Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.net

Дашков и К 2003. 140 с

Работа добавлена на сайт samzan.net:

Поможем написать учебную работу

Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.

Предоплата всего

от 25%

Подписываем

договор

Выберите тип работы:

Скидка 25% при заказе до 27.11.2024

УДК 347 ББК 67.404.5 Б91

Содержание

Рецензенты:

Змеев В. А. — профессор кафедры социологии и права Московского авиационно-технологического университета им. К. Э. Циолковского;

Ястребов А. В. — профессор, академик Академии социальных и гуманитарных наук.

Ответственный редактор:

Гончаров А. А. — академик Академии юридических наук, профессор.

Б91

Бунич Г.А., Гончаров А.А., Кутузов О.В., Попонов Ю.Г. Наследственное право: Учебник. — М.: Издательско-торго-вая корпорация «Дашков и К°», 2003. — 140 с.

ISBN 5-94798-144-0

Предлагаемый учебник раскрывает проблемы наследственного права в полном соответствии с частью третьей Гражданского кодекса Российской Федерации, вступившей в действие 1 марта 2002 г., Государственным стандартом высшего профессионального образования, утвержденным Министерством образования РФ 27 марта 2000 г. № 260 ГУМ/СП, а также Классификатором правовых актов, одобренным Указом Президента РФ от 15-марта 2000 г. № 511.

Учебник рассчитан на студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов и факультетов, а также всех тех, кто интересуется и непосредственно реализует вопросы наследственного права в правоприменительной практике.

ISBN 5-94798-144-0

© Колл. авторов, 2003

 Введение - 5

Глава 1. Понятие наследственного права и его особенности 8

Глава 2. Общие положения о наследовании (030.140.010) 16

  1.  Понятие наследования и наследства 16
  2.  Источники наследственного права 19
  3.  Основания наследования 21
  4.  Состав наследства 26
  5.  Наследодатели и наследники 30
  6.  Основания лишения права на наследство 33

Глава 3. Наследование по завещанию (030.140.020) ~ 37

  1.  Содержание, свобода и тайна завещания  37
  2.  Понятие, форма и порядок совершения завещания 42
  3.  Отмена, изменение и недействительность завещания 59
  4.  Исполнение завещания „ 62
  5.  Завещательный отказ и завещательное возложение 67

Глава 4. Наследование по закону (030.140.030) 73

4.1. Общие понятия наследования и наследников

по закону 73

4.2. Очередность призвания к наследованию наследников

по закону 75

4.3. Особенности правомочий некоторых категорий
наследников по закону 81

Глава 5. Приобретение наследства и осуществление

наследственных прав (030.140.40) 87

  1.  Понятия открытия и принятия наследства 87
  2.  Приобретение наследства 92
  3.  Право отказа от наследства 102
  4.  


Свидетельство о праве на наследство  .„ДО?

Охрана наследственного имущества

и управление им        -....111

Глава 6. Особенности наследования отдельных видов

имущества (030.140.050) 120

6.1. Наследование прав, связанных с участием

в хозяйственных товариществах и обществах,
производственных кооперативах 120

6.2. Наследование прав, связанных с участием

в потребительском кооперативе 125

  1.  Наследование предприятия 125
  2.  Завещание и наследование приватизированных

квартир 127

  1.  Завещание и наследование кооперативных квартир 133
  2.  Наследование имущества, предоставленного
    наследодателю государством или муниципальным
    образованием на льготных условиях 135

Нормативные акты и судебная практика к учебнику

"Наследственное право" 136

Литература 139

 Введение

Наследование — древняя, исторически сложившаяся правовая категория, которая эволюционировала, отражая социально-экономический уклад общества.

Наследственное право всегда считалось самым стабильным правовым институтом. Однако экономические преобразования в России не могли не коснуться наследственных правоотношений. В связи с переходом к рыночной экономике наследственное право нуждалось в обновлении, так как новые экономические отношения не в полной мере отражались в ранее действовавших нормах этого правового института.

Характеризуя понятие наследования, важно отметить, что права и обязанности наследодателя переходят к наследникам в порядке универсального правопреемства, т. е. в неизменном виде, как единое целое, и в один и тот же момент, если законом не предусмотрено иное, а также к наследникам переходят все права и обязанности наследодателя, за исключением тех, наследование которых не допускается законом.

К числу оснований наследования относятся завещание и яакон. Эти основания не противоположны друг другу, потому как встречаются случаи, когда часть наследства переходит к наследникам по завещанию, а незавещанная — к наследникам по закону.

Для наследования как по завещанию, так и по закону необходим целый набор предусмотренных законодательством юридических фактов (юридический состав). Так, при наследовании по закону необходимы следующие юридические факты: смерть наследодателя, принятие наследником наследства, наличие определенного состояния (родство с наследодателем, супружество и т. д.), позволяющее призвать наследни-

5


ков к наследованию. При наследовании по завещанию м юридический состав помимо названных включается и ;шигчцание. При наследовании по завещанию наследника на.чиачкрт сам наследодатель в момент совершении завещания. В то же нремя наследодатель в завещании может лишить всех наследников права наследования, что влечет переход имущества к государству.

Сейчас в наследственное имущество входят квартиры, земельные участки, акции предприятий и т. п. У граждан появилось гораздо больше имущества, которое они могли бы наследовать по своему усмотрению, и, разумеется, каждый заинтересован в том, чтобы такое имущество перешло к наследникам в соответствии с их волеизъявлением. Порядок наследования регулируется действующим Гражданским кодексом РФ, в частности разделом "Наследственное право" части третьей. В новом законе увеличивается количество очередей наследников, призываемых к наследованию по закону, детально урегулированы и существенно дополнены правила о порядке наследования по завещанию, решены другие важнейшие проблемы наследования. Все это вызывает необходимость исследовать изменившиеся наследственные правоотношения и их особенности.

Часть третья Гражданского кодекса вступила в силу 1 марта 2002 года. До недавнего времени применение устаревшего Гражданского кодекса РСФСР 1964 года вызывало много вопросов и проблем. Правоприменительная деятельность по многим вопросам наследственных правоотношений зачастую исходила из судебной и нотариальной практики, а не из правовых норм. В действующем Гражданском кодексе эти решения подняты до уровня закона.

Вопросы наследования регулируются многими нормативными актами: Конституцией РФ, Основами гражданского законодательства, Гражданским кодексом РФ, Основами законодательства РФ о нотариате, а также нормами семейного, финансового, земельного, процессуального и ряда других отраслей законодательства. Поэтому законодательство о

 наследовании можно определить как цельную, вполне сложившуюся систему правовых актов, регулирующих отношения по наследованию, т. е. отношения, возникающие в связи с открытием наследства, осуществлением и оформлением наследственных прав.

Цель предлагаемой работы состоит в том, чтобы на основе комплексного системного анализа разноотраслевых нормативно-правовых документов раскрыть содержание наследственного права Российской Федерации.

Учебник включает разделы, посвященные особенностям наследования по завещанию и по закону в связи с изменившимся законодательством, способам раздела наследственной массы, наследованию выморочного имущества, освещает вопросы, возникающие при изучении данной проблемы, поэтому его можно также рекомендовать в качестве методического пособия практикующим юристам по вопросам наследственного права.


Глава 1. Понятие наследственного права и его особенности

Исходя из структры Гражданского кодекса РФ (далее — ГК РФ), состоящего из трех частей, нельзя не заметить, что одна из них — часть третья — состоит из двух разделов: раздела V "Наследственное право" и раздела VI "Международное частное право". Раздел V всецело посвящен вопросам наследственного права, а раздел VI частично связан с этими вопросами. Очевидно, что наследственное право неразрывно связано с гражданским правом и является составной частью гражданского права, подтверждая этот тезис тем, что правовое регулирование наследственных отношений осуществляется непосредственно частью третьей ГК РФ.

В свою очередь, можно констатировать, что отношения, регулируемые нормами наследственного права, в целом соответствуют предмету гражданского права, поскольку являются разновидностью гражданских отношений, в частности, по возникновению и установлению порядка осуществления права собственности при наследственном правопреемстве.

Однако определение наследственного права как совокупности правовых норм части третьей ГК РФ, регулирующих наследственные отношения, представляется недостаточно полным, поскольку при такой формулировке наследственное право могло рассматриваться лишь как правовое подразделение (институт, подотрасль) только норм гражданского законодательства, обособленных в основном в разделе V ГК РФ, и ограничивалось бы одной-единственной отраслевой нормативной базой, а именно сугубо нормами ГК РФ. Анализируя действующее законодательство и правоприме-

8  

 нительную практику наследственного права, можно сделать несколько иные выводы, дающие основания рассматривать наследственное право в более широком аспекте как самостоятельную подотрасль гражданского права, в правовом регулировании предмета которой наряду с нормами гражданского права принимают непосредственное участие правовые нормы иных отраслей права (например, семейного, жилищного, трудового, пенсионного, земельного и др.), обусловленные спецификой наследственных правоотношений.

Исходя из этого наследственное право можно рассматривать как самостоятельную подотрасль гражданского права, комплексно регулирующую отношения по наследственному правопреемству в совокупности с нормами иных отраслей права, отражающими особенности этих отношений.

