Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.net

Тема 1 Теория государства и права ТГиП ~ фундаментальная правовая наука и учебная дисциплина

Работа добавлена на сайт samzan.net:

Поможем написать учебную работу

Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.

Предоплата всего

от 25%

Подписываем

договор

Выберите тип работы:

Скидка 25% при заказе до 27.11.2024

Тема №1. Теория государства и права (ТГиП) – фундаментальная правовая наука и учебная дисциплина.

  1.  ТГиП в системе общественных наук.
  2.  ТГиП в системе юридических наук.
  3.  Предмет ТГиП как науки и учебной дисциплины.
  4.  Методы ТГиП как науки.

  1.  Вся система знаний, выработанная человечеством отражается в 3х группах наук:
  2.  Естественные (астрономия, география, антропология, биология, химия, физика);
  3.  Технические (математика, теоретическая механика, кибернетика, о сопротивлении материалов);
  4.  Гуманитарные:
  5.  Философия – наука наук, которая изучает наиболее общие закономерности развития природы, общества и сознания.
  6.  История – наука о фактах принятого, которая является кладбищем и кладезем человеческого опыта.
  7.  Экономика – наука, изучающая материальный базис общества, те производственные силы и производственные отношения.
  8.  Психология – наука, изучающая эмоционально-волевую сферу личности социальной группы, общества в целом.
  9.  Социология – наука, изучающая общество в количественно-качественных характеристиках.
  10.  Политология(политическая социология) – наука, изучающая власть в количественно-качественных характеристиках.
  11.  Государствоведение и правоведение, которое в настоящее  время объединилось в единую науку – теория государства и права.
  12.  Этика – часть философии, изучающая нравственность(мораль).
  13.  Эстетика – часть философии, изучающее прекрасное.

С переходом человечества к государственному организационному обществу от первобытного строя, государство и право, как общественно явление становится объектом изучения всех вышеперечисленных наук, однако только для ТГиП эти явления составляют непосредственный предмет изучения.

Поэтому ТГиП черпает из других общественных наук понятия и другие научные инструменты.

  1.  ТГиП это не только общественная наука, но и:
  2.  Базовая(фундаментальная) юридическая наука;
  3.  Учебная дисциплина, изучаемая во всех юридических учебных заведениях.

При этом вся система юридических знаний отражается в 3х группах наук:

  1.  Историко-теоретические(фундаментальные) юридические науки;
  2.  Отраслевые юридические науки(они изучают отрасли материального и процессуального права);
  3.  Специальные/прикладные юридические науки(криминалистика, криминология, юридическая психология, судебная статистика, судебная бухгалтерия, судебная дисциплина, судебная психиатрия и другие).

  1.  ТГиП – не только юридическая наука, но и учебная дисциплина, изучаемся во всех юридических учебных заведениях. Предметом ТГиП как науки являются 2 группы общественных явлении:
  2.  Правовые формы организации государственной власти (их изучает раздел теория государства или государствоведение);
  3.  Правовые методы реализации государственно власти (их изучает раздел науки теория права и правоведение).

Данная наука трансформировалась в учебную дисциплину «ТГиП», предметом изучения которой является тематика курса, разработанная учебным заведением на основе государственного стандарта по специальности с учётом примерной учебной программы, утверждённой органом образования и отражённой в рабочей программе дисциплины, утверждённой учебным заведением.  

  1.  ТГиП как и всякая наука использует 3 группы методов:
  2.  Философские
  3.  Общенаучные(они используются во всех науках)
  4.  Частнонаучные(они используются в отдельных науках или группах наук)

Среди философских методов наиболее значимым является метод материальной диалектики, которые содержит 2 стороны:

  1.  Материализм, те признающие объективности мира(его существование не зависимо от нашего сознания);
  2.  Диалектика, те признание двойственности мира и его противоречивости, как источника развития.

Среди общенаучных методов можно выделить:

  1.  Дедукцию и индукцию;
  2.  Метод системного анализа и синтеза;
  3.  Логический метод;
  4.  Исторический метод.

Для ТГиП и других юридических наук среди частнонаучных методов можно выделить:

  1.  Метод толкования;
  2.  Метод сравнительного правоведения.

Тема №2. Политические системы.

2.1. Понятие политической системы.
2.2. Типы политический систем.
2.3. Государство в политической системе.
2.4. Легальность и легитимность политической власти. Способы легитимации власти.

2.1. Политическая система как общественное явление изучается не только ТГиП, но и политологией. Политическая система – это понятие из общей теории социальных систем, представляющие собой охватываемые в едином комплексе государственные и негосударственные образования, участвующие в политической жизни страны, те в борьбе за завоевания и удержание государственной власти.

Среди основных элементов политической власти можно выделить:

  1.  Государство в лице его органов – основной элемент;
  2.  Политические партии;
  3.  Профессиональные союзы.

Иные субъекты общества (трудовые коллективы, граждане и другие) могут участвовать в политической жизни страны через выше указанные структуры.

Одним из важных элементов политической системы являются политические партии. Они бывают 3х основных видов:

  1.  Авангардные
  2.  Социальные
  3.  Парламентские ( Классификация идёт по таким критериям:
  4.  Представительство
  5.  Организационная структура
  6.  Идеология )

Авангардные партии стремятся представлять все общество, имеют разветвлённую структуру и фиксированное членство, и сформированную идеологию (коммунистические, фашистские, религиозные партии и партии фундаментализма).

Социальные партии могут не иметь фиксированного членства и сформированной идеологии, но они всегда представляют какой-либо социальный слой или класс и имеют чётко выраженное ядро (аграрная партия, союз правых сил).

Парламентские партии, не имеющие сформулированной идеологии, фиксированного членства и даже организационного ядра, так как они ориентированы на харизматического лидера и после завоевания мест в парламенте могут даже утрачивать связь с избирателями (Единая Россия, ЛДПР, Справедливая Россия).

2.2. Типологию политический систем можно проводить по различным основаниям. Так древние греки классифицировали их в зависимости от субъекта властвования в стране, выделяя тиранию, олигархию (аристократию), демократию, охлократию(власть в стране) и далее по кругу.

Марксисты  политические системы классифицировали в зависимости от вида общественно-экономических формаций, выделяя рабовладельческие, феодальные, капиталистические и социалистические.

Современная политология выделяет: демократические, авторитарные и тоталитарные (от слова «тоталь» - всеобщий), в зависимости от того какие сферы общественной жизни поглощены государством (политическая, экономическая, идеологическая).

Современная ТГиП в зависимости от роли ведущих партий в обществе выделяют демократические, не демократические (тоталитарные) политические партии.

2.3. Государство является важнейшим (основным) элементом политической системы, фокусом (центром) всей политической борьбы, так как:

  1.  Завоевание именно государственной власти является смыслом политической борьбы
  2.  Государство, устанавливая правовые нормы, определяет статус всех элементов политической системы, в том числе собственных органов.

2.4. Политическая власть (государственная) для того, чтобы быть устойчивой должна обладать как минимум двумя качествами:

  1.  Легальностью, те быть формально законной
  2.  Легитимностью, те пользоваться поддержкой народа

Их 2х указанных качеств указанных качеств наиболее значимым является легитимность, поэтому участники политического процесса постоянно стремятся совершенствовать способы легитимации власти. Среди основных способов легитимации можно выделить:

  1.  Легальное или рациональное господство
  2.  Использования существующих в обществе традиций
  3.  Поддержание харизмы официальных лидеров, в том числе с использованием средств массовой информации

Кроме этих основных способов легитимации существуют и иные (религиозные, революционные и другие).

Однако самым глубинным способом легитимации является использование национальной политической культуры, выделяют 3 основных вида:

  1.  Подданническая (Англия и ряд других конституционных монархий Европы и Азии)
  2.  Патриархальная (Россия и ряд других государств Азии, Африки и Латинской Америки)
  3.  Активистская (США, Канада).

Тема №3. Государство в политической системе.

3.1. Исторические предпосылки возникновения государства.
3.2. Теория происхождения государства.
3.3. Понятие государства и его определение.
3.4. Признаки государства.
3.5. Органы государства и их виды.

3.1. Под предпосылками возникновения государства понимаются причины и условия его появления. При этом под причиной понимаются  главные условия, а собственно под условиями катализаторы процесса. Среди причин появления государства можно выделить:

  1.  Необходимость внешней власти при распаде семейных общин (рядовых) и замены их соседскими по мере развития и привязки людей к земле;
  2.  Необходимость внешней власти при организации крупных общественных работ (рытьё каналов для развития земледелия);
  3.  Необходимость внешней власти для организации вооружённой силы, с целью защиты земель и поселений от внешних угроз;
  4.  Необходимость внешней власти для поддержания элементарного порядка в обществе в условиях соседской общины.

Среди катализаторов (условий) появления государства модно выделить:

  1.  Появление на базе 3х великих разделений труда (отделение земледелия от скотоводства, ремесла от земледелия, умственного труда от физического) прибавочного продукта, ставшего основой экономической самостоятельности сначала семьи, а затем и отдельной личности
  2.  Появление на основе экономической свободы лично свободного человека.

