нормы авторского права устанавливают защиту авторского права путем привлечения к гражданской, административной и уголовной ответственности.
Источники авторского права
+международные договоры приоритет перед нормами гражданского права в случае их противоречия этим правилам. К таким источникам относятся:
• Бернская конвенция по охране литературных и художествен
ных произведений от 9 сентября 1886 г. (с изм. и доп.);
Объекты авторского права = произведения науки, литературы и искусства, являющиеся результатом творческой деятельности, независимо от назначения и достоинства произведения, а также способа его выражения.
• Произведение признается результатом творческой деятельности, когда оно создано путем умственной работы, а не физической.
• Объективная форма произведения как обнародованного, так и необнародованного письменная (рукопись, ноты и т. д.), устная (публичное исполнение и т. д.), звуко- или видеозапись(цифровая, магнитная и т. д.), объемно-пространственная (скульптура, макет и т. д.), изображение (рисунок, картина, чертеж, фотокадр и т. д.).
Виды объектов:
литературные произведения (включая программы для ЭВМ);
драматические, музыкально-драматические, сценарные произведения;
хореографические произведения и пантомимы;
музыкальные произведения с текстом или без текста;
аудиовизуальные произведения (кино- видеофильмы и др.);
произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна и др.;
произведения декоративно-прикладного и стенографического искусства;
произведения архитектуры, градостроительства, садово-паркового искусства;
фотографические произведения;
географические, геологические и другие карты, планы, эскизы и другие
Производные это такие произведения, которые непосредственно связаны с другим произведением, являются их новой формой, рефераты, резюме, переводы, обработки, аранжировки.
Составные произведения те, которые представляют собой результат творческого труда по сбору, подбору и расположению в определенном порядке исходных материалов энциклопедии, базы данных.
Существует ряд произведений, которые не являются объектами авторского права.
Субъекты авторского права
● создатели произведений;
-имени (наименования) обладателя исключительных авторских прав;
-года первого опубликования произведения. Данные элементы размещаются на каждом экземпляре произведения.
Презумпция авторства при отсутствии доказательств иного автором произведения считается лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения.
Соавторство создание произведения творческим трудом двух шли более лиц. Составители сборников, переводчики и авторы иных составных производных произведений приобретают исключительное авторское право на осуществленные ими подбор и расположение материалов, перевод, переделку или другую переработку. Они пользуются авторским правом при условии соблюдения прав авторов используемых ими произведений.
Авторское право на служебные произведения, то есть созданные в процессе выполнения трудовой обязанности или служебного задавши, принадлежит как автору, так и работодателю. Автор имеет личные неимущественные права, а работодатель исключительные нрава на использование служебного произведения, в том числе работодатель вправе при любом использовании произведения указывать свое наименование. Правопреемники и другие лица
- авторское право переходит по наследству, наследники умершего автора также являются субъектами авторского права. Не перехолят по наследству право авторства, право на имя и право на защиту репутации автора, но наследники вправе осуществлять защиту указанных прав.
-может переходить в порядке договорных отношений. При заключении авторского договора субъектами авторского права становятся физические и юридические лица, которые могут осуществлять имущественные права вместо автора.
!!По закону допускается использование в определенных границах произведений без согласия автора и выплаты вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора, произведение которого используется, и источника заимствования
Срок действий ипрва асключительного
Исключительное право действует в течение всей жизни автора или 70 лет считая с 1 января года следующего за годом смерти.
Исключительное право на произведение обнородованное анонимно или под псевыдонимом жействует в течени 70 лет считая с 1 января года следую за годом правомерного обнородования. Если в течении этого срока автор раскроеь свою личность или его не будет остовлять сомнений то исключительное право действует в течение всей жизни после смерти 70 лет.
Исклбчительное право на произведение созданное в соавторстве действует в течении всей жизни пережившего сооавтора и 70 лет со дня его смерти.
Исключительное парво на произведение выпущеное в след после смерти автора действует в течении 70 лет со дня обнородывания этого произведения , но если это произошло в течени 70 лет после смерти автора. По истечении срока действия исключительного права они переходят в общественное достояние. Такие произведения могут свободно использоваться любым лицом без чьего либо разрешения и согласия и без выплаты вознаграждаения но с охраной права авторства право на авторское имя м параво на непрекосновенность.
По истечении срока действия ИП на произведение они переходят в общественное достояние.
Такие произведения могут свободно использоваться любым лицом без разрешения и согласия и без выплаты вознаграждения, но с охраной права авторства, права на авторское имя, неприкосновенность.
Авторские договоры.
Правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности любым не противоречащим закону способом. В том числе путем его отчуждения по договору другому лицу или по договору по использованию результатов интеллект. деятельности в установленных договором приделах (ели иное не вытекает из характера).
По договору об отчуждении исключительного права
Автор или иной правообладатель передает или обязуется передать принадлежащее ему исключительное право на произведение в полном объеме приобретателю, а приобретатель обязуется уплатить правообладателю предусмотренное договором вознаграждение об отчуждении ИП.
Правообладатель и преобретатель.
Предмет - исключительное право
Форма договора письменная.
Договор подлежит гос. регистрации.
При не соблюдении письменной формы и гос. регистрации договор признается недействительным.
Цена определяется по соглашению сторон. Договор м.б возмездный и безвозмездный.
Лицензионный договор одна сторона автор или правообладатель (лицензиар) предоставляет либо обязуется предоставить другой стороне лицензиату права использования произведения в установленных договором предела, лицензиат обязуется выплатить лицензиару вознаграждение если иное не предусмотрено договором.
Предмет право использовать произведения в установленных пределах.
Форма договора письменная, кроме договора о предоставлении права использования в переодической печати, он м.б использован в усной форме.
Он подлежит гос.регистрации.
Цена договора определяется соглашением сторон.
Договор возмездный.
Правительство РФ имеет право устанавливать минимальные ставки авторского вознаграждения, за отдельные виды использования произведения. В договоре должна указываться тер-рия использования произведения. Срок определяется соглашением сторон. Если в договоре срок не определен он считается заключенным на 5 лет если не установлено иное. В ГК закреплены 2 вида лицензионных договоров:
1. Простой не исключительной лицензии
2. Договор исключительной лицензии
Лицензия предполагается простой, если иное не предусмотрено в договоре.
В качестве разновидности лицензионного договора в ГК есть издательский лицензионный договор. Предоставляет право использовать произведение издателю и оно должно выполнить свою обязанность в установленный договором срок. В случае не выполнения лицензиар может отказаться от договора и потребовать возмещения убытков.
Использование произведения без согласия автора и без выплаты авторского вознаграждения. 1. Допускается без согласия автора и без выплаты авторского вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора, произведение которого используется, и источника заимствования:
1) цитирование в оригинале и в переводе в научных, исследовательских, полемических, критических и информационных целях из правомерно обнародованных произведений в объеме, оправданном целью цитирования, включая воспроизведение отрывков из газетных и журнальных статей в форме обзоров печати;
2) использование правомерно обнародованных произведений и отрывков из них в качестве иллюстраций в изданиях, в радио- и телепередачах, звуко- и видеозаписях учебного характера в объеме, оправданном поставленной целью;
3) воспроизведение в газетах, передача в эфир или сообщение по кабелю для всеобщего сведения правомерно опубликованных в газетах или журналах статей по текущим экономическим, политическим, социальным и религиозным вопросам или переданных в эфир произведений такого же характера в случаях, когда такие воспроизведение, передача в эфир или сообщение по кабелю не были специально запрещены автором;
4) воспроизведение в газетах, передача в эфир или сообщение по кабелю для всеобщего сведения публично произнесенных политических речей, обращений, докладов и других аналогичных произведений в объеме, оправданном информационной целью. При этом за автором сохраняется право на опубликование таких произведений в сборниках;
5) воспроизведение или сообщение для всеобщего сведения в обзорах текущих событий средствами фотографии, путем передачи в эфир или сообщения для всеобщего сведения по кабелю произведений, которые становятся увиденными или услышанными в ходе таких событий, в объеме, оправданном информационной целью. При этом за автором сохраняется право на опубликование таких произведений в сборниках;
6) воспроизведение правомерно обнародованных произведений без извлечения прибыли рельефно-точечным шрифтом или другими специальными способами для слепых, кроме произведений, специально созданных для таких способов воспроизведения.
2. Допускается без согласия автора и без выплаты авторского вознаграждения предоставление во временное безвозмездное пользование библиотеками экземпляров произведений, введенных в гражданский оборот законным путем. При этом экземпляры произведений, выраженных в цифровой форме, в том числе экземпляры произведений, предоставляемых в порядке взаимного использования библиотечных ресурсов, могут предоставляться во временное безвозмездное пользование только в помещениях библиотек при условии исключения возможности создать копии этих произведений в цифровой форме.
●Статья содержит ряд случаев, когда произведение или его часть может использоваться без согласия автора и без выплаты авторского вознаграждения. Вместе с тем законодатель требует от пользователей при осуществлении данных видов свободного использования воздерживаться от нарушений права автора на имя (т.е. указывать имя автора при каждом использовании произведения или отрывка из него, если от автора не получено согласие на анонимное использование), а также источника заимствования. Произведения могут использоваться библиотекой без согласия автора и без выплаты ему вознаграждения только при одновременном наличии следующих обстоятельств:
1) используемые произведения были введены в гражданский оборот правомерно, т.е. с согласия правообладателя;
2) использование библиотекой произведений сводится только к предоставлению во временное пользование;
3) использование библиотекой произведений осуществляется на безвозмездной основе.
Речь в данном случае идет о произведениях, зафиксированных на каких-либо материальных носителях. Второе предложение п. 2 устанавливает дополнительные требования к правомерности свободного использования применительно к произведениям, выраженным в цифровой форме: такие произведения могут предоставляться во временное безвозмездное пользование только в помещениях библиотек при условии исключения возможности создать копии этих произведений в цифровой форме.
Вопросы создания и использования служебных произведенийрегулируются статьей 1295 ГК РФ, согласно которой служебным признается произведение, созданное автором в пределах исполнения своих трудовых обязанностей, иными словами, для признания произведения служебным необходимо наличие трудовых отношений. Более того, необходимо, чтобы создание произведений, творческая деятельность были трудовыми обязанностями работника автора.
Все авторские права в данном случае принадлежат автору, только исключительное право на произведение принадлежит работодателю (редакции СМИ), если трудовым или иным договором между работодателем и автором не предусмотрено иное.
Однако работодатель должен начать использовать служебное произведение в течение трех лет со дня, когда оно было предоставлено в его распоряжение. В противном случае, если оно не передано другому лицу или если автору не сообщено о необходимости сохранения произведения в тайне, исключительное право на служебное произведение принадлежит автору.
В случае, когда работодатель вовремя начал использование служебного произведения или передал исключительное право на него другому лицу, автор имеет право на вознаграждение. Автор приобретает указанное право на вознаграждение и в случае, когда работодатель принял решение о сохранении служебного произведения в тайне и по этой причине не начал использование этого произведения в указанный срок. Размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты работодателем определяются договором между ним и работником, а в случае спора судом.
Даже если в силу трудового или иного договора исключительное право на служебное произведение принадлежит автору, работодатель вправе использовать такое произведение способами, обусловленными целью служебного задания, и в вытекающих из задания пределах, а также обнародовать такое произведение, если договором между ним и работником не предусмотрено иное. При этом право автора использовать служебное произведение способом, не обусловленным целью служебного задания, а также хотя бы и способом, обусловленным целью задания, но за пределами, вытекающими из задания работодателя, не ограничивается.
Работодатель может при использовании служебного произведения указывать свое имя или наименование либо требовать такого указания.
Статья посвящена взысканию компенсации как одному из способов защиты нарушенного исключительного права на произведение и основывается на положениях п. 3 ст. 1252 ГК РФ. Она реализует - применительно к авторскому праву - потенциальную возможность взыскания такой компенсации, содержащуюся в п. 3 ст. 1252 ГК РФ; вместе с тем она конкретизирует размеры такой компенсации. В комментируемой статье устанавливается, что такая компенсация может быть взыскана по требованию правообладателя - владельца исключительного права на произведение.
Однако в соответствии со ст. 1254 ГК РФ такая компенсация может быть взыскана и по требованию лицензиара, получившего исключительную лицензию, если будет нарушено то право, на которое ему была предоставлена исключительная лицензия. Следует считать, что в этом случае данное право сам правообладатель защищать не может.
Указанная компенсация, согласно данной статье, может быть потребована "вместо возмещения убытков". Это означает, что предъявление требования о взыскании компенсации означает отказ от возмещения убытков.
Возможность изменения основания иска определяется процессуальным законодательством. В комментируемой статье определены два вида компенсации: "компенсация по усмотрению суда";
и - "компенсация в двукратном размере стоимости".
Следует полагать, что право выбора того или иного вида компенсации принадлежит истцу. Возможность пересмотра решения о выборе вида компенсации определяется процессуальным законодательством.
"Компенсация подлежит взысканию с лица, нарушившего исключительное право на использование произведения, если оно не докажет отсутствие своей вины в этом нарушении" - п. 6 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 декабря 2007 г. N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности".
Если истцом является лишь один из соавторов, а также если "экземпляр", указанный в части 3, включает несколько произведений, истец имеет право на получение лишь соответствующей доли компенсации.
Права, смежные с авторскими, - это интеллектуальные права на результаты исполнительской деятельности, а также на результаты деятельности производителей фонограмм, организаций эфирного и кабельного вещания, изготовителей баз данных, публикаторов.
Смежными с авторскими правами (смежными правами) являются интеллектуальные права:
Для возникновения, осуществления и защиты смежных прав не требуется регистрация их объекта или соблюдение каких-либо иных формальностей.
В качестве новых субъектов смежных прав ГК РФ называет изготовителя базы данных и публикатора.
Изготовителем базы данных признается лицо, организовавшее создание базы данных и работу по сбору, обработке и расположению составляющих ее материалов. Изготовителю базы данных принадлежат:
Публикатором, согласно статье 1337 ГК РФ, признается гражданин, который правомерно обнародовал или организовал обнародование произведения науки, литературы или искусства, ранее не обнародованного и перешедшего в общественное достояние (ст. 1282 ГК РФ) либо находящегося в общественном достоянии в силу того, что оно не охранялось авторским правом.
Как и ранее, к числу субъектов смежных прав ГК РФ относит исполнителя (автора исполнения) (ст. 1313 ГК РФ). Исполнителем (автором исполнения) признается гражданин, творческим трудом которого создано исполнение, - артист-исполнитель (актер, певец, музыкант, танцор или другое лицо, которое играет роль, читает, декламирует, поет, играет на музыкальном инструменте или иным образом участвует в исполнении произведения литературы, искусства или народного творчества, в том числе эстрадного, циркового или кукольного номера), а также режиссер-постановщик спектакля (лицо, осуществившее постановку театрального, циркового, кукольного, эстрадного или иного театрально-зрелищного представления) и дирижер. Еще один субъект смежных прав - изготовитель фонограммы, которым признается лицо, взявшее на себя инициативу и ответственность за первую запись звуков исполнения или других звуков либо отображений этих звуков. Следующий субъект смежных прав, названный в ГК РФ - организация эфирного или кабельного вещания, которой признается юридическое лицо, осуществляющее сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (совокупности звуков и (или) изображений или их отображений).
Исполнителю принадлежит исключительное право использовать исполнение в соответствии с Гражданским Кодексом любым не противоречащим закону способом (исключительное право на исполнение). Исполнитель может распоряжаться исключительным правом на исполнение. Использованием исполнения считается:
1) сообщение в эфир, то есть сообщение исполнения для всеобщего сведения посредством его передачи по радио или телевидению (в том числе путем ретрансляции), за исключением кабельного телевидения. При этом под сообщением понимается любое действие, посредством которого исполнение становится доступным для слухового и (или) зрительного восприятия независимо от его фактического восприятия публикой. При сообщении исполнения в эфир через спутник под сообщением в эфир понимается прием сигналов с наземной станции на спутник и передача сигналов со спутника, посредством которых исполнение может быть доведено до всеобщего сведения независимо от его фактического приема публикой;
2) сообщение по кабелю, то есть сообщение исполнения для всеобщего сведения посредством его передачи по радио или телевидению с помощью кабеля, провода, оптического волокна или аналогичных средств (в том числе путем ретрансляции);
3) запись исполнения, то есть фиксация звуков и (или) изображения или их отображений с помощью технических средств в какой-либо материальной форме, позволяющей осуществлять их неоднократное восприятие, воспроизведение или сообщение;
4) воспроизведение записи исполнения, то есть изготовление одного и более экземпляра фонограммы либо ее части. При этом запись исполнения на электронном носителе, в том числе запись в память ЭВМ, также считается воспроизведением, кроме случаев, когда такая запись является временной и составляет неотъемлемую и существенную часть технологического процесса, имеющего единственной целью правомерное использование записи или правомерное доведение исполнения до всеобщего сведения;
5) распространение записи исполнения путем продажи или иного отчуждения ее оригинала или экземпляров, представляющих собой копии такой записи на любом материальном носителе;
6) действие, осуществляемое в отношении записи исполнения и предусмотренное подпунктами 1 и 2 настоящего пункта;
7) доведение записи исполнения до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может получить доступ к записи исполнения из любого места и в любое время по собственному выбору (доведение до всеобщего сведения);
8) публичное исполнение записи исполнения, то есть любое сообщение записи с помощью технических средств в месте, открытом для свободного посещения, или в месте, где присутствует значительное число лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи, независимо от того, воспринимается запись в месте ее сообщения или в другом месте одновременно с ее сообщением;
9) прокат оригинала или экземпляров записи исполнения.
Исключительное право на исполнение не распространяется на воспроизведение, сообщение в эфир или по кабелю и публичное исполнение записи исполнения в случаях, когда такая запись была произведена с согласия исполнителя, а ее воспроизведение, сообщение в эфир или по кабелю либо публичное исполнение осуществляется в тех же целях, для которых было получено согласие исполнителя при записи исполнения.
При заключении с исполнителем договора о создании аудиовизуального произведения согласие исполнителя на использование исполнения в составе аудиовизуального произведения предполагается. Согласие исполнителя на отдельное использование звука или изображения, зафиксированных в аудиовизуальном произведении, должно быть прямо выражено в договоре.
Исключительное право на исполнение действует в течение всей жизни исполнителя, но не менее пятидесяти лет, считая с 1 января года, следующего за годом, в котором осуществлены исполнение, либо запись исполнения, либо сообщение исполнения в эфир или по кабелю.
Если исполнитель был репрессирован и посмертно реабилитирован, срок действия исключительного права считается продленным, и пятьдесят лет исчисляются с 1 января года, следующего за годом реабилитации исполнителя.
Если исполнитель работал во время Великой Отечественной войны или участвовал в ней, срок действия исключительного права, установленный пунктом 1 настоящей статьи, продлевается на четыре года.
По истечении срока действия исключительного права на исполнение это право переходит в общественное достояние
Изготовитель фонограммы обладает отдельными неимущественными правами и исключительным правом на фонограмму.
1. Изготовителю фонограммы принадлежат:
1) исключительное право на фонограмму;
2) право на указание на экземплярах фонограммы и (или) их упаковке своего имени или наименования;
3) право на защиту фонограммы от искажения при ее использовании;
4) право на обнародование фонограммы, то есть на осуществление действия, которое впервые делает фонограмму доступной для всеобщего сведения путем ее опубликования, публичного показа, публичного исполнения, сообщения в эфир или по кабелю либо иным способом. При этом опубликованием (выпуском в свет) является выпуск в обращение экземпляров фонограммы с согласия изготовителя в количестве, достаточном для удовлетворения разумных потребностей публики.
2. Изготовитель фонограммы осуществляет свои права с соблюдением прав авторов произведений и прав исполнителей.
3. Права изготовителя фонограммы признаются и действуют независимо от наличия и действия авторских прав и прав исполнителей.
4. Право на указание на экземплярах фонограммы и (или) их упаковке своего имени или наименования и право на защиту фонограммы от искажения действуют и охраняются в течение всей жизни гражданина либо до прекращения юридического лица, являющегося изготовителем фонограммы.
Срок действия исключительного права на фонограмму, переход этого права к правопреемникам и переход фонограммы в общественное достояние.
1. Исключительное право на фонограмму действует в течение пятидесяти лет, считая с 1 января года, следующего за годом, в котором была осуществлена запись. В случае обнародования фонограммы исключительное право действует в течение пятидесяти лет, считая с 1 января года, следующего за годом, в котором она была обнародована при условии, что фонограмма была обнародована в течение пятидесяти лет после осуществления записи.
2. К наследникам и другим правопреемникам изготовителя фонограммы исключительное право на фонограмму переходит в пределах оставшейся части сроков.
3. По истечении срока действия исключительного права на фонограмму она переходит в общественное достояние.
1. Организации эфирного или кабельного вещания принадлежит исключительное право использовать правомерно осуществляемое или осуществленное ею сообщение в эфир или по кабелю передач в соответствии с ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на сообщение радио- или телепередачи). Организация эфирного или кабельного вещания может распоряжаться исключительным правом на сообщение радио- или телепередачи.
2. Использованием сообщения радио- или телепередачи (вещания) считается:
1) запись сообщения радио- или телепередачи, то есть фиксация звуков и (или) изображения или их отображений с помощью технических средств в какой-либо материальной форме, позволяющей осуществлять ее неоднократное восприятие, воспроизведение или сообщение;
2) воспроизведение записи сообщения радио- или телепередачи, то есть изготовление одного и более экземпляра записи сообщения радио- или телепередачи либо ее части. При этом запись сообщения радио- или телепередачи на электронном носителе, в том числе запись в память ЭВМ, также считается воспроизведением, кроме случая, когда такая запись является временной и составляет неотъемлемую и существенную часть технологического процесса, имеющего единственной целью правомерное использование записи или правомерное доведение сообщения радио- или телепередачи до всеобщего сведения;
3) распространение сообщения радио- или телепередачи путем продажи либо иного отчуждения оригинала или экземпляров записи сообщения радио- или телепередачи;
4) ретрансляция, то есть сообщение в эфир (в том числе через спутник) либо по кабелю радио- или телепередачи одной организацией эфирного или кабельного вещания одновременно с получением ею такого сообщения этой передачи от другой такой организации;
5) доведение сообщения радио- или телепередачи до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может получить доступ к сообщению радио- или телепередачи из любого места и в любое время по собственному выбору (доведение до всеобщего сведения);
6) публичное исполнение, то есть любое сообщение радио- или телепередачи с помощью технических средств в местах с платным входом независимо от того, воспринимается оно в месте сообщения или в другом месте одновременно с сообщением.
Использованием сообщения радио- или телепередачи организации эфирного вещания считаются как ретрансляция его в эфир, так и сообщение по кабелю.
Использованием сообщения радио- или телепередачи организации кабельного вещания считаются как ретрансляция его по кабелю, так и сообщение в эфир.
Организации эфирного и кабельного вещания осуществляют свои права с соблюдением прав авторов произведений, прав исполнителей, а в соответствующих случаях - обладателей прав на фонограмму и прав других организаций эфирного и кабельного вещания на сообщения радио- и телепередач.
Права организации эфирного или кабельного вещания признаются и действуют независимо от наличия и действия авторских прав, прав исполнителей, а также прав на фонограмму.
Изготовителю базы данных принадлежат смежные права :
1) исключительное право изготовителя базы данных, содержание которого раскрывается в статье1334 Г.К РФ;
2) право изготовителя базы данных на указание своего имени или наименования на экземплярах базы данных и их упаковках.
ПП в объективном смысле признается, совокупность норм, регулирующих отношение возникающие в связи с созданием и использованием изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и защитой прав на них.
Объектами ПП признаются результаты интеллектуальной деятельности, они могут быть:
Могут быть:
Изобретением признается техническое решение, в любой отрасли которое относится к продукту (устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных).
Изобретение имеет определенные признаки. Изобретение техническое решение задачи отличающиеся:
А) новизной
Б) изобретательским уровнем
В) промышленной применимостью
Изобретательский уровень имеет то изобретение, которое для специалиста явным образом не следует из уровня техники.
Не признаются изобретением:
Полезная модель техническое решение, относящиеся к устройству к которому относятся конструкции, изделия (машины, приборы, инструменты, механизмы, оборудование). Она признается патентно-способной, если является новой и промышленно применимой.
Промышленный образец художественно-конструкторское изделие промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющий его внешний вид.
Правовая охрана предоставляется промышленному образцу, если он является новым и оригинальным. Новизна определяется по уровню мировых достижений.
Оригинальным промышленный образец признается, если существенные признаки обуславливают творческий характер особенности изделия. Существенными признаками являются те которые определяют эстетические и или агрономические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов.
Исключительное право на объекты ПП признается и охраняется при условии государственной регистрации. На ее основании ФОИВ по интеллектуальной собственности выдает патент на изобретение. Патент на объект ПП удостоверяет:
Охрана интеллектуально права на изобретение полезной модели предоставляется на основание патента который определяется содержащейся в патенте формулой изобретения (квинссистенция).
Субъекты ПП.
Ими могут быть:
При создании объекта ПП несколькими лицами они считаются соавторами. Каждый из них имеет право использовать объект по своему усмотрению, если в соглашении нет иного.
Распоряжение правами соавторов производится совместно. Каждый из них может самостоятельно принимать меры по защите своих прав. Не могут быть признаны авторами:
1. ФЛ, которые не внесли личного творческого вклада в создании ОПП.
2. оказали автору тех-ю и организационную или моральную материальную помощь.
3. Либо содействие только оформление прав на них и их использование.
Патентообладатели лица, которые владеют патентом на ОПП и вытекающими из патента исключительными правами.
Ими могут быть:
Правом на получение патента на свое имя обладает, прежде всего, автор, если законом не предусмотрено иное.
ОПП которые созданы работником при выполнение своих трудовых обязанностей или конкретного задания р/д признаются служебными изобретениями. Право авторства принадлежит работнику, а исключительное право на служебное ОПП и право получения патента принадлежит р/д, если договором не установлено иное.
Право на получение патента на ОПП принадлежит работнику в случаях:
Автор, которому не принадлежит право на получении патента, имеет право на вознаграждение в случаях предусмотренных ГК:
Правительство РФ может устанавливать минимальные ставки вознаграждения за служебные ОПП.
ОПП созданные работником с использованием денежных, технических или иных материальных средств р/д, но не в связи с выполнением трудовых обязанностей или конкретного задания р/д не являются служебными. Право на получение патента принадлежит автору.
Работодатель в таком случае по своему выбору может потребовать:
Субъектами ПП может быть подрядчик, который имеет право на получение патента и исключительное право на ОПП созданным в процессе исполнения договора, на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технических работ, которые прямо не предусматривались договором. Заказчик имеет право использовать созданное таким образом ОПП в тех целях, на которые заключался договор на условиях исключительной лицензии без выплаты вознаграждения.
субъектами м.б заказчик когда он воздан по договору предметом которого было его создание, подрядчик имеет право пользоваться для собственных нужд на условиях безвозмездной не исключительной лицензии.
СПП м.б организация выполняющая государственный или муниципальный контракт. Когда согласно закону ей принадлежит право на получение патента и исключительное право, если контрактом не предусмотрено иное.
ПП авторов и правообладателей. Патентными правами на объекты или ОПП следует рассматривать:
Исключительное право на ОПП принадлежит патентообладателю. Он может использовать его любым способом. Способами предусмотренными ст.1358 ГК РФ. В случаях предусмотренных законом некоторые действия не признаются нарушением исключительного права патентообладателя. В частности:
Если запатентованное изобретение или промышленный образец не используются, либо не достаточно используются п/обладателем или лицом, которому передано право на них в течении 4 лет со дня выдачи патента, любое лицо желающее и готовое использовать ОПП имеет право предложить п/обладателю заключить с ним лицензионный договор. При отказе п/обладателя это лицо в праве обратиться в суд о предоставлении принудительной не исключительной лицензии на использование таких ОПП. Сроки действия исключительных прав на ОПП и на патент определены в ГК РФ. Они исчисляются со дня подачи первоначальной заявки на выдачу патента в Роспатент и составляют для изобретений 20 лет, для ПМ 10 лет, для ПО 15 лет. Сроки действия исключительного права на изобретение и патента на него могут продлеваться по заявлению патентообладателя, Роспатентом. Но не более чем на 5 лет. На полезную модель не более чем на 3 года, на промышленный образец не более чем на 10 лет.
По истечении срока действия ИП на ОПП они переходят в общественные достояния и могут использоваться любым лицом.
Распоряжение ИП на ОПП.
п/обладатель может распорядиться ИП на ОПП путем заключение договора об отчуждении такого права, лицензионного договора и др.договоров.
по договору об отчуждении ИП на ОПП одна сторона п/обладатель передает или обязуется передать принадлежащие ему исключительное право на соот-й результат интеллект-й деятельности в полном объеме другой стороне приобретателю, а последний обязуется заплатить вознаграждение если иное не предусмотрено договором.
Автор изобретения может уступить патент и другим способом, предусмотренным в ГК РФ так:
При подаче заявки на выдачу патента на изобретение он может приложить заявление о том, что при получении патента обязуется заключить договор об отчуждении патента на условиях сложившихся на практике любому гражданину РФ или ЮЛ кто первым изъявит такое желание и сообщит об этом п/обладателю и Роспатенту. Роспатент публикует сведения о таком заявлении (публичная оферта). При таком заявлении патентные пошлины в отношении заявки на выдачу патента с заявителя не взыскиваются. Лицо не заключившее с п/обл. уплачивает все пошлины. Если в течении 2 лет с даты публикации сведений о выдачи такого патента не поступит сведений о желании заключить договор п/обл-ль может обратиться с ходатайством об отзыве такого заявления.
Лицо которое не является п/обл-лем может использовать запатентованное ОПП на основе лицензионного договора.
Срок действия лицензионного договора не может превышать срок действия исключительного права. Если срок договора не определен, считается, что он заключен на срок 5 лет. Может выдаваться исключительная лицензия и неисключительная лицензия. В ГК допускается возможность заключение смешанных лицензионных договоров. С письменного согласия лицензиара лицензиат вправе заключать сублиц-й договор. По требованию заинтересованной стороны в случаях предусмотренных в ГК РФ суд может принять решение о праве лица использовать ОПП исключительное право на которое принадлежит другому лицу, т.е предоставить принудительную лицензию. Патентообладатель имеет право подать заявление о предоставлении любому лицу права использования ОПП, т.е открытая лицензия.
Размер патентной площади снижается на 50 % при предоставлении открытой лицензии. Условия сообщаются в Роспатент. Он публикует сведения о лицензии за счет п/обл-ля. П/обл-ль должен заключить с желающим лицом лицензионный договор.
Оформление прав на ОПП.
Необходимым условием предоставлением правовой охраны ОПП является официальное признание их объектами ПП. Порядок оформления прав на ОПП включает:
Ведение дел с Роспатентом может производиться заявителем, правообладателем самостоятельно или через патентного поверенного, зарегистрированного в Роспатенте или через иного представителя. Полномочия удостоверяются доверенностью.
В качестве патентного поверенного может быть гражданин РФ, который постоянно проживает на ее территории. Заявка на выдачу патента на ОПП должна относиться к одному изобретению полезной модели, промышленному образцу или группе связанных между собой на столько, что они образуют единый творческий замысел автора.
Если при проведение экспертизы установленно, что разными заявителями поданы заявки на идентичными ОПП и имеют одну и ту же дату приоритета, патент на ОПП может быть выдан только по одной из заявок лицу которое определено соглашением между заявителем. В таких случаях заявители должны в течении 12 месяцев с даты получения соот-го уведомления сообщить о достигнутом соглашении. В случае выдачи патента по одной из заявок все авторы указаны в заявках признаются соавторами в отношении идентичных ОПП.
Защита прав авторов и патентообладателей.
В законе предусмотрен судебный и административный порядок защиты.
В судебном порядке:
В административном порядке:
1. С решением Роспатента об отказе выдачи патента на ОПП
2.с решением о его выдачи с решением о признании заявки отозванной
2. с решением признаным по заявке о секретном изобретении.
Личным неимущественным правом является право авторства, которое может принадлежать только тем физическим лицам, которые принимали творческое участие в создании изобретения, полезной модели или промышленного образца. В случае неправильного указания в патенте автора патент может быть признан недействительным (ст. 29 Патентного закона). Присвоение авторства, принуждение к соавторству, незаконное разглашение сведений об объектах промышленной собственности влечет за собой уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
К неимущественным правам относится право на получение патента. Оно может принадлежать либо автору, либо его работодателю в соответствии с заключенным между ними договором. Исключительное право на использование изобретения, полезной модели,, промышленного образца не носит абсолютного характера. Не признается нарушением этого права, а, следовательно, является допустимым для других лиц, без истребования разрешения у патентообладателя:
- применение средств, содержащих изобретения, полезные модели, промышленные образцы, защищенные патентами, в конструкции или при эксплуатации транспортных средств (морских, речных, воздушных, наземных и космических) других стран при условии, что указанные средства временно или случайно находятся на территории Российской Федерации и используются для нужд транспортного средства. Такое действие не признается нарушением исключительного права патентообладателя, если транспортные средства принадлежат физическим или юридическим лицам стран, представляющим такие же права владельцам транспортных средств Российской Федерации;
- проведение научного исследования или эксперимента над средством, содержащим изобретение, полезную модель или промышленный образец, защищенные патентами;
- применение средств, содержащих изобретения, полезные модели, промышленные образцы, защищенные патентами при чрезвычайных обстоятельствах (стихийных бедствиях, катастрофах, крупных авариях) с последующей выплатой патентообладателю соразмерной компенсации;
- применение средств, содержащих изобретения, полезные модели, промышленные образцы, защищенные патентами, в личных целях без получения дохода;
- разовое изготовление лекарств в аптеках по рецептам врача;
- применение средств, содержащих изобретения, полезные модели, промышленные образцы, защищенные патентами, если эти средства введены в промышленный оборот законным путем.
Суть права преждепользования в силу ст. 12 Патентного закона состоит в том, что любое физическое или юридическое лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца добросовестно использовало на территории РФ созданное независимо от его автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование (без расширения объема). При этом право преждепользования может быть передано другому лицу только совместно с производством, на котором имело место применение тождественного решения или были сделаны необходимые подготовительные работы.
принудительная лицензия- разрешение использовать запатентованные изобретения; выдаваемое компетентными государственными органами без согласия патентовладельца - по решению суда или органа государственного управления. Эти же органы определяют условия, на которых используется изобретение, и размер лицензионного вознаграждения.
Срок действия исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец и удостоверяющего это право патента исчисляется со дня подачи первоначальной заявки на выдачу патента в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности и при условии соблюдения требований, установленных настоящим Кодексом, составляет: двадцать лет - для изобретений; десять лет - для полезных моделей; пятнадцать лет - для промышленных образцов.
Защита исключительного права, удостоверенного патентом, может быть осуществлена лишь после государственной регистрации изобретения, полезной модели или промышленного образца и выдачи патента (статья 1393).
Если со дня подачи заявки на выдачу патента на изобретение, относящееся к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату, для применения которых требуется получение в установленном законом порядке разрешения, до дня получения первого разрешения на его применение прошло более пяти лет, срок действия исключительного права на соответствующее изобретение и удостоверяющего это право патента продлевается по заявлению патентообладателя федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Указанный срок продлевается на время, прошедшее со дня подачи заявки на выдачу патента на изобретение до дня получения первого разрешения на применение изобретения, за вычетом пяти лет. При этом срок действия патента на изобретение не может быть продлен более чем на пять лет.
Заявление о продлении срока подается патентообладателем в период действия патента до истечения шести месяцев с даты получения разрешения на применение изобретения или даты выдачи патента в зависимости от того, какой из этих сроков истекает позднее.
Срок действия исключительного права на полезную модель и удостоверяющего это право патента продлевается федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности по заявлению патентообладателя на срок, указанный в заявлении, но не более чем на три года, а исключительного права на промышленный образец и удостоверяющего это право патента - на срок, указанный в заявлении, но не более чем на десять лет.
Порядок продления срока действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.
Действие исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец и удостоверяющего это право патента признается недействительным или прекращается досрочно по основаниям и в порядке, которые предусмотрены статьями 1398 и 1399 настоящего Кодекса.
По договору об отчуждении исключительного права одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме другой стороне (приобретателю).
Договор об отчуждении исключительного права заключается в письменной форме и подлежит государственнойрегистрации в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 1232 настоящего Кодекса. Несоблюдение письменной формы или требования о государственной регистрации влечет недействительность договора.
По договору об отчуждении исключительного права приобретатель обязуется уплатить правообладателю предусмотренное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.
При отсутствии в возмездном договоре об отчуждении исключительного права условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса, не применяются.
Лицензио́нный догово́р средство «распоряжения исключительным правом», гражданско-правовой договор, по которому «одна сторона обладательисключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или средства в предусмотренных образцом лицензионного договора пределах.».[Зкнд. 2]Следовательно, в лицензионном договоре могут предоставляться авторские, патентные, смежные, а также другие права.
Виды. 1.В области промышленной собственности. 2. Лицензия на изобретения полезной модели. 3. Лицензия на промышленный образец. 4. Лицензия на товарный знак. 5. Лицензий о передаче ноу-хау 6.В области авторского и смежных прав
7. Авторские и лицензионные договоры.
8. Авторский договор заказа
9. Договор об использовании программ для ЭВМ и баз данных. 10. Об использовании фонограмм. 11. Об использовании эфирных и кабельных передач. 12 итд
1. Изобретение, полезная модель или промышленный образец, созданные работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, признаются соответственно служебным изобретением, служебной полезной моделью или служебным промышленным образцом.
2. Право авторства на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец принадлежит работнику (автору).
3. Исключительное право на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец и право на получение патента принадлежат работодателю, если трудовым или иным договором между работником и работодателем не предусмотрено иное.
4. При отсутствии в договоре между работодателем и работником соглашения об ином (пункт 3 настоящей статьи) работник должен письменно уведомить работодателя о создании в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя такого результата, в отношении которого возможна правовая охрана.
Если работодатель в течение четырех месяцев со дня уведомления его работником не подаст заявку на выдачу патента на соответствующие служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, не передаст право на получение патента на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец другому лицу или не сообщит работнику о сохранении информации о соответствующем результате интеллектуальной деятельности в тайне, право на получение патента на такие изобретение, полезную модель или промышленный образец принадлежит работнику. В этом случае работодатель в течение срока действия патента имеет право использования служебного изобретения, служебной полезной модели или служебного промышленного образца в собственном производстве на условиях простой (неисключительной) лицензии с выплатой патентообладателю компенсации, размер, условия и порядок выплаты которой определяются договором между работником и работодателем, а в случае спора - судом.
Если работодатель получит патент на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец, либо примет решение о сохранении информации о таких изобретении, полезной модели или промышленном образце в тайне и сообщит об этом работнику, либо передаст право на получение патента другому лицу, либо не получит патент по поданной им заявке по зависящим от него причинам, работник имеет право на вознаграждение. Размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты работодателем определяются договором между ним и работником, а в случае спора - судом.
Правительство Российской Федерации вправе устанавливать минимальные ставки вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы.
5. Изобретение, полезная модель или промышленный образец, созданные работником с использованием денежных, технических или иных материальных средств работодателя, но не в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, не являются служебными. Право на получение патента и исключительное право на такие изобретение, полезную модель или промышленный образец принадлежат работнику. В этом случае работодатель вправе по своему выбору потребовать предоставления ему безвозмездной простой (неисключительной) лицензии на использование созданного результата интеллектуальной деятельности для собственных нужд на весь срок действия исключительного права либо возмещения расходов, понесенных им в связи с созданием таких изобретения, полезной модели или промышленного образца.
Охране подлежит право, подтвержденное патентом на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Патент удостоверяет авторство, приоритет и исключительные права на использование объекта промышленной собственности.
Для получения патента автор, работодатель или иные лица подают заявку в патентное ведомство самостоятельно или через патентного поверенного (его полномочия удостоверяются доверенностью). Заявка подается на русском языке. Датой ее подачи считается дата ее поступления в патентное ведомство.
Документы, которые должны быть в заявке:
на изобретение:
заявление о выдаче патента (указываются автор, лицо, на имя которого испрашивается патент, их местонахождение);
полное описание изобретения;
формула изобретения, выражающая его сущность;
чертежи и иные необходимые материалы;
реферат;
документ, подтверждающий уплату патентной пошлины;
на полезную модель:
заявление о выдаче патента (указываются автор, лицо, на имя которого испрашивается патент, их местонахождение);
полное описание полезной модели;
формула полезной модели, выражающая ее сущность;
необходимые чертежи;
реферат;
документ, подтверждающий уплату патентной пошлины;
на промышленный образец:
заявление о выдаче патента (указываются автор, лицо, на имя которого испрашивается патент, их местонахождение);
комплект изображений изделия;
чертеж общего вида изделия, эргономическая схема, конфекционная карта;
описание промышленного образца;
перечень существенных признаков промышленного образца;
документ, подтверждающий уплату патентной пошлины *(18).
Поданная заявка проходит две стадии: формальную экспертизу и экспертизу по существу. Исключением является полезная модель, в отношении которой проводится только формальная экспертиза.
При формальной экспертизе проверяются представленные документы, соблюдение установленных требований. Результаты такой экспертизы сообщаются незамедлительно. Если есть какие-либо нарушения в течение 2 месяцев с даты уведомления об этом, заявитель должен представить исправленные или недостающие документы. Данный срок может быть продлен, но не более 10 месяцев.
По истечении 18 месяцев с даты подачи заявки при успешно пройденной формальной экспертизе патентное ведомство публикует в своем официальном бюллетене сведения о заявке на изобретение, промышленный образец. После этого любое лицо имеет право на ознакомление с данной заявкой.
В течение 3 лет со дня подачи заявки по заявлению заинтересованных лиц проводится экспертиза по существу, в противном случае заявка считается отозванной. Такая экспертиза включает информационный поиск в отношении заявленного изобретения, промышленного образца для определения уровня техники (только для изобретения) и проверку соответствия заявленного объекта условиям патентоспособности. Такой информационный поиск осуществляется в течение 6 месяцев, в процессе могут быть запрошены дополнительные материалы. По результатам данной экспертизы принимается решение о выдаче патента на изобретение или промышленный образец или об отказе в выдаче.
Если заявитель не согласен с решением об отказе в выдаче патента, он имеет право подать возражение в Палату по патентным спорам в течение 6 месяцев с даты такого решения.
Экспертиза заявки на полезную модель включает:
проверки наличия требуемых документов;
соблюдение установленных требований;
отсутствие нарушений требования единства полезной модели;
соответствие заявленного решения охраняемому в качестве полезной модели.
Данная экспертиза проводится по правилам формальной экспертизы на изобретение или промышленный образец.
По итогам проверок патентное ведомство вносит в один из государственных реестров Российской Федерации (изобретений, полезных моделей, промышленных образцов) объект промышленной собственности и выдает заявителю патент. До регистрации в соответствующем реестре заявитель может отозвать заявку. Законом также предусматривается возможность преобразовать ее до даты принятия решения о выдаче патента или об отказе в такой выдаче.
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ПАТЕНТА осуществляется в следующих случаях:
1) в связи с окончанием срока действия патента: для изобретения 20лет(в отдельных случаях до 25), для промышленного образца 15лет, для полезной модели 8лет. Срок отсчитывается от даты приоритета патента. После истечения указанных сроков патенты становятся общественным достоянием и могут свободно и безвозмездно использоваться любыми лицами.
2) досрочно
- согласно ст.30 Закона при отказе патентообладателя - в любое время и по любой причине с даты поступления заявления об этом в Роспатент;
- согласно ст.30 Закона при неуплате пошлины за поддержание патента - с даты истечения срока для ее уплаты;
- согласно ст.29 Закона в случае признание патента недействительным. Данный случай принципиально отличается от первых двух тем, что патент признается недействительным в течение всего срока его действия и аннулируется. И если первые два случая можно сравнить с прекращением брака(разводом), то последний - с признанием брака недействительным, что влечет много неприятных последствий и создает множество трудноразрешимых ситуаций, например, в отношении выплат по патенту, льгот, производства по патенту и др.
Случаи признания патента недействительным(ст.29 Закона):
1)несоответствие запатентованных изобретения, полезной модели или промышленного образца условиям патентоспособности, установленным Законом;
2) наличие в формуле изобретения или полезной модели либо перечне существенных признаков промышленного образца, которые содержатся в решении о выдаче патента, признаков, отсутствовавших на дату подачи заявки в описании изобретения или полезной модели и в формуле изобретения или полезной модели, если заявка на дату ее подачи содержала формулу, либо на изображениях изделия;
3) выдача патента при наличии нескольких заявок на идентичные изобретения, полезные модели или промышленные образцы, имеющие одну и ту же дату приоритета с нарушением условий, указанных в п.7ст.19 Закона;
4) выдача патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с Законом. Или без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с Законом.
При этом аннулирование по основаниям 1)-3) производится Палатой по патентным спорам, а по основанию 4) судом.
Секретные изобретения классифицируются по степени секретности на изобретения "особой важности", на изобретения, на которые распространяется гриф "совершенно секретно". Кроме того, секретными являются те изобретения, которые относятся к средствам вооружения и военной техники, а также относящиеся к средствам и методам в области разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности и для которых установлен гриф "секретно".
Заявка на такие изобретения подается в соответствующие министерства и ведомства, которые должны получить соответствующие полномочия от Правительства РФ. В тех случаях, когда заявка на изобретение по тематической направленности не может быть направлена ни в одно министерство или ведомство, она направляется на рассмотрение в Роспатент. Согласно ст. 2 указанного Закона государственная тайна - защищаемые государством сведения в области его военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб безопасности Российской Федерации. Сведения, касающиеся заявок и патентов на секретные изобретения, а также об относящихся к секретным изобретениям изменениях в реестрах не публикуются. Любая передача информации о них должна осуществляться в соответствии с законодательством о государственной тайне.
Степень секретности сведений, составляющих государственную тайну, должна соотноситься со степенью тяжести ущерба, который может быть нанесен безопасности Российской Федерации вследствие распространения указанных сведений.
Степень секретности изобретения под влиянием различных обстоятельств может измениться либо само изобретение может быть признано несекретным. В таких случаях должно осуществляться в порядке, установленном законодательством о государственной тайне, изменение степени секретности, снятие грифов секретности с документов заявки либо рассекречивание изобретений.
Гриф секретности - это реквизиты, свидетельствующие о степени секретности сведений, содержащихся в их носителе, проставляемые на самом носителе и (или) в сопроводительной документации на него.
Согласно ст. 13 Закона о государственной тайне под рассекречиванием сведений и их носителей понимается снятие ранее введенных в предусмотренном указанным Законом порядке ограничений на распространение сведений, составляющих государственную тайну, и на доступ к их носителям. Основаниями для рассекречивания сведений являются:
- взятие на себя Российской Федерацией международных обязательств по открытому обмену сведениями, составляющими в Российской Федерации государственную тайну;
- изменение объективных обстоятельств, вследствие которого дальнейшая защита сведений, составляющих государственную тайну, является нецелесообразной.
Защита прав и законных интересов изобретателей и патентообладателей это предусмотренные законом меры по их признанию и восстановлению, пресечению правонарушений, применению к нарушителям мер ответственности, а также механизм практической реализации этих мер.
В качестве субъектов права на защиту выступают авторы разработок, патентообладатели, владельцы лицензий и их правопреемники.
В рассматриваемой сфере защита прав производится в основном в юрисдикционной форме, т.е. путем обращения к специальным юридическим органам. Данная форма защиты прав охватывает судебный и административный порядок реализации предусмотренных законом мер защиты.
Нарушение права авторства выражается в присвоении результата чужого творческого труда и попытке выдать его за собственную разработку.
Право на авторское имя может быть нарушено прежде всего путем неуказания имени действительного разработчика в опубликованных сведениях о разработке, других официальных и неофициальных публикациях, в которых говорится о созданной разработке, а также при невыплате надлежащего вознаграждения.
Гражданско-правовая защита рассматриваемого права осуществляется путем предъявления иска о признании права авторства либо, напротив, иска об исключении конкретных лиц из числа соавторов.
Способы защиты, которыми располагает патентообладатель (лицензиар), обычно определяются в самом лицензионном договоре или вытекают из общих положений гражданского законодательства. Наиболее распространенными мерами защиты являются взыскание убытков, неустойки, досрочное расторжение лицензионного договора и т.п.
Действие патентов на объекты промышленной собственности, как правило, ограничивается территорией тех государств, патентные ведомства которых их выдали. Чтобы разработка пользовалась правовой охраной в других странах, она должна быть там запатентована.
Условия охраноспособности селекционного достижения 1. Патент выдается на селекционное достижение, отвечающее критериям охраноспособности и относящееся к ботаническим и зоологическим родам и видам, перечень которых устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере сельского хозяйства. 2. Критериями охраноспособности селекционного достижения являются новизна (пункт 3 настоящей статьи), отличимость (пункт 4 настоящей статьи), однородность (пункт 5 настоящей статьи) и стабильность (пункт 6 настоящей статьи). 3. Сорт растений и порода животных считаются новыми, если на дату подачи заявки на выдачу патента семена или племенной материал данного селекционного достижения не продавались и не передавались иным образом селекционером, его правопреемником или с их согласия другим лицам для использования селекционного достижения: 1) на территории Российской Федерации ранее чем за один год до указанной даты; 2) на территории другого государства ранее чем за четыре года или, если это касается сортов винограда, древесных декоративных, древесных плодовых культур и древесных лесных пород, ранее чем за шесть лет до указанной даты. 4. Селекционное достижение должно явно отличаться от любого другого общеизвестного селекционного достижения, существующего к моменту подачи заявки на выдачу патента. Общеизвестным селекционным достижением является селекционное достижение, данные о котором находятся в официальных каталогах или справочном фонде либо которое имеет точное описание в одной из публикаций. Подача заявки на выдачу патента также делает селекционное достижение общеизвестным со дня подачи заявки при условии, что на селекционное достижение был выдан патент. 5. Растения одного сорта, животные одной породы должны быть достаточно однородны по своим признакам с учетом отдельных отклонений, которые могут иметь место в связи с особенностями размножения. 6. Селекционное достижение считается стабильным, если его основные признаки остаются неизменными после неоднократного размножения или в случае особого цикла размножения - в конце каждого цикла размножения. Государственная регистрация селекционного достижения Исключительное право на селекционное достижение признается и охраняется при условии государственной регистрации селекционного достижения в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, в соответствии с которой федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям выдает заявителю патент на селекционное достижение. Патент на селекционное достижение 1. Патент на селекционное достижение удостоверяет приоритет селекционного достижения, авторство и исключительное право на селекционное достижение. 2. Объем охраны интеллектуальных прав на селекционное достижение, предоставляемой на основании патента, определяется совокупностью существенных признаков, зафиксированных в описании селекционного достижения. Авторское свидетельство Автор селекционного достижения имеет право на получение авторского свидетельства, которое выдается федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям и удостоверяет авторство. Право авторства на селекционное достижение Право авторства, то есть право признаваться автором селекционного достижения, неотчуждаемо и непередаваемо, в том числе при передаче другому лицу или переходе к нему исключительного права на селекционное достижение и при предоставлении другому лицу права его использования. Отказ от этого права ничтожен. Право на наименование селекционного достижения 1. Автор имеет право на наименование селекционного достижения. 2. Наименование селекционного достижения должно позволять идентифицировать селекционное достижение, быть кратким, отличаться от наименований существующих селекционных достижений того же или близкого ботанического либо зоологического вида. Оно не должно состоять из одних цифр, вводить в заблуждение относительно свойств, происхождения, значения селекционного достижения, личности его автора, не должно противоречить принципам гуманности и морали. 3. Наименование селекционного достижения, предложенное автором или с его согласия иным лицом (заявителем), подающим заявку на выдачу патента, должно быть одобрено федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям. Если предложенное наименование не отвечает требованиям, установленным пунктом 2 настоящей статьи, заявитель по требованию указанного федерального органа обязан в тридцатидневный срок предложить иное наименование. Если до истечения указанного срока заявитель не предложит другого наименования, соответствующего указанным требованиям, или не оспорит отказ в одобрении наименования селекционного достижения в судебном порядке, федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям вправе отказать в регистрации селекционного достижения. Право на получение патента на селекционное достижение 1. Право на получение патента на селекционное достижение первоначально принадлежит автору селекционного достижения. 2. Право на получение патента на селекционное достижение может перейти к другому лицу (правопреемнику) или быть ему передано в случаях и по основаниям, которые установлены законом, в том числе в порядке универсального правопреемства, или по договору, в частности по трудовому договору. 3. Договор об отчуждении права на получение патента на селекционное достижение должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора. 4. Если соглашением сторон договора об отчуждении права на получение патента на селекционное достижение не установлено иное, риск неохраноспособности несет приобретатель права.
Институту права на селекционное достижение посвящена гл. 73 части четвертой ГК. Согласно ст. 1408 Гражданского Кодекса автору селекционного достижения, отвечающего условиям предоставления правовой охраны, предусмотренным данным Кодексом, принадлежат следующие интеллектуальные права:
В случаях, предусмотренных ГК, автору селекционного достижения принадлежат такжедругие права, в том числе:
Согласно норме ст. 1410 Гражданского Кодекса автором селекционного достиженияпризнается селекционер гражданин, творческим трудом которого создано, выведено или выявлено селекционное достижение.
В соответствии со ст. 1412 Гражданского Кодекса объектами интеллектуальных прав на селекционные достижения являются сорта растений и породы животных, зарегистрированные в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, если эти результаты интеллектуальной деятельности отвечают установленным ГК требованиям к таким селекционным достижениям. При этом сортом растений является группа растений, которая независимо от охраноспособности определяется по признакам, характеризующим данный генотип или комбинацию генотипов, и отличается от других групп растений того же ботанического таксона одним или несколькими признаками. Охраняемыми категориями сорта растений являются клон, линия, гибрид первого поколения, популяция.Породой животных является группа животных, которая независимо от охраноспособности обладает генетически обусловленными биологическими и морфологическими свойствами и признаками, причем некоторые из них специфичны для данной группы и отличают ее от других групп животных.
Условия охраноспособности селекционного достижения установлены в ст. 1413 Гражданского Кодекса. Согласно данной статье патент выдается на селекционное достижение, отвечающее критериям охраноспособности и относящееся к ботаническим и зоологическим родам и видам, перечень которых устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере сельского хозяйства. В настоящее время таким органом является Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России).
Критериями охраноспособности селекционного достижения являются:
Сорт растений и порода животных считаются новыми, если на дату подачи заявки на выдачу патента семена или племенной материал данного селекционного достижения не продавались и не передавались иным образом селекционером, его правопреемником или с их согласия другим лицам для использования селекционного достижения:
Селекционное достижение должно явно отличаться от любого другого общеизвестного селекционного достижения, существующего к моменту подачи заявки на выдачу патента. При этом общеизвестным селекционным достижением является селекционное достижение, данные о котором находятся в официальных каталогах или справочном фонде либо которое имеет точное описание в одной из публикаций. Кроме того, подача заявки на выдачу патента также делает селекционное достижение общеизвестным со дня подачи заявки при условии, что на селекционное достижение был выдан патент.
Растения одного сорта, животные одной породы должны быть достаточно однородны по своим признакам с учетом отдельных отклонений, которые могут иметь место в связи с особенностями размножения.
Наконец, селекционное достижение считается стабильным, если его основные признаки остаются неизменными после неоднократного размножения или в случае особого цикла размножения в конце каждого цикла размножения.
Согласно норме ст. 1415 Гражданского Кодекса патент на селекционное достижение удостоверяет приоритет селекционного достижения, авторство и исключительное право на селекционное достижение. Объем охраны интеллектуальных прав на селекционное достижение, предоставляемой на основании патента, определяется совокупностью существенных признаков, зафиксированных в описании селекционного достижения (п. 2 ст. 1415 Гражданского Кодекса).
В соответствии со ст. 1416 Гражданского Кодекса автор селекционного достижения имеет право на получение авторского свидетельства, которое выдается федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям и удостоверяет авторство.
Согласно норме ст. 1423 Гражданского Кодекса по истечении трех лет со дня выдачи патента на селекционное достижение любое лицо, желающее и готовое использовать селекционное достижение, при отказе патентообладателя от заключения лицензионного договора на производство или реализацию семян, племенного материала на условиях, соответствующих установившейся практике, имеет право обратиться в суд с иском к патентообладателю о предоставлении принудительной простой (неисключительной) лицензии на использование на территории Российской Федерации такого селекционного достижения. В исковых требованиях это лицо должно указать предлагаемые им условия предоставления ему такой лицензии, в том числе объем использования селекционного достижения, размер, порядок и сроки платежей. На основании решения суда о предоставлении принудительной простой (неисключительной) лицензии патентообладатель обязан за плату и на приемлемых для него условиях предоставить обладателю такой лицензии семена или соответственно племенной материал в количестве, достаточном для использования принудительной простой (неисключительной) лицензии (п. 2 ст. 1423 Гражданского Кодекса).
Срок действия исключительного права на селекционное достижение и удостоверяющего это право патента исчисляется со дня государственной регистрации селекционного достижения в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений и составляет 30 лет (п. 1 ст. 1424 Гражданского Кодекса). На сорта винограда, древесных декоративных, плодовых культур и лесных пород, в том числе их подвоев, срок действия исключительного права и удостоверяющего это право патента составляет 35 лет (п. 2 ст. 1424 Гражданского Кодекса). По истечении срока действия исключительного права селекционное достижение переходит в общественное достояние (п. 1 ст. 1425 Гражданского Кодекса).
Распоряжение исключительным правом на селекционное достижение возможно в форме заключения договора об отчуждении патента (ст. 1426 Гражданского Кодекса) илилицензионного договора (ст. 1428 Гражданского Кодекса). Нома ст. 1427 Гражданского Кодекса предусматривает возможность публичного предложения о заключении договора об отчуждении патента на селекционное достижение, а ст. 1429 Гражданского Кодекса предоставляет патентообладателю право подать в федеральный орган заявление о возможности предоставления любому лицу права использования селекционного достижения(открытая лицензия). В обоих случаях заявителям предоставляются льготы по уплате патентных пошлин.
В ст. 1430 1432 Гражданского Кодекса содержатся нормы о селекционном достижении,созданном, выведенном или выявленном в порядке выполнения служебного задания или при выполнении работ по договору.
Получение патента на селекционное достижение.Норма ст. 1435 Гражданского Кодекса предусматривает проведение предварительной экспертизы заявки на выдачу патента на селекционное достижение, в ходе которой устанавливается дата приоритета, проверяется наличие документов, предусмотренных п. 2 ст. 1433 Гражданского Кодекса, и их соответствие установленным требованиям. Предварительная экспертиза заявки на выдачу патента проводится в течение месяца. Сведения о принятых заявках публикуются в официальном бюллетене Минсельхоза России. Селекционному достижению, на которое подана заявка в данный орган, со дня подачи заявки и до даты выдачи заявителю патента на селекционное достижение предоставляется временная правовая охрана. В период временной правовой охраны селекционного достижения заявителю разрешены продажа и иная передача семян, племенного материала только для научных целей, а также в случаях, когда продажа и иная передача связаны с отчуждением права на получение патента на селекционное достижение или с производством семян, племенного материала по заказу заявителя в целях создания их запаса (ст. 1436 Гражданского Кодекса).
В ст. 1437 Гражданского Кодекса предусматривается, что любое заинтересованное лицо в течение шести месяцев со дня публикации сведений о заявке на выдачу патента может направить в федеральный орган ходатайство о проведении экспертизы заявленного селекционного достижения на новизну. О поступлении такого ходатайства Минсельхоз России уведомляет заявителя с изложением существа ходатайства. Заявитель имеет право в течение трех месяцев со дня получения уведомления направить в данный орган мотивированное возражение против ходатайства.
По имеющимся материалам указанный федеральный орган принимает решение и сообщает о нем заинтересованному лицу. Если селекционное достижение не соответствует критерию новизны, принимается решение об отказе в выдаче патента на селекционное достижение.
По методикам и в сроки, которые устанавливаются Минсельхозом России, проводятся испытания селекционного достижения на отличимость, однородность и стабильность. Заявитель обязан предоставить для испытаний необходимое количество семян, племенного материала по адресу и в срок, которые указаны Минсельхозом России.
Порядок государственной регистрации селекционного достижения и выдачи патента установлен в ст. 1439 Гражданского Кодекса.
Нормы ст. 1440 Гражданского Кодекса устанавливают обязанность сохранения секционного достижения. В соответствии с п. 1 данной статьи патентообладатель обязан поддерживать сорт растений или породу животных в течение срока действия патента на селекционное достижение таким образом, чтобы сохранялись признаки, указанные в описании сорта растений или породы животных, составленном на дату включения селекционного достижения в Государственный реестр охраняемых селекционных достижений. По запросу Минсельхоза России патентообладатель обязан направлять за свой счет семена или племенной материал для проведения контрольных испытаний и предоставлять возможность проводить инспекцию на месте (п. 2 ст. 1440 Гражданского Кодекса).
Топология интегральных микросхем является результатом интеллектуальной деятельности, которому предоставляется правовая охрана (подп. 11 п. 1 ст. 1225, пп. 1, 2 ст. 1448 ГК РФ).
Топологией интегральной микросхемы является зафиксированное на материальном носителе пространственно-геометрическое расположение совокупности элементов интегральной микросхемы и связей между ними (ст. 1448 ГК РФ).
Интегральная микросхема это микроэлектронное изделие окончательной или промежуточной формы, которое предназначено для выполнения функций электронной схемы, элементы и связи которого нераздельно сформированы в объеме и (или) на поверхности материала, на основе которого изготовлено такое изделие (ст. 1448 ГК РФ).
Автором топологии интегральной микросхемы признается гражданин, творческим трудом которого создана такая топология. Лицо, указанное в качестве автора в заявке на выдачу свидетельства о государственной регистрации топологии интегральной микросхемы, считается автором этой топологии, если не доказано иное.
Автору топологии интегральной микросхемы принадлежат следующие интеллектуальные права:
1) исключительное право;
2) право авторства.
Автору топологии интегральной микросхемы принадлежат также другие права, в том числе право на вознаграждение за использование служебной топологии.
Правообладатель в течение срока действия исключительного права на топологию интегральной микросхемы (ст. 1457 ГК РФ) может по своему желанию зарегистрировать топологию в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.
Процедура регистрации установлена Приказом Минобрнауки РФ от 29.10.2008 N 323 "Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на государственную регистрацию топологии интегральной микросхемы и их рассмотрения и выдачи в установленном порядке свидетельств о государственной регистрации топологии интегральной микросхемы".
Для государственной регистрации топологии интегральной микросхемы заявителями подается заявка на регистрацию, которая должна содержать:
• заявление с указанием лица, на имя которого испрашивается государственная регистрация, а также автора, если он не отказался быть упомянутым в качестве такового, места жительства или места нахождения каждого из них, даты первого использования топологии, если оно имело место;
• депонируемые материалы, идентифицирующие топологию, включая реферат;
• документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за совершение юридически значимых действий, связанных с государственной регистрацией топологии интегральной микросхемы для юридических лиц в размере 2600 рублей для физических лиц 1700 рублей.
Заявка на регистрацию не должна относиться к топологии, содержащей сведения, составляющие государственную тайну. Заявка на регистрацию должна относиться к одной топологии. Материалы заявки на регистрацию (за исключением реферата) представляются в одном экземпляре. Реферат представляется в 2 экземплярах.
В случае, если до подачи заявки на регистрацию имело место использование топологии, к заявке на регистрацию прилагается документ или копия документа, подтверждающий(ая) дату первого использования топологии (дату введения в гражданский оборот в Российской Федерации или любом иностранном государстве этой топологии, или интегральной микросхемы, в которую включена эта топология, или изделия, включающего в себя такую интегральную микросхему).
Уведомление о государственной регистрации и свидетельство о государственной регистрации направляются заявителю почтовым отправлением или по просьбе заявителя могут быть выданы на руки непосредственно заявителю или его представителю при наличии соответствующей доверенности.
Почтовое отправление с уведомлением о государственной регистрации и свидетельством о государственной регистрации направляются по адресу для переписки, указанному заявителем, не позднее чем в трехдневный срок с даты государственной регистрации топологии интегральной микросхемы в Реестре топологий интегральных микросхем.
Выдача уведомления о государственной регистрации и свидетельства о государственной регистрации на руки заявителю или его представителю осуществляется в срок не позднее 2-х месяцев с даты государственной регистрации топологии интегральных микросхем в Реестре топологий интегральных микросхем.
Правообладатель для оповещения о своем исключительном праве на топологию, а также на изделиях, содержащих такую топологию, вправе использовать знак охраны. Знак охраны состоит из выделенной прописной буквы “Т” (“Т”, [Т], Т в окружности, Т* или Т в квадрате), даты начала срока действия исключительного права на топологию и информации, позволяющей идентифицировать правообладателя.
Исключительное право на топологию действует в течение десяти лет.
Правообладатель также вправе распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на топологию посредством заключения договора об отчуждении исключительного права на топологию либо лицензионного договора.
Если стороны заключают договор об отчуждении исключительного права на топологию, то от правообладателя к приобретателю исключительное право переходит в полном объеме, т.е. происходит смена правообладателя.
Стороны могут согласовать в договоре момент перехода исключительного права к приобретателю, например, в момент подписания договора или позже, с указанием события или даты, которая должна наступить. Поскольку существенным условием данного вида договора является его предмет, то стороны должны максимально точно определить топологию, отчуждаемую по договору, так, чтобы ее можно было легко идентифицировать. Нельзя забывать и о размере вознаграждения, который тоже следует указать в договоре либо установить способ его определения. Несоблюдение правил о предмете договора и размере вознаграждения может повлечь признание договора незаключенным.
По лицензионному договору исключительное право предоставляется в определенных пределах. В лицензионном договоре сторонами являются лицензиар, т.е. правообладатель и лицензиат. В указанном договоре стороны также должны максимально четко определить его предмет топологию. Необходимо указать размер вознаграждения и объем предоставляемых лицензиату прав. Последнее условие особенно важно, т.к. недостаточная проработка условий об объеме предоставляемых лицензиату прав будет означать, что стороны не выполнили условия об указании способов использования топологии. Если не определить способы использования топологии, то на практике это будет означать, что соответствующее право лицензиату не предоставлено.
Требования к указанию сроков в лицензионном договоре менее строгие. Да, стороны должны установить срок, на который лицензиату предоставляется право использовать топологию, но не произойдет ничего страшного, если стороны не упомянут это условие. В таком случае им придется воспользоваться положениями п. 4 ст. 1235 ГК: если срок в лицензионном договоре не определен, то договор считается заключенным на пять лет.
Отметим, что ГК РФ предусматривает заключение лицензионных договоров не только в отношении топологии, но и для других результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. Таким образом, по аналогии с другими лицензионными договорами в отношении результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации лицензионный договор в отношении топологии может предусматривать предоставление лицензиату простой (неисключительной) лицензии (в этом случае у лицензиара сохраняется право выдачи лицензий другим лицам) либо исключительной лицензии (когда такое право у лицензиара отсутствует).
Регистрация договоров об отчуждении исключительного права на топологию и лицензионных договоров на топологию требуется только для случаев, когда топология была зарегистрирована в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, и в таких случаях незарегистрированный договор будет недействительным.
Топология, созданная работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, признается служебной топологией.
Право авторства на служебную топологию принадлежит работнику. Исключительное право на служебную топологию принадлежит работодателю, если договором между ним и работником не предусмотрено иное. Если исключительное право на топологию принадлежит работодателю или передано им третьему лицу, работник имеет право на получение от работодателя вознаграждения. Размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты определяются договором между работником и работодателем.
Когда топология создана по договору, предметом которого было ее создание (по заказу), исключительное право на такую топологию принадлежит заказчику, если договором между подрядчиком (исполнителем) и заказчиком не предусмотрено иное.
Когда топология создана при выполнении договора подряда либо договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, которые прямо не предусматривали ее создание, исключительное право на такую топологию принадлежит подрядчику (исполнителю), если договором между ним и заказчиком не предусмотрено иное.
Договор об отчуждении исключительного права на секрет производства (ноу-хау) 1. По договору об отчуждении исключительного права на секрет производства одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на секрет производства в полном объеме другой стороне - приобретателю исключительного права на этот секрет производства. 2. При отчуждении исключительного права на секрет производства лицо, распорядившееся своим правом, обязано сохранять конфиденциальность секрета производства до прекращения действия исключительного права на секрет производства.
Фирменное наименование должно содержать определенную информацию, которая для разных видов юридических лиц может быть различной. Например, фирменное наименование акционерного общества должно включать указание на то, что общество является акционерным, а также на тип общества (п. 2 ст. 96 ГК, ст. 4 Закона об акционерных обществах). Фирменное наименование государственного или муниципального унитарного предприятия должно указывать на собственника его имущества (п. 3 ст. 113 ГК, ст. 4 Закона о государственных и муниципальных унитарных предприятиях). Этим объясняется наличие в фирменном наименовании двух взаимосвязанных, но самостоятельных частей: корпуса, включающего сведения об организационно-правовой форме юридического лица, и произвольной части, являющейся собственно названием данного лица. В произвольную часть могут быть включены и другие необязательные элементы.
Фирменное наименование не должно содержать обозначения, способные ввести в заблуждение. Так, если изменено название населенного пункта, включенного в фирменное наименование, в такое наименование должны быть внесены изменения (п. 7 Положения о фирме 1927 г.). Также в фирменное наименование необходимо своевременно вносить изменения обязательных элементов его корпуса (например, в отношении организационно-правовой формы юридического лица).
Некоторые слова и словосочетания могут включаться в состав фирменных наименований только при соблюдении определенных условий. Постановлением Правительства РФ от 7 декабря 1996 г. N 1463 "Об использовании в названиях организаций наименований "Россия", "Российская Федерация" *(339) указанные наименования, а также слово "федеральный" и образованные на их основе слова и словосочетания используются в названиях организаций (кроме политических партий, профсоюзов, религиозных объединений и общероссийских общественных объединений) на основе актов Президента РФ, Правительства РФ или с разрешения специальной правительственной комиссии. Использовать в фирменном наименовании слова "банк", "кредитная организация" имеют право только организации, обладающие лицензией на осуществление банковской деятельности (ст. 7 Закона о банках).
В учредительных документах юридического лица должно быть указано его полное фирменное наименование на русском языке, а также могут содержаться сокращенное фирменное наименование и наименование на иностранном языке.
2. Субъекты права на фирменное наименование. Ими могут быть только юридические лица, являющиеся коммерческими организациями (п. 4 ст. 54 ГК). Простые товарищества, а также представительства, филиалы и иные обособленные подразделения юридических лиц не имеют фирменных наименований, так как не являются юридическими лицами.
Права иностранных юридических лиц на фирменные наименования могут охраняться в РФ непосредственно на основании ст. 8 Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883 г., согласно которой фирменное наименование охраняется во всех странах-участницах без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака. Основным условием конвенционной охраны является предоставление охраны фирменного наименования в одной из стран - участниц Конвенции, причем форма такой охраны не имеет значения. Таким образом, иностранный обладатель прав на фирменное наименование может получить охрану такого наименования в РФ даже при отсутствии его регистрации.
3. Возникновение права на фирменное наименование. В России традиционно отсутствовала система специальной регистрации фирменных наименований. Положение о фирме 1927 г. прямо указывало, что фирменное наименование не подлежит какой-либо особой регистрации, независимой от регистрации предприятия (п. 10). В настоящее время п. 4 ст. 54 ГК предусматривает, что фирменное наименование должно быть зарегистрировано в установленном порядке, однако такого специального порядка регистрации фирменных наименований нет.
Право на фирменное наименование возникает с момента государственной регистрации юридического лица. Орган, осуществляющий такую регистрацию, фактически проводит проверку фирменного наименования на новизну. Право на фирменное наименование действует на территории всей РФ, однако проверка в отсутствии единого государственного реестра юридических лиц до недавнего времени осуществлялась в рамках регистрационного реестра юридических лиц, существующего в данном регионе, и не охватывала всех фирменных наименований, зарегистрированных в РФ *(340). В результате в различных регионах страны могут существовать юридические лица с одинаковыми фирменными наименованиями.
В случае спора приоритет будет отдаваться лицу, имеющему более раннюю дату регистрации. Исключение из этого правила было установлено постановлением Верховного Совета РФ от 15 апреля 1993 г. N 4814-I "О правопреемстве фирменных наименований акционируемых государственных предприятий" *(341), согласно которому такие предприятия вправе сохранить фирменное наименование, а все акционерные общества, имеющие идентичные фирменные наименования, должны в 30-дневный срок произвести соответствующую перерегистрацию уставных документов.
4. Содержание права на фирменное наименование. Право на фирменное наименование является исключительным правом. Коммерческая организация - правообладатель может свободно использовать фирменное наименование для своей индивидуализации, в том числе вправе совершать под ним гражданско-правовые сделки и иные юридические действия, защищать нарушенные или оспариваемые права, помещать свое фирменное наименование на вывесках, бланках, счетах, использовать его в публикациях рекламного характера, объявлениях и т.п. Правообладатель имеет право требовать от всех третьих лиц воздерживаться от любых действий, связанных с неправомерным использованием принадлежащего ему права на фирменное наименование. В частности, он вправе пресекать использование наименования тождественного или сходного до степени смешения с его фирменным наименованием другими лицами.
Практика идет по пути признания фирменных наименований тождественными (сходными до степени смешения), если в результате их полного совпадения возникает коллизия интересов их обладателей и вводятся в заблуждение потребители. Подобных последствий, как правило, не возникает, если деятельность юридических лиц происходит на разной территории или в разных деловых сферах. Высший Арбитражный Суд РФ разъяснил в письме от 29 мая 1992 г. N С-13/ОПИ-122 "Об отдельных решениях совещаний по арбитражной практике", что если одно и то же название (т.е. произвольная часть фирменного наименования) присвоено предприятиям с различной организационно-правовой формой, то они могут выступать в обороте с одним и тем же названием *(342).
Не является нарушением права на фирменное наименование его упоминание без разрешения правообладателя любыми заинтересованными лицами (например, в информационных и аналитических публикациях, в прессе, в обобщениях судебной практики и т.п.).
Юридическое лицо может обладать только одним фирменным наименованием. Кроме того, его обязанностью является участие в гражданском обороте под этим фирменным наименованием. Эти требования направлены на то, чтобы не вводить в заблуждение других участников экономического оборота и потребителей.
Право на фирменное наименование действует бессрочно, пока данное юридическое лицо продолжает оставаться зарегистрированным под этим наименованием. Изменение фирменного наименования может быть обусловлено как волеизъявлением юридического лица, так и его реорганизацией.
5. Распоряжение правом. Вопрос о том, возможна ли уступка права на фирменное наименование, является спорным. Из содержания п. 2 ст. 132 и п. 2 ст. 559 ГК вытекает возможность перехода права на фирменное наименование по договору купли-продажи предприятия. Поскольку право на фирменное наименование является средством индивидуализации юридического лица (ст. 54 ГК), а не предприятия, то могут возникать ситуации, когда при переходе права на фирменное наименование вместе с проданным предприятием юридическое лицо-продавец лишается возможности использовать наименование, под которым оно зарегистрировано. Многие специалисты считают, что фирменное наименование по своей природе и назначению имеет значительное сходство с именем гражданина, поэтому является неотчуждаемым и не может переходить по договору купли-продажи предприятия *(343). Эта позиция нашла подтверждение в информационном письме Президиума ВАС РФ от 25 декабря 1998 г. N 37, в котором указано, что "наименование является формальным неотъемлемым признаком юридического лица" (п. 18) *(344).
ГК предусматривает предоставление права на использование фирменного наименования на основании лизензионного договора. Такая возможность вытекает из договора коммерческой концессии, относящегося к договорам лицензионного типа (ст. 1027 ГК). По общему правилу на основании договора коммерческой концессии пользователю предоставляется неисключительная лицензия, так как правообладатель сохраняет права самостоятельно пользоваться фирменным наименованием и заключать аналогичные договоры с другими лицами. Использование уже зарекомендовавшего себя фирменного наименования правообладателя может значительно повысить конкурентоспособность товаров и услуг пользователя. Поэтому прекращение принадлежащих правообладателю прав на фирменное наименование без замены их новыми аналогичными правами влечет прекращение договора коммерческой концессии (п. 3 ст. 1037 ГК). Изменение правообладателем своего фирменного наименования дает право пользователю потребовать расторжения договора и возмещения убытков либо согласиться на то, что договор будет действовать в отношении нового наименования. В этом случае пользователь может потребовать соразмерного уменьшения причитающегося правообладателю вознаграждения (ст. 1039 ГК).
6. Коммерческое обозначение. Наряду с фирменным наименованием, которое индивидуализирует юридическое лицо, ГК вводит понятие коммерческого обозначения (ст. 1027, 1032, 1039 и 1040). Коммерческое обозначение может служить для индивидуализации производственных единиц (предприятия, магазина, ресторана, цеха или отдельного производства), не являющихся юридическими лицами. Оно может использоваться в рекламе, в отношениях с контрагентами по договорам и т.п. Коммерческое обозначение состоит только из оригинального названия, не требует специальной регистрации и должно охраняться в силу своей известности.
Право на товарный знак, знак обслуживания и наименование места происхождения товара. Оформление права на товарный знак, знак обслуживания и наименование места происхождения товара.
Товарный знак и знак обслуживания 1. На товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481). 2. Правила настоящего Кодекса о товарных знаках соответственно применяются к знакам обслуживания, то есть к обозначениям, служащим для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг.
Государственная регистрация товарного знака Государственная регистрация товарного знака осуществляется федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (Государственный реестр товарных знаков) в порядке, установленном статьями 1503 и 1505 настоящего Кодекса. Свидетельство на товарный знак 1. На товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на товарный знак. 2. Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве. Исключительное право на товарный знак 1. Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. 2. Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации. 3. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. Порядок государственной регистрации товарного знака 1. На основании решения о государственной регистрации товарного знака (пункт 2 статьи 1499) федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение месяца со дня получения документа об уплате пошлины за государственную регистрацию товарного знака и за выдачу свидетельства на него осуществляет государственную регистрацию товарного знака в Государственном реестре товарных знаков. В Государственный реестр товарных знаков вносятся товарный знак, сведения о правообладателе, дата приоритета товарного знака, перечень товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, дата его государственной регистрации, другие сведения, относящиеся к регистрации товарного знака, а также последующие изменения этих сведений. 2. При непредставлении в установленном порядке документа об уплате указанной в пункте 1 настоящей статьи пошлины регистрация товарного знака не осуществляется, а соответствующая заявка на товарный знак признается отозванной на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.
Прекращение исключительного права на товарный знак
Статья 1512. Основания оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку
1. Оспаривание предоставления правовой охраны товарному знаку означает оспаривание решения о государственной регистрации товарного знака (пункт 2 статьи 1499) и основанного на ней признания исключительного права на товарный знак (статьи 1477 и 1481).
Признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку влечет отмену решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о регистрации товарного знака.
2. Предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным:
1) полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1-5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса;
2) полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (статья 1506), если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6 и 7 статьи 1483 настоящего Кодекса;
3) полностью в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований статьи 1478 настоящего Кодекса;
4) полностью в течение всего срока действия правовой охраны, если правовая охрана была предоставлена товарному знаку с более поздним приоритетом по отношению к признанному общеизвестным зарегистрированному товарному знаку иного лица, правовая охрана которого осуществляется в соответствии с пунктом 3 статьи 1508 настоящего Кодекса;
5) полностью в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена на имя агента или представителя лица, которое является обладателем этого исключительного права в одном из государств - участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности, с нарушением требований данной Конвенции;
6) полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если связанные с государственной регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.
3. Предоставление правовой охраны общеизвестному товарному знаку путем его регистрации в Российской Федерации может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на этот товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пункта 1 статьи 1508 настоящего Кодекса.
Статья 1513. Порядок оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку
1. Предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено по основаниям и в сроки, которые предусмотрены статьей 1512 настоящего Кодекса, путем подачи возражения против такого предоставления в палату по патентным спорам или федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.
2. Возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.
3. Возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основанию, предусмотренному подпунктом 5 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, может быть подано в палату по патентным спорам заинтересованным обладателем исключительного права на товарный знак в одном из государств - участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности.
Возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основанию, предусмотренному подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, подается заинтересованным лицом в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.
4. Решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку или об отказе в таком признании вступают в силу в соответствии с правилами статьи 1248 настоящего Кодекса и могут быть оспорены в суде.
5. В случае признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным полностью свидетельство на товарный знак и запись в Государственном реестре товарных знаков аннулируются.
В случае признания предоставления правовой охраны товарному знаку частично недействительным выдается новое свидетельство на товарный знак и вносятся соответствующие изменения в Государственный реестр товарных знаков.
6. Лицензионные договоры, заключенные до принятия решения о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, сохраняют свое действие в той мере, в какой они были исполнены к моменту принятия решения.
Статья 1514. Прекращение правовой охраны товарного знака
1. Правовая охрана товарного знака прекращается:
1) в связи с истечением срока действия исключительного права на товарный знак;
2) на основании принятого в соответствии с пунктом 3 статьи 1511 настоящего Кодекса решения суда о досрочном прекращении правовой охраны коллективного знака в связи с использованием этого знака на товарах, не обладающих едиными характеристиками их качества или иными общими характеристиками;
3) на основании принятого в соответствии со статьей 1486 настоящего Кодекса решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием;
4) на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае прекращения юридического лица - правообладателя или прекращения предпринимательской деятельности индивидуального предпринимателя - правообладателя;
5) в случае отказа правообладателя от права на товарный знак;
6) на основании принятого по заявлению заинтересованного лица решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае его превращения в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.
2. Правовая охрана общеизвестного товарного знака прекращается по основаниям, предусмотренным подпунктами 3-6 пункта 1 настоящей статьи, а также по решению федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности в случае утраты общеизвестным товарным знаком признаков, установленных абзацем первым пункта 1 статьи 1508 настоящего Кодекса.
3. При переходе исключительного права на товарный знак без заключения договора с правообладателем (статья 1241) правовая охрана товарного знака может быть прекращена по решению суда по иску заинтересованного лица, если будет доказано, что такой переход вводит потребителей в заблуждение относительно товара или его изготовителя.
4. Прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.
Средством индивидуализации товаров, используемым в коммерческих целях, могут служить и помещаемые на них наименования мест их происхождения. Согласно п. 1 ст. 1516 Гражданского Кодекса наименованием места происхождения товара, которому предоставляется правовая охрана, является обозначение, представляющее собой либо содержащее современное или историческое, официальное или неофициальное, полное или сокращенное наименование страны, городского или сельского поселения, местности или другого географического объекта, а также обозначение, производное от такого наименования и ставшее известным в результате его использования в отношении товара, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторам.
Примерами использования наименования мест происхождения товаров могут служить обозначения типа «русский лен» (указана страна происхождения) или «оренбургский пуховый платок» (качество изделия обусловлено природными факторами, а также умениями и навыками мастеров, проживающих в данной местности).
На использование наименования места происхождения товара может быть признано исключительное право (ст. 1229 и 1519 Гражданского Кодекса) производителей такого товара.
Не признается наименованием места происхождения товара обозначение, хотя и представляющее собой или содержащее наименование географического объекта, но вошедшее в Российской Федерации во всеобщее употребление как обозначение товара определенного вида, не связанное с местом его производства (например, «тульский пряник»).
На территории Российской Федерации действует исключительное право использования наименования места происхождения товара, зарегистрированное федеральным органом, а также в других случаях, предусмотренных международным договором РФ.
Государственная регистрация в качестве наименования места происхождения товара наименования географического объекта, который находится в иностранном государстве, допускается, если наименование этого объекта охраняется в качестве такого наименования в стране происхождения товара. Обладателем исключительного права использования наименования указанного места происхождения товара может быть только лицо, право которого на использование такого наименования охраняется в стране происхождения товара (ст. 1517 Гражданского Кодекса).
Наименование места происхождения товара в соответствии со ст. 1518 Гражданского Кодекса признается и охраняется в силу государственной регистрации такого наименования.
Наименование места происхождения товара может быть зарегистрировано одним или несколькими гражданами либо юридическими лицами.
Лицам, зарегистрировавшим наименование места происхождения товара, предоставляется исключительное право использования этого наименования, удостоверяемое свидетельством, при условии, что производимый этими лицами товар отвечает требованиям п. 1 ст. 1516 Гражданского Кодекса.
Исключительное право использования наименования места происхождения товара в отношении того же наименования может быть предоставлено любому лицу, которое в границах того же географического объекта производит товар, обладающий теми же особыми свойствами, на основании поданной им в федеральный орган соответствующей заявки.
Согласно ст. 1519 Гражданского Кодекса правообладателю принадлежит исключительное право использования наименования места происхождения товара в соответствии со ст. 1229 Гражданского Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на наименование места происхождения товара), в том числе способами, указанными ниже (п. 1).
Использованием наименования места происхождения товара считается, в частности, размещение этого наименования на товарах, этикетках, упаковках товаров, в рекламе, проспектах, счетах, бланках и другой документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот (п. 2).
Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно использованы наименования мест происхождения товаров или сходные с ними до степени смешения обозначения, являются контрафактными (п. 3).
Распоряжение исключительным правом на наименование места происхождения товара, в том числе путем его отчуждения или предоставления другому лицу права использования этого наименования, не допускается (п. 4).
Как предусматривает ст. 1520 Гражданского Кодекса, обладатель свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения товара для оповещения о своем исключительном праве может помещать рядом с наименованием места происхождения товара знак охраны в виде словесного обозначения «зарегистрированное наименование места происхождения товара» или «зарегистрированное НМПТ», указывающий на то, что применяемое обозначение является наименованием места происхождения товара, зарегистрированным в РФ.
Федеральным органом проводится экспертиза заявки на наименование места происхождения товара, которая включает формальную экспертизу и экспертизу обозначения, заявленного в качестве наименования места происхождения товара (заявленного обозначения).
Формальная экспертиза заявки на наименование места происхождения товара проводится в течение 2 месяцев со дня ее подачи в федеральный орган.
Экспертиза заявленного обозначения на соответствие такого обозначения требованиям ст. 1516 Гражданского Кодекса проводится по заявке, принятой к рассмотрению в результате формальной экспертизы. В ходе проведения данной экспертизы проверяется также обоснованность указания места происхождения (производства) товара на территории РФ.
Согласно ст. 1528 Гражданского Кодекса, решения федерального органа об отказе в принятии заявки на наименование места происхождения товара к рассмотрению, о признании такой заявки отозванной, а также решения этого органа, принятые по результатам экспертизы заявленного обозначения (ст. 1526 Гражданского Кодекса), могут быть оспорены заявителем путем подачи возражения в палату по патентным спорам в течение 3 месяцев со дня получения соответствующего решения.
На основании решения, принятого по результатам экспертизы заявленного обозначения (ст. 1526 Гражданского Кодекса), федеральный орган осуществляет государственную регистрацию наименования места происхождения товара в Государственном реестре наименований.
В течение месяца со дня получения документа об уплате пошлины за его выдачу федеральным органом выдается свидетельство об исключительном праве на наименование места происхождения товара (ст. 1530 Гражданского Кодекса).
В соответствии со ст. 1531 Гражданского Кодекса данное свидетельство действует в течение 10 лет со дня подачи заявки на наименование места происхождения товара в федеральный орган.
Срок действия свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения товара может быть продлен по заявлению обладателя свидетельства и при условии представления им заключения компетентного органа, определяемого в порядке, установленном Правительством РФ, о том, что обладатель свидетельства производит в границах соответствующего географического объекта товар, обладающий указанными в Государственном реестре наименований особыми свойствами.
Заявление о продлении срока действия свидетельства подается в течение последнего года его действия.
По ходатайству обладателя свидетельства ему может быть предоставлено 6 месяцев по истечении срока действия свидетельства для подачи заявления о продлении этого срока при условии уплаты дополнительной пошлины.
Срок действия свидетельства продлевается каждый раз на 10 лет.
Сведения, относящиеся к государственной регистрации наименования места происхождения товара и предоставлению исключительного права на такое наименование и внесенные в Государственный реестр наименований в соответствии со ст. 1529 и 1532 Гражданского Кодекса, за исключением сведений, содержащих описание особых свойств товара, публикуются федеральным органом в официальном бюллетене незамедлительно после их внесения в Государственный реестр наименований (ст. 1533 Гражданского Кодекса).
Как указано в ст. 1534 Гражданского Кодекса, российские юридические лица и граждане РФ вправе зарегистрировать наименование места происхождения товара в иностранных государствах. Заявка на регистрацию наименования места происхождения товара в иностранном государстве может быть подана после государственной регистрации наименования места происхождения товара и предоставления исключительного права на такое наименование в Российской Федерации.
Ответственность за незаконное использование наименования места происхождения товара определена в ст. 1537 Гражданского Кодекса и аналогична ответственности за незаконное использование товарного знака.
1. ГК РФ устанавливает понятие единой технологии. Единая технология в соответствии с правилами ст. 1240 Кодекса относится к сложным объектам. Так, под единой технологией понимается результат научно-технической деятельности, обладающий совокупностью обязательных признаков.
2. Из содержания комментируемой статьи следует, что к признакам единой технологии относится:
объективная форма существования;
наличие результата научно-технической деятельности, который включает в том или ином сочетании результаты интеллектуальной деятельности, подлежащие правовой охране;
результат научно-технической деятельности, который должен служить технологической основой практической деятельности в гражданской или военной сфере.
Помимо этого в состав единой технологии могут входить результаты интеллектуальной деятельности, не подлежащие правовой охране, в том числе технические данные, и другая информация.
3. Объективная форма существования единой технологии должна быть выражена таким образом, чтобы можно было использовать ее (технологию) в качестве технологической основы практической деятельности.
Для подтверждения наличия объективной формы существования единой технологии следует исходить из значений слова "технологический": что-либо связанное с приемами в каком-либо мастерстве <1>, совокупность производственных методов и процессов в определенной отрасли производства, а также научное описание способов производства. Более того, данная технологическая основа должна служить практической основой в гражданской или военной сфере.
При определении наличия результата научно-технической деятельности следует исходить из того, что согласно ст. 2 Федерального закона от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике" под научно-технической деятельностью понимается деятельность, направленная на получение и применение новых знаний. Результат научно-технической деятельности - продукт научно-технической деятельности, содержащий новые знания или решения и зафиксированный на любом информационном носителе (ст. 2 Федеральный закон "О науке и государственной научно-технической политике").
Одним из признаков единой технологии наряду с обязательным наличием в единой технологии результата технической деятельности является наличие в единой технологии результата научной деятельности.
В связи с этим не всякое сочетание результатов интеллектуальной деятельности может признаваться единой технологией.
В соответствии с п. 3 комментируемой статьи право использовать результаты интеллектуальной деятельности принадлежит лицу, организовавшему создание единой технологии. Комментируемая статья не раскрывает понятие "лицо, организовавшее создание единой технологии"; к таким лицам могут относиться юридические лица, поручившие своим работникам или заключившие договоры подряда или заказа с третьими лицами о создании результатов интеллектуальной деятельности.
Комментируемая статья не раскрывает также вид и объем прав, принадлежащих лицу, организовавшему создание единой технологии.
По правилам комментируемой статьи право на технологию тесно связано с правами на использование результатов интеллектуальной деятельности, входящих в состав единой технологии, однако право на технологию не приравнено к правам на использование результатов интеллектуальной деятельности, так как единая технология не является таковым, а следовательно, объем права на технологию не совпадает с объемом исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности.
Право использовать результаты интеллектуальной деятельности, входящие в состав единой технологии, может быть получено, как следует из ст. 1240 ГК РФ, на основании договоров об отчуждении исключительного права и лицензионных договоров.
При этом лицензионный договор, предусматривающий использование результата интеллектуальной деятельности в составе единой технологии, по общему правилу заключается на весь срок и в отношении всей территории действия исключительного права.
Лицу, организовавшему создание единой технологии, принадлежит такое неимущественное право, как право указывать свое имя или наименование.
Основания наследования.
Согласно ст. 1111 ГК РФ, выделяется 2 основания наследования:
Наследование по закону имеет место когда и поскольку оно не изменено завещанием. Т.е. носит подчиненный субсидиарный характер относительно наследована по завещанию.
Наследование по закону в отношении всего имущества или его части возможно не только при отсутствии завещания, но и при наличии его, когда:
Время и место открытия наследства.
Открытие наследства означает, что к совокупности прав и обязанностей умершего гражданина, применяются нормы наследственного права, для открытия наследства необходимо наступление предусмотренных законом юридических фактов, к ним относятся:
Недостойный наследник в российском наследственном праве лицо, которое либо не имеет права наследовать, либо лишено этого права судом (статья 1117 ГК РФ). Судебный иск о признании наследника недостойным подаётся заинтересованным лицом (наследником по закону).
Недостойными наследниками являются:
Наследодатель может восстановить недостойного наследника в правах наследования, явно указав его в завещании, составленном после утраты недостойным наследником права наследования.
Завещание. Под наследством понимается имущество, которое в момент смерти наследодателя (завещателя) находилось в его собственности. Если в завещании была указана недвижимость, которая была продана завещателем еще при жизни, при этом изменения в завещание не были внесены, это недвижимое имущество не наследуется, так как на момент смерти наследодателя (завещателя) оно не принадлежало ему. Общие положения
1. Распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания.
2. Завещание может быть совершено гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме.
3. Завещание должно быть совершено лично. Совершение завещания через представителя не допускается.
4. В завещании могут содержаться распоряжения только одного гражданина. Совершение завещания двумя или более гражданами не допускается.
5. Завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства.
Свобода завещания
1. Завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, включить в завещание иные распоряжения. Завещатель вправе отменить или изменить совершенное завещание в соответствии с правилами статьи 1130 настоящего Кодекса.
(в ред. Федерального закона от 18.12.2006 N 231-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве (статья 1149).
2. Завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, об изменении или отмене завещания.
Завещание обязательно должно быть совершено письменно. Оно может быть исполнено собственноручно, другим лицом, записано нотариусом со слов завещателя, напечатано на пишущей машинке, набрано на компьютере и т.п. Если завещание записано нотариусом со слов завещателя, то до его подписания завещатель должен прочесть его в присутствии нотариуса. Если же он не в состоянии этого сделать (плохое зрение, неграмотность и т.п.), нотариус сам зачитывает его завещателю, и об этом делается соответствующая запись на завещании с указанием причин, по которым завещатель не мог лично прочесть завещание. На завещании должны быть указаны место и дата его удостоверения.
Завещание должно быть собственноручно подписано завещателем. И лишь в исключительных случаях, если завещатель в силу физических недостатков, тяжелой болезни или неграмотности не может сам подписать завещание, такое завещание по просьбе завещателя может быть подписано непременно в присутствии нотариуса другим лицом (рукоприкладчиком). В самом завещании должны быть указаны причины, по которым завещатель не смог сам подписать завещание.
Сугубо личный характер завещания предопределил закрепление в законе жесткого требования о соблюдении тайны завещания ко всем лицам, которые принимали участие при его удостоверении: нотариусы, любые другие должностные лица, которым предоставлено право удостоверить завещание, переводчики, исполнитель завещания, свидетели, лица, подписывающие завещание вместо завещателя (рукоприкладчики), не вправе до открытия наследства сообщать кому-либо о совершении завещания, его содержании, изменении или отмене.
:??????????????Такие завещания вправе удостоверить в стационарном лечебном заведении, в доме престарелых и инвалидов, в местах лишения свободы (не в СЕЗО), на морском и речном судне, в экспедиции, воинской части ст.1127 ГК РФ. Несоблюдение письменной формы и его удостоверения влечет за собой недействительность.
В новом зак-ве завещания при чрезвычайных обстоятельствах:
1. При составлении завещания при ЧС оно м.б составлено в простой письменной форме. Завещание при ЧС д.б написано собственноручно в присутствии двоих свидетелей. (воля завещателя зафиксирована на магнитной ленте или цифровом формате не подпадает под правила ст.1129). такая форма завещания допускается лишь в качестве исключения действия этого завещания временное если в течении месячного срока после отпадения ЧС гражданин не воспользуется составлением завещания в нотариальной форме это завещание утрачивает силу. Такое завещание м.б исполнено при условии подтверждения судом. Требование д.б заявлено в пределах срока для принятия наследства.
2. Закрытое завещание. Приходит к нотариусу с завещанием, помещенным в запечатанный конверт, со свидетелями. Нотариус помещает в еще один конверт. Опечатывает, пишет ФИО, место жительства. Указывает что завещателя он проинформировал об обязательной доли. Завещание хранится у нотариуса. Основанием для распечатывания свидетельство о смерти. Через 15 дней в присутствии заинтересованных лиц, нотариус вскрывает конверты, составляется протокол. При оглашения завещания суть завещания вносится в протокол. Заинтересованным лицам м.б выдана копия протокола. Оглашается без комментариев.
Вклад в банке. Завещательное распоряжение, по старому зак0ву, кот. заверяется компетент. работниками банка, и регулировалось уставами банка. Эти деньги в наследственную массу не входят.
По-новому зак-ву, эти деньги входят в общую наследственную массу. По истечении 6 месяцев. лицо в пользу кот. сделано распоряжение, лицо указанное в постановлении нотариуса могут обратиться с требованием за выдачей ср-в до истечении 6 мес. срока на достойные похороны. Банковское распоряжение может сделать только полностью дееспособное лицо
Изменение и отмена завещания.
В любое время может отказаться от завещания.
2 способа отмены завещания:
Завещание .б признано судом не действительным:
По 1 и 4 ничтожно, по 3 оспоримо.2 и то и др.
На иски о недействительности завещаний распространяется правило ст.181 ГК РФ
Завещание м.б признано не действительным не только в целом, но и в части.
Специальные распоряжения.
Подназначение. Не будучи уверенным в том, что назначенный в завещании наследник или наследник по закону переживет его, завещатель вправе подназначить другого желательного ему наследника. Подназначенным наследником м.б любой субъект ГП (по закону, и др. лицо). Закон не ограничивает кол-во подназначений.
Завещательный отказ.- Обязанность передать что либо по завещанию. Суть завещательного отказа состоит в том, что завещатель вправе возложить на наследника обязанность передать конкретному третьему лицу отказополучателю определенное имущество в собственность или иное пользование либо выполнить обязанность имущественного хар-ра за счет наследственного имущества. От обычного наследования по завещанию завещательный отказ отличается тем, что 1) отказополучатель приобретает только отдельное право, но не совокупность прав; 2) предметом легата м.б имущество не входящее в состав наследственной массы; 3) наследник выполняет завещательный отказ только после уплаты долгов обременяющих наследство. Если наследник исполнил ЗО, а долги кредиторам превышают наследственную массу наследник вправе требовать обратно от легатория. Легаторий не вправе отказаться от легата в пользу др. лица. К ЗО применяется право о недостойных наследниках. Обязательная доля не м.б обременена ЗО. Права отказополучателя прекращаются его смертью. Не могут быть переданы эти права по наследству.
Завещательное возложение. - Это обязанность совершения каких-либо действий имущественного или не имущественного характера направленных на осуществление к-л общеполезной цели.
Наследование по закону.
+ нетрудоспособные иждивенцы ,1) нетрудоспособные иждивенцы, находящиеся на иждивении н/д не менее 1 года, если они являются лицами из числа этих семи очередей.2) такие лица, которые не входит в число лиц указанных в этих 7-ми очередях, но не менее года до открытии наследства находилась на иждивении и не менее года проживали совместно с н/д.
Внуки и их потомки, племянники и племянницы, двоюродные братья и сестры являются наследниками по праву представления. Для того чтобы гр-н м.б отнесен к числу нетрудоспособных иждивенцев необходимо наличие 3 условий: 1. Лицо должно состоять не менее 1 года до смерти н/д. 2. Лицо д.б нетрудоспособным ко дню открытия наследства. 3. Помощь оказываемая н/д является основным и постоянным источником средств к существованию. Нетрудоспособным лицом м.б лицо по возрасту; по состоянию здоровья. По возрасту лица не достигшие трудового совершеннолетия 16 лет, а учащиеся до 18 лет, а также лица преклонного возраста (60,55).
По состоянию здоровья являются инвалиды 1 и 2 группы инвалидности, в том числе инвалиды с детства. Инвалидом считается лицо, со дня поступления заявления в учреждение которое решает его таковым.
Наследование по праву представления - это особый порядок призвания к наследованию наследников по закону. Наследники призываются к наследованию по праву представления при условии, что их предок, который был бы призван к наследованию по закону после смерти наследодателя, умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем (ст. 1146 ГК РФ). Наследование по праву представления в случае одновременной (в один и тот же день) смерти наследодателя и его наследника по закону ГК 1964 г. не предусматривалось и является новеллой.
Наследование по праву представления осуществляется исключительно при наследовании по закону. Если до открытия наследства или одновременно с наследодателем умер наследник по завещанию, которому не был подназначен наследник, применяются правила приращения наследственных долей (ст. 1161 ГК РФ).
Термин "наследование по праву представления" не означает, что наследники выступают в гражданско-правовом смысле представителями своего умершего предка - наследника по закону. Конечно, ни о каком посмертном представительстве речи нет. Имеется в виду, что определенные законом потомки наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, заменяют в наследственных правоотношениях умершего наследника по закону, который был бы призван к наследству, будь он в живых в день открытия наследства.
При этом наследники по праву представления наследуют непосредственно после наследодателя как его прямые наследники по закону, а не в качестве наследников по закону умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем наследника. Никакого правопреемства (перехода права) между наследником по закону, умершим до открытия наследства или одновременно с наследодателем, и его потомком, наследующим по праву представления, при рассматриваемом порядке призвания к наследству не происходит. Наследование по праву представления не зависит от того, унаследовали ли наследники по праву представления имущество после умершего наследника по закону, на место которого они заступили: были ли они призваны к наследству после его смерти или нет, а если были призваны, то не имеет значения, приняли они наследство или отказались от него.
Наследственная трансмиссия представляет собой переход права на принятие наследования, то есть, если наследник, призванный к наследованию по завещанию или по закону, умер после открытия наследства, не успев его принять в установленный срок, право на принятие причитавшегося ему наследства переходит к его наследникам по закону, а если всё наследственное имущество было завещано к его наследникам по завещанию (согласно ст. 1156 Гражданского кодекса РФ).
Право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не входит в состав наследства, открывшегося после смерти такого наследника.
Принятие наследства.
Завершающий этап факт его принятия. наследник вправе принять или не принять наследство. Наследование является универсальным правопреемством. Завершение с какими-то оговорками ничтожно. На время открытия наследства решается вопрос о принятии его в целом. Раздел имущества производится позже. Приняв часть наследственного имущества наследник признается принявшим его в целом.
Есть 2 способа принятия наследства:
Принять наследство может дееспособное лицо лично или через представителя по доверенности.
Принятие наследства одним или несколькими наследниками не означает принятие его другими наследниками.
Фактическое вступление. Устанавливается судом. Выполняются налоговые обязательство.
При необходимости решение вопроса о принятии наследства фактически решается судом.
Отказ от наследства.
Существуют 2 вида отказа:
Необходимые расходы, вызванные смертью наследодателя, возмещаются за счет наследства в пределах его стоимости (ст. 1174 ГК).
К таким расходам могут относиться:
- расходы, вызванные предсмертной болезнью наследодателя;
- расходы на достойные похороны наследодателя, включая необходимые расходы на оплату места его погребения;
- расходы на охрану наследства;
- расходы на управление наследственным имуществом;
- расходы, связанные с исполнением завещания.
Расходы по уходу за наследодателем во время его болезни в нотариальной практике до настоящего времени оплачивались довольно редко. Сложности, как правило, возникали из-за невозможности документально подтвердить размер произведенных расходов, а также доказать факт их необходимости. Еще реже производилась оплата расходов, связанных с управлением наследственным имуществом и охраной наследственного имущества, поскольку само по себе принятие мер к охране наследственного имущества нечасто встречалось в практике. Из упомянутых видов расходов нотариусы выдавали лишь распоряжения об оплате за счет наследственного имущества расходов, связанных с захоронением наследодателя.
Требования о возмещении любых из вышеперечисленных расходов могут быть предъявлены к наследникам, принявшим наследство, а до принятия наследства - к исполнителю завещания или к наследственному имуществу. Именно в последнем случае нотариус выносит постановление о возмещении соответствующих расходов. Данное постановление обязательно для исполнения лицами, у которых находится наследственное имущество.
Такие расходы возмещаются до уплаты долгов кредиторам наследодателя и в пределах стоимости перешедшего к каждому из наследников наследственного имущества. При этом, если имели место расходы разного рода, законодательством установлена очередность возмещения:
- в первую очередь возмещаются расходы, вызванные предсмертной болезнью и похоронами наследодателя;
- во вторую - расходы на охрану наследства и управление им;
- в третью - расходы, связанные с исполнением завещания.
Для осуществления расходов на достойные похороны наследодателя могут быть использованы любые принадлежавшие ему денежные средства, в том числе во вкладах или на счетах в банках. Банки, во вкладах или на счетах которых находятся денежные средства наследодателя, обязаны по постановлению нотариуса предоставить их лицу, указанному в постановлении нотариуса, для оплаты указанных расходов. Несмотря на изменившееся название документа, выдаваемого нотариусом (постановление вместо выдаваемого ранее распоряжения), содержание его по сути не изменилось.
Наследник, которому завещаны денежные средства, внесенные во вклад или находящиеся на любых других счетах наследодателя в банках, в том числе в случае, когда они завещаны путем завещательного распоряжения в банке (ст. 1128 ГК), вправе в любое время до истечения шести месяцев со дня открытия наследства получить из вклада или со счета наследодателя денежные средства, необходимые для его похорон.
Вопрос, касающийся возмещения расходов, вызванных смертью наследодателя, неразрывно связан с режимом оформления прав на денежные средства в банках. Коль скоро вклады, завещанные путем соответствующего распоряжения банку, составленного до 1 марта 2002 г., не должны включаться в наследственную массу, нотариусы не вправе выносить постановление об оплате названных в ст. 1174 ГК расходов, поскольку завещанный вклад не является наследственным имуществом. Такой вклад должен быть выплачен гражданину, указанному в распоряжении, по представлении вкладополучателем свидетельства о смерти вкладчика.
Возникает вопрос, в каких случаях для получения вклада на достойные похороны наследодателя необходимо постановление нотариуса, предусмотренное абз. 2 п. 3 ст. 1174 ГК. Согласно правилу, содержащемуся в абз. 3 названного пункта, наследник, которому завещаны денежные средства, внесенные во вклад или находящиеся на любых других счетах наследодателя в банках (независимо от того, каким способом они завещаны - путем завещания либо завещательного распоряжения в банке), вправе в любое время до истечения шести месяцев со дня открытия наследства получить из вклада денежные средства, необходимые для похорон наследодателя. При получении из завещанного вклада средств на указанные цели представление в банк постановления нотариуса не требуется. Банк должен выдать денежные средства на достойные похороны наследодателя по предъявлении наследником по завещанию свидетельства о смерти наследодателя. Еще раз следует отметить, что подобный порядок оплаты расходов по похоронам возможен в случае совершения завещания (завещательного распоряжения) после введения в действие части третьей ГК, т.е. после 1 марта 2002 г. Завещательное распоряжение, составленное до 1 марта 2002 г., порождает обязанность банка полностью выдать вклад названному в распоряжении лицу по представлении им доказательств смерти вкладчика.
Если завещательного распоряжения по вкладу не имеется, вклад входит в наследственную массу и за счет данных денежных средств может быть произведена оплата расходов по похоронам наследодателя. В указанном случае для выдачи денежных средств в банк должно быть представлено постановление нотариуса об оплате расходов, которое в соответствии с п. 2 ст. 1174 ГК, а также ст. 69 Основ законодательства РФ о нотариате может быть вынесено нотариусом до принятия наследства наследниками. После принятия наследства наследниками требования об оплате расходов по похоронам наследодателя предъявляются не к наследственному имуществу, а к принявшим наследство наследникам.
В ряде случаев по постановлению нотариуса банком может быть произведено возмещение упомянутых расходов из вкладов, в отношении которых имеется завещательное распоряжение, совершенное после 1 марта 2002 г. Это возможно в тех ситуациях, когда вклад завещан не в пользу лица, фактически производившего оплату расходов по похоронам наследодателя, и опять-таки до принятия наследства наследником по завещанию.
Подобные правила соответственно применяются к иным кредитным организациям, которым предоставлено право привлекать во вклады или на другие счета денежные средства граждан. Если ранее в законодательстве не содержалось каких-либо указаний о предельных размерах расходов, в отношении которых нотариус вправе дать распоряжение об их оплате, то в настоящее время в соответствии с ч. 4 п. 3 ст. 1174 ГК такие пределы установлены. Размер средств, выдаваемых на основании данного пункта банком на похороны наследнику или указанному в постановлении нотариуса лицу, не может превышать сто минимальных размеров оплаты труда, установленных законом на день обращения за получением этих средств. В соответствии со ст. 5 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" от 19 июня 2000 г. N 82-ФЗ (с изменениями от 29 апреля 2002 г.) исчисление платежей по гражданско-правовым обязательствам, установленным в зависимости от минимального размера оплаты труда, производится в настоящее время исходя из базовой суммы, равной 100 рублям.
Следует помнить, что в соответствии со ст. 10 Федерального закона от 12 января 1996 г. N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" лицам, принявшим на себя обязанность осуществить погребение умершего, выплачивается социальное пособие в сумме десятикратного минимального размера оплаты труда. При вынесении распоряжения об оплате расходов по похоронам нотариус должен уменьшить размер фактически понесенных расходов на указанную сумму.
Нотариус (либо исполнитель завещания) при вынесении постановления о возмещении расходов должен руководствоваться такими оценочными принципами, как разумность и целесообразность. Так, к расходам, вызванным предсмертной болезнью наследодателя, в зависимости от ситуации возможно отнести:
- расходы на приобретение лекарственных препаратов, соответствующих врачебному предписанию;
- расходы по уходу за наследодателем, нуждающимся в помощи (непосредственный уход, приобретение продуктов, приготовление пищи, стирка, уборка и т. п.);
- оплата медицинской помощи (операция, перевязки, уколы и иные медицинские процедуры) и др.
К необходимым расходам на достойные похороны наследодателя могут быть отнесены:
- приобретение гроба и одежды для захоронения наследодателя;
- оплата изготовления и обустройства места захоронения;
- транспортные услуги и др.
В расходы на охрану наследственного имущества и управление им могут входить:
- оплата непосредственно хранения (банковская ячейка, сейф, складские помещения и др.);
- выплата вознаграждения хранителю наследственного имущества;
- выплата вознаграждения доверительному управляющему, если в состав наследственной массы входит имущество, требующее управления;
- расходы по оценке имущества и его транспортировке;
- судебные расходы, понесенные исполнителем завещания при возникшем споре в суде, и т.п.
Для нотариусов крайне важен ответ на вопрос о возможности оплаты не уже состоявшихся похорон наследодателя, расходы на организацию которых подтверждены документально, а только предстоящих похорон. Существует мнение, что ст. 1174 ГК установлен "упрощенный порядок оплаты расходов, при котором не требуется представления никаких подтверждающих документов"*(23).
Полагаем, что с подобной позицией трудно согласиться. Нотариус оформляет лишь документы, бесспорность которых не вызывает сомнений. Выдача постановления об оплате расходов на предстоящие похороны наследодателя неизвестному лицу, ничем кроме собственного заявления не подтвердившему намерение произвести похороны, никоим образом не основана на соблюдении принципа бесспорности и гарантированности нотариального акта. По всей вероятности, практика все-таки будет складываться с учетом ранее апробированной процедуры: представления доказательств того, что расходы на похороны наследодателя были действительно понесены.
Лицо, фактически производившее похороны наследодателя, подает нотариусу, в компетенцию которого входят обязанности по оформлению наследственного дела, заявление об оплате понесенных им расходов. Нотариусом устанавливается личность заявителя.
В качестве документов, подтверждающих понесенные расходы по похоронам наследодателя, могут быть использованы счета магазинов и похоронных агентств, товарные и кассовые чеки, акты комиссии по организации похорон и т.п.
Помимо документального подтверждения размера расходов нотариусу должна быть представлена справка с последнего постоянного места жительства умершего, свидетельствующая о месте открытия наследства, а также о возможных имеющихся наследниках, принявших наследство.
На основании поданного заявления нотариусом заводится наследственное дело, заявление регистрируется в книге учета наследственных дел. Один экземпляр постановления выдается заинтересованному лицу, а второй остается в наследственном деле.
Постановление об оплате расходов по похоронам наследодателя ранее не являлось нотариальным действием, поэтому в реестре регистрации нотариальных действий оно не регистрировалось, государственная пошлина (тариф) не взимался. Приказом Минюста РФ от 10 апреля 2002 г. N 99 "Об утверждении Форм реестров для регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств и удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах" в числе прочих нотариальных актов утверждена форма постановления о возмещении расходов на похороны наследодателя (ф. 72), в соответствии с которой вынесенное нотариусом постановление регистрируется в реестре регистрации нотариальных действий и за выдачу его взимается государственная пошлина (тариф).
Расходы по похоронам наследодателя, как, впрочем, и иные предусмотренные расходы, возмещаются за счет денежных сумм, входящих в состав наследственного имущества (вкладов в банковских учреждениях, недополученных пенсий, заработной платы и иных приравненных к ней платежей, если данные суммы являются наследственным имуществом, страховых сумм и т.п.). Если нотариусом принимались меры к охране наследственного имущества, оплата расходов может быть произведена путем выдачи заинтересованному лицу наличных денег, при этом стоимость переданных денег, разумеется, не должна превышать сумму произведенных затрат.
В России земля, наряду со зданиями и сооружениями, считалась недвижимостью и была включена в оборот. Однако в 1917 г. земля была объявлена государственной собственностью, исключена из оборота. С переходом к рыночным отношениям законодатель провозгласил землю недвижимым имуществом, объектом права собственности и иных прав (ст. 1 Земельного кодекса РФ от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ).
Земельный кодекс РФ установил, что пользоваться землей можно только на тех правах, которые указаны в законе. В целях упорядочения существующих видов прав на землю ст. 3 Федерального закона «О введении в действие ЗК РФ» № 137-ФЗ предусматривает, что права на землю, не предусмотренные ст. 15 и ст. 2024 ЗК РФ, подлежат переоформлению со дня введения ЗК РФ в силу. То есть пользоваться землей после принятия Земельного кодекса РФ можно только на основании одного из шести правовых режимов: собственность, постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное наследуемое владение, аренда, безвозмездное срочное пользование, сервитут.
Ситуация с гражданами, пользующимися земельными участкамина праве постоянного (бессрочного) пользования и пожизненного наследуемого владения складывается иная. После вступления в силу Земельного кодекса РФ 2001 г. гражданам земельные участки на этих правовых режимах не предоставляются. Поэтому граждане, которым земельный участок был предоставлен на основании одного из названных режимов, могут однократно, безвозмездно, в полном объеме приобрести право собственности на них.
В соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 218 ГК РФ в случае смерти гражданина право собственности на принадлежавшее ему имущество переходит по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законом.
Право собственности на недвижимое имущество, оставшееся после смерти наследодателя, переходит к наследникам только в том случае, если право наследодателя возникло и зарегистрировано ранее в установленном законом порядке.
Порядок наследования земельных участков регулируется ст. 1181 ГК РФ, в соответствии с которой принадлежавшие наследодателю на праве собственности земельный участок или право пожизненного наследуемого владения земельным участком входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях.
Таким образом, граждане могут приобрести право собственности на земельный участок в порядке наследования, т. е. по закону и по завещанию. Как быть с теми гражданами (наследодателями), которые не воспользовались правом бесплатной приватизации? Земельный участок на праве постоянного (бессрочного) пользования наследовать нельзя. В данном случае наследуются строения, находящиеся на этом земельном участке на праве собственности у наследодателя, а земельный участок переходит к наследнику строения вслед за строением по правилам ст. 35 ЗК РФ. Причем к наследнику переходят все права, в том числе и право на бесплатное оформление в собственность этого участка. Переход прав на земельный участок после смерти наследодателя собственника строения нельзя рассматривать как акт наследования, это не более чем один из частных случаев перехода прав на земельный участок при смене собственника строения, что предусмотрено ст. 35 ЗК РФ и ст. 271 ГК РФ.[155]
Такой же порядок применяется и в отношении разрушенных строений и объектов незавершенного строительства. Наследуются указанные объекты. После регистрации указанных объектов наследник вправе приобрети право собственности на земельный участок, находящийся в его фактическом пользовании. Ситуация осложняется, если наследодатель не приступил к возведению строения на отведенном земельном участке на праве постоянного (бессрочного) пользования. Судебная практика последних лет свидетельствует об увеличении споров, связанных с отказами.[156] Положение наследников изменится только в том случае, отмечает Жаркова О.А.,[157] если наследодатель обратился с заявлением об оформлении прав на земельный участок в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 30 июня 2006 г. № 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества». В этом законе (именуемом также «законом о дачной амнистии») названы основания (акт, свидетельство, выписка из похозяйственной книги) упрощенного оформления права собственности на земельные участки, предоставленные до введения в действие Земельного кодекса РФ для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилого строительства.
Также упростить процедуру государственной регистрации права собственности граждан на земельные участки призван Федеральный закон от 23 ноября 2007 г. № 268-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав наследников, а также иных граждан на земельные участки», согласно которому наследники жилых домов имеют возможность оформить в собственность земельные участки, на которых расположены наследуемые жилые дома, наравне с гражданами наследниками земельных участков.
Право пожизненного наследуемого владения, как нами было отмечено выше, наследуется на общих основаниях.
Однако среди юристов бытует мнение, что в отличие о права общей собственности право общего владения законодательством не предусмотрено и участок на праве пожизненного наследуемого владения не переходит по наследству к нескольким лицам, если он является неделимым, т. е. не может быть разделен между наследниками.[158]
Да, действительно ст. 1182 ГК РФ предусмотрена возможность раздела земельного участка, принадлежащего наследникам, только на праве общей собственности с учетом минимального размера земельного участка, установленного для участков соответствующего целевого назначения. Законом не предусмотрена возможность раздела земельного участка при приобретении по наследству права пожизненного наследуемого владения. Но это не означает, отмечает Жаркова О.А.,[159] что общего владения не может быть.
Право пожизненного наследуемого владения вещное право, и земельный участок на праве пожизненного наследуемого владения, также как и на праве собственности, может принадлежать нескольким лицам. И для наследования такого участка его делимость не имеет никого значения, как и для наследования любого имущества.
По этому пути пошла и правоприменительная практика. В настоящее время регистрирующие органы с учетом ст. 21 ЗК РФ за наследниками сразу регистрируют право общей долевой собственности на земельный участок, хотя нотариус выдает свидетельство о праве наследства на право пожизненного наследуемого владения.
Наследование земельной доли. В результате земельной реформы начала 1990-х годов земли колхозов и совхозов были поделены на условные земельные доли без определения границ на местности и переданы в общую долевую собственность бывших членов колхозов, совхозов и других категорий работников, каждый из которых получил свидетельство о праве собственности на земельную долю.
При оформлении наследственных прав на земельную долю должны быть предоставлены:
• решение органов местного самоуправления о передаче сельскохозяйственных земель в общую собственность с планом земельного участка;
• свидетельство о праве собственности на земельную долю;
• справка из сельскохозяйственной организации о том, что земельная доля не вносилась в уставной капитал;
• справка об оценке земельной доли на день смерти.
После получения свидетельства о праве на наследство и регистрации права в регистрирующих органах собственник земельной доли в соответствии с ч. 1 ст. 392 Налогового кодекса РФ является плательщиком налога земельной доли.
1. Принадлежавшие наследодателю оружие, сильнодействующие и ядовитые вещества, наркотические и психотропные средства и другие ограниченно оборотоспособные вещи (абзац второй пункта 2 статьи 129) входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях, установленных настоящим Кодексом. На принятие наследства, в состав которого входят такие вещи, не требуется специального разрешения. 2. Меры по охране входящих в состав наследства ограниченно оборотоспособных вещей до получения наследником специального разрешения на эти вещи осуществляются с соблюдением порядка, установленного законом для соответствующего имущества. При отказе наследнику в выдаче указанного разрешения его право собственности на такое имущество подлежит прекращению в соответствии со статьей 238 настоящего Кодекса, а суммы, вырученные от реализации имущества, передаются наследнику за вычетом расходов на его реализацию. Ограничение оборотоспособности заключается в том, что отдельные объекты могут находиться в собственности или на ином праве лишь у отдельных категорий субъектов либо их нахождение в обороте допускается по специальному разрешению. Виды таких объектов определяются в порядке, установленном законом. Кроме того, в Законе содержатся требования, выполнение которых гражданами дает им право на приобретение оружия: - достижение 18-летнего возраста, - получение лицензии на приобретение конкретного вида оружия в органах внутренних дел, - наличие охотничьего билета, - отсутствие правонарушений со стороны заявителя, связанных с оборотом оружия, - соблюдение требования о предельном количестве отдельных видов оружия. Наследование земельных участковПринадлежавшие наследодателю на праве собственности земельный участок или право пожизненного наследуемого владения земельным участком входит в состав наследства и наследуется на общих основаниях, установленных настоящим Кодексом. На принятие наследства, в состав которого входит указанное имущество, специальное разрешение не требуется. При наследовании земельного участка или права пожизненного наследуемого владения земельным участком по наследству переходят также находящиеся в границах этого земельного участка поверхностный (почвенный) слой, замкнутые водоемы, находящиеся на нем лес и растения. 1. Определение земельного участка содержится в п. 2 ст. 6 Земельного кодекса: земельный участок как объект земельных отношений - это часть поверхности земли (в том числе почвенный слой), границы которой описаны и удостоверены в установленном порядке. На основании п. 1 ст. 261 ГК территориальные границы земельного участка определяются в порядке, установленном земельным законодательством, на основе документов, выдаваемых собственнику государственными органами по земельным ресурсам и землеустройству. Наследование невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию 1. Право на получение подлежавших выплате наследодателю, но не полученных им при жизни по какой-либо причине сумм заработной платы и приравненных к ней платежей, пенсий, стипендий, пособий по социальному страхованию, возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью, алиментов и иных денежных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию, принадлежит проживавшим совместно с умершим членам его семьи, а также его нетрудоспособным иждивенцам независимо от того, проживали они совместно с умершим или не проживали. 2. Требования о выплате сумм на основании пункта 1 настоящей статьи должны быть предъявлены обязанным лицам в течение четырех месяцев со дня открытия наследства. 3. При отсутствии лиц, имеющих на основании пункта 1 настоящей статьи право на получение сумм, не выплаченных наследодателю, или при непредъявлении этими лицами требований о выплате указанных сумм в установленный срок соответствующие суммы включаются в состав наследства и наследуются на общих основаниях, установленных настоящим Кодексом.
Доверительное управление имуществом.
по договору доверительного управления имуществом одна сторона ( учредитель управления) передает другой стороне (доверительному управляющему) на определенный срок имущество в доверительное управление, а другая сторона обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя).
Передача имущества в такое управления не влечет перехода права собственности на него к доверительному управляющему. Доверительный управляющий может совершать в отношении имущества в соответствии с договором любые юридические и фактические действия в интересах выгодоприобретателя (законом или договором могут быть предусмотрены определенные ограничения). Доверительный управляющий совершает сделки с имуществом от своего имени, но указывая что он действует в качестве доверительного управляющего (ДУ).
Объектами ДУ могут быть:
Не признаются объектом доверительного управления деньги. Но кроме случаев, предусмотренных законом.
Не может передаваться в доверительное управление имущество которое находится в хозяйственном ведении или оперативном управлении. Это допускается только после ликвидации ЮЛ.
Учредителем доверительного управления является собственник имущества, а в предусмотренных законом случае другое лицо.
Доверительным управляющим может быть:
Не передается в доверительное управление имущество государственному органу или ОМСУ.
Доверительный управляющий не может быть выгодоприобретателем.
Существенные условия договора ДУ:
Имущество, переданное в ДУ:
При передаче имущества в ДУ залогодержатель не теряет права обращения взыскания на такое имущество. Доверительный управляющий должен предупреждаться о нахождении имущества под залогом. Если доверительный управляющий не знал и не должен был знать об этом, он имеет право потребовать в суде :
Права и обязанности доверительного управляющего.
Права:
Обязанности:
Ответственность ДУ:
Прекращение договора:
ДУ имуществом может быть также учреждено :
При учреждении ДУ по основаниям предусмотренных законом права учредителя принадлежат органу опеки и попечительства или исполнителю завещания, или иному лицу указанному в законе.
Коммерческая концессия.
По этому договору одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение с указанием срока или без указания срока использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс исключительных прав, принадлежащих правообладателю, в том числе право на фирменное наименование, или коммерческое обозначение правообладателя, на охраняемую коммерческую информацию, а также другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, товарный знак, знак обслуживания и т.д.
Договор коммерческой концессии на использование запатентованного объекта должен быть зарегистрирован так же в федеральном органе исполнительной власти в области патента и товарных знаков. Договор коммерческой концессии предусматривает:
Договор субконцессии не может превышать срок договора концессии. Если иное не предусмотрено договором пользователь несет субсидиарную ответственность за вред причиненный правообладателю, действиями субагентов по этому договору.
Обязанности правообладателя:
Обязанности пользователя:
Ограничение прав сторон по договору:
Договор могут быть предусмотрены:
В случае предъявление к пользователю требования о несоответствии качества товаров, работ, услуг продаваемых, выполняемых или оказываемых пользователем по договору, правообладатель несет субсидиарную ответственность. По искам, которые предъявляются пользователю как к изготовителю продукции (товара) правообладатель отвечает солидарно.
Пользователь, который надлежащим образом исполнял свои обязанности, может заключить договор на тех же условиях. Ему может быть отказано в заключении договора на новый срок. Но если правообладатель в течении 3х лет со дня истечения договора, не будет заключать подобные договоры с другими лицами. Либо соглашаться на заключение договора субконцессии на территории на которой действовал пользователь. Если в течении 3х лет правообладатель решил заключить такой договор он должен заключить такой…либо возместить ему убытки.
Изменения договора КК может быть произведено по общим правилам (статья 450).
Договор прекращается также:
Любая сторона может во всякое время отказаться от договора, но предуспредить об этом другую сторону за 6 месяцев, если другой срок не предусмотрен договором.
Тема. Простое товарищество
По договору простого товарищества (договору о совместной деятельности), двое или несколько лиц обязуются соединить свои вклады и совместно действовать без образования ЮЛ, для извлечения прибыли или достижения иной, не противоречащей закону, цели.
Этот договор консенсуальный, многосторонний, взаимный, возмездный и фидуциарная сделка (основана на доверии).
Признаки простого товарищества:
Форма договора подчиняется общим правилам о форме сделок. Сторонами договора заключаемого для занятия предпринимательством могут быть только ИП и(или) коммерческие организации. Вкладом товарища признается все, что вносится в товарищество деньги, иное имущество, профессиональные знания, навыки и умения, деловая репутация и деловые связи.
Вклады предполагается равными по стоимости, если иное не вытекает из договора или фактических обстоятельств. Денежная оценка вкладов производится по соглашению между товарищами. Внесенное товарищем имущество, произведенная в ходе совместной деятельности продукция, плоды, доходы, являются их общей долевой собственностью, если иное не установлено договором, доходом и не вытекает из существа обязательства. Если внесенное товарищами имущество, принадлежало им не на праве собственности, а по другим основаниям, оно используется в интересах всех товарищей и составляет общее имущество товарищей, наряду с имуществом, которое находится в общей долевой собственности. Пользование общим имуществом товарищей производится по их общему согласию. При не достижении согласия по решению суда. Если договором не установлено, что ведение дела осуществляется отдельными товарищами либо совместно всеми участниками договора, приведение общих дел, каждый товарищ имеет право действовать от имени всех товарищей. Полномочия на совершение сделок от имени всех товарищей осуществляется на основании доверенности, которая выдается всеми товарищами или договором, в письменной форме. Товарищ имеет право требовать возмещение понесенных за его счет расходов, при совершении сделок от имени всех товарищей, в отношении которых его право на ведении общих дел было ограничено.
Решения, которые относятся к общим делам товарищей, должны приниматься по общему согласию, если иное не установлено договором. Расходы и убытки, в следствии совместной деятельности товарищей, покрываются в порядке, установленным соглашением. В случае отсутствия соглашения пропорционально стоимости вклада каждого товарища в общее дело. Соглашение, которое полностью освобождает какого-либо из товарищей от покрытия общих расходов или убытков, является ничтожным. Соглашение об устранении от получения прибыли ничтожно.
Договор простого товарищества прекращается в следствии: общее основание истечение срока договора; невозможность достижения поставленной цели.
Специальные основания: объявление кого-либо из товарищей недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим, если в самом договоре или в дополнительном соглашении не предусмотрено сохранение товарищества в отношении между другими товарищами; объявление кого-либо из товарищей несостоятельным; смерть товарища либо реорганизация ЮЛ, если не было предусмотрено в договоре замещением наследником; отказа кого-либо из товарищей от дальнейшего участия в бессрочном договоре; расторжение договора, заключенного с указанием срока, по требованию одного из товарищей; выдела доли товарища по требованию его кредитора.
Каждый товарищ отвечает по общим договорным обязательствам всем своим имуществом пропорционально стоимости его вклада, если договор не связан с предпринимательской деятельностью.
Товарищи отвечают солидарно: по общим обязательствам, которые возникли не из договора; когда деятельность товарищества связана с осуществлением предпринимательской деятельности.
При бессрочном договоре заявление товарища о выходе из товарищества, должно быть сделано не позднее чем за 3 месяца до предполагаемого выхода.
Права и обязанности товарищей:
Взаимная ответственность товарищей:
Виды договоров простого товарищества:
Публичное обещание награды
Сущность публичного обещания награды раскрывается в п.1 ст. 1055 Гражданского кодекса (далее по тексту ГК РФ), согласно которому “Лицо, объявившее публично о выплате денежного вознаграждения или выдаче иной награды (о выплате награды) тому, кто совершит указанное в объявлении правомерное действие в указанный в нем срок, обязано выплатить обещанную награду любому, кто совершил соответствующее действие, в частности отыскал утраченную вещь или сообщил лицу, объявившему о награде, необходимые сведения”. Это легальное определение обязательства публичного обещания награды.
Можно выделить два фактора возникновения обязанности выплатить награду:
Данная обязанность возникает независимо от факта совершения соответствующих действий в связи со сделанным объявлением.
Данная обязанност возникает при условии возможности установления лица, сделавшего такое обещание.
Лицо, которое отозвалось на обещание, вправе потребовать подтверждение обещания в письменном виде. Если выяснится, что обещание награды в действительности не было сделано указанным в нем лицом, то лицо, отозвавшееся на обещание, несет риск последствий не предъявления этого требования. Если в публичном обещании награды не указан размер награды, то он определяется по соглашению сторон, а при не достижении соглашения судом.
Если действие, указанное в обещании, совершили несколько лиц и невозможно определить их очередность, то право на получение награды имеет лицо, совершившее действие первым. Такой же порядок предусмотрен при совершении действия двумя и более лицами одновременно.
Соответствие выполненного действия содержащимся в объявлении требованиям определяется лицом, публично обещавшим награду, а при возникновении спора судом, если иное не предусмотрено в объявлении о награде или не вытекает из характера указанного в нем действия.
Лицо, объявившее о выплате награды, может в такой же форме отказаться от данного обещания, за исключением следующих случаев:
В самом объявлении предусмотрена недопустимость отказа или это вытекает из обещания.
Установлен определенный срок для совершения действия, за которое обещана награда.
К моменту объявления об отказе в выплате награды одно или несколько отозвавшихся лиц уже выполнили указанное в объявлении действие.
Необходимо отметить, что лицо, отменившее публичное обещание награды, обязано возместить отозвавшимся лицам расходы, понесенные ими при совершении указанных в объявлении действий, но только в пределах размера награды.
Проведение игр и пари
Рассмотрим основные положения, характеризующие данное обязательство:
1. Данное обязательство регулируется ст. ст. 1062 и 1063 ГК РФ.
2. Отношения между организаторами лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и других основанных на риске игр Российской Федерацией, субъектами РФ, муниципальными образованиями, лицами, получившими от уполномоченного государственного или муниципального органа разрешение (лицензию), с одной стороны, и участниками соответствующих игр основываются на договоре, который в определенных правилами организации игр случаях может оформляться выдачей лотерейного билета, квитанции или иного документа. Следует отметить, что предложение о заключении данного договора должно включать условия о сроке проведения игр и о порядке определения выигрыша и его размера.
3. Если лица признаются выигрывшими в соответствии с установленными условиями, то организатор должен им выплатить выигрыш в предусмотренном размере, форме (денежной или натуральной) и в установленный срок, а при отсутствии последнего в течение десяти дней с момента определения результатов игр.
4. Если организатор игр отказывается от их проведения в установленный срок, то участники игр вправе потребовать от него возмещения реального ущерба, причиненного вследствие отмены игр или переноса их срока.
5. Если организатор игр не выплачивает согласно установленным условиям выигрыш выигрывшему участнику игр, то выигрывший участник вправе потребовать от него выплаты выигрыша и возмещения убытков, причиненных нарушением договора. При дальнейшем отказе выигрывший участник вправе обратиться за защитой своих интересов в суд.
6. По общему правилу, защита интересов граждан и юридических лиц, связанных с проведением игр, не допускается, за исключением указанного в предыдущем пункте случая, а также требований лиц, принявших участие в играх или пари под влиянием обмана, насилия, угрозы или злонамеренного соглашения их представителя с организатором игр или пари.
Публичный конкурс
Обязательство публичного конкурса урегулировано главой 57 ГК РФ (ст. ст. 1057-1061). Суть публичного конкурса раскрывается в п.1 ст. 1057 ГК РФ, согласно которому “Лицо, объявившее публично о выплате денежного вознаграждения или выдаче иной награды (о выплате награды) за лучшее выполнение работы или достижение иных результатов (публичный конкурс), должно выплатить (выдать) обусловленную награду тому, кто в соответствии с условиями проведения конкурса признан его победителем”. Требования, предъявляемые к публичному конкурсу, состоят в следующем:
В ГК РФ установлен порядок изменений условий отмены публичного конкурса, состоящий в следующем. Лицо, объявившее публичный конкурс, вправе изменить условия конкурса или вообще его отменить только в течение первой половины установленного для предъявления работ срока. Извещение об этом производится тем же способом, что и объявление конкурса. При этом, лицо, объявившее о конкурсе, обязано возместить расходы лицу, которое выполнило предусмотренную в условиях работу до момента, когда стало или должно было стать известно об изменении условий публичного конкурса или его отмене. Однако, лицо, объявившее конкурс, освобождается от вышеназванной обязанности. если докажет, что указанная работа была выполнена не в связи с публичным конкурсом (в частности, до объявления о конкурсе или заведомое несоответствие условиям конкурса). Если нарушены все вышеперечисленные условия, то лицо, объявившее конкурс, обязано выплатить награду тем лицам, которые выполнили работу, удовлетворяющую указанную в объявлении условиям.
Решение о выплате награды должно быть вынесено и сообщено участникам публичного конкурса в сроки и в порядке, установленные в объявлении о конкурсе. Если совместно двое и более лиц выполнили работу и достигли указанных в объявлении результатов, то награда распределяется между ними согласно достигнутому соглашению, при недостижении соглашения, определяется судом.
Если иное не предусмотрено условиями конкурса и его предмет составляют создание произведения науки, литературы или искусства, то лицо, объявившее публичный конкурс, приобретает преимущественное право на заключение с автором произведения, удостоенного обусловленной награды, договора об использовании соответствующего произведения с выплатой ему за это вознаграждение.
Обязательная доля.
Право на ОД имеют нетрудоспособный супруг, нтс родители, нтс дети и нетрудоспособные иждивенцы.
н/л дети являются обязательными наследниками и при достижении трудоспособного возраста, а также в случае эмансипации и вступления в брак.
Круг необходимых наследников по завещанию определяется не на день составления завещания, а на день смерти н/д, завещателя.
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДОЛЯ В НАСЛЕДСТВЕ
- часть наследственного имущества, которая переходит к определенным наследникам независимо от содержания завещания. Завещатель вправе определить круг наследников, призываемых к наследованию, и распределить между ними наследственное имущество в любых долях. Однако эта свобода завещательных распоряжений ограничена установлением в законе круга наследников (их принято называть обязательными), которые по закону вправе получить обязательную долю в наследстве.
Право на обязательную долю в наследстве имеют:
а) несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя (в т.ч. усыновленные);
б) нетрудоспособный супруг;
в) родители (усыновители) умершего;
г) иждивенцы, находящиеся на содержании наследника.
Обязательная доля устанавливается в размере не менее двух третей доли, которая причиталась бы каждому наследнику при наследовании по закону (обязательная доля). Ни суд, ни нотариальная контора не вправе ни увеличить, ни уменьшить размер обязательной доли. При исчислении размера обязательной доли стоимость предметов домашней обстановки и обихода учитывается для всех, вне зависимости от того, проживал ли кто-либо из наследников совместно с наследодателем. Наследник, имеющий право на обязательную долю, не наследует сверх доли предметы обычной домашней обстановки и обихода, даже в том случае, если он проживал совместно с наследодателем; наследуемые им предметы обычной домашней обстановки и обихода засчитываются в размер обязательной доли.
При определении права на обязательную долю учитывается следующее:
а) право на обязательную долю не может быть поставлено в зависимость от согласия других наследников на ее получение, так как закон не предусматривает необходимости их согласия;
б) внуки и правнуки наследодателя, родители которых умерли до открытия наследства, а тж. наследники второй очереди, не имеют права на обязательную долю в наследстве, за исключением случаев, когда эти лица находились на иждивении умершего;
в) закон не связывает возникновение права на обязательную долю в наследстве перечисленных выше с совместным проживанием с наследодателем и ведением с ним общего хозяйства;
г) дети, усыновленные после смерти лиц, имущество которых они имели право наследовать, не утрачивают право на долю в наследственном имуществе как наследники по закону, ни на обязательную долю, если имущество было завещано другим лицам, поскольку ко времени открытия наследства правоотношения с наследодагелем, являющимся их родителем, не были прекращены. Дети, усыновленные при жизни родителя, права наследования имущества этого родителя и его родственников не имеют, поскольку при усыновлении утратили в отношении них личные и имущественные права (ч. 2 ст. 108 КоБС), за исключением случаев, указанных в ч. 4 ст. 108 КоБС, предусматривающей возможность сохранения правоотношений с одним из родителей в случае смерти другого или с родственниками умершего родителя по их просьбе в случае смерти другого или с родственниками умершего по их просьбе, если против этого не возражает усыновитель;
д) при определении размера обязательной доли в наследстве принимаются во внимание все наследники по закону, которые были бы признаны к наследованию (в том числе и правнуки наследодателя - на их долю от их родителей, которые являлись бы наследниками по закону, но умерли до дня открытия наследства. Исходят из стоимости всего наследственного имущества (как в завещанной, так и незавещанной части), включая предметы обычной домашней обстановки и обихода, независимо оттого, проживал ли кто-либо из наследников совместно с наследодателем.
Завещание, которое составлено на все наследственное имущество без учета обязательных наследников или лишает их законных долей, становится частично недействительным. Оно подлежит исполнению лишь в части, оставшейся после исключения из него обязательных долей. Свидетельство о праве на наследство выдается наследникам по истечении шести месяцев со дня открытия наследства.
Лицам, у которых право наследования возникает лишь в случае непринятия наследства другими наследниками, свидетельство о праве на наследство может быть выдано: лицам, для которых право наследования возникает в случае непринятия наследства другими наследниками, заявившими о своем согласии принять наследство в течение оставшейся части срока для принятия наследства, а если эта часть менее трех месяцев, то удлиняется до трех месяцев.