Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.net

Тема Гражданское право как отрасль права

Работа добавлена на сайт samzan.net:

Поможем написать учебную работу

Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.

Предоплата всего

от 25%

Подписываем

договор

Выберите тип работы:

Скидка 25% при заказе до 4.6.2024

Краткий курс лекций

Гражданское право

Составитель к.ю.н. Бердегулова Л.А.

Тема «Гражданское право как отрасль права. Гражданское законодательство. Гражданское право как наука и учебная дисциплина»

1. Понятие гражданского права

Понятие гражданского права вырабатывалось тысячелетиями, еще со времен римского права. Сначала его научились отличать от публичного права, которое регулировало интересы государства, т.е. общие интересы всего народа. А гражданское право называлось частным правом и регулировало интересы и право отдельной личности. Затем был выделен еще один признак, характеризующий гражданское право, — имущественный характер интересов участников отношений.

Сам термин «гражданское право» возник очень давно. Он известен в правоведении со времен Древнего Рима и происходит от латинского выражения jus civile – «право гражданское», под которым понималось право римских граждан. Впоследствии этот термин получил всеобщее распространение.

В современном российском праве термин «гражданское право» многозначен. Под ним понимают, в частности: а) отрасль права как определенную совокупность правовых норм; б) науку («цивилистика») как систему знаний, идей, представлений о гражданско-правовых явлениях; в) учебную дисциплину, предметом изучения которой являются нормы гражданского права как отрасли, их закрепление в источниках гражданского права, а также действующие и в зарубежных странах, правотворческая и правоприменительная деятельность в сфере гражданского права; г) гражданское законодательство, как совокупность законов и иных нормативных актов.

Для характеристики каждой отрасли права стали использовать следующие критерии: предмет правового регулирования, метод регулирования и принципы. Этих критериев достаточно, чтобы разграничить различные отрасли российского права. Статья 2 ГК РФ указывает отношения, регулируемые гражданским законодательством.

Как самостоятельная отрасль, гражданское право обладает самостоятельным предметом и методом правового регулирования. Под предметом отрасли права понимают круг общественных отношений, которые она регулирует. Предметом гражданского права являются имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения, основанные на юридическом равенстве сторон (гражданские правоотношения).

Дать перечень индивидуальных конкретных общественных отношений, попадающих в сферу действия гражданского права, невозможно из-за их многочисленности.

Гражданское право определяет:

  •  правовое положение участников гражданского оборота;
  •  порядок возникновения и осуществления права собственности и других вещных прав, а также права на результаты интеллектуальной деятельности;

регулирует:

  •  договорные и другие внедоговорные обязательства;
  •  имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения.

Статья 2 ГК в предмет регулирования включает отношения, возникающие между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность на свой риск, направленную на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

Под защиту гражданского права подпадают неотчуждаемые права и свободы человека, нематериальные блага (п. 2 ст. 2 ГК). К ним гражданское законодательство относит: жизнь, здоровье, честь, достоинство, деловую репутацию, неприкосновенность частной жизни и другие (ст. 150 ГК). Неимущественные отношения тесно связаны с самой личностью, они характеризуют личность как индивидуальность (изобретение какого-либо устройства, механизма, создание стихов или музыки, личные, семейные тайны). Нематериальные блага помогают произвести объективную оценку нравственных и социальных качеств личности.

При этом следует подчеркнуть, что имущественный характер общественных отношений может регулироваться не только гражданским законодательством, но и административным, когда субъекты (стороны) отношений находятся во властном подчинении одного другому (налоговые). Поэтому, чтобы не допустить ошибки в анализе имущественных отношений для определения нормы права, которая может быть применена к этим отношениям, необходимо использовать второй критерий – метод правового регулирования.

Что касается метода правового регулирования, то под ним понимается совокупность приемов, способов и средств, с помощью которых соответствующая отрасль права воздействует на общественные отношения, составляющие ее предмет.

Методы правового регулирования подразделяются на императивные и диспозитивные. Императивный метод – это способ властного воздействия на участника общественных отношений, урегулированных нормами права, когда одна сторона вправе приказывать другой стороне. Примером может служить административное или уголовное право. Особенностью гражданского права является диспозитивный метод регулирования. Суть этого метода заключается в том, что диспозитивные нормы позволяют участникам правоотношений отступать от предписанных этими нормами правил поведения, устанавливая свои взаимоотношения на основе иного закона или путем взаимного согласия (в Гражданском кодексе эта особенность находит выражение в формулировке «...если иное не предусмотрено законом или договором»).

Для гражданского права характерно равенство субъектов гражданских отношений и свобода договора (ст. 421 ГК). Такой способ регулирования гражданских отношений предопределяет независимость участников гражданских отношений, их самостоятельность, инициативу. Например, никто не может обязать дать взаймы денег, продать автомобиль, купить какую-либо вещь, сдать в аренду дом или квартиру и т.д. Перед тем как вступить в гражданское отношение – заключить договор, субъект оценивает их. Оценка включает в себя момент удовлетворения какого-либо интереса, выгоды. И если выгоды нет, то и договор не может быть заключен. Разрешает все эти вопросы субъект самостоятельно, что возможно лишь при равенстве субъектов. Субъектами (сторонами) гражданских отношений могут выступать граждане и юридические лица со своим частным интересом.

Гражданское право в связи с изложенным можно определить совокупность правовых норм, регулирующих имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения, основанные на юридическом равенстве сторон, автономии воли и имущественной самостоятельности участников.

Системой гражданского права считается внутренне согласованная структура и состав правовых институтов и норм в их определенной последовательности. Традиционно гражданское право делится на общую и особенную части.

Общая часть гражданского права — совокупность норм, регулирующих любые имущественно-стоимостные и неимущественные отношения. Она служит объединяющим началом для всех отраслевых норм, позволяет устранить несоответствия в правовом регулировании схожих по своей природе общественных отношений. Общая часть включает основные положения о понятии, возникновении, осуществлении и защите гражданских прав, субъектах гражданского оборота и другие правила общего порядка, применяемые по всем гражданским правоотношениям. Особенная часть – это совокупность правовых норм, регулирующих большие, обособленные и самостоятельные группы общественных отношений.

Помимо деления на общую и особенную части все гражданско-правовые нормы делятся на подотрасли права, под которыми понимаются совокупности однородных и предметно-взаимосвязанных гражданско-правовых норм, имеющих подотраслевой предмет и метод правового регулирования. Принято выделять например, такую подотрасль как обязательственное право или право собственности.

В свою очередь общая часть и подотрасли особенной части делятся на институты, т.е. совокупности правовых норм, регулирующих относительно самостоятельные группы однородных и взаимосвязанных общественных отношений (например, институт представительства).

Сформулировав понятие гражданского права, полагаем, что для лучшего уяснения необходимо показать его отличия от других смежных отраслей права. Так, имущественные отношения могут быть предметом регулирования и других отраслей права, например административного, финансового, семейного, трудового, земельного. В этих случаях надо применять метод правового регулирования.

Административное право регулирует отношения организационные, которые складываются при осуществлении производства, распределения, обмена и потребления различных благ. Как видно, организационные отношения тесно связаны с имущественными. Административный характер имущественные отношения приобретают при выдаче лицензии для занятия какой-либо предпринимательской деятельностью, например оказания ремонтных, медицинских, строительных услуг, перевозки грузов и пассажиров и т. д. Метод регулирования в административном праве характеризуется властью и подчинением, стороны в этих отношениях неравноправны. Также неравноправны стороны в финансовых отношениях, складывающихся в сфере государственного управления денежным обращением, связанным с накоплением денежных средств и их распределением на государственные нужды.

Отличие гражданского права от трудового видят в том, что в трудовых отношениях не усматривали и не усматривают стоимостный имущественный характер. Труд не считали товаром. Однако в последние годы граждане хотят, чтобы их труд оплачивался как можно выше. Трудовые отношения складываются между сторонами только в процессе осуществления труда, в выполнении конкретной трудовой функции, например в ходе уборки помещения, при производстве бухгалтерской деятельности и т. д. Результаты трудовой деятельности трудовым правом не регулируются. Сходство гражданских отношений и трудовых проявляется в самостоятельном, равном выборе трудовой функции, т.е. как и в гражданском праве – в свободе договора.

Предметом регулирования семейного права в первую очередь являются личные неимущественные отношения, складывающиеся между членами семьи, и имущественные, тесно связанные с личными отношениями. Имущественные отношения между членами семьи в настоящее время подвергаются изменениям и все больше приобретают гражданско-правовой характер. А субъектами семейных отношений выступают только супруги, дети, родители, и этим семейные отношения отличаются от гражданских. Поэтому встречающиеся в литературе высказывания о том, что семейное право образует подотрасль гражданского права, имеют веские основания.

2. Принципы гражданского права

Под принципами гражданского права принято понимать законодательно закрепленные основные идеи, положения, начала правового регулирования гражданских отношений.

Идеи и положения – это наиболее существенные требования общего характера, предъявляемые к общественным отношениям, выраженные и закрепленные в нормах права, прежде всего, в нормах гражданского права. Статья 1 ГК РФ так и называется «Основные начала гражданского законодательства». И все остальные нормы должны раскрывать, выражать эти положения и соответствовать им. Также и все другие федеральные законы, и подзаконные нормативные акты не могут быть основаны на идеях, не соответствующих указанным в ст. 1 ГК. Правоведы всегда серьезно относились к исследованию вопросов о принципах. Знание, правильное толкование и понимание принципов гражданского права особенно необходимо при разрешении и рассмотрении споров, конфликтов, вытекающих из таких отношении, которые еще не нашли своего закрепления в нормах закона, и тогда возникает необходимость применения аналогии закона или права.

Принципы гражданского права, закрепленные в ст. 1 ГК, должны рассматриваться в системе, а не по отдельности. К числу основных начал (принципов) гражданско-правового регулирования относятся:

Принцип недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела.

Принцип юридического равенства участников правоотношений.

Принцип неприкосновенности собственности, как частной, так и публичной.

Принцип свободы договора.

Принцип диспозитивности (самостоятельности, инициативы) в приобретении, осуществлении и защите гражданских прав.

Принцип беспрепятственного осуществления гражданских прав, в том числе свобода имущественного оборота (перемещении товаров, услуг, финансовых средств).

Принцип запрета злоупотребления правом  и иного ненадлежащего осуществления гражданских прав.

Принцип  всемерной охраны гражданских прав, включая возможность восстановления нарушенных прав и обеспечение их независимой от влияния сторон судебной защиты.

Все принципы взаимосвязаны и взаимообусловлены, например, принцип равенства правового режима для всех субъектов гражданского права и принцип неприкосновенности собственности. Если все субъекты гражданских отношений равны, то и собственность неприкосновенна. И если было бы неравенство правового режима субъектов, то тот, кто имел бы больше прав, мог бы вмешиваться в права другого субъекта, имеющего меньший объем прав.

Статья I ГК на первое место ставит принцип равенства участников гражданских отношений. Смысл этого принципа заключается в том, что кто бы ни выступал стороной (субъектом) гражданских отношений – они равны в правах. Например, если одной стороной гражданских отношений выступает гражданин, а другой – юридическое лицо (предприятие или организация), то все участники должны руководствоваться одним законом — Г'К РФ. Это видно из установления единого срока исковой давности для всех субъектов собственности.

Принцип неприкосновенности собственности закон назвал вторым. Это положение соответствует и норме Конституции Российской Федерации (ст. 35), которая устанавливает, что только по суду может быть отобрано имущество у собственника. Случаи прекращения права собственности предусмотрены ст. 235 ГК. Статья не содержит указания о том, что «право собственности может быть прекращено и в других случаях». Следовательно, на сегодняшний день данный перечень исчерпывающий. С экономической стороны этот принцип дает возможность собственникам не бояться пользоваться своим имуществом, пускать его в оборот и получать доходы. А это основы любой экономики.

Принцип свободы договора означает, что никто не может заставить субъекта заключить договор с кем-либо на заранее предписанных условиях. Администрирование исключено. ГК РФ в п. 3 ст. 426 предусматривает возможность понуждения к заключению публичного договора. Однако закон предусматривает правило, по которому условия устанавливаются той стороной, которая понуждается к заключению договора, при возможности исполнить ею такой договор. Общее правило в соответствии с этим принципом таково, что стороны сами добровольно выбирают друг друга и сами вырабатывают условия договора.

Принцип недопустимости вмешательства кого-либо в частные дела устанавливает запрет на произвольное вмешательство в частные дела любого субъекта гражданских отношений, если его деятельность не входит в противоречие с действующими законами. Этот запрет распространяется и на органы государственной власти, местного самоуправления. Недопустимость вмешательства в частные дела тесно связана с неприкосновенностью частной жизни, личной и семейной тайной, о чем говорится в ст. 23 Конституции РФ.

При этом следует подчеркнуть, что для занятия определенной частной деятельностью законом может быть предусмотрено обязательное получение лицензии (специального разрешения). В большинстве случаев такой порядок оправдан, поскольку обеспечивает безопасность граждан и общества в целом.

Принцип свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств на всей территории Российской Федерации устанавливает запрет на различные ограничения, которые иногда вводятся отдельными субъектами Российской Федерации в пределах своих внутренних границ (например, запрет на вывоз сельхозпродукции). Статья 24 Конституции РФ допускает возможность ограничения перемещения товаров и услуг лишь в соответствии с федеральным законом в целях обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей.

Знание этих основных правовых принципов поможет не только изучить гражданское законодательство, но правильно пользоваться им на практике. В литературе можно найти большее количество принципов, но мы полагаем, что достаточно тех, которые указаны в ст. 1 ГК.

3.  Источники гражданского права

Источники гражданского права — внешние формы выражения правовых норм, имеющие общеобязательный характер. Такой внешней формой является гражданское законодательство, которое понимают в широком и узком смыслах. В широком смысле гражданское законодательство – это все нормативные акты, регулирующие гражданские отношения.

В Гражданском кодексе РФ понятие «гражданское законодательство» используется в узком смысле — это ГК РФ и принятые в соответствии с ним иные федеральные законы. Гражданское законодательство в соответствии со ст. 71 Конституции РФ находится в ведении Российской Федерации.

По юридической силе все источники гражданского права можно подразделить на несколько групп:

1. Общепризнанные принципы и нормы международного права, изложенные в международных соглашениях, к которым присоединилась Российская Федерация.

2. Международные договоры, заключенные Российской Федерацией с другими субъектами международного права и ратифицированные в установленном порядке.

3. Конституция РФ. Именно в ней закреплены признание и защита равным образом частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности, недопустимость осуществления прав и свобод с нарушением прав и свобод других лиц, равенство всех перед законом и судом; неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны; право каждого иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами; недопустимость лишения имущества иначе как по решению суда; права наследования; право на получение квалифицированной юридической помощи и т.д.

4. Федеральные законы:

  •  Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая и третья) (посл. изм. от 06.01.2006 г.) Нормы, регулирующие гражданские отношения, могут находиться в других законах, но они должны соответствовать Гражданскому кодексу, так как он обладает самой высокой юридической силой после Конституции РФ. К таким законам можно отнести:
  •  Федеральный закон от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;
  •  Закон РФ от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей»;
  •  Патентный закон РФ от 23.09.1992 г. № 3517-I  и другие.

5. Подзаконные акты, т.е. принятые во исполнение закона указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, нормативные акты федеральных органов исполнительной власти, содержащие нормы гражданского права.

  •  Указ Президента РФ от 18.08.1996 г. № 1209 «О государственном регулировании внешнеторговых бартерных сделок»;
  •  Постановление Правительства РФ от 06.06.1998 г. № 569 «Об утверждении Правил комиссионной торговли непродовольственными товарами» (с изм. и доп. от 12.10.1999 г., 22.02.2001 г.);
  •  Приказ Роспатента от 06.06.2003 г. № 82 «О Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение» (с изм. от 11.12.2003 г.) и другие.

6. Постановления и определения Конституционного Суда РФ, которые содержат решения по вопросам соответствия Конституции РФ положений отдельных законов в сфере регулирования гражданских отношений.

Не считаются источниками гражданского права, но используются в правоприменительной практике:

1) Деловые обыкновения, т.е. установившиеся в гражданском обороте правила поведения, на которые могут ссылаться нормы права («...в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями...») при отсутствии соответствующих правил в правовой норме.

2) Обычаи делового оборота, т.е. сложившиеся и широко используемые в какой-либо области предпринимательской деятельности правила поведения, применяемые к отношениям, не урегулированным законодательством или соглашением сторон.

3) Нормы морали и нравственности имеют знание для уяснения смысла гражданского законодательства и правильного применения воплощенных в м правовых норм (чтобы признать сделку совершенной с целью, «заведомо противной основам правопорядка и нравственности», необходимо знать, какие правила составляют основу нравственности в обществе).

4) Постановления судебных пленумов являются актами, разъясняющими вопросы применения права в порядке толкования законодательства, и обязательны для всей системы соответствующих судов.

5) Судебная практика, т.е. многократное единообразное решение судами одной и той же категории дел, также способствует выработке единого понимания и применения судебными органами гражданского законодательства, однако в решении по конкретному делу может не учитываться.

6) Судебный прецедент, т.е. решение суда по конкретному делу, обязательно только для лиц, участвующих в деле, но не обязательно для судей, рассматривающих аналогичные дела.

Тема «Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотношений»

1. Граждане и их гражданско-правовая индивидуализация

К числу субъектов гражданско-правовых отношений по нашему законодательству относятся, прежде всего, люди – члены общества. Гражданское законодательство РФ для обозначения человека как субъекта гражданских прав и обязанностей употребляет понятие гражданин. Это понятие характеризует человека не как «члена человеческой семьи», а как лицо, состоящее в определенной связи с государством. Следовательно, гражданин – понятие юридическое.

Гражданство определяет постоянную политико-правовую связь лица и государства. Отсюда вытекает, что гражданское законодательство употребляя понятие «гражданине» имеет в виду граждан данного государства – Российской Федерации.

Но на территории государства могут проживать лица, которые являются гражданами другого государства (иностранцы) и лица без гражданства (апатриды). Они подчиняются правопорядку, существующему в данном государстве, имеют определенные права и обязанности. По смыслу главы 3 ГК РФ, которая называется «Граждане (физические лица)», гражданское законодательство признает субъектом права не только граждан РФ, но и иностранцев и лиц без гражданства.

Гражданин – участник гражданских правоотношений обладает рядом признаков, которые определенным образом индивидуализируют его и влияют на его правовое положение. Среди них можно выделить:

  •  общественные и естественные признаки и свойства, и
  •  юридические признаки.

К общественным и естественным признакам относятся имя, гражданство, возраст, семейное положение, пол состояние здоровья, место жительства. Рассмотрим эти индивидуализирующие признаки поподробнее.

Имя гражданина, согласно нашему законодательству, состоит из собственно имени, фамилии и отчества, если иное не вытекает из закона или национального обычая. Имя, полученное гражданином при рождении, а также перемена имени подлежат регистрации в органах регистрации актов гражданского законодательства. В соответствии со ст. 19 ГК РФ все гражданские права человек приобретает под собственным именем. Авторы творческих произведений науки, литературы, искусства и т.п. могут использовать для индивидуализации псевдоним (вымышленное имя).

Гражданство – второе обстоятельство, которое необходимо учитывать при характеристике правового статуса гражданина как субъекта гражданского права. Гражданство означает официальную принадлежность человека к народу определенной страны, вследствие чего он находится под защитой данной страны. Отношения, связанные с гражданством, регулируются Федеральным законом РФ от 31.05.2002 г. №  62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации».

Значение гражданства при определении статуса физического лица видно на примере норм, регламентирующих статус лиц, находящихся на территории РФ. Так в силу ст. 1197 ГК РФ дееспособность иностранных граждан гражданина определяется по праву страны, гражданином которой он является.

Возраст – это обстоятельство, которому закон придает важное значение при определении правового статуса гражданина. Так, например, в п. 1 ст. 21 ГК РФ определяется с какого возраста наступает совершеннолетие и, соответственно, полная дееспособность. Основным документом, подтверждающим возраст, является свидетельство о рождении гражданина. Дата рождения указывается также в паспорте.

Семейное положение – от этого обстоятельства также нередко зависит правовой статус участника гражданских правоотношений. Так при наследовании по закону наследниками первой очереди являются супруг, дети, родители наследодателя (ст. 1142 ГК). Следовательно, правовое положение наследника лицо может приобрести лишь при наличии указанных семейно-правовых отношений с умершим.

Пол человека также имеет значение для его гражданско-правового положения. Например, законом установлен разный возраст для мужчин и женщин, с достижением которого они считаются нетрудоспособными – 60 и 55 лет.

Состояние здоровья – также относится к числу признаков индивидуализации гражданина как участника гражданско-правовых отношений. В первую очередь закон учитывает психическое здоровье. Согласно ст. 12 ГК РФ гражданин, который вследствие психического расстройства не может понимать значения своих действий или руководить ими, может быть признан судом недееспособным. В этом случае правовой статус гражданина существенно меняется: он не может лично совершать юридические действия и индивидуализируется как субъект гражданского права именно по этому признаку. Согласно ст. 171 ГК РФ сделка, совершенная гражданином, признанным недееспособным вследствие психического расстройства, ничтожна.

Место жительства граждан – для обеспечения устойчивости гражданских правоотношений, а также для обеспечения государственных интересов существенное значение имеет точное определение места жительства.

Необходимость знать точное место жительства гражданина возникает при решении ряда вопросов правового характера. С ним связано признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим (ст. 42, 45 ГК РФ). Место жительства определяет подсудность при разрешении споров в суде общей юрисдикции. По месту жительства наследодателя определяется место открытия наследства. Вопрос о том, где должно быть исполнено обязательство, решается в большинстве случаев в зависимости от места жительства участников обязательственного правоотношения – кредитора и должника (ст.316 ГК РФ).

Часто вопрос этот легко разрешается благодаря данным о месте регистрации гражданина. Но дело в том, что место регистрации не всегда совпадает с местом постоянного жительства лица. Поэтому нормированию данного вопроса закон уделяет особое внимание.

Под местом жительства гражданина закон понимает то место, где он постоянно или преимущественно проживает (ст.20ГК).

Если данное лицо проживает в разное время в разных местах (например, в зимнее время в городской квартире, а в летнее в деревне), место жительство определяется по месту его преимущественного проживания. Так, если гражданин живет и работает в Уфе, но имеет дом в Сочи, где он живет во время отпуска, местом его жительства будет считаться Уфа. Но когда с имуществом связано место постоянного проживания гражданина, то соответственно определяется и место его жительства. Если, например, гражданин проживает в собственном доме, который находится в Николаевке, и ежедневно ездит на работу в Уфу, местом его жительства будет считаться Николаевка.

Дети в возрасте до 14 лет, а также недееспособные лица имеют так называемое легальное местожительства, определяемое законом, хотя бы оно не совпадало с местом их фактического проживания. Согласно ст.20 ГК РФ местом жительства этих лиц признается место жительства их родителей, усыновителей, опекунов.

К юридическим признакам относится правосубъектность, понятие и значение которой мы рассмотрим во втором вопросе.

2. Правосубъектность граждан

Правосубъектность — правовая категория, определяющая, какими качествами должны обладать субъекты правового регулирования, чтобы иметь права и нести обязанности в соответствующей отрасли права. Если субъективные гражданские права и обязанности лицо, как правило, устанавливает само для себя по собственному усмотрению, то гражданская правосубъектность лица устанавливается законом и изменяется и прекращается на основании закона.

Для придания отношениям гражданского оборота устойчивого характера необходимо, чтобы они складывались бы из осознанных волевых действий сторон. Однако некоторые участники этих отношений, имея определенный набор субъективных прав, не обладают должным уровнем психического развития для их самостоятельной реализации (возраст, состояние здоровья и т. п.). Для устранения этого противоречия закон в отношении определенных субъектов гражданских правоотношений выделяет такие качества правосубъектности, как способность иметь гражданские права и нести обязанности (правоспособность) и способность своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, брать на себя и исполнять гражданские обязанности (дееспособность).

Содержание правоспособности граждан раскрывается через весь комплекс прав и обязанностей, которыми может обладать гражданин в соответствии с гражданским законодательством (ст. 18 ГК):

  •  иметь имущество на праве собственности;
  •  наследовать и завещать его;
  •  заниматься любой деятельностью, не запрещенной законом;
  •  создавать юридические лица;
  •  совершать сделки и участвовать в обязательствах;
  •  избирать место жительства;
  •  иметь права автора.

Данный перечень не является исчерпывающим и допускает обладание иными правами, не противоречащими общим началам и смыслу гражданского законодательства.

Гражданской правоспособностью обладают в равной мере все граждане, независимо от объема прав и обязанностей, принадлежащих конкретному лицу. Причем сами граждане не могут своим усмотрением ограничивать или устранять свою или чужую правоспособность. Ограничивающие правоспособность элементы сделок являются ничтожными.

Ограничения правоспособности граждан допускаются только в случаях и в порядке, установленном законом: лишение свободы, лишение права заниматься определенной деятельностью, иные уголовные и административные наказания представляют собой допускаемые законом ограничения правоспособности граждан, применяемые в качестве санкции за совершенное правонарушение.

Правоспособностью гражданин наделяется в момент рождения. Упоминая в качестве наследника еще не родившегося ребенка, закон предусматривает охрану интересов возможного наследника, который никакими правами на имущество до своего рождения юридически не обладает.

Правоспособность прекращается смертью гражданина. В медицине различают состояние клинической смерти (когда существует возможность восстановления жизнеспособности организма) и биологической смерти (когда возврат к жизни исключен). О прекращении правоспособности следует говорить в случае биологической смерти лица, поскольку в иных случаях (в т.ч. при явке лица, объявленного умершим) правоспособность гражданина считалась бы прерванной на период клинической или «юридической» смерти и затем восстановленной, что по определению невозможно, т. к. правоспособностью лицо наделяется только один раз.

Дееспособность — способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, брать на себя и исполнять гражданские обязанности.

Если правоспособность признается в равной мере за всеми гражданами с момента рождения до смерти, то дееспособность возникает с момента достижения определенного возраста, а в полном объеме — с совершеннолетия. Это связано с совершением лицом волевых действий, что предполагает достижение определенного уровня психической зрелости.

1) Дееспособность малолетних (до 14 лет). Малолетние от 0 до 6 лет являются полностью недееспособными.

Малолетние от 6 до 14 лет вправе самостоятельно совершать:

  •  мелкие бытовые сделки (для удовлетворения обычных потребностей малолетнего и членов его семьи, незначительные по сумме для его уровня развития);
  •  сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды (подарки, пособия), не требующие нотариального удостоверения или государственной регистрации, а значит и не налагающие на них обязанностей;
  •  сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем (с его согласия третьим лицом) для свободного распоряжения (карманные деньги) или для определенной цели.

Малолетние граждане, являясь недееспособными, не несут за свои действия никакой ответственности. Ответственность за их действия, а также за причиненный ими вред несут их законные представители.

2) Дееспособность несовершеннолетних (от 14 до 18 лет):

  •  Такие несовершеннолетние вправе самостоятельно совершать любые сделки при условии письменного согласия на это их законных представителей;
  •  Они вправе без согласия законных представителей:
  •  распоряжаться своими доходами;
  •  осуществлять права автора;
  •  распоряжаться своими вкладами в кредитные организации;
  •  с 16 лет вступать в кооперативы.
  •  Они несут самостоятельную имущественную ответственность по заключенным ими сделкам, а также за причинение ими вреда;
  •  Несовершеннолетние граждане по достижении ими 16 лет имеют право на эмансипацию, т.е. объявление их полностью дееспособными, если они работают по трудовому договору или занимаются предпринимательской деятельностью.

Эмансипация совершается по решению органа опеки при согласии на это обоих родителей или решению суда при несогласии хотя бы одного из них.

3) Дееспособность совершеннолетних. Гражданин считается полностью дееспособным:

  •  с достижением 18 лет;
  •  со вступлением в брак;
  •  с объявлением его эмансипации.

Гражданин, который вследствие психического расстройства не может понимать значения своих действий или руководить ими, по заявлению заинтересованных лиц может быть признан судом недееспособным.

Он не вправе совершать никаких сделок, включая мелкие бытовые, и не несет за них, а также за причинение вреда никакой ответственности. От его имени все сделки совершает его опекун.

Гражданин, который вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотиками ставит в тяжелое материальное положение свою семью, по заявлению заинтересованных лиц может быть ограничен судом в дееспособности.

Он не вправе без согласия попечителя совершать никаких сделок, кроме мелких бытовых, однако несет полную имущественную ответственность по ним, а также за причинение вреда.

Опека и попечительство

Институт опеки и попечительства введен для защиты прав и интересов недееспособных или не полностью дееспособных граждан. Опека устанавливается над недееспособными гражданами, попечительство — над частично дееспособными.

Опекуны (попечители) являются законными представителями своих подопечных, их представительство не требует выдачи доверенности с обозначением в ней их полномочий. Документом, удостоверяющим полномочия опекуна (попечителя), является опекунское удостоверение, а при его отсутствии — решение органа опеки о назначении лица опекуном (попечителем).

Опека (попечительство) учреждается органом опеки и попечительства, которым является орган местного самоуправления, в течение 1 месяца с даты получения сообщения заинтересованных лиц (решения суда) о необходимости установления опеки (попечительства).

Требования, предъявляемые к опекунам:

  •  совершеннолетний дееспособный гражданин, не лишенный родительских прав;
  •  гражданин должен добровольно согласиться на опекунство, проживание совместно с подопечным моложе 16 лет;
  •  подлежат учету личные качества и способности опекуна, его отношения с подопечным, а также по возможности желание подопечного.

Права и обязанности опекуна. Опекун (попечитель) обязан:

  •  заботиться о содержании, уходе и лечении подопечного, его обучении и воспитании (для несовершеннолетних);
  •  защищать его права и интересы;
  •  при отпадении оснований ходатайствовать о признании подопечного полностью дееспособным.

Опекун (попечитель) имеет право:

  •  самостоятельно распоряжаться (давать согласие на распоряжение) частью доходов подопечного, направленной на покрытие расходов по его содержанию;
  •  совершать другие сделки (давать на них согласие) только с разрешения органа опеки и попечительства.

Опекуну (попечителю), а также их близким родственникам запрещено совершать сделки с подопечным, кроме безвозмездных (передача подопечному дара или имущества в безвозмездное пользование), а также представлять подопечного в таких сделках.

Опекун (попечитель) освобождается от исполнения своих обязанностей в случаях:

  •  возвращения подопечного его родителям или его усыновления;
  •  помещения его в специализированное учреждение, которое становится его опекуном;
  •  при наличии уважительных причин (болезнь, изменение имущественного положения, отсутствие взаимопонимания с подопечным) — по его просьбе.

Опекун (попечитель) отстраняется от исполнения своих обязанностей в случаях ненадлежащего исполнения им своих обязанностей, в т. ч.:

  •  при использовании им опеки (попечительства) в корыстных целях;
  •  при оставлении подопечного без надзора и необходимой помощи.

Прекращение опеки и попечительства

Опека (попечительство) прекращается при вынесении судом решения о признании гражданина полностью дееспособным по заявлению органа опеки.

Опека над малолетним при достижении им 14 лет автоматически (без особого решения суда) переходит в попечительство, а попечительство автоматически прекращается при:

  •  достижении подопечным 18 лет;
  •  вступлении его в брак;
  •  объявлении его эмансипации.

Патронаж — форма попечительства над дееспособными гражданами, когда они по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности. Попечитель (помощник) в этом случае назначается только с согласия подопечного.

Попечитель вправе совершать сделки по содержанию подопечного с его согласия. Распоряжение имуществом подопечного осуществляется попечителем на основании договора поручения или доверительного управления, заключенного с подопечным. Патронаж прекращается по требованию подопечного.

3. Признание гражданина безвестно отсутствующим. Объявление гражданина умершим

Гражданская правоспособность прекращается смертью гражданина. Бывают, однако, случаи, когда гражданин длительное время отсутствует в месте своего постоянного жительства, не подает о себе никаких вестей и, несмотря на все принимаемые меры, установить его местопребывание невозможно. Если известно, что данный гражданин скрылся, уклоняясь от уплаты алиментов или в связи с возбужденным против него уголовным преследованием, разумно предположить, что он жив, но не является по месту своего постоянного жительства по указанным причинам. Если же никаких подобных причин нет и, тем не менее, гражданин не подает о себе никаких вестей разумно предположить, что его нет в живых.

Обстоятельства, которые дают основание для такого предположения, порождают крайнюю неопределенность в правоотношениях, участником которых отсутствующий является.

Эти правоотношения продолжают существовать. Но если отсутствующий умер, ни о каком сохранении правовых отношений с ним не может быть и речи. Его имущество должно перейти к наследникам, а заинтересованные лица должны получить возможность предъявить к наследникам соответствующие претензии. Если же отсутствующий жив, но отсутствует длительное время по независящим от него причинам, нужно принять в его же интересах меры, по сохранению его имущества.

Для устранения неопределенности в гражданских правоотношениях, которая вызывается этой неизвестностью, гражданское право предусматривает возможность признания лица безвестно отсутствующим и объявления его умершим.

Безвестное отсутствие — институт, собравший нормы, с помощью которых заинтересованные лица добиваются устранения неопределенности правоотношений с отсутствующим участником в целях сведения к минимуму отрицательных последствий такой неопределенности.

Безвестное отсутствие гражданина как юридический факт признается судом по заявлению заинтересованных лиц, если в течение 1 года в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания.

Срок безвестного отсутствия лица начинается с момента получения о нем последних сведений, а если этот момент точно не известен, — с 1 числа следующего за ним месяца, при неизвестности месяца — с 1 января следующего года.

Последствия признания лица безвестно отсутствующим:

  •  его имущество решением суда (при необходимости — и до истечения 1 года безвестного отсутствия) передается в доверительное управление лицу, назначенному органом опеки и попечительства;
  •  из его имущества выдается содержание лицам, которых он обязан содержать, а также погашается текущая задолженность по другим обязательствам.

В случае явки или обнаружения места пребывания отсутствовавшего лица решение суда о признании его безвестно отсутствующим отменяется.

Гражданин может быть объявлен умершим при его безвестном отсутствии более 5 лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая — более 6 месяцев. Пропавшие без вести в связи с военными действиями объявляются умершими не ранее 2 лет после их окончания.

День смерти такого лица — день вступления в законную силу решения суда, а в случаях, угрожавших смертью, — день его предполагаемой гибели.

Следует отличать объявление гражданина умершим от установления факта смерти гражданина, необходимость которого вызвана невозможностью получения медицинского заключения о смерти в связи с отсутствием тела, но при этом имеются другие достоверные доказательства его смерти (свидетельские показания очевидцев и т. п.).

Последствия объявления лица умершим аналогичны последствиям фактической смерти (открывается наследство, прекращается брак и обязательства, носящие личный характер), кроме прекращения его правоспособности.

В случае явки лица, объявленного умершим, решение суда об этом отменяется. Такой гражданин вправе требовать от любого лица возврата сохранившегося имущества, перешедшего к нему безвозмездно (кроме денег и ценных бумаг на предъявителя), а от недобросовестного приобретателя (который знал, что он на самом деле жив) — возврата всего приобретенного имущества или его стоимости.

Тема «Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений»

1. Понятие и признаки  юридического лица

Юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Юридические лица должны иметь самостоятельный баланс или смету (ч.1 ст. 48 ГК).

Юридическое лицо — субъект права, выступающий в гражданском обороте и в суде от своего имени, который может иметь обособленное имущество и отвечать им по своим обязательствам.

Признаки юридического лица:

  •  приобретение гражданских прав и обязанностей от своего имени как выражение единой воли его участников вовне;
  •  имущественная обособленность, которая должна толковаться более широко, чем обозначенная в ст. 48 ГК: имущество может принадлежать юридическому лицу не только на вещном, но и исключительно на обязательственном праве (денежные средства на счете, арендованное имущество), но при этом оно не перестанет быть полноценным субъектом гражданского права;
  •  самостоятельная имущественная ответственность, отличная от ответственности его участников, необходимой предпосылкой которой является обособленное имущество — объект притязаний кредиторов;
  •  выступление в качестве истца и ответчика в суде.

Теории о сущности юридического лица

Среди различных теорий, до настоящего времени определяющих практику и законодательство в России и за рубежом, следует отметить теорию фикции юридического лица и теорию реальности юридического лица.

1. Теория фикции юридического лица связана с именем германского юриста, главы исторической школы права XIX века К.Ф. Савиньи. По его мнению, реальным субъектом права является только отдельный человек.

Законодатель может, однако, либо сузить круг правоспособных лиц, либо расширить его за счет искусственно создаваемых субъектов права. Таким субъектом права, наделенным посредством простой фикции правоспособностью исключительно в юридических целях, и является юридическое лицо.

Поскольку реальными субъектами правоотношений в юридическом лице остаются его участники — физические лица, постольку само юридическое лицо, являясь простой фикцией, не может обладать дееспособностью. Дееспособны лишь его законные представители — органы юридического лица, состоящие из людей.

Такая концепция предопределяла как природу правоспособности, так и порядок возникновения юридического лица: если юридическое лицо является фикцией, создаваемой государством, то только государство вправе определять цели и порядок его создания. Тем самым обосновывались разрешительный порядок возникновения и специальная правоспособность юридического лица, направленные на обеспечение контроля государства за некоммерческими объединениями граждан.

Теория фикции получила широкое распространение в английской правовой системе как очень удобный правовой инструмент для противопоставления прав и обязанностей юридического лица и прав и обязанностей его участников. Признание независимого от его участников существования юридического лица стало основополагающим принципом права корпораций в Англии и США.

2. Другое направление обоснования правосубъектности коллективных образований характерно для теории реальности юридического лица, лежащей в основе различных «реалистических» концепций.

Органическая теория германского юриста XIX века Гирке рассматривала юридическое лицо как реально существующий субъект права, необходимый для нормального функционирования хозяйства, как некую союзную личность. Такая личность есть признанная государством деятельность человеческого союза, выступающего в виде единого целого, отличного от суммы соединенных в союзе лиц, являющегося субъектом прав и обязанностей. Она существует независимо от государства как социальная реальность, имеет свою волю и способность к действиям. Воля юридического лица отражает общий интерес всех входящих в союзную личность членов.

Органическая теория была использована для обоснования нормативно-явочного порядка возникновения юридических лиц и их общей правоспособности.

3. Из других концепций юридического лица можно выделить такие, как:

  •  теория «персонифицированной цели» Бринца;
  •  «реалистическая теория» Саллейля;
  •  концепция Йеринга.

Из советских ученых:

  •  «теория коллектива» А.В. Бенедиктова;
  •  «теория государства» С.И. Аскназия;
  •  «теория директора» Ю.К.Толстого;
  •  «теория персонифицированного имущества»;
  •  «теория социальных связей» и др.

Индивидуализация юридических лиц

Т.к. всякое юридическое лицо обладает определенной хозяйственной самостоятельностью и выступает в гражданском обороте от своего имени, оно должно быть определенным образом индивидуализировано, выявлено из массы всех других организаций. Индивидуализация юридического лица осуществляется путем определения его место нахождения и присвоения ему наименования.

Место нахождение юридического лица определяется местом его государственной регистрации. Конкретный юридический адрес указывается в уставе или учредительном договоре, и, как правило привязан к месту нахождения его постоянно действующего органа. Определение точного места нахождения юридического лица важно для правильного применения к нему актов местных органов власти, предъявления исков и др.

Другим способом индивидуализации юридического лица является присвоение ему наименования.

Наименование – юридического лица обязательно должно включать в себя указание на его организационно-правовую форму (АО, ООО). Все некоммерческие организации, а также некоторые коммерческие (унитарные предприятия) должны включать в свое название указание на характер деятельности.

Фирменное наименование могут иметь только коммерческие организации (п. 4 ст. 54 ГК РФ). Некоммерческие юридические лица должны иметь просто наименование (п. 1 ст. 54 ГК РФ). С этой точки зрения можно сказать, что фирменное наименование – это особый случай, разновидность категории «наименование». Фирменное наименование включает в себя указание на организационно-правовую форму.

Фирменное наименование имеет ту  особенность, что юридическое лицо приобретает индивидуальное название (ОАО «Шанс»). С точки зрения торгового права – фирма это имя, девиз под которым купец ведет свое предприятие. Фирма в конкурентной борьбе это престиж, доброе имя, позволяющее расширить рынок сбыта, это не идеальный, а реальный капитал.

Фирменное наименование подлежит регистрации, путем включения в  реестр юридических лиц, при их регистрации. После этого оно охраняется законом. Право на фирменное наименование неотчуждаемо. В случае использования наименования другими организациями или гражданами обладатель права на фирменное наименование может потребовать прекратить его незаконное использование, как это предусмотрено п. 4 ст. 54 ГК РФ.

В условиях рыночной экономики возможно предъявление не только иска о запрещении использования чужого наименования, но и иска о возмещении убытков, вызванных таким незаконным использованием наименования, например, когда наименование используется для выпуска продукции, не отвечающей по качественным признакам фирменной продукции.

Для некоммерческих организаций фирменного наименования не нужно, т.к. они не участвуют в профессиональном предпринимательском обороте. Однако,  у них должно быть свое наименование, включающее указание на организационно-правовую форму и характер деятельности (жилищно-строительный кооператив «Выбор»).

2. Правосубъектность юридического лица

Любой участник гражданского оборота – гражданин или организация должны обладать гражданской правоспособностью и дееспособностью. Обладает этими качествами и организация, признаваемая юридическим лицом.

Для прав, статуса юридического лица существенное значение имеет то обстоятельство, что, в отличии от граждан, правоспособность и дееспособность юридического лица возникают одновременно с момента его государственной регистрации. Поэтому иногда говорят о право - дееспособности юридического лица или просто о правоспособности юридического лица (ст. 49 ГК РФ).  

Правоспособность – это способность иметь гражданские права и нести обязанности.

В вопросе о том, какими правами обладает юридическое лицо, другими словами, в вопросе об объеме правоспособности, юридические лица отличаются от физических лиц по следующим позициям:

1.  Юридические лица не могут обладать правами физических лиц природного характера, связанными с полом, возрастом, семейными отношениями и т.п. однако они могут обладать такими личными правами как право на имя (наименование), деловую репутацию, честь, достоинство. Кроме того, хотя наследственное право не признает юридических лиц в качестве наследников по закону, они могут быть наследниками по завещанию.

2. Сфера правоспособности юридических лиц может быть ограничена нормативным актом. Что же касается физических лиц, то исходя из принципа равенства всех перед законом, их правоспособность в принципе не может быть ограничена.

Согласно ст. 49 ГК РФ отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, юридическое лицо вправе заниматься лишь на основании специального разрешения-лицензии. Это означает, что осуществление такой разрешенной законом деятельности требует предварительного согласия компетентного государственного органа. При отсутствии лицензии такая деятельность юридического лица будет признана незаконной и противоречащей его уставной (специальной) правоспособности даже при наличии упоминания о ней в уставе.

Если лицензируемая деятельность – одна из основных уставных задач юридического лица, то его регистрация может производиться одновременно с выдачей лицензии (как происходит, например, при открытии коммерческих банков). В иных случаях получение лицензии должно предшествовать регистрации устава или внесению в него условий об осуществлении такой деятельности. Иначе такая запись в уставе не будет иметь юридического значения.

Законодательство различает общую и специальную правоспособность юридического лица.

При общей правоспособности юридическое лицо вправе приобретать гражданские права и нести обязанности, как и лицо физическое, за исключением таких прав и обязанностей, необходимой предпосылкой которых являются естественные свойства человека.

При специальной правоспособности юридическое лицо вправе вступать лишь в такие правоотношения, которые необходимы для достижения указанный в законе или уставе целей.

Дееспособность – это способность собственными действиями приобретать права и осуществлять обязанности.

Вопрос о дееспособности юридических лиц должен рассматриваться с иной точки зрения, чем о дееспособности граждан – физических лиц. Если по отношению к физическим лицам самостоятельность их действий ставится в зависимость от возраста и состояния психического здоровья, то применительно к  юридическим лицам ставится вопрос, какие действия данных лиц, следует признавать в качестве действий собственно юридического лица.