Таким образом государство появляется лишь на определённой ступени развития общества и знаменует собой переход человечества из состояния дикости (здесь человек лишь часть природы) в эпоху цивилизации (здесь человек – гражданин государственно-организационного общества). В переводе с латинского языка «цивильный» означает гражданский.

3.2. Выделяются следующие теории происхождения государства:

  1.  Государство – результат разрастания семьи (патриархальная теория; родоначальник – Аристотель). По схеме: семья – род – племя – союз племён – государство.
  2.  Теологическая или теория божественного промысла (родоначальник – Фома Аквинский).
  3.  Теория населения (одним из авторов является Дюринг). Суть теории: государство возникает в результате насильственного порабощения одних племён другими).
  4.  Расовая (авторы: француз Жак Гобино и немец Фридрих Нещил). Суть теории: есть нации высшие и низшие. Высшие – для управления низшими из своего состава образуется государственный аппарата.
  5.  Психологическая (родоначальник – Леон Иосифович Петрожицкий). Суть теории: есть личности склонны повелевать и склонные повиноваться. Склонные повелевать из своего состава образуют государственный аппарат.
  6.   Договорная ( сформирована французскими просветителями, в том числе Ж.Ж.Руссо). Суть теории: государство – результат общественного договора, по которому люди передают государственному аппарату часть своих прав в обмен на защиту и покровительство.
  7.  Марксистская  (родоначальники – Карл Маркс и Фридрих Энгельс, наиболее полно сформулирована в работе Энгельса – «Происхождение семьи, частной собственности и государства»). Суть теории: государство – это результат и этап в развитии человеческого общества. При этом Фридрих Энгельс выделяет 3 формы появления государства:
  8.  Греческую / классическую, когда государство возникает как результат классовой борьбы
  9.  Римскую, когда государство возникает в результате подчинения городскому населению (патрициям) сельского населения
  10.  Германскую, когда государство возникает в результате вооружённого захвата территории и населения одних племён другими.

3.3.-4. Государство как общественное явление можно рассматривать в нескольких смыслах:

  1.  Как элемент политической системы (с точки зрения политологии);
  2.  Как определённую организацию политической публичной власти, те власть осуществляется от имени всего общества ( правовой точки зрения);
  3.  Как конкретная страна на карте мира (с географической точки зрения).

Признаками государства являются:

  1.  Наличие политической публичной власти с аппаратами:
  2.  Принуждения
  3.  Взимание налогов
  4.  Территориальная, а не родовая организация населения, те наличие и территории и населения.
  5.  Суверенитет, те верховенство государственной власти внутри страны и независимость за пределами государственных границ, те от других государств.
  6.  Наличие правовой системы, в том числе системы правовых норм.

Государство – основной элемент политической власти, определённая организация политической публичной власти с аппаратами принуждения и взимания налогов, территорией, населением, суверенитетом и правовой системы.

3.5.Субъектом властвования в государстве является государственный аппарат, который может пониматься в двух смыслах:

  1.  В широком смысле – как совокупность (система) государственных органов вместе с работающими в них государственными служащими.
  2.  В узком смысле – как совокупность государственных служащих.

Орган государства – единичное звено государственного аппарата, наделённое своей компетенцией.

При этом под компетенцией понимается совокупность:

  1.  Предметов ведения
  2.  Полномочий органа или должностного лица

Предметы ведения – это круг вопросов, решаемых органом или должностным лицом.

Полномочия – это права и обязанности органа или должностного лица по разрешению выше указанных вопросов.

Классификация органов государства возможна по различным основаниям:

  1.  По разделению властей:
  2.  Представительные (в том числе законодательные)
  3.  Исполнительно-распорядительные
  4.  Правоохранительные (+судебные и контрольно-надзорные)
  5.  По территории действия:
  6.  Центральные (в сложных государствах – федеральные)
  7.  Местные (в сложных государствах – региональные, муниципальные)
  8.  По способу принятия решения:
  9.  Единоначальные
  10.  Коллегиальные
  11.  По способу формирования:
  12.  Избираемые
  13.  Назначаемые
  14.  Формируемые

Тема №4. Форма государства.

  1.  Понятие формы государства.
  2.  Характеристика форм государственного правления.
  3.  Характеристика форм государственного устройства. Виды федераций.
  4.  Форма(виды) государственного (политического) режима.

4.1. Форма государства – внешние признаки государства, организация государственной власти, выраженная в 3х элементах:

  1.  Форма правления
  2.  Форма государственного устройства
  3.  Форма государственного режима

Значение формы государства в том, что она показывает:

  1.  Как государство устроено
  2.  Как государство функционирует

При этом форма правления не раскрывает его внутренней сущности.

4.2. Форма государственного правления – элемент общей формы государства, который показывает как устроена высшая власть в стране.

Выделяют 2 вида формы правления:

  1.  Монархию ( «моно» - один, «архос» - власть);
  2.  Республика («рес» - дело, «публикум» - народ).

При монархии высшая власть в стране:

  1.  Не избирается, а передаётся по наследству;
  2.  Не сменяема;
  3.  Бессрочна;
  4.  Политически и юридически безответственна перед народом.

Классификация видов монархии зависит от уровня и способа организации монархической власти. Выделяют монархии:

  1.  Абсолютная;
  2.  Ограниченная, разновидностью которой являются:
  3.  Конституционная
  4.  Парламентская
  5.  Дуалистическая (высшая законодательная власть принадлежит и монарху и парламенту)

При республики высшая власть:

  1.  Избираема;
  2.  Сменяема;
  3.  Действует определённый срок;
  4.  Политически и юридически ответственна перед избираемым её народом.

Классификация республик идёт в зависимости от критерии кто формирует правительство. Выделают:

  1.  Президентскую (США)
  2.  Парламентскую (ФРГ)
  3.  Полупрезидентскую (РФ)

4.3. Форма государственного устройства – элемент общей формы государства, который показывает как власть устроена территориально.

Выделяют:

  1.  Унитарное («уно» - один)
  2.  Федерация
  3.  Конфедерация
  4.  Отдельные учёные-империи

Унитарное государство – государство простое, в котором весь суверенитет сосредоточен в центральных органах и на места не передаётся (Литва, Латвия, Эстония).

Федерация – государство сложное, в котором основной суверенитет принадлежит центральным органам, но отдельные его элементы передаются на места – в субъекты федерации. При этом федерации классифицируются по различным основаниям:

  1.  Одинаков ли статус субъектов федерации:
  2.  Симметричные (США)
  3.  Асимметричные (РФ)
  4.  Основания возникновения:
  5.  Конституционные (РФ)
  6.  Договорные (США)
  7.  По правообразовательному признаку:
  8.  Территориальные
  9.  национальные

Конфедерация – государственное образование, в котором основной суверенитет принадлежит его участникам, а отдельные элементы суверенитета передаются центральным органам (Союз России и Белоруссии, Европейский Союз, СНГ).

Отдельные учёные-империи – государство, в которое включены, как правило, насильственным путём территории с населением других государств, утративших свой суверенитет.

4.4.Изучением политического (государственного) режима занимаются не только ТГиП, но и политология.

Форма государственного режима – элемент общей формы государства, который показывает какие методы осуществления власти используется.

При  этом классификация государственного режима осуществляется в зависимости от вида принуждения, так как метод убеждения во всех его формах (сообщение народу правды, не всей правды, неправды) используется при всех государственных режимах. Метод принуждения может иметь следующие виды:

  1.  правомерное (когда тяжесть ответственности соответствует тяжести вины);
  2.  неправомерное:
  3.  репрессия (когда наказываются виновные – чрезмерно)
  4.  террор (когда наказываются и невиновные)

В связи с изложенной классификацией, государственные режимы подразумевают деление их на:

  1.  демократические (убеждение + правомерное принуждение)
  2.  недемократическое (убеждение + неправомерное принуждение).

Политология подразделяет политические режимы в зависимости от объёма «поглощения» государством сфер общественной жизни. При этом выделяют следующие политические режимы:

  1.  демократический (государство влияет на политическую сферу)
  2.  авторитарный (авторитет, господствующая воля)
  3.  тоталитарный («тоталь» - всеобщий) – здесь государство «поглощает» все сферы общественной жизни (политическую, экономическую и даже идеологическую), отождествляясь таким образом с обществом.
  4.  
  5.  
  6.  Тема №5. Функции государства.

5.1. Механизм государства.
5.2. Механизм функционирования государства.
5.3. Понятие функций государства и их виды.
5.4. Внутренние и внешние функции государства и современных условиях.      

5.1. Под механизмом государства понимается «государство в статике», те совокупность:

  1.  государственного аппарата (система органов государства)
  2.  организации, созданные государственным аппаратом (учреждения, унитарные предприятия)

5.2. Под механизмом функционирования понимается «государство в динамике», те действие и деятельность органов государства и его организации. Представить себе функционирование государства и механизм этого функционирования нельзя иначе как в нормативно-правовой опосредовании.

5.3. Поскольку функционирования государства определяется исключительно в нормативно-правовой опосредовании, то и функции государства нельзя определить иначе как через направления, по которым государство принимает свои акты.

Функции государства – возможные и реальные основные направления деятельности государства и его органов по обеспечению потребностей и интересов общества, которые конкретизируются в заданиях, целях, социальных предназначениях.

Классификация функций государства возможна по различным основаниям:

  1.  по разделению властей:
  2.  законодательные
  3.  исполнительно-распорядительные
  4.  правоохранительная + судебные, контрольно-надзорные
  5.  по территории действия:
  6.  внутренние
  7.  внешние
  8.  по сфере общественной жизни:
  9.  политические
  10.  экономические
  11.  социальные

  1.  по роли в обществе:
  2.  основные
  3.  второстепенные

5.4. Внутренние функции государства осуществляется в пределах государственных границ, внешние за пределами границ. Среди внутренних можно выделить:

  1.  политические
  2.  экономические
  3.  социальные
  4.  идеологические
  5.  экологические

Среди внешних можно выделить:

  1.  обеспечение представителей в других государствах через консульства и посольства
  2.  оборона страны и обеспечение безопасности
  3.  организация экономических и других международных сотрудничеств + путём создания международных организаций
  4.  участие в решение глобальных (мировых) проблем:
  5.  поиск новых источников энергии
  6.  освоение и использование космоса
  7.  освоение мирового океана
  8.  борьба за безопасность человечества и предотвращение термоядерной войны
  9.  экологическая проблема
  10.  проблема международного правопорядка (терроризм, пиратство).

Тема №6. Правовое государство.

6.1. Гражданское общество и правовое государство.
6.2. Общая характеристика правового государства.
6.3. Предпосылки формирования правового государства в России.
6.4. Правовое государство и права человека.
6.5. Принцип разделения властей.

6.1. Современное общество включает два основных института:

1. государство

2. гражданское общество

При этом под гражданским обществом понимаются не только простая совокупность граждан, но и товаро-рыночная экономика, хозяйственные и социальные отношения, частная жизнь граждан. В условиях тоталитаризма гражданское общество как бы «поглощается» государством, отождествляясь с ним. В условиях демократии гражданское общество отделено от государства, те в обществе на ряду с государственным управлением действует общественное самоуправление. По мере развития демократии в обществе государство всё более подчиняется праву, постепенно становится правовым.

Правовое государство – государство, подчиняющиеся праву (в этом сущность любой конституции).

Представление о правовом государстве прошли несколько этапов развития, этот термин возник в Германии. Причём первоначально был термин justic stadt «государство закона». Однако вскоре выявилось, что сам закон может быть не правовым, те противоречить интересам общества. Это связано с двойственностью права, которое может быть объективным (выражаться в законе) и субъективным (как мера возможного поведения субъекта  в рамках объективного права).

Поэтому на втором этапе появляется термин rex stadt – правовое государство.

И наконец на третьем этапе уже в XX веке как ответ на прошедшие социальные революции представления и правовом государстве дополняется ещё одной характеристикой – понятием социального государства, которое защищает в социальном плане наименее защищённые слои населения (инвалиды, престарелые, дети, женщины с детьми  другие).

6.2. I характеристикой правового государства является суверенитет народа, который определяется:

  1.  на референдуме – куда идти;
  2.  через выборы – кто поведёт народ за собой по выбранному пути.

При этом суверенитет народа может иметь приоритет в правовом государстве перед государственным суверенитетом.

II. Разделение властей.

III. Наличие системы «сдержек и противовесов» между ветвями власти.

IV. Наличие развитого гражданского общества.

VI. Формирование государственных органов народом путём выборов – контроль за ними.

VII. Соответствие внутреннего законодательства общепризнанным нормам международного права.

VIII. Правовая защищённость субъектов от произвола.

IX. Возвышение суда как образца, модели, средства обеспечённости правового государства.

X. Соответствие законов права и правовая организация общества.

XI. Единство прав и обязанностей граждан.

XII. Взаимная ответственность государства и личности.

6.3. Первая предпосылказакрепление в Конституции 2х важнейших принципов правового государства:

  1.  суверенитета народа (статья №1);
  2.  верховенство Конституции (статья №15).

Вторая предпосылка – формирование в стране рыночной экономики, основанной на частной собственности. Переход к которой от социалистической (государственной) прошёл в два этапа:

  1.  арендизация;
  2.  ваучерная приватизация в форме акционерных государственных предприятий.

Третья предпосылкаконституционная реформа, развернувшаяся в 90е годы XX века, в которой можно выделить этапы:

  1.  12 июня 1990 – 12 декабря 1993 (подготовка и принятие действующей конституции)
    1.  С 12 декабря 1993 – по настоящее время (принятие законодательства в развитие норм, действующей Конституции. В том числе изменение в самой конституции (по составу субъектом РФ статья №65, по срокам полномочий президента и Государственной Думы)).

Четвёртая предпосылка – закрепление в Конституции приоритета прав человека и гражданина (смотреть статью №2 и главу 2).

6.4. Провозглашение приоритета прав человека в системе общественных ценностей – один из признаков и важное условие построения правового государства. Институт прав человека закрепляется первоначально в международном праве с принятием в 1948 году ГАООН Всеобщей Декларации прав человека. Нормы которой затем трансформировались в национальное законодательство. В нашей стране это произошло в 1991 году с принятием сначала в СССР, а затем и в России Деклараций прав и свобод человека и гражданина, нормы которых теперь отражены во второй главе действующей Конституции. При этом так же учтены нормы 2х международных тактов 1966 года: один из них – о политических правах, другой – об экономических и социально-культурных правах.

Таким образом права человекаинститут международного права, а права гражданинаинститут внутреннего права страны (а конкретно Конституции).

6.5. Разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную – один из принципов и условий построения правового государства. Значение принципа разделения властей является двойственным:

1. Как и всякое разделение труда разделение властей обеспечивает специализацию каждой ветви, а следовательно повышает эффективность их деятельности.

2. Разделение властей вместе с системой «сдержек и противовесов» препятствует сосредоточению власти в руках одного органа или лица, чем обеспечение защиты общества от государственного произвола.

Тема №7. Социальные нормы и право.

  1.  Понятие социальных норм и их виды.
  2.  Право и мораль.
  3.  Место правовых норм в системе социальных норм.
  4.  Основные типы правопонимания.

7.1. Термин «норма» означает правило. Термин «социальные нормы» означает правила поведения в обществе. Социальные нормы подразделяются по различным критериям, в том числе по субъекту их постановления и субъектам, на которых они распространяются. Выделяют виды социальных норм:

  1.  Правовые (они устанавливаются государством и распространяются на всех субъектов на территории их действия)
  2.  Нормы морали (устанавливаются всем обществом или социальными группами и распространяются на всех субъектов на территории их действия)
  3.  Нормы общественных объединений (устанавливаются этими объединениями и распространяются на их участников)
  4.  Религиозные нормы (особая разновидность норм общественных объединений, которые распространяются не только на клир(священников), но и на всех лиц, исповедующих религию данной конфессии.

7.2. Право и мораль – это две разновидности социальных норм. Они взаимно переплетаются, дополняют друг друга и взаимно проникают, но не являются тождественными.

Мораль – вид социальных норм:

  1.  Установленных обществом или социальной группой;
  2.  Формально неопределённый (неписанные) правила;
  3.  Обеспечивается лишь силой общественного мнения;
  4.  Существует достаточно длительно во времени.

Право – совокупность социальных норм:

  1.  Установленных или санкционированных государством;
  2.  Имеющих формальную определённость, те они каким-либо образом объективно выражены (например – опубликованы);
  3.  Обеспечиваются силой государства и всей её мощью;
  4.  Во времени существующие относительно не долго.

7.3. Правовые нормы в системе социальных норм государственно-организационном обществе занимают ведущее место в системе социальных норм, так как:

1. они обеспечиваются силой государства;

2. они определяют статус всех субъектов, в том числе самих органов власти.

7.4. Существуют различные гносеологические (познавательные) причины нескольких подходов к пониманию права. Одной из таких причин является двойственная природа права:

1) Право может быть объективным (не зависимым от нашего сознания);
2) Право может быть
субъективным (зависит от нашего сознания).

Объективное право выражается в законодательстве и других источниках права.

Субъективное право рассматривается как мера возможного поведения субъекта в рамках объективного права.

Выделяют следующие типы правопонимания:

  1.  Теологический (его суть – всё право от Бога);
  2.  Теория естественного права (его суть в том, что право рассматривается как совокупность норм, выработанных обществом, а не Богом, те светское понимание);
  3.  Нормативистский (его суть «право есть закон») – здесь не обосновано преувеличена роль объективного права;
  4.  Социологический (его суть: право надо искать не в законе, а в самой жизни и с помощью закона и с помощью закона закрепить предложенные обществом социальные норм) – здесь не обосновано преувеличена роль субъективного права;
  5.  Психологическая теория права (её суть: в понятии права нужно включить не только социальные нормы, установленные государством, но и правосознание);
  6.  Современный или интегранный подход к пониманию права, который:
  7.  Учитывает все недостатки всех вышеуказанных подходов;
  8.  Связывает понимание права с нормативами равенства и справедливости.

Право – совокупность признаваемых в данном обществе обеспеченных официальной защитой нормативов

  1.  Равенства
  2.  Справедливости

регулирующих

  1.  Борьбу
  2.  Согласование свободных воль и их взаимодействие друг с другом.

Иными словами право – это совокупность социальных норм, установленных или санкционированных государством.

  1.  Право в обществе выполняет 3 основные функции:
  2.  Регулятивную, те регулирует общественные отношения;
  3.  Охранительную, те охраняет общественные отношения от резких изменений и нарушений;
  4.  Воспитательная, те формируется навык правомерного поведения в юридически значимых ситуациях.

Тема №8. Правовые нормы.

8.1. Понятие правовых норм.
8.2. Признаки правовых норм.
8.3. Структура правовых норм.
8.4. Виды правовых норма.

8.1. Правовые нормы можно рассматривать как:

  1.  Единичный элемент системы права;
  2.  Разновидность социальных норм установлено или санкционировано государством.

8.2. Признаки правовых норм вытекают из их особенностей. Особенностями правовых норм являются:

  1.  Всеобщий характер;
  2.  Они регулирую лишь внешнее поведение людей (за мысли не произносимые вслух наказывать нельзя);
  3.  Субъектом подтверждения и защиты правовых норм является государство.

Признаками правовых норм являются:

  1.  Общеобязательность, те правовая норма распространяется на всех субъектов на территории её действия;
  2.  Нормативность, те правовые нормы могут содержать правила поведения;
  3.  При реализации правовая норма опирается на силу государства и всю его мощь;
  4.  Формальная определённость, те правовая норма должна быть выражена каким-либо объективным образом;
  5.  Возможность многократного повторения.

8.3.Система правовых норм может быть выражена формулой:

ЕСЛИ – ТО – ИНАЧЕ

Где под словом «ЕСЛИ» скрывается гипотеза, те перечень условий, при котором действует правовая норма.

Под словом «ТО» скрывается диспозиция, те правила поведения. Это важнейший элемент правовой нормы.

Под словом «ИНАЧЕ» скрывается санкция, которая в объективном смысле означает реакцию государства на нарушение диспозиции правовой нормы, а в субъективном или формально-юридическом смысле это обязательное правонарушит. претерпевать предусмотренные правовой нормой неблагоприятные для правонарушения последствия за нарушения диспозиции нормы.

Правовая норма и статья закона – это не одно и тоже, поскольку в первой статье закона может быть несколько норм, но иногда сама норма может быть разнесена по нескольким статьям и даже правовым актом.

8.4.  Классификация правовых норм возможна по различным основаниям:

  1.  По роли в правовой системе государства они делятся на:
  2.  Специализированные;
  3.  Регулятивные (правоустановительные);
  4.  Охранительные (процессуальные).
  5.  По функции в системе права они подразделяются на:
  6.  Публично-правовые (императивные);
  7.  Частноправовые (диспозитивные).
  8.  По первичности:
  9.  Основные;
  10.  Производные.

Возможно и более глубокая диффиренция правовых норм, так специализированные нормы можно подразделить на:

  1.  Нормы-дефиниции (определения);
  2.  Нормы-принципы (базовые правовые нормы).

Тема №9. Источники права.

9.1 Понятие источников права в материальном и формальном смысле.
9.2. Формы права и их виды.
9.3. Законы и подзаконные акты.
9.4. Виды законов.

9.1. Источник права можно понимать в широком смысле (материальном) и узком (формальном) смыслах. В широком смысле источник права – само общество и правотворческая сила, созданное обществом государства. В узком смысле источник права – это то, чем руководствуется юридическая практика. В этом смысле источник права может называться формой права, внешней формой права, законодательством. Таким образом источник права – это какое-либо формализованное и объективное выражение содержания правовых норм.

9.2. История знает 4 основных формы права:

  1.  Правовой обычай
  2.  Правовой прецедент
  3.  Нормативно-правовой договор
  4.  Нормативно-правовой акт

Правовой обычай пришёл к нам СС ещё до государственной организации общества (в первобытном обществе нормы обычаев были единственным регулятором отношений, поэтому рассматривались моно-нормы). Правовой обычай – это неписанное правило, сформированное обществе в результате многократных повторений, не отвергаемое, те поощренное государством (например: обычай порта, обычай делового оборота).

Правовой прецедент – решение суда или администрация по конкретному делу, ставший образцом или алгоритмом разрешения сходных дел. Правовой прецедент бывает: судебный и административный. Они характерны для англо-американской семьи, но в романо-германсокй (к которым относится и правовая система Россия) прецеденты практически не применяются (хотя в России руководящее разъяснение выше стоящих судов для ниже стоящих судов обязательны).

Нормативно-правовой договор – особая разновидность договоров (как 2х- или многосторонние сделки), особенностями которого являются:

  1.  Участники таких договоров являются коллективными субъектами;
  2.  Они содержат нормы права, обязательные для участников каждой стороны.

Например: коллективный договор юридического лица, коллективное соглашение или тариф на уровне отраслей, генеральное соглашение на уровне государства, международные договоры.

Нормативно-правовой акт как форма права – это юридический документ, принятый в пределах компетенции уполномоченным государством субъектом, имеющий формальную определённость, общеобязательный для всех субъектов на территории его действия и охраняется государством от нарушений. Нормативно-правовой акт подразделяется на 2 большие группы:

  1.  Законы
  2.  Подзаконные акты

9.3. Законы и подзаконные акты – это две основные разновидности нормативно-правового акта. Они различаются между собой по:

1. Юридической силе;
2. Порядку и процедуре принятия;
3. Субъектом принятия.

Законы – нормативно-правовой акт, применяется в особом процедурно-процессуальном порядке либо высшим законодательным органом, либо всем народом на референдуме, обладающий высшей юридической силой.

Подзаконные акты – нормативно-правовой акт, применяется на основании и во исполнении законов, уполномоченный государством субъектом (органом, должностным лицом, организацией).

Классификация правового акта возможно по различным основаниям (более детально этот вопрос изучается наукой административное право).

  1.  По территории действия:
  2.  Центральные (в сложных государствах – федеральные);
  3.  Местные (в сложных государствах – региональные, муниципальные);
  4.  Локальные или корпоративные (действуют в рамках юридического лица).
  5.  По способу принятия:
  6.  Единоначальные;
  7.  Коллегиальные.
  8.  По характеру компетенции субъекта, принимавшего акт:
  9.  Общие;
  10.  Специальные.

9.4. Классификация законов возможно по различным основаниям.

  1.  По юридической силе:
  2.  Основные (Конституции, Уставы субъектов Федерации);
  3.  Конституционные или ограниченные (они прямо предусмотрены Конституцией, например о правительстве РФ);
  4.  Обычные (в том числе кодексы).
  5.  По территории действия в сложных государствах:
  6.  Федеральные;
  7.  Субъектов Федерации.
  8.  По способу принятия:
  9.  Приняты законодательным органом;
  10.  Приняты референдумом.
  11.  По названию:
  12.  Конституции;
  13.  Институции;
  14.  Декреты;
  15.  Статуты;
  16.  Законы;
  17.  Уставы;
  18.  Эдикты;
  19.  Били;
  20.  Декларации;
  21.  Дигесты.

Тема №10. Система права и систематизация законодательства.

10.1. Понятие системы права.
10.2. Отрасли права и правовые институты.
10.3. Критерии подразделения системы права на отрасли. Краткая характеристика основных отраслей права.
10.4. Способы систематизации законодательства. Общеправовой классификатор.

10.1. Система права – это: а) элемент правовой системы государства(на ряду с доктриной права, юридической практики);
б) подразделение всей совокупности правовых норм на отрасли права и правовые институты, на основе объективных критериев.

10.2. Отрасли права и правовые институты – основные структурные элементы системы права, которые выделяются на основе объективных критериев.

Правовой институт – совокупность социальных норм, регулирующих одно общественное отношение(институт брака в семейном праве).

Правовая отрасль – упорядоченная совокупность правовых норм, регулирующих группу однородных общественных отношений, которые выделяются на основе объективных критериев(семейное право, уголовное право).

В зависимости от функций отрасли права в системе права они делятся на:

а) отрасли материального права(уголовное право);
б) отрасли процессуального права(гражданский процесс).

В крупных отраслях могут выделяться комплексные правовые институты являющиеся промежуточным звеном между правовой отраслью и правовым институтам(их называют подотраслями права).

Пример: в рамках отрасли гражданского права можно выделить подотрасль коммерческого права, в рамках отрасли финансового права можно выделить подотрасль бюджетного права.

10.3. Выделяются 2 основных объективных критерия подразделения системы права на отрасли:

1. предмет правового регулирования
2. метод правового регулирования

Предмет правового регулирования – группа однородных общественных отношений регулируемых данной правовой отраслью.

Метод правового регулирования – способы государственного воздействия на предмет правового регулирования, те на общественные отношения.

Среди методов правового регулирования выделяются 2 основных:

  1.  Императивный метод(метод власти и подчинения) – используется преимущественно в отраслях публичного права(типичной отраслью публичного права является административное право);
  2.  Диспозитивный метод(метод равенства сторон и автономии субъектов) – используется преимущественно в отраслях частного права(типичной отраслью частного права является гражданское право. К частным отраслям относится и семейное право).

По предмету правового регулирования отрасли права характеризуются следующим образом:

  1.  Конституционное право регулирует самый широкий круг общественных отношений:
  2.  Между государством и обществом
  3.  Государством и личностью
  4.  Обществом и личностью
  5.  Внутригосударственные отношения
  6.  Межгосударственные отношения
  7.  Административное право регулирует общественные отношения в сфере государственного управления, те в деятельности прежде всего органов исполнительно власти
  8.  Гражданское право регулирует имущественные и связанные с ними неимущественные отношения
  9.  Семейное право регулирует личные неимущественные и связанные с ними имущественные отношения
  10.  Трудовое право регулирует общественные отношения в процессе «живого» труда в то время как гражданское право имеет дело с имуществом – трудом общественным
  11.  Финансовое право регулирует общественные отношения в сфере государственных и муниципальных финансов(сфера частных финансов регулируется другими отраслями право: гражданским, семейным, трудовым, правом социального обеспечения).

10.4. Если систематизация права идёт по объективным критериям, то классификация законодательства идёт по субъективному критерию – воле законодателя.

Для того чтобы упорядочить процедуру подготовки и принятия законов и связать их с отраслями права президента России периодически издаёт специальный акт, который называется общеправовой классификатор.

Систематизация законодательства на его основе идёт тремя основными способами:

  1.  Инкорпорация
  2.  Консолидация
  3.  Кодификация

Инкорпорация – лишь внешняя обработка правового материала, те расположение его в сборнике по какому0либо критерию(алфавиту, виду акта, дате и номеру акта, предмету правового регулированию).

Консолидация – промежуточное звено между инкорпорацией и кодификацией, представляющей собой такой вид систематизации законодательства, когда из него изымаются повторы и противоречия.

Кодификация – не только внешняя обработка правового материала, но и его глубокая внутренняя переработка, которая завершается принятием нового обобщающего законодательства акта – кодекса(или основ законодательства).

Кодификация всегда официальна, а инкорпорация и консолидация могут быть как официальными таи и не официальными(справочными).

Тема №11. Правовые системы современности.

11.1. Понятие и основные элементы правовой системы.
11.2. Критерии классификации правовых систем.
11.3. Романо-германская правовая семья.
11.4. Англо-американская правовая семья.
11.5. Семья традиционного права.
11.6. Семья мусульманского права.
11.7. Семья социалистического права.

11.1. Правовая система государства – это совокупность правовых явлений в жизни нации (страны).
Среди элементов правовой системы государства можно выделить:

  1.  Правовую идеологию (доктрину права);
  2.  Систему права (как упорядоченную совокупность правовых норм);
  3.  Правовые учреждения (система государственных и не государственных органов и организаций страны);
  4.  Правовая культура (правовой опыт нации);
  5.  Юридическая практика
    и т.д.

Среди названных элементов основными являются:

  1.  Доктрина права;
  2.  Система права;
  3.  Юридическая практика

Совокупность сходных правовых систем нескольких государств обозначается термином правовая семья.
В современном мире можно выделить следующие правовые семьи:

  1.  Романо-германскую;
  2.  Англо-саксонскую;
  3.  Латиноамериканскую;
  4.  Скандинавскую;
  5.  Дальневосточную;
  6.  Индусскую;
  7.  Традиционного права;
  8.  Социалистическую;
  9.  Мусульманскую
    и т.д.

Их можно объединить в 4 основных правовых семьи:

  1.  Романо-германскую (к ней относится и правовая система РФ) – эту семью ещё называют семьёй континентального права Европы
  2.  Англо-американскую
  3.  Социалистическую
  4.  Семью религиозно-традиционного права, из которой в последнее время отдельно выделилась семья мусульманского права

11.2. Классификация правовых систем и семей возможна по различным основаниям. Например, марксисты подразделяют правовые системы по виду общественно-экономической формации, выделяя: рабовладельческую, феодальную, капиталистическую, социалистическую. Однако, современная юридическая наука классификацию правовых систем осуществляет на основе 3х критериев:

  1.  История развития правовой семьи
  2.  Основные источники права в правовой семье
  3.  Структура правовой семьи

11.3. Романо-германская правовая семья берёт своё начало от права древнего Рима, которое было хорошо разработано семью выдающимися римскими юристами. После завоевания Рима германцами (варварами), стоявшими на менее высокой ступени развития, последними была воспринята римская правовая культура, которую они постепенно распространили почти на всю континентальную Европу. Эта культура проникла в Россию.
Основным источником права в романо-германской правовой семье является нормативно-правовой акт. Роль иных форм права (правовой обычай, правовой прецедент, нормативно-правовой договор) не значительна.
Особенностью  структуры правовой системы романо-германской правовой семьи являются:

  1.  В них система права делится на отрасли права;
  2.  Отрасли права делятся на общую и особенную части

ab + ac = a(b+c)

11.4. Англо-американская правовая семья берёт своё начало от права старой Англии, которая была крупнейшей не только морской, но и колониальной державой. Для поддержания власти короны в колониях особый статус получили судьи, которые были наделены правом проверять тюрьмы. При обнаружении в тюрьмах незаконно содержащихся лиц судьи выдавали последним специальный документ «Habeas corpus act». Таким образом складывалось право судей или прецедентное право.
Поскольку в Великобритании было принято мало законов (в ней и до сих пор нет единой писаной конституции), то основным
источником права становится и до сих пор является судебный прецедент. Судебные прецеденты широко используются в США, Канаде и некоторых других бывших английских колониях.
В силу особенностей источников права в данной правовой семье здесь является выделение отраслей права и нет возможности делить отрасли на общую и особенную части. Это одна из причин второго названия данной правовой семьи –
семьи общего права.
11.5.
Семья традиционного права формируется с конца 50х годов XX века, когда распадается колониальная система, в новых государствах – бывших колониях на территориях Африки, Латинской Америки, Азии и Океании.
Источники права в этой правовой семье представляют собой смесь местных правовых обычаев и источников права бывших метрополий.
Структура в этой правовой семье в каждом государстве отдалённо напоминает структуру правовой системы бывшей метрополии.
11.6.
Мусульманство (Ислам) как одна из мировых религий сформировалась на базе христианства, которое в свою очередь выросло из иудейской религии. Особенностью современного этапа развития мусульманской религии в том, что с приходом к власти в стране мусульманских лидеров религиозные нормы Ислама приобретают характер правовых (наиболее характерно для Ирана).
Источники мусульманского права соответствуют его религиозным источникам:

  1.  Коран – сборник мусульманских норм и постулатов
  2.  Сунна – сборник мусульманских традиций
  3.  Иджма – сборник мусульманских соглашений
  4.  Кийас – сборник мусульманских аналогий

Структура мусульманского права соответствует его источникам.
11.7.
Семья социалистического права берёт своё начало от права парижской комунны. Однако наиболее полное развитие социалистическая правовая система получила в нашей стране с октября 1917 года по декабрь 1991 года. Во II половине XX века после II Мировой войны социалистические правовые системы формируются в ряде государств Восточной Европы (страны народной демократии), Азии (Китай, Монголия, Северная Коря, Вьетнам и Лаос), Республика Куба. Однако в конце 90х годов XX века в Европейских государствах, в том числе в России, реставрируется капитализм.
Источники права в социалистической правовой семье сходно с источниками романо-германской правовой семьи, но со своими национальными особенностями.

Тема №12. Правосознание и правовая культура.

12.1. Понятие правосознания и его структура.
12.2. Виды правосознания.
12.3. Понятие правовой культуры.
12.4. Правовой нигилизм – антипод правовой культуры.

12.1. Правовою культуру можно рассматривать в широком и в узком смысле.
В
широком смысле правовая культура – это юридический, духовный и материальный опыт человечества. В этом смысле содержание правовой культуры во многом соответствует содержанию таких понятий как правовая система, правовая семья, так как в этом содержании можно выделить такие элементы правовой культуры как:

  1.  Право (как система правовых норм);
  2.  Правоотношение (как система прав и обязанностей);
  3.  Правосознание (как система духовного отражения правовой действительности);
  4.  Правовые учреждения (как система государственных органов и общественных организаций);
  5.  Правовое поведение (как система деятельности лиц, те субъектов права).

В узком смысле правовая культура – это уровень развития правосознания отдельного человека (личности), социальной группы или общества в целом, те в узком смысле правовая культура это и есть правосознание.
12.2.
Правосознание это:

1.Идеальный (не материальный) элемент правовой культуры;

2.Сфера сознания, отражающая правовую действительность в формах:

  1.  Знаний
  2.  Представлений
  3.  Суждений
  4.  Оценочных отношений к праву и правовой действительности

Центральным элементом правосознания является оценочное отношение к правовой действительности, при этом выделяется 4 группы оценочных отношений:

  1.  К праву и законодательству
  2.  К правоохранительным органам
  3.  К правовому поведению окружающих
  4.  К собственному правовому поведению

Значение правосознания состоит в том, что оно регулирует поведение людей в юридически значимых ситуациях.
Структура правосознания состоит из двух элементов:

1.Правовая идеология (интеллектуальные элементы правосознания)
2.
Правовая психология (эмоционально-волевые элементы правосознания)
12.3. Классификация видов правосознания возможна по различным основаниям.

По субъектам-носителям правосознания оно бывает:

  1.  Индивидуальным
  2.  Социальной группой (групповым)
  3.  Общественным

При этом отдельные учёные считают общественное правосознание эфемерным (несущественным).

По глубине отражения правовой действительности в мозгу человека бывает:

  1.  Обыденное
  2.  Теоретическое
  3.  Профессиональное правосознание практикующих юристов

12.4. Правовой нигилизм – это особая разновидность правовой культуры или квази-культура, по сути означающая отрицание значения права в общественной жизни. При этом выделяется 2 стороны правового нигилизма:

  1.  Интеллектуальная, те незнание содержания правовых норм
  2.  Волевая – невыполнение известных, осознаваемых правовых норм

Значение этого анализа правового нигилизма состоит в том, что он позволяет оценивать виновность или невиновность субъекта права при наличии признаков правонарушения, поэтому при оценке правонарушения важно выявить какой из элементов правового нигилизма был проявлен правонарушителем.

Тема №13. Правоотношения.

13.1. Понятие правоотношения.
13.2. Основные элементы правоотношения. Лица. Правосубъектность.
13.3. Виды правоотношений.
13.4. Юридические факты – основания правоотношений и их классификация.

13.1. Правоотношения это -

  1.  Элемент правовой культуры, понимаемой в широком смысле
  2.  Общественное отношение, урегулированное нормами права
  3.  Юридическая связь между субъектами общества

13.2. Структурно правоотношение состоит из 3х элементов:

  1.  Объект правоотношений
  2.  Субъект правоотношений
  3.  Содержание правоотношений

Объект правоотношения – это

  1.  То на что правоотношение направлено;
  2.  Фактические отношения людей по поводу каких либо предметов правоотношений, где предметом правоотношений могут выступить:
    а) какие-либо благи (материальные или духовные);
    б) действия людей.

Объекты правоотношения могут являться и объектами неправомерного посягательства, поэтому они в частности отражаются в названиях глав особенной части Уголовного кодекса или Кодекса об административных правонарушениях (предмет правоотношений отражается в статьях этих глав).
Содержанием правоотношения являются:

  1.  В фактическом смысле – действия и деятельность субъектов правоотношения
  2.  В юридическом смысле – права и обязанности субъектов правоотношений

При этом под субъектном правом понимается мера возможного поведения субъекта в рамках объективного права, а под юридической обязанностью понимается мера должного поведения субъекта в рамках объективного права.
Субъектами правоотношений являются лица (физические и юридические), обладающие необходимой правосубъектностью.
Физическое лицо – это конкретный, живой человеческий индивид.
Юридическое лицо – это не человек, а организация которая в физическом смысле представляет собой определённое, обособленное имущество и которая приобретает статус субъекта права с момента её государственной регистрации (исключение: органы государственной власти, которая получает свой статус как субъектов права после их формирования на основе основного закона страны или субъекта федерации).
От имени юридического лица без доверенности в соответствии с учредительными документами действует его руководитель, как лицо физическое, остальные лица – только по доверенности руководителя.
Правосубъектность как элемент статуса лица – это такое его качество, которое позволяет ему быть субъектом права.
Элементами правосубъектности являются:

  1.  Правоспособность
  2.  Дееспособность
  3.  Деликтоспособность, как элемент дееспособности

Правоспособность – это способность лица (юридического или физического) иметь определённый круг прав и обязанностей.
Дееспособность – способность лица (юридического или физического) своими действиями приобретать для себя права и обязанности.
Деликтоспособность (деликт – это гражданское правонарушение) – способность лица нести ответственность за свои действия.
У юридических лиц дееспособность и правоспособность обычно существуют одновременно (за исключением случая ареста счёта).
У физических лиц правоспособность возникает с момента рождения (а в некоторых случаях и ранее) и завершается со смертью человека.
Дееспособность физических лиц зависит от 2х факторов:

  1.  Возраста
  2.  Психического здоровья

Ограничение в дееспособности физических лиц по признакам психического лица (полное или частичное) осуществляется только судом. При полном ограничении дееспособности все сделки за недееспособных совершают их опекуны, а при частичном ограничении – попечители.
В зависимости от возраста дееспособность физического лица определяется следующим образом:

  1.  От 0 до 6 лет у ребёнка нет элемента дееспособности, все сделки за них совершают законные представители (родители, опекуны, усыновители)
  2.  От 6 до 14 лет ребёнок также считается малолетним, однако он в праве совершать мелкие бытовые сделки, при этом с 10 лет у него повышается дееспособность в семейном праве
  3.  С 14 до 18 ребёнок переходит в статус несовершеннолетнего, все сделки совершает сам, но крупные – с согласия законных представителей (родителей, попечителей, усыновителей), при этом с 16 лет дееспособность человека повышается, он становится субъектов административного права, а в случае вступления в брак или признания лица эмансипированным – приобретает полную, общую дееспособность.
  4.  С 18 лет у человека наступает полная, общая дееспособность без каких-либо действий.

Кроме общей дееспособности у лиц определяется и специальная дееспособность. У юридических лиц она есть у органов власти, а у физических лиц она связана с занятием должностей во власти. Так только с 21 года можно быть депутатом законодательного органа или главой муниципального образования. Только с 25 лет можно быть судьёй. Только с 30 лет можно быть главой субъекта федерации. Только с 35 лет – президентом и главой правительства России. С 40 лет – судьёй конституционного суда. С достижением пенсионного возраста (м-60; ж-55) специальная дееспособность начинает снижаться (например: нельзя быть военнослужащим).

Тема №14. Законность и правопорядок.

14.1. Понятие законности.
14.2. Основные требования законности.
14.3. Юридические гарантии законности.
14.4. Правопорядок и дисциплина.

14.1. Законность – это

  1.  Элемент правовой культуры;
  2.  Принцип, метод и правовой режим неуклонного и строго исполнения правовых норм всеми субъектами общества (государством, должностных лиц, гражданами и др.).

Законность имеет 3 стороны:

  1.  Предметную, те «что» (какие нормы следует исполнять)
  2.  Субъектную (на кого распространяются эти нормы). Эту сторону нельзя сужать, так как в этом случае формируется иллюзия законности;
  3.  Нормативную, указывает конкретные нормы, которые предстоит выбрать для реализации законности.

14.2. Основные требования законности вытекают из принципов законности – базовые правовые нормы или руководящее начало, среди которых можно выделить:

1) верховенство закона;
2) единства законности (всеобщности): единая направлённость, распространение на всех;
3) целесообразности (выбор наиболее оптимальных вариантов деятельности органов: правотворческих, правоохранительных);
4) реальность.
Эти принципы реализуются в конкретных предписаниях законности, те в иных правовых нормах. Из них вытекают
3 общих требования законности:
1) наличие хорошо продуманной системы законодательства;
2) точное и полное закрепление статус (права и обязанности, ответственность);
3) обязанность всех субъектов права и прежде всего органов власти и их должностных лиц неуклонно соблюдать нормы закона.

14.3. Юридические гарантии законности – те условия, которые должны с неизбежностью обеспечить реализацию правовых норм.
Классификация юридических гарантий законности возможна по различным основаниям:
1) по субъектам их обеспечивающих:
а. Президентские
б. Парламентские
в. Судебные
г. Международно-правовы

2) по виду правовых норм:
а. Материальные
б. Процессуальные

3) по характеру юридической деятельности:
а. Правотворческие
б. Правоисполнительные (в том числе правоохранительные)

14.4. Правопорядок – это

  1.  Конечный результат реализации законности, те и требовании и предписания;
  2.  Воплощение в жизнь законности;
  3.  Состояние упорядочения общественных отношений на основе права и закона.
    В 3 значении правопорядок определяется как законность в смысле правового режима.

Одним из условий обеспечения правопорядка в обществе и важным его элементом является дисциплина.
Дисциплина – это неуклонное и строгое соблюдение порядка и правил всеми, которые закреплены в:
а. законодательстве
б. учредительных документах юридического лица и правилах его внутреннего распорядка.
В зависимости от вида коллектива дисциплина подразделяется на:
а.
служебную (в административных коллективах)
б.
трудовую (в трудовых коллективах)
При этом особыми разновидностями служебной дисциплины являются
воинская и учебная.
К административным коллективам можно отнести коллективы органов власти, воинские, учебные, коллективы осуждённых в ИТУ.
В этой связи дисциплин ответственность может наступать как по трудовому так и по административному праву.

Тема №15. Правонарушение и юридическая ответственность.

15.1. Понятие правонарушение и его виды.
15.2. Состав правонарушения.
15.3. Понятие юридической ответственности.
15.4. Виды юридической ответственности.
15.5. Основания юридической ответственности.
15.6. Цели юридической ответственности.

15.1. Правонарушение – это

  1.  Вид юридического факта – действия
  2.  Противоправное (неправомерное) деяние деликтоспособного субъекта
  3.  Отказ от исполнения юридической обязанности
  4.  Антипод правомерного поведения

Правонарушение является важнейшим основанием юридической ответственности, поскольку его основная черта – это вредоносность для общества (а в некоторых случаях и опасности для общества).
Классификация правонарушений возможна по различным основаниям:
1. по степени общественной опасности:
а. преступления (особо опасны для общества)
б.
проступки (вредоносны для общества)
2. По отраслевому признаку:
а. Уголовно-правовые (преступления)
б.
Административно-правовые (проступки)
в.
Гражданско-правовые (проступки, называемые деликтами)
г. Дисциплинарные проступки (ответственность за них наступает либо по трудовому праву в трудовых коллективах, либо по административному праву в административных коллективах).

15.2. Состав правонарушения – это такие его признаки, наличие которых в деянии лица (физ. Или юр.) позволяют определить это деяние как правонарушение (деликт, проступок, преступление).
Элементами состава правонарушения являются:
Объект правонарушения – то общественное отношение, на которое осуществляется посягательство.
Субъект правонарушения – это конкретный правонарушитель, лицо (физ. Или юр.), обладающее деликтоспособностью (те вменяемостью и дееспособностью).

Объективная сторона правонарушения – это:
а. само противоправное деяние и его непосредственная связь с наступившими негативными последствиями (основной элемент объективной стороны).
б. к факультативным элементам объективной стороны относятся: время, место, обстановка и обстоятельство совершения преступления.
Субъективная сторона правонарушения – это:
а. вина в формах
умысла (прямого или косвенного) или непосредственности (в виде самонадеянности или небрежности) – основной элемент субъективной стороны (более подробно изучается наукой уголовного права).
б. факультативными элементами субъективной стороны является: мотив и цель совершения правонарушения.
15.3.
Юридическая ответственность -
это вид социальной ответственности, которая урегулирована правовыми нормами,
это реакция государства в официальной форме на совершенное правонарушение,
это обязанность правонарушителя претерпевать предусмотренные нормой права негативные для него последствия за совершённое правонарушение.
15.4. В РФ предусмотрены следующие виды юридической ответственности:

  1.  Уголовная (наступает исключительно по УК)
  2.  Административная (наступает по КоАП и другим нормативным актам)
  3.  Дисциплинарная (по трудовому праву – по трудовому кодексу, а по административному праву – по уставам и положениям по дисциплине)
  4.  Гражданско-правовая (вид имущественной ответственности, которая наступает вне коллективных отношений по гражданскому кодексу)
  5.  Материальная (вид имущественной ответственности, которая наступает во внутренних отношениях организации, в трудовых коллективах – по трудовому праву, в административных коллективах – по административному праву (положениям и уставам о дисциплине))
  6.  Конституционная (наступает только в отношении органов власти (отрешение президента от должности, роспуск Государственной Думы, отставка правительства))

15.5. Важнейшим основанием юридической ответственности является такой юридический факт – действие как наличие в деянии лица (физ. Или юр.) состава правонарушения. Иными словами условиями (юр. Фактами) являющимися основаниями юридической ответственности будут:

  1.  Вменяемость лица (те его дееспособность и деликтоспособность)
  2.  Наличие законодательства, устанавливающего ответственность за деяние

15.6. Цели юридической ответственности:

  1.  Защита правопорядка, те восстановление ситуации существовавшей до правонарушения (основная);
  2.  Воспитание граждан в духе законопослушания.

Для реализации этих целей используются две группы средств:

  1.  Карательные (штрафные)
  2.  Предупредительные (превенции)

При этом выделяют два вида превенций:

  1.  Общая, те воспитывает воздействие приговора на всех кому он станет известен (поэтому все приговоры объявляются публично);
  2.  Частичная, те воспитывает воздействие приговора на конкретного осуждённого.

Эти цели юридической ответственности вытекают из следующих принципов (базовых правовых норм, руководящих начал):

  1.  Ответственность должна наступать только за деяние (действие или бездействие), указанное в законе;
  2.  справедливость ответственности – мера ответственности должна соответствовать тяжести вины;
  3.  целесообразность – выбор меры наказания должен соответствовать тяжести вины и целям ответственности;
  4.  принцип законности – ответственность должна соответствовать закону, установленной законом процедуре, иметь основания связанные с составом правонарушения;
  5.  неотвратимость ответственности – те ни одна правонарушение не должно оставаться не замеченными (дело не в строгости наказания, а в его неотвратимости).

Тема №16. Правовое регулирование.

16.1. Понятие правового регулирования.
16.2. Предмет и метод правового регулирования.
16.3. Юридические и социальные аспекты механизма правового регулирования.
16.4. Основные методы правового регулирования.

16.1. Если право можно рассматривать как «статику» правовой действительности, то правовое регулирование можно рассматривать как её «динамику», те действие субъектов по применению и иным способам реализации правовых норм.
При этом правовое регулирование со стороны властных структур идёт двумя основными способами:

  1.  установление правовых норм и через них – формирование правоотношений
  2.  закрепление с помощью правовых норм, сложившихся общественных отношений, те превращение их в правоотношение

Механизм правового регулирования в своём развитии проходит 4 этапа:

  1.  разработка и принятие правовых норм либо санкционирование сформировавшихся в обществе социальных норм
  2.  издание правовых норм
  3.  доведение правовых норм до адресатов
  4.  фактическая реализация правовых норм

Фактическая реализация правовых норм является основным этапом правового регулирования, который может осуществляться в 4х основных формах:

  1.  соблюдение правовых норм (те их не нарушение)
  2.  пользование правовых норм
  3.  использование правовых норм (это форму реализуют органы исполнительно-распорядительной власти)
  4.  применение права (эту форму реализуют правоохранительные в том числе судебные органы власти)

Таким образом исходя из сказанного можно сделать вывод, что право выступает основным орудием в механизме правового регулирования в руках соответствующих субъектов права.
16.2. Правовое регулирование имеет два объективных критерия:

  1.  предмет правового регулирования
  2.  метод правового регулирования

Эти критерии позволяют при реализации права осуществлять разделение правовых норм по правовым отраслям и тем самым систематизировать деятельность по реализации права (тема №10).
16.3.
Механизм правового регулирования имеет две стороны (аспекта):

  1.  социальный – он связан с функционированием общества;
  2.  юридический – он связан с функционированием государства.

Если все элементы каждой стороны в механизме правового регулирования присутствуют в полном объёме, то механизм правового регулирования функционирует успешно.
Элементами социального аспекта механизма правового регулирования являются:

  1.  участие общества в формировании системы права и системы законодательства (тема №10)
  2.  социально-экономические гарантии реализации права
  3.  развивается правовая культура населения

Элементами юридического аспекта механизма правового регулирования являются:

  1.  развивается система законодательства
  2.  необходимая совокупность государственных органов (3 ветви власти)
  3.  наличие необходимых форм и способов реализации норм права
  4.  наличие необходимой совокупности правоприменительных актов (решений, постановление и тд)

16.4. Выделяют два основных метода правового регулирования:

  1.  императивный
  2.  диспозитивный

Императивный метод – метод власти и подчинения, он используется преимущественно в отраслях публичного права (тема №10), его основными формами являются:

Обязывание - требование совершать определённые действия;
Запрещение – требование воздержаться от определённого действия.
Диспозитивный метод – метод равенства сторон и автономии субъекта; используется преимущественно в частном праве (тема №10), его формами являются:

Дозволение;
Рекомендация;
Поощрение.

Можно выделить и другие методы правового регулирования:

  1.  сочетание императивного и диспозитивного метода в комплексных правовых отраслях;
  2.  метод локального (корпоративного) регулирования и так далее.

Тема №17. Применение права.

17.1. Понятие применения права.
17.2. Стадии применения права.
17.3. Толкование норм права и его виды.
17.4. Действия норм права во времени, в пространстве и по кругу лиц.
17.5. Применение аналогии при восполнении пробелов законодательства.

17.1. Применение права – это одна из форм реализации права на последнем этапе правового регулирования (1 вопрос тема №10).
Применение права – это организующая, процедурно-процессуально регламентированная деятельность специально на то уполномоченных субъектов (органов, должностных лиц), которые обеспечивают перевод правовых норм в правомерное поведение иных субъектов права, те по сути это правоприменительная деятельность правоохранительных органов и их должностных лиц.
17.2. Применение права проходит 4 стадии:

  1.  установление фактической основы дела (цель этой стадии – поиск и нахождение объективной истины)
  2.  установление юридической основы дела, те:
    а. выбор правовой нормы
    б. проверка подлинности правовой нормы
    в. уяснение правовой нормы
  3.  толкование правовой нормы (это уяснение самому и разъяснение окружающим содержания правовых норм).
    Значения толкования для юриспруденции настолько велико, что оно выходит за предел не только применение права, но и реализация права вообще, так как применение права один из важнейших частнонаучных методов юридических наук.
  4.  Формирование правоприменительного акта (по уголовному делу – приговора, по гражданскому делу – решения, по административному – постановления).

17.3. Толкование норм права – это

  1.  Одна из стадий правоприменительного процесса;
  2.  Один из частнонаучных методов юридических наук.

Классификация видов толкования возможна по различных основаниям:

  1.  По субъекту осуществляющему толкование:
    а. официальное (осуществляет уполномоченный субъект,
    например, орган государства)
    б.
    неофициальное или доктриальное (осуществляет любой субъект)
  2.  По степени обобществления субъектов:
    а. абстрактное (нормативное)
    б.
    казуальное (конкретное)
  3.  По объёму:
    а. адекватное (когда точно излагается смысл понятия)
    б.
    расширительное (когда толкование определяет понятие
    более широко чем адекватно)
    в.
    ограничительное (определяет понятие менее широко чем адекватно)
  4.  По способу толкования:
    а. грамматическое (буквальное)
    б. историческое
    в. логическое
    г. систематическое
    д. специально-юридическое, как частнонаучный метод всех юридических наук

17.4. Применение права может иметь пределы в том числе:

  1.  По предмету правового регулирования – это позволяет делить система права на отрасли;
  2.  По периоду, в течение которого действует акт – этот предел называется действием норм права во времени;
  3.  Действие норм права на определённой территории – этот предел называется действием норм права в пространстве;
  4.  Нормы права могут распространяться на граждан, иностранцев, лиц без гражданства, мужчин, женщин, детей и так далее – этот предел называется действием норм права по кругу лиц.

17.5. При применении права правоохранительными в том числе судебными органами могут обнаруживаться пробелы в законодательстве. Основным способом устранения этих пробелов является: правотворчество. Однако в романо-германской правовой семье, к которой относится и правовая система России, суды не наделены правом осуществлять правотворчество, при этом разрешать дела, находящиеся в их ведении (производстве), они обязаны для решения этой задачи использовать два вида средств (способов) преодоления этих пробелов:

  1.  Аналогию законов
  2.  Аналогию права

Аналогия закона – это разрешение дела с использованием норм из законодательства в смежных отраслях права (например, можно использовать общее положение о договоре из части 1 Гражданского Кодекса, если спор касается трудового договора, регулируемого нормами Трудового Кодекса, если в Трудовом Кодексе есть какие либо пробелы).
Аналогия права применяется тогда, когда невозможно применить аналогию закона.
Аналогия права – это разрешение дела с использованием принципов права (базовых правовых норм, руководящих начал), которые относятся либо к отрасли права (излагаются в начале каждого отраслевого кодекса), либо принципов всей правовой системы (излагаются в конституции страны).


Тема №18. Соотношение международного права и внутригосударственного законодательства.

18.1. Суверенитет государства. Понятие международного права.
18.2. Международное публичное право – право международных договоров.
18.3. Международное частное право и коллизионные нормы.
18.4. Проблемы суверенитета государства в условиях действия норм международного права.

18.1. Суверенитет государства как один из его признаков (вопрос 3-4 тема №3) – это верховенство государственной власти внутри страны и её независимость за пределами государственных границ.
Таким образом никакой надгосударственной власти быть не может, если государство суверенно, однако суверенитет государства это всего лишь юридический принцип, абсолютного суверенитета быть не может, так как:

  1.  Государства могут терпеть поражения в войнах;
  2.  В правовых государствах суверенитет государства ограничивается суверенитетом народа;
  3.  Сами государства могут ограничивать свой суверенитет, заключая международные договоры.

В связи со сказанным нет и не может быть никакого наднационального законодательства, однако в ходе заключения международных договоров и их ратификации государствами (придания этим договорам юридической силы на территории страны по установленной государством процедуре; в РФ это процедура происходит путём принятия федерального закона) формируется «ткань» международного права, которое представляет собой самостоятельную правовую систему равновеликую любой национальной правовой системе.

Возможно также на территории государства денонсация международных договоров, те лишение их юридической силы на территории страны по той же процедуре, которая использовалась при ратификации.
18.2. Международное право можно подразделять на два основных института (отрасли):

  1.  Международное публичное право
  2.  Международное частное право

Международное публичное право это собственно и есть международное право, как право международных договоров с участием таких публичных субъектов как: государство и созданные государствами международные организации.
Основными источниками международного права является международный договор, который относится к разновидностям такой формы права как нормативно-правовой договор.
Основными субъектами международного публичного права является: государство; международные организации, созданные государствами (ООН; НАТО; СНГ; Союз Белоруссии и России; ЕВРАЗЭС; ЮНЕСКО и так далее).

18.3. Международное частное право как институт (отрасль) международного права представляет собой совокупность норм международного права, вошедших в национальные правовые системы (в РФ они отражаются в конституции (ст. 15), в начале каждого отраслевого кодекса, но наиболее полно отражается в части 3 Гражданского Кодекса).
При применении норм международного права на территории страны могут возникать
правовые коллизии, те противоречия между нормами одного порядка, поскольку ратификация норм международного права оформляется законом. Для разрешения этой коллизии используют так называемые коллизионные нормы, которые определяют приоритеты в действии норм одного порядка.
Ключевой коллизионной нормой, которая транслируется во все отраслевые кодексы, является норма пункта 4 статьи 15 Конституции РФ:
Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ являются составной частью её правовой системы. Если международным договором РФ установлены иные правила чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.

Вместе с тем пункт 1 этой статьи определяет:
Конституция РФ имеет высшую юридическую силу.

18.4. Суверенитет государства как верховенство власти внутри страны и её независимость за пределами государственных границ – это всего лишь юридический принцип. Абсолютного суверенитета, как было сказано выше, ни у одного государства быть не может, хотя бы потому что осуществлять делимитацию и демаркацию границ государства со своими соседями можно только на основе заключаемых международных договоров (например, между Россией и Японией до сих пор это не определено международным договором.

Делимитация границы – это её описание в международном договоре.
Демаркация границы – это установление соответствующих знаков на местности.
Кроме того международные договоры могут быть как двухсторонними, так и многосторонними. В этих условиях каждое государство по отношению к международным договорам может выбрать одну из 3х позиций:

  1.  Признавать нормы международного права и включать их во внутреннюю правовую систему
  2.  Признавать нормы международного права, но не включать их во внутреннюю правовую систему
  3.  Не признавать нормы международного права, а, следовательно, не включать их во внутреннюю правовую систему

Но даже в последнем случае демаркацию и делимитацию государственной границы невозможно осуществить иначе как по международному договору, поэтому любое государство мира вольно или невольно вовлекать в сферу действия норм международного права и в мировое сообщество государств.
Крупнейшей международной организацией по числу государств является ООН, куда входят более 200 государств планеты.
Проблемы суверенитета государств в том, что в случае невыполнения международных обязательств со стороны отдельных государств мировое сообщество может принудительно заставить такое государство исполнять международные договоры, в котором данное государство участвует.
По общему правилу такое принуждение могут осуществлять ООН и один из её органов – Совет безопасности ООН. Вместе с тем в силу того, что США стала единственной мировой державой, нередки случаи, когда эта жандармская функция реализуется не под флагом ООН, а под флагом НАТО, являющейся не всемирной, а региональной международной организацией.

Россия при этом выступает за обеспечение авторитета в международных делах, прежде всего ООН и её Совета безопасности (Россия является постоянным членом Совета безопасности ООН).








1. Рынок свободной конкуренции чистой монополии монополистической конкуренции олигополии сравнитель
2. теор практ курс проек отчетность срс
3. Седов Георгий Яковлевич
4. го векаrdquo; о менструации
5. Идеология Третьего Рейха
6. 2010г
7. Герой-бунтарь в творчестве Байрона
8. Десятичнодвоичный сумматор
9. На тему - Осудність як необхідна умова кримінальної відповідальності
10. А Стромы и Б Паренхимы
11.  февраля 2013г И Н С Т Р У К Ц И Я дежурному по Контрольно пропускному пункту 11 ФГКОУ ВПО В
12. Разработка нового товара и вывод его на рынок
13.  Укажите команды кнопки Office в Microsoft Word- [] Обычный Разметка страницы Панели инструментов [x] Создать Откры
14. В нее включена информация и положения рук для самоисцеления непосредственного лечения других людей и домаш
15. ЗАТВЕРДЖУЮ Декан факультету ___________Машталір В
16. Протокол от 2012 г
17. Психологическое информирование для родителей обычно касаются вопросов воспитания и развития детей повыше
18. Контрольная работа- Основы правовой информатики
19. Лабораторная работа 1 Градуировка термопар
20. География- 9 класс (Шпаргалка)