В свою очередь, можно определить, что предметом наследственного права являются отношения, регулируемые нормами гражданского и иных отраслей права, по наследственному правопреемству имущества, имущественных прав и материальных благ, принадлежавших наследодателю на день открытия наследства, и возникшие из совершенного им в установленном порядке завещания (наследование по завещанию) либо без совершения такового (наследование по закону).

Отмечая комплексный характер разноотраслевого правового регулирования особенностей наследственных отношений, необходимо подчеркнуть, что возникающие при этом правоотношения в целом имеют исключительно гражданско-правовую, а не иную правоотраслевую природу. В частности, Федеральный закон "О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации" в ст. 5 однозначно называет отношения, возникающие после введения в действие раздела V "Наследственное право" части третьей Кодекса, не иначе как гражданскими правоотношениями. Таким образом, наследственные правоотношения являются разновидностью гражданских правоотношений, независимо от того, что особенности регулирования отдельных фактичес-


ких отношений, связанных с наследованием, регулируются нормами не только гражданского, но и иных отраслей права. Такое "вмешательство" в регулирование сугубо гражданских правовоотношений норм права иных отраслей можно рассматривать как субсидиарное (восполнительное) применение норм права. При этом правоотраслевая природа регулируемых фактических отношений сохраняет свою гражданско-правовую природу. Нормы иных отраслей права, субсидиарно регулирующие особенности наследственных отношений, не изменяя основную правовую природу наследственного права как составной части гражданского права, сохраняют свою отраслевую принадлежность соответствующей отрасли права.

В качестве примера рассмотрим правовую норму ст. 141 Трудового кодекса РФ, в которой закреплено, что заработная плата, не полученная ко дню смерти работника, выдается членам его семьи или лицу, находившемуся на иждивении умершего на день его смерти. Выдача заработной платы производится не позднее недельного срока со дня подачи работодателю соответствующих документов. По своей право-отраслевой природе приведенная норма бесспорно является нормой трудового права. Однако ее целевое назначение направлено на прямое правопреемство наследственного имущества умершего в виде его заработной платы, причитавшейся ему, но не полученной в связи со смертью.

Сравним указанную норму трудового права с аналогичной нормой наследственного (гражданского) права, содержащейся в ст. 1183 ГК РФ, в которой закреплено, что право на получение подлежащих, но не полученных им при жизни по какой-либо причине сумм заработной платы и приравненных к ней платежей, пенсий, стипендий, пособий по социальному страхованию, возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью, алиментов и иных денежных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию, принадлежит проживавшим совместно с умершим членам семьи, а также его нетрудоспособным иждивенцам, независимо от того, проживали они совместно с умершим или нет.

Ю

 В ч. 2 и 3 ст. 1183 ГК РФ устанавливается правило о том, что требования о выплате вышеуказанных сумм должны быть предъявлены в течение четырех месяцев со дня открытия наследства, а при непредъявлении таких требований в установленный срок соответствующие суммы включаются в состав наследства и наследуются на общих основаниях, установленных ГК РФ.

Из двух вышеприведенных статей (ст. 141 ТК РФ и ст. 1183 ГК РФ) наглядно проявляется единство и дифференциация правового регулирования наследственных отношений по правопреемству, в частности заработной платы, не полученной наследодателем ко дню смерти.

Анализируя предмет наследственного права именно как составную часть гражданского права, следует обратить внимание, что раздел V части третьей ГК РФ состоит из пяти глав:

гл. 61 "Общие положения о наследовании";

гл. 62 "Наследование по завещанию";

гл. 63 "Наследование по закону";
— гл. 64 "Приобретение наследства";

— гл. 65 "Наследование отдельных видов имущества".

Нормы, содержащиеся в первых четырех названных главах, можно условно отнести к нормам общей части наследственного права, а нормы, содержащиеся в гл. 65, — к нормам специальной (особенной) части, дифференцирующей особенности регулирования наследственных отношений в зависимости от различных обстоятельств (например, статуса наследника и наследственного имущества, видов имущества, ограничения оборотоспособности вещей и т. п.).

Следует заметить, что в разделе VI "Международное частное право" части третьей ГК РФ также содержатся правовые нормы, регулирующие наследственные отношения либо тесно связанные с ними отношения, входящие в предмет наследственного права (например, ст. 1200, 1205, 1206, 1209, 1210, 1217, 1224 и др.).

Поскольку наследственное право рассматривается как обособленное подразделение (подотрасль, институт) именно граж-

11


данского права, то на него соответственно могут быть распространены определения предмета, метода, принципов регулирования и других понятийных категорий гражданского права.

В частности, общепризнанное понятие предмета гражданского права как имущественных и связанных с ними личных неимущественных отношений в полной мере может быть распространено и на определение предмета наследственного права. Также справедливо распространение иных определений, касающихся соответствующих понятийных категорий гражданского права на соответствующие категории наследственного права (например, на понятие субъектов, предмета и т. п.).

Вместе с тем, являясь составной частью гражданского права и сохраняя его общие черты, наследственное право обладает определенными особенностями, обусловившими его обособление в виде самостоятельного подразделения (подотрасли, института) гражданского права. В этом и проявляется единство и дифференциация гражданского права.

Представляется целесообразным под этим углом рассмотреть предмет наследственного права именно как урегулированные нормами права имущественные и личные неимущественные отношения, обусловленные наследственным правопреемством. Наряду с этим необходимо отразить дифференциацию правового регулирования этих отношений, обусловленную спецификой и особенностями отношений по наследственному правопреемству, выделяющими или отличающими в определенной степени наследственные отношения от иных гражданско-правовых отношений.

В числе таких особенностей, присущих сугубо наследственным правоотношениям и в определенной степени обособляющих их от материнских гражданско-правовых, можно назвать следующие:

* наследование может осуществляться как путем совершения сделки (наследование по завещанию), так и при отсутствии таковой либо в иных случаях, предусмотренных ГК РФ (наследование по закону);

12 ~

 

юридическим фактом, обусловливающим день откры
тия наследства, является смерть гражданина или объявле
ние его судом в установленном порядке умершим;

в состав наследства входит имущество наследодателя,
принадлежавшее ему именно на день открытия наследства,
что гарантирует наследодателю право распоряжения любым
своим имуществом при жизни по своему усмотрению;

наследниками наряду с гражданами, находящимися в
живых в день открытия наследства, могут быть также граж
дане, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся жи
выми после открытия наследства;

как правило, при совершении действий, являющихся
предпосылкой возникновения наследственных отношений (на
пример, при совершении завещания), а также при реализа
ции уже возникших наследственных отношений (например,
при принятии наследства) в качестве субъекта наследствен
ных правоотношений выступают не совместно две стороны
(два субъекта), а лишь одна сторона (субъект) наследствен
ных правоотношений: наследодатель либо наследник (наслед
ники).   В наследственных правоотношениях, как и в целом в
гражданско-правовых отношениях, присутствуют две сторо
ны (два субъекта) правоотношений, но характерно, что выс
тупают они отчлененно друг от друга. Так, при составлении
завещания в качестве субъекта наследственных правоотно
шений выступает лишь одна сторона — наследодатель (заве
щатель). Другая сторона выступает в этой стадии лишь услов
но в качестве потенциального наследника в последующем,
т. е. после открытия наследства. Но это совсем не означает,
что именно лица, названные наследниками в завещании, ста
нут таковыми после открытия наследства. Во-первых, ко дню
смерти завещателя может просто не быть имущества, нахо
дящегося в его собственности по самым различным причи
нам, например, собственник при жизни продал его, подарил,
утратил и т. п. Во-вторых, собственник вправе изменить, от
менить свое завещание, назначить новых наследников и т. п.
Всему этому корреспондируют положения, закрепленные в
нормах ст. 1118—1121, ИЗО и др. ГК РФ.

13


В то же время при открытии наследства наследодатель независимо от наличия завещания не выступает в качестве субъекта нсяедственных правоотношений, поскольку его уже нет в живых. В этой стадии в качестве субъекта наследственных правоотношений также выступает единственная сторона — наследник (наследники), т. е. физические или юридические лица, обладающие правом наследственного правопреемства.

Можно назвать и другие особенности, присущие наследственным правоотношениям и обособляющие их от гражданско-правовых отношений либо являющиеся проявлением дифференциации правового регулирования наследственных отношений от общего порядка регулирования гражданских отношений.

Наследование по завещанию и наследование по закону являются разновидностями реализации гражданами наследственных правоотношений. Следует отметить, что на данном этапе развития российского общества в отличие от недавнего времени приоритет в отношениях наследственного правопреемства отдается наследованию по завещанию. Это нашло юридическое подтверждение в ч. 2 ст. 1111 ГК РФ, закрепившей, что наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных ГК РФ.

Анализируя эти две разновидности реализации гражданами наследственных правоотношений, можно отметить весьма яркие особенности рассматриваемых правоотношений, возникающих при наследовавши по завещанию и по закону.

Наследование по завещанию — это распоряжение при жизни наследодателем своим имуществом по переходу его к другим лицам в порядке универсального правопреемства после смерти наследодателя.

Завещание является односторонней сделкой, совершенной наследодателем при жизни, но создающей права и обязанности только после открытия наследства, т. е. лосле смерти наследодателя. Таким образом, наследодатель выступает единственной стороной данной сделки, начиная с ее совершения

14 _.

 и до своей смерти. За этот период времени наследодатель имеет возможность неоднократно по своему желанию изменять содержание завещания, включая в него новых наследников и исключая прежних, изменять как содержание, так и доли наследуемого имущества и т. п. Возможно, что все иму-••,<( щество, включенное в завещание, наследник может при жизни продать, подарить, обменять и т. д., и может сложиться, что на день смерти гражданина-завещателя наследственного имущества вообще не будет в наличии, а стало быть, и не будет предмета наследования.

Своеобразен субъектный состав наследования по завещанию после открытия наследства. Очевидно, что поскольку наследство открывается со смертью гражданина, то наследодатель в этот период не может быть субъектом наследственных отношений, а стало быть, реализация волеизъявлений наследодателя, изложенных в завещании, происходит в соответствии с завещанием, но другими субъектами (нотариусом, судом, душеприказчиком и др.).

Таким образом, при наследовании по завещанию обязательны два этапа. Первый — с участием наследодателя при его жизни и, как правило, с участием нотариальных органов и иных лиц, участвующих при совершении завещания, и второй — без участия наследодателя (после его смерти), но с участием наследников, исполнителей завещания, отказопо-лучателей и других лиц.

Существуют определенные особенности в правовом регулировании наследственных правоотношений при наследовании по закону. При этой разновидности наследования возможен только один этап, начинающийся непосредственно с открытия наследства и порождающий правоотношения по наследственному правопреемству, основанные не на личном волеизъявлении наследодателя, а на требованиях норм действующего законодательства, в которых заложены принципы, потенциально приближенные к воле наследодателя и вытекающие из основных начал гражданского законодательства.

15


Глава 2. Общие положения о наследовании (ОЗО. 140.010)

2.1. Понятие наследования и наследства

Одним из институтов гражданского права, закрепляющих переход прав и обязанностей одного лица к другим лицам, является наследование. Существенным отличием наследования от иных институтов гражданского права, регулирующих переход прав и обязанностей, является то, что юридическим фактом, порождающим возникновение наследственных правоотношений, является факт смерти гражданина либо объявление судом гражданина умершим.

Законодатель в п. 1 ст. 1110 ГК РФ закрепляет, что при наследовании имущество умершего переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т. е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил настоящего Кодекса не следует иное. Анализируя эту норму закона, можно рассматривать ее прежде всего как правовую гарантию перехода всего принадлежавшего при жизни имущества наследодателя к другим лицам в соответствии с его волеизъявлением, а при отсутствии такового — в соответствии с законом.

С другой стороны, предназначение института наследования, обеспечивающего интересы наследодателя, не может быть оторванным от правовой защиты интересов наследников. В ряде случаев интересы наследников защищены законом независимо от выражения волеизъявления наследодателя, например право на обязательную долю в наследстве и др.

16 ~

 Раскрывая понятие универсального правопреемства, следует отметить, что в науке гражданского права оно рассматривается как общее правопреемство, влекущее за собой переход всех прав и обязанностей умершего, принадлежавших ему при жизни, одновременно в неизменном виде как единое целое одному или нескольким лицам.

Универсальному (общему) правопреемству в гражданском праве противопоставляется сингулярное (специальное) правопреемство, при котором правопреемник выступает преемником не всех, а лишь отдельных, строго ограниченных прав и обязанностей правопредшественника.

Давая в вышеуказанной статье ГК РФ понятие наследования как универсального правопреемства, законодатель вместе с тем делает оговорку: "если из правил настоящего Кодекса не следует иное". Это дает основания считать, что наследование может осуществляться посредством не только универсального, но и сингулярного правопреемства, а также сочетания того и другого, но лишь в случаях, вытекающих из норм ГК РФ. Примерами такого правопреемства может служить, в частности, завещание имущества с определенными обременениями: уступка требования, перевод долга и т. п.

Наследование можно рассматривать как разновидность гражданско-правовых отношений по переходу права собственности, когда имущество умершего собственника переходит к другим лицам в порядке гражданского правопреемства и регулируется ГК РФ и другими законами, а в случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами. При такой трактовке понятие наследования весьма близко к понятию наследственного права, определяемого как совокупность правовых норм, регулирующих отношения по правопреемству имущества умершего в соответствии с его волеизъявлением, выраженном в завещании, а при отсутствии такового — в соответствии с требованиями, установленными наследственно-правовыми нормами ГК РФ.

Открытие наследства — юридический факт, в силу которого у наследника возникает его субъективное право на при-

17


нятие наследства или отказ от него, право на раздел наследственного имущества, а также право на защиту своих прав и подтверждение законности приобретения имущества компетентными органами.

Вместе с тем понятия наследования и наследственного права можно рассматривать как часть и целое, отметив при этом, что наследование выступает как предмет подотрасли гражданского права — наследственного права.

В качестве предмета наследования выступает наследство, в состав которого входят все принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых не допускается ГК РФ или другими законами. Не входят в состав наследства личные неимущественные права и другие нематериальные блага.

Объекты наследования в первую очередь должны отвечать требованиям законности, в частности находиться в собственности наследодателя на законных основаниях и не быть выведенными из гражданского оборота. Имущество, приобретенное преступным путем либо принадлежащее наследодателю по иным основаниям, не допускаемым законом, по наследству переходить не может.

Если в наследственную массу входит недвижимое имущество, то это имущество и права на него должны быть зарегистрированы в установленном законом порядке.

Право наследования гарантируется прежде всего Конституцией РФ и раскрывается более детально в нормах наследственного права, из которых вытекает, что все граждане РФ имеют равные наследственные права независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, а также других обстоятельств.

18

 

 2.2. Источники наследственного права

Правовое регулирование отношений по наследованию имущества носит комплексный межотраслевой характер. С помощью норм конституционного, гражданского и иных отраслей права устанавливается возможность завещать и наследовать имущество. Поэтому законодательство о наследовании можно определить как систему правовых актов, которые регулируют отношения по наследованию (открытие наследства, защита, осуществление и оформление наследственных прав). В этом законодательстве преобладают нормы гражданского права. Однако нельзя не учитывать наличие норм земельного, финансового, семейного, процессуального и ряда других отраслей законодательства и права.

Конституция РФ относит гражданское законодательство к исключительному ведению Российской Федерации. Об этом свидетельствует также положение, закрепленное в ст. 3 ГК РФ. Из этого следует, что законодательство о наследовании в той части, в которой оно состоит из гражданско-правовых норм, относится к исключительному ведению Российской Федерации. Данные положения в полной мере справедливы по отношению к наследственному праву как подотрасли гражданского права.

В п. 2 ст. 1110 ГК РФ законодатель очерчивает круг источников наследственного права, указывая, что наследование регулируется настоящим Кодексом и другими законами, а в случаях, предусмотренных законом, — иными правовыми актами.

Раскрывая круг источников наследственного права, нельзя ограничиться только частью третьей ГК РФ, вступившей в действие 1 марта 2002 г., и Федеральным законом "О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации", а следует отметить, что прежде всего право наследования гарантировано ст. 35 Конституции РФ. Многие правовые нормы частей первой и второй ГК РФ прямо или косвенно относятся к регулированию отношений по наследованию. В частности, среди таковых можно назвать п. 2 ст. 78, п. 6 ст. 93, п. 4

19


ст. Ill, аба 2 п. 1 ст. 216, абз. 2 п. 2 ст. 218, аба 1 п. 2 ст. 256, ст. 265—267, п. 4 ст. 274, п. 3 ст. 572, ч. 2 п. 1 ст. 578, ст. 581, п. 5 ст. 582, п, 2 ст. 589, п. 2 ст. 617, ст. 700, 934, 979, 1026 и др.

Отдельные вопросы наследования регулируются нормами Семейного кодекса РФ (далее — СК РФ). В частности, в соответствии с п. 1 ст. 36 СК РФ имущество, полученное в порядке наследования одним из супругов, является его собственностью, а в соответствии с ч. 2 п. 3 ст. 60 СК РФ ребенок имеет право собственности на имущество, полученное им в порядке наследования.

Большое количество норм о наследовании содержится в законодательстве о нотариате и налогообложении. Многие вопросы наследования отражены в нормах законодательных актов, определяющих статус конкретных юридических лиц (например, в законах РФ "Об акционерных обществах"1, "Об обществах с ограниченной ответственностью"2, "О производственных кооперативах"3, "О потребительской кооперации"4, "О сельскохозяйственной кооперации"5, "О садоводческих, огородничэских и дачных некоммерческих объединениях граждан"8 и др.).

В частности, п. 5 ст. 13 Закона РФ "О потребительской кооперации" предусмотрено, что в случае смерти пайщика его наследники могут быть приняты в потребительское общество, если иное не предусмотрено уставом потребительского общества. В противном случае потребительское общество передает наследникам его паевой взнос и кооперативные выплаты в порядке, предусмотренном ст. 14 настоящего Закона. Пунктом 3 ст. 14 этого Закона определено, что наследникам умершего пайщика его паевой взнос и коопера-

1 СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 1; № 25. Ст. 393.

2 СЗ РФ. 1998. № 7. Ст. 785.

3 СЗ РФ. 1996. № 20. Ст. 2321.

4 Ведомости РФ. 1992. № 30. Ст. 1788; СЗ РФ. 1997. № 2.8. Ст. 3306.

5 СЗ РФ. 1995. № 50. Ст. 4870; 1997. № 10. Ст. 1120.

6 СЗ РФ. 1998. № 16. Ст. 1801.

20

 тивные выплаты передаются в порядке, предусмотренном уставом потребительского общества. Право участия в общих собраниях потребительского общества и другие права пайщиков указанным наследникам не передаются.

Во многих отраслях законодательства, например земельном, транспортном, о страховании и др., содержатся правовые нормы, относящиеся к наследованию. Зачастую такие нормы носят отсылочный (как правило, к гражданскому законодательству) характер.

Зачастую правовые нормы о наследовании содержатся не в законах, а в подзаконных нормативных актах, например в постановлениях Правительства, ведомственных нормативных актах, различного рода инструкциях и т. п. Следует иметь в виду, что регулирование отношений по наследованию подзаконными нормативными актами допустимо лишь в случаях, предусмотренных законом.

Например, в соответствии со ст. 51 Основ законодательства РФ о нотариате1 издан приказ Министерства юстиции РФ от 10 апреля 2002 г. № 99 "Об утверждении Форм реестров для регистрации нотариальных действий и удостовери-тельных надписей на сделках и свидетельствуемых документах", зарегистрированный в Минюсте России 18 апреля 2002 г., регистрационный № 3385. Формы документов, касающихся наследственных вопросов, приводятся в соответствующих параграфах настоящей работы.

2.3. Основания наследования

Законодатель, определяя основания наследования, указывает, что оно осуществляется по завещанию и по закону. В отличие от ГК РСФСР (1964 г.) часть третья ГК РФ поменяла их местами. Если в ГК РСФСР на первом месте указывалось наследование по закону, а наследование по завеща-

1 Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1993. № 10. Ст. 357.

21


нию находилось на втором месте, то теперь первое место заняло наследование по завещанию, а наследование по закону перешло на второе место. Соответственно этот порядок сказался и на структуре раздела V Кодекса, где гл. 62 "Наследование по завещанию" также опередила гл. 63 "Наследование по закону".

Такой порядок оснований наследования можно объяснить структурой ст. 1111 ГК РФ, ч. 2 которой закрепляет, что наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных настоящим Кодексом, тем самым отдавая приоритет наследованию по завещанию. К "иным случаям, установленным настоящим Кодексом" можно отнести, например, отказ наследника по завещанию от наследства в пользу наследников по закону; признание наследника по завещанию не имеющим права на наследство; признание завещания недействительным и др.

На практике может случиться, что наследодатель завещал часть имущества лицу, которое является наследником по закону. При этом оставшаяся вне завещательного распоряжения часть наследственного имущества подлежит распределению между наследниками по закону, включая того, который часть имущества получит по завещанию.

По своей сути наследование по завещанию можно рассматривать как сложный юридический состав, основными элементами которого являются завещание, исполненное завещателем при его жизни, и открытие наследства в связи со смертью завещателя.

В свою очередь, завещание можно рассматривать как одностороннюю сделку, основанную только на волеизъявлении завещателя, оформленном в порядке, установленном законом. При этом следует иметь в виду, что завещание может быть совершено только гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме. Никаких требований к дееспособности наследников, указанных в завещании, не предъявляется, как и не требуется их волеизъ-

22

 явления на содержание завещания, поскольку завещатель вправе по своему усмотрению отменить или изменить совершенное завещание.

Вместе с тем наследственное правоотношение возникает не с момента оформления завещания, а лишь после наступления смерти завещателя или его объявления судом умершим.

В отличие от наследования по завещанию наследование по закону не основано на волеизъявлении наследодателя, но направлено на восполнение такового в целях закрепления круга наследников по закону и защиты их интересов.

В любом случае предметом наследования (как по завещанию, так и по закону) является наследство, в состав которого входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается ГК РФ или другими законами. Не входят также в состав наследства личные неимущественные права и другие нематериальные блага.

Исходя из этого важно отметить, что при отсутствии наследства не может быть и наследования ни по завещанию, ни по закону. Например, гражданин в оформленном в установленном порядке завещании указал, что принадлежащую ему дачу он завещает своему сыну, а приватизированную квартиру дочери. Однако на момент открытия наследства выяснилось, что за год до смерти завещатель продал и дачу, и квартиру. Таким образом, вышеуказанное имущество на день открытия наследства не входит в его состав, а соответственно, и не может перейти к наследникам в порядке наследственного правопреемства.

Юридическим фактом, порождающим возникновение наследственных правоотношений, является открытие наслед-

23


стова, обусловленное смертью гражданина. Объявление судом гражданина умершим влечет за собой те же правовые последствия, что и смерть гражданина.

Моментом возникновения наследственных правоотношений является день смерти гражданина.

Констатация смерти человека на основании диагноза смерти мозга устанавливается комиссией врачей в соответствии с Инструкцией, утвержденной приказом Минздрава России от

20 декабря 2001 г. № 460, зарегистрированной в Минюсте
России 17 января 2002 г., регистрационный № 3170. Факт смер
ти, установленный вр'ачами, удостоверяется в свидетельстве
о смерти, выдаваемом органами загса.

При объявлении гражданина умершим днем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, а в случае, когда объявление умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, днем смерти признается день его предполагаемой гибели — день смерти, указанный в решении суда.

Граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно (коммориентами) и не наследуют друг после друга. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них.

Например, муж и жена, не имеющие общих детей, умерли в один и тот же день — 20 сентября 2002 г., один из них в 7 ч 30 мин на месте автокатастрофы, другой — в 22 ч 30 мин в больнице. Несмотря на то что один из супругов пережил другого на несколько часов, оба супруга считаются умершими одновременно (коммориентами) и не наследуют друг после друга. В этом случае к наследованию призываются наследники каждого из них.

Если бы смерть одного из супругов наступила не 20-го, а

21 сентября 2002 г., т. е. в разные дни, то их нельзя относить
к коммориентам, и переживший супруг может быть призван
к наследству после смерти другого.

24 ~.

 Вместе с тем законодатель в п. 1 ст. 1146 ГК РФ предусматривает, что доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 1142, п. 2 ст. 1143 и п. 2 ст. 1144 ГК РФ, и делится между ними поровну. В случаях, предусмотренных этими нормами, при наследовании по праву представления к наследникам первой очереди отнесены внуки наследодателя и их потомки; к наследникам второй очереди — дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя); к наследникам третьей очереди — двоюродные братья и сестры наследодателя.

Проиллюстрировать названные правовые нормы можно другим примером, когда в один день умирают мать и дочь. В этом случае дети умершей дочери призываются к наследованию ее имущества в общем порядке, а в отношении имущества бабушки наследуют между собой поровну долю своей матери по праву представления.

Не наследуют по праву наследования потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства либо в порядке п. 1 ст. 1117 ГК РФ признанного недостойным наследником. Кстати, потомок, потенциально претендующий на наследство в порядке представительства, может по завещанию наследодателя быть непосредственно лишен наследства или не иметь права наследовать как недостойный наследник.

Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя. В соответствии со ст. 20 ГК РФ местом жительства признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает. Свободное передвижение, выбор место жительства — конституционные права граждан РФ. Каждый дееспособный гражданин вправе по своему усмотрению выбирать место жительства.

В соответствии с ч. 2 ст. 20 ГК РФ местом жительства несовершеннолетних, не достигших 14 лет, или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей — родителей, усыновителей или опекунов.

25


Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет в соответствии со ст. 26 ГК РФ могут выбирать место жительства с письменного согласия своих законных представителей — родителей, усыновителей или попечителя. .

Зачастую, особенно с учетом сложившейся в стране ситуации, вызванной распадом Союза ССР, определение последнего места жительства наследодателя вызывает немалые сложности. Как правило, в таких случаях ориентируются на официальную регистрацию по месту жительства наследодателя. Однако не всегда место регистрации совпадает с фактическим местом жительства, а тем более с местом нахождения наследственного имущества. Поэтому законодатель в ч. 2 ст. 1115 ГК РФ устанавливает, что, если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или находится за ее пределами, местом бткрытия наследства в Российской Федерации признается место нахождения такого наследственного имущества. Если такое наследственное имущество находится в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящих в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной части недвижимого имущества, а при отсутствии недвижимого имущества — место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости.

Такая законодательная характеристика места открытия наследства позволяет правильно определить последнее место жительства наследодателя и в тех случаях, когда он является собственником жилой площади и иного имущества, расположенного и зарегистрированного в разных регионах страны.

2.4. Состав наследства

Согласно ст. 1112 ГК РФ в "состав наследства входят принадлежащие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности". Однако такую норму следует несколько уточ-

26 _

 нить. Дело в том, что в данном случае можно сделать вывод, что состав наследства ограничевается принадлежащим наследователю на день открытия наследства имуществом. Но если обратить внимание на Закон об авторском праве и смежных правах, Патентный закон, то из анализа этих нормативных документов следует, что исключительные права являются правами имущественными и, следовательно, переходит по наследству.

Вместе с тем ч. 3 ст. 1112 ГК РФ исключает из состава наследства личные неимущественные права и другие нематериальные блага. В большестве случаев не стоит оспаривать факт неотделимости некоторых неимущественных прав от их носителя (например, право авторства). Однако можно согласиться с мнением А. П. Сергеева, что далеко не все личные неимущественные права со смертью их носителя перестают существовать. Например, наследники после смерти наследодателя обнаружили в его архиве рукопись, которая ранее не была опубликована, и представили ее к опубликованию. Какие же права при этом они осуществляют: имущественные или также и личные неимущественные? Видимо, и те и другие, поскольку, с одной стороны, наследники разрешают обнародовать произведение путем его опубликования, а с другой — осуществляют право на использование произведения с целью извлечения прибыли. Из этого следует, что не стоит ограничивать наследство одним лишь имуществом и необходимо оговорить в ст. 1112 ГК РФ, что в состав наследства входят также принадлежащие наследователю неимущественные права и иные нематериальные блага1.

Если советское законодательство ограничивало количество и. размеры объектов, находящихся в собственности граждан, то с началом экономических преобразований гражданам предоставлено право иметь в собственности любое имущество, количество и стоимость которого не ограничивается.

1 См. подробнее: Сергеев А. П., Толстой Ю. К. Гражданское право: Учебник. Ч. 3. М.: Проспект, 1998. С. 496.

27


Теперь в состав наследства могут входить ценные бумаги, сложные имущественные комплексы, здания, сооружения и т. д. Новыми для российского законодательства являются положения, закрепленные в ст. 1178 ГК, о переходе по наследству такого особого имущественного комплекса, как предприятие.

Принадлежащий наследодателю на праве собственности земельный участок или право пожизненного наследуемого владения земельным участком входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях. При этом по наследству переходят также находящийся в границах этого участка поверхностный слой (почвенный), замкнутые водоемы, лес и растения. Особенности раздела земельного участка предусмотрены ст. 1182 ГК РФ.

В состав наследства (входят также исключительные права на объекты интеллектуальной собственности (ОИС). Порядок и особенности наследования ОИС регулируются специальными законами (Патентный закон, Закон об авторском праве и смежных правах).

Согласно ст. 1184 ГК РФ в состав наследства входит имущество, предоставленое наследователю государством или муниципальным образованием на льготных условиях, и наследуется на общих основаниях. В первую очередь это касается инвалидов Великой Отечественной войны (Федеральный закон от 12 января 1995 г. № 5 "О ветеранах") и лиц, прирав-неных к ним. Такое имущество предоставляется, как правило, в виде автомобилей с ручным управлением, инвалидных колясок и т. д.

В состав наследственного имущества не входят те права и обязанности, которые являются имущественными, но носят сугубо личный характер. Это алиментные права и обязанности, право на членство в кооперативной организации и др. Однако если гражданин выплатит пай полностью, то возникает и право собствености. В этом случае возникает и право наследования. Порядок наследования приватизированных квартир регулируется Законом РФ от 4 июля 1991 г. "О при-

28 _

 ватизации жилищных фондов в Российской Федерации" и п. 4 ст. 218 ГК РФ.

В состав наследственного имущества не входит право на возмещение вреда, причиненного здоровью наследодателя.

Целесообразно отметить, что в состав наследства не входят некоторые виды денежных выплат. Право на получение подлежавших выплате наследодателю, но не полученных им при жизни по какой-либо причине сумм заработной платы и приравненных к ней платежей, пенсий, пособий по социальному страхованию, иных пособий, алиментов, платежей в возмещение вреда для жизни или здоровья принадлежит проживавшим совместно с умершим членам его семьи, а также его нетрудоспособным иждивенцам независимо от того, проживали они совместно с умершим или нет. При отсутствии таких лиц неполученные суммы включаются в состав наследства и наследуются на общих основаниях в соответствии с ГК РФ (ст. 1183).

Не могут являться объектами наследования самовольно возведенные строения. Согласно ст. 222 ГК РФ самовольной постройкой является жилой дом, другое строение, сооружение или иное недвижимое имущество, созданное на земельном участке, не отведенном для этих целей в порядке, установленном законом, либо созданное без получения на это необходимых разрешений или с существенным нарушением строительных норм и прав. Таким образом, самовольно возведенное строение не может быть и объектом наследования. В этом случае нотариусы не могут выдавать свидетельство о праве на наследство таких строений. По той же причине не должны указываться в свидетельстве о праве на наследство и самовольно построенные дополнительные строения (гаражи, бани и т. д.).

Не входят в состав наследства и государственные награды, которых был удостоен наследодатель и на которые распространяется законодательство о государственных наградах Российской Федерации. Государственные награды, на которые не распространяется это законодательство, а также

29


почетные, памятные и иные знаки, в том числе награды и знаки в составе коллекций, входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях в соответствии с ГК РФ.

Определенными особенностями обладает переход по наследству права на компенсацию морального вреда. Важно отметить, что право на компенсацию морального вреда возникает только после вступления в силу решения суда. Если потерпевший не обратился в суд до своей смерти, то право на компенсацию морального вреда в состав наследства входить уже не будет, и наследники реализовать это право уже не смогут. Если причинитель вреда и потерпевший придут к добровольному соглашению о компенсации морального вреда, то с момента заключения такого соглашения такое право входит в состав наследства.

2.5. Наследодатели и наследники

Наследодателем может быть только физическое лицо, с открытием наследства которого осуществляется наследственное правопреемство. Ни государство с его субъектами, ни юридические лица или любые другие социальные образования наследодателями быть не могут.

Важно отметить, что содержание наследственных правоотношений, возникающих при наследовании как по завещанию, так и по закону, не зависит от дееспособности наследодателя ко дню открытия наследства. Важно, чтобы при наследовании по завещанию в момент его совершения наследодатель был дееспособен.

Также отметим такую особенность, что при наследовании по завещанию дееспособный гражданин субъектом наследственных правоотношений может выступать при жизни в качестве наследодателя при составлении, изменении, отмене своего завещательного распоряжения, поскольку в момент смерти его правоспособность прекращается, а, стало быть, при открытии наследства он субъектом рассматриваемых отношений уже не является. В этих случаях в качестве субъектов наследственных правоотношений могут вступать наследники, отказополучате-

30 —

 ли, нотариусы, органы опеки и попечительства, лица, имею-щие право  совершения нотариальных действий, и др.

При наследовании по закону, т. е. в случаях, когда наследодатель при жизни не оставил никакого завещательного распоряжения, он не может считаться субъектом наследственных правоотношений ни при жизни, ни тем более после смерти. Таким образом, можно сделать вывод, что при наследовании по закону, а точнее, при отсутствии завещательного распоряжения наследодателя последний не может рассматриваться субъектом наследственных правоотношений ни при жизни, ни после открытия наследства.

Под наследниками в широком смысле этого понятия следует понимать субъектов наследственного правопреемства, к которым переходит или может переходить наследственное имущество умершего как по завещанию, так и по закону. Однако очевидно, что для приобретения наследства наследник должен его принять, после чего он становится таковым в полном смысле этого значения.

Наряду с этим законодатель в п. 1 ст. 1157 ГК РФ закрепляет право лица (которого называет именно наследником) отказаться от наследства в пользу других лиц или без указания лиц, в пользу которых он отказывается от наследственного имущества. В ч. 3 этой же статьи законодатель констатирует, что отказ от наследства не может быть впоследствии изменен или взят обратно. Приведенная трактовка данной правовой нормы может быть истолкована именно так, что после отказа наследника от наследства он таковым уже не является и вновь считаться наследником не может.

В ст. 1116 ГК РФ законодатель перечисляет лиц, которые могут призываться к наследованию, по вполне понятным причинам не применяя к ним термин наследники. К числу лиц, призываемых к наследованию, отнесены граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. К наследованию могут призываться указанные в завещании юридические лица, существующие на день открытия наследства.

31


К наследованию по завещанию могут призываться Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации. Кроме того, Российская Федерация может призываться к наследованию по закону при наследовании выморочного имущества умершего.

Вышеизложенное можно выразить в следующей схеме.

 Наследниками также могут быть государственные, общественные и религиозные организации и объединения, а также другие юридические лица.

Согласно ст. 1151 ГК РФ наследственное имущество по праву наследования переходит к государству, если:

  1.  отсутствуют наследники как по закону из числа лиц,
    указанных в ст. 1142—1148 ГК РФ, так и по завещанию;
  2.  никто из наследников не имеет права наследовать или
    отстранен от наследования по ст. 1117 ГК РФ как "недостой
    ный наследник";
  3.  никто из них не принял наследства;
  4.  все наследники отказались от наследства и при этом
    никто не указал, что отказывается в пользу другого наслед
    ника (ст. 1158 ГКРФ).

В случае, если кто-нибудь из наследников отказался от наследства в пользу государства, к государству переходит причитавшаяся этому наследнику доля наследственного имущества, а если при отсутствии наследников по закону завещана только часть имущества наследодателя, остальная часть переходит к государству. При этом государству не нужно осуществлять никаких действий, направленных на принятие наследства. После признания имущества перешедшим по праву наследования к государству нотариус направляет соответствующему финансовому органу опись этого имущества и свидетельство о праве государства на наследство.

2.6. Основания лишения права на наследство

Свобода волеизъявления наследодателя при составлении завещания предоставляет ему возможность самостоятельно ограничить допущение к наследованию конкретных лиц. Однако законодатель в качестве дополнительной гарантии недопущения перехода наследства к наследникам, не заслуживающим этого в связи с отсутствием естественного волеизъявления на это наследодателя, определяет круг недостойных наследников, которые не имеют права наследовать ни по закону, ни по завещанию. К числу таковых, согласно ст. 1117 ГК РФ, относятся

33


граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали, пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. Однако граждане, которым наследодатель после утраты ими права наследования завещал имущество, вправе наследовать это имущество. Данное правило подчеркивает приоритет волеизъявления наследодателя даже в тех случаях, когда кто-либо из наследников в судебном порядке признан недостойным наследником, но, несмотря на это, наследодатель считает необходимым или целесообразным завещать определенное имущество именно данному лицу.

Правила ч. 1 ст. 1117 ГК РФ действуют только в отношении лиц, совершивших указанные в законе действия умышленно. Если эти обстоятельства будут подтверждены в судебном порядке, то лицо, совершившее их, должно быть отстранено от наследования как недостойный наследник. Причем противоправные действия могут быть не связаны с ускорением открытия наследства, а вызваны какими-либо другими причинами (из чувства ревности, зависти, мести и т. д.).

Если противоправные действия были совершены по неосторожности, то это не является основанием для признания лица, совершившего их, не имеющим права наследовать. Например, на спортивном стрельбище сын, нарушив правила проведения стрельб и меры безопасности при обращении с оружием, неосторожным выстрелом убил отца. В этом случае он не может быть отстранен от наследства как недостойный.

Также ст. 1117 ГК РФ предусматривает случай, когда завещатель уже после покушения на его жизнь составил завещание в пользу покушавшегося, т. е. простил его. В этом случае лицо, в пользу которого составлено завещание, от наследства не отстраняется, но наследовать может только по завещанию. Если же завещатель в момент совершения

34 _.

 I завещания не знал о покушении на его жизнь и эти обстоятельства стали известны только после открытия наследства, то по заявлению заинтересованных лиц суд должен устранить такого наследника как недостойного.

Не могут быть наследниками по закону родители после |   детей, в отношении которых они были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства.

/ По требованию заинтересованного лица судом отстраняются от наследования по закону граждане, злостно уклонявшиеся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя.

Указанные правила о недостойных наследниках распространяются также на наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве.

Названные в ст. 1117 ГК РФ обстоятельства должны быть подтверждены судебным решением. Поэтому неправомерно утверждение некоторых авторов о том, что недостойность наследника может быть уствновлена не только приговором суда, но и постановлением прокурорско-следственных органов о прекращении дела в связи со смертью1. В этом состоит противоречие с ч. 1 ст. 22 ГК РФ, в которой говорится, что ограничение правоспособности возможно только в случаях и порядке, установленных законом. Что же касается ограничения правоспособности в наследственных отношениях (признание гражданина недостойным наследником), то законом (ст. 1117 ГК РФ) предусмотрен только один порядок ограничения — судебный. Следовательно, постановление прокурорско-следственных органов о прекращении дела в связи со смертью лица само по себе не может послужить основанием для. признания гражданина недостойным наследником (что исключает возможность наследственной трансмиссии). Только судебное решение служит основанием для ограничения наследственной правоспособности.

1 См.: Никитюк П. С. Наследственное право и наследственный процесс: Проблемы теории и практики. Кишинев, 1973. С. 54.

35


граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали, пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. Однако граждане, которым наследодатель после утраты ими права наследования завещал имущество, вправе наследовать это имущество. Данное правило подчеркивает приоритет волеизъявления наследодателя даже в тех случаях, когда кто-либо из наследников в судебном порядке признан недостойным наследником, но, несмотря на это, наследодатель считает необходимым или целесообразным завещать определенное имущество именно данному лицу.

Правила ч. 1 ст. 1117 ГК РФ действуют только в отношении лиц, совершивших указанные в законе действия умышленно. Если эти обстоятельства будут подтверждены в судебном порядке, то лицо, совершившее их, должно быть отстранено от наследования как недостойный наследник. Причем противоправные действия могут быть не связаны с ускорением открытия наследства, а вызваны какими-либо другими причинами (из чувства ревности, зависти, мести и т. д.).

Если противоправные действия были совершены по неосторожности, то это не является основанием для признания лица, совершившего их, не имеющим права наследовать. Например, на спортивном стрельбище сын, нарушив правила проведения стрельб и меры безопасности при обращении с оружием, неосторожным выстрелом убил отца. В этом случае он не может быть отстранен от наследства как недостойный.

Также ст. 1117 ГК РФ предусматривает случай, когда завещатель уже после покушения на его жизнь составил завещание в пользу покушавшегося, т. е. простил его. В этом случае лицо, в пользу которого составлено завещание, от наследства не отстраняется, но наследовать может только по завещанию. Если же завещатель в момент совершения

34 -~

 завещания не знал о покушении на его жизнь и эти обстоятельства стали известны только после открытия наследства, то по заявлению заинтересованных лиц суд должен устранить такого наследника как недостойного.

Не могут быть наследниками по закону родители после детей, в отношении которых они были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства.

По требованию заинтересованного лица судом отстраняются от наследования по закону граждане, злостно уклонявшиеся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя.

Указанные правила о недостойных наследниках распространяются также на наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве.

Названные в ст. 1117 ГК РФ обстоятельства должны быть подтверждены судебным решением. Поэтому неправомерно утверждение некоторых авторов о том, что недостойность наследника может быть уствновлена не только приговором суда, но и постановлением прокурорско-следственных органов о прекращении дела в связи со смертью1. В этом состоит противоречие с ч. 1 ст. 22 ГК РФ, в которой говорится, что ограничение правоспособности возможно только в случаях и порядке, установленных законом. Что же касается ограничения правоспособности в наследственных отношениях (признание гражданина недостойным наследником), то законом (ст. 1117 ГК РФ) предусмотрен только один порядок ограничения — судебный. Следовательно, постановление прокурорско-следственных органов о прекращении дела в связи со смертью лица само по себе не может послужить основанием для признания гражданина недостойным наследником (что исключает возможность наследственной трансмиссии). Только судебное решение служит основанием для ограничения наследственной правоспособности.

1 См.: Никитюк П. С. Наследственное право и наследственный процесс: Проблемы теории и практики. Кишинев, 1973. С. 54.

35


Надо помнить, что противозаконные деяния, а также обстоятельства, являющиеся основанием к устранению от наследования, должны быть подтверждены:

* совершение деяний, преследуемых в уголовном поряд
ке, — решением суда;

4 лишение родительских прав — ранее состоявшимся об этом решением суда;

* злостное уклонение от исполнения обязанностей по со
держанию наследодателя — приговором суда либо материа
лами гражданского дела о взыскании алиментов или други
ми доказательствами, подтверждающими злостный характер
уклонения от исполнения обязанностей по содержанию на
следодателя
1.

Гражданин может быть исключен из состава наследников самим нотариусом при выдаче свидетельства о праве на наследство другим наследникам, если для этого есть неопровержимые основания и отсутствует спор о наследстве.

В п. 3 и 5 ст. 1117 ГК РФ решается также вопрос о судьбе наследственного имущества в случае фактического получения его недостойным наследником. Поскольку получение недостойным наследником наследства не имеет достаточного правового основания, оно считается неосновательным обогащением и должно быть возвращено по правилам гл. 60 ГК РФ. Кредитором по обязательству из неосновательного обогащения является тот из наследников, который имеет право быть призванным к наследству. Имущество в этом случае должно быть возвращено действительному наследнику в натуре. А если это невозможно, то возмещается стоимость этого имущества на момент получения его недостойным наследником. В случае, когда предметом завещательного отказа было выполнение определенной работы для недостойного отказо-получателя или оказание ему определенной услуги, последний обязан возместить наследнику, исполнившему завещательный отказ, стоимость выполненной для него работы или оказанной услуги.

1 См.: Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 1 июля 1966 г. "О судебной практике по делам о наследовании", п. 10.

36 _

 Глава 3. Наследование по завещанию (030.140.020)

3.1. Содержание, свобода и тайна завещания

В соответствии со ст. 218 ГК РФ, определяющей основания приобретения права собственности, установлено, что право собственности на имущество, которое имеет собственник, может быть приобретено другим лицом на основании договора купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении этого имущества. В случае смерти гражданина право собственности на принадлежавшее ему имущество переходит по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законом.

Как правило, исходя из содержания вышеизложенной нормы ГК РФ, переход права собственности осуществляется на основании двусторонних (или многосторонних) сделок, совершаемых сторонами этих сделок в установленном законом порядке. Важным элементом таких сделок является то, что на достижение соответствующих правовых последствий должно быть направлено волеизъявление сторон, участвующих в совершении сделки.

Совершение завещания может быть осуществлено только лично гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме. Не допускается совершение завещания через представителя.

Отличительной чертой завещания является прежде всего то, что завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности лишь после открытия наследства, что может быть обусловлено смертью гражданина либо объявлением судом этого гражданина умершим.

37


Сравнивая завещание с другими сделками, следствием которых является передача собственником другим лицам имущества в собственность, например с договором дарения, можно отметить следующее.

Включенное завещателем в завещание имущество как на момент составления завещания, так и на момент смерти завещателя может не находиться в его собственности по самым разным причинам. Во-первых, завещатель вправе включать в завещание имущество, которое он не имеет в собственности на момент составления завещания, а надеется приобрести его впоследствии при жизни. Кроме того, даже при включении в завещание имущества, находящегося в собственности завещателя, он вправе при жизни распорядиться этим имуществом по своему усмотрению: продать, обменять, подарить и т. п. Могут быть и иные причины, по которым имущество выбыло из собственности завещателя, например утрата, пожар, кража и др.

Зачастую в завещании может иметь место весьма распространенная формулировка: "все мое имущество, находящееся в моей собственности на момент смерти", не перечисляя и не детализируя этой собственности. В этих случаях в соответствии с волеизъявлением завещателя имеющееся в его собственности имущество будет входить в состав наследства.

Вместе с тем законодатель с целью отграничить завещание, например, от договора дарения в ст. 572 ГК РФ указывает, что обещание подарить все свое имущество или часть всего своего имущества без указания на конкретный предмет дарения в виде вещи, права или освобождения от обязанности ничтожно.

В п. 3 этой же статьи законодатель однозначно указывает, что договор, предусматривающий передачу дара одаряемому после смерти дарителя, ничтожен и к такого рода дарению применяются правила гражданского законодательства о наследовании.

Завещание носит сугубо индивидуальный характер. В нем могут содержаться распоряжения только одного гражданина. Совершение завещания двумя или более гражданами не

38 _

 допускается. Даже если сособственниками того или иного имущества являются супруги, завещания в соответствии с принципами свободы завещания должны совершаться ими раздельно в части распоряжения имуществом, принадлежащим каждому из них. Эти принципы в соответствии со ст. 1119 ГК РФ заключаются в том, что завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, как и любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а также включить в завещание любые распоряжения, предусмотренные нормами ГК РФ о наследовании, отменить или изменить ранее совершенное завещание. Принцип свободы завещания находит свое выражение также в норме ст. ИЗО ГК РФ, закрепляющей за завещателем его право отменить или изменить составленное им завещание в любое время после его совершения, не указывая при этом причины своего нового волеизъявления. При отмене или изменении завещания от завещателя не требуется чьего-либо согласия на это, в том числе лиц, назначенных наследниками в ранее составленном завещании.


Законодатель ограничивает свободу завещания правилами об обязательной доле в наследстве, право на которую имеет определенный круг наследников, перечисленный в ст. 1149 ГК РФ, о чем более подробно будет рассказано ниже.

Принцип свободы завещания находит свое отражение и конкретизацию в ст. 1121 ГК РФ, в соответствии с которой завещатель не ограничен кругом лиц, в пользу которых совершается завещание, и имеет право совершить завещание в пользу как одного, так и нескольких лиц, независимо от того, входят ли эти лица в круг наследников по закону или нет.

Завещатель свободен не только в выборе конкретного имущества, включаемого в завещание, в том числе не только наличного, но и того, которое он может приобрести в будущем, айв распоряжении в целом всем своим имуществом или какой-либо его частью. При этом завещатель вправе выразить свою волю как в одном, так и в нескольких завещаниях, независимо от того, совершены ли они одновременно или в разное время.

В тех случаях, когда завещатель распоряжается только частью своего имущества, та часть имущества, которая осталась вне завещания, наследуется в порядке, установленном для наследования по закону.

Наряду с этим завещатель наделен правом подназначения наследника в завещании, именуемым в юридической литературе субституцией. Такое право возникает у завещателя, если назначенный в завещании наследник или наследник по закону:

умрет до открытия наследства, либо одновременно с
завещателем, либо после открытия наследства, не успев его
принять;

не примет наследство или откажется от него;

не будет иметь права наследовать или будет отстранен
от наследования как недостойный.

Принцип свободы завещания реализуется также в праве завещателя распределить завещанное имущество между дву-

40

 мя и более наследниками. При этом в завещании могут быть указаны конкретные доли наследников. В тех случаях, когда завещателем не указано, какие входящие в состав наследства вещи или права кому из наследников предназначаются, считается, что имущество завещано наследникам в равных долях.

Нередко среди наследуемого двумя или несколькими наследниками имущества встречаются неделимые вещи, т. е. вещи, раздел которых в натуре невозможен без изменения их назначения. Законодатель в ст. 133 ГК РФ устанавливает, что особенности выдела доли в праве собственности на неделимую вещь определяются правилами ст. 252, 258 Кодекса.

В п. 2 ст. 1122 ГК РФ подчеркнуто, что указание в завещании на части неделимой вещи, предназначенные каждому из наследников в натуре, не влечет за собой недействительность завещания. Такая вещь считается завещанной в долях, соответствующих стоимости этих частей. Порядок пользования наследниками этой неделимой вещью устанавливается в соответствии с предназначенными им в завещании частями этой вещи. В свидетельстве о праве на наследство в отношении неделимой вещи, завещанной по частям в натуре, доли наследников и порядок пользования такой вещью при согласии наследников указываются в соответствии с приведенной статьей. При возникновении спора между наследниками их доли и порядок пользования неделимой вещью определяются судом.

Подчеркивая принцип свободы завещания, закрепленный в п. 2 ст. 1119 ГК РФ о том, что завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, об изменении или отмене завещания, законодатель устанавливает правовые гарантии охраны защиты интересов завещателя, закрепляя тайну завещания путем установления запрета разглашения сведений, касающихся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены лицами, допущенными законом к участию в составлении и удостоверении завещания. Так, в соответствии со ст. 1123 ГК РФ нотариус, другое

41


удостоверяющее завещание лицо, переводчик, исполнитель завещания, свидетели, а также гражданин, подписывающий завещание вместо завещателя, не вправе до открытия наследства разглашать вышеперечисленные сведения.

В случае нарушения тайны завещания лицами, перечисленными в ст. 1123 ГК РФ, завещатель вправе потребовать от виновных лиц возмещения морального и материального вреда, а также воспользоваться правом требования применения к соответствующим лицам установленных законом мер административной и иной ответственности. Например, к адвокату и частному нотариусу могут быть применены соответствующие меры, предусмотренные законодательством, вплоть до исключения из адвокатской или, соответственно, нотариальной палаты.

Следует отметить, что принцип свободы завещания ограничивается Законом РФ от 15 апреля 1998 г. "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан". В силу ст. 30 Закона садовые, огородные и дачные земельные участки, находящиеся в собственности граждан, наследуются как по закону, так и по завещанию. Если указанные участки предоставлены гражданам на праве пожизненного наследуемого владения, то они могут наследоваться только по закону.

3.2. Понятие, форма и порядок совершения завещания

При ознакомлении с частью третьей ГК РФ нельзя не обратить внимание, что основания призвания к наследованию в отличие от ранее действовавшего законодательства поменялись местами: вслед за общими положениями на первом месте идет наследование по завещанию и на втором — наследование по закону. Такие изменения в структуре самого закона связаны с переходом к рыночным отношениям, возникновением частной собственности и снятием ограничения

42

 

 по ее распоряжению самим владельцем. В этом состоит один из основных принципов наследственного права — свобода завещания, которая может быть ограничена только правилами, прямо предусмотренными законом.

Закон предоставляет право завещателю по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а также включить в завещание иные распоряжения, предусмотренные правилами ГК РФ о наследовании, отменить или изменить совершенное завещание (ст. 1119 ГК РФ).

Под наследованием по завещанию понимается переход прав и обязанностей умершего к лицам, указанным им самим в совершенном при жизни распоряжении о судьбе его имущества на случай смерти.

Завещание — это личное распоряжение гражданина, сделанное в установленной законом форме, о передаче после своей смерти принадлежащих ему имущественных и неимущественных прав другим лицам. Распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания.

Термин "завещание" употребляется в двух значениях:

  1.  документ, в котором выражена воля завещателя;
  2.  акт выражения воли завещателя. В этом значении оно
    представляет собой сделку, т. е. действие гражданина, име
    ющее правовые последствия.

При составлении завещания воля наследодателя должна формироваться свободно, т. е. должно быть составлено с "пороком воли", при совершении заинтересованными лицами противоправных действий, направленных против наследодателя или кого-либо из его родственников (обман, угрозы и т. д.), с целью завладеть наследственным имуществом. Они могут иметь место как до, так и после составления завещания, как до так и после открытия наследства. Причем если противоправные действия имели место после смерти наследовате-

43


ля, то в даном случае они направлены уже не на ограничение его свободы завещания, а против осуществления его последней воли, выраженной в завещании.

Новый закон помимо нотариально удостоверенных завещаний и завещаний, приравненных к ним, вводит две новые формы — это "закрытое завещание" и "завещание в чрезвычайных обстоятельствах". Прежде чем рассмотреть особенности таких завещаний, рассмотрим основные черты, характеризующие завещание в целом.

  1.  Завещание является правовым актом, в котором выра
    жена воля только одного лица — потенциального наследода
    теля, именуемого завещателем. Это односторонняя сделка.
    О совершенном завещании завещатель вправе поставить в из
    вестность заинтересованных лиц и вручить им само завеща
    ние.
  2.  Недопустимо совершение завещания от имени заве
    щателя его поверенным, а также включение в одно заве
    щание распоряжений нескольких лиц на случай смерти. В
    частности, недействительны совместные завещания, по
    которым два или более граждан завещают кому-либо свое
    имущество.
  3.  Основное правовое действие завещания    наступает с
    момента смерти завещателя или со дня вступления в закон
    ную силу решения суда об объявлении его умершим.
  4.  Завещание является распоряжением на случай смер
    ти, поэтому при жизни завещателя не создает для лиц, на
    значенных наследниками, никаких прав и обязанностей. В си
    лу этого завещания характеризуется свойством отменимос-
    ти. Завещатель вправе отменить или изменить составленное
    им завещание в любое время после его совершения, не
    указывая при этом причины его отмены или изменения (ст.
    ИЗО ГК РФ).
  5.  Важным свойством является тайна завещания. Завеща
    тель сам решает, ознакомить ли заинтересованных лиц с за
    вещанием или нет. До смерти завещателя никто из лиц, при-

44 "~

 частных к составлению и удостоверению завещания, не вправе разгласить его содержание.

6. Завещание является распоряжением о судьбе прав и
обязанностей наследодателя, которые могут переходить по
наследованию, и о правах и обязанностях, которые могут
возникнуть на основании завещания. В нем могут содержать
ся и распоряжения о правах, которыми наследодатель в мо
мент составления завещания не обладал, или о правах, ко
торые не могли перейти к наследникам в случае открытия
наследства сразу после составления завещания.

Важно знать, что завещать можно только свое имущество. Однако это не означает, что уже при удостоверении завещания нотариус вправе потребовать документы, подтверждающие право собственности завещателя на ту или иную вещь. Действительность завещания в этой части определяется только на момент открытия наследства. Например, гражданин просит оформить завещание на имущество, которое он собрался купить в будущем (например, квартиру или гараж).

7. Действующее законодательство допускает только пись
менную форму завещания с указанием места и времени его
составления, собственноручно подписанного завещателем и
нотариально удостоверенного,  за исключением случая
состарления завещания в "чрезвычайных обстоятельствах".

Значимость завещания как важного юридического акта, выражающего волеизъявление завещателя по распоряжению своим имуществом на случай смерти, немаловажна как для самого завещателя и непосредственных наследников, так и для общества в целом. Поэтому законодателем четко определены общие правила, касающиеся формы и порядка совершения завещания, закрепленные в ст. 1124, других статьях ГК РФ и некоторых подзаконных актах.

Так, в частности, в соответствии с нормами ГК РФ завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом. Наиболее часто завещание пишется лично завещателем и удостоверяется нотариусом. В этом слу-

45


чае нотариусом исполняется удостоверительная надпись по форме № 27 * следующего содержания:

Город (село, поселок, район, край, область, республика).

Дата (число, месяц, год прописью) года.

Настоящее завещание удостоверено мной, (фамилия, имя, отчество), нотариусом (наименование государственной нотариальной конторы, или нотариального округа).

Завещание полностью прочитано гр. (фамилия, имя, отчество завещателя) до подписания и собственноручно им подписано в моем присутствии. Личность завещателя установлена, дееспособность его проверена.

Содержание статьи 1149 Гражданского кодекса Российской Федерации разъяснено.

Зарегистрировано в реестре за №

Взыскано госпошлины (по тарифу)

Печать Нотариус Подпись

В ряде случаев, предусмотренных ГК РФ, удостоверение завещания допускается и иными (кроме нотариуса) лицами. Однако п. 7 ст. 1125 ГК РФ определено, что в случае, когда право совершения нотариальных действий предоставлено законом должностным лицам органов местного самоуправления и должностным лицам консульских учреждений Российской Федерации, завещание может быть удостоверено вместо нотариуса соответствующим должностным лицом, но с соблюдением правил ГК РФ о форме завещания, порядке его нотариального удостоверения и тайне завещания.

Несоблюдение установленных ГК РФ правил о письменной форме завещания и его удостоверении влечет за собой недействительность завещания.

Составление завещания в простой письменной форме допускается только в виде исключения в случаях нахождения

1 Приложение к приказу Минюста России от 10 апреля 2002 г. № 99 // Российская газета. 2002. 24 апр.

47


гражданина в положении, явно угрожающем его жизни, и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств в случае отсутствия возможности совершить завещание в общем порядке. В таких случаях волеизъявление гражданина в простой письменной форме признается его завещанием, если завещатель в присутствии двух свидетелей собственноручно написал и подписал документ, из которого следует, что он представляет собой завещание.

Вместе с тем завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах, утрачивает силу, если завещатель в течение месяца после прекращения этих обстоятельств не воспользуется возможностью совершить завещание в какой-либо иной форме, предусмотренной ст. 1124—1128 ГК РФ.

Завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах, подлежит исполнению только при условии подтверждения судом по требованию заинтересованных лиц факта совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах. Указанное требование должно быть заявлено до истечения срока, установленного для принятия наследства.

Нотариально удостоверенное завещание должно быть написано завещателем или записано с его слов нотариусом. При этом могут быть использованы технические средства (электронно-вычислительная машина, пишущая машинка и др.). При записи завещания нотариусом со слов завещателя до его подписания оно должно быть полностью прочитано завещателем в присутствии нотариуса.

На завещании, записанном нотариусом со слов завещателя, нотариусом производится удостоверительная надпись по форме № 231.

Город (село, поселок, район, край, область, республика).

Дата (число, месяц, год прописью) года.

Настоящее завещание удостоверено мной, (фамилия, имя, отчество), нотариусом (наименование государственной нотариальной конторы или нотариального округа).

 Завещание записано мной со слов (Ф.И.О. завещателя). Завещание полностью прочитано до подписания и собственноручно им подписано в моем присутствии.

Личность завещателя установлена, дееспособность его проверена.

Содержание статьи 1149 Гражданского кодекса Российской Федерации разъяснено мной завещателю.

Зарегистрировано в реестре за №

Взыскано госпошлины (по тарифу)

Печать Нотариус Подпись

Если завещатель не может лично прочитать завещание, нотариус оглашает его текст, о чем на завещании делается соответствующая надпись по форме №24' с указанием причин, по которым завещатель не смог лично прочитать завещание. Завещание собственноручно подписывается завещателем.

Город (село, поселок, район, край, область, республика).

Дата (число, месяц, год прописью) года.

Настоящее завещание удостоверено мной, (фамилия, имя, отчество), нотариусом (наименование государственной нотариальной конторы или нотариального округа).

Завещание записано мной со слов (Ф.И.О. завещателя).

Ввиду того, что (Ф.И.О. завещателя) (указывается причина, по которой завещатель не может прочитать завещание) не может лично прочитать завещание, его текст оглашен мной для него.

Завещание собственноручно подписано завещателем в моем присутствии.

Личность завещателя установлена, дееспособность его проверена.

Содержание статьи 1149 Гражданского кодекса Российской Федерации разъяснена мной завещателю.

Зарегистрировано в реестре за №

Взыскано госпошлины (по тарифу)

Печать

Нотариус Подпись

 

1 Приложение к приказу Минюста России от 10 апреля 2002 г. № 99 // Российская газета. 2002. 24 апр.

48 _

 1 Приложение к приказу Минюста России от 10 апреля 2002 г. № 99 // Российская газета. 2002. 24 апр.

49


В случаях, когда завещатель в силу физических недостатков, тяжелой болезни или неграмотности не может подписать завещание, оно по его просьбе может быть подписано другим гражданином в присутствии нотариуса. В этом случае в завещании должны быть указаны причины, по которым завещатель не мог подписать завещание собственноручно, а также фамилия, имя, отчество и место жительства гражданина, подписавшего завещание по просьбе завещателя, в соответствии с документом, удостоверяющим личность этого гражданина. В этом случае нотариус исполняет на завещании удостоверительную надпись по форме № 281.

Город (село, поселок, район, край, область, республика