Дееспособность юридического лица реализуется его органами. Орган юридического лица – это правовой термин, обозначающий лицо (единоличный орган) или группу лиц (коллегиальный орган) представляющий интересы юридического лица в отношениях с другими субъектами права без специальных на то уполномочий (без доверенности). В хозяйственных товариществах, обществах, в производственных кооперативах высшим органом является общее собрание  учредителей (участников). В соответствии со ст. 53 ГК РФ  именно через свои органы юридическое лицо приобретает гражданские права  и принимает на себя гражданские обязанности. Поэтому действия органа рассматриваются как действия самого юридического лица.

Юридическое лицо может иметь как один орган, так и несколько одновременно, причем они могут быть единоличными и коллегиальными. Органы юридического лица могут назначаться и избираться. П.4 ст. 114 ГК РФ – Органом  унитарного предприятия является руководитель, который назначается собственником.

Орган – это не самостоятельный субъект права, он является составной частью юридического лица, и все действия, совершенные в пределах его полномочий, рассматриваются как действия  юридического лица и порождают для юридического лица права и обязанности.

Гражданские права и обязанности для юридического лица могут приобретать его представители, действующие на основе доверенности, выдаваемой органами юридического лица.

Осуществление  приобретенных прав невозможно без целенаправленной деятельности всего коллектива работников организации. В той мере, в какой действия работников охватываются их служебными обязанностями, такие действия рассматриваются как действия самого юридического лица, за которые оно несет ответственность (ст.402 ГК РФ). Например, ошибочное введение медсестрой больному лекарства в смертельной дозе признается действиями юридического лица (больницы) и влечет его  гражданскую ответственность.

3. Классификация юридических лиц

В зависимости от целей деятельности всякое юридическое лицо относится к одной из двух категорий – коммерческих или некоммерческих ( ст.50 ГК РФ).

Коммерческими организациями признаются юридические лица, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.

Некоммерческими организациями являются организации, не преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. Юридические лица, которые относятся к некоммерческим организациям, могут быть созданы в форме потребительских кооперативов, общественных или религиозных организаций, финансируемых собственником, благотворительных и иных фондов, а также в других формах, предусмотренных законом. Такие юридические лица вправе заниматься предпринимательской деятельностью лишь постольку, поскольку это необходимо для их уставных целей.

Из смысла приведенных категорий видно, что коммерческая организация создается для занятия предпринимательской деятельностью. И в этом смысле представляет интерес определение понятия ''предпринимательская деятельность'', включенное в текст ГК РФ /ст.2/: предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от использования имущества, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

И еще на один важный момент следует обратить внимание, а именно: перечень форм некоммерческих организаций не исчерпывается текстом ГК (п. 3 ст. 50). Напротив, допускается возможность создания некоммерческих организаций и в иных формах, предусмотренных законом. Что же касается коммерческих организаций, то они могут функционировать только в тех формах, которые прямо указаны в ГК. Это связано с необходимостью обеспечить контроль за процессом создания и функционирования предпринимательских структур, что и отвечает мировой практике.

ГК допускает создание объединений коммерческих или некоммерческих организаций в форме ассоциаций или союзов. При этом следует отметить, что даже в том случае, если такого рода ассоциации и союзы учреждаются исключительно коммерческими организациями для координации их деятельности, а также представления общих имущественных интересов  и создаются по договору между ними, тем не менее указанные союзы или ассоциации относятся к некоммерческим организациям (ст.129 ГК РФ). Если же на ассоциацию (союз) ее участниками будет возложено ведение предпринимательской деятельности, эта ассоциация (союз) должна быть преобразована в хозяйственное общество или товарищество. Есть и другой путь: для осуществления предпринимательской деятельности ассоциация (союз) вправе создать хозяйственное общество или выступить в качестве его участника.

В рыночной экономике наиболее распространенной формой предпринимательства являются хозяйственные (торговые) общества и товарищества. Поэтому именно они открывают перечень коммерческих организаций, установленных ГК РФ.

ГК четко определил товарищества как объединения лиц (требующие непосредственного участия учредителей в их деятельности) и общества, как объединения капиталов (не требующие такого участия, но предполагающие в силу этого обстоятельства наличие специальных органов управления, предусмотренных уставом). Соответственно этому для товариществ не требуется наличия устава как учредительного документа (достаточно учредительного договора, а их складочный капитал не требует минимального размера, поскольку участники обычно несут и дополнительную ответственность по долгам товарищества всем своим имуществом.

К числу хозяйственных товариществ относятся полные товарищества и товарищества на вере (коммандитные товарищества).

Для общества (в отличии от товариществ) необходим устав, а их уставный капитал должен быть не менее определенного специальным законом минимума, поскольку участники общества не отвечают по его долгам, а несут лишь риск утраты своих вкладов. Хозяйственные общества включают в себя: общества с ограниченной ответственность., общества с дополнительной ответственностью, акционерные общества.

Все общества и товарищества являются едиными и единственными собственниками своего имущества как юридические лица – самостоятельные субъекты права.

Производственный кооператив является результатом добровольного соглашения его участников. Он представляет собой объединение и капиталов и лиц.

Унитарное предприятие является единственным среди коммерческих организаций не являющейся собственником  имущества, закрепленного за ним на ограниченных вещных права.

4. Образование юридического лица

До сравнительно недавнего времени наше законодательство исходило из того, что юридическое лицо не может возникнуть помимо воли государства; для его создания необходимо участие государства. И в зависимости от формы такого участия различались три порядка возникновения юридических лиц. – распорядительный, разрешительный и нормативно-явочный. Это деление производится в зависимости от функции органа, на который возложена ответственность за создание юридических лиц.

При распорядительном порядке юридическое лицо образуется в силу прямого распоряжения органа государственной власти или управления, т.е. государство само распоряжением своего компетентного органа создает юридическое лицо. В распорядительном порядке образовывались все государственные  юридические лица, предприятия и учреждения кооперативных и общественных организаций и их объединений.

При разрешительном порядке инициатива создания нового юридического лица принадлежит учредителям – гражданам или юридическим лицам. Участие органов государства в создании данного юридического лица происходит в форме дачи разрешения на его организацию. При этом признаком разрешительного порядка является проверка  ответственным органом, целесообразности создания юридического лица. На нем лежит и обязанность установления законности его образования.

В разрешительном порядке возникали добровольные спортивные, научные и иные общества, жилищные и дачно-строительные кооперативы, некоторые организации потребительской кооперации.

Иногда государство передает право дачи разрешения на создание юридического лица определенным общественным организациям. Так, организации профессиональных союзов возникают с разрешения вышестоящих профсоюзных органов. Этот порядок тоже называется разрешительным, но только разрешение здесь исходит не от государства.

Сущность нормативно-явочного порядка отражена в его названии: определенные виды юридических лиц, в случаях, предусмотренных нормой права, возникают в явочном порядке, т.е. для их возникновения не требуется ни распоряжения, ни разрешения органов государства. Такое разрешение в отношении юридических лиц данного вида заранее дано в норме права, и поэтому они могут быть свободно образованы учредителями – гражданами или организациями. Соответствующий государственный орган компетентен лишь проверить, соответствует ли вновь образованное юридическое лицо установленным нормами права требованиям и соблюден ли порядок его организации. Такой порядок образования юридического лица наиболее распространен и в России и за рубежом.

Работа по созданию юридического лица организуется и проводится учредителями. Ими могут быть физические и юридические лица. Правовой основой деятельности любого юридического лица, наряду с законодательством, являются учредительные документы (ст. 52, 114, 115 ГК РФ). ГК РФ прямо перечисляет виды учредительных документов юридических лиц. И их возможные комбинации.

К учредительным документам относятся:

1. устав;

2. учредительный договор;

3. положение.

Одни юридические лица действуют на основании устава (акционерные общества), другим необходимы как устав, так и учредительный договор (общества с ограниченной ответственностью), третьим, только учредительный договор (хозяйственные товарищества), а большинство некоммерческих организаций действуют на основании типового положения.

Учредительный договор заключается участниками юридического лица. П. 2 ст.52 ГК РФ определяет, что в учредительном договоре его участники (учредители) взаимно обязываются в установленном законом порядке создать новое юридическое лицо, определяют порядок совместной деятельности по его созданию, условия передачи ему своего имущества и участия в его деятельности.

По своей сути учредительный договор является самостоятельной разновидностью гражданско-правового договора. Учредительный договор требуется в тех случаях, когда устав юридического лица не позволяет решить ряд существенно важных вопросов, связанных с его созданием и функционированием, а также касающихся взаимоотношений учредителей.

При образовании полного товарищества учредительный договор вообще заменяет устав, поскольку надобности в уставе не возникает (в частности и потому, что любой из участников полного товарищества действует в имущественных отношениях от имени товарищества и отсутствует необходимость в создании специальных органов данной организации).

Учредительный договор также требуется при создании обществ с ограниченной и дополнительной  ответственностью.

Кроме того, он может использоваться и при создании некоторых  некоммерческих юридических лиц, например, благотворительных  и иных фондов.

Соответственно различаются и разновидности учредительного договора. В частности, учредительный договор, выполняющий функции единственного учредительного документа, отличается от учредительного договора, действующего одновременно с уставом юридического лица. Нельзя путать учредительный договор с договором о совместной деятельности, который утрачивает силу, после регистрации образованного на его основе юридического лица.

В учредительном договоре участники, прежде всего, закрепляют свое  волеизъявление на создание юридического лица и определяют порядок совместной деятельности по его созданию.

Договором определяются условия передачи учредителями в собственность юридического лица своего вклада. При этом для каждого учредителя необходимо определить не только размер,  но и срок и порядок внесения его вклада. Также в нем определяется конкретный порядок распределения прибылей и убытков (пропорционально их долям в уставном капитале или  иным согласованным ими способом), а также конкретный размер отчислений в резервный и другие фонды создаваемого юридического лица.

В договоре решается вопрос о количестве голосов каждого участника (пропорционально размеру вклада или в ином согласованном участниками размере), о постоянном или срочном характере полномочий их представителей на общем собрании организации и др.

Учредительный договор вступает в силу с момента подписания его всеми учредителями. Его последующая государственная регистрация имеет юридическое значение не для действительности самого договора, а для возникновения соответствующего юридического лица, ибо он играет роль учредительного документа. Следовательно, уже до момента регистрации учредительных документов юридического лица, участники  учредительного договора могут быть взаимно обязаны к совершению определенных, согласованных ими действий.

Устав разрабатывается в случаях, предусмотренных законом.  Речь идет о государственных и муниципальных предприятиях, обществах с ограниченной и дополнительной ответственность, акционерных обществах и др. Для хозяйственных товарищества устав не является учредительным документом, он практически не нужен. Можно ограничится договором.

В условиях рыночных отношений каждое юридическое лицо имеет свои особенности, и эти особенности в уставе должны быть отражены. Чем подробнее устав, тем более чем более четко определены условия деятельности его органов, права его трудового коллектива, тем проще работать, меньше конфликтов в будущем.

Что должен содержать устав? Прежде всего, наименование юридического лица. В уставе обязательно должна быть указана организационно-правовая форма юридического лица – государственное, муниципальное предприятие, акционерное общество и т.п.

В уставе необходимо указать и место нахождения юридического лица, которое определяется местом его государственной регистрации. Для некоммерческих организаций и унитарных предприятий предъявляется дополнительное требование на указание предмета и целей деятельности.

Предмет и цели деятельности коммерческой организации  могут быть предусмотрены  учредительными документами, и в случаях , когда по закону это не является обязательным.

В уставе необходимо зафиксировать систему управления юридическим лицом. Для каждой организационно-правовой формы эта система специфична, хотя и допускаются различные ее вариации. Для АО система управления включает – общее собрание акционеров, Совет директоров, правление. Но может быть и иная структура, а именно – общее собрание и совет директоров. Все зависит от масштабов деятельности АО, от количества акционеров и т.п. для государственных и муниципальных унитарных предприятий – это единоличный руководитель, назначаемый собственником.

Т.о. органы управления юридического лица могут быть:

  •  волеобразующими и исполнительными;
  •  единоличными и коллегиальными;
  •  выборными и назначаемыми.   

Создание юридического лица определяется моментом его государственной регистрации. Государственную регистрацию юридического лица осуществляют налоговые органы. Данные о государственной регистрации заносятся в единый государственный реестр юридических лиц.

5. Прекращение деятельности юридических лиц

Следует различать добровольный, принудительный и распорядительный способы прекращения деятельности юридических лиц.

Добровольный способ прекращения состоит в том, что деятельность юридического лица прекращается по решению его учредителей (участников), либо уполномоченного ими органа юридического лица.

Распорядительный способ прекращения юридических лиц применяется в отношении казенных предприятий. Он состоит в том, что деятельность юридического лица прекращается на основании распоряжения компетентного органа, того же самого, по распоряжению которого юридическое лицо было образовано (п. 6 ст. 115 ГК РФ. Унитарное предприятие может быть реорганизовано или ликвидировано по решению Правительства РФ).

Принудительный способ прекращения  применяется,  как правило, в тех случаях, когда юридическое лицо ликвидируется вследствие его несостоятельности либо вследствие того, что оно в ходе осуществления своей деятельности вышло за рамки, установленные уставом или положением, либо действует в противоречии с интересами государства.

Прекращение деятельности организации происходит в результате ее реорганизации (кроме выделения) или ликвидации и носит окончательный характер (прекращение правоспособности).

Если при реорганизации все права и обязанности организации переходят к иным субъектам права (происходит универсальное правопреемство), то при ее ликвидации прекращение деятельности происходит без такого перехода.

Реорганизация юридического лица

Способы реорганизации юридических лиц:

1) Слияние нескольких организаций в одну новую;

2) Разделение организации на несколько новых;

3) Присоединение одной организации к другой;

4) Выделение организации из состава другой;

5) Преобразование одной организации в другую, т.е. смена организационно-правовой формы.

Реорганизация проводится, как правило, добровольно по решению высшего органа управления организацией. Однако закон допускает при определенных условиях необходимость вмешательства компетентных государственных органов в реорганизацию коммерческих организаций. Так, антимонопольному органу предоставлено право:

1) Запрещать слияние, присоединение и преобразование юридических лиц, если новый хозяйствующий субъект займет на рынке доминирующее положение;

2) Требовать принудительного разделения (выделения) хозяйствующих субъектов, занимающих на рынке доминирующее положение, если их деятельность существенно ограничивает конкуренцию. При невыполнении такого требования в срок суд назначает внешнего управляющего, который и проводит реорганизацию.

Поскольку реорганизация существенно затрагивает интересы кредиторов юридического лица, обязательным ее условием является предварительное уведомление кредиторов, которые вправе требовать от него прекращения или досрочного исполнения обязательств и возмещения убытков.

В зависимости от способа реорганизации она оформляется либо передаточным актом (при слиянии, присоединении, преобразовании), либо разделительным балансом (при разделении, выделении). Реорганизация считается законченной в момент государственной регистрации вновь созданных юридических; лиц (при присоединении — в момент исключения присоединенного юридического лица из реестра).

Ликвидация юридического лица

Ликвидация — способ прекращения деятельности юридического лица без перехода его прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

Ликвидация может проводиться как добровольно, так и принудительно.

В добровольном порядке юридическое лицо ликвидируется решением его компетентного органа (как правило, это общее собрание участников) в случаях:

  •  достижения целей своего создания;
  •  истечения срока своей деятельности;
  •  совместного с кредиторами признания» лица несостоятельным и др.

В принудительном порядке юридическое лицо ликвидируется решением суда по иску компетентного государственного органа в случаях:

  •  осуществления им деятельности без соответствующей лицензии либо прямо запрещенной законом;
  •  неоднократного или грубого нарушения им законодательства;
  •  в иных случаях, предусмотренных ГК РФ.

Порядок ликвидации юридического лица.

1) Орган, принявший решение о ликвидации:

  •  сообщает регистрирующему органу о принятии решения для помещения соответствующей информации в реестр юридических лиц;
  •  определяет порядок и сроки ликвидации;
  •  назначает ликвидатора (ликвидационную комиссию), к которому с этого момента переходят полномочия органа управления юридического лица.

2) Ликвидатор:

  •  публикует в прессе сообщение о ликвидации, порядке и сроке заявления претензий кредиторами (не менее 2 месяцев), выявляет всех кредиторов и уведомляет их о ликвидации;
  •  взыскивает дебиторскую задолженность;
  •  оценивает кредиторскую задолженность и принимает решение об удовлетворении (отклонении) требований, составляет промежуточный ликвидационный баланс (актив – имущество, пассив – подлежащие удовлетворению требования);
  •  удовлетворяет законные требования в установленной законом очередности;
  •  после погашения кредиторской задолженности составляет окончательный ликвидационный баланс;
  •  распределяет оставшееся имущество между участниками, если иное не следует из закона или учредительных документов юридического лица.

3) Все документы, оформляющие ликвидацию, передаются регистрирующему органу, который вносит соответствующую запись в государственный реестр юридических лиц. С этого момента деятельность юридического лица считается прекращенной.

Особенности ликвидации юридического лица в случае его несостоятельности установлены специальным законодательством о банкротстве.

Тема

Объекты гражданских правоотношений.

Понятие и виды объектов гражданских правоотношений.

Понятие «объект права» употребляется в двух смыслах:

- применительно к праву в объективном смысле. Как совокупности правовых норм. Считается, что объектом права в объективном смысле являются общественные отношения, регулируемые правом.

- применительно к праву в субъективном смысле.

Объекты субъективных гражданских прав являются одновременно и объектами гражданских правоотношений. Объектами субъективных гражданских прав  являются предметы материального мира и нематериальные блага. Именно по поводу этих предметов и благ и возникают гражданские правоотношения.

Круг их весьма широк (ст. 128 ГК РФ). К объектам гражданских правоотношений относятся вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество окружающего нас мира.

Ими являются как продукты человеческого труда, так и предметы, в том числе имущественные права; работы и услуги; информация, результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные прав на них (интеллектуальная собственность); нематериальные блага.

Вещи  и их юридическая классификация.

Среди объектов гражданских правоотношений особое место  принадлежит вещам.

Вещи – это материальные предметы созданные самой природой – земля, полезные ископаемые, растения. Важнейший признак вещей, благодаря которому они становятся объектами гражданских правоотношений заключается в их способности удовлетворять те или иные потребности людей. Предметы, не обладающие полезными свойствами, а также предметы, недоступные людям на данном этапе развития человеческой цивилизации /например, космические тела/ объектами гражданско-правовых отношений не выступают.

Следует подчеркнуть, что юридическое понимание вещей не совпадает с обыденным представлением о них. С точки зрения действующего законодательства, вещами признаются не только традиционные предметы быта, средства производства, но и живые существа (животные), сложные материальные объекты (железные дороги), жидкие и газообразные вещества (вода и газ в резервуарах, трубопроводах).

Т.о.  под вещами наука гражданского права понимает данные природой и созданные человеком ценности материального мира, выступающие в качестве объектов гражданских прав.

Классификация вещей осуществляется по различным критериям. Цель такой классификации – вводить в случае необходимости специальные правовые режимы того или иного имущества, определять объем и содержание прав и обязанностей участников гражданских правоотношений.

Вещи как предмет гражданского оборота классифицируются (ст.129 ГК РФ):

  1.  изъятые из гражданского оборота;
  2.  ограниченные в обороте;
  3.  не ограниченные в обороте.

       Деление вещей на движимые и недвижимые основано на естественных свойствах объектов гражданских прав. Как правило недвижимые вещи постоянно находятся в одном и том же месте, обладают индивидуальными признаками и являются незаменимыми. (130 ГК РФ).

Право на недвижимость всегда надо регистрировать, а движимое – лишь в случаях, прямо указанных в законе.

Пример: постановлением Правительства РФ от 12 августа 1994 г. ''О государственной регистрации автомототранспортных средств и других видов самоходной техники на территории РФ''.

Отличаются и нормы, предусматривающие порядок возникновения права собственности на вновь созданную недвижимость – и движимость. Сравните ст. 219 и 220 ГК РФ.

Государственные и муниципальные унитарные предприятия наделены разным объемом прав на принадлежащее им движимое и недвижимое имущество (см. ст. 295 ГК РФ).

Особым объектом недвижимости является предприятие (ст.132 ГК РФ) но этот термин ГК употребляет и применительно к субъектам права (см. ст. 113-115 ГК РФ).

Делимые и неделимые  вещи (ст.133 ГК РФ).

Делимость приобретает правовое значение главным образом применительно к разделу общей собственности (ст. 252 ГК РФ). Специальные правила регулируют раздел имущества крестьянского (фермерского) хозяйства – ст. 258 ГК РФ.

Сложные вещи – это вещи образующие единое целое, предполагаемые к использованию по общему назначению. Они рассматриваются как одна вещь (ст.134 ГК РФ) .

Главная вещь и принадлежность. Принадлежность – это вещь, предназначенная для обслуживания другой, главной вещи, связанная с ней общим назначением. Ее судьба следует судьбе главной вещи., если договором не предусмотрено иное (ст. 135 ГК РФ).

Вещи индивидуально-определенные и определенные родовыми признаками. Они являются объектами разных договоров. Индивидуально определенная вещь юридически незаменима, ее гибель,  освобождает сторону договора от исполнения обязательства о передачи (ст. 398 ГК РФ). Сравните ст. 807 и 622 ГК РФ.

Плоды, продукция и доходы (ст. 136 ГК РФ). Все три объекта представляют собой приращения основной вещи. Речь идет о приращении либо органическом /урожай, приплод животных/, либо техническом /производимая предприятием продукция/, либо экономическом /доходы, полученные от осуществления соответствующей деятельности, в т.ч. проценты от пользования чужими средствами. Ст. 136 ГК РФ имеет ввиду так называемые отделимые плоды, а точнее – ''отделенные плоды'', поскольку плоды неотделенные /яблоки на деревьях/ принадлежат собственнику вещи. По этой причине нормы ст. 136 ГК РФ вступают в действие лишь с момента ''отделения плодов''. Например, абз. 2 п.1 ст.340 ГК РФ.

Животные (ст. 137 ГК РФ). Это объект впервые выделен в ГК РФ. Законодатель, в данном случае руководствовался необходимостью:

  1.  ввести в гражданский оборот животных, учитывая, что они все чаще становятся предметом гражданско-правовых сделок (купли-продажи, мены и т.п.)
  2.  обеспечить гуманное отношение к животным со стороны их собственников или лиц, имеющих на них другое вещное право.

Судя по содержанию ст. 137, она имеет в виду домашних или, по крайней мере, одомашненных животных. Соответственно ее нормы не распространяются на животных, которые находятся в состоянии естественной свободы. Последние представляют собой, как правило, ''ничейную вещь'' и, если это не противоречит действующим правовым нормам, могут стать объектом права собственности со стороны любого, кто их поймает. Такой вывод можно сделать из ст. 221 ГК РФ.

Ст. 137 ГК содержит 2 нормы: одна из них  распространяет на животных те же правила, которые действуют по отношении. Ко всем другим объектам права /если иное не предусмотрено законом или договором/; вторая запрещает жестокое обращение с животным. Под жестоким обращением понимается обращение, противное принципам гуманности.

Ч. 2 ст. 137 ГК РФ подразумевает под объектом регулирования поведение ''при осуществлении прав''. Имеется в виду, что указанная норма относится к тем, кто обладает законным правом по отношению к животным, т.е. является их собственником или законным владельцем.

Из содержащегося в ч. 2 ст. 137 ГК РФ положения вытекает и то, что нарушение содержащегося в нем требования, относительно порядка обращения с животными, должно рассматриваться как злоупотребление правом. И соответственно влечь последствия, указанные в п.2 ст.10 ГК РФ, т.е. возможность отказать собственнику или законному владельцу в защите принадлежащего ему права. Типичный пример – отклонение судом иска собственника, направленного на отобрание животного, находящегося в незаконном владении другого лица.

Тема «Общие положения о праве собственности»

1. Понятие собственности и права собственности

Собственность принадлежит к числу таких понятий, вокруг которых на протяжении многих веков скрещиваются лучшие умы человечества. Однако борьбой в теоретическом плане дело не ограничивается. Социальные потрясения, от которых содрогается мир, нередко имеют в числе главных причин попытку изменить сложившиеся отношения собственности.

Одним из основных источников появления материальных благ, необходимых для существования человека, является процесс общественного производства. Поскольку общественное производство предполагает разделение труда, работники вступают между собой в определенные общественные отношения производственного характера.

Таким образом, собственность отношение лица к принадлежащей ему вещи как к своей, которое выражается во владении, пользовании и распоряжении ею, а также в устранении вмешательства всех третьих лиц в сферу власти собственника. Собственность – это экономическая категория.

Право собственности понимают в объективном и субъективном смыслах. Право собственности в субъективном смысле — закрепленная за собственником юридически обеспеченная возможность владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом по своему усмотрению путем совершения в отношении этого имущества любых действий, не противоречащих законодательству и не нарушающих права и законные интересы других лиц, а также возможность устранять вмешательство всех третьих лиц в сферу своего хозяйственного господства.

Право собственности в объективном смысле (как правовой институт) — система правовых норм, регулирующих отношения по владению, пользованию и распоряжению собственником принадлежащей ему вещью, а также по устранению вмешательства всех третьих лиц в сферу его хозяйственного господства.

Владение — фактическое обладание вещью, под которым понимается прежде всего субъективное право на защиту объекта собственности от посягательств третьих лиц.

Пользование – извлечение из вещи полезных свойств путем ее потребления (в производственных или бытовых целях).

Распоряжение — совершение в отношении объекта собственности действий, определяющих его судьбу (отчуждение, сдача внаем, залог и т. д. вплоть от уничтожения).

Власть собственника над вещью не безгранична. Действия собственника в отношении вещи могут быть любыми, но не противоречащими законодательству. Он обязан при осуществлении своих прав:

  •  принимать меры, предотвращающие ущерб жизни и здоровью граждан и окружающей среде;
  •  воздерживаться от поведения, приносящего беспокойство его соседям и другим лицам;
  •  воздерживаться от действий, совершаемых исключительно с намерением причинить другим лицам вред;
  •  в определенных законом случаях допускать ограниченное пользование его имуществом другими лицами.

В ряде случаев собственник может быть лишен всех трех правомочий по владению, пользованию и распоряжению имуществом (арест имущества). Это не означает автоматического прекращения права собственности: собственник либо будет восстановлен в своих правах, либо его право будет прекращено по основаниям, предусмотренным законом.

В ряде случаев право собственности может быть ограничено. Следует иметь в виду, что такие ограничения могут вводиться только федеральными законами и лишь в той мере, в какой это необходимо для защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Ограничения, содержащиеся в иных правовых актах, незаконны (за исключением тех, которые еще не урегулированы федеральными законами).

В договоре между собственником и лицом, осуществляющим владение, пользование или распоряжение его имуществом, могут быть предусмотрены частные ограничения действия собственника (например, договор аренды ограничивает полномочия собственника по владению и пользованию имуществом). В этом случае они возникают по воле самого собственника, который не вправе их нарушать в дальнейшем.

Формы права собственности:

  •  частная собственность граждан и юридических лиц;
  •  государственная собственность Российской Федерации и ее субъектов;
  •  муниципальная собственность городов, районов и других поселений.

2. Субъекты права собственности

Субъектами права частной собственности являются граждане и юридические лица.

В собственности граждан может находиться любое имущество без ограничения его количества, за исключением отдельных видов имущества, которое в соответствии с законом не может принадлежать им.

Граждане как субъекты права собственности могут выступать в гражданском обороте на различных правовых основаниях. Это может быть домохозяйка, наемный работник, индивидуальный предприниматель без образования юридического лица, учредитель хозяйственного общества, товарищества либо производственного кооператива. Участие гражданина как собственника в товарном обороте можно подразделить на две группы.

В первом случае, участие гражданина в качестве собственника не требует государственной регистрации (работа по трудовому договору, изготовление вещей для внутреннего, семейного потребления, производство сельскохозяйственной продукции в подсобном хозяйстве). Выступление гражданина в качестве собственника в гражданском обороте требует государственной регистрации, если он занимается предпринимательской деятельностью без образования юридического лица либо своим имуществом участвует в деятельности юридических лиц.

Коммерческие и некоммерческие организации, кроме учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, являются собственниками имущества, переданного им в качестве вкладов их учредителями либо приобретенного в процессе хозяйственной деятельности.

Субъектом права федеральной государственной собственности является Российская Федерация в целом.

Субъектами права государственной собственности субъекта Российской Федерации выступают республики в составе РФ, края, области, автономная область, автономные округа, города Москва и Санкт-Петербург.

В соответствии со ст. 125 ГК от имени Российской Федерации и субъектов РФ могут своими действиями приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и обязанности, выступать в суде органы государственной власти в пределах их компетенции.

Субъектами права муниципальной собственности выступают городские, сельские поселения, а также другие муниципальные образования. От имени муниципальных образований осуществлять права собственника могут органы местного самоуправления в пределах их компетенции.

Субъектами права общей собственности могут быть граждане, юридические лица, государственные и муниципальные образования в любых сочетаниях. Они могут по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться находящимся в их собственности имуществом. Однако правомочия владения, пользования и распоряжения субъекты права общей собственности осуществляют сообща.

Общей собственностью называется принадлежность обособленных объектов материального мира двум и более лицам. Общая собственность предполагает два обязательных условия:

а) наличие одной вещи как объекта права;

б) нескольких субъектов того же права.

Объектом права общей собственности могут быть как индивидуально-определенные вещи, так и совокупность вещей, образующих единство (например, крестьянское хозяйство как имущественный комплекс, имущество, входящее в наследственную массу, и т. д.). Виды общей собственности.

Имущество может находиться в обшей собственности с определением доли каждого из собственников в праве собственности (долевая собственность) или без определения таких долей (совместная собственность).

Совместная собственность может иметь место только в случаях, прямо предусмотренных законом. Совместная собственность имеет место у супругов, если иное не предусмотрено брачным договором, членов крестьянского (фермерского) хозяйства, в результате приватизации жилого помещения и земельных участков.

Участники совместной собственности сообща владеют и пользуются общим имуществом независимо от размера вклада каждого из них в создание общего имущества. По взаимному согласию участники совместной собственности могут раздельно владеть и пользоваться общим имуществом. Несоразмерность имущества при раздельном владении и пользовании вкладу собственника в его создание не дает права другим сособственникам требовать компенсации.

При совершении сделок по распоряжению имуществом, находящимся в совместной собственности, предполагается, что она осуществлена с согласия всех ее участников. Совершенная одним из участников совместной собственности сделка по отчуждению имущества может быть признана недействительной, если приобретатель знал либо заведомо должен был знать о том, что остальные сособственники были против этой сделки.

По соглашению участников совместной собственности, а при недостижении согласия — по решению суда может быть установлена долевая собственность этих лиц на общее имущество. При разделе общего имущества между участниками совместной собственности их доли признаются равными, если иное не предусмотрено соглашением сторон.

Определение долей в праве общей собственности. Общая собственность граждан на имущество является долевой за исключением случаев, когда законом предусмотрено образование совместной собственности. В соответствии с действующим гражданским законодательством (п. 2 ст. 244 ГК) под долей собственников в общей собственности понимается арифметически выраженная доля в субъективном праве собственности на все общее имущество. Выражение «доля в праве» не может пониматься в смысле материальной доли вещи, так как ее нельзя указать. Нельзя считать общую собственность как совокупность долей самого права собственности. В действительности право собственности одно само по себе и принадлежит нераздельно всем субъектам. Оно распространяется на всю вещь.

Доли участников долевой собственности могут быть установлены законом либо соглашением всех сособственников. Если в соглашении участников общей долевой собственности не указаны размеры долей, то они считаются равными.

Владение и пользование имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляется по соглашению всех ее участников, а при возражении хотя бы одного из них — в порядке, установленном судом. Участник общей долевой собственности вправе владеть и пользоваться не только всем имуществом как единым целым, но и его отдельной частью, которая должна быть соразмерна его доле. При отсутствии у собственника возможности владения и пользования частью имущества, находящегося в обшей долевой собственности, он вправе потребовать компенсации от других участников, владеющих и пользующихся этим имуществом.

Плоды, продукция и доходы, полученные от использования имущества, находящегося в общей долевой собственности, поступают в состав общего имущества и распределяются в последующем среди его участников соразмерно их долям, если иное не предусмотрено соглашением.

В процессе использования имущества, находящегося в общей долевой собственности, его участники могут за свой счет производить отделимые и неотделимые улучшения этого имущества. В связи с этим сособственниками может быть установлен порядок изменения долей в случае его приращения. При отсутствии такого соглашения отделимые улучшения переходят в собственность того лица, который их произвел. Осуществление неотделимых улучшений предоставляет право сособственнику на соразмерное увеличение своей доли в праве на общее имущество.

При отчуждении (продаже, мене) доли в праве общей собственности одним участником постороннему лицу остальные сособственники имеют преимущественное право на ее покупку. При прочих равных условиях участники долевой собственности могут выкупить долю по цене не ниже предлагаемой продавцом третьему лицу. Это позволяет согласовать интересы продавца доли и остальных участников долевой собственности.

3. Основания приобретения и прекращения права собственности

Основанием для возникновения права собственности являются определенные юридические факты. Основания делятся на первоначальные и производные. Такое разграничение наука устанавливает по критерию правопреемства, с наличием или отсутствием которого закон связывает определенные последствия.

К первоначальным основаниям относятся:

1) Приобретение права собственности на вновь изготовленную вещь, т. е. на вещь, которой раньше не было. Право собственности на такую вещь возникает у лица, изготовившего ее для себя из своего материала.

Право собственности на вновь созданную недвижимость возникает с момента ее государственной регистрации. До этого момента застройщику принадлежит право собственности на комплекс имущества, включающего использованные материалы.

2) Переработка (спецификация), когда вещь создается из материала одного лица трудом другого лица. Право собственности на такую вещь приобретает собственник материала, если иное не предусмотрено договором. При отсутствии договора собственником новой вещи может стать и ее переработчик (спецификатор) при одновременном наличии трех условий:

  •  стоимость труда существенно превышает стоимость материала;
  •  переработчик не знал, что использует чужой материал (добросовестность спецификатора);
  •  переработчик осуществлял переработку в бытовых, а не в коммерческих целях.

Лицо, ставшее собственником вещи, обязано возместить другому стоимость им утраченного — затраченный труд либо стоимость материала (в т.ч. и при отсутствии между ними договора). В случае недобросовестности спецификатора он обязан вернуть взамен утраченных материалов их собственнику не только изготовленную вещь, но и возместить причиненных убытки.

3) Обращение в собственность общедоступных вещей (сбор ягод, лов рыбы, охота), если она допускается в соответствии с законом, общим разрешением собственника или местным обычаем.

4) Приобретение права собственности на бесхозяйное имущество, т. е. вещь, не имеющую собственника либо собственник которой от нее отказался или неизвестен. Порядок такого приобретения различен для движимого и недвижимого имущества.

Недвижимое имущество ставится на учет в органе его государственной регистрации и в течение 1 года может быть принято оставившим ее собственником или перейти к ее давностному владельцу. По истечении 1 года оно может быть признано судом муниципальной собственностью по иску соответствующего органа местного самоуправления.

Движимое имущество, брошенное его собственником, поступает в собственность его нового владельца, если оно признано судом бесхозяйным. Малоценные вещи (стоимостью менее 5 минимальных зарплат) и отходы признаются собственностью владельца недвижимости, на которой они находятся, и без решения суда, если он приступил к их использованию или совершил иные конклюдентные действия.

5) Приобретение права собственности на находку – вещь, выбывшую из владения собственника помимо его воли и впоследствии обнаруженную другим лицом. Нашедший утерянную вещь приобретает на нее право собственности (а при его отказе она поступает в муниципальную собственность) при наличии следующих условий:

  •  лицо, потерявшее вещь, не установлено либо неизвестно место его пребывания;
  •  лицо, нашедшее вещь, обратилось с заявлением об этом в милицию или в орган местного самоуправления;
  •  с момента заявления о находке прошло 6 месяцев. Особенности правоотношений при действиях с находкой:
  •  если вещь найдена в помещении или на транспорте, она подлежит передаче их представителю, который приобретает права и несет обязанности лица, нашедшего вещь;
  •  нашедший вещь отвечает за ее утрату или повреждение лишь в случае грубой неосторожности и в пределах ее стоимости;
  •  скоропортящаяся вещь может быть реализована нашедшим с возвратом выручки от продажи потерявшему вещь лицу;
  •  лицо, нашедшее вещь, но не ставшее ее собственником, вправе требовать возмещения расходов по ее хранению, сдаче, реализации, по обнаружению лица, управомоченного ее получить, а также на вознаграждение от этого лица за находку в размере до 20 процентов стоимости вещи (если оно не пыталось ее утаить).

6) Приобретение права собственности на безнадзорных животных близко к правилам о находке, но имеет некоторые особенности, связанные с тем, что домашние животные являются особыми объектами права, требующими постоянного ухода и гуманного отношения:

  •  лицо, содержащее животное, отвечает за его гибель или порчу при любой форме вины;
  •  лицо, содержавшее животное, вправе требовать возмещения расходов по его содержанию, с зачетом выгод от его использования (молоко, яйца и т. д.);
  •  после перехода права собственности на животное к новому хозяину старый хозяин может требовать возврата животных, если:
  •  они сохранили к нему привязанность либо
  •  они содержатся ненадлежащим образом.

7) Приобретение права собственности на клад — намеренно скрытые ценности, собственник которых не может быть установлен или в силу закона утратил на них право. Особенности юридической судьбы клада:

  •  если клад не является памятником истории или культуры, он полностью поступает в собственность лица, на территории которого он обнаружен, и лица, нашедшего клад (в равных долях или по соглашению между ними);
  •  если клад является памятником истории или культуры, он поступает в собственность государства, а указанные лица имеют право на вознаграждение в размере 50 процентов стоимости клада (в равных долях или по соглашению между ними).

Лицо, обнаружившее клад в чужом имуществе, не имеет права на долю в общей собственности на клад, если оно производило раскопки без согласия собственника этого имущества, либо такие раскопки, специально направленные на обнаружение клада, входили в круг его трудовых или служебных обязанностей (размер вознаграждения в этом случае определяется трудовым договором или соглашением сторон).

8) Приобретательская давность — приобретение права собственности на имущество лицом, добросовестно, открыто и непрерывно владеющим им в течение 5 лет (на недвижимое имущество — 15 лет).

Условия приобретательской давности:

  •  истечение установленного срока давности владения (особенности: срок начинается не ранее истечения срока исковой давности по виндикационному иску собственника имущества; в срок засчитываются периоды добросовестного владения имуществом предыдущими владельцами);
  •  владение должно быть добросовестным -- владелец не знал и не должен был знать о его незаконности, т. е. об отсутствии у него права собственности на вещь;
  •  владение должно быть открытым, без утайки, иначе возникают сомнения в добросовестности владельца;
  •  владение должно быть непрерывным: течение Давностного срока прерывается предъявлением к нему собственником виндикационного иска либо совершением владельцем действий, свидетельствующих о Признании им права собственности на вещь за другим лицом.

До приобретения права собственности закон защищает права владельца от посягательств иных нетитульных владельцев. В этом случае непрерывность владения сохраняется.

9) Приобретение права собственности на самовольную постройку — недвижимость, созданную на земельном участке, не отведенном для этих целей, либо созданную без необходимых разрешений или с существенным нарушением градостроительных норм и правил.

Лицо, осуществившее постройку, не приобретает Право собственности на нее до тех пор, пока не получит право на отвод участка под постройку от владельца участка в установленном порядке. В противном случае самовольная постройка подлежит сносу за счет застройщика.

Если суд при разрешении спора между ними признает право собственности на недвижимость за владельцем участка, тот возмещает застройщику расходы на постройку. Если сохранение постройки нарушает права других лиц или создает угрозу жизни и здоровью граждан, то право собственности не может быть признано ни за кем из указанных лиц.

Производные основания приобретения права собственности (связаны с переходом права собственности на объект от одного лица к другому) одновременно являются и способами прекращения права собственности на объект у первоначального собственника:

1) Национализация — обращение в государственную собственность имущества, находящегося в частной собственности граждан и юридических лиц.

Национализация проводится на основании закона с возмещением государством собственнику стоимости этого имущества и других убытков. Споры о возмещении убытков разрешаются судом.

2) Приватизация — переход имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, в частную собственность физических и юридических лиц на основании специального закона.

3) Реквизиция — обращение имущества физических и юридических лиц в собственность государства при возникновении чрезвычайных обстоятельств в интересах общества по решению государственных органов на возмездной основе. Оценка возмещения может быть оспорена в суде.

При прекращении чрезвычайных обстоятельств бывший собственник вправе требовать через суд возвратить ему сохранившееся имущество.

4) Конфискация — безвозмездное изъятие имущества у собственника в предусмотренных законом случаях по решению суда в виде санкции за совершение правонарушения.

Конфискация в уголовном праве — дополнительная мера наказания за тяжкие корыстные преступления. Конфискация в административном праве — основная или дополнительная мера взыскания, представляющая собой обращение в государственную собственность орудия совершения или непосредственного объекта правонарушения.

Конфискация в гражданском праве — санкция за совершение недействительных сделок с целью, противной основам правопорядка и нравственности, под влиянием обмана, насилия, угрозы, тяжелого материального положения, злонамеренного соглашения представителя с другой стороной.

5) Отчуждение недвижимости в связи с изъятием земельного участка (горного отвода, акватории) при невозможности сохранения права собственности на него у собственника. Причины такого изъятия:

  •  государственные или муниципальные нужды (по ст. 35 Конституции — только государственные нужды);
  •  ненадлежащее использование участка (критерии ненадлежащего использования устанавливаются земельным законодательством).

Отчуждение производится судом по иску органа, изымающего соответствующий участок путем выкупа государством или продажи с публичных торгов.

6) Отчуждение бесхозяйственно содержимого собственником имущества, указанного в законе:

  •  культурных ценностей, охраняемых государством при угрозе утраты ими своего значения (ст. 240 ГК) — по иску органа охраны памятников культуры путем их выкупа государством или продажи с публичных торгов;
  •  жилых помещений, а также при использовании их не по назначению, систематическом нарушении прав и интересов соседей (ст. 293 ГК) — по иску органа местного самоуправления путем его продажи с публичных торгов;
  •  домашних животных в случае негуманного обращения с ними (ст. 241 ГК) — по иску лица, заинтересованного в их приобретении для себя.

7) Приобретение права собственности на имущество юридического лица при его реорганизации или ликвидации.

При реорганизации право собственности на имущество юридического лица переходит к его правопреемникам согласно разделительному балансу или передаточному акту.

При ликвидации юридического лица:

  •  учредители, имеющие вещные права на его имущество, сохраняют право собственности на него за собой;
  •  учредители, имеющие обязательственное право на его имущество, приобретают право собственности на оставшееся после расчетов с кредиторами имущество.

8) Прекращение права собственности лица на имущество, которое не может ему принадлежать по причине изменения статуса лица (изъятие соответствующей лицензии) либо статуса имущества (ограничение или прекращение его оборотоспособности) путем его добровольного отчуждения в течение 1 года либо принудительного отчуждения решением суда по иску соответствующего государственного (муниципального) органа (например, отчуждение перешедшего по наследству охотничьего ружья).

9) Приобретение права собственности по договору. Право собственности на вещь возникает с момента ее передачи, если иное не предусмотрено законом или договором. Передачей признается вручение вещи приобретателю, а равно сдача перевозчику (органу связи) вещей, отчужденных без обязательства доставки. К передаче вещи приравнивается передача коносамента или иного товарораспорядительного документа на нее.

Право собственности на вещь, уже находящуюся во владении приобретателя, возникает с момента заключения договора об ее отчуждении. Право собственности на вещь, подлежащую государственной регистрации, возникает у ее приобретателя с момента такой регистрации.

10) Приобретение права собственности на плоды, продукцию и доходы.

Неотделенные от вещи плоды являются ее составной частью и принадлежат собственнику вещи. Отделенные плоды (продукция, доходы) принадлежат добросовестному пользователю вещи, если иное не предусмотрено законом или договором. При оплате за пользование вещью, плодами собственность на них возникает у наймодателя с момента их передачи ему пользователем.

Прекращение права собственности. Кроме вышеназванных случаев прекращения права собственности на имущество в связи с его переходом к другим лицам, может иметь место прекращение права собственности и без такого перехода. Такими случаями являются:

  •  потребление вещи собственником;
  •  уничтожение вещи.

Эти случаи, как правило, не затрагивают интересов других лиц и поэтому не требуют юридического оформления.

Тема

Понятие, виды и основания возникновения обязательств

1. Понятие обязательства.

В ГК самый большой раздел составляют нормы, объединенные общим названием « Общая часть обязательственного права». Из 1109 статей к обязательственному праву относятся 803 (307-1109). По смыслу ст. 301 ГК – обязательство есть гражданское правоотношение.

    Обязательству присущи те же элементы, что и любому гражданскому правоотношению ( субъекты, объекты, содержание).

     Субъектами  обязательства, как и всякого  гражданского правоотношения могут быть  граждане, ЮЛ и публичные образования.. при этом участники обязательства именуются кредитором и должником.

     Кредитором в обязательственных правоотношениях называется сторона, которая наделена определенными правами, а должником – та на которую возложены определенные обязанности. В некоторых обязательствах один из участников становится только кредитором, а другой – только должником. Например, в обязательстве по возмещению вреда функцию кредитора выполняет потерпевший, а функцию должника – лицо, причинившее вред.

    Однако в подавляющем большинстве  обязательственных правоотношений, каждый из их участников выступает и в качестве кредитора, и в качестве должника.

    Объектом обязательства являются действия (по передаче имущества, уплате денег, выполнению работ) или воздержанию от совершения действий.

    Содержание обязательства, как и всякого иного гражданского правоотношения, образуют права и обязанности его субъектов. Решающее значение для содержания обязательства имеет то обстоятельство, что управомоченная сторона имеет право требовать определенного поведения от обязанного лица. Именно поэтому в обязательственных правоотношениях субъективное право именуется правом требования, а обязанность – долгом.

   Обязательство представляет собою один из видов гражданских правоотношений, для которого характерны следующие особенности:

  •   В силу обязательства кредитор вправе требовать от должника определенного поведения: совершения действия или воздержаться от определенного действия;
  •    Обязательственные правоотношения, как правило, связаны с переходом имущественных благ от одних лиц к другим. Это отличает обязательственные отношения от отношений собственности, которые связаны с принадлежностью имущества определенным лицам;
  •      Обязательственные отношения производны от отношений собственности. Так как только собственнику принадлежит в полном объеме триада правомочий владеть пользоваться и распоряжаться имуществом. Переход имущества от одних лиц к другим является в большинстве случаев осуществлением собственником  (непосредственно или через третьих лиц) принадлежащего ему права распоряжения.
  •   В отличии от правоотношений собственности, где собственнику противостоит неограниченный и неопределенный круг обязанных лиц, в обязательственных отношениях стороны всегда известны. При этом как на стороне кредитора, так и стороне должника могут быть несколько лиц. Однако лица эти всегда точно известны. Поэтому в отличии от правоотношений собственности и некоторых иных, которые имеют абсолютный характер, обязательство есть относительное правоотношение.
  •   Существенными  особенностями обладают обязательственные правоотношения и по характеру их реализации. Если основным способом осуществления права собственность является совершение самим собственником действий по владению, пользованию и распоряжению своим имуществом, то право кредитора в обязательственном правоотношении может быть реализовано только при исполнении должником своих обязанностей. Поэтому права кредитора в обязательственных правоотношениях являются правами требования определенного поведения обязанного лица.

2. Виды обязательства.

Имущественные отношения, связанные с переходом имущественных благ от одних лиц к другим многочисленны и разнообразны. Они различаются по основаниям их возникновения, по содержанию, по характеру исполнения и т.п.

Эти различия имеют значение для выявления особенностей правового регулирования тех или иных имущественных отношений.

    По основаниям возникновения различают обязательства договорные и внедоговорные.

    Договорные обязательства возникают на основе соглашений сторон, которые взаимно устанавливают права и обязанности каждой из них

В свою очередь договорные обязательство разделяются на типы:

  •  обязательства по передаче имущества в собственность;
  •  обязательства по передаче имущества в пользование;
  •  обязательства по производству работ;
  •  обязательства по оказанию услуг;
  •   обязательства по реализации результатов творческой деятельности.

В зависимости от характера обязанности должника, обязательства делятся

на альтернативные и факультативные.

Так, согласно п. 2 ст.26 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» выходящему из общества участнику общество должно либо выплатить действительную стоимость его доли, либо выдать в натуре имущество той же стоимости

   Это обязательство альтернативное и предмет его окончательно определяет сторона, управомоченная выбрать исполнение – должник (ст.320) А должником в этом случае является ООО, оно и решит, как рассчитаться с выбывшим участником.

Но ст.320 предусматривает и иную возможность – когда право выбора закон может предоставить кредитору.

П.3 сто475 ГК – при продаже вещи ненадлежащего качества уже покупатель – кредитор вправе по своему выбору требовать от продавца либо уценки вещи, либо устранения имеющихся недостатков, либо возмещения своих расходов на устранение.

В факультативном обязательстве (от латинского – способность, возможность, т.е. необязательность) должник обязан совершить в пользу кредитора конкретное действие, а если это станет невозможным, то совершить другое действие.

  Факультативные обязательства на практике встречаются редко.

Обязательства  главные и зависимые различаются по связи между ними. Зависимым считается обязательство, неразрывно связанное с главным. С возникновением или прекращением главного обязательства соответственно  возникает или прекращается и зависимое. Например, если не будет исполнено главное обязательство, то должник обязан уплатить неустойку (зависимое обязательство).

      Особую группу обязательств составляют обязательства личного характера. Сюда относятся обязательства, которые непосредственно связаны с личностью кредитора или должника. На этот случай закон предусматривает ряд специальных правил. Например если гражданину причинен вред, повлекший ухудшение здоровья, то причиненный вред возмещается только самому потерпевшему. Он не вправе передать это право требования другому лицу.

3. Обязательства с множественностью лиц.

В каждом обязательстве участвуют кредитор и должник. Но это не означает, что число участников каждого обязательства должно всегда исчерпываться двумя лицами. Количество кредиторов и должников в конкретном обязательстве не ограничивается. Это ведет к появлению обязательств со множественностью лиц.

  Должник именуется пассивной стороной. Кредитор - активной, т.к. требует исполнения. Поэтому если множественность лиц на стороне должника – это пассивная множественность, если на стороне кредитора – активная множественность.

     Обязательства со множественностью лиц подчиняются тем же правилам, что и гражданские обязательственные правоотношения вообще. Но в некоторых вопросах, связанных, в частности с исполнением, они нуждаются в особом урегулировании.

Действительно, если в обязательстве участвуют несколько кредиторов и один должник, нужно установить, кто из них и в каком объеме вправе требовать от должника исполнения лежащей на нем обязанности. при участии в обязательстве нескольких должников при одном кредиторе не менее важно выявить, кто из них и в каком объеме должен выполнить их общую обязанность перед кредитором. Если же обязательство характеризуется множественностью как кредиторов, так и должников, то существенны оба указанных вопроса.

   С этой точки зрения обязательства со множественностью лиц подразделяются на:

-   долевые;

  •  солидарные;
  •  субсидиарные.

   В качестве общего правила ( ст.321) обязательства со множественностью лиц предполагаются долевыми. В таких обязательствах каждый из кредиторов имеет право требовать исполнения, а каждый из должников обязан исполнить обязательство в равной доле с другими.

Долевым является обязательство наследников отвечать по долгам наследодателя.

    Т.о.  при долевом обязательстве каждый из нескольких должников отвечает только за себя, а каждый из нескольких кредиторов имеет право требовать исполнения лишь в определенной принадлежащей ему доле.

Однако это правило о долевом характере обязательства с множественностью лиц является диспозитивным: оно действует лишь в  случаях когда из закона или договора не вытекает иное (ст.321).

    Другую, более сложную разновидность обязательств с множественностью лиц составляют солидарные обязательства (от лат.- полный цельный). Солидарные обязательства характеризуются тем, что долг нескольких должников является неделимым, так же как и право требования нескольких кредиторов.

Принцип солидарных обязательств можно выразить так – один за всех, все за одного.

При наличии солидарной обязанности нескольких должников перед кредитором, последний вправе требовать ее исполнения как от всех должников вместе, так и от любого из них в отдельности, причем как  целиком, так и в части долга.( пп.1 ст.323). практически это означает, что,  например, денежный долг нескольких солидарных должников целиком может быть истребован с одного их них ( как правило, наиболее состоятельного) даже в случаях, когда его участие в образовании долга было минимальным.

     Солидарные должники остаются обязанными перед кредитором  до тех пор, пока обязательство не будет погашено полностью (р.2 ст.323).

Ясно, что такие обязательства весьма выгодны кредиторам, т.к. повышают возможность полного удовлетворения  требований. но они значительно ухудшают положение должников, любой из которых независимо от реального размера своего участия в солидарном обязательстве может быть обязан к его исполнению.

    Поэтому солидарные обязательства возникают лишь в исключительных случаях. Ст.322 называет три таких случая:

  1.  Солидарная обязанность возникает, если это прямо предусмотрено законом. Например, в соответствии со ст. 1080 ГК – за совместное причинение вреда.
  2.  Солидарное обязательство может быть предусмотрено соглашением сторон. Так, допустимо предоставление займа нескольким лицам по одному договору с указанием на то, что должники обязуются нести перед кредитором солидарную ответственность за погашение долга.
  3.  Обязательство всегда будет солидарным, если оно устанавливается в отношении неделимого предмета. Это правило прямо выражено в ст. 322 ГК, и  обусловлено тем, что исполнение такого обязательства по частям объективно неосуществимо, и, следовательно, не может быть применен никакой другой, кроме как солидарный порядок.

В случае солидарности на стороне кредитора возникают солидарные требования (ст.326). такое требование, если иное не предусмотрено законом или договором, должник вправе исполнить любому кредитору и тот обязан принять исполнение.

В свою очередь любой из солидарных кредиторов вправе предъявить к должнику требование в полном объеме. В этом случае исполнение обязательства должно быть произведено тому из солидарных кредиторов, кто предъявил требование раньше.

Исполнение обязательства полностью одному из солидарных кредиторов освобождает должника от исполнения другим кредиторам. Если обязательство исполнено одному из солидарных кредиторов, остальные вправе предъявить к нему требование о передаче им соответствующих долей исполненного. Солидарный кредитор, получивший исполнение от должника обязан возместить другим кредиторам причитающиеся им доли, поскольку иное не вытекает из отношений между ними.

   Обязательства, в которых  солидарность имеет место одновременно на стороне и должника и кредитора, называется смешанными солидарными обязательствами. Так , если несколько граждан собственников дома заключили договор подряда на его ремонт с бригадой рабочих на условиях солидарного исполнения, каждый из них вправе требовать предоставления ему исполнения  в полном объеме от каждого из членов бригады.

   В большинстве случаев пассивные солидарные обязательства по сути являются разновидностью гражданско-правовой ответственности. Не случайно п.1 ст.322 прямо отождествляет солидарную обязанность и солидарную ответственность.

  Самостоятельную разновидность обязательств с множественностью лиц составляют субсидиарные (дополнительные), запасные) обязательства.

  Они тоже возникают только в случаях предусмотренных законом, иными нормативными актами или договором. (п.1 ст. 399).

 Субсидиарные обязательства возникают при множественности лиц на стороне должника (есть основной должник и запасной должник)

  От долевых и солидарных обязательств они отличаются тем, что кредитор не вправе предъявлять требование к запасному должнику, минуя основного.

  Субсидиарное обязательство, подобно пассивному солидарному – является разновидностью гражданско-правовой ответственности. Именно поэтому правила о субсидиарных обязательствах отнесены законом к главе, посвященной ответственности за нарушение обязательства.

4.  Регрессные обязательства.

   В солидарных обязательствах должник, исполнивший  солидарную обязанность полностью,  имеет право обратного требования  к остальным должникам обычно в равных долях за вычетом доли падающей на него самого. В этом случае возникает обязательство между «бывшим» должником и содолжниками, которое именуется регрессным.

«Регресс»  буквально означает движение назад, обратно. В соответствии   с этим в обязательственных правоотношениях под регрессным понимается требование, направленное на возврат того, что было исполнено одним лицом за счет или по вине другого.

    Следовательно, для того, чтобы возникло регрессное требование, необходимо произвести исполнение по какому-то другому обязательству, производным от которого и является регрессное требование.

    Следовательно регрессное обязательство производно от другого в смысле возникновения его на основе этого другого.

Такой характер регрессного обязательства обуславливает и момент его возникновения: только после исполнения какого-то другого обязательства.

   Регресс – обратное требование, но не всякое обратное требование является регрессным. Регресс имеет место там, где исполнение произведено одним лицом, но обязанность этого исполнения в конечном счете лежит на другом лице.

Например, организация, возместившая гражданину вред, причиненный наездом ее автомашины, потребует возмещения уплаченной суммы от своего работника – водителя этой автомашины, если наезд совершен по его вине.

   Производный характер регрессного требования определяет и его объем: он не может превышать размера, в каком кредитором удовлетворены требования третьего лица.

    Т.о., обязательство является регрессным, если оно направлено на переложение суммы уплаченной одним лицом другому, на третье лицо, по вине которого последовал указанный платеж. Регрессное обязательство имеет производный характер, а именно:

  •  оно  порождается фактом исполнения основного обязательства одним лицом другому по вине третьего;
  •  без наличия этого основного обязательства не может возникнуть регрессного.

Кредитор по регрессному обязательству именуется регредиентом. Он не всегда является участником основного обязательства. Должник именуется – регрессантом.

5. Основанием  возникновения обязательств.

Как и всяких других гражданских правоотношений, являются юридические факты или юридические составы, с которыми закон связывает возникновение тех или иных прав и обязанностей.  В п.2 ст.307 ГК специально упомянуты такие важнейшие основания возникновения обязательств, как договор и причинение вреда. Что касается всех иных возможных оснований, то они определены с помощью отсылочного принципа: п.2 ст.307 отсылает к ст.8 ГК, в которой перечисляются основания возникновения не только обязательственных,  но всех вообще правоотношений. Ими являются:…( зачитать).

        Договор – это наиболее  часто встречающееся в жизни основание возникновения обязательств. Это соглашение двух или нескольких лиц, направленное на возникновение, изменение или прекращение гражданских правоотношений. Гражданское законодательство регламентирует много различных договоров. Они могут быть направлены на передачу имущества в собственность другого лица (купля-продажа, мены, дарение), в оперативное управление (поставка), в пользование (имущественный и жилищный наем), на выполнение работ или оказание услуг (перевозка, поручение, комиссия, хранение и т.п.)

   Обязательственные правоотношения возникают не только на базе договоров, предусмотренных ГК, но и из непредусмотренных законом договоров, если они не противоречат ему (ст.8 ГК).

    Односторонние сделки также в ряде случаев являются основаниями возникновения обязательств (завещание, принятие или отказ от наследства).

  Так, если  наследник выразил согласие принять наследство, между ним и кредиторами наследодателя возникает обязательство, по которому наследник обязан уплатить долги наследодателя в пределах полученного им имущества.

    Конкурс нередко также относят к односторонним сделкам, хотя по своему характеру это весьма своеобразное основание возникновения обязательства. Конкурс есть публичное обещание вознаграждения за лучшее выполнение какой-либо работы. Лицо, объявившее конкурс обязано уплатить обещанное вознаграждение  победителю (ст.1057)

    Причинение вреда другому лицу. Лицо причинившее вред жизни или здоровью гражданина, а также имуществу организации или гражданина, обязано возместить этот вред в полном объеме (ст.1064).

    Обязательства возникшие вследствие неосновательного обогащения (ст.1102).

Они возникают иногда в результате приобретения одним лицом имущества за счет другого лица без достаточных  к тому оснований. Например, если покупатель по договору поставки уплатил поставщику больше, чем стоит отгруженный товар, то излишне полученная поставщиком сумма является неосновательно приобретенным имуществом и должна быть возвращена.

  

Тема «Гражданско-правовой договор»

1. Общее понятие договора

Договор — это взаимная сделка. Он является одним из оснований, причем самым распространенным, по которому возникают, изменяются и прекращаются гражданские правоотношения, в том числе обязательства. Договор в наибольшей степени отражает сущность гражданского права. Он близок к потребностям рыночной экономики в реализации юридического равенства сторон, автономии воли, имущественной самостоятельности. Свобода договора — особое и важнейшее его свойство, закрепленное современным Гражданским кодексом России.

Нельзя отождествлять договор с понятием «обязательство». Договор — это юридический факт и как таковой он рассматривается нами в качестве одного из оснований возникновения прав и обязанностей. Обязательство — это гражданское правоотношение, которое может возникнуть не только из договора, но и по другим основаниям, например из причинения вреда, из неосновательного обогащения и пр.

Действующему законодательству, в основе договора лежит не чужая воля, навязанная сторонам плановым заданием или иным административным актом, а свободно выраженная воля самих сторон. Свобода договора возведена в ранг принципов гражданского законодательства. Важно отметить, что ГК РФ не только провозглашает принцип свободы договора, но и раскрывает, закрепляет его в конкретных нормах о договорах.

Свобода договора проявляется в нескольких аспектах:

  •  Это свобода в заключении договора. П.1 ст.421 ГК РФ устанавливает, что граждане, юридические лица свободны в заключении договора, т.е. субъекты гражданского права сами решают, заключать  или не заключать тот или иной договор, поскольку никто из них на обязан вступать в договор помимо воли. Исключением являются публичный договор, предварительный договор.
  •  Свобода договора состоит в свободе определения характера заключаемого договора, т.е. участники сами решают, какой именно договор им заключить. Например, производитель сельскохозяйственной продукции может либо заблаговременно заключить договор контракции, либо реализовать выращенную продукцию по договору поставки или комиссии. Участники вправе заключить договор как предусмотренный, так и не предусмотренный законом. Действующее гражданское законодательство не предусматривает закрытого, исчерпывающего перечня договоров. Более того, стороны свободны в заключении «смешанных» договоров, содержащих элементы различных договоров (п. 3 ст. 421 ГК РФ). например в договоре о поставке товара могут быть включены условия о его страховании, хранении, перевозке, погрузке и выгрузке и т.д.
  •  Свобода договора проявляется в свободе определения его условий. Стороны договора по своей воле формируют его конкретные условия.
  •  Свобода договора означает также право сторон выбрать его форму (ст. 434 ГК РФ).
  •  Свобода договора – это возможность в любое время своим соглашением изменить или расторгнуть договор (ст. 450 ГК РФ).
  •  Свобода договора – это возможность выбрать способ обеспечения надлежащего исполнения договора и др.

Но в развитом рыночном хозяйстве свобода договора не может иметь абсолютного характера и неизбежно  подвергается тем или иным ограничениям в общественных интересах. Прежде всего, договор должен, безусловно, соответствовать императивным нормам закона (п. 1 ст. 422 ГК РФ), в противном случае договор может быть признан недействительным.

Среди норм ГК, ограничивающих свободу договора, можно назвать ст. 426 ГК РФ, устанавливающую обязанность заключить публичный договор, п. 2 ст. 846 ГК РФ, устанавливающий обязанность банка заключить договор банковского счета с клиентом, обратившимся с предложением открыть счет на объявленных банком условиях, ст.429 ГК РФ – предварительный договор.

Все договоры подлежат классификации, которая имеет целью выявить общие и отличительные признаки договорных отношений и обеспечить наиболее эффективное их правовое регулирование.

В зависимости от распределения прав и обязанностей выделяют:

  •  односторонне обязывающие;
  •  двусторонне обязывающие договоры.

В двусторонне обязывающем договоре каждая сторона имеет права и несет обязанности. Например, договор купли-продажи, в котором продавец имеет право получить деньги за вещь и несет обязанность передать вещь и право собственности на нее покупателю, а покупатель имеет право получить вещь в собственность и несет обязанность уплатить за нее деньги.

Односторонне обязывающим является договор, в котором одна сторона имеет только право и не несет обязанности, а другая сторона, наоборот, несет обязанность и не имеет прав. Например, отношения вкладчика и банка по договору банковского вклада: вкладчик имеет право требовать деньги, а банк обязан их вернуть.

В зависимости от получения имущественной выгоды договоры бывают:

  •  возмездные;
  •  безвозмездные.

В безвозмездном договоре имущественную выгоду получает одна сторона (например, договор дарения). Большинство договоров являются возмездными.

По моменту возникновения прав и обязанностей у сторон договоры, как и сделки, подразделяются на:

  •  консенсуальные;
  •  реальные.

В тех случаях, когда для заключения договора достаточно достичь согласия по всем существенным пунктам — это консенсуальный договор. Если договор признается заключенным лишь в момент совершения действий по передаче имущества — это реальный договор. Выделяют договоры в пользу третьего лица.

Новое российское законодательство предусматривает:

  •  договор присоединения (ст. 428 ГК РФ);
  •  публичный договор (ст. 426 ГК РФ);
  •  предварительный договор (ст. 429 ГК РФ).

По предварительному договору стороны обязуются в будущем заключить договор о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг на условиях, предусмотренных предварительным договором. В предварительном договоре устанавливается срок, в течение которого стороны должны заключить основной договор, предмет договора и другие существенные условия договора.

Договором присоединения признается договор, условия которого определены одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах и могли быть приняты другой стороной не иначе как путем присоединения к предложенному договору (ст. 428 ГК РФ).

Публичным признается договор, заключенный коммерческой организацией и устанавливающий ее обязанности по продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг, которые такая организация по характеру своей деятельности должна осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится (розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и пр.).

Коммерческая организация не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим в отношении заключения публичного договора, если это не предусмотрено законом или иным правовым актом. Цена на товары, работы и услуги должна быть одинакова для всех потребителей. Отказ коммерческой организации от заключения публичного договора при наличии возможности предоставить потребителю соответствующие товары, услуги не допускается, что является особенностью публичного договора.

Далее договоры подразделяются на:

  •  коммерческие (предпринимательские);
  •  бытовые (личные, семейные).

Коммерческие договоры связаны с предпринимательской деятельностью, носят систематический и профессиональный характер, направлены на извлечение прибыли. В таком договоре всегда участвует особый субъект-предприниматель. Бытовые договоры направлены на удовлетворение целей личного, семейного, бытового, домашнего и иного характера.

По предмету правового регулирования выделяют договоры:

  •  направленные на передачу права собственности;
  •  о предоставлении имущества во временное пользование;
  •  о выполнении работ;
  •  перевозки пассажиров, багажа и грузов;
  •  об оказании услуг;
  •  регулирующие творческую деятельность;
  •  в сфере расчетных и кредитных отношений;
  •  страховые;
  •  смешанные договоры.

2. Содержание договора. Форма договора

Под содержанием договора понимают совокупность его условий, т.е. права и обязанности сторон и порядок их реализации.

Договор считается заключенным только тогда, когда между сторонами достигнуто соглашение по всем существенным пунктам договора. Если стороны не придут к соглашению хотя бы по одному из существенных условий, то такой договор не считается заключенным.

Существенные условия — это, прежде всего, предмет договора, иногда цена, сроки исполнения, место исполнения, способ исполнения и т. п. Если норма права только допускает включение в договор конкретных условий, но не требует этого императивно или не ставит в зависимость от этих условий действительность договора, то такие условия считаются несущественными.

Кроме существенных условий, в договоре некоторые авторы выделяют обычные и случайные условия. Это такие условия договора, отсутствие которых не сказывается на его юридической силе.

Судебной практике известны факты, когда случайные условия договора становились существенными и их нарушение влекло за собой определенные правовые последствия. Например, гражданин продал другому гражданину свою квартиру с условием, что сам он будет проживать в этой квартире до конца года, после чего освободит ее. Это условие было внесено в договор. Покупатель, после того как приобрел в собственность квартиру, стал требовать, чтобы продавец освободил ее немедленно. Суд признал законным как сам договор купли-продажи квартиры, так и право продавца проживать в этом доме до конца года.

Ранее в хозяйственной деятельности различные юридические лица применяли типовые договоры, где заранее были разработаны права и обязанности сторон (договор поставки, договор контрактации, договор перевозки и пр.). Эти типовые договоры рассматривались как правовые акты и, как правило, не нарушались сторонами. Сейчас, в условиях развития рыночных отношений стороны при заключении договора свободны. В соответствии с п. I ст. 421 ГК понуждение к заключению договора не допускается, кроме случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена законом или добровольно принятым на себя обязательством.

Форма договора

Под формой договора в гражданском праве понимают внешнее выражение взаимного волеизъявления сторон, объективно доступное для восприятия.

Чтобы волеизъявление сторон стало договором, необходимо, чтобы стороны выразили свою волю в доступной для восприятия форме. Договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для совершения сделок, если законом не установлена определенная форма. Если стороны договорились заключить договор в определенной форме, он считается заключенным после придания ему этой формы, даже если по закону такая форма и не требовалась бы.

Если после заключения договора принят новый закон, устанавливающий иные обязательные правила, условия договора сохраняют силу, если иное не предусмотрено в самом законе (ст. 422 ГК РФ). Договор может заключаться в устной и письменной форме. Письменная форма может быть простой и нотариально удостоверенной.

3. Порядок заключения договора

Под порядком заключения договора в гражданском праве понимают определенную последовательность оформления договорных отношений.

Устные договоры заключаются посредством словесного выражения воли сторон. Письменные — путем составления единого документа, который подписывают обе стороны. Договор можно заключить путем обмена телеграммами, письмами, исходящими от сторон и выражающими их волю, направленную на заключение договора.

Взаимное волеизъявление сторон состоит как минимум из двух стадий.

Предложение одной стороны заключить договор именуется офертой. Оферта адресуется одному или нескольким конкретным лицам, но может быть адресована и неопределенному кругу лиц. Например, реклама рассматривается законом как оферта, адресованная неопределенному кругу лиц.

Ответ лица, согласие лица, которому адресована оферта, именуется акцептом. Акцепт должен быть полным и безоговорочным. Молчание не является акцептом, если иное не установлено законом и не вытекает из обычаев делового оборота или из прежних деловых отношений сторон.

Момент заключения договора может определяться по-разному, в зависимости от избранного сторонами способа оформления договорных отношений:

  •  если договор оформлен путем подписания единого документа одновременно двумя  сторонами, то дата подписания договора совпадает с моментом его заключения;
  •  если договор оформляется путем направления оферты и акцепта, о он признается заключенным в момент получения лицом, направившим оферту, ее акцепта. Если в соответствии с законом для заключения договора необходима передача имущества, договор считается заключенным с момента передачи соответствующего имущества. Если лицо получило оферту, но не дает на нее акцепт, а предлагает заключить договор на иных условиях, чем те, что изложены в оферте, такой ответ признается отказом от акцепта и рассматривается как новая оферта.

Это общее правило относится к так называемым консенсуальным договорам, для совершения которых достаточно соглашения сторон.

В случаях, когда заключается реальный договор, недостаточно лишь оферты и акцепта, нужна еще и передача имущества. В таких случаях моментом заключения договора признается момент передачи имущества.

В случаях, когда заключен договор, требующий государственной регистрации, к примеру, если предметом договора является земля (ст. 164 ГК РФ), договор считается заключенным с момента его государственной регистрации, если иное не установлено законом.

Договоры могут заключаться путем проведения торгов в форме аукциона или конкурса. Если на аукционе или в конкурсе участвует только один субъект, один участник, то аукцион или торг считаются несостоявшимися.

Аукционы и конкурсы могут быть открытыми или закрытыми. В открытых может участвовать любое лицо, а в закрытых — только те лица, которые специально приглашаются для этой цели.

Победившим на аукционе признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. Победившим на конкурсе признается лицо, которое по заключению конкурсной комиссии предложило лучшие условия.

Изменение и расторжение договора возможно только по соглашению сторон. Если существенно изменились обстоятельства, из которых исходили стороны при заключении договора, возможно расторжение договора или его изменение. Изменение обстоятельств признается существенным, если они изменились настолько, что если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен, но совсем на других условиях.

Толкование договора

Иногда отдельные условия договора (письменного) по разным причинам формулируются сторонами неясно или неполно, что может повлечь возникновение разногласий и конфликтов между ними. Если дело доходит до суда, то суду приходится использовать специальные правила толкования договора

Статья  431 ГК РФ предусматривает 2 последовательно применяемых правила толкования:

  1.  Выяснение буквального значения содержащихся в договоре слов и выражений. В этих целях производится сравнительный анализ, сопоставление спорного условия договора с другими условиями, а так же смыслом договора в целом. Если такой подход не позволяет установить содержание спорного условия, суд прибегает к использованию другого способа.
  2.  Выяснению действительной общей воли сторон с учетом цели договора. Достижение этой цели возможно  за рамками текста договора. Помимо договора анализу подвергаются документы, связанные с заключением договора и исполнением договора, например, переписка по этим вопросам. Большое значение  при таком толковании имеют обычаи делового оборота.

Однако суд вправе использовать второй способ толкования условий договора лишь в том случае, если применение первого способа толкования (выяснение буквального значения договора) не позволило определить содержание условий договора.

Такой подход повышает значение текста договора в регулировании гражданско-правовых обязательств и ориентирует предпринимателей  на необходимость тщательной отработки всех условий заключаемых договоров.

Тема «Гражданско-правовая ответственность»

1. Понятие и виды гражданско-правовой ответственности

Известно, что всякое правонарушение наносит вред обществу, нарушает общественный порядок, государственную или договорную дисциплину, субъективные права граждан и юридических лиц. Правонарушения всегда вредны и поэтому общественно опасны. В силу этого в нормах права, устанавливающих ответственность за правонарушение, выражается отрицательное отношение государства и общества к правонарушителям. Однако безупречное поведение субъекта, даже если оно и вызвало вред, не может осуждаться обществом именно потому, что оно безупречно.

Любое правонарушение наносит вред обществу, не бывает безвредных правонарушений. Правонарушения принято разделять по степени общественной опасности и вредности для общества: на уголовные, административные и гражданские правонарушения. Всякое гражданское правонарушение имеет определенные последствия материального или нематериального характера. Они могут быть измеримы и неизмеримы.

Одним из важнейших видов юридической ответственности на современном этапе развития нашего общества является гражданско-правовая ответственность.

Обладая общими чертами юридической ответственности, ответственность в гражданском праве имеет и свои особенности, которые определяются предметом и методом гражданско-правовой регламентации  общественных отношений:

  1.  Т.к. основную массу отношений, регламентируемых гражданским правом, составляют имущественные отношения, то первой особенностью гражданско-правовой ответственности является ее имущественный характер. Т.е., гражданско-правовая ответственность состоит  в применении к правонарушителю мер имущественного характера;
  2.  Гражданское право регламентирует отношения равноправных и независимых товаровладельцев. Гражданские правоотношения строятся как отношения между равными партнерами. И если один из партнеров не выполняет своих обязанностей, он тем самым, нарушает права другого партнера. Эта взаимная связанность участников гражданского оборота имеет следствием тот факт, что ответственность по гражданскому праву есть ответственность одного контрагента перед другим, ответственность правонарушителя перед потерпевшим. Поэтому имущественные санкции, возлагаемые на правонарушителя, здесь взыскиваются в пользу потерпевшей стороны. Это отличает меры гражданской ответственности от мер ответственности в уголовном или административном праве, где все взыскивается в пользу казны;
  3.  Как известно, регулируемые гражданским правом товарно-денежные отношения носят эквивалентно-возмездный характер. А отсюда – целью ответственности является восстановление имущественной сферы потерпевшего. Третий признак –  гражданско-правовая ответственность носит компенсационный характер;
  4.  Но восстановление имущественной сферы потерпевшей стороны может быть достигнуто только в случае, когда ей будет полностью возмещен причиненный вред или убытки, поэтому четвертым признаком гражданско-правовой ответственности является соответствие размера ответственности размеру причиненного вреда или убытков.

Кроме того, необходимо отличать гражданско-правовую ответственность от уголовно-правовой.

Уголовно - правовая ответственность

Гражданско-правовая ответственность

• это ответственность гражданина перед государством;

• это ответственность должника перед кредитором, которым может быть и гражданин;

• предусматривает ограничения, касающиеся, как правило, личности гражданина, его личных прав (задержание, арест, лишение свободы);

• направлена, наоборот, на ограничение имущественной сферы лица;

• за действия другого лица не предусмотрена;

• предусмотрена за действия другого лица;

• без вины не существует (также как   и административная ответственность).

• существует без вины (например, ответственность без вины несет владелец источника повышенной опасности).

С учетом сказанного можно дать такое определение гражданско-правовой ответственности.

Таким образом, гражданско-правовая ответственность – это неблагоприятные имущественные последствия, которые наступают для правонарушителя, не исполнившего или ненадлежащим образом исполнившего обязательство, а также причинившего вред действиями, не связанными с договорными обязательствами.

В зависимости от особенностей гражданских правоотношений различаются и виды имущественной ответственности за гражданские правонарушения.

Так, по основаниям наступления можно выделить:

  •  ответственность за причинение имущественного вреда;
  •  ответственность за причинение морального вреда (вреда причиненного личности);

Ответственность за имущественные правонарушения в гражданском праве подразделяется на договорную и внедоговорную.

Договорная ответственность –  такая, которая предусмотрена непосредственно договором или нормативным актом, регулирующим данный вид отношений. Например, в случае, когда за просрочку поставки товаров народного потребления поставщик уплачивает получателю неустойку.

Внедоговорная (деликтиая) ответственность возникает в результате неправомерных действий, не связанных с исполнением договорных обязательств. Например, в случае, когда водитель вследствие нарушения правил дорожного движения совершил наезд на гражданина, в результате чего здоровью потерпевшего был причинен вред, он утратил трудоспособность и не может зарабатывать по-прежнему. Сумма утраченного заработка и составит убытки, подлежащие возмещению.

Как договорная, так и внедоговорная ответственность в зависимости от числа обязанных лиц может быть долевой, солидарной и субсидиарной.

Долевая ответственность означает, что каждый из ответчиков несет ответственность в точно определенной доле, установленной законом или договором. Долевой является, например, ответственность наследников по долгам наследодателя – каждый из них отвечает по этим долгам в пределах действительной стоимости перешедшего к нему наследственного имущества.

Солидарная ответственность более строгая. В этом случае потерпевший – истец может, по своему усмотрению, предъявить требование о взыскании убытков в полном объеме как ко всем ответчикам совместно, так и к некоторым или любому из них.

От солидарной ответственности нескольких ответчиков следует отличать субсидиарную (дополнительную) ответственность (ст. 399 ГК РФ). При субсидиарной ответственности есть основной ответчик и дополнительный ответчик, ответчик «второго порядка». При этом дополнительный ответчик вообще не совершает правонарушения. Субсидиарную ответственность несут родители или попечители за вред, причиненный несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет. Несовершеннолетний от 14 до 18 лет сам отвечает за причиненный им вред. Но если у него нет имущества или заработка, достаточного для возмещение вреда, то эта обязанность может быть возложена полностью или в части на родителей несовершеннолетнего или его попечителя (ст.1074 ГК).

2. Основания и условия гражданско-правовой ответственности

Ответственность по гражданскому законодательству наступает за правонарушение, т.е. за нарушение гражданских прав и обязанностей.

Обстоятельства, при которых наступает гражданско-правовая ответственность называется ее основаниями. Таким основанием является, прежде всего, совершение правонарушения. Например, неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, возникшего из договора либо причинение кому-либо имущественного вреда.

Однако и при совершении гражданского правонарушения ответственность не всегда подлежит применению к конкретному лицу. Для возложения ответственности необходимо установить наличие определенных условий, являющихся общими, типичными для гражданских правонарушений.

К числу таких общих условий гражданско-правовой ответственности относятся:

  •  Противоправный характер поведения лица, на которое предполагается возложить ответственность;
  •  Наличие у потерпевшего лица вреда и убытков;
  •  Причинная связь между противоправным поведение правонарушителя и наступившими вредоносными последствиями;
  •  Вина правонарушителя.

Совокупность этих условий, по общему правилу необходимых для возложения гражданско-правовой ответственности на конкретное лицо называется составом гражданского правонарушения.

Первым условием гражданско-правовой ответственности является противоправное поведение нарушителя гражданских прав и обязанностей. Термином «противоправность» обозначают прежде всего такое поведение гражданина или организации, которое противоречит требованиям права, противоречит требованиям тех правил поведения, которые предусмотрены нормами права.

Но и это еще не все. Известно, что законодательство, как бы полно оно ни было, никогда не может охватить всего того круга общественных отношений, которые возникают в жизни. Вопрос о правомерности или противоправности может быть решен не только на основе прямых предписаний закона, но и на основании применения к конкретному случаю общих принципов гражданского законодательства.

Наряду с этим гражданскому праву известны случаи, когда действия, по своему внешнему виду сходные с правонарушениями, не признаются противоправными действиями лица, причинившего вред при исполнении возложенной на него законом обязанности. В частности, не противоправны действия пожарных, которые в целях ликвидации пожара повреждают определенное имущество.

Не признаются противоправными также действия, совершенные  в состоянии необходимой обороны, если при этом не были превышены ее пределы.

Под действиями, совершенными в состоянии необходимой обороны, имеются в виду такие действия, которые осуществлены в целях защиты от посягательств  на личные интересы, а также на интересы других  граждан и ЮЛ. Действия эти наносят вред лицу, но причиненный при этом правом вред правомерен и не подлежит возмещению.

Имущественные последствия, наступающие для кредитора в результате правонарушения, получили в законодательстве и литературе различные названия – вред, ущерб, убытки.

Так, в ст.15 ГК РФ указывается, что лицо, право которого нарушено может требовать возмещения причиненных убытков. Последствия деликтных обязательств именуются в законе вредом (ст. 59, 1064 ГК РФ), хотя как при нарушениях договорных обязательств, так и при деликтах, имеются в виду отрицательные имущественные последствия у кредитора (потерпевшего). Все эти понятия тождественны. Вредом называется всякое умаление того или иного личного или имущественного блага. Вредом является например, повреждение чужого имущества, причинение увечья гражданину и т.п. Различают вред моральный и материальный.

Моральный вред не связан с какими-либо имущественными потерями для потерпевшего, но связан с нравственными страданиями. Материальный вред всегда связан с имущественными потерями для потерпевшего. Эти имущественные потери могут выразиться в утрате полностью или частично заработка, в расходах на лечение и т.д. Российское законодательство предусматривает ответственность как за причинение материального вреда, так и морального.

Вред нанесенный личности или имуществу и выраженный в денежной сумме, называется убытком. Согласно ст. 15 ГК РФ под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено,  произвело или должно было произвести для восстановления нарушенного права;  утрата или повреждение его имущества;  неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не  было нарушено.

Необходимость установления причинной связи при возмещении вреда или убытков вытекает непосредственно из закона, который говорит о возмещении причиненных убытков (ст. 15 РФ) и о возмещении причиненного вреда (ст. 1064 ГК РФ). Причинная связь есть необходимая связь между явлениями, при которых одно явление (причина) предшествует другому (следствию) и порождает его.

Для гражданско-правовой ответственности важно установить,  явились ли убытки результатом противоправного поведения должника или они порождены какими-то иными причинами. Причем мы имеем здесь дело не только с естественными причинными связями, но и со связями общественными. Это создает ряд дополнительных трудностей. Дело в том, что человек – существо разумное и во многих случаях использует в своих интересах различного рода естественные явления, достижения науки, техники и т.д. поэтому связь поведения лица, причинившего вред, с результатом не всегда является непосредственной.

Противоправное поведение нарушителя, причиненный им вред и причинная связь между противоправным поведение и наступившим результатом – это объективные условия гражданско-правовой ответственности. Наряду с  этим закон предусматривает и субъективное условие ответственности – вину  правонарушителя.

Имущественную ответственность несут граждане и юридические лица, если они руководили своими действиями и сознавали их вредный характер (или по крайне мере могли руководить и сознавать), т.е. при наличии вины.

Вина – психическое отношение лица к своему поведению и наступившим в связи с этим результатом.  Она связана с осознанием лицом характера и последствий своего поведения. Поэтому не может быть признан виновным гражданин, который не может правильно осознавать значения своего поведения.

Нельзя признать виновным малолетнего ребенка или гражданина, страдающего душевной болезнью. Гражданское законодательство учитывает это обстоятельство и признает таких граждан недееспособными.

Особенность вины в гражданском праве существенно отличает ее от вины в уголовном праве.

Уголовное право

Гражданское право

действует презумпция невиновности обвиняемого. До тех пор, пока компетентные органы не установят вину лица в совершенном преступлении, это лицо невиновно;

наоборот, причинившее вред лицо освобождается от ответственности, если убытки причинены не по его вине. Иными словами, вина правонарушителя в гражданском праве презюмируется, т. е. предполагается. Бремя доказывания невиновности здесь ложится не на государство, а на лицо, нарушившее правовую норму;

Вина в гражданском праве выражается в форме умысла и неосторожности. Однако, значение формы вины в гражданском и уголовном праве неодинаково.

форма вины имеет решающее значение для правильной квалификации преступления и для определения меры наказания.

лицо, привлеченное к ответственности, обязано возместить причиненный ущерб в полном размере независимо от того, действовало ли оно умышленно или неосторожно.

Закон различает вину  неосторожную и умышленную. Умысел  характеризуется тем, что лицо предвидит возможность наступления вредных последствий, но сознательно не предотвращает их. В отличии от уголовного права, гражданское право не разграничивает умысел на прямой и косвенный.

Умышленное нарушение гражданских прав и обязанностей встречается нечасто. Наиболее характерный случай – это совершение сделок с целью противной основам правопорядка и нравственности (ст. 169). Эти сделки признаются недействительными и при наличии умысла все исполненное по сделке взыскивается в доход государства. На практике такие сделки встречаются редко. Чаще всего в гражданском праве мы имеем дело с такой формой вины как неосторожность.

Неосторожность характеризуется тем, что лицо не предвидит или не допускает возможности причинения своим поведением вредных последствий, но при внимательном отношении к охраняемым интересам – могло или должно было это предвидеть или допускать их наступление. Неосторожность, в свою очередь, подразделяется на грубую и простую.

При  грубой неосторожности лицо не предвидит результата, возможность возникновения которого является весьма вероятной, очевидной. Внешне это проявляется в том, что оно  не соблюдает элементарных требований предусмотрительности, вытекающих из характера его деятельности или правил общежития.

При простой неосторожности возможность наступления вредных последствий далеко не столь очевидна и их непредвидение свидетельствует о том, что лицо не проявило достаточной или максимальной внимательности.

В гражданском праве установлена ответственность с учетом вины второй стороны в обязательстве, вины кредитора (потерпевшего). В предусмотренных законом случаях вина потерпевшего является основанием к уменьшению степени ответственности должника или даже к освобождению его от ответственности. Если неисполнение обязательства произошло по вине обеих сторон, суд или арбитражный суд соответственно уменьшает ответственность должника.

В отличии от уголовного права, где ответственность наступает только при наличии вины, гражданское законодательство знает ряд случаев, когда ответственность наступает и независимо от вины. Это объясняется  главным образом различием в основных функциях юридической ответственности в уголовном и гражданском праве.

К случаям ответственности без вины относят норму ст.1079 ГК, согласно которой юридические лица и граждане, чья деятельность связана с повышенной опасностью для окружающих (транспортные организации, промышленные предприятия, стройки, владельцы автомашин и т.п.), обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.

Отсутствие вины владельца источника повышенной опасности не освобождает его от обязанности возмещать вред (а также ст. 401 ГК).

Тема 23. Договор купли-продажи.

1. Понятие и элементы договора купли-продажи

По договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену) (п. 1 ст. 454 ГК).

Договор купли-продажи является консенсуальным, поскольку считается заключенным с момента достижения сторонами соглашения по его существенным условиям, а момент вступления договора в силу не связывается с передачей товара покупателю.

Договор купли-продажи является возмездным, поскольку продавец за исполнение своих обязанностей по передаче товара покупателю должен получить от последнего встречное предоставление в виде оплаты полученного товара.

Договор купли-продажи является двусторонним (взаимным), поскольку каждая из сторон этого договора (продавец и покупатель) несет обязанности в пользу другой стороны. Кроме того, в договоре купли-продажи имеют место две встречные обязанности, одинаково существенные и важные: обязанность продавца передать покупателю товар и обязанность покупателя уплатить покупную цену.

Предмет договора считается существенным условием договора купли-продажи. При этом условие о договора купли-продажи считается согласованным, если договор позволяет определить наименование и количество товара (п. 3 ст. 455 ГК). При указании наименования товара недостаточно использовать обобщенные понятия, например: "женские костюмы". Женские костюмы бывают, как известно, различных размеров, фасонов и т.д. поэтому практически во всех случаях необходима более детальная конкретизация предмета.

Товаром по договору купли-продажи признаются любые вещи, как движимые, так и недвижимые, индивидуально-определенные либо определяемые родовыми признаками. Договор может быть заключен на куплю-продажу как существующих, так и будущих товаров, т.е. тех товаров, которые будут созданы или приобретены продавцом в будущем.

Цель договора купли-продажи состоит в перенесении права собственности на вещь, служащую товаром, на покупателя. По общему правилу право собственности у приобретателя вещи по договору возникает с момента ее передачи, если иное не установлено законом или договором. В тех случаях, когда отчуждение имущества подлежит государственной регистрации, право собственности у приобретателя возникает с момента такой регистрации, если иное не установлено законом (ст. 223 ГК).

Сторонами договора купли-продажи являются продавец и покупатель. Ими могут быть любые субъекты гражданского права: граждане, юридические лица или государство. Возможность заключения договоров гражданами определяется объемом их право- и дееспособности (вспоминайте сделки, которые могут заключать ограниченно дееспособные, в том числе малолетние и несовершеннолетние).

По общему правилу продавец товара должен быть его собственником или обладать иным ограниченным вещным правом, из которого вытекает правомочие продавца по распоряжению имуществом, являющимся товаром (например, правом хозяйственного ведения).

Цена договора купли-продажи является его существенным условием лишь в случаях, прямо предусмотренных законом, например при продаже товара в рассрочку или продаже недвижимости, в том числе и предприятия. В других видах договора цена может и отсутствовать. В таких случаях товар должен быть оплачен по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары (п. 3 ст. 424 ГК).

Срок договора купли-продажи, по общему правилу, не является его существенным условием. Если срок в договоре не установлен, то обязанность продавца передать товар должна быть исполнена в разумный срок после возникновения соответствующего обязательства. А покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после его получения (ст. 314 ГК).

Форма договора купли-продажи зависит от его предмета, субъектного состава и цены. Все договоры продажи недвижимости должны под угрозой недействительности заключаться в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами (ст. 550, 560 ГК), и подлежит обязательной государственной регистрации. Письменная форма обязательна также и для договоров внешнеторговой купли-продажи (п. 3 ст. 162 ГК).

В отношении формы договоров движимых вещей применяются общие правила ст. 159-161 ГК: письменная форма требуется лишь для договоров с участием юридических лиц, а также для договоров между гражданами, если их цена в 10 раз и более превышает МРОТ. Однако письменная форма не обязательна, если такие сделки исполняются в момент совершения (например, договор розничной купли-продажи).

2. Права и обязанности продавца и покупателя

Основной обязанностью для продавца является передача товаров, являющихся предметом договора покупателю в срок установленный в договоре. Если иное не предусмотрено договором, продавец обязан передать покупателю вместе с товаром принадлежности продаваемой вещи, а также относящиеся к ней документы (технический паспорт, сертификат качества и т.п.), предусмотренные законодательством и договором, одновременно с передачей вещи.

Принадлежностями в гражданском праве называются вещи, не имеющие самостоятельного хозяйственного значения и призванные обслуживать использование главных вещей, но не связанные с ними конструктивно (например, чехол от гитары, дополнительные насадки для кухонного комбайна и т.п.).

Момент исполнения продавцом своей обязанности передать товар покупателю определяется одним их трех вариантов:

  •  Во-первых, при наличии в договоре условия об обязанности продавца по доставке товара - моментом вручения товара покупателю.
  •  Во-вторых, если в соответствии с договором товар должен быть передан покупателю в месте нахождения товара - моментом предоставления товара в распоряжение покупателя в соответствующем месте.
  •  Во всех остальных случаях - моментом сдачи товара перевозчику или организациям связи.

Таким образом, датой исполнения обязательства должна признаваться дата соответствующего документа, подтверждающего принятие товара перевозчиком или организацией связи для доставки покупателю, либо дата приемо-сдаточного документа. Дата имеет важное значение, поскольку именно этой датой, как правило, определяется момент перехода от продавца к покупателю риска случайной гибели или случайной порчи товара.

Передача права собственности на товар

Продавец обязан передать покупателю товар свободным от любых прав третьих лиц. Исключение составляют лишь случаи, когда имеется согласие покупателя принять товар, обремененный такими правами (ст. 460 ГК). В данном случае имеются в виду ситуации, когда продаваемое имущество ранее уже было передано в залог, аренду либо в отношении этого имущества установлен сервитут и т.п.

Покупатель, обнаружив, что на приобретенное им имущество имеются права третьих лиц, о которых он не знал и не должен был знать, может предъявить продавцу, не поставившему его в известность относительно указанных обстоятельств, требование об уменьшении цены товара либо о расторжении договора купли-продажи и возмещении причиненных убытков.

Являющийся предметом купли-продажи товар, в отношении которого имеются права третьих лиц, может оказаться истребованным этими лицами у покупателя. Для подобных случаев ГК (ст. 462) устанавливает правило, обязывающее покупателя, к которому предъявлен иск об изъятии товара, привлечь к участию в этом деле продавца. При этом продавец не вправе отказаться от участия в таком деле на стороне покупателя.

Количество товаров

Определение количества подлежащих передаче покупателю товаров имеет важное значение, поскольку количество товаров относится к существенным условиям договора купли-продажи и его отсутствие в договоре влечет признание договора незаключенным.

Установления количества товаров в договоре возможно через единицы измерения. Таковыми являются меры веса (килограмм, тонна и т.д.), объема (баррель нефти, литры, кубометры), длины (метры), площади (квадратный метр). Часто количество товара определяется поштучно, иногда – в денежном выражении (например, на общую сумму 10 тыс. руб.). Количество продаваемого товара может устанавливаться либо фиксированной твердой цифрой, либо путем указания на способ определения количества.

В случае нарушения условия договора о количестве товаров покупатель получает право, если иное не предусмотрено договором, отказаться от переданных товаров и их оплаты, а если они уже оплачены, потребовать возврата денег и возмещения убытков (ст. 466 ГК).

Ассортимент товаров

Договором купли-продажи может быть предусмотрено, что передаче подлежат товары в определенном соотношении по видам, моделям, размерам, цветам и иным признакам (ассортимент). Продавец по такому договору обязан передать покупателю товары в ассортименте, согласованном сторонами (ст. 467 ГК).

Необходимо различать групповой и развернутый ассортимент (номенклатуру). Под групповым ассортиментом понимается перечень разнообразных групп однородных товаров (например, ткани шерстяные, шелковые, ситцевые). Развернутый ассортимент в отличие от группового детализирует каждый вид товара по определенным показателям (расцветка, размер, сорт и др.).

Определение ассортимента возможно как указанием в самом договоре, так и в специальном отдельном документе – спецификации, который является неотъемлемой частью договора.

Товары, не соответствующие условиям договора об ассортименте, считаются принятыми, если покупатель в разумный срок после их получения не сообщит продавцу о своем отказе от товаров.

В тех же случаях, когда сторонами в договоре согласовано условие об ассортименте подлежащих передаче покупателю товаров, его нарушение влечет для продавца определенные негативные последствия (ст. 468 ГК). Такое нарушение дает покупателю право отказаться от принятия и оплаты таких товаров, а если они уже оплачены, потребовать возврата уплаченной суммы и возмещения убытков.

Если продавец передаст покупателю наряду с товарами, ассортимент которых соответствует договору, товары с нарушением договора об ассортименте, покупатель получает право по своему выбору:

  •  Принять товары в ассортименте, предусмотренном договором, и отказаться от остальных товаров.
  •  Отказаться от всех полученных товаров.
  •  Потребовать замены товаров, не соответствующих условиям договора об ассортименте на товары в ассортименте, предусмотренном договором.
  •  Принять все переданные товары.

Комплектность товара

По договору купли-продажи продавец обязан передать покупателю товар, соответствующий условию договора о комплектности, а при отсутствии такового в договоре комплектность товара определяется обычаями делового оборота либо иными обычно предъявляемыми требованиями (ст. 478 ГК).

Комплектность товара - это наличие в нем всех необходимых составных частей (агрегатов, узлов, деталей и т.п.), т.е. совокупность многих вещей, характеризуемых общностью их функционального назначения, без которых невозможно его использование. Например, системный блок компьютера характеризуется комплектностью, т.е. состоит из многих узлов или деталей (процессор, материнская плата, винчестер, видео-карта, дисковод и т.д.), характеризуемых общностью функционального назначения, без наличия которых системный блок использовать невозможно.

Комплектность товаров следует отличать от комплекта товаров, т.е. определенного набора товаров, не составляющего единого целого, и, в принципе, допускающий возможность отдельного использования каждого из входящих в комплект товаров. Например, телевизор и видеомагнитофон.

Качество товара

Продавец обязан передать покупателю товар, качество которого соответствует договору. Если договор не содержит условий о качестве, продавец обязан передать покупателю товар, пригодный для целей, для которых товар такого рода обычно используется. Если же продавец при заключении договора был поставлен в известность о конкретных целях приобретения товара, продавец обязан передать покупателю товар, пригодный для использования именно в соответствии с этими целями.

При продаже товаров по образцу или описанию продавец обязан передать покупателю товар, который соответствует образцу или описанию. Образец – это эталонное изделие, потребительские свойства (эксплуатационные характеристики) которого определяют требования к качеству товара. Описание товара представляет собой определенный перечень потребительских свойств (эксплуатационных характеристик) товара, который передается покупателю. Описание товара может сопровождаться фотографией, графическим изображением и т.п.

Если в соответствии с установленным законом порядком предусмотрены обязательные требования к качеству продаваемого товара, то продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязан передать покупателю товар, соответствующий этим обязательным требованиям. Обязательные требования к качеству товаров определяются государственными стандартами РФ (ГОСТами).

Важное значение имеют нормы о гарантии качества товара. Необходимо различать законную и договорную гарантию качества товаров.

Законная гарантия имеется во всех случаях. Ее сущность заключается в том, что товары должны соответствовать требованиям, предъявляемым к их качеству, в момент их передачи покупателю, если иной момент не предусмотрен договором, и в пределах разумного срока должны быть пригодными для целей, для которых товары такого рода обычно используются. Этот срок, однако, не может превышать двух лет со дня передачи товара покупателю (п. 2 ст. 477 ГК).

В случае, когда предоставление продавцом гарантии качества товара предусмотрено договором (договорная гарантия), продавец обязан передать покупателю товары, которые должны соответствовать требованиям, предъявляемым к их качеству, в течение определенного периода времени, установленного договором (гарантийного срока).

Гарантийные сроки могут быть установлены как соглашением сторон договора, так и обязательными для них требованиями нормативных актов. В последнем случае стороны вправе изменить эти сроки только в пользу их увеличения.

От гарантийного срока следует отличать срок годности товара, т.е. определяемый законами, иными правовыми актами, государственными стандартами или иными обязательными правилами период времени, по истечении которого товар  считается непригодным для использования по назначению.

Ответственность продавца за ненадлежащее качество товаров зависит от того, имеется ли договорная гарантия или нет. По общему правилу (т.е. при наличии законной гарантии) продавец отвечает за недостатки товаров, если покупатель докажет, что недостатки возникли до момента перехода риска случайной гибели или случайной порчи на покупателя или по причинам, возникшим до этого момента. В отношении товаров, на которые продавцом предоставлена договорная гарантия качества, он отвечает за недостатки товаров, если не докажет, что они возникли после их передачи покупателю вследствие нарушения покупателем правил пользования товарами или их хранения, а также действий третьих лиц или непреодолимой силы (ст. 476 ГК).

В случае нарушения продавцом условия договора о качестве товара покупатель по своему выбору вправе потребовать от продавца:

  •  Соразмерного уменьшения покупной цены;
  •  Безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок;
  •  Возмещения своих расходов на устранение недостатков товаров.

Если в товаре обнаружены существенные недостатки, а это такие дефекты, которые нельзя устранить вообще или без несоразмерных расходов или затрат времени, либо проявляющиеся неоднократно или вновь после их устранения (п. 2 ст. 475 ГК), то покупатель наделяется дополнительными правами по своему выбору:

  •  Отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы;
  •  Потребовать замены товаров ненадлежащего качества на товары, соответствующие договору (ст. 475 ГК).

Тара и упаковка

Продавец обязан передать покупателю товар в таре и (или) упаковке, за исключением товара, который по своему характеру не требует затаривания и (или) упаковки. Упаковка и тара служат целям защиты товаров от воздействия окружающей среды, обеспечения сохранности при транспортировке и хранении.

Неисполнение продавцом обязанности по затариванию и упаковке товара, т.е. передача покупателю товара без тары или в ненадлежащей таре, влечет для него негативные последствия. В этом случае покупатель вправе требовать от продавца затарить или упаковать товар либо заменить ненадлежащую тару.

Учитывая, что тара и упаковка нередко определяют потребительские свойства товара, п. 2 ст. 482 ГК предусматривает, что покупатель вместо требований о затаривании (упаковке) товара по своему выбору может предъявить требования, вытекающие из передачи товара ненадлежащего качества (ст. 475 ГК):

  •  о соразмерном уменьшении покупной цены товара;
  •  о безвозмездном устранении недостатков тары и упаковки в разумный срок;
  •  о возмещении расходов покупателя, понесенных в связи с устранением недостатков тары или упаковки.

Представляется, что нарушение условия об упаковке не относится к существенным по смыслу ст. 475 ГК, а потому не дает покупателю права требовать расторжения договора купли-продажи.

Во всех этих случаях покупатель имеет право на предъявление продавцу самостоятельного требования о возмещении причиненных убытков.

Права и обязанности покупателя

Покупатель по договору купли-продажи обязан принять переданный ему товар. Выполнение этой обязанности означает, что покупатель должен совершить все необходимые действия, позволяющие продавцу передать ему товары (сообщить адрес, по которому они должны доставляться, предоставить транспортные средства для перевозки, если такая обязанность покупателя вытекает из договора и т.п.).

Неисполнение или ненадлежащее исполнение покупателем обязанностей по принятию товара либо отказ от его принятия влечет для него негативные последствия. Продавец получает право требования от покупателя принятия товара в принудительном порядке путем обращения в суд, взыскания стоимости товара и расходов, связанных с его хранением. Продавец может отказаться от исполнения договора, что влечет его расторжение. И в любом из предусмотренных случаев продавец вправе требовать возмещения причиненных убытков.

Покупатель обязан оплатить товары непосредственно до или после их передачи продавцом в размере их полной цены, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из существа обязательства (ст. 486 ГК).

Покупатель обязан оплатить товар по цене, указанной в договоре или рассчитанной в порядке, предусмотренном договором. Если цена не определена в договоре, обязанность покупателя будет состоять в оплате цены, которая в момент заключения договора обычно взималась за такой товар, продававшийся при сравнимых обстоятельствах.

Тема 24. Договор мены. Договор дарения.

1. Понятие и особенности договора мены

Договор мены представляет собой гражданско-правовой договор, по которому каждая из сторон обязуется передать в собственность другой стороне один товар в обмен на другой (ст. 567 ГК).

Из этого следует, что данный договор является консенсуальным, возмездным и двусторонним.

Сторонами договора мены могут выступать  любые субъекты гражданского права.  Ограничения на участие в договоре мены, существующие для граждан и юридических лиц, в целом аналогичны ограничениям на их участие в договоре купли-продажи. Договор мены может быть как потребительским общегражданским (между гражданами, между некоммерческими организациями), так и коммерческим (между предпринимателями), в зависимости от предмета договора.

В силу договора мены его участники взаимно обязуются передать друг другу в собственность определенные вещи (товары), причем одна сторона, приобретая вещь в собственность, вместо уплаты покупной цены (в деньгах) передает другой стороне иную вещь. Следовательно, каждая из сторон данного договора одновременно является продавцом в отношении товара, который она обязуется передать контрагенту, и покупателем в отношении товара, который она обязуется принять в обмен. Именно поэтому к обязательствам, возникающим из договора мены, применяются правила о купле-продаже (глава 30 ГК), если это не противоречит положениям главы 31 (правила о договоре мены) и существу обязательства.

Условие о предмете - это единственное существенное условие договора мены. ГК не содержит специальных правил и поэтому объектами договора мены могут быть как движимые вещи, в том числе ценные бумаги и валютные ценности, так и недвижимое имущество, например земельные участки, квартиры и т.д. вместе с тем объектом мены может быть лишь  то имущество, которое находится у отчуждателя на праве собственности (или на праве хозяйственного ведения), либо будет приобретено им на этом праве у третьего лица, поскольку иначе отчуждатель не сможет передать это имущество в собственность своему контрагенту. Не может быть поэтому признан договором мены договор обмена жилых помещений между их нанимателями, а не собственниками.

Поскольку объектом купли-продажи могут быть некоторые имущественные права (п. 4 ст. 454 ГК), следует признать за ними и аналогичную возможность служить объектом отношения мены.

Цена договора мены - это стоимость каждого из встречных предоставлений. Когда в договоре мены отсутствуют условия о цене обмениваемых товаров, а также о распределении между сторонами расходов, связанных с исполнением обязательств, следует исходить из предположения, что предметом договора является обмен равноценными товарами. Расходы же на передачу товаров, их принятие и иные действия, связанные с исполнением договора, должны в каждом конкретном случае возлагаться на ту сторону, которая несет соответствующие обязанности согласно договору (п. 1 ст. 568 ГК).

Срок договора мены определяется соглашением сторон. Обмен товаров необязательно должен быть одномоментным и осуществляться "из рук в руки", не исключаются случаи, когда в соответствии с договором даты передачи обмениваемых товаров не совпадают: сначала свою обязанность по передаче товара исполняет одна сторона, а спустя некоторое время ее контрагент. В подобной ситуации, когда сроки передачи обмениваемых товаров не совпадают, исполнение обязанности по передаче товара той стороной, для которой предусмотрен более поздний срок передачи товара, признается встречным исполнением обязательства (ст. 569 ГК).

Специальное правило, по сравнению как с нормами, регулирующими договор купли-продажи, существует в отношении момента перехода права собственности на обмениваемые товары (ст. 570 ГК). Суть этого правила состоит в том, что по договору мены право собственности на полученные в порядке обмена товары переходит к каждой из сторон одновременно после того, как обязательства по передаче товаров исполнены обеими сторонами. Такое положение призвано предотвратить ситуацию, в которой сторона, первой получившая товар, приобретает на него право собственности, не выполнив встречной обязанности по передаче контрагенту другого товара.

Некоторыми особенностями отличается также и регулирование отношений, связанных с применением эвикции - ответственности продавца за изъятие товара у покупателя третьим лицом. Как известно, по договору купли-продажи продавец обязан передать покупателю товар свободным от каких-либо прав третьих лиц за исключением случая, когда сам покупатель согласился принять товар, обремененный правами третьих лиц. Данное положение в полной мере относится и к договору мены. Вместе с тем при нарушении указанной обязанности стороной по договору мены она должна не только возместить своему контрагенту убытки, как это имеет место по договору купли-продажи, но и возвратить контрагенту полученный от него в обмен товар. Следовательно, если товаром является вещь с индивидуально определенными признаками, она в подобных случаях может быть истребована от другой стороны.

2. Понятие и элементы договора дарения

По договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом (п. 1 ст. 572 ГК).

Дарение является договором, а не односторонней сделкой, так как всегда требует согласия одаряемого на принятие дара. Но по общему правилу дарение - односторонний договор, в котором у одаряемого отсутствуют обязанности (если только речь не идет о такой особой разновидности дарения, как пожертвование).

Дарение может быть как реальным, так и консенсуальным договором. Следовательно, юридическое значение имеет не только непосредственная безвозмездная передача имущества от дарителя к одаряемому, но при определенных условиях - и обещание подарить имущество.

Безвозмездный характер отношений составляет главную особенность договора дарения, определяющую его юридическую специфику. Именно поэтому даритель не вправе требовать встречного удовлетворения от одаряемого. Договор, содержащий такое условие, рассматривается как притворная сделка. В силу п. 2 ст. 170 на такой договор должны распространяться нормы той сделки, которую стороны имели в виду. Например, весьма часты случаи, при которых сделка купли-продажи, в частности для уменьшения размера пошлины, оформляется как договор дарения. К такой сделке в отношении всех возникающих вопросов применяются нормы о купле-продаже.

В роли дарителя и одаряемого могут выступать как граждане, так и юридические лица. Серьезное влияние на возможность заключения договора дарения гражданами оказывает объем их дееспособности. Недееспособный гражданин может заключать договоры дарения только через своего опекуна (п. 2 ст. 29 ГК). При этом от его имени можно производить дарение только обычных подарков небольшой стоимости, а право получения подарков через опекуна не ограничено.

Лицо, признанное ограниченно дееспособным, вправе самостоятельно совершать лишь мелкие бытовые сделки, а все остальные - только с согласия попечителя (п. 1 ст. 30 ГК). В соответствии с правилами п. 2 ст. 26 и п. 2 ст. 28 ГК малолетние  и несовершеннолетние могут совершать сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, т.е. выступать в качестве одаряемых, если соответствующие договоры не требуют нотариального удостоверения или государственной регистрации.

Ряд запретов на получение подарков связано с особенностями профессионального статуса одаряемых лиц. П. 4 ст. 575 ГК запрещает дарение между коммерческими организациями, за исключением "обычных подарков" незначительной стоимости. Для унитарных предприятий, включая казенные, а также для учреждений, если иное не предусмотрено законом, дарение возможно только при наличии согласия собственника. Исключение составляют подарки "небольшой стоимости".

Возможность совершить дарение исключается и для тех случаев, когда имеется та или иная (не обязательно формальная) зависимость дарителя от одаряемого. Речь идет, во-первых, о дарении работникам лечебных, воспитательных, социальных и аналогичных учреждений гражданами, находящимися на их лечении, воспитании или содержании (либо их супругами и родственниками); во-вторых, о дарении государственным служащим (или служащим органов муниципальных образований) в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных обязанностей (п. 2 и 3 ст. 575 ГК). В данных случаях допустимы лишь "обычные подарки" стоимостью не больше 5 МРОТ.

Предмет договора дарения весьма широк. Прежде всего подразумеваются вещи. В это число входят вещи, не изъятые из оборота. Вещи с ограниченной оборотоспособностью могут быть переданы одаряемому только с соблюдением установленного для такой вещи режима. В частности, если для обладания вещью необходимо разрешение, оно должно быть у одаряемого.

Предметом дарения могут быть и права. Всегда, когда предметом договора является право, происходит его уступка. Соответственно необходимо иметь в виду действие ст. 382-390 ГК. Указанные статьи регулируют отношения старого и нового кредитора с должником. Так, законом или договором может исключаться возможность уступки прав (требований) другому лицу. В этих ситуациях договор дарения, заключенный без согласия должника, может быть признан недействительным по его иску (п. 1 ст. 382 ГК). Во всех случаях должника необходимо уведомить о состоявшейся уступке прав. Риск нарушения этой обязанности несет лицо, которому уступлено право (п. 2 ст. 382 ГК), в данном правоотношении - одаряемый.

Наряду с имущественным правом по отношению к третьим лицам предметом дарения может быть передача прав по отношению к самому дарителю. Подразумеваются  такие отношения, в которых одаряемый является должником (например, передача лицом принадлежащего ему на праве собственности здания безвозмездно в аренду на определенный срок благотворительному фонду), а также освобождение от имущественной обязанности перед самим собой (имеется в виду прощение долга, которое допускается, однако, в соответствии со ст. 415 ГК только при условии, если это не нарушает интересов третьих лиц) или перед третьими лицами (имеется в виду, что долг одаряемого перед каким-либо кредитором даритель переводит на себя). В последнем случае действуют общие правила о переводе долга, который в силу ст. 391 ГК допустим только с согласия кредитора одаряемого, при этом согласно ст. 392 ГК у кредитора сохраняется право выдвигать возражения, основанные на его отношениях с одаряемым.

Дарение всегда связано с безвозмездным увеличением имущества одаряемого за счет уменьшения имущества дарителя, осуществляемого путем:

  •  Передачи в собственность одаряемому принадлежащей дарителю вещи;
  •  Передачи одаряемому дарителем имущественного права в отношении самого дарителя;
  •  Передачи одаряемому дарителем своего имущественного права в отношении третьего лица, т.е. безвозмездной уступки требования;
  •  Освобождения одаряемого от исполнения имущественной обязанности в отношении дарителя, т.е. прощение долга;
  •  Освобождение одаряемого от его имущественной обязанности перед третьим лицом, т.е. либо исполнение этой обязанности дарителем, либо перевод долга.

В зависимости от характера даримого имущества и от юридической природы самого дарения устанавливаются требования к форме этого договора. Реальный договор дарения может быть совершен устно, если только его предметом не являются недвижимость либо движимая вещь стоимостью свыше 5 МРОТ, отчуждаемая юридическим лицом. Договор дарения недвижимости во всяком случае подлежит государственной регистрации (п. 3 ст. 574 ГК), а дарение движимого имущества указанной стоимости, совершаемое юридическим лицом, требует простой письменной формы (под страхом признания сделки ничтожной). В письменной форме должен быть совершен и консенсуальный договор дарения (содержащий обещание дарения в будущем) независимо от предмета и субъектного состава (п. 2 ст. 574 ГК).

Консенсуальный договор дарения (обещание дарения) требует не только обязательной письменной формы, но и сформулированного в нем ясно выраженного намерения совершить дарение в будущем. В таком договоре требуется также указание конкретного одаряемого лица и точного предмета дарения - в виде вещи, права или освобождения от обязанности. Несоблюдение любого из этих требований влечет ничтожность договора дарения (п. 2 ст. 572 ГК).

Тема 25. Договор ренты и пожизненного содержания с иждивением.

1. Понятие договора ренты.

По договору ренты одна сторона (получатель ренты) передает другой стороне (плательщику ренты) в собственность имущество, а плательщик ренты обязуется в обмен на полученное имущество периодически выплачивать получателю ренту в виде определенной денежной суммы либо предоставления средств на его содержание в иной форме (п. 1 ст. 583 ГК).

Договор ренты является самостоятельным видом договора. От отличается от договора дарения тем, что лицо, произведшее отчуждение имущества в собственность другого, вправе требовать предоставления встречного удовлетворения - рентного дохода. От договоров купли-продажи и мены договор ренты отличается характером встречного удовлетворения. Объем причитающихся получателю рентных платежей является неопределенным, так как обязательство по выплате ренты действует либо бессрочно (постоянная рента), либо на срок жизни получателя (пожизненная рента).

Поэтому договор ренты относится к группе алеаторных (рисковых) договоров. Элемент риска, принимаемого на себя каждой из сторон, заключается в вероятности того, что либо один, либо другой контрагент фактически получит встречное удовлетворение меньшего объема, чем им самим предоставленное.

По юридической природе договор ренты во многом сходен с договором займа. Прежде всего, как и заем, рента - реальный договор. Этот договор начинает действовать с момента, когда получатель ренты передает плательщику ренты в собственность соответствующее имущество. Само соглашение о ренте до передачи имущества никаких правовых последствий не влечет. Следовательно, основанные на одном лишь соглашении требования о передаче имущества в собственность с последующей выплатой ренты, как и требования о выплате ренты до передачи имущества в натуре, удовлетворяться судом не могут.

Договор ренты является, как и заем, односторонним договором. Обязанности в нем несет только плательщик ренты: в обмен на полученное имущество периодически выплачивать ренту.

Наконец, договор ренты, как и заем, возмездный, хотя характер возмездности здесь иной. В договоре займа возмездность проявляется в необходимости для заемщика возвратить сумму долга плюс проценты. В договоре ренты возмездность проявляется в необходимости предоставления плательщиком ренты ее получателю рентных платежей (ренты, рентного дохода) взамен имущества, полученного в собственность. По договору ренты допускается установление обязанности выплачивать ренту бессрочно (постоянная рента) или на срок жизни получателя ренты (пожизненная рента) (п. 2 ст. 583 ГК).

Сторонами договора ренты являются получатель и плательщик ренты.

Получатель ренты (рентный кредитор) - лицо, передающее свое имущество в собственность другого лица с целью получения от последнего в течение длительного периода времени дохода (ренты). Получателями ренты в договоре пожизненной ренты и его разновидности - договоре пожизненного содержания с иждивением - в силу самой сущности этих договоров могут быть только граждане. Получатель ренты может не совпадать  с лицом, передающем имущество. Например, пожизненная рента может быть установлена одним гражданином в пользу другого (п. 1,2 ст. 596 ГК).

Плательщик ренты (рентный должник) - лицо, обязанное в обмен на полученное в собственность имущество выплачивать передавшему его лицу в течение длительного периода времени доход (ренту). Плательщиками ренты (рентными должниками) могут быть любые граждане и юридические лица, заинтересованные в приобретении имущества и способные выполнить требования, предъявляемые законом к содержанию договора ренты и обеспечению ее выплаты.

Предмет договора ренты определен в п. 1 ст. 583 ГК как "имущество". Точно назван лишь предмет договора ренты с условием пожизненного содержания с иждивением, которым является недвижимое имущество (п. 1 ст. 601 ГК).

По точному смыслу п. 1 ст. 583 ГК получатель ренты передает плательщику ренты имущество в собственность. Поскольку объектом права собственности может быть только индивидуально определенная вещь, то предметом договора ренты могут быть вещи (как движимые, так и недвижимые), наличные деньги и документарные ценные бумаги.

Безналичные деньги, являющиеся по своей природе не вещами, а правами требования, "бездокументарные ценные бумаги", являющиеся особым способом фиксации прав, равно как и иные имущественные права, не могут быть объектами права собственности, а соответственно, предметом договора ренты. По этой же причине не могут быть предметом договора ренты работы, услуги, информация, результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, нематериальные блага.

Форма договора. В соответствии со ст. 584 ГК договор ренты подлежит нотариальному удостоверению, а договор, предусматривающий отчуждение недвижимого имущества под выплату ренты, подлежит также государственной регистрации. Если стороны нарушат требования о нотариальном удостоверении договора ренты, такой договор будет считаться недействительной сделкой (п. 1 ст. 165, ст. 584 ГК). Если договор о передачи под ренту недвижимого имущества будет нотариально удостоверен, но не зарегистрирован, то он будет считаться незаключенной сделкой, так как ст. 584 ГК не содержит указания на его недействительность.

Цена договора. Рентные платежи могут осуществляться в форме денежных выплат (п. 1 ст. 590, п. 1 ст. 597 ГК), а также в форме предоставления иждивения, включающего обеспечение потребностей в жилье, питании, одежде и т.п. (п. 1 ст. 602 ГК). В законе может устанавливаться минимальный размер пожизненной ренты (п. 2 ст. 597 ГК) и минимальной стоимости общего объема содержания с иждивением (п. 2 ст. 602 ГК). Цель подобных предписаний закона - защита интересов рентного кредитора и установление объективных критериев разграничения притворных сделок ренты, прикрывающих иные сделки.

Тема 26. «Договор аренды, лизинга и ссуды»

1. Понятие и элементы договора аренды

По договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование (ст. 606 ГК).

По юридической природе договор аренды является консенсуальным, возмездным, взаимным.

Сторонами договора аренды являются арендодатель и арендатор. Арендодателями могут быть собственники, а также лица, управомоченные законом или собственником сдавать имущество в аренду (ст. 608 ГК). К последним относятся лица, обладающие правомочиями по распоряжению государственным и муниципальным имуществом. Если имущество закреплено за предприятием на праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления, то сами эти предприятия могут быть арендодателями такого имущества только с соблюдением требований ст. 294-297 ГК:

По действующему законодательству единственным существенным условием договора аренды в силу требования закона является условие о предмете договора аренды. Предметом договора аренды может быть как движимое, так и недвижимое имущество. Недвижимое имущество как предмет аренды обладает определенными особенностями, обусловленными как самой природой этого имущества, так и необходимость государственной регистрации сделок с ним и прав на него. Но недвижимое имущество, которое может сдаваться в аренду по правилам гл. 34 ГК не должно быть предназначено для проживания людей. Наем жилой недвижимости регулируется специальными нормами гл. 35 ГК.

Согласно ст. 607 ГК в аренду могут быть переданы земельные участки и другие обособленные природные объекты, предприятия и другие имущественные комплексы, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и другие вещи, которые в процессе их использования не теряют своих натуральных свойств (непотребляемые вещи). Из этого следует, что предметом договора аренды могут быть только индивидуально-определенные непотребляемые вещи, подлежащие возврату.

Не могут быть предметом договора аренды нематериальные блага: изобретения, полезные модели, промышленные образцы, служебная (коммерческая) информация, товарные знаки, фирменные наименования и т.д. передача прав на их использование осуществляется на основе лицензионных соглашений, не относящихся к разновидностям договора имущественного найма.

Особенности сдачи в аренду земельных участков и других обособленных природных объектов устанавливаются земельным и иным природоресурсным законодательством. Законом могут быть установлены виды имущества, сдача которых в аренду не допускается или ограничивается. Например, атомные электростанции, вооружение, железные дороги общего пользования и т.п.

Согласно норме п. 3 ст. 607 ГК в договоре аренды должны быть указаны данные, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее передаче арендатору в качестве объекта аренды. При отсутствии этих данных в договоре условие об объекте, подлежащем передаче в аренду, считается не согласованным сторонами, а соответствующий договор считается незаключенным. В связи с этим к договору должны прилагаться документы, позволяющие точно идентифицировать предмет аренды.

Специальные правила действуют в отношении формы договора аренды. Согласно п. 1 ст. 609 ГК договор аренды на срок более года (а если хотя бы одной стороной договора является юридическое лицо, то независимо от срока) должен быть заключен в письменной форме. Договор аренды недвижимого имущества согласно п. 2 ст. 609 ГК подлежит государственной регистрации, если иное не установлено законом. в соответствии с п. 2 ст. 651 ГК государственной регистрации подлежит договор аренды здания или сооружения, если он заключен на срок более одного года.

Согласно п. 3 ст. 609 ГК договор аренды имущества, предусматривающий переход в дальнейшем права собственности на это имущество к арендатору (аренда с правом выкупа - ст. 624 ГК), заключается в форме, предусмотренной для договора купли-продажи такого имущества.

Срок в договоре аренды является принадлежностью этого договора, но не его существенным условием. Дело в том, что, если срок аренды в договоре не определен, договор аренды считается заключенным на неопределенный срок (п. 1, 2 ст. 610 ГК). В данном случае каждая их сторон вправе отказаться от договора в любое время, предупредив об этом другую сторону за один месяц, а при аренде недвижимого имущества - за три месяца.

Законом могут устанавливаться максимальные (предельные) сроки договора для отдельных видов аренды, а также для аренды отдельных видов имущества. Например, максимальный срок договора проката, в силу указания ст. 627 ГК не может превышать одного года. Согласно ст. 31 ЛК РФ предельный срок аренды участков лесного фонда равен сорока девяти годам.

Если срок договора аренды в договоре не определен и ин одна из сторон не отказалась от договора до истечения предельного срока, установленного законом, договор по истечении предельного срока прекращается. Договор аренды, заключенный на срок, превышающий установленный законом предельный срок, считается заключенным на срок, равный предельному (п. 3 ст. 610 ГК).

Цена договора аренды. Поскольку договор аренды является возмездным, в нем определяются порядок, условия и сроки внесения арендной платы. Условия об арендной плате не относятся к числу существенных. Но ст. 654 ГК устанавливает исключения, когда размер платы обязателен. Это касается аренды зданий и сооружений. Для договора аренды не имеет также существенного значения и характер вознаграждения, предоставляемого арендодателю, - он может быть как денежным, так и иной материальной форме. В соответствии с п. 2 ст. 614 ГК арендная плата устанавливается за все арендуемое имущество в целом или отдельно по каждой из его составных частей в виде:

  •  определенных в твердой сумме платежей, вносимых периодически или единовременно;
  •  установленной доли полученных в результате использования арендованного имущества продукции, плодов или доходов;
  •  предоставление арендатором определенных услуг;
  •  передачи арендатором арендодателю обусловленной договором вещи в собственность или аренды;
  •  возложение на арендатора обусловленных договором затрат на улучшение арендованного имущества.

Указанными формами не исчерпываются возможные варианты расчета арендатора с арендодателем. Стороны могут предусмотреть в договоре сочетание этих форм или иные формы оплаты аренды.

2. Содержание договора аренды

Права и обязанности арендодателя

Из договора аренды как консенсуальной сделки вытекает обязанность арендодателя предоставить арендатору имущество оговоренной в договоре. Имущество должно быть предоставлено в состоянии, соответствующем условиям договора аренды и назначению имущества (п. 1 ст. 611 ГК).

Имущество должно сдаваться в аренду вместе со всеми его принадлежностями и относящимися к нему документами (техническим паспортом, сертификатом качества и т.д.), если иное не предусмотрено договором. Если такие принадлежности и документы не будут переданы, а без них арендатор не сможет пользоваться имуществом в соответствии сего назначением либо в значительной степени лишился того, на что был вправе рассчитывать при заключении договора, то он сможет потребовать предоставления ему арендодателем таких принадлежностей и документов или расторжения договора, а также возмещения убытков (п. 2 ст. 611 ГК).

Имущество должно предоставляться арендатору своевременно, в срок, указанный в договоре, а в случае, когда в договоре такой срок не указан, - в разумный срок (п. 3 ст. 611 ГК).

Арендодатель обязан отвечать за любые недостатки сданного в аренду имущества, препятствующие его использованию полностью или частично, даже если арендодатель при заключении о них не знал (п. 1 ст. 612 ГК). При передаче в аренду имущества с недостатками арендатор может применить к арендодателю меры ответственности и защиты, предусмотренные в ст. 612 ГК:

  •  потребовать от арендодателя либо безвозмездного устранения недостатков имущества, либо соразмерного уменьшения арендной платы, либо возмещения своих расходов на устранение недостатков имущества;
  •  непосредственно удержать сумму понесенных им расходов на устранение данных недостатков из арендной платы, предварительно уведомив об этом арендодателя;
  •  потребовать досрочного расторжения договора;
  •  потребовать возмещения непокрытой части убытков в случаях, когда удовлетворение требований арендатора или удержание им расходов на устранение недостатков из арендной платы не покрывает причиненных арендатору убытков.

Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду имущества, которые были им оговорены при заключении договора аренды, либо были заранее известны арендатору, либо должны были быть обнаружены арендатором во время осмотра имущества или проверки его исправности при заключении договора или передаче имущества в аренду (п. 2 ст. 612 ГК).

Поэтому при заключении договора аренды арендодатель обязан предупредить арендатора о всех правах третьих лиц на сдаваемое в аренду имущество. Неисполнение арендодателем этой обязанности дает право арендатору требовать уменьшения арендной платы либо расторжения договора и возмещения убытков (ст. 613 ГК).

По общему правилу арендодатель обязан производить за свой счет капитальный ремонт переданного в аренду имущества, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором аренды (п. 1 ст. 616 ГК). Капитальный ремонт означает восстановление целостности имущества, его существенных частей, требующее значительных затрат, несоразмерных с доходами, получаемыми арендатором за счет этого нанятого имущества.

При нарушении арендодателем обязанности по производству капитального ремонта арендатор вправе по своему выбору:

  •  произвести капитальный ремонт, предусмотренный договором или вызванный неотложной необходимостью, и взыскать с арендодателя стоимость ремонта или зачесть ее в счет арендной платы;
  •  потребовать соответственного уменьшения арендной платы;
  •  потребовать расторжения договора и возмещения убытков.

В договоре могут быть указаны и другие обязанности арендодателя, например, оказание консультативной, технической помощи по использованию арендованного оборудования и т.д.

Права и обязанности арендодателя

В отдельных видах договоров аренды на арендатора возлагается обязанность принять арендуемое имущество. Так, в соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 665 ГК арендатор здания (сооружения) обязан принять арендуемое здание (сооружение). Аналогичная обязанность лежит на арендаторе предприятия. Нарушение этой обязанности арендатором означает незаконный односторонний отказ от исполнения обязательства со всеми вытекающими из этого юридическими последствиями (ст. 310 ГК).

Закон предписывает арендатору использовать арендованное имущество в соответствии с условиями договора аренды, а если такие условия в договоре не определены - в соответствии с назначением имущества (п. 1 ст. 615 ГК). Арендатор должен проявлять при использовании арендованного имущества ту же степень заботливости, которую он проявляет к собственному имуществу.

Согласно п. 2 ст. 616 ГК арендатор обязан нести расходы на содержание имущества (коммунальные платежи, расходы по поддержанию чистоты, по охране и т.п.), поддерживать имущество в исправном состоянии, производить за свой счет текущий ремонт, если иное не установлено законом или договором аренды.

Под текущим ремонтом необходимо понимать исправление повреждений или естественных ухудшений имущества, не нарушивших его целостность, не повлекших разрушения или порчи его существенных частей, которые могут быть устранены за счет затрат, пропорциональных выгодам, приносимых арендатору этим нанятым имуществом.

Если арендатор пользуется имуществом не в соответствии с условиями договора аренды или назначением имущества, допускает его ухудшение, то арендодатель имеет право потребовать расторжения договора и возмещения убытков (п. 3 ст. 615, ст. 619 ГК).

В силу возмездного характера договора аренды на арендаторе лежит обязанность вносить арендодателю арендные платежи. Абзац 2 п. 1 ст. 614 ГК говорит, что порядок, условия и сроки внесения арендной платы определяются договором аренды. Но если договором они не определены, считается, что установлены порядок, условия и сроки, обычно применяемые при аренде аналогичного имущества при сравнимых обстоятельствах.

При прекращении договора аренды в соответствии с п. 4 ст. 453 и ст. 622 ГК арендатор обязан вернуть арендодателю имущество в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном договором. Если арендатор не возвратил арендованное имущество либо возвратил несвоевременно, то арендодатель вправе требовать внесения арендной платы за все время просрочки. В случае, когда за несвоевременный возврат арендованного имущества договором предусмотрена неустойка, убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки, если иное не предусмотрено договором.

Осуществляя пользование арендованным имуществом, арендатор имеет право вносить в него улучшения, т.е. изменения в состояние имущества, повышающие эффективность его использования, расширяющие возможности применения или иным образом повышающие стоимость сданного внаем имущества. К числу улучшений можно отнести установку на арендуемый станок нового программного обеспечения, увеличивающего производительность станка; надстройку над производственным корпусом, повлекшую расширение производственных мощностей и т.д.

Улучшения делятся на отделимые и неотделимые. В приведенном примере первое улучшение является отделимым, а второе - неотделимым. Согласно ст. 623 ГК произведенные арендатором отделимые улучшения арендованного имущества являются его собственностью, если иное не предусмотрено договором аренды. В случае, когда арендатор произвел за счет собственных средств и с согласия арендодателя неотделимые улучшения, то он имеет право на возмещение стоимости этих улучшений после прекращения договора аренды, если иное не предусмотрено договором. Стоимость неотделимых улучшений, произведенных арендатором без согласия арендодателя, возмещению не подлежит, если иное не предусмотрено договором или законом. Улучшения арендованного имущества, как отделимые, так и неотделимые, произведенные за счет амортизационных отчислений от этого имущества, являются собственностью арендодателя.

Улучшения арендуемого имущества следует отличать от переоборудования, переоснащения или перепланировки предмета аренды. Последние могут иметь место только с согласия арендодателя, а по отношению к недвижимому имуществу - также с согласия компетентных органов.

Арендатору принадлежит право собственности на плоды, продукцию и доходы, полученные в результате использования арендованного имущества в соответствии с договором (ч. 2 ст. 606 ГК).

В период пользования и владения арендованным имуществом арендатору предоставляется возможность ограниченного распоряжения предметом и правом аренды. Согласно п. 2 ст. 615 ГК арендатор вправе с согласия арендодателя сдавать арендованное имущество в субаренду (поднаем) и передавать свои права и обязанности по договору аренды другому лицу (перенаем), предоставлять арендованное имущество в безвозмездное пользование, а также отдавать арендные права в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал юридических лиц, если иное не установлено законом. В указанных случаях, за исключением перенайма, ответственным по договору перед арендодателем остается арендатор.

Арендатору предоставляется преимущественное право на заключение договора аренды на новый срок. Если иное не предусмотрено законом или договором аренды, арендатор, надлежащим образом исполнявший свои обязанности, по истечении срока договора имеет при прочих равных условиях преимущественное перед другими лицами право на заключение договора аренды на новый срок. Он обязан письменно уведомить арендодателя о желании заключить такой договор в срок, указанный в договоре аренды, а если такой срок в договоре не указан - в разумный срок до окончания действия договора (ст. 621 ГК). В случае отказа арендодателя в заключении договора с арендатором на новый срок, но заключения договора аренды с другим лицом в течение года со дня истечения срока договора, арендатор вправе по своему выбору потребовать в суде перевода на себя прав и обязанностей по заключенному договору и возмещения убытков, причиненных отказом возобновить с ним договор аренды, либо только возмещения таких убытков (абз. 3 п. 1 ст. 621 ГК).

Законом или договором арендатору может быть предоставлено право выкупа арендованного имущества по истечении срока аренды или до его истечения при условии внесения арендатором все обусловленной договором выкупной цены (п. 1 ст. 624 ГК). Право на выкуп арендованного имущества может быть оговорено в дополнительном соглашении, заключенном между арендодателем и арендатором.

3. Прекращение договора аренды.

Главным основанием прекращения обязательств из договора аренды является истечение его срока. Но если арендатор продолжает пользоваться имуществом после истечения срока договора, то при отсутствии возражений со стороны арендодателя договор считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок (п. 2 ст. 621 ГК).

От договора,  заключенного на неопределенный срок, арендодатель и арендатор вправе отказаться в любой момент, предупредив об этом другую сторону за один месяц, а при аренде недвижимости - за три месяца. Предупреждение об отказе от договора должно быть адресовано контрагенту и действительно только тогда, когда оно им получено, или же если оно не дошло до контрагента не по вине предупреждающего.

Договор аренды, заключенный на определенный срок, может быть расторгнут только по основаниям, предусмотренным законодательством или определенным в договоре. Согласно ст. 619 ГК суд может досрочно расторгнуть договор аренды по требованию арендодателя в случаях, когда арендатор:

  •  пользуется имуществом с существенным нарушением условий договора или назначения имущества либо с неоднократными нарушениями;
  •  существенно ухудшает имущество;
  •  более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа не вносит арендную плату;
  •  не производит капитального ремонта имущества в установленные договором аренды сроки, а при отсутствии их в договоре - в разумные сроки - в случаях, когда в соответствии с законом, иными правовыми актами или договором производство капитального ремонта является обязанностью арендатора.

Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения договора только после направления арендатору письменного предупреждения о необходимости исполнения им обязательства в разумный срок.

Согласно ст. 620 ГК суд может досрочно расторгнуть договор аренды по требованию арендатора в случаях, когда:

  •  арендодатель не предоставляет имущество в пользование арендатору либо создает препятствия пользованию имуществом в соответствии с условиями договора или назначением имущества.
  •  переданное арендатору имущество имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены арендодателем при заключении договора, не были заранее известны арендатору и не должны были быть обнаружены арендатором во время осмотра имущества или проверки его исправности при заключении договора;
  •  арендодатель не производит являющийся его обязанностью капитальный ремонт имущества в установленные договором сроки, а при их отсутствии - в разумный срок;
  •  имущество в силу обстоятельств, за которые арендатор не отвечает, окажется в состоянии, не пригодном для использования.

Данный перечень не является замкнутым. Закон (абз. 2 ст. 619, абз. 2 ст. 620 ГК) допускает, что договором аренды могут быть установлены и другие основания досрочного расторжения договора по требованию сторон.

Виды договора аренды

По договору проката арендодатель, осуществляющий сдачу имущества в аренду в качестве постоянной предпринимательской деятельности, обязуется предоставить арендатору движимое имущество за плату во временное владение и пользование (п. 1 ст. 626 ГК).

Понятие и виды договора аренды транспортных средств

Закон регламентирует две разновидности договора аренды транспортного средства:

  •  Аренда транспортного средства с предоставлением услуг по управлению и технической эксплуатации;
  •  Аренда транспортного средства без предоставления услуг по управлению и технической эксплуатации.

По отношению к ним общие нормы об аренде применяются в той мере, в какой иное не установлено нормами §3 гл. 34 ГК. Особенности аренды транспортного средства могут быть предусмотрены транспортными уставами и кодексами. Среди действующих транспортных кодексов лишь КТМ содержит специальные нормы, регламентирующие отношения по аренде морских судов, а именно нормы гл. 10, посвященной договору фрахтования судна на время (тайм-чартер), и гл. 11, посвященной договору фрахтования судна без экипажа (бербоут-чартер).

По договору аренды транспортного средства с экипажем (фрахтования на время) арендодатель предоставляет арендатору (фрахтователю) транспортное средство за плату (фрахт) во временное владение и пользование и оказывает своими силами услуги по управлению им по его технической эксплуатации (абз. 1 ст. 632 ГК).

По договору аренды транспортного средства без экипажа арендодатель предоставляет арендатору транспортное средство за плату во временное владение и пользование без указания услуг по управлению им и его технической эксплуатации (ст. 642 ГК)

Понятие договора аренды здания или сооружения

По договору аренды здания или сооружения арендодатель обязуется передать во временное владение и пользование арендатору здание или сооружение (п. 1 ст. 650 ГК).

Понятие и содержание договора финансовой аренды (лизинга)

По договору финансовой аренды (договору лизинга) арендодатель обязуется приобрести в собственность указанное арендатором имущество у определенного им продавца и предоставить арендатору это имущество за плату во временное владение и пользование для предпринимательских целей (ст. 665 ГК).

Правовое регулирование данного договора осуществляется нормами §6 главы 34 Гражданского кодекса РФ и Федеральным законом РФ от 29.10.1998 г. №164-ФЗ «О лизинге» (с изм. и доп. от 29.01.2002 г.).

Договор лизинга является взаимным, консенсуальным и возмездным.

Стороны договора лизинга: арендодатель (лицо, приобретающее в собственность указанное арендатором имущество у определенного продавца и предоставляющее имущество во владение и пользование по договору лизинга) и арендатор (лицо, владеющее и пользующееся лизинговым имуществом). Арендодатель и арендатор в договоре лизинга во многих литературных источниках и правовых актах именуются соответственно лизингодателем и лизингополучателем.

Лизингодатель – физическое или юридическое лицо, которое за счет привлеченных или собственных денежных средств приобретает в собственность имущество и предоставляет его в качестве предмета лизинга лизингополучателю за определенную плату, на определенный срок и на определенных условиях во временное владение и пользование с переходом или без перехода к лизингополучателю права собственности на предмет лизинга (ст. 4 Закона "О лизинге").

Лизингополучатель – физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с договором лизинга обязано принять предмет лизинга за определенную плату, на определенный срок и на определенных условиях во временное владение и в пользование в соответствии с договором лизинга (ст. 4 Закона "О лизинге"), т.е. это лицо, которое получает имущество для использования в предпринимательских целях. Следовательно, лизингополучателями могут быть юридические лица - коммерческие организации и индивидуальные предприниматели - во всех случаях, а также некоммерческие организации - в тех случаях, когда им это разрешено.

Продавец (поставщик) – физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с договором купли - продажи с лизингодателем продает лизингодателю в обусловленный срок производимое (закупаемое) им имущество, являющееся предметом лизинга (ст. 4 Закона "О лизинге").

Предметом договора лизинга могут быть любые непотребляемые вещи, в том числе предприятия и другие имущественные комплексы, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и другое движимое и недвижимое имущество, которое может использоваться для предпринимательской деятельности. Предметом лизинга не могут быть земельные участки и другие природные объекты, а также имущество, которое федеральными законами запрещено для свободного обращения или для которого установлен особый порядок обращения (ст. 666 ГК и  п.1 ст. 3 Закона о лизинге).

Договор лизинга независимо от срока заключается в письменной форме.

Тема 27. Обязательства по использованию жилых помещений

1. Понятие и виды договоров найма жилого помещения

Особую значимость данных обязательств подчеркивает глава 2 Конституции РФ, где в ч. 1 ст. 40 установлено «право на жилище» каждого гражданина. Реализация этого права предполагает наделения гражданина правомочиями владения и пользования жилым помещением. Для этого у гражданина существуют две возможности: либо стать собственником жилого помещения, либо приобрести соответствующие права на основе договора с собственником (управомоченным лицом). В обоих случаях возникает необходимость в установлении специального правового режима для отношений, складывающихся по поводу таких объектов, как жилые помещения.

В данной главе обязательства по использованию жилых помещений представлены двумя договорами: договором социального и коммерческого жилищного найма. Эти договоры хотя и представляют единое обязательство, существенно отличаются друг от друга. Рассмотрению общих и отичительных черт и будет посвящена данная лекция. Начнем рассмотрение данных договоров традиционно с их определения.

По договору социального найма жилого помещения одна сторона – собственник жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда либо уполномоченное им лицо (наймодатель) обязуется передать другой стороне – гражданину (нанимателю) жилое помещение во владение и пользование для проживания в нем на условиях, установленных договором и законом.

По договору коммерческого найма жилого помещения одна сторона – собственник жилого помещения или управомоченное им лицо (наймодатель) – обязуется предоставить другой стороне (нанимателю) жилое помещение за плату во временное владение и пользование для проживания в нем.

Правовое регулирование общественных отношений, связанных с использованием жилых помещений в государственном или муниципальном фонде осуществляется: ГК РФ (глава 35, статьи 674, 675, 678, 680, 681, пп. 1-3 ст. 685); Жилищным кодексом РФ от 29.12.2004 г. Кроме того, существует большой пакет подзаконных нормативных актов, принятых на федеральном уровне и определяющих порядок правового регулирования отдельных жилищных отношений.

Договоры найма жилого помещения являются консенсуальными, взаимными, возмездными.

Договоры социального и коммерческого найма заключается в письменной форме  (ст. 674  ГК РФ), а вот процедура заключения договора существенно отличается.

Заключение договора коммерческого найма жилого помещения осуществляется в общем порядке, предусмотренном для гражданско-правовых договоров, с соблюдением принципа свободы договора.

Заключение договора социального найма жилых помещений в домах государственного и муниципального жилого фонда отличается тем, что производится только по решению уполномоченного органа власти о предоставлении жилого помещения во владение и пользование. Следовательно, предшествует заключению договора административный акт.

Право получить в пользование жилое помещение в домах государственного или муниципального фонда приобретают граждане, которые признаны в установленном законом порядке малоимущими, нуждающимися  в жилом помещении, состоят на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Малоимущими являются граждане, чей совокупный уровень дохода и имеющееся имущество на одного члена семьи ниже установленного законом уровня. Этот уровень согласно Жилищному кодексу должен определять органы власти субъекта федерации, а признание малоимущим осуществляется органом местного самоуправления (п. 2 ст. 49 ЖК РФ).

Нуждающимися в жилом помещении признаются 4 категории граждан:

  •  Не являющиеся собственниками или нанимателями жилых помещений по договору социального найма или их членами семьи.
  •  Являющиеся нанимателями или собственниками жилых помещений или членами их семей, но обеспеченные жилой площадью менее учетной нормы. Размер учетной нормы устанавливается органом местного самоуправления, исходя из общей обеспеченности жильем в данном регионе.
  •  Проживающие в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям.
  •  Являющиеся нанимателями или собственниками жилых помещений в одной квартире, занятой несколькими семьями, если в составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при котором совместное проживание невозможно. Перечень таких заболеваний утверждается Правительством РФ и к нему относятся некоторые виды инфекционных заболеваний, например, открытая форма туберкулеза легких.

Следующим условием, необходимом для получения жилого помещения по договору социального найма, является принятие данных категорий граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, который осуществляется органом местного самоуправления по месту жительства гражданина.

Основанием для принятия гражданина на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма, является заявление гражданина о принятии его на учет. К заявлению должны быть приложены документы, подтверждающие право этого гражданина состоять на указанном учете. Гражданину, подавшему заявление о принятии на учет, выдается расписка в получении этих документов с указанием их перечня и даты их получения органом, осуществляющим принятие на учет.

Данные документы должны быть рассмотрены не позднее 30 рабочих дней и должно быть вынесено решение или о постановке на учет или об отказе в постановке на учет.

Основания для отказа перечислены в ст. 54 ЖК РФ, данный перечень исчерпывающий и органы местного самоуправления не могут его расширять.

Отказ возможен, если:

1) не были представлены документы, подтверждающие право соответствующих граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

2) были представлены документы, которые не подтверждают право соответствующих граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

3) граждане, которые с намерением приобретения права состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях совершили действия, в результате которых такие граждане могут быть признаны нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма.

Граждане снимаются с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях в случае:

1) подачи ими по месту учета заявления о снятии с учета;

2) утраты ими оснований, дающих им право на получение жилого помещения по договору социального найма;

3) их выезда на место жительства в другое муниципальное образование, за исключением случаев изменения места жительства в пределах городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга;

4) получения ими в установленном порядке от органа государственной власти или органа местного самоуправления бюджетных средств на приобретение или строительство жилого помещения;

5) предоставления им в установленном порядке от органа государственной власти или органа местного самоуправления земельного участка для строительства жилого дома;

6) выявления в представленных ими документах в орган, осуществляющий принятие на учет, сведений, не соответствующих действительности и послуживших основанием принятия на учет, а также неправомерных действий должностных лиц органа, осуществляющего принятие на учет, при решении вопроса о принятии на учет.

Существуют категории граждан, кому жилое помещение должно быть предоставлено вне очереди. Согласно п. 2 ст. 57 ЖК РФ к числу «внеочередников» отнесены граждане:

  •  жилище, которых в результате стихийного бедствия стало непригодным для проживания и ремонту или реконструкции не подлежит;
  •  детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей по окончании их пребывания в образовательных и иных учреждениях, окончании службы в ВС РФ или по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы;
  •  страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, при которых совместное проживание в одной квартире, занятой несколькими семьями невозможно.

Предоставление жилого помещения осуществляется решением органа местного самоуправления. Данное решение является основанием для заключения договора (п. 4 ст. 57 ЖК РФ).

Сторонами договора социального жилищного найма являются наймодатель, которым может  быть только юридическое лицо – собственник государственного или муниципального жилищного фонда или уполномоченное им лицо (например, жилищно-эксплуатационные службы и организации, которым  жилые  помещения в домах государственного или муниципального жилых фондов  переданы в хозяйственное ведение или оперативное управление) и  наниматель – только гражданин РФ. В силу прямого запрета ЖК РФ, иностранные граждане или лица без гражданства не могут быть нанимателями в договоре социального жилищного найма, если иное не установлено международным договором.

В договоре коммерческого жилищного найма наймодателем является собственник жилого помещения, им может быть как юридическое, так и физическое лицо. Нанимателем может быть только физическое лицо, причем независимо от гражданства, следовательно и граждане РФ, и иностранные граждане, и лица без гражданства.

Предметом договоров социального и коммерческого найма является жилое помещение – изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан, т.е. отвечает установленным санитарным и техническим правилам и нормам и иным требованиям законодательства.

При этом не могут быть предметом данного договора неизолированное жилое помещение, помещения вспомогательного использования, а также общее имущество в многокваритрном доме (ст. 62 ЖК РФ).

Для социального найма характерно, что предоставляемое по договору жилое помещение должно находиться в черте населенного пункта, где проживает лицо, нуждающееся в улучшении жилищных условий. При предоставлении жилых помещений по договорам социального найма заселение одной комнаты лицами разного пола (кроме супругов) допускается только с их согласия (ст. 58 ЖК РФ).

Из ст. 60 Жилищного кодекса вытекает, что по договору социального найма жилое помещение предоставляется в бессрочное пользование. По этой причине включенное в договор условие о сроке любой продолжительности является ничтожным. А договор коммерческого найма заключается с указанием срока, причем согласно ГК РФ он не может превышать 5 лет.

Цену в договоре социального найма жилого помещения состоит из платы за наем жилья, платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные услуги. Особенностью договора социального жилищного найма является то, что цена устанавливается в нормативном порядке исходя из нормативов потребления жилищно-коммунальных услуг.

Цена в договоре коммерческого найма жилого помещения устанавливается по соглашению сторон и уплачивается в сроки и порядке, предусмотренные договором.

Права и обязанности наймодателя

И в договоре социального, и в договоре коммерческого найма к основной обязанности наймодателя относится обязанность предоставить нанимателю установленное договором жилое помещение «свободным и в состоянии, пригодном для проживания».

Во-вторых, наймодатель обязан предоставить нанимателю за плату необходимые коммунальные услуги. Это относится, в частности, к оказанию таких услуг, как водоснабжение (горячее и холодное), водоотведение, теплоснабжение, лифт, вывоз твердых и жидких бытовых отходов и др. В подобных случаях наймодатель от собственного имени заключает договор непосредственно с организацией, которая принимает на себя обязанность оказывать соответствующие услуги.

В ст. 676 ГК РФ и ст. 65 ЖК РФ предусмотрена обязанность наймодателя по надлежащей эксплуатации жилого дома. Под эксплуатацией следует понимать использование жилого дома, его подсобных помещений, придомовой территории, подвальных и чердачных помещений по их назначению и в соответствии с установленными техническими и санитарными нормами.

Наймодатель по договорам социального и коммерческого найма обязан осуществлять капитальный ремонт жилого помещения. Капитальный ремонт – это ремонт, связанный с заменой несущих конструкций и деталей жилого помещения, пола, потолка, кровли, сантехнического оборудования, газового, электрического оборудования, с разборкой стен, перегородок, переустройством, перпланировкой и т.д. Но если в договоре социального найма эта обязанность наймодателя императивная, то в договоре коммерческого найма – диспозитивная и может быть изменена сторонами.

В договоре социального найма у наймодателя есть обязанность предоставить другое жилое помещение в связи с капитальным ремонтом, если такой ремонт или реконструкция не могут быть проведены без выселения нанимателя. В ст. 88 ЖК РФ предусмотрено, что помещение, о котором идет речь, должно отвечать санитарным и техническим требованиям и входить в состав маневренного жилищного фонда. В случае отказа нанимателя и членов его семьи от переселения в данное помещение наймодатель может требовать их переселения в судебном порядке. Переселение осуществляется за счет средств наймодателя. В договоре коммерческого найма такая обязанность отсутствует.

Права и обязанности нанимателя

К правам нанимателя относится право на вселение других граждан в качестве членов своей семьи. Наниматель имеет право вселить своего супруга, своих детей и родителей и других граждан, получив для этого письменное согласие членов своей семьи, в том числе временно отсутствующих и наймодателя.

По договорам социального и коммерческого найма жилого помещения наниматель вправе разрешить по взаимному согласию с членами его семьи и предварительному уведомлению наймодателя временное безвозмездное пользование жилым помещением другим гражданам (временным жильцам). Срок проживания временных жильцов не может быть больше 6 месяцев. Временные жильцы самостоятельным правом пользования жилым помещением не обладают, ответственность за их действия несет наймодатель.

И в договоре социального, и в договоре коммерческого найма нанимателю предоставляется право сдавать занимаемое жилое помещение (все или часть) в поднаем. Непременным условием для этой передачи служит получение согласия наймодателя и всех проживающих с ним членов его семьи.

Правом нанимателя является установленная законом возможность замены нанимателя. Она происходит в соответствии с абз. 2  п. 2  ст. 672, ст. 686 ГК. Совершеннолетний член семьи  нанимателя  с согласия нанимателя и остальных совершеннолетних членов семьи может требовать признания его нанимателем по ранее заключенному договора найма вместо первоначального нанимателя. Такое же право принадлежит в случае смерти нанимателя  любому дееспособному члену семьи умершего (ст. 82 ЖК).

В договоре социального жилищного найма правом нанимателя является возможность сохранить жилое помещение за временно отсутствующими лицами.

Наниматель в договоре социального жилищного найма вправе с письменного согласия проживающих совместно с ним членов семьи, включая временно отсутствующих и наймодателя, произвести обмен занимаемого жилого помещения с  другим нанимателем (ст. 72 ЖК РФ). Обмен, по общему правилу совершается по  взаимному  согласию сторон, путем заключения договора об обмене жилыми помещениями, который предоставляется каждому наймодателю для получения согласия  и является основанием для расторжения договоров на ранее занимаемые помещения и заключения новых договоров.

Правом нанимателя по договору социального жилищного найма является право на предоставление ему жилого помещения меньшего размера взамен занимаемого жилого помещения (ст. 81 ЖК РФ). Это право могут реализовать те наниматели, чья общая площадь больше нормы предоставления на одного члена семьи. По письменному заявлению нанимателя и при наличие письменного согласия все членов его семьи наймодатель обязан в течение 3 месяцев предоставить такое помещение.

Правом нанимателя по договору социального жилищного найма является право требовать предоставления ему другого благоустроенного жилого помещения в случае, если:

  •  дом, в котором находится жилое помещение, подлежит сносу;
  •  жилое помещение подлежит переводу в нежилое;
  •  жилое помещение признано непригодным для проживания;
  •  в результате капитального ремонта жилое помещение не может быть сохранено или общая площадь его снизилась меньше или стала существенно больше учетной нормы (ст 85 ЖК РФ).

В договоре коммерческого найма жилого помещения нанимателю предоставлено право на преимущественное перезаключение договора на новый срок (ст. 684 ГК). Реализация этого права возможна только в договорах, заключаемых на срок более одного года и по письменному предложению наймодателя, сделанному не позднее, чем за 3 месяца до окончания договора.

К обязанностям нанимателя по договорам социального и коммерческого найма относится обязанность использовать жилое помещение по назначению (ст. 678 ГК РФ и п. 3 ст. 67 ЖК РФ). Назначением жилого помещения является постоянное проживание граждан.

Наниматель обеспечивать сохранность жилого помещения. Обеспечить сохранность жилого помещения означает, сто помещение должно находиться в том состоянии, в котором наниматель его получил с учетом естественного износа.

Наниматель обязан поддерживать жилое помещение в надлежащем состоянии. Надлежащим считается состояние, обеспечивающее возможность его использования по назначению, т.е. для проживания граждан.

Специально урегулирован в законодательстве вопрос о распределении между сторонами обязанностей по ремонту жилья. Ст. 681 ГК и ст. 67 ЖК РФ закрепляет обязанность нанимателя производить за свой счет текущий ремонт жилых помещений.

Наниматель обязан своевременно вносить плату за использование жилого помещения. По договору социального найма жилого помещения (ст. 155 ЖК РФ) плата за жилье должна вносить не позднее десятого числа следующего месяца. Вносится плата наймодателю на основании платежных документов, которые наймодатель обязан предоставить нанимателю не позднее 1 числа месяца, следующего за истекшим месяцем.

В договоре коммерческого найма жилого помещения плата за наем вносится в сроки и порядке, установленном договором, а если он не определен, то по правилам жилищного законодательства.

Наниматель обязан информировать наймодателя об изменении оснований и условий, дающих право пользования жилым помещением.

Тема 28 «Договор подряда»

1. Понятие договора подряда

Договор подряда в настоящее время имеет самое широкое применение. Он используется всюду, где речь идет о работах, имеющих определенный, отдельный от них результат; при этом сторона, которая выполняет работы, сама же их и организует. Результатом работы обычно служит создание новой вещи: от пошитого костюма и до выстроенного знания или сооружения. Но подряд имеет место и тогда, когда заказчик передает принадлежащую ему вещь для переработки или обработки. Наиболее важную сферу применения подряда составляет строительство. При этом подряд опосредует в равной мере как собственно строительные, так и тесно связанные с ними проектные, изыскательские, монтажные, пусконаладочные и другие работы. Подрядный договор обслуживает и личные потребности граждан. К нему прибегают при строительстве дачи или жилого дома, заказывая скульптуру или художнику создание новой вещи или ремонтной мастерской переделку старой машины в трактор для работы на садовом участке и др.

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (п. 1 ст.702 ГК РФ).

Отмеченные признаки предопределяют характеристику договора подряда как консенсуального, взаимного и возмездного.

Стороны в договоре подряда – заказчик и подрядчик. Заказчиком является сторона, которая поручает другой стороне выполнение определенной работы, а подрядчиком – сторона, которая обязуется выполнить работу. И заказчиком, и подрядчиком могут быть как граждане, так и юридические лица.

Подрядчик при выполнении работ вправе привлекать других лиц, перепоручая им выполнение части работ. В этом случае подрядчик становится генеральным подрядчиком, а привлеченное им лицо – субподрядчиком (ст.706 ГК).

Предметом договора подряда является результат выполненной работы. В зависимости от задания заказчика и вида работ результат может выражаться в создании новой вещи либо в восстановлении, улучшении или ином изменении уже существующих вещей (ст.703 ГК). Отношениям подряда соответствует такой результат работы, который, во-первых, может существовать отдельно от исполнителя работы, во-вторых, может быть гарантирован исполнителем и в-третьих, носит материальный характер.

Форма договора подряда должна соответствовать общим правилам о форме сделок (ст.158-161 ГК). Наиболее распространена простая письменная форма.

Важность определения срока в договоре подряда не вызывает сомнений, так как подрядчик не просто должен выполнить определенную работу, а сдать ее результат к определенному сроку. В договоре подряда принято различать момент начала и окончания выполнения работы, а также промежуточные сроки. В соответствии с ч.1 ст.708 ГК в договоре подряда должны быть указаны начальный и конечный сроки выполнения работы.

Невыполнение работы к обусловленному сроку (это может быть срок окончания работы, срок начала работы или промежуточные сроки), равно как и непринятие заказчиком выполненной работы в срок, является нарушением обязательства, именуемым просрочкой.

Ценой в договоре подряда является денежная сумма, которую заказчик обязуется уплатить подрядчику за выполнение работы. Цена определяется соглашением сторон путем указания в договоре конкретной суммы или способа ее определения. Если цена в договоре не определена, то она определяется в соответствии с правилом п.3 ст.424 ГК.

Если для достижения результата подрядчик обязан выполнить комплекс работ, значительных по объему и сложности, цена определяется путем составления сметы. Смета, составленная подрядчиком, будет иметь юридическую силу и станет частью договора с момента подтверждения ее заказчиком (п.3 ст.709 ГК).

На выполнение работ может быть составлена твердая или приблизительная смета. По общему правилу смета считается твердой, если иное не установлено в договоре (п.4 ст.709 ГК). Твердой смета считается, если имеются все исходные данные, определены все необходимые виды работ. Отступления от твердой сметы ни в сторону увеличения, ни в сторону уменьшения, как правило, не допускаются. Однако при существенном возрастании стоимости материалов и оборудования, предоставляемых подрядчиком, а также оказываемых ему третьими лицами услуг, которые при заключении договора невозможно было предусмотреть, подрядчик вправе потребовать увеличения цены (п.6 ст.709 ГК), а при отказе заказчика – расторжения договора.

Приблизительная смета составляется в тех случаях, когда заранее невозможно определить перечень всех требуемых работ. По мере выполнения работы приблизительная смета уточняется и расчеты производятся по фактически произведенным подрядчиком затратам.

Права и обязанности подрядчика

Работа должна быть выполнена по заданию заказчика, т.е. в соответствии с теми требованиями, которые заказчик определил в договоре, техническом задании, прилагаемом к договору, или квитанции в договоре бытового подряда.

Работа должна быть выполнена в установленные договором сроки. Несоблюдение подрядчиком сроков, установленных в договоре квалифицируется как просрочка, которая предоставляет заказчику право отказаться от договора и потребовать возмещения убытков, если окончание работы к обусловленному сроку становится явно невозможным (п. 2 ст. 715 ГК).

Подрядчик должен выполнить работу доброкачественно, т.е. без недостатков, делающих использование изготовленной вещи по назначению непригодным, а также в точном соответствии с заданием заказчика.

Если подрядчик ненадлежащим образом выполнил работу, допустив отступления от условий договора, ухудшившие работу, либо иные недостатки в работе, заказчику предоставлено право требовать:

  •  безвозмездного устранения недостатков в работе в разумный срок;
  •  соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
  •  возмещения понесенных заказчиком необходимых расходов по исправлению своими средствами недостатков работы при условии, что такое право предусмотрено договором.

Работа должна выполняться из материала подрядчика и его средствами (иждивением подрядчика), если иное не установлено законом или договором (п. 1 ст. 704 ГК). При выполнении работы из своего материала подрядчик несет ответственность за доброкачественность этого материала, неся перед заказчиком такую же ответственность, как продавец перед покупателем при продаже товаров ненадлежащего качества (п. 5 ст. 723 ГК). Если же работа выполняется из материала заказчика, то на подрядчика возлагается обязанность бережного расходования материала заказчика, он несет ответственность за неправильное использование материала, а по выполнении всей работы обязан предоставить отчет в расходовании материала и возвратить заказчику его остатки (п. 1 ст. 716 ГК).

Подрядчик обязан принять все меры к обеспечению сохранности вверенного ему заказчиком имущества и несет ответственность за всякое упущение, повлекшее за собой его утрату или повреждение (ст. 714 ГК). Подрядчик несет ответственность за сохранность не только переданного ему заказчиком материала, но и другого имущества заказчика, переданного для его ремонта, улучшения либо выполнения иной работы.

Риск случайной гибели или порчи материалов, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного используемого для выполнения договора имущества несет предоставившая их сторона (п. 1 ст. 705 ГК).

Действующим законодательством на подрядчика возлагается дополнительная обязанность по передаче заказчику информации, касающейся эксплуатации или иного использования предмета договора подряда (ст. 726 ГК). Еще одна норма о передаче информации направлена на охрану коммерческой тайны, ставшей известной сторонами при выполнении договора подряда (ст. 727 ГК).

Права и обязанности заказчика

Заказчик обязан принять выполненную работу. При принятии заказчик должен осмотреть ее и при обнаружении явных отступлений от условий договора, ухудшивших работу, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

О недостатках, которые не могли быть обнаружены при обычном способе принятия работы, заказчик обязан немедленно заявить заказчику по их обнаружении. При невыполнении этого правила заказчик теряет право в дальнейшем ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе приемки (п.п. 2,3 ст. 720 ГК).

Заказчик обязан принять работу в сроки и порядке, которые предусмотрены договором, при этом санкцией за неисполнение этой обязанности является переход риска случайной гибели результата работы на заказчика с момента, когда передача результата работы должна была состояться (ст. 720 ГК).

Заказчик обязан оплатить выполненную работу по сдаче всей работы подрядчиком, если иной порядок не установлен законом или договором. Заказчик может оплатить работу полностью при заключении договора, либо выплатить аванс, произведя окончательный расчет по сдаче всей работы в целом. Подрядчик же вправе требовать выплаты вознаграждения при заключении договора или аванса только в случаях и размере, предусмотренных законом или договором подряда (п. 2 ст. 711 ГК).

При выполнении работы заказчик вправе, не вмешиваясь в хозяйственную самостоятельность подрядчика, контролировать выполнение работ, давать указания о способе их выполнения, конкретизировать требования к результату работы, не изменяя существа задания (ст. 715 ГК). Это право предоставлено заказчику с целью своевременного выявления отступлений подрядчика от условий договора, сроков выполнения работы и устранения этих нарушений.

Закон возлагает на заказчика обязанность оказывать содействие подрядчику в выполнении работы на условиях, предусмотренных договором (ст. 718 ГК), а подрядчик вправе приостановить исполнение договора при невыполнении заказчиком своих обязанностей (ст. 719 ГК).

Кроме того, заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от договора, выплатив подрядчику часть цены пропорционально выполненной работе и возместив ему убытки, вызванные расторжением договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и ценой, выплаченной за выполненную часть (ст. 717 ГК).

Тема 29. Договор возмездного оказания услуг.

1. Понятие обязательств по оказанию услуг

Среди известных типов гражданско-правовых обязательств менее всех разработаны в ГК как основном отраслевом акте обязательства по оказанию услуг. Во-первых, расположение в Кодексе отдельных глав об услугах не подчинено каким-либо определенным критериям. Во-вторых, игнорируются договорные отношения по безвозмездному оказанию услуг, так как в Кодексе отсутствуют даже общие положения о договорах такого вида и содержания. В-третьих, не урегулирован ряд договорных отношений в сфере связи, аудита, охраны, образования, здравоохранения, туризма и др., которые закреплены в других федеральных законах, что подвергает сомнению правовую природу этих отношений и умаляет их значение.

Объектом такого обязательства являются действия по оказанию услуги и действия по принятию услуги.

Легальное определение услуги приведено в ст. 38 НК: услугой для целей налогообложения признается деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, реализуются и потребляются в процессе этой деятельности. Таким образом, услуга - объект гражданского права (ст. 128 ГК), определенное действие, результат которого не имеет вещественного воплощения и неотделим от личности исполнителя. Вместе с тем услуга имеет результат - удовлетворение имущественных, культурных, эстетических, информационных потребностей, обеспечение состояния здоровья, безопасности, приобретение навыков, опыта, образцов поведения.

В юридической литературе предлагалось разделить обязательства на три группы: направленные на оказание фактических услуг (хранение и др.); направленные на оказание услуг юридического порядка (поручение, комиссия и др.); сочетающие услуги юридические и фактические (экспедиция и др.). Такая классификация обращает внимание на характер совершаемых действий услугодателем.

По субъектному составу можно выделить обязательства, оказываемые коммерческой организацией потребителю, и обязательства с другими участниками. Эта классификация объясняется тем, что обязательства первой группы дополнительно регулируются законодательством о защите прав потребителей.

Обязательства по оказанию услуг образуют систему в зависимости от характера и сферы деятельности услугодателя: перевозка, транспортная экспедиция, банковские операции, доверительное управление, хранение, охрана, связь, лечение, образование, воспитание, культура, информация, туризм, юриспруденция.

В зависимости от того, что является объектом воздействия услугодателя, выделяются: обязательства, в которых действия услугодателя направлены на вещь (доверительное управление, перевозка груза); обязательства, в которых объект воздействия - человек (лечение, обучение); обязательства, в которых действия услугодателя направлены на организацию отношений услугополучателя и третьих лиц (комиссия, телефонная связь). В обязательствах первой группы услуга представляет деятельность по поводу какой-либо вещи (например, охрана имущества). Однако в этом случае вещь (охраняемое имущество) - не результат работы, а объект воздействия, которое не предполагает уничтожение, изменение, иное преобразование вещи.

Обязательства по оказанию услуг можно разделить на возмездные и безвозмездные. В возмездном обязательстве предоставляемая услуга сопровождается встречным действием услугополучателя имущественного характера. Часть обязательств могут быть как возмездными, так и безвозмездными (хранение, поручение).

Услуга осуществляется, как правило, с использованием услугодателем материалов, оборудования (вещи). Например, при оказании зрелищных услуг театр обязан предоставить зрителю место, указанное в билете, в зале, технологически оснащенном (звуко-, светоаппаратурой, кондиционерами) для восприятия спектакля. При оказании образовательных услуг для демонстрации опытов при изучении прикладных дисциплин используются специальное оборудование, реактивы и проч.

В некоторых случаях при оказании медицинских услуг изготавливаются определенные вещи (предметы) - зубные протезы, искусственные водители ритма сердца, нитиноловые эндопротезы желчных протоков и проч. Поскольку такой овеществленный результат неразрывно связан с медицинским обследованием и лечением и составляет с ним единое целое, то считается, что такая медицинская услуга к подрядным отношениям не относится. Добавим, что созданные вещи (предметы) являются индивидуально-определенными по размеру, физическим, химическим и иным параметрам и не могут быть использованы по назначению не только другим гражданином, но и управомоченным услугополучателем (кому они предназначались) в отрыве от его личности.

Таким образом, в неимущественном обязательстве по оказанию услуг услугополучатель стремится удовлетворить свой нематериальный интерес. Возникающие имущественные интересы являются сопутствующими, они подчинены неимущественным и не могут определять природу обязательства.

Для некоторых обязательств по оказанию услуг характерно, что по окончании срока услугополучателю передается документ, в котором отражен достигнутый результат, и иногда указываются основные совершенные услугодателем действия. Например, завершение высшего профессионального образования удостоверяется выдачей диплома бакалавра, специалиста с высшим профессиональным образованием, магистра или диплома о неполном высшем образовании или справки о незаконченном высшем образовании; с выпиской пациента из больницы ему выдается заключение о состоянии здоровья; по итогам проверки аудитор предоставляет аудиторское заключение.

2. Особенности договоров об оказании возмездных услуг

По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги, а заказчик - оплатить эти услуги.

Договор возмездного оказания услуг является консенсуальным, двусторонне обязывающим, возмездным. Некоторые договоры возмездного оказания услуг публичные - договор перевозки транспортом общего пользования, договор на оказание возмездных медицинских услуг коммерческой лечебно-профилактической организацией, договор об оказании туристских услуг, договор об оказании услуг телефонной связи и др.

Стороны договора возмездного оказания услуг - исполнитель (услугодатель) и заказчик (услугополучатель).

Исполнитель обязан оказать услуги лично, если иное не предусмотрено договором. Для оказания отдельных видов услуг устанавливаются специальные требования к исполнителю: лицензирование деятельности, наличие специального образования и соответствующего диплома (сертификата), стажа работы, состояние здоровья работников исполнителя.

Заказчиком может быть как гражданин, так и юридическое лицо, хотя для некоторых договоров услугополучателем выступает только определенное лицо.

Договор оформляется путем составления отдельного документа (текста договора) или выдачей жетона, талона, кассового чека, квитанции или других документов установленного образца.

Стороны согласуют условия договора о предмете, цене, сроке и др.

Предмет договора возмездного оказания услуг составляет услуга, т.е. определенное действие или определенная деятельность, не имеющая материального результата, отделенного от исполнителя.

Цена услуги определяется затратами на необходимые материалы, стоимостью деятельности исполнителя и его вознаграждением. Некоторые услуги на момент заключения договора не могут быть оценены в твердой сумме. На оказание услуг может быть составлена смета.

Договор возмездного оказания услуг является длящимся, даже если услуга имеет разовый характер. В ст. 27 Закона РФ "О защите прав потребителей" предусмотрено, что срок выполнения услуги устанавливается правилами оказания отдельных видов услуг. В договоре об оказании услуг может предусматриваться срок оказания услуги, если он не установлен указанными правилами, а также срок меньшей продолжительности или промежуточные сроки. Договор об оказании услуг проводного вещания (радиофикации) между абонентом и исполнителем является бессрочным (п. 18 Правил оказания услуг проводного вещания (радиофикации), утвержденных Постановлением Правительства РФ от 26 сентября 1997 г. N 1238).

Исполнитель обязан оказать услуги надлежащим образом, т.е. в соответствующем объеме, в установленном месте и в оговоренный срок. Заказчик обязан оплатить оказанные услуги в сроки и в порядке, указанные в договоре.

Иногда возникают ситуации, когда услуга не может быть исполнена по вине исполнителя, либо по вине заказчика, либо по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает.

Если невозможность исполнения возникла по вине исполнителя, а оплата уже была произведена, исполнитель обязан возвратить заказчику полученную денежную сумму, возместить возникшие убытки. Если невозможность исполнения наступила по вине заказчика, то услуги должны быть им оплачены в полном объеме, если иное не предусмотрено законом или договором. Если невозможность исполнения обусловлена обстоятельствами, за которые ни одна из сторон не отвечает, заказчик возмещает исполнителю фактически понесенные им расходы, если иное не предусмотрено законом или договором.

Любая из сторон вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг. Поскольку односторонний отказ от исполнения договора предполагает нарушение интересов контрагента, закон предписывает соблюдение следующих правил. Заказчик в случае отказа обязан оплатить исполнителю фактически понесенные им расходы, а исполнитель - возместить заказчику убытки.

Право на односторонний отказ от исполнения договора не означает, что стороны несут ограниченную ответственность за неисполнение обязательства возмездного оказания услуг. Ведь если закон разрешает односторонний отказ, то это действие должно оцениваться как правомерное, не влекущее осуждение обществом. Следовательно, можно сделать вывод, что последствия одностороннего отказа в форме возмещения убытков являются мерами защиты сторон.

Тема 30. «Транспортные обязательства»

1. Понятие и виды транспортных обязательств, их правовое регулирование.

В предпринимательской практике одной из важнейших составляющих является транспорт. Главная особенность транспорта как отрасли материального производства заключается в том, что он не создает новых материальных ценностей, его продукция – это деятельность по территориальному перемещению грузов или людей. Именно поэтому особенностью транспортных обязательств является то, что они представляют сферу услуг нематериального (неовеществленного) характера, представляемых должником кредитору.

Транспортное обязательство – это правоотношение, при котором перевозчик (эксплуатант) обязуется доставить груз, пассажира или багаж, а также оказать иные транспортные услуги, а другое лицо – оплатить оказываемые услуги в установленном размере.

Виды транспорта: железнодорожный, морской, воздушный, речной, автомобильный. Соответственно выделяются железнодорожные, морские, речные , воздушные и автомобильные транспортные обязательства.

Правовое регулирование осуществляется в соответствии с главой 40 ГК «Перевозка». В кодексе установлены общие принципы формирования и использования всех транспортных обязательств.

Договор перевозки грузов - это соглашение между грузоотправителем и перевозчиком, по которому перевозчик обязуется доставить вверенный ему отправителем груз в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение груза лицу (получателю), а отправитель обязуется уплатить за перевозку установленную плату (п. 1 ст. 785 ГК).

Договор является взаимным, возмездным и реальным, т.е. считается заключенным только после передачи груза перевозчику. О реальном характере договора перевозки конкретного груза свидетельствует тот факт, что обязательство перевозчика по доставке в пункт назначения распространяется лишь на груз, «вверенный ему отправителем». Исключение составляет договор перевозки на морском транспорте, именуемый договором фрахтования или чартером, т.к. этот договор является консенсуальным.

В тех случаях, когда  в качестве перевозчика выступает специализированная коммерческая организация, осуществляющая перевозки транспортом общего пользования, договор перевозки груза носит публичный характер (ст. 789, 426 ГК, ст. 20 Закона о федеральном железнодорожном транспорте). Публичная природа договора подразумевает, что коммерческая организация обязана заключить договор по перевозке грузов с каждым грузоотправителем, который к ней обратится. При этом транспортная организация как перевозчик не может оказывать предпочтение одному грузоотправителю перед другим. Более того, отказ от заключения договора перевозки при наличии реальных возможностей транспортной организации не допускается (ст. 426 ГК).

Предмет договора перевозки - услуги по доставке вверенных перевозчику материальных ценностей (грузов) в пункт назначения. Эти услуги включают транспортировку грузов и иные действия, например, хранение, выдача грузов получателю, погрузка, выгрузка.

Сторонами в договоре являются транспортное предприятие - перевозчик (железная дорога, пароходство, эксплуатант) и грузоотправитель - владелец груза или экспедитор или иное уполномоченное лицо.

Наряду с перевозчиками участниками договорных отношений по перевозке грузов являются грузоотправители и грузополучатели. Отправителями грузов могут быть и граждане (в том числе индивидуальные предприниматели) и юридические лица (в том числе некоммерческие организации). Грузоотправитель непосредственно заключает договор перевозки с перевозчиком и является его стороной.

В отличие от грузоотправителей грузополучатель не принимает участия в заключении договора перевозки и, следовательно, не может считаться стороной этого договора. Таким образом, договор перевозки относится к числу договоров в пользу третьего лица (ст. 430 ГК), а грузополучатель, не являясь стороной договора, пользуется определенными правами и несет соответствующие этим правам обязанности.

Договор перевозки заключается в письменной форме, при чем на разных видах транспорта называется он по-разному:

  •  на воздушном транспорте – багажная квитанция, грузовая или почтовая накладная (ст. 105 ВК),
  •  на водном транспорте – накладная или квитанция,
  •  на железнодорожном транспорте – транспортная железнодорожная накладная и выданная на ее основании квитанция о приеме груза (ст. 2 УЖТ),
  •  на автомобильном транспорте – товарно-транспортная накладная (ст. 47 УАТ),
  •  на морском транспорте – коносамент (который является товарораспорядительной ценной бумагой) и морская накладная (ст. 142 КТМ).

Договор перевозки грузов является срочным договором. Срок доставки грузов может устанавливаться в нормативном порядке (железнодорожный транспорт), по соглашению сторон (автомобильный и морской транспорт), а при его отсутствии - обычно принятый срок.

Договор перевозки грузов является возмездным. Провозная плата за перевозку грузов транспортом общего пользования определяется на основе тарифов, утверждаемых в порядке, установленном транспортными уставами и кодексами.

Виды договоров перевозки грузов:

По числу транспортных организаций:

  1.  Местная перевозка (когда перевозки осуществляются в пределах одного транспортного предприятия, железной дороги, пароходства).
  2.  Прямая перевозка (договор о прямом сообщении). Когда в выполнении перевозки участвуют несколько предприятий одного вида транспорта.
  3.  Прямая смешанная перевозка (договор о смешанном сообщении). Это такая перевозка, при которой на основе одного документа груз перевозится различными транспортными организациями нескольких видов транспорта. Если участвуют несколько перевозчиков, то договор заключается с первой транспортной организацией и она выступает от всех других перевозчиков (в силу закона или специального соглашения между транспортными организациями).

По предмету договора:

  •  Договор перевозки пассажира.
    •  Договор перевозки грузов.
    •  Договор фрахтования (чартер).

На морском транспорте:

Каботаж – перевозки на морском транспорте внутри страны.

  •  Малый каботаж – перевозка грузов между российскими портами одного и того же моря.
  •  Большой каботаж – перевозка грузов, осуществляемая между российскими портами разных морей, даже если судно при этом проходит через иностранные воды.
  •  Перевозка в заграничном сообщении – из российских портов в иностранные или обратно.

На автомобильном транспорте:

  •  Городские перевозки – в пределах черты города.
  •  Пригородные – за пределом черты города на расстоянии до 50 км.
  •  Междугородние – за пределом черты города на расстоянии свыше 50 км.
  •  Международные перевозки – с пересечением государственной границы.

На железнодорожном транспорте в зависимости от количества груза:

  •  Повагонные перевозки
  •  Помаршрутные перевозки (т.е. перевозки железнодорожными составами)

Права и обязанности грузоотправителя:

  1.  Внесение провозной платы (фрахта на морском транспорте) и иных платежей является важнейшей обязанностью грузоотправителя. Ее размер устанавливается соглашением сторон, если иное не установлено транспортным законодательством (ст. 790 ГК).
  2.  Если погрузка-выгрузка осуществляется не в местах общего доступа, а, например, на складах, причалах, то обязанность по ее производству возлагается на грузоотправителя или получателя. Необходимые для погрузки и выгрузки вспомогательные материалы или специальные приспособления предоставляются грузоотправителем, если иное не предусмотрено соглашением сторон.
  3.  Погрузка и выгрузка, осуществляемая силами и средствами отправителя (получателя) груза, должна производиться в срок, предусмотренный договором, если такие сроки не установлены транспортными уставами, кодексами и правилами (п. 3 ст. 791 ГК).
  4.  Грузоотправитель вправе изменить указанного в накладной грузополучателя без изменения пункта (станции, порта) назначения и изменить пункт назначения груза, т.е. произвести его переадресовку.
  5.  Прибывший в адрес получателя груз должен быть принят получателем, а в соответствующих случаях еще и вывезен со станции (порта, пристани).
  6.  Получение груза должно быть надлежащим образом оформлено, что охватывается понятием раскредитирование документов или выкуп груза и удостоверяется соответствующим образом на накладной (коносаменте).
  7.  Грузополучатель обязан принять (вывезти) груз в установленные сроки. При нарушении этого условия он должен внести плату за хранение груза, которая может быть увеличена в несколько раз при наличии его вины (ст. 38 ТУЖД).

Права и обязанности перевозчика:

  1.  В соответствии с п.1 ст. 791 ГК перевозчик обязан своевременно подать транспортное средство под погрузку. Своевременно означает, что транспортное средство должно подаваться в то время, что указано в соглашении сторон либо во время, указанное в специальной письменной заявке (в таком случае она прилагается к договору перевозки) либо в договоре об организации перевозок.
  2.  Перевозчик должен подать транспортное средство в исправном состоянии.
  3.  Если погрузка-выгрузка осуществляется в местах общего пользования, то обязанность по ее производству лежит на перевозчике. Кроме того, транспортная организация может принять выполнение этой обязанности на себя по специальному соглашению с грузоотправителем.
  4.  Доставка груза - основная обязанность перевозчика. Ее исполнение требует не только соблюдения срока доставки, но и обеспечения сохранности перевозимого груза. Перевозчик отвечает за сохранность груза с момента принятия его к перевозке и до выдачи получателю.
  5.  Совершение операций по выдаче грузов завершает обязанности по перевозке.
  6.  Перевозчик в соответствии с п. 4 ст. 790 ГК имеет право на удержание переданного ему для перевозки груза или багажа в обеспечение причитающейся ему провозной платы или иных платежей (например, за дополнительные услуги).

Договор перевозки пассажира и багажа

По договору перевозки пассажира перевозчик обязуется перевезти пассажира в пункт назначения, а в случае сдачи пассажиром багажа также доставить багаж в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение багажа лицу. Пассажир обязуется уплатить установленную плату за проезд, а при сдаче багажа - и за провоз багажа (ст. 786 ГК, ст. 82 УЖТ, ст. 103 ВК).

Аналогичное в основном понятие этого договора содержится в ст. 75 УАТ, ст. 177 КТМ, где учтена специфика отдельных видов транспорта. Так, например, в КТМ дается следующее понятие "перевозка" (ст. 182). Она включает время нахождения пассажира на судне, время посадки на судно и высадки, а также время доставки пассажира водным путем с берега на судно и обратно, если плата за доставку включена в стоимость билета либо судно, используемое для доставки, было предоставлено перевозчиком.

Договор перевозки пассажира - взаимный, возмездный и консенсуальный, что отличает его от договора перевозки груза.

Кроме того, договор перевозки пассажиров транспортом общего пользования является публичным. Понятие транспорта общего пользования дается в п. 1 ст. 789 ГК: перевозка. Осуществляемая коммерческой организацией тогда признается перевозкой транспортом общего пользования, если из закона, иных правовых актов или выданного этой организации разрешения (лицензии) вытекает, что эта организация обязана осуществлять перевозки грузов, пассажиров и багажа по обращению любого гражданина или юридического лица.

Перевозка пассажиров регулируется в общей форме ГК, транспортными уставами и кодексами, а также различными подзаконными актами. Поскольку стороной этого договора выступает гражданин-потребитель (пассажир), на этот вид перевозки распространяется Закон о защите прав потребителей и другие правовые акты.

Договор оформляется выдачей пассажиру проездного билета, в котором указываются все существенные условия договора. На отдельных видах городского транспорта (например, метро) договор может заключаться конклюдентными действиями пассажира без выдачи билета (при проходе через турникеты метро и осуществлении платежа магнитной картой или жетоном).

Срок договора. Договоры перевозки пассажиров могут быть разовые (для однократного проезда) и длительные.

Провозная плата, будучи ценой договора, на транспорте общего пользования определяется тарифами, а в остальных случаях - соглашением сторон (ст. 790 ГК). Тарифы на перевозки устанавливаются федеральными и местными (для городского и пригородного транспорта) органами исполнительной власти.

Права и обязанности пассажира:

  1.  Пассажир обязан хранить билет до окончания поездки и предъявить его в пути следования по первому требованию должностных лиц, уполномоченных на проверку проездных документов.
  2.  Пассажиры обязаны соблюдать установленные правила перевозок.
  3.  Пассажир имеет право занять в соответствии с билетом полагающееся ему место. В случае непредоставления пассажиру места согласно билету перевозчик обязан предоставить ему место хотя бы и более высокой категории без взимания доплаты.
  4.  Пассажир имеет право занять в пути следования свободное место в вагоне (каюте) более высокой категории с доплатой разницы стоимости проезда.
  5.  Выехать (вылететь) поездом (судном, самолетом), отходящим ранее того, на который взят билет, сделав в нем необходимую отметку в кассе станции (вокзала).
  6.  Пассажир вправе провозить с собой бесплатно одного ребенка в возрасте до 5 лет (на воздушном  и морском транспорте - до 2 лет, а в городском транспорте - до 7 лет), если он не занимает отдельного места. Другие следующие с пассажиром дети провозятся по детским билетам с предоставлением отдельного места.
  7.  Пассажир вправе провозить с собой вещи (ручную кладь) в пределах установленных весовых норм. Сверх этих норм ручная кладь может провозиться в качестве багажа за отдельную плату.
  8.  Пассажир вправе сделать одну остановку в пути, предупредив о том перевозчика, с продлением срока годности билета на установленное время (на ж/д транспорте – 10 дней), а в случае болезни - на время болезни (при наличии справки из лечебного учреждения).
  9.  Пассажир вправе возобновить действие проездного документа на другой поезд (рейс) при условии доплаты стоимости плацкарты вследствие опоздания на поезд в течение 12 часов либо вследствие болезни или несчастного случая в течение 5 суток с момента отправления поезда.
  10.   Пассажир имеет право возвратить неиспользованный  проездной билет для проезда в поезде дальнего следования с возвратом:
  •  стоимости проезда, состоящую из стоимости билета и стоимости плацкарты, при возврате не позднее чем за 8 часов до отправления поезда;
  •  стоимости билета и 50% стоимости плацкарты, при возврате менее чем за 8 часов, но не позднее чем за 2 часа до отправления поезда;
  •  стоимости билета, без возврата стоимости плацкарты, при возврате менее чем за 2 часа до отправления поезда (ст. 83 УЖТ).

В случае прекращения договора в пути следования пассажиру возвращается стоимость проезда за непроследованное расстояние. Во всех случаях возврата проездных документов с пассажира взыскивается установленный сбор.

Права и обязанности перевозчика:

  1.  Перевозчик обязан доставить пассажира в пункт назначения в сроки, определенные транспортным законодательством. Эти сроки фиксируются в утвержденных перевозчиком расписаниях движения транспортных средств (полетов). Перевозчик несет ответственность за задержку отправления пассажира, а также за опоздание прибытия транспортного средства, перевозящего пассажира, в виде штрафа в размере 3% стоимости проезда за каждый час задержки, но не более чем  в размере стоимости проезда (за исключением перевозок в городском и пригородном сообщениях). Исключают ответственность обстоятельства непреодолимой силы, устранение угрожающей жизни или здоровью пассажира неисправности транспортного средства, возникшей не по вине перевозчика, или иные независящие от перевозчика обстоятельства (ст. 110 УЖТ)
  2.  Перевозчик обязан доставить пассажира в пункт назначения в целости и сохранности.
  3.  Перевозчик обязан оказывать пассажиру отдельные услуги, которые или входят в плату за проезд или оплачиваются отдельно.

Тема 31. «Договоры займа, кредита и финансирования под уступку денежного требования (факторинг)»

1.Понятие кредитных отношений

Обычно под кредитом понимают доверие (credo), которым пользуется лицо, взявшее на себя обязательство будущего платежа, со стороны лица, имеющего право на этот платеж, - т.е. доверие, которое заимодавец оказывает должнику.

Под кредитными отношениями в широком смысле понимаются все правовые отношения, возникающие при предоставлении (передаче, использовании и возврате) денежных средств или других вещей, определяемых родовыми признаками, на условиях возврата.

Кредитные отношения в узком смысле – это отношения, охватываемые наиболее пригодной для этого формой договора займа, а также кредитного договора. Но надо учесть, что кредитные отношения не всегда складываются на основе договора займа в чистом виде. В разных областях жизни они могут включаться в качестве элемента в самые разнообразные договоры (например купля-продажа в кредит).  

Понятие договора займа

По договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества (абз. 1 п. 1 ст. 807 ГК).

По своей юридической природе договор займа является реальной, т.к. договор считается заключенным с момента передачи денег или других вещей (абз. 2 п. 1 ст. 807 ГК).

Договор займа является односторонней сделкой, которая может быть как возмездной, так и безвозмездной. Отношения займа предполагаются возмездными, если только их безвозмездный характер прямо не установлен законом или конкретным договором. Безвозмездными закон считает отношения займа вещей и договор займа между гражданами на сумму, не превышающую 50-кратного МРОТ, если в договоре прямо не предусмотрено иное (п. 3 ст. 809 ГК).

Сторонами договора займа могут быть любые субъекты гражданского права - дееспособные граждане, юридические лица, публично-правовые образования, являющиеся собственниками своего имущества. Ограничения предусмотрены лишь для учреждений и предприятий как субъектов прав хозяйственного ведения и оперативного управления, имеющих специальную правоспособность. Учреждения (в том числе государственные органы и органы местного самоуправления) могут выступать в качестве займодавцев только в отношении доходов от разрешенной им собственником деятельности. Казенные предприятия могут действовать в этой роли лишь с согласия учредителя-собственника, а другие унитарные предприятия - при отсутствии законодательных запретов и ограничений.

Предмет договора займа составляет деньги или другие вещи (движимые вещи), определяемые родовыми признаками. Предмет договора займа поступает в собственность заемщика, поскольку последний использует его для своих нужд, обычно смешивая с аналогичным собственным имуществом. Заимодавец теряет на это имущество всякое право и может требовать возврата лишь аналогичного, но не того же самого имущества.

Договор займа требует простой письменной формы в случаях, когда займодавцем является юридическое лицо либо сумма этого договора, заключаемого между гражданами, не менее чем в 10 раз превышает МРОТ, установленный законом (п. 1 ст. 808 ГК). Такой формой в соответствии с законом может являться расписка заемщика или иной документ, подтверждающий передачу займодавцем заемщику определенной денежной суммы или определенного количества вещей. Законом не предусматривается, что несоблюдение простой письменной формы договора займа влечет за собой его недействительность. Единственным последствием этого может быть только недопущение свидетельских показаний по факту заключения договора и по его основным условиям.

В ГК специально рассматриваются две разновидности документов, удостоверяющих передачу суммы займа. Это - ценные бумаги: вексель (ст. 815) и облигация (ст. 816). К правоотношениям с использованием векселя нормы о договоре займа могут применяться, если они не противоречат ФЗ от 11.03.1997 г. №48-ФЗ "О переводном и простом векселе".

Цена договора. В случае если договор займа является возмездным, то в договоре должен быть установлен размер процентов. В противном случае они определяются ставкой банковского процента (ставкой рефинансирования), существующей по месту нахождения (или жительства) займодавца на день уплаты заемщиком суммы долга или его части (п. 1 ст. 809 ГК).

2. Права и обязанности сторон по договору займа.

1.Заемщик должен возвратить заимодавцу полученную сумму в срок, указанный в договоре.

2.Вторая обязанность заемщика по договору займа - уплатить проценты за пользование предметом займа, если иное не предусмотрено законом или договором займа (ст. 809 ГК РФ). Под процентами понимается вознаграждение (плата) за пользование чужим капиталом, предусматриваемое, как правило, в доле к сумме займа.

3.Статья 814 ГК РФ посвящена целевому займу. Это новая категория гражданского законодательства. Поэтому третья обязанность заемщика по такому договору займа - использование суммы займа по строго целевому назначению. Целевое выделение займа обусловлено предоставлением его для совершения конкретных действий: жилищное строительство, реконструкция или техническое перевооружение предприятия и т.д.

4.Четвертая обязанность заемщика вытекает из предыдущей. Если договор займа предусматривает обязанность использовать полученные средства на определенные цели, то заемщик должен обеспечить возможность контроля займодавцем расходования суммы займа (п. 1 ст. 814 ГК).

5.Заемщик вправе оспаривать договор по безденежности, доказывая, что фактически он не получил от займодавца денег или вещей либо получил их в меньшем количестве, чем было согласовано сторонами (ст. 812 ГК).

6.В договоре займа на займодавце лежат так называемые кредиторские обязанности (п. 2 ст. 408 ГК), которые, однако не превращают этот договор в двусторонний. Заимодавец как кредитор обязан выдать заемщику расписку в получении предмета займа, либо вернуть соответствующий долговой документ, либо сделать запись о возврате долга на возвращаемом долговом документе. При невыполнении этих обязательств заимодавец считается просрочившим, что исключает начисление каких-либо процентов, подлежащих уплате заемщиком (п.3 ст. 406 ГК).

3. Понятие, содержание и виды кредитных договоров.

По кредитному  договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуется предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму с процентами (п. 1 ст. 819 ГК).

По своей юридической природе кредитный договор является консенсуальным, возмездным и двусторонним.

Сторонами кредитного договора являются кредитор и заемщик. Кредитором выступает банк или иная кредитная организация, имеющая лицензию Банка России на все или отдельные банковские операции. Заемщиком могут быть любые субъекты гражданского права, нуждающиеся в денежных средствах.

Предметом договора могут быть только деньги, но не вещи. Более того, предметом кредитного договора выступают безналичные деньги ("денежные средства"), т.е. права требования. Если же в договоре речь идет об обязанности предоставить в кредит вещи (определенные родовыми признаками), а не деньги, то такой договор подпадает под действие специальных норм о товарном кредите (ст. 822 ГК).

Кредитный договор под страхом его абсолютной недействительности, должен быть заключен в письменной форме (ст. 820 ГК).

Срок является важным условием кредитного договора. Данный договор не заключается на условиях "до востребования", как обычный заем. В зависимости от продолжительности срока договора и его цели, кредиты принято делить на краткосрочные (до одного года) и долгосрочные (более одного года).

Цена договора. Кредитный договор всегда является возмездным. Вознаграждение кредитору определяется в виде процентов, начисленных на сумму кредита за все время его фактического использования. Размер таких процентов определяется договором. При отсутствии в нем специальных указаний - по правилам п. 1 ст. 809 ГК, т.е. по ставке рефинансирования.

Права и обязанности сторон

Содержание кредитного договора в целом совпадает с содержанием договора займа. Обязанности заемщика:

  1.  Заемщик должен возвратить кредитору полученную сумму в срок, указанный в договоре. Так как кредит является возмездным договором и предполагает уплату процентов, то досрочно он может быть возвращен только с согласия кредитора (п. 2 ст. 810 ГК). Сумма займа считается возвращенной в момент зачисления на его банковский счет (п. 3 ст. 810 ГК).

В случае просрочки выплаты кредита в качестве санкции за нарушение на сумму кредита подлежат уплате проценты, определяемые ст. 395 ГК, т.е. в размере ставки рефинансирования, если иная ответственность (проценты, пени, штрафы) не предусмотрены законом или договором. Если договором кредита предусмотрен возврат суммы долга частями, то просрочка возврата соответствующей части создает для кредитора право потребовать досрочного возврата всей суммы долга с причитающимися процентами (п. 2 ст. 811 ГК РФ).

  1.  Вторая обязанность заемщика по кредитному договору – обязанность уплатить проценты за пользование кредитом. Проценты по кредитному договору могут выплачиваться в любом согласованном сторонами порядке (том числе однократно). Однако при отсутствии соглашения они должны выплачиваться ежемесячно, причем не до определенного договором срока возврата кредита, а до его фактического возврата (п. 2 ст. 809 ГК).

Кредитный договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. Однако проценты за пользование кредитными средствами начисляются с момента поступления кредитных средств на счет заемщика, а не с момента заключения договора.

  1.  Третья обязанность заемщика по кредитному договору – использовать сумму кредита по строго целевому назначению, если имел место целевой кредит. Практика показывает, что более 90% всех кредитов предоставляются именно на условиях их целевого использования. В таком случае заемщик обязан обеспечить возможность осуществления кредитором права контролировать использование суммы кредита. Методы контроля могут быть самыми различными и устанавливаются сторонами.
  2.  Заемщик вправе оспаривать договор по безденежности, доказывая, что фактически он не получил от кредитора денег либо получил их в меньшем количестве, чем было согласовано сторонами (ст. 812 ГК). В таком случае оспаривание договора по безденежности на основании свидетельских показаний не допускается (если только речь не идет о договоре, заключенном под влиянием обмана, насилия, угрозы и тому подобных обстоятельств, предусмотренных ст. 179 ГК). При установлении судом факта неполучения заемщиком денег или вещей от кредитора договор считается незаключенным или заключенным на фактически полученное количество денег.
  3.  Заемщик вправе в одностороннем порядке отказаться от получения согласованного кредита полностью или частично, причем безмотивно (если только данная возможность прямо не исключена законом, иным правовым актом или самим договором). Он лишь обязан уведомить кредитора о своем отказе до установленного договором срока предоставления кредита. Если у кредитора в связи с отказом заемщика появляются убытки, то их компенсация возможна только при наличии соответствующего условия в договоре (п. 2 ст. 821 ГК).

Обязанности кредитора:

  1.  В данном договоре на кредиторе лежит обязанность предоставления безналичных денежных средств заемщику в соответствии с условиями заключенного договора.
  2.  Кредитор вправе в одностороннем порядке отказаться от выдачи кредита полностью или частично при наличии следующих обстоятельств, очевидно свидетельствующих о невозможности возврата суммы кредита в срок. Таким обстоятельством может, в частности, явится обнаружившаяся неплатежеспособность заемщика или ее существенное понижение, например, при уменьшении хозяйственным обществом - заемщиком размера своего уставного капитала (п. 1 ст. 821 ГК).
  3.  Кредитор также вправе отказаться от дальнейшего кредитования по договору в случае нарушения заемщиком, предусмотренным договором обязанности целевого использования кредита (п. 3 ст. 821 ГК).

Виды кредитных договоров

Товарным кредитом называется такой кредитный договор, который предусматривает обязанность одной стороны предоставить другой стороне вещи, определенные родовыми признаками (ст. 822 ГК).

Предметом договора являются не денежные средства, а вещи, определенные родовыми признаками (ч. 1 ст. 822 ГК). В этом состоит его главное отличие от обычного кредитного договора. Условия о количестве, ассортименте, комплектности, качестве, таре и упаковке и других параметрах предоставляемых вещей определяются по правилам, регулирующим договор купли-продажи (ст. 465-485 ГК), если только иное прямо не предусмотрено в договоре (п. 2 ст. 822 ГК).

Кроме того, договор о предоставлении товарного кредита могут заключать любые субъекты заемных отношений, а не только банки и иные кредитные организации как по кредитному договору.

К товарному кредиту применяются общие нормы о кредитном договоре (о форме договора, отказе от получения или предоставления кредита и др.), если иное не установлено в договоре товарного кредита и не вытекает из существа обязательства.

При коммерческом кредите в договор включается условие, в силу которого одна сторона предоставляет другой стороне отсрочку или рассрочку исполнения какой-либо обязанности (уплатить деньги или передать имущество, выполнить работы или услуги). Таким образом, коммерческий кредит представляет собой не самостоятельную сделку заемного типа, а условие возмездного договора (п. 1 ст. 823 ГК).

В любом договоре, например в договоре купли-продажи, аренды, подряда, перевозки и т.д., может содержаться установленное в интересах отчуждателя (услугодателя) условие о полной предварительной оплате ("предоплате") или авансе (частичной оплате) предоставляемого имущества, результатов работ или оказания услуг либо, напротив, предусмотренное в интересах приобретателя (услугополучателя) условие об отсрочке или рассрочке оплаты. Типичным примером такого договора может служить купля-продажа товаров с предварительной их оплатой покупателем (ст. 487 ГК), с оплатой проданного товара в кредит (ст. 489 ГК).

В данном случае речь идет о кредите, предоставляемом не банками (или другими кредитными организациями), а иными, обычными участниками гражданско-правовых отношений.

В большинстве случаев коммерческое кредитование осуществляется без специального юридического оформления, в силу одного из условий заключенного договора. Именно поэтому п. 2 ст. 823 ГК устанавливает, что к коммерческому кредиту применяются правила главы о займе, если иное не предусмотрено правилами о договоре, из которого возникло обязательство, и не противоречит существу такого обязательства.

Тема 32 «Обязательства в сфере банковского обслуживания»

1. Понятие и содержание договора банковского вклада (депозита)

По договору банковского вклада (депозита) одна сторона (банк), принявшая поступившую от другой стороны (вкладчика) или поступившую для нее денежную сумму (вклад), обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных договором (п. 1 ст. 834 ГК).

Договор банковского вклада является реальным, поскольку считается заключенным и порождает у сторон права и обязанности только с момента внесения вкладчиком в банк денежной суммы (вклада). Договор банковского вклада является односторонним и возмездным, т.к. порождает только право вкладчика требовать возврата внесенной во вклад денежной суммы, а также выплаты процентов и соответствующую ему обязанность банка.

Кроме того, если вкладчиком выступает гражданин, данный договор признается публичным, т.е. на взаимоотношения граждан-вкладчиков и банков распространяется действие ст. 426 ГК. Это означает, во-первых, банк не вправе оказывать предпочтение одному вкладчику перед другим в отношении заключения данного договора (кроме случаев, прямо предусмотренных законом). Во-вторых, цена депозитных услуг (т.е. размер процентов на вклад), а также иные условия банковского вклада должны устанавливаться одинаковыми для всех вкладчиков (за исключением случаев, когда законом или иными нормативными актами допускается предоставление льгот для отдельных категорий). В-третьих, отказ банка от заключения договора банковского вклада при наличии у него возможности предоставить гражданину-потребителю депозитные услуги не допускается.

В качестве предмета договора банковского вклада выступают деньги (вклад). Денежная сумма, составляющая вклад, может быть выражена в рублях или иностранной валюте. Вкладчик может передать ее наличными деньгами либо в безналичной форме. Банк приобретает право собственности на переданные средства, а вкладчик утрачивает его и приобретает обязательственное право, т.е. право возврата денег и процентов.

Сторонами договора банковского вклада являются банк и вкладчик. Данный договор относится к числу банковских операций и в силу этого предполагает участие на стороне услугодателя специального субъекта. При этом услугодателем выступает не просто кредитная организация, а именно банк (ст. 1 Закона о банках и банковской деятельности). Согласно ст. 835 ГК, ст. 13 и 36 Закона осуществление банковских операций производится только на основании лицензии, выдаваемой Центральным банком РФ. Кроме того, в соответствии со ст. 36 Закона право привлечения во вклады денежных средств физических лиц предоставляется лишь тем банкам, с даты государственной регистрации которых прошло не менее двух лет. В качестве вкладчика может выступать любой субъект гражданского права. В частности, в соответствии с п. 2 ст. 26 ГК несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей и попечителя вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими.

Согласно ст. 841 ГК допускается внесение третьими лицами денежных средств на счет вкладчика. Банк, если договором банковского вклада не предусмотрено иное, обязан зачислять на счет по вкладу денежные средства, поступившие на имя вкладчика от третьих лиц с указанием необходимых данных о его счете по вкладу. При этом закон устанавливает презумпцию того, что вкладчик выразил согласие на получение денежных средств от таких лиц, поскольку предоставил им необходимые данные о счете по вкладу.

Согласно ст. 836 ГК договор банковского вклада должен быть заключен в письменной форме. Письменная форма считается соблюденной, если внесение вклада удостоверено сберегательной книжкой, сберегательным или депозитным сертификатом либо иным выданным банком вкладчику документом, отвечающим требованиям, предусмотренным для таких документов законом, установленными банковскими правилами. Несоблюдение письменной формы договора банковского вклада влечет его недействительность (ничтожность).

Сберегательная книжка - это документ, оформляющий заключение договора банковского вклада с гражданином и удостоверяющий поступление и движение денежных средств на его счете по вкладу. В сберегательной книжке должны быть указаны и удостоверены банком его наименование и место нахождения, номер счета по вкладу, все суммы денежных средств, зачисленных на счет и списанных со счета, и остаток денежных средств на счете на момент предъявления сберегательной книжки в банк. Выдача вклада, выплата процентов по нему и исполнение распоряжений вкладчика о перечислении денежных средств со счета по вкладу другим лицам осуществляется банком при предъявлении сберегательной книжки.

Ценной бумагой является также сберегательный (депозитный) сертификат (ст. 844 ГК). Сберегательный (депозитный) сертификат удостоверяет сумму вклада, внесенного в банк, и права вкладчика (держателя сертификата) на получение по истечении установленного срока суммы вклада и обусловленных в сертификате процентов в банке, выдавшем сертификат. Сберегательный (депозитный) сертификат может быть предъявительским или именным. Сертификаты выпускаются только в валюте РФ и должны быть срочными.

Письменная форма договора банковского вклада может удостоверяться и иными выданными банками вкладчикам документами, которые должны отвечать требованиям, предусмотренным для них законом, банковскими правилами или обычаями делового оборота.

Проценты являются ценой договора. Их размер обычно устанавливается в договоре. Однако, даже если они не установлены, они подлежат уплате в размере ставки рефинансирования ЦБ РФ. Банк не имеет права в одностороннем порядке изменять процентные ставки по депозитам, за исключением случая, предусмотренного п. 2 ст. 838 ГК: если иное не предусмотрено договором банковского вклада, банк вправе изменять проценты, выплачиваемые по вкладам до востребования. При снижении процентов новый их размер применяется к вкладам по истечении месяца с момента соответствующего сообщения вкладчику.

Порядок начисления процентов на вклад также регламентируется в законодательстве: они начисляются со дня, следующего за днем поступления суммы вклада в банк, до дня, предшествующего возврату суммы вкладчику, либо ее списанию со счета вкладчика по иным основаниям. Периодичность выплат процентов по требованию вкладчика ежеквартальная, если иное не предусмотрено в договоре. Не востребованные в срок проценты увеличивают сумму вклада, а к моменту закрытия вклада они выплачиваются полностью.

Виды банковских вкладов

Согласно ст. 837 ГК основное деление вкладов на виды производится по срокам их возврата. В связи с этим договор банковского вклада может быть заключен либо на условиях выдачи вклада по первому требованию (вклад до востребования), либо на условиях возврата вклада по истечении определенного договором срока (срочный вклад).

Кроме того, вклады можно поделить на вклады физических лиц и вклады юридических лиц. Различия между ними состоят в большей договорной свободе банков и юридических лиц, меньшей степени гарантированности возвратности вклада для юридических лиц, а также в том, что согласно ст. 834 ГК юридические лица в принципе не вправе перечислять находящиеся во вкладах денежные средства другим лицам.

Согласно ст. 842 ГК вклады можно также подразделить на вклады в пользу вкладчика и вклады в пользу третьих лиц. Так, вклад может быть внесен в банк на имя определенного третьего лица. По общему правилу такое лицо приобретает права

Содержание договора банковского вклада

Правом вкладчика и соответственно обязанностью банка является возврат вкладчику полученной банком суммы вклада и процентов по нему. Вклад должен быть возвращен банком по первому требованию вкладчика независимо от того, какой это вклад: до востребования или срочный вклад. Следовательно, вкладчик в любой момент вправе безмотивно требовать в одностороннем порядке изменения или расторжения договора банковского вклада. При этом условие договора об отказе гражданина от права на получение вклада по первому требованию ничтожно.

В связи с этим в законе содержаться особые требования по обеспечению возврата вклада (ст. 840 ГК). Банки обязаны обеспечивать возврат вкладов граждан путем обязательного страхования, а в предусмотренных законом случаях и иными способами. Способы обеспечения банком возврата вкладов юридических лиц определяются договором банковского вклада. При заключении договора банковского вклада банк обязан предоставить вкладчику информацию об обеспеченности возврата вклада. Возврат вкладов граждан банком, в уставном капитале которого более 50% акций или долей участия имеют РФ, субъекты РФ, а также муниципальные образования гарантируется их субсидиарной ответственность в порядке ст. 399 ГК.

Вкладчик-гражданин, открывший счет в банке, вправе дать последнему поручение о перечислении третьим лицам денежных средств со вклада. Эта операция изменяет договор вклада и прямо запрещена для юридических лиц п. 3 ст. 834 ГК.

Ответственность по депозитному договору:

  1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по обеспечение возврата вклада.
  2.  За ухудшение условий обеспечения.
  3.  За принятие депозита от граждан неуполномоченным лицом или с нарушением законодательства о вкладах.
  4.  За невозврат вклада, его неправомерное удержание или невыплату процентов.

Во всех случаях вкладчик вправе потребовать от своего контрагента немедленного возвращения суммы вклада. В первом и во втором случаях ответственность заключается в уплате вкладчику неустойки в размере ставки рефинансирования, исчисляемой на день возврата долга и в возмещении убытков. В третьем случае - ставка банковского процента на день возврата долга, а кроме нее, кумулятивно взыскиваются убытки.

2. Понятие и содержание договора банковского счета

По договору банковского счета банк обязуется принимать  и  зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении  и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении  других  операций по счету (ст. 845 ГК).

Договор банковского счета - консенсуальный, двусторонний  и  возмездный, если в договоре прямо не установлено иное, т.е. его безвозмездность.

Предмет договора - денежные средства клиента, находящиеся на  его банковском счете, с которыми осуществляются операции, обусловленные договором. Как и в случае с банковским вкладом, клиент не имеет на них права собственности, его права носят обязательственный характер.

Стороны договора - банк (в том числе и иная  кредитная  организация, обладающая лицензией) и клиент (владелец счета). В  качестве клиента могут  выступать  любые  юридические  и  физические  лица (включая несовершеннолетних), имея в виду, что то правоспособности клиента зависит категория открываемого ему счета.

Форма договора банковского  счета - простая  письменная.  Порядок открытия счета в банке определяется банковскими правилами. Заключение договора банковского счета может  проходить  двояко:  путем подписания единого документа (зачастую в форме договора присоединения на стандартном банковском бланке) либо путем подачи  клиентом заявления с приложениями и  учинения  на  заявлении  разрешительной надписи. Согласно п. 2.1 Инструкции Госбанка СССР  от  30 октября 1986 г. №28 "О расчетных, текущих и бюджетных счетах в учреждениях Госбанка СССР" для оформления открытия расчетных, текущих и бюджетных счетов в банк предоставляется:

  •  заявление на открытие счета специально установленной формы,  которое  подписывается руководителем и главным бухгалтером владельца счета,
  •  документы о государственной регистрации,
  •  копии учредительных документов,
  •  карточка специально установленной формы с образцами  подписей и оттиска печати.  

Кроме того, законодательством установлены иные документы, наличие которых обязательно для открытия счета юридическому лицу. К ним относятся документы, свидетельствующие о постановке клиента на учет в качестве налогоплательщика, плательщика взносов в ПФ РФ, в ФСС, в ГФЗ и ФОМС.

Заключение договора банковского счета может происходить двояко: путем подписания единого документа (зачастую в форме договора присоединения на стандартном бланке), либо путем подачи клиентом заявления с указанными приложениями и учинения на заявлении разрешительной надписи руководителя банка.

В соответствии с п. 2 ст. 846 ГК банк обязан заключить  договор банковского счета с клиентом, обратившимся с предложением открыть счет на объявленных банком для открытия счетов данного  вида условиях. Он не вправе отказать в открытии  счета,  совершение соответствующих операций по которому предусмотрено законом, учредительными документами банка и выданным ему  разрешением  (лицензией), за исключением случаев, когда такой  отказ  вызван  отсутствием у банка возможности принять на банковское обслуживание либо допускается законом или иными правовыми актами. При  необоснованном уклонении банка от заключения договора  банковского  счета клиент вправе предъявить ему требования, предусмотренные п. 4 ст. 445 ГК. Однако этот договор  нельзя  признавать  публичным,  поскольку банк не может обеспечить одинаковые  условия  обслуживания всем клиентам из-за установленных законом и банковскими  правилами различий в правовом режиме счетов.

Содержание договора банковского счета

  1.  Основной обязанностью банка является прием и зачисление поступающих на счет клиента средств. Банк обязан зачислять поступившие на счет клиента денежные средства не позднее дня,  следующего за днем поступления банк соответствующего  платежного  документа, если более короткий срок не  предусмотрен  договором  банковского счета.
  2.  Банк обязан выполнять распоряжения владельца счета  о  перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета. Клиент для  распоряжения средствами на счете оформляет и  предоставляет  в  банк документы, соответствующие требованиям закона и банковским правилам (платежные поручения, чеки и т.п.) и удостоверенные  надлежащим образом. Банк обязан перечислять или выдавать со счета денежные средства клиента не позднее дня, следующего за днем поступления в банк соответствующего платежного документа, если иной  срок не установлен законом, банковскими правилами или  договором  банковского счета.

Осуществляя исполнение распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету, банк не вправе определять и контролировать использование денежных средств клиента и устанавливать иные, не предусмотренные законом или договором ограничения права клиента распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению (п. 3 ст. 845 ГК).Нарушение этих правил может повлечь ответственность по ст. 395 ГК, т.е. уплату процентов на соответствующие суммы и возмещение убытков.

В процессе осуществления расчетных операций банк обязан соблюдать установленную законом очередность платежей. В настоящее время действует календарная очередность платежей. При недостаточности денежных средств на счете, средства списываются в очередности, предусмотренной ст. 855 ГК.

  1.  Обязанность банка по сохранению банковской тайны вытекает из ст. 857 ГК и ст. 26 Закона о банках.  Банк  обязан  гарантировать тайну банковского счета и банковского вклада, операций по счету и сведений о клиенте. Сведения, составляющие банковскую тайну,  могут быть предоставлены только самим клиентам или их  представителям, а также судам, Счетной палате России, органам  Государственной налоговой службы и налоговой полиции,  таможенным  органам  в специально предусмотренных случаях  и  органам  предварительного следствия согласия прокурора. В  случае  смерти  клиентов-граждан сведения об их счетах выдаются наследникам, а также нотариусам  и консульским учреждениям. Такие сведения  могут  передаваться  как устно, так и представляться в форме письменных справок.
  2.  Банк обязан информировать клиента о состоянии  его  счета  и выполняемых по нему операциях. На практике эта обязанность выражается в  предоставлении банком выписок по счету, в которых фиксируются данные об  остатке денежных средств на счете, произведенных по нему за  отчетный период операциях, начисленных процентах за  пользование  банком средствами клиента, суммах взимаемых банком в счет оплаты его услуг, а также о произведенном зачете взаимных требований.
  3.  Так как банк пользуется денежными средствами владельца  счета, то по общему правилу он обязан в соответствии со ст.  852  ГК уплачивать проценты за пользование денежными средствами,  находящимися на счете, сумма которых зачисляется на счет. Сумма процентов зачисляется на счет в сроки, определенные в договоре, а  если такие сроки не установлены, то  по  истечении  каждого  квартала.

Обязанности клиента:

  1.  Обязанностями клиента являются соблюдение банковских  правил при совершении операций по счету и оплата расходов банка  на  совершение операций по счету. Эта обязанность возлагается на клиента только, если это прямо предусмотрено  в  договоре  банковского счета. Плата за услуги банка может  взиматься  последним  поквартально за счет денежных средств клиента,  находящихся  на  счете, если иное не предусмотрено договором. В связи с тем, что по договору банковского счета стороны имеют встречные однородные  требования, в ст. 853 ГК определяются правила о зачете встречных  требований банка и клиента по счету. Так, денежные требования  банка к клиенту, связанные с кредитованием счета (ст. 850 ГК)  и  оплатой его услуг (ст. 851 ГК), с одной стороны, и требования  клиента к банку об уплате процентов за пользование денежными средствами (ст. 852 ГК), с другой стороны,  могут  прекращаться  зачетом, если иное не предусмотрено договором банковского счета.

В отличие от общих правил, установленных ст. 410  ГК,  зачет указанных ст. 410 ГК, зачет указанных  требований  осуществляется банком. При этом банк должен информировать клиента о  произведенном зачете в порядке и в сроки, которые предусмотрены договором. Договором банковского счета не может быть расширен перечень встречных требований банка и клиента, в отношении которых допускается зачет.

Банк несет ответственность  за  несвоевременное  или  неправильное зачисление на счет поступивших клиенту  денежных  средств либо за их необоснованное списание со счета, а также за  невыполнение указаний клиента о перечислении денежных средств  со  счета либо о их выдаче со счета (ст. 856  ГК).  Размер  ответственности определяется выплатой процентов  за  неправомерно  использованные денежные средства в размере, установленном ст. 395 ГК  на  основе учетной ставки банка. Данная неустойка подлежит взысканию за весь период просрочки, который определяется по правилам ст. 849 ГК.

Виды банковских счетов

Расчетные счета. Расчетные счета в  настоящее  время  открываются всем юридическим лицам, а также гражданам-  предпринимателям. С расчетного счета клиенты банков  вправе  осуществлять  все виды расчетных операций (безналичных расчетов). Кроме того,  банки предоставляют им услуги кассового характера.

Наряду с наличными и безналичными платежами по возмездным гражданско-правовым договорам и иным сделкам, а также выплатам социального характера (заработная плата, отпускные и т.д.) клиенты с расчетного счета производят уплату налогов и иных обязательных платежей. Юридические лица и индивидуальные предприниматели вправе открывать неограниченное количество расчетных счетов.

Текущие счета открываются организациям, не обладающим правами юридического лица, в том числе филиалам  и  представительствам юридических лиц. Кроме того, обособленным  подразделениям  юридических лиц, расположенным вне места их  нахождения  могут  открываться расчетные субсчета, которые  по  своему  правовому  режиму почти не отличаются от текущих счетов. По текущим счетам  и  расчетным субсчетам указанные организации могут осуществлять ограниченный круг расчетных операций, связанных с основной  деятельностью юридического лица.

С текущих счетов, как правило, не осуществляются социальные выплаты, а банки, в которых они открыты, не осуществляют кассового обслуживания данных клиентов. Традиционно текущими являются счета в банках, открываемые гражданам. По таким счетам граждане вправе осуществлять платежи в безналичном порядке.

Специальный характер бюджетных счетов проявляется в  особенностях  субъектного  состава,  источников  формирования  денежных средств, зачисляемых на них, а также направлений их расходования. такие счета открываются бюджетным  учреждениям,  подведомственным федеральным органам власти и ведутся Федеральным казначейством  в соответствии со ст. 161 БК.

Бюджетные учреждения расходуют бюджетные средства исключительно на: оплату труда; перечисление страховых взносов в государственные внебюджетные фонды; трансферты населению; командировочные и иные компенсационные выплаты; оплату товаров и услуг по заключенным государственным и муниципальным контрактам или в рамках сметы. Расходование бюджетных средств на иные цели не допускается.

Специальный характер валютных счетов проявляется в  специфике субъектного состава, объекта  (иностранная  валюта),  а  также строго  целевом  характере  использования  находящихся  на    них средств. Валютные счета открываются только в уполномоченных  банках, т.е. в банках, имеющих валютную лицензию ЦБ РФ.

Получаемая резидентами иностранная валюта подлежит обязательному зачислению на их счета в уполномоченных банках. Уполномоченные банки открывают резидентам текущие, транзитные и специальные транзитные счета в иностранной валюте. Нерезиденты вправе иметь счета, открываемые в уполномоченных банках как в иностранной валюте, так и в валюте РФ.

    Ссудные счета имеют строго целевой характер и предназначаются исключительно для кредитования клиентов банков. В связи с  этим числящиеся на них денежные средства не могут  использоваться  для совершения расчетных и иных операций.

Одновременно средства, получаемые от реализации товаров, работ и услуг, а также внереализационные доходы не могут направляться непосредственно на ссудные и депозитные счета, а могут переводиться на них (в уплату процентов или для возврата основной суммы долга по кредитному договору) только после зачисления на расчетный или текущий счет организации – клиента банка.

Межбанковские  счета  выделяются  по  субъектному   составу. Субъектами  данного  вида  договора  банковского  счета  являются только банки и иные кредитные организации. Согласно  ст.  860  ГК правила главы 45  распространяются  на  корреспондентские  счета, корреспондентские субсчета, другие счета банков, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами и банковскими правилами. Кредитные организации обязаны иметь корреспондентские  счета в ЦБ РФ для оплаты уставного капитала.

3. Понятие и виды расчетных обязательств

С правовой точки зрения предпринимательская деятельность юридических и физических лиц состоит в заключении и исполнении договоров. Договоры могут быть различны по содержанию и форме. Обычно по договору одна сторона обязуется поставить какой-либо товар, выполнить определенную работу, оказать услуги, а другая – рассчитаться деньгами со своим контрагентом. Таким образом, расчетные операции представляют собой акты исполнения обязательств. Условие о платеже входит в содержание любого возмездного договора. Но платежи в безналичной форме, а в ряде случаев и платежи наличными деньгами обусловливают необходимость заключения специальных договоров, которые опосредуют эти финансовые операции либо обеспечивают предпосылки для их совершения, ибо движение денежных средств осуществляется через банки и иные кредитные организации.

Расчетные правоотношения – это гражданские правоотношения, возникающие в связи с расчетами по денежным обязательствам через коммерческие банки или иные кредитные организации.

Для расчетных отношений характерно следующее. Во-первых, они облекаются в форму обязательств, которые неоднородны и обычно исполняются путем совершения последовательной цепи сделок или иных юридически значимых действий. Во-вторых, при их помощи поддерживается эквивалентность в гражданском обороте, когда движение товаров по основному договору сопровождается соответствующей передачей денег. В-третьих, эти обязательства имеют в качестве своего предмета особый товар – деньги. В-четвертых, они осуществляются с помощью банка или иной кредитной организации, которые являются основными посредниками в процессе проведения расчетных операций в безналичной форме между субъектами гражданского оборота.

В соответствии с п. 1 ст. 140 ГК РФ платежи на территории РФ  осуществляются  путем  наличных  и безналичных расчетов. В качестве законного  платежного  средства на всей территории России выступает рубль, обязательный к  приему по нарицательной стоимости. Использование в  качестве  платежного средства иностранной валюты допускается только в случаях,  порядке и на условиях, определенных законом или в установленном им порядке (ст. 140 ГК).

Если дело касается расчетов между гражданами, не связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности, то в отношении них в ГК отсутствуют какие-либо  ограничения.  Такие  расчеты могут производиться как в безналичном, так и в  наличном  порядке без ограничения суммы. Расчеты между юридическими  лицами  или  с участием граждан, которые связаны с осуществлением ими предпринимательской деятельности, должны производиться в  безналичном  порядке. Возможны расчеты и наличными деньгами, если иное не установлено  законом (ст. 861 ГК).

Законом РФ "О денежной системе  Российской  Федерации"  (ст. 13) было установлено, что расчеты между  юридическими  лицами,  а также физическими лицами по  платежам,  сумма  которых  превышает размеры,  установленные  Правительством  России,   осуществляются только  в  безналичном  порядке.  Согласно  Указанию  ЦБ  РФ   от 14.11.2001 г. № 1050-У предельный размер расчетов наличными  деньгами между юридическими лицами по одной сделке составляет 100 тыс рублей.

Под безналичными расчетами понимаются  расчеты  по  гражданско-правовым сделкам и иным основаниям (например, по уплате налоговых и иных обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды) с использованием для этого остатков денежных средств  на  банковских счетах.

Безналичные расчеты могут осуществляться в  формах,  предусмотренных федеральным законом, установленными  в  соответствии  с ним банковскими правилами и применяемыми  в  банковской  практике обычаями делового оборота. Формы безналичных расчетов клиенты банков избирают самостоятельно и предусматривают их в договорах, заключаемых со своими контрагентами. Банки не вмешиваются в договорные отношения клиентов.

Под формой безналичных расчетов понимаются способы  и  порядок исполнения денежного обязательства с использованием  денежных средств на банковском счете должника. Непосредственно в  ГК  предусмотрены и регулируются четыре формы безналичных расчетов:

  •  расчеты платежными поручениями
  •  расчеты по аккредитиву
  •  расчеты по инкассо
  •  расчеты чеками

Тема 33. «Договор хранения»

1. Гражданско-правовая характеристика договора хранения

Сложность и особенность хранения как обязательства по оказанию услуг заключается в двойственной природе данного договора. Двойственность обусловлена различными сферами применения, которые могут быть обозначены как "бытовая сфера" и "профессиональная сфера".

По договору хранения одна сторона (хранитель) обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной (поклажедателем), возвратить эту вещь в сохранности.

Данное определение, содержащееся в п. 1 ст. 886 ГК, представляет собой классическую элементарную конструкцию договора хранения, который в подобном контексте может быть охарактеризован как одностороннее (обязанное лицо - хранитель), безвозмездное (отсутствует упоминание об оплате услуг) и реальное обязательство хранителя. В бытовой сфере, где отношения сторон хранения продолжают носить лично-доверительный характер, указанная элементарная конструкция может найти применение, хотя и в этой сфере ее значение падает, поскольку и на "непрофессиональном" уровне отношений по поводу хранения все чаще стороны предусматривают возмещение оказанных услуг и, как следствие, двусторонний вариант договора.

В профессиональной сфере применения договор хранения изначально предполагает такие характеристики, как двусторонность и возмездность, а также вероятная консенсуальность. Подобная конструкция договора предполагает специальный субъектный состав: в качестве хранителя могут выступать коммерческое юридическое лицо либо некоммерческое юридическое лицо, осуществляющее хранение в качестве одной из целей своей профессиональной деятельности, т.е. профессиональные хранители. Кроме того, к числу профессиональных хранителей можно отнести и физических лиц, наделенных статусом индивидуального предпринимателя.

 2. Предмет договора хранения

 "Хранение" следует понимать как услугу, совокупность полезных действий, объектом совершения которых является переданная хранителю вещь, подлежащая последующему возвращению. Этим данное обязательство отличается от внешне сходного с ним обязательства по охране (наблюдению). Объектом охранных действий может являться как имущество (движимые и недвижимые вещи), так и физическое лицо, а по содержанию это отношение представляет собой наем физического или юридического лица в качестве охранника (смотрителя).

Под "вещью" как объектом хранения следует понимать движимое имущество (кроме варианта специального хранения в порядке секвестра, которым в качестве объекта хранения предусмотрены и недвижимые вещи). Хотя данное правило не установлено ГК, но согласно традициям континентального и, в частности, российского права объектом хранения следует признавать именно движимую вещь. При этом объектом хранения может быть как индивидуально-определенная вещь, так и вещь, определяемая родовыми признаками. Подобная универсальность в отношении объекта позволяет отличить хранение как от имущественного найма, так и от займа.

Допустимость в качестве объекта хранения вещи, определяемой родовыми признаками, позволяет использовать вариант "хранения с обезличением" (ст. 890 ГК), который предполагает смешение вещей одного поклажедателя с вещами того же рода других поклажедателей. Подобный вариант существенно удешевляет услуги по хранению и упрощает возможный оборот вещей. Но необходимо подчеркнуть, что вышеназванный вариант "хранение с обезличением" должен быть прямо предусмотрен сторонами в тексте договора. В связи с использованием варианта "хранение с обезличением" встает вопрос о характере вещного права на обезличенное (смешанное) имущество. Допустимо предположить, что у нескольких поклажедателей возникает право общей собственности, объектом которой является вся совокупность однородных обезличенных вещей, сданных на хранение. То же самое имеет место при "хранении с обезличением", когда вещи поклажедателя смешиваются с однородными вещами хранителя.

 3. Возмездность договора хранения

 При рассмотрении общих положений о договоре хранения "возмездность" следует понимать в двух значениях. Во-первых, как возмещение понесенных хранителем необходимых или чрезвычайных расходов, связанных с оказанием услуг по хранению. Во-вторых, как собственно вознаграждение, которое представляет собой разницу между общей суммой оплаты услуг хранителя и суммой вышеназванного возмещения расходов и в сущности является доходом хранителя.

Примечательно, что даже в случае безвозмездного хранения поклажедатель все равно обязан возместить хранителю необходимые расходы на хранение вещи, если законом или договором не предусмотрено иное. Таким образом, устанавливая презумпцию возмещения расходов, законодатель рассматривает "возмездность" как характеристику договора хранения только в значении вознаграждения, и стороны, заключая безвозмездный договор, предполагают, что хранитель не может претендовать на оплату своих услуг сверх размера понесенных им расходов. Если же поклажедатель намерен освободить себя и от оплаты расходов хранителя, то данное условие должно быть прямо предусмотрено в договоре.

Особое внимание следует обратить на условия возмещения "чрезвычайных расходов" хранителя, т.е. расходов, которые стороны не могли предвидеть при заключении договора и которые превышают обычные расходы. По общему правилу чрезвычайные расходы подлежат возмещению, если поклажедатель дал согласие на эти расходы или одобрил их впоследствии. При этом молчание поклажедателя на запрос хранителя в течение определенного срока считается формой согласия на произведение чрезвычайных расходов.

 4. Обязанности сторон договора хранения

 Обязанности поклажедателя. К числу обязанностей поклажедателя, кроме вышеупомянутой обязанности оплатить услуги хранителя либо только в виде возмещения, либо в виде и возмещения, и вознаграждения, относятся следующие:

а) обязанность взять вещь обратно по истечении обусловленного срока хранения;

б) обязанность при сдаче вещи на хранение предупредить хранителя об опасных свойствах вещи.

Обязанности хранителя. Хранитель обязан:

а) принять вещь на хранение;

б) хранить вещь в течение всего обусловленного договором срока или до востребования вещи поклажедателем;

в) предпринимать действия, направленные на сохранение вещи и (или) ее полезных свойств, как минимум, в том объеме, в каком бы он заботился о сохранении своих вещей;

г) оказывать услуги по хранению лично, если иное не предусмотрено договором или другим способом не согласовано с поклажедателем;

д) не пользоваться вещью, переданной поклажедателем без его согласия;

е) незамедлительно уведомлять поклажедателя о необходимости изменить условия хранения, предусмотренные договором;

ж) возвратить сданную на хранение вещь управомоченному лицу по первому требованию.

Срок хранения по смыслу ст. 889 ГК не является существенным условием договора. Он устанавливается в договоре или определяется в соответствии с разумным сроком сохранности вещи, сданной на хранение, или какого-либо полезного свойства вещи, если объектом хранения является и данное полезное свойство.

 5. Форма договора хранения

 Форма при заключении договора хранения определяется в зависимости от вида и обстоятельств его заключения. Если сторонами договора являются граждане (бытовое хранение), они должны заключать соглашение в письменной форме лишь в случаях, когда стоимость переданной на хранение вещи, как минимум, в десять раз превышает установленный законом минимальный размер оплаты труда (аналогично правилу, установленному для граждан при заключении договора займа).

К простой письменной форме приравнивается не только документ (расписка, квитанция, бланк установленной формы), но и жетон, а также иной (легитимационный) знак, который используется хранителем в качестве способа подтверждения факта заключения договора при условии, если подобные способы предусмотрены законом, иными правовыми актами или являются обычными для данного вида хранения.

Держатель жетона презюмируется в качестве поклажедателя или лица, действующего от его имени. Поэтому хранитель при выдаче им вещи, сданной на хранение, предъявителю жетона (в случае, если жетон был найден или похищен) несет ответственность лишь тогда, когда в действиях хранителя будет доказано наличие умысла или грубой неосторожности. Жетон служит одним из возможных способов доказательства заключения договора хранения. Соответственно гражданин, утративший жетон, сохраняет право доказывать факт заключения договора, в том числе ссылаясь на свидетельские показания.

 6. Ответственность поклажедателя

 Несомненный интерес при рассмотрении договора хранения представляет собой обязанность поклажедателя нести ответственность за убытки, причиненные хранителю в связи с "несостоявшимся хранением" (если иное не предусмотрено законом или договором). Исходя из доктрины, признающей обязанность возмещения убытков формой гражданско-правовой ответственности, можно сделать вывод, что ответственность поклажедателя имеет место в консенсуальном договоре хранения. Это означает, что убытки возмещаются в полном объеме; обязанность возместить убытки наступает при наличии вины со стороны поклажедателя, а в случае, если поклажедатель является субъектом предпринимательской деятельности, ответственность последнего наступает независимо от вины. В случае своевременного (в разумный срок) уведомления хранителя со стороны поклажедателя о том, что вещь вопреки договору не будет передана на хранение, поклажедатель освобождается от ответственности за убытки, причиненные хранителю в связи с несостоявшимся хранением. При заключении договора хранения стороны могут использовать различные способы обеспечения обязательства.

тема 34. «Обязательства по страхованию»

1. Понятие, правовые основы и формы страхования. Страховые правоотношения.

  1.  Понятие и правовые основы страхования 

Науке как  советского,  так  и российского гражданского права термины «юридическая природа»,  «правовая природа» или просто «природа» чего-либо:  права, правоотношений, конкретного гражданско-правового института,  имей  он  обычный  или комплексный характер,  известны довольно давно, но, несмотря на их широкое использование,  к сожалению,  до сих  пор  они оказались  формально определенными.  Этими категориями,  как правило, оперируют при попытке раскрыть правовые особенности чего-либо:  отраслевых,  родовых  или  видовых подразделений системы или структуры права.  Их используют при  обосновании тех или иных юридических конструкций, построений и т.п.

Подотрасль страхового права можно определить как основанную на специфических принципах в совокупности своем объединенных в общие  и  функциональные институты норм, призванных регулировать (существующие в рамках предмета отрасли гражданского права) относительно самостоятельные и своеобразные виды страховых отношений,  которые складываются и реализуются в связи с созданием и использованием страховых фондов.

      1.2. Формы страхования.

Выделены две формы страхования – обязательное и добровольное.
Инициатором обязательного страхования является государство, которое в форме закона обязывает юридических и физических лиц вносить средства для обеспечения общественных интересов. Добровольное – замкнутая раскладка ущерба между членами страхового сообщества исходя из установленных правовых норм. Инициатором добровольного страхования выступают хозяйствующие субъекты, физические и юридические лица.
Государство устанавливает обязательную форму страхования, когда страховая защита тех или иных объектов связана с интересами не только отдельных страхователей, но и всего общества. Обязательное страхование проводится на основе соответствующих законодательных актов, в которых предусмотрены: перечень объектов, подлежащих страхованию; объем страховой ответственности; уровень (нормы) страхового обеспечения, основные права и обязанности сторон, участвующих в страховании; порядок установления тарифных ставок страховых платежей и некоторые другие вопросы.
Закон определяет круг страховых организаций, которым поручается проведение обязательного страхования. При обязательном страховании достигается полнота объектов страхования. С другой стороны, обязательная форма страхования исключает выборочность отдельных объектов страхования, присущую добровольной форме. Тем самым имеется возможность за счет максимального охвата объектов страхования при обязательной форме его проведения применять минимальные тарифные ставки, добиваться высокой финансовой устойчивости страховых операций.
Добровольное страхование – одна из форм страхования. В отличие от обязательного страхования возникает только на основе добровольно заключаемого договора между страхователем и страховщиком. Часто при заключении такого договора между сторонами участвует посредник в виде страхового брокера или страхового агента. Договор страхования удостоверяется страховым полисом. Нормативную базу для организации и проведения добровольного страхования создает страховое законодательство. Исходя из законодательной базы формируются условия или правила отдельных видов добровольного страхования. Эти правила и условия, разрабатываемые страховщиком, подлежат обязательному лицензированию со стороны органа государственного надзора.
Добровольное страхование имеет, как правило, заранее оговоренный определенный срок страхования. Начало и окончание срока страхования указывается в договоре с особой точностью, так как страховщик несет страховую ответственность только период страхования. Договор страхования обязательно заключается в письменной форме.
По добровольному страхованию можно обеспечить непрерывность страхования при своевременном возобновлении договора на новый срок. Добровольное страхование вступает в силу лишь после уплаты страхового взноса (страховой премии). Причем долгосрочный договор добровольного страхования действует, если взносы уплачиваются страхователем периодически (ежемесячно, ежеквартально) или единовременно (один раз в год).
Договоры добровольного страхования имущества или личного страхования являются частью гражданских правоотношений и входят в число возмездных договорных обязательств. По такому договору одна сторона обязана уплатить другой стороне обусловленную сумму взносов. В свою очередь другая сторона готова оказать оговоренную в договоре страховую услугу. По договору страхования услуга состоит в выплате страхового возмещения или страховой суммы за последствия произошедших страховых случаев.
По форме организации страхование выступает как государственное, акционерное и взаимное, кооперативное.
Государственное страхование представляет собой организационную форму, где в качестве страховщика выступает государство в лице специально уполномоченных на это организаций. В круг интересов государства входит его монополия на проведение любых или отдельных видов страхования (определенных законом о статусе страховой деятельности).
Акционерное страхование – негосударственная организационная форма, где в качестве страховщика выступает частный капитал в виде акционерного общества, уставный фонд которого формируется из акций (облигаций) и других ценных бумаг, принадлежащих юридическим и физическим лицам, что позволяет при сравнительно ограниченных средствах быстро развернуть эффективную работу страховых компаний.
Взаимное страхование – негосударственная организационная форма, которая выражает договоренность между группой физических, юридических лиц о возмещении друг другу будущих возможных убытков в определенных долях согласно принятым условиям. Реализуется через общество взаимного страхования, которое является страховой организацией некоммерческого типа, т.е. не преследует целей извлечения прибыли из созданного страхового предприятия. Это крупная организационная форма проведения страхования. Общество взаимного страхования выступает как объединение физических лиц или юридических лиц, созданное на основе добровольного соглашения между ними для страховой защиты своих имущественных интересов. Общество взаимного страхования является юридическим лицом и отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом. Каждый страхователь является членом-пайщиком общества взаимного страхования. Минимальное количество членов-пайщиков определяется уставом общества. В настоящее время в РФ отсутствует правовая база для деятельности обществ взаимного страхования.
Кооперативное страхование – негосударственная организационная форма. Заключается в проведении страховых операций кооперативами. В РФ кооперативное страхование начало функционировать в 1918 г., когда был организован Всероссийский кооперативный страховой союз. С 1921 г. кооперативным организациям было разрешено проводить страхование собственного имущества от стихийных бедствий с правом самостоятельно устанавливать формы, виды страхования и размеры тарифных ставок. Всероссийский кооперативный страховой союз координировал работу в части страхования объектов сельскохозяйственной, промысловой, жилищно-строительной и других видов кооперативной деятельности. Страховая секция Центросоюза осуществляла кооперативное страхование для системы потребительской кооперации. В 1931 г. кооперативное страхование как организационная форма была ликвидирована, а все операции данного направления сосредоточены в Госстрахе СССР. возрождение кооперативного страхования связано с принятием в 1988 г. Закона СССР о кооперации, в соответствии с которым кооперативам и их союзам было разрешено создавать кооперативные страховые учреждения, определять условия, порядок и виды страхования.
Особой организационной формой является медицинское страхование.
Медицинское страхование – особая организационная форма социальной деятельности. В РФ выступает как форма социальной защиты интересов населения в охране здоровья. Цель его – гарантировать гражданам при возникновении страхового случая получение медицинской помощи за счет накопленных средств (в том числе в государственной и муниципальной системах здравоохранения) и финансировать профилактические мероприятия (диспансеризацию, вакцинацию и др.). В качестве субъектов медицинского страхования выступают гражданин, страхователь, страховая медицинская организация (страховщик), медицинское учреждение ( поликлиника, амбулатория, больница и др.).
Кроме того, в последние годы в качестве самостоятельной отрасли классифицируют противопожарное страхование.
Противопожарное страхование в РФ – мера реализации Федерального закона РФ «О пожарной безопасности». Противопожарное страхование может осуществляться в обязательной и добровольных формах. Обязательное противопожарное страхование должны проводить предприятия, иностранные юридические лица, предприятия с иностранными инвестициями, которые осуществляют предпринимательскую деятельность на территории РФ.
Обязательное противопожарное страхование должно проводиться в отношении:
- имущества, находящегося в их ведении, пользовании, распоряжении;
- гражданской ответственности за вред, который может быть причинен пожаром третьим лицам;
- работ и услуг в области пожарной безопасности.
Порядок и условия обязательного противопожарного страхования устанавливаются федеральным законом. Перечень предприятий, подлежащих обязательному противопожарному страхованию, определяется Правительством РФ.
Добровольное противопожарное страхование осуществляется в виде страхования имущества и (или) гражданской ответственности, предусматривающего обязанность страховщика произвести страховую выплату страхователю (застрахованному, выгодоприобретателю) в размере полной или частичной компенсации ущерба, нанесенного объекту страхования в результате пожара, в том числе действий по его тушению. Под понятием «пожар» здесь понимается неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.

     1..3. Субъекты страховых правоотношений

Участники страхового обязательства именуются страхователями и страховщиками.
При страховых взаимоотношениях основополагающим документом является договор.
Страхователями признаются юридические лица и дееспособные физические лица, заключившие со страховщиками договоры страхования либо являющиеся страхователями в силу закона.
Страхователи вправе заключать со страховщиками договоры о страховании третьих лиц в пользу последних (застрахованных лиц).
Страхователи вправе при заключении договоров страхования назначать физических или юридических лиц (выгодоприобретателей) для получения страховых выплат по договорам страхования, а также заменять их по своему усмотрению до наступления страхового случая.
Страховщиками признаются юридические лица любой организационно – правовой формы, предусмотренной законодательством РФ, созданные для осуществления страховой деятельности (страховые организации и общества взаимного страхования) и получившие в установленном Законом порядке лицензию на осуществление страховой деятельности на территории РФ.
Обязательному лицензированию подлежит деятельность страховых организаций, связанная с формированием специальных денежных фондов (резервов) за счет уплачиваемых страхователями страховых премий для выплаты страховых сумм и страховых возмещений по договорам страхования. Иная деятельность страховых организаций, например, консультационная, исследовательская и т.п., не требует получения лицензии.
Лицензии на осуществление страховой деятельности выдаются Федеральной службой России по надзору за страховой деятельностью страховщикам на основании их заявлений с приложением установленных документов.
В законе не оговорены организационно – правовые формы страховых предприятий. На практике наиболее распространены акционерные общества закрытого и открытого типа, общества с ограниченной ответственностью.
Допускается участие иностранных юридических лиц и иностранных граждан в создании страховых организаций на территории РФ.
Закон, регулируя правовой статус участников страхового обязательства (страховщиков и страхователей), предусматривает и необходимую в условиях рынка посредническую деятельность – это деятельность страховых агентов, страховых брокеров.     

        1.4. Объекты страховых правоотношений.

    По смыслу ст.4 Закона "О страховании" объектами страхового  правоотношения  признаются не противоречащие законодательству РФ имущественные интересы:

    1) связанные с жизнью,  здоровьем,  трудоспособностью и пенсионным обеспечением страхователя или застрахованного лица;

    2) связанные с владением,  пользованием,  распоряжением имуществом.

    Согласно сложившейся  практике  страхования,   страховые  правоотношения с первым объектом называют личным страхованием, а со вторым объектом - имущественным страхованием.

Но, как  известно,  в  гражданском праве под имуществом понимают не только "вещи",  но и право  требования,  поэтому Законом РФ "О залоге" от 29 мая 1992г. предусмотрено страхование заложенного имущества, тем самым защищается право требования залогодателя.

    По этим двум объектам страхование может  осуществляться в двух формах:  как в добровольном порядке, так и в силу закона (обязательное страхование).  Пример: обязательное государственное личное страхование сотрудников ОВД, обязательное личное страхование пассажиров железнодорожного, авиа-,автотранспорта.

    В число объектов страхования включены имущественные интересы,  связанные с возмещением страхователем  причиненного им вреда личности и имуществу физического лица, а также вреда, причиненного юридическому лицу. Этот вид страхования называется страхованием ответственности (ч.  4 ст. 4 Закона "О страховании").  При страховании ответственности речь идет  о защите интересов страхователя и потерпевшего. Следовательно, при страховании ответственности субъектами страховых отношений,  помимо страховщика и страхователя, выступает еще и потерпевший. Так, если сотрудники медицинского учреждения были застрахованы в страховой организации,  а конкретный  сотрудник,  допустим врач, причинил в результате неправильного лечения вред здоровью пациента, то здесь имеет место ситуация, при которой потерпевший может предъявить требования о возмещении расходов,  связанных с дополнительным лечением. Однако претензии пациент предъявляет не конкретному врачу,  а медицинскому учреждению,  выступающему в роли страхователя. Хотя вред  и  причинил конкретный врач,  но нести ответственность обязано  медицинское  учреждение,  являющееся  страхователем своих сотрудников.  В свою очередь страхователь вправе обратиться к страховой организации с требованием  выплатить  ему страховое возмещение в размере суммы, уплаченной потерпевшему.

    Закон "О  страховании" не раскрывает содержание страхования ответственности.  Это представляется  правильным,  так как  законом подчеркивается,  что в данном случае страхуется риск причинения вреда страхователем другому лицу. По данному виду  страхования (страхового правоотношения) все страховщики, независимо от формы собственности, самостоятельно разрабатывают  собственные  правила  (как и по всем остальным видам),  которые лицензируются Росстрахнадзором. К таким видам страхования  относится страхование ответственности заемщиков за непогашение кредита.  Здесь субъектами выступают страховщики  и заемщики (страхователи).  Объектом является риск невозврата кредита банку, с одной стороны, а с другой - объектом  является право требования банка возврата кредита от заемщика. В случае невозврата кредита банку заемщиком страховщик выплачивает возмещение, но после этого страховщик приобретает право на регрессный иск о возврате сумм,  выплаченных им банку.

    Аналогичным видом страхования является страхование риска невозврата кредитов.  Только в этом случае субъектами являются страховщики и банки.  При этом страховании банки  самостоятельно  снимают с расчетных счетов страховщиков денежные суммы в размере невозвращенного кредита.После чего  правом регрессного иска начинают обладать страховщики. И в первом,  и во втором случае страховщики на основании ст. 20 Закона РФ "О страховании" имеют право потребовать от заемщиков технико-экономическое  обоснование  предполагаемого  кредита (предварительные договоры на поставку, закупку и т.д.).

    Надо отметить,  что страхование ответственности в любом его виде заключается только на основании договора. Это может быть страхование,  скажем,  ответственности работников РОВД, ИУ, учителей, врачей и т.д.

    Применительно же  к  страхованию  имущества  необходимо подчеркнуть  следующее.  При страховании имущества страховая  сумма не может превышать 0 его действительную стоимость на момент заключения договора, т.е. нельзя застраховать какое-либо строение на сумму,  скажем, 100 млн. руб., если его действительная  стоимость всего 50 млн. руб.  Но если договор уже заключен, то стороны не могут оспаривать страховую стоимость имущества,  определенную в договоре страхования, за исключением случаев, когда страховщик докажет, что он был намеренно введен в заблуждение страхователем.

    Если страховая сумма,  определенная договором страхования,  превышает страховую стоимость имущества, договор признается недействительным в силу закона в той части  страховой суммы,  которая превышает действительную стоимость имущества на момент заключения договора. В  случае  когда  страхователь заключает  договоры с несколькими страховщиками по страхованию имущества на сумму,  превышающую в общей сложности страховую стоимость имущества,  страховое  возмещение  не  может превышать  страховой  стоимости  имущества.  При этом каждый страховщик выплачивает возмещение в размере,  равном отношению  страховой  суммы  своего договора к общей сумме по всем заключенным договорам страхователем по страхованию указанного имущества.

         1.5. Содержание страховых правоотношений

     Содержанием  страхового  правоотношения являются права и обязанности страхователей и страховщиков, которые закреплены в ст. ст. 5-6, 17-18 Закона "О страховании". Исходя из Закона, страховщик обязан:

    - ознакомить страхователя с правилами страхования;

    - в случае проведения страхователем мероприятий, уменьшающих риск наступления страхового случая и размер возможного ущерба застрахованному имуществу,  либо в случае увеличения  его действительной стоимости перезаключить по заявлению страхователя  договор  страхования  с  учетом  этих  обстоятельств;

    - при страховом случае произвести страховую  выплату  в установленный  договором  или  законом срок.  Если страховая выплата не произведена в установленный срок, страховщик доплачивает  страхователю  штраф  в  размере одного процента от суммы страховой выплаты за каждый день просрочки;

    - возместить  расходы,  произведенные страхователем при страховом случае для предотвращения  или  уменьшения  ущерба застрахованному  имуществу,  если  возмещение  этих расходов предусмотрено правилами страхования;

    - не  разглашать сведения о страхователе и его имущественном положении,  за исключением  случаев,  предусмотренных законодательством Российской Федерации.

    Данные обязанности страховщиков можно отнести  к  частноправовому  содержанию  страховых  отношений.  Из  публично-правового содержания же страховых  отношений  обязанности страховщиков  содержатся в ст.  ст 26-28 и ст.  32 Закона "О страховании",  которые предусматривают отчетность страховщиков, лицензирование своей деятельности, а также формирование страховых резервов и фондов.

Договором страхования могут быть предусмотрены так же и другие обязанности страховщика перед страхователем. Действующее законодательство предоставляет страховщикам также определенные права. Ими являются:

    - право  требования  от  страхователей оплаты страховых платежей (премий);

    - право отказа в страховой выплате за:

      1) умышленные действия страхователя,  застрахованного лица  или  выгодоприобретателя,  направленные на наступление страхового случая;

      2) совершение страхователем или лицом, в пользу которого заключен договор страхования, умышленного преступления, находящегося в прямой причинной связи со страховым случаем.

    Кроме отмечанных  выше  обстоятельств, право  отказа  в страховой выплате может иметь место при:

      1) сообщении страхователем страховщику заведомо  ложных сведений об объекте страхования;

      2) получении страхователем соответствующего  возмещения ущерба по имущественному страхованию от лица,  виновного в причинении этого ущерба;

    - право  запрашивать  сведения,  связанные со страховым случаем,  у правоохранительных органов,  банков, медицинских учреждений, располагающих   информацией  об  обстоятельствах страхового случая;

    - право  самостоятельного  выяснения  причин  и обстоятельств страхового случая.

    Обязанностями страхователя являются:

    - своевременное  внесение  страховых  взносов;

    - сообщение страховщику при заключении договора страхования о всех известных ему обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска,  а также о всех заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении данного объекта страхования;

    - сообщать страховщику о наступлении страхового  случая в сроки, установленные договором страхования;

    - принимать необходимые меры в целях  предотвращения  и уменьшения  ущерба  застрахованному  имуществу при страховом случае.

    По договоренности  со  страховщиками могут быть предусмотрены и другие обязанности страхователя.

2. Договор страхования: его виды, содержание и исполнение

По договору страхования одна сторона (страхователь) вносит другой стороне (страховщику) обусловленную договором плату (страховую премию), а страховщик обязуется при наступлении предусмотренного договором события (страхового случая) выплатить страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен договор страхования, страховое возмещение или страховую сумму.

Договор страхования является возмездным, поскольку страхователь уплачивает страховую премию, а страховщик – несет риск наступления страхового случая, и при наличии последнего производит страховую выплату. Договор страхования остается возмездным и тогда, когда страховой случай не наступает, поскольку договор был заключен в расчете на встречное удовлетворение со стороны страховщика в виде получения от него страховой выплаты.

Взаимный характер договора страхования очевиден, поскольку обе его стороны принимают на себя друг перед другом обязанности: страхователь – сообщить сведения об объекте страхования, выплачивать страховые взносы, если страховая премия не была уплачена полностью уже при заключении договора, уведомить страховщика о наступлении страхового случая и т.д., а страховщик – произвести страховую выплату и т.п.

Договор страхования относится к числу рисковых (алеаторных), т.е. таких, в которых возникновение, изменение или прекращение тех или иных прав и обязанностей зависит от наступления объективно случайных для обеих сторон обстоятельств (событий). Обязанность страховщика произвести страховую выплату реализуется не сразу и далеко не во всех договорах страхования, а лишь при наступлении страховых случаев. Соответственно страховщик в одних случаях получает доход на неэквивалентной основе, а в других – должен произвести выплату, размеры которой существенно превышают полученное им вознаграждение. В этом состоит рисковый характер договора страхования.

К элементам договора страхования относятся стороны, предмет, форма и содержание.

Стороны – страхователь и страховщик.

Страхователь – лицо, заключающее договор страхования. В роли страхователя, по общему правилу, может выступить любое лицо. В некоторых видах страхования страхователем должен быть специальный субъект.

Страхователь, как правило, уплачивает страховую премию. В консенсуальном договоре страхования обязанность по уплате страховой премии может быть возложена и на третье лицо - выгодоприобретателя (п.1 ст.954 ГК).

На стороне страхователя, кроме него самого, могут одновременно выступать третьи лица - выгодоприобретатели.

Выгодоприобретатель — это лицо, в пользу которого страхователь заключил договор страхования. Подобная конструкция является одним из примеров договора в пользу третьего лица (ст. 430 ГК).

Выгодоприобретатель приобретает права и обязанности по договору страхования только при наличии его согласия на это. Если он не хочет быть связанным договором страхования, он может его проигнорировать. Однако как только выгодоприобретатель выразит свою волю на приобретение вытекающих из договора страхования прав, он автоматически становится и субъектом связанных с ними обязанностей.

Выгодоприобретатель должен иметь страховой интерес (если последний отсутствует у страхователя) и может быть назначен по договору как личного, так и имущественного страхования.

Страхователь вправе заменить выгодоприобретателя, названного в договоре страхования, другим лицом, письменно уведомив об этом страховщика (ст. 956 ГК). Замена выгодоприобретателя по договору личного страхования, назначенного с согласия застрахованного лица, допускается лишь с согласия этого лица.

Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как он выполнил какую-либо из обязанностей по договору страхования или предъявил страховщику требование о страховой выплате.

Застрахованное лицо — это физическое лицо, жизнь или здоровье которого застрахованы по договору личного страхования или страхования ответственности (п. 1 ст. 934, п. 1 ст. 955 ГК). Застрахованное лицо всегда имеет страховой интерес. В его роли могут выступать как страхователь, так и выгодоприобретатель. Тогда застрахованное лицо просто несет права и обязанности страхователя (выгодоприобретателя) и специально не выделяется тогда, когда ни страхователь, ни выгодоприобретатель не имеют страхового интереса и в то же время участвуют в договоре.

Если застрахованное лицо не совпадает со страхователем (выгодоприобретателем), договор личного страхования может быть заключен только с письменного согласия застрахованного лица (п.2 ст.934 ГК). Замена страхователем застрахованного лица в период действия договора личного страхования возможна лишь с согласия самого застрахованного лица и страховщика (п. 2 ст. 955 ГК).

В то же время по договору страхования риска ответственности за причинение вреда страхователь, не совпадающий с застрахованным лицом, вправе, если иное не предусмотрено договором, в любое время до наступления страхового случая заменить это лицо другим, письменно уведомив об этом страховщика (п. 1 ст. 955 ГК). Очевидно, нет необходимости и в получении согласия застрахованного лица на заключение подобного договора страхования ответственности.

Страховщик — это юридическое лицо, которое имеет разрешение (лицензию) на осуществление страхования соответствующего вида (ст. 958 ГК).

Требования, которым должны отвечать страховые организации, порядок лицензирования их деятельности и осуществления государственного надзора за этой деятельностью определяются законами о страховании.

По общему правилу, страхование осуществляют коммерческие организации, поскольку оно относится к предпринимательской деятельности. Однако в случаях, предусмотренных законом, в роли страховщиков могут выступать и некоммерческие организации, например, общества взаимного страхования.

Общество взаимного страхования - это организация, объединяющая средства граждан и юридических лиц, желающих на взаимной основе застраховать свое имущество или иные имущественные интересы (п.1 ст.968 ГК).

Особенности правового положения обществ взаимного страхования и условия их деятельности должны определяться в соответствии с ГК законом о взаимном страховании. В настоящее время такой закон отсутствует. Поэтому правовой базой их деятельности служат ныне только нормы ГК и Закона о страховании.

Если в договоре страхования участвуют несколько страховщиков, имеет место сострахование. Таким образом, сострахование предполагает наличие множественности лиц на стороне страховщика. Если иное не предусмотрено договором страхования, страховщики отвечают перед страхователем (выгодоприобретателем) солидарно (ст. 953 ГК). Соглашение между страховщиками о порядке их совместного участия в страховании называется страховым пулом.

От сострахования необходимо отличать перестрахование. При нем множественность лиц на стороне страховщика не возникает, а имеет место лишь особый случай страхования предпринимательского риска, когда в роли страхователя выступает сам страховщик (ст.967 ГК). Поскольку перестрахование — один из видов имущественного страхования, его природа будет рассмотрена при анализе последнего.

Посредниками при заключении договоров страхования выступают страховые агенты и страховые брокеры. Страховой агент — это физическое или юридическое лицо, действующее от имени и по поручению страховщика. Агент представляет страховщика при заключении договоров страхования и должен иметь полномочие, оформленное в установленном гражданским законодательством порядке.

Страховой брокер — это индивидуальный предприниматель или коммерческая организация, осуществляющие заключение договоров страхования от своего имени, но по поручению страховщика или страхователя (п.3 ст.8 Закона о страховании). Страховой брокер действует на основании договора комиссии или агентского договора. Не менее чем за 10 дней до начала своей деятельности страховой брокер обязан направить извещение об этом федеральному органу, осуществляющему надзор за страховой деятельностью. Этот орган ведет реестр страховых брокеров.

Объединения (союзы, ассоциации) страховщиков представляют собой некоммерческие организации, создаваемые страховщиками для координации своей деятельности, защиты своих интересов и осуществления совместных программ (п. 1 ст. 14 Закона о страховании). Объединения страховщиков не могут заниматься страховой деятельностью. Что же касается других видов предпринимательской деятельности, то она им разрешена в той мере, в какой ею могут заниматься некоммерческие организации.

Предметом договора страхования является особого рода услуга, которую страховщик оказывает страхователю и которая воплощается в несении страхового риска в пределах страховой суммы. Страховой риск - это качественная характеристика предмета договора страхования, а страховая сумма — количественная. Именно при помощи этих двух характеристик можно провести четкие границы между любыми конкретными договорами страхования. Особый род страховой услуги состоит в том, что она не подпадает ни под одно из обязательств по оказанию услуг, предусмотренных главой 39 ГК.

Форма договора страхования — письменная, причем ее несоблюдение, по общему правилу, влечет недействительность договора (п.1 ст.940 ГК). Исключение составляет лишь договор обязательного государственного страхования (ст.969 ГК), к которому применяются обычные последствия несоблюдения письменной формы, предусмотренный ст.162 ГК.

Страховщик при заключении договора страхования вправе применять разработанные им или объединением страховщиков стандартные формы договора (страхового полиса) по отдельным видам страхования (п.3 ст.940 ГК). В этом случае подлежат применению правила о договоре присоединения, предусмотренные ст. 428 ГК.

Страховой полис (свидетельство, сертификат, квитанция) - это исходящий от страховщика документ, который подтверждает факт заключения договора страхования. Реквизиты полиса перечислены в п.3 ст.16 Закона о страховании. К ним относятся:

1)  наименование документа — «страховой полис»;

2)  наименование, место нахождения и банковские реквизиты страховщика;

3)  фамилия, имя, отчество или наименование страхователя, а также его место жительства (место нахождения). Если помимо страхователя в договоре имеется также выгодоприобретатель (застрахованное лицо), аналогичные данные должны быть приведены и в отношении них;

4)  указание объекта страхования (страхового интереса);

5)  размер страховой суммы;

6)  страховой риск;

7)  размер страховой премии (взносов), а также сроки и порядок их уплаты;

В дальнейшем, когда речь пойдет о страховом полисе, имеются в виду также свидетельство, сертификат и квитанция;

8) срок действия договора страхования;

9) порядок изменения и прекращения договора;

10) другие условия, в том числе дополнения к правилам страхования или исключения из них;

11) подпись страховщика.

Прилагать к полису также и правила страхования (как это предусмотрено п. 3 ст. 16 Закона о страховании) в силу ст. 943 ГК необязательно.

Существенные условия договора страхования определены в ст.942 ГК. К ним относятся:

1)  страховой интерес;

2)  страховой риск;

3)  страховая сумма;

4)  срок договора страхования.

В ст. 942 ГК вместо страхового риска указан страховой случай. Но ведь случай — это событие, которое уже наступило и с которым связано исполнение договора страхования. Именно такое содержание вкладывается в данное понятие другими статьями ГК и Законом о страховании. Поэтому страховой случаи должен относиться к существенным условиям договора страхования.

Что касается срока договора страхования, то он влияет на степень риска, принимаемого на себя страховщиком. Именно поэтому достижение соглашения о роке действия договора и относится к его существенным условиям. Чем длиннее срок договора, тем выше вероятность наступления страхового случая. Поэтому продолжительность срока влияет на размер страховой премии и на определение иных условий договора страхования. Срок определяется по общим правилам, установленным главой 11 ГК.

Срок договора страхования начинает течь с момента вступления его в силу, а именно, после уплаты страховой премии или первого ее взноса, если иной момент не предусмотрен договором (п.1 ст.957 ГК). Договор страхования распространяется на страховые случаи, происшедшие после его вступления в силу, если только в нем не предусмотрен иной срок начала действия страхования (п. 2 ст. 957 ГК).

Договор страхования заканчивает свое действие по окончании его срока или при досрочном прекращении (расторжении). Порядок досрочного прекращения договора страхования будет рассмотрен позднее.

Поскольку страховая премия (взносы) не является существенным условием договора страхования, ее величина может быть определена по аналогии в соответствии с п.3 ст.424 ГК.

Тема  «Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда и неосновательного обогащения»

1. Понятие и условия возникновения обязательств, возникающих вследствие причинения вреда.

Наука российского гражданского права относит обязательства, возникающие вследствие причинения вреда, к категории внедоговорных. Определения деликтного обязательства закон не дает. Однако основная идея, характеризующая его, содержится в п. 1 ст. 1064 ГК, согласно которой вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Главное, что заложено в данной норме, заключается в установлении обязанности лица, причинившего вред, возместить его. О праве другой стороны прямо не упоминается. Но закон, безусловно, имеет в виду и право потерпевшего требовать возмещения вреда. Следовательно, здесь налицо обязательственное правоотношение, которое можно определить следующим образом:

В силу обязательства вследствие причинения вреда лицо, причинившее вред личности или имуществу другого лица (физического или юридического), обязано возместить причинивший вред в полном объеме, а лицо потерпевшее имеет право требовать, чтобы понесенный им вред был возмещен.

Субъектами обязательства выступают потерпевший и лицо, ответственное за причинение вреда, как правило, не состоящее в договорных отношениях. Потерпевший, то есть тот, кому причинен вред, выступает в этом обязательстве в качестве кредитора, а ответственный за причинение вреда (чаще всего сам причинитель), - в качестве должника.

Содержание обязательства из причинения вреда составляет право кредитора требовать восстановления прежнего состояния либо возмещения вреда и обязанность должника совершить одно из названных действий. Объектом обязательства не может быть воздержание от действия. Обязанность кредитора может быть исполнена только совершением положительного действия, направленного на возмещение вреда.

Основанием возникновения обязательства служит гражданское правонарушение, выразившееся в причинении вреда другому лицу. Институт обязательств, возникающих вследствие причинения вреда, выполняет как компенсационную, так и предупредительную функции. Первая позволяет устранить отрицательные последствия противоправного воздействия на материальные или нематериальные блага потерпевшего. Вторая - стимулирует соблюдение законности, бережное отношение к охраняемым законом материальным и наматериальным благам.

Если виды ответственности, предусмотренные другими отраслями права (административным, уголовным и т.д.), используются в основном для наказания правонарушителя, то имущественная ответственность, возлагаемая на причинителя вреда, носит компенсационный характер.

Вред как общее условие ответственности.

Наличие вреда является непременным, обязательным основанием деликтной ответственности. Он может выражаться в уничтожении или повреждении наличного имущества, потере прибыли, лишении или уменьшении способности потерпевшего к труду, смерти кормильца, дополнительных расходах, призванных обеспечить жизнедеятельность потерпевшего как полноценной личности (расходы по уходу, на санаторно-курортное лечение, протезирование, приобретение мотоколяски и т.д.), причинении физических или нравственных страданий. Вред - это не только потеря или уменьшение того, что есть, но и неполучение того, что могло прирасти к имуществу, духовно обогатить личность, повысить ее профессиональный уровень и т.д. дискомфортное состояние личности, вызванное причинением физических или нравственных страданий, - это тоже вред (моральный), который подлежит компенсации.

Под вредом как основанием деликтной ответственности понимаются неблагоприятные для субъекта имущественные или неимущественные последствия, возникшие в результате повреждения или уничтожения принадлежащего ему имущества, а также в результате причинения увечья или смерти гражданину (физическому лицу).

Как указывается в п. 1 ст. 1064 ГК, вред может быть причинен "личности" или "имуществу". Причинение вреда имуществу (имущественный вред) означает нарушение имущественной сферы лица в форме уменьшения стоимости его благ. Иногда имущественный вред определяют как разность между материальным положением потерпевшего до причинения вреда и после.

В случае причинения вреда личности объектом правонарушения являются нематериальные блага - жизнь и здоровье человека. Но при возникновении обязательства из причинения такого вреда принимаются во внимание главным образом имущественные последствия, т.е. возмещению подлежит имущественный вред. Лишь в случаях, предусмотренных законом, допускается также компенсация морального вреда (п. 1 ст. 151, п. 2 ст. 1099 ГК). Например, при повреждении здоровья гражданина вред выражается в утрате потерпевшим заработка, в расходах на лечение, уход и т.п. Но наряду с этим, т.е. независимо от возмещения имущественного вреда, возможна и компенсация морального вреда (п. 3 ст. 1099 ГК).

Имущественный вред нередко именуется ущербом. Например, в Конституции РФ закреплено право гражданина на возмещение ущерба. А ГК употребляет термин "вред". Представляется, что данные термины синонимы. С понятиями "вред", "ущерб" соприкасается понятие "убыток". Убытком называется вред (ущерб), выраженный в деньгах. Таким образом, убыток - это денежная оценка имущественного вреда.

Под моральным вредом в ст. 151 ГК понимаются физические или нравственные страдания, причиненные гражданину действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага.

Моральный вред может быть причинен нарушением, как имущественных прав, так и личных нематериальных благ. Моральный вред, причиненный нарушением нематериального блага, подлежит компенсации независимо от того, есть ли специальный закон, предусматривающий в соответствующих случаях компенсацию морального вреда. Если же моральный вред причинен нарушением имущественного права, то с 1 января 1995 г., т.е. с момента введения в действие части первой ГК, он подлежит компенсации лишь в случаях, предусмотренных законом. Так, компенсация морального вреда, причиненного нарушением не только личных нематериальных благ, но и имущественных прав, предусмотрена ст. 15 Закона РФ "О защите прав потребителей".

В тех случаях, когда моральный вред подлежит компенсации, она осуществляется независимо от подлежащего возмещению имущественного вреда (п. 3 ст. 1099 ГК).

Условия возникновения ответственности за причинение вреда: противоправность поведения причинителя вреда, причинная связь, вина.

Условия деликтной ответственности - это обязательные общие требования, соблюдение которых необходимо в случае применения к правонарушителю соответствующих мер ответственности - санкций, т.е. для принуждения его к исполнению обязанности возместить вред.

Ответственность возникает при наличии следующих условий:

  •  противоправность поведения лица, причинившего вред;
  •  причинная связь между противоправным поведением причинителя вреда и возникшим вредом;
  •  вина лица, причинившего вред.

Противоправность поведения причинителя вреда

Противоправным признается поведение, если лицо, во-первых, нарушает норму права и, во-вторых, одновременно нарушает субъективное право конкретного лица. Например, неосторожно брошенным металлическим предметом гражданин причинил увечье другому гражданину. В результате были нарушены нормы объективного права о защите жизни и здоровья человека и одновременно субъективное право потерпевшего на здоровье.

Закон исходит из презумпции противоправности поведения. Это означает, что всякое причинение вреда личности или имуществу следует рассматривать как противоправное, если законом не предусмотрено иное и на потерпевшего не возлагается обязанность доказывать противоправность поведения причинителя вреда.

Противоправное поведение чаще всего выражается в активных действиях, но возможно и причинение вреда путем бездействия. Бездействие признается противоправным, если лицо было обязано совершить определенное действие, но не сделало этого. Например, в связи с нарушением обязательных правил по охране труда и технике безопасности на предприятии произошла отравление рабочих.

Причинная связь между действием (бездействием) причинителя вреда и вредом

Наличие причинной связи является обязательным условием наступления ответственности. Если лицо данный вред не причиняло, его ответственность исключается. Причинная связь должна быть юридически значимой, а это возможно, когда поведение причинителя превратило возможность наступления вредоносного результата в действительность или, во всяком случае, обусловило конкретную возможность его наступления. Если же поведение причинителя обусловило лишь абстрактную возможность наступления вреда, то юридически значимая связь между действиями и последствиями отсутствует. Юридически значимая связь обычно называется необходимой, а юридически безразличная - случайная.

Таким образом, для возложения ответственности необходимо установить причинную связь между действиями причинителя и вредом. При этом, однако, в случаях, предусмотренных законом, ответственность возлагается не на самого причинителя, а на других лиц, например, обязанных осуществлять за ним надзор. Впрочем, в указанных случаях можно констатировать наличие причинной связи между вредом и поведением не только непосредственных причинителей, но и лиц, обязанных осуществлять надзор. Например, родители не осуществляют надзор за поведением малолетнего ребенка, чем обусловливают конкретную возможность причинения вреда.

Вина причинителя вреда

Принцип ответственности за вину имеет общее значение. Понятие вины является одним из наиболее спорных в науке гражданского права.

Предусмотрена презумпция вины лица, причинившего вред, поскольку причинитель вреда освобождается от обязанности возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. Вместе с тем законом может быть предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя. Такие исключения предусмотрены правилами о некоторых специальных деликтах, например, об ответственности за вред, причиненный источником повышенной опасности (п. 1 ст. 1079 ГК); об ответственности за вред, причиненный незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда (ст. 1070 ГК).

На внедоговорные обязательства полностью распространяется трехчленное деление вины в гражданском праве (умысел, грубая неосторожность, простая неосторожность). Вина в форме умысла заключается в намеренных действиях либо бездействии, направленных на причинение имущественного вреда другому лицу.

При этом мерой ответственности, по общему правилу, служит не степень вины, а сам вредоносный результат. В виде исключения из указанного правила законом может быть предусмотрено влияние степени вины участников деликтного обязательства на объем ответственности. Например, размер возмещения, подлежащего взысканию в пользу потерпевшего, должен быть уменьшен, если его грубая неосторожность содействовала возникновению или увеличению вреда. При этом учитывается и степень вины причинителя вреда (абз. 1 п. 2 ст. 1083 ГК). Легкая (простая) неосторожность в подобной ситуации не подлежала бы учету.  Для разграничения легкой (простой) и грубой неосторожности следует руководствоваться абз. 1 п. 1 ст. 401 ГК, которая относится к договорным обязательствам. Применительно к деликтным обязательствам содержание данной нормы можно выразить следующим образом.

Лицо признается невиновным в причинении вреда, если при той степени заботливости и осмотрительности, которая от него требовалась с учетом характера обстановки, в которой оно находилось или осуществляло свою деятельность, оно приняло все меры для предотвращения причинения вреда.

Грубую неосторожность можно определить как непростительное нарушение простейших, элементарных требований заботливости и осмотрительности, известных каждому. Например, гражданин, уходя из квартиры, забыл закрыть кран подачи воды, что привело к проникновению воды на нижние этажи и причинению большого имущественного вреда жильцам нескольких квартир.

2. Ответственность за вред, причиненный актами власти в области административного управления

Имущественный вред, причиненный публичной властью гражданину или юридическому лицу в результате ее незаконных действий или бездействия, подлежит возмещению за счет соответствующей казны (ст. 1069 ГК).

Данное правило основано на конституционном положении о праве каждого на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями или бездействием органов государственной власти или их должностных лиц (ст. 53 Конституции РФ).

Названные случаи причинения вреда составляют особую разновидность деликтных обязательств. Главную их особенность составляет то обстоятельство, что в качестве причинителя вреда здесь выступают органы публичной власти либо обладающие властными полномочиями их должностные лица, действующих на основании и во исполнение своих публичных (властных) функций. Речь идет о действиях любых органов всех ветвей государственной власти - законодательной, исполнительной и судебной - РФ или ее субъектов, а также об органах местного самоуправления, которые хотя и не относятся к государственным органам, но наделены законом определенными властными функциями. К должностным лицам относятся граждане, постоянно или временно, в том числе по специальному полномочию, осуществляющие функции представителя власти либо занимающие во властных органах должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций вне этих органов.

Публично-правовые образования возмещают указанный вред за счет своего нераспределенного имущества - казны (ст. 1069, абз. 2 п. 4 ст. 214 и абз. 2 п. 3 ст. 215 ГК). В свою очередь казну представляют непосредственно распоряжающиеся ею финансовые органы (министерства, управления и департаменты финансов), если только эта обязанность на основании п. 3 ст. 125 ГК не возложена на иного субъекта, выступающего от имени публично-правового образования (ст. 1071 ГК). Они и будут являться ответчиками по искам потерпевших.

Акты органов власти предполагаются законными, поэтому для возложения имущественной ответственности в данном случае необходимо предварительное признание таких актов недействительными в судебном порядке (ст. 13 ГК). Под актом власти понимаются властные предписания и все лица, которым они адресованы, обязаны им подчиняться.

Действия выражаются, главным образом, в форме принятия (издания) органом публичной власти какого-либо властного, правового акта (приказа, инструкции, указании и т.д.) или в форме фактических действий должностных лиц данного органа.

Бездействие выражается в неисполнении возложенных на данные органы обязанностей. Примерами этого являются неправомерный отказ в выдаче необходимого разрешения или документа, отказ в государственной регистрации и т.д., повлекшие имущественный вред для потерпевшего.

Закон не содержит каких-либо оговорок, касающихся условий ответственности за вред, причиненный публичной властью. Из этого следует, что данная ответственность строится по общим правилам деликтной ответственности, в том числе основана на началах вины причинителя вреда - органа власти или должностного лица, которая предполагается (п. 2 ст. 1064 ГК).

3. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними

Несовершеннолетние в возрасте до 14 лет не отвечают за причиненный ими вред, т.е. полностью неделиктоспособны.

Необходимо отметить, что применительно к деликтной ответственности закон не разделяет малолетних на две группы - до 6 лет и от 6 до 14 лет - и признает неделиктоспособными тех и других. Ответственность за вред, причиненный малолетним, возлагается на его родителей (усыновителей) или опекунов либо на соответствующее учреждение - юридическое лицо, если малолетний находился в нем или был под его надзором во время причинения вреда.

Родители (усыновители) и опекуны отвечают за вред, причиненный малолетними, при наличии общих оснований деликтной ответственности. Противоправность их поведения обнаруживается в плохом воспитании ребенка, в неосуществлении за ним надлежащего надзора, т.е. в ненадлежащем исполнении обязанностей, предусмотренных для них Семейным Кодексом РФ (ст. 63, 150). При этом ответственность за вред возлагается  на  обоих родителей, поскольку они в равной мере обязаны воспитывать детей независимо от того, проживают они вместе с ними или отдельно. Однако родитель может быть освобожден от ответственности, если по вине другого родителя был лишен возможности принимать участие в воспитании ребенка.

Для возложения на родителей (усыновителей) или опекуна ответственности необходимо установить наличие причинной связи между их противоправным поведением и вредом, т.е. определить, что именно вследствие плохого воспитания, неосуществления надзора ребенок совершил действие, повлекшее возникновение вреда.

Что касается третьего условия деликтной ответственности - вины, то в данном случае действует общее положение о презумпции вины: родители (усыновители), опекуны согласно п. 1 ст. 1073 ГК могут быть освобождены от ответственности, если они докажут, что вред возник не по их вине, т.е. докажут отсутствие даже малейших упущений в воспитании ребенка и в надзоре за ним.

В ГК выделен случай ответственности родителей, лишенных родительских прав, за вред, причиненный несовершеннолетними (ст. 1075 ГК). Такую ответственность суд может возложить на них в течение трех лет после состоявшегося лишения их родительских прав. В данном случае, поскольку речь идет о деликтной ответственности, должно быть, очевидно, установлено наличие ее условий - противоправности, причинной связи, вины. Это следует из ст. 1075 ГК, согласно которой на лиц, лишенных родительских прав, ответственность может быть возложена, "если поведение ребенка, повлекшее причинение вреда, явилось следствием ненадлежащего осуществления родительских обязанностей".

Действие ст. 1075 ГК распространяется не только на случаи, когда возникает вопрос о возмещении вреда, причиненного малолетними (в возрасте до 14 лет), но и на случаи причинения вреда несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет.

Ответственность за вред, причиненный малолетними, достаточно часто возлагается на соответствующие учреждения - юридические лица (п. 2 и 3 ст. 1073 ГК). К их числу относятся, во-первых, другие аналогичные учреждения, которые осуществляют функции опеки над малолетними детьми, нуждающимися в опеке, в силу закона (п. 4 ст. 35 ГК). Являясь опекунами, указанные учреждения несут соответствующие обязанности по воспитанию подопечных и надзору за ними. Их ответственность за вред, причиненный подопечными наступает в случае ненадлежащего исполнения этих обязанностей, т.е. противоправного поведения. Условием их ответственности является и вина, причем они считаются виновными в причинении вреда, если не смогут доказать, что вред возник не по их вине.

Во-вторых, за вред, причиненный малолетним, отвечают образовательные, воспитательные, лечебные и иные учреждения, если малолетний причинил вред в то время, когда он находился под их надзором. Условием для возложения на них ответственности является ненадлежащее осуществление надзора, т.е. противоправность поведения. Недостатки воспитания в данном случае закон в качестве условия ответственности не указывает. Ответственность за вред, причиненный малолетними, возлагается также на лиц, осуществляющими надзор на основании договора. Если малолетний причинил вред, учреждение, а равно лицо, осуществляющее надзор по договору, предполагается виновным и может освободиться от ответственности, если докажет, что вред возник не по его вине в осуществлении надзора.

Как разъясняется в постановлении пленума Верховного Суда РФ, если будет доказано, что причинение вреда имело место как по вине родителей или опекунов и попечителей, так и по вине учебных, воспитательных или лечебных учреждений, то вред возмещается по принципу долевой ответственности в зависимости от степени вины каждого.

Обязанность родителей и других законных представителей по возмещению вреда, причиненного малолетним, не прекращается с достижением малолетним совершеннолетия или получением им имущества, достаточного для возмещения вреда, так как ответственность указанных лиц наступает за их собственное виновное поведение. Законом предусматривается возможность освобождения этих лиц от обязанности по возмещению вреда полностью или частично, если наступила полная дееспособность причинителя вреда, у него имеется имущество, достаточное для возмещения вреда, отсутствует имущество, достаточное для возмещения вреда у лиц, обязанных возместить вред или в случае их смерти (п. 4 ст. 1073 ГК). При реорганизации юридического лица обязанность по возмещению вреда переходит к его правопреемнику (ст. 58 и 1073 ГК).

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет наделены частичной дееспособностью, объем которой определен в ст. 26 ГК и включает главным образом способность совершать сделки (сделкоспособность). Однако эти несовершеннолетние самостоятельно несут ответственность за причиненный вред на общих основаниях (п. 1 ст. 1074 ГК). Другими словами, они признаются полностью деликтоспособными, т.е. обладающими достаточной интеллектуальной зрелостью и жизненным опытом, чтобы оценивать свои поступки и отвечать за причиненный вред.

Однако несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет не всегда имеют заработок, доходы, имущество, достаточные для возмещения причиненного вреда. Чтобы обеспечить возмещение причиненного несовершеннолетним вреда и компенсировать потери потерпевшего, закон определил два фактора, которые должны быть при этом учтены.

Во-первых, необходимо принять во внимание способность несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет в полной мере оценивать свое поведение с точки зрения соответствия его требованиям закона, понимать неизбежность применения к нему ответственности, если по его вине будет причинен вред. Поэтому требование потерпевшего о возмещении вреда, причиненного несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет, должно быть предъявлено самому несовершеннолетнему, именно он будет ответчиком по такому иску в суде. Несовершеннолетний отвечает сам, на общих основаниях, при наличии общих условий деликтной ответственности, а если вред причинен с использованием источника повышенной опасности, то при наличии условий, предусмотренных ст. 1079 ГК.

Во-вторых, закон учитывает, что обязанности родителей (усыновителей, попечителя) по воспитанию несовершеннолетних и надзору  за ними не прекращается до достижения несовершеннолетними полной дееспособности и что в случае ненадлежащего осуществления названных обязанностей они могут быть привлечены к возмещению вреда, причиненного их ребенком, причем будут отвечать за свою вину (в плохом воспитании, надзоре и т.п.).

В соответствии с рассмотренными факторами ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет, можно возложить не только на самого несовершеннолетнего, но и на его родителей (усыновителей, попечителя), что и предусмотрено абз. 1 п. 2 ст. 1074 ГК. Эта норма предусматривает, что в случае, когда у несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет нет доходов или иного имущества, достаточных для возмещения вреда, вред должен быть возмещен полностью или в недостающей части его родителями (усыновителями) или попечителем, если они не докажут, что вред причинен не по их вине, т.е. что они осуществляли свои родительские обязанности надлежащим образом.

Такая ответственность является дополнительной (субсидиарной). Если у самого несовершеннолетнего достаточно имущества, чтобы возместить причиненный им вред, родители (усыновители) или попечитель к ответственности не привлекаются.

Аналогичным образом решается вопрос, если вред был причинен несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет, нуждающимся в попечении и находящимся в соответствующем воспитательном, лечебном учреждении, учреждении социальной защиты населения или в другом аналогичном учреждении, которое в силу закона является его попечителем. Причиненный несовершеннолетним вред должен будет возместить указанное учреждение полностью или в недостающей части, если не докажет, что вред возник не по его вине (п. 2 ст. 1074 ГК). Имеется в виду вина в неосуществлении должного надзора за несовершеннолетним в момент причинения им вреда.

Лица, возместившие вред, причиненный малолетними и несовершеннолетними от 14 до 18 лет не имеют права регресса к нему (п. 4 ст. 1081 ГК).

Обязанность родителей (усыновителей), попечителя и соответствующего учреждения по возмещению вреда, причиненного несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет, прекращается при наличии следующих обстоятельств:

  •  достижения причинившем вред совершеннолетия;
  •  появления у несовершеннолетнего до достижения им совершеннолетия доходов или имущества, достаточных для возмещения вреда;
  •  приобретении несовершеннолетним полной недееспособности до достижения им 18 лет (в связи со вступлением в брак либо эмансипацией).

4. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности.

Действующее законодательство в ст. 1079 ГК указывает, что юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих (использование транспортных средств, механизмов, электрической энергии высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов и т.д.; осуществление строительной и иной, связанной с нею деятельности и др.), обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.

Отсюда следует, что российский законодатель, устанавливая пределы и основания ответственности за вред, причиненный источником повышенной опасности, традиционно оперирует близкими, но тождественными понятиями:

  •  деятельность, связанная с повышенной опасностью для окружающих;
  •  источник повышенной опасности.

Поэтому источниками повышенной опасности следует считать определенные предметы материального мира (механизмы, устройства, автомашины и т.д.), проявляющие в процессе деятельности по их использованию (эксплуатации) вредоносность, не поддающуюся или не в полной мере поддающуюся контролю человека, в результате чего они создают опасность для окружающих.

Источники повышенной опасности весьма разнообразны. В ст. 1079 ГК законодатель дает лишь примерный перечень. Наиболее обстоятельная классификация источников повышенной опасности дана О.А. Красавчиковым. Он разделял источники повышенной опасности на следующие виды: физические, физико-химические, биологические, химические. К физическим он относил подвиды: механические, электрические, тепловые, т.е. источники повышенной опасности, оказывающие механическое, тепловое, электрическое и иное физическое воздействие, - транспортные средства, промышленные предприятия, энергетические электроустановки и т.п. К физико-химическим им были отнесены радиоактивные источники; к биологическим - зоологические и микробиологические (дикие животные, находящиеся во владении человека, штаммы заразных микроорганизмов и т.д.); к химическим - отравляющие, взрывоопасные, огнеопасные производства и вещества. Но и эта классификация носит условный характер.

Субъектами ответственности за вред, причиненный источником повышенной опасности, могут быть граждане и организации - титульные владельцы источников повышенной опасности.

Под владельцем источника повышенной опасности следует понимать организацию или гражданина, эксплуатирующих источник повышенной опасности в силу принадлежащего им права собственности, права хозяйственного ведения, права оперативного управления либо по другим законным основаниям (по договору аренды, по доверенности на управление транспортным средством, в силу распоряжения компетентных органов о передаче организации во временное пользование источника повышенной опасности и т.п.) (ч. 2 п. 1 ст. 1079 ГК).

Не признается владельцем источника повышенной опасности и не несет ответственности за вред перед потерпевшим лицо, управляющее источником повышенной опасности в силу трудовых отношений с владельцем этого источника (шофер, машинист, оператор и др.).

Для владельца источника повышенной опасности характерны два признака: юридический и материальный. Сущность первого признака состоит в том, что в качестве владельца источника повышенной опасности может рассматриваться лицо, обладающее гражданско-правовыми полномочиями по использованию соответствующего источника повышенной опасности. В силу этого передача источника повышенной опасности без юридического оформления не влечет за собой изменения юридического владельца. Титульный владелец - собственник, обладатель права полного хозяйственного ведения, арендатор и т.п. не освобождается от ответственности за вред, причиненный при использовании источника повышенной опасности фактическим владельцем. При передаче источника повышенной опасности без надлежащего оформления к ответственности за вред должны привлекаться как юридический, так и фактический владелец. По мнению большинства ученых, в этих случаях фактический и юридический владельцы должны нести солидарную ответственность.

Материальный признак заключается в том, что владелец источника повышенной опасности - тот, кто реально имеет такой источник в своем владении. Учет юридического и материального признаков владельца источника повышенной опасности наиболее наглядно виден при обращении к институту аренды транспортных средств. Согласно ст. 640 ГК в тех случаях, когда транспортное средство арендуется с предоставлением арендодателем услуг по управлению и технической эксплуатации, ответственность за вред, причиненный третьим лицам арендованным транспортным средством, его механизмами, устройствами, оборудованием, несет арендодатель в соответствии с правилами гл. 59 ГК. Арендодатель вправе предъявить к арендатору регрессное требование о возмещении сумм, выплаченных третьим лицам, если докажет, что вред возник по вине арендатора. Согласно ст. 648 ГК в тех случаях, когда транспортное средство арендуется без предоставления арендодателем услуг по управлению и технической эксплуатации, ответственность за вред, причиненный третьим лицам арендованным транспортным средством, в соответствии с правилами гл. 59 ГК.

По общему правилу лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно (ч. 1 ст. 1080 ГК). Частным случаем совместного причинения вреда является причинение вреда третьему лицу в результате взаимодействия источников повышенной опасности. Владельцы источников повышенной опасности несут солидарную ответственность за вред, причиненный в результате взаимодействия этих источников (столкновение транспортных средств и т.п.) третьим лицам, по основаниям, предусмотренным п. 1 ст. 1079 ГК.

Условия ответственности

Особенность ответственности за вред, причиненный источником повышенной опасности, состоит в том, что вины причинителя для ее возникновения не требуется - владелец источника повышенной опасности обязан возместить вред потерпевшему независимо от того, виновен он в причинении вреда или нет. В случае безвиновного возложения ответственности на владельца источника повышенной опасности субъективным основанием возложения является риск.

Правило об ответственности владельца источника повышенной опасности независимо от вины имеет исключение. Оно состоит в том, что вред, причиненный взаимодействием источников повышенной опасности, возмещается их владельцами с учетом вины каждого владельца на общих основаниях, предусмотренных ст. 1064 ГК (ч. 2 п. 3 ст. 1079 ГК).

Правоприменительная практика выработала следующие возможные варианты применения данного правила:

  •  вред, причиненный одному из владельцев источника повышенной опасности по вине другого, возмещается виновным;
  •  при наличии вины самого владельца, которому причинен вред, он ему не возмещается;
  •  при вине обоих владельцев размер возмещения определяется соразмерно степени вины каждого;
  •  при отсутствии вины владельцев источника повышенной опасности во взаимном причинении вреда (независимо от его размера) ни один из них не имеет права на возмещение.

Основаниями освобождения владельца источника повышенной опасности от ответственности являются:

  •  непреодолимая сила;
  •  умысел потерпевшего;
  •  грубая неосторожность потерпевшего;
  •  неправомерное завладение источником повышенной опасности третьим лицом.

Тема «Наследование собственности граждан»

1. Понятие и содержание наследственного правоотношения

Статьей 35 Конституции РФ гарантируется право наследования. Это означает, что имущество, принадлежащее физическому лицу на праве собственности, в соответствии с его последней волей, переходит к назначенным наследникам, а в случае отсутствия такой воли – к наследникам по закону.

Понятие «наследования» является ключевым в теории наследственного права: от него происходит понятие «наследство», «наследственное право», «наследственное правоотношение».

Под «наследованием» понимают переход прав и обязанностей умершего лица – наследодателя в порядке, предусмотренном законом. Этот переход имеет четыре следующих особенности:

  1.  он осуществляется в порядке универсального правопреемства, т.е. права и обязанности умершего лица выступают как единое целое;
  2.  все права и обязанности умершего лица переходят к его наследникам;
  3.  права и обязанности наследодателя переходят к его наследникам одномоментно;
  4.  переход осуществляется в порядке правопреемства: переходящие к правопреемнику права и обязанности зависят от их праводателя. Это значит, что могут перейти только те права и обязанности, которыми обладал наследодатель и что их не может быть больше, чем было у наследодателя.

Под «наследством» понимают совокупность имущественным и некоторых личных неимущественных прав и обязанностей наследодателя, которые переходят к его наследникам.

Наследственное право - представляет собой совокупность норм, которые регулируют порядок и пределы перехода прав и обязанностей умершего к его наследникам и другие, связанные с этим отношения. Наследственное право регулирует и те отношения, которые сами по себе наследственными не являются. Эти отношения возникают либо еще до наследования, то есть при жизни наследодателя, например, отношения по составлению завещания, либо после наследственных правоотношений, как отношения по разделу имущества, относящиеся уже к процессуальным правоотношениям.

Предметом любого права являются общественные отношения, регулируемые нормами данного права. Поскольку наследственное правоотношение – одна из разновидностей гражданских правоотношений, оно может быть определено как имущественное отношение, урегулированное нормами наследственного права по поводу открытия и принятия наследства, а также совершения других действий, связанных с приобретением наследства.

В наследственном правоотношении выделяется его структура, т.е. совокупность составляющих его элементов: субъекты, объекты и содержание наследственного правоотношения. Кроме того, следует выделять основания возникновения, изменения и прекращения наследственных правоотношений.

В качестве основания возникновения наследственного правоотношения выступают юридические факты, которые в зависимости от наличия или отсутствия волевого момента разделены на две группы – на события (например, смерть наследодателя) и на действия (например, принятие наследником наследства). Кроме того, следует выделять факты – состояния: родство наследника с наследодателем, супружество наследодателя и наследника и т.п.

Юридические факты, являющиеся основаниями возникновения права на наследство, должны быть дифференцированы в зависимости от способа вступления в наследование. Так основаниями возникновения наследования по завещанию являются следующие факты:

  1.  составление завещания наследодателем;
  2.  открытие наследства;
  3.  принятие наследства.

При наследовании по закону необходимо наличие следующих фактов:

  1.  открытие наследства;
  2.  наличие определенного состояния у наследника: родство с наследодателем, супружество наследодателя с наследником и т.п.;
  3.  относимость степени родства наследника к определенной очереди наследников, призываемых к принятию наследства;
  4.  принятие наследства.

К субъектам наследственных правоотношений следует отнести наследодателя и наследника. Наследодателем является лицо, от которого переходят права и обязанности в случае его смерти к наследникам. В роли наследодателей могут выступать только физические лица: граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие на территории РФ. При этом в некоторых случаях наличие полной дееспособности у них необязательно. Это касается наследодателей, от которых переходят имущество, права и обязанности по закону. Что касается наследования по завещанию, то в этом случае недееспособный и ограниченно дееспособный гражданин не имеет права на составление завещания и, следовательно, не может быть наследодателем.

Наследником следует называть лицо, в пользу которого переходят имущественные права и обязанности наследодателя. Наследники, как субъекты наследственного правоотношения, имеют следующие особенности:

  1.  в качестве наследников могут выступать все субъекты гражданского права, но при определенных условиях;
  2.  граждане могут быть наследниками в том случае, если они в день открытия наследства живы, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства (п. 1 ст. 1116 ГК РФ). Наличие дееспособности у граждан-наследников необязательно. В случае отсутствия дееспособности у наследников их права в момент вступления в наследование должны осуществлять их законные представители. Лица, ограниченные в дееспособности, могут вступать в наследование самостоятельно (ст. 1116 ГК РФ);
  3.  граждане-наследники различаются по видам:
    •  наследники по закону и по завещанию;
    •  достойные наследники, недостойные наследники (ст. 1117 ГК РФ) и необходимые наследники (ст. 1149 ГК РФ);
    •  основные и подназначенные наследники (при наследовании по завещанию);
      1.  юридические лица могут быть наследниками только по завещанию и лишь в случае, если существуют на день открытия наследства (абз. 2 п. 1 ст. 1116 ГК РФ);
      2.  Российская Федерация и ее субъекты, муниципальные образования, иностранные государства могут призываться к наследованию только по завещанию. Исключением из этого перечня является Российская Федерация: она может быть призвана к наследованию и по закону, если:
        •  отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию;
        •  никто из наследников не имеет права наследования;
        •  никто из наследников не принял наследства;
        •  все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника (п. 1 ст. 1151 ГК РФ). Имущество наследодателя в описанных случаях считается «выморочным».

Вторым элементов наследственного правоотношения являются объекты, т.е. то, на что направлено наследственное правоотношение. Именно объекты наследственного правоотношения называют «наследством». Этому понятию посвящена ст. 1112 ГК РФ.

Согласно данной статье в состав наследства входят вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности, принадлежащие наследодателю на день открытия наследства. Не входят в состав наследства:

  1.  права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя (право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина, право умершего на получение пенсии, пособия по социальному страхованию, права и обязанности, переход которых не допускается ГК РФ и другими законами);
  2.  личные неимущественные права и другие нематериальные блага (права и обязанности, принадлежащие наследодателю по договору социального найма жилья, права и обязанности сторон по договору поручения и т.д.).

Однако наследование личных неимущественных прав возможно при отсутствии неразрывной связи и их личностью обладателя в тех случаях, когда это указано в законе, регулирующем личные неимущественные права граждан. В качестве иллюстрации этого положения можно сослаться на ст. 10 Закона РФ от 09.07.1993 г. «Об авторском праве и смежных правах» или на Патентный закон РФ от 23.09.1992 г.

Третьим структурным элементом наследственного правоотношения является содержание, т.е. права и обязанности его участников. Процесс приобретения наследства – явление длящееся и составляет шесть месяцев. В этом процессе выделяют два этапа: первый – открытие наследства, второй – принятие наследства. На каждом из этапов наследования у участников наследственного правоотношения появляются определенные права и обязанности. Кроме того, некоторые права и обязанности появляются у участников этого правоотношения до открытия наследства и после его принятия.

2. Открытие наследства

Легальное определение понятия «Открытие наследства» в наследственном праве отсутствует. Из его доктринального определения следует, что открытие наследства – это юридический факт, с которым закон связывает начальный момент возникновения наследственного правоотношения и наделяет наследника возможностью принять наследство либо отказаться от него. Основаниями открытия наследства являются (ст. 1113 ГК РФ):

  1.  смерть гражданина;
  2.   объявление судом гражданина умершим.

Момент смерти определяется на основании медико-биологических данных, указывающих на необратимые изменения в организме человека, несовместимые с жизнью. Правила установления факта смерти определены Инструкцией о констатации смерти человека на основании смерти мозга, утвержденной приказом Минздрава РФ от 20.12.2001 г. №460.

Факт смерти удостоверяется в свидетельстве о смерти, выдаваемом органом загса. Основанием для выдачи такого свидетельства является справка о смерти гражданина, выданная медицинским учреждением. Свидетельство о смерти выдается органом загса родственникам умершего гражданина в обмен на его паспорт.

Время открытия наследства определяется несколькими способами. Это может быть (п. 1 ст. 1114 ГК РФ):

  1.  день смерти наследодателя, указанный в свидетельстве о смерти;
  2.  день смерти наследодателя, указанный в решении суда, если орган загса оказал в регистрации его смерти в определенное время;
  3.  день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим;
  4.  указанный в решении суда день предполагаемой гибели гражданина, объявленного судом умершим, если он пропал при обстоятельствах, угрожающих ему смертью.

Не открывается наследство граждан после друг друга, являющихся наследниками друг друга и умерших в один и тот же день. Такие лица называются «коммориентами», т.е. умершими одновременно. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них (п. 2 ст. 1114 ГК РФ).

Кроме того, большое значение при возникновении и реализации наследственных правоотношений имеет понятие "места открытия наследства". Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя (ст. 1115 ГК). Им считается место постоянного или преимущественного проживания наследодателя (ст. 20 ГК РФ).

Место открытия наследства должно определяться всегда с учетом места постоянного проживания наследодателя. Так, постоянным местом жительства лиц, длительное время отсутствующих на месте, откуда они выбыли, является то место, откуда они выбыли. Это положение распространяется на:

  •  беженцев и вынужденных переселенцев;
    •  военнослужащих срочной службы;
    •  лиц, отбывающих наказание;
    •  лиц, работающих в районах Крайнего Севера по трудовому договору;
    •  лиц, выехавших для обучения в различных учебных заведениях.

Местом открытия наследства гражданина РФ, постоянно проживающего за границей, является то место за границей, в котором он проживает. В случаях, когда наследники не могут подтвердить место открытия наследства, этот факт должен быть установлен судом по их инициативе в порядке особого производства.

3. Понятие и форма завещания

В литературе наиболее распространено следующее определение: завещание - это односторонняя сделка, выражающая личное распоряжение гражданина на случай своей смерти, сделанное в установленной законом форме и направленное на распределение наследственной массы между названными наследодателем лицами и в установленном им порядке.

Рассмотрим правовые характеристики завещания:

  1.  Завещание, представляет собой одностороннюю сделку, так как это действие, направленное на возникновение правомочий на имущество, принадлежащее завещателю, у лица, выбранного им, без всяких затрат со стороны последнего. В этом отношении завещание похоже на дарение: оба действия безвозмездны для наследника и одаряемого. Разница заключается в том, что одаряемое лицо получает подарок при жизни дарителя, а наследник получает имущество наследодателя после его смерти. Так, в п. 5 ст. 1118 ГК РФ сказано, что завещание создает права и обязанности после открытия наследства. Завещание относится к односторонним сделкам, поскольку для его совершения не требуется согласие другой стороны (п. 5 ст. 1118 ГК РФ).
  2.  Другая особенность наследования по завещанию заключается в том, что завещание является сделкой, совершаемой только одним лицом и выражающей волю только этого лица. Согласно п. 4 ст. 1118 ГК в завещании могут содержаться распоряжения только одного гражданина. Следовательно, завещание как односторонняя сделка носит строго личный характер. Если же завещание содержит волеизъявление двух и более лиц, то оно может быть признано недействительным.
  3.  Завещание должно быть составлено лично завещателем. Это значит, что завещатель должен присутствовать при составлении и оформлении завещания. Совершение его через представителя не допускается (п. 3 ст. 1118 ГК).
  4.  Завещателем может быть любое физическое лицо: гражданин РФ, иностранец, лицо без гражданства, но обязательным требованием, предъявляемым к такому лицу, является наличие полной дееспособности (п. 2 ст. 1118 ГК). Это значит, что ему должно быть не менее 18 лет либо 16 лет, если он эмансипирован или состоит в зарегистрированном браке. Кроме того, завещатель во время совершения завещания должен отдавать отчет в своих действиях  и быть способным руководить ими. В противном случае завещание может быть признано недействительным по иску заинтересованного лица.
  5.  При совершении данных действий завещатель должен руководствоваться принципом «свободы завещания». Суть его состоит в следующем:
    •  завещатель может составить завещание, а может его и не составлять;
    •  завещатель может распорядиться в завещании любым имуществом (ст. 1120 ГК);
    •  завещатель вправе завещать имущество любым лицам;
    •  завещатель вправе любым способом определить доли наследников в наследстве, а если они не определены, то считаются равными;
    •  завещатель вправе лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения;
    •  завещатель вправе включить в завещание иные распоряжения, предусмотренные правилами ГК РФ;
    •  завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании завещания, факте его совершения, изменения или отмены (п. 2 ст. 119 ГК);
    •  завещатель вправе отменить или изменить совершенное завещание (абз. 1 п. 1 ст. 1119 ГК).

Однако свобода завещания небезгранична: она ограниченная правилами об обязательной доле в наследстве (абз. 2 п. 1 ст. 1119 ГК и ст. 1149 ГК). Это означает, что существуют лица, к которым перейдет часть наследственного имущества независимо от желания завещателя.

К необходимым наследникам относятся: переживший супруг, родители, дети наследодателя, если на момент открытия наследства они окажутся нетрудоспособными по возрасту (младше 18 лет и старше: женщины - 55, мужчины - 60 лет) или по состоянию здоровья (инвалиды).

Обязательная доля должна составлять не менее 1/2 доли, которая причиталась бы каждому из наследников при наследовании по закону.

Общие правила, касающиеся формы и порядка совершения завещания содержатся в статье 1124 ГК РФ. При определении правил оформления завещания на первое место ставится его форма – письменная. Согласно статье 160 ГК РФ сделка в письменной форме должна быть совершена путем составления документа, выражающего ее содержание и подписанного в данном случае завещателем или лицом уполномоченным последним.

Письменная форма завещания имеет две формы составления:

  1.  на бланке специальной формы;
  2.  в простой письменной форме, содержащей все основные позиции, касающиеся завещания.

В завещании должны быть указаны дата и место его удостоверения. Место – это точный адрес, где было составлено и удостоверено завещание. Дата – число, когда было совершено данное событие.

Завещание может быть написано:

  1.  собственноручно завещателем и со слов завещателя нотариусом. Собственноручное написание завещание в идеале означает, что полный текст завещания, дата и подпись написаны собственноручно завещателем. При написании могут быть использованы технические средства, и в таком случае завещатель ставит только свою подпись.
  2.  Если завещание написано нотариусом со слов завещателя, оно должно быть до его подписания полностью прочитано завещателем в присутствии нотариуса. Завещатель должен убедиться, что его воля воплощена в завещании. На завещании делается соответствующая надпись с указанием причин, по которым завещатель не смог лично прочитать завещание.

Законодатель указал основные случаи подписания завещания не завещателем, а другим гражданином по просьбе завещателя в присутствии нотариуса и не менее двух свидетелей:

  1.  в силу физических недостатков последнего;
  2.  его тяжелой болезни;
  3.  неграмотности.

В завещании указываются причины, в силу которых завещатель не мог подписать завещание собственноручно, а также фамилия, имя, отчество и место жительства гражданина, подписавшего завещание по просьбе завещателя, в соответствии с документом, удостоверяющим личность данного гражданина. Данное лицо несет ответственность за разглашение тайны завещания. Нотариус предупреждает об этом свидетеля.

Свидетель может присутствовать при составлении, подписании, удостоверении завещания и при передаче его нотариусу только при желании. Свидетель должен отвечать требованиям ст. 1124 ГК РФ. Не могут быть свидетелями по п. 2 ст. 1124 ГК:

  1.  нотариус или другое удостоверяющее завещание лицо;
  2.  лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, супруг такого лица, его дети и родители. Данные лица не могут быть свидетелями так как являются заинтересованной стороной и могут оказывать давление (активное или пассивное) на завещателя. Их присутствие в роли свидетелей нарушает основной принцип наследования – тайну завещания.
  3.  граждане, не обладающие дееспособностью в полном объеме;
  4.  неграмотные. Законодатель указал на такую категорию лиц в силу того, сто они могут подписать все, что угодно, не имея возможности прочитать завещание.
  5.  граждане с такими физическими недостатками, которые явно не позволяют им в полной мере осознавать существо происходящего;
  6.  лица, не владеющие в достаточной степени языком, на котором составлено завещание, за исключением случая, когда составляется завещание.

В статье 1125 ГК РФ говорится об основной форме завещаний – нотариально удостоверенных завещаниях. По общему правилу только нотариус имеет право удостоверить завещание. Нотариальное удостоверение – это свидетельство и оформление различных документов, юридических актов нотариусом.  

Общие положения о наследовании по закону

Гражданское законодательство РФ устанавливает два основания наследования. В соответствии со ст.1111 ГК РФ наследование осуществляется по завещанию и по закону. В реальной жизни наследование по закону встречается гораздо чаще, чем наследование по завещанию. Причины разные: одни не задумываются о дальнейшей судьбе принадлежащего им имущества, считая, что наследники сами разберутся между собой, другие просто не успевают составить завещание и т.д.

Таким образом, наследование по закону – это наследование на условиях и в порядке, указанных в законе и не измененных наследодателем. Права и обязанности наследодателя переходят к перечисленным в законе наследникам в соответствии с установленной очередностью.

Наследование по закону имеет место тогда, когда:

  •  отсутствие завещания (основной случай);
    •  завещана лишь часть принадлежащих умершему прав и обязанностей;
    •  завещание признано недействительным;
    •  наследник по завещанию отказался принять наследство;
    •  наследник по завещанию умер раньше наследодателя, при отсутствии другого подназначенного наследника.

В числе общих положений, относящихся к наследованию по закону, следует отметить два: во-первых, круг наследников по закону определен в законе исчерпывающим образом, и, во-вторых, установлена, как правило, очередность призвания наследников по закону к наследованию.

В ныне действующем законодательстве установлены следующие очереди:

  1.  Дети, супруг и родители наследодателя. В эту же очередь входят усыновленные и усыновители, поскольку их права приравнены к кровным родственникам. Призываются к наследованию также дети наследодателя, зачатые им при его жизни и родившиеся в течение 300 дней после его смерти (п. 2 ст. 48 СК). Супруг наследодателя может быть призван к наследованию, если брак с ним не расторгнут или признан недействительным. Право на наследство возникает только у супруга, состоящего в зарегистрированном в загсе браке. Родители наследодателя призываются к наследованию, если не лишены родительских прав или если не были восстановлены в таких правах.
  2.  Полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя (у полнородных общими являются общими как мать, так и отец, а у неполнородных – только один из родителей), его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери.
  3.  Братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя).
  4.  Прадедушки и прабабушки наследодателя.
  5.  Дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки).
  6.  Дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети);
  7.  Пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя;
  8.  Наследниками восьмой очереди по закону являются нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, которые не менее года со дня его смерти находились на его иждивении и проживали вместе с ним. Данное положение относится только к тем наследникам, которые не входят в круг наследников с первой по седьмую очереди по закону. Данная категория лиц при наличии других наследников  вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. И только при отсутствии других наследников нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди.

PAGE  107

  1.  



1. 10 ДТМ ТС10S175 ДТМ сток РЦЕ10 GT РЦЕ12 1
2. Основы безопасности, производственная санитария и гигиена труда
3. Модульная концепция4 Закон О техническом регулировании4 ГИСТОГРАММЫ5 Маркировка5 Контрольные ка
4. вариант правильного ответа
5. психологическая психодиагностика и социальнопсихологическая практика
6. тема дисциплины Прокурорский надзор
7. Тема
8. Хозяйственная операция не оформленная надлежащим образом как правовое экономическое событие места не име
9. Завдання на контрольну роботу з дисципліни Вантажознавство та правила перевезень для студентів заочної фо
10. Здравствуйте друзья Как говорится с наступающим вас Новым Годом Да очень скоро стрелки часов сойдутся в в.
11. Простая линейная модель.
12. Вариант 1 1Укажите автора этих строк
13. Контрольная работа- Основные правила составления документов
14. по теме Деспотии Востока 4 группы по странам Древний Египет Древний Вавилон Древняя Индия Древний Китай
15. просветитель участник Войны за независимость один из авторов Декларации независимости США 1776 и Конституц
16. Бухгатлерский учет в ООО КК Центр поддержки предприятий
17. Задумайтесь древнейшие мастера живописи потратили годы своей жизни на изучение цветов.html
18. виховних закладів відповідно до вимог Національної доктрини розвитку освіти України
19. Точнее ~одной из многих его жен В мире где люди умирают не достигнув зрелости девушка не может позвол
20. реферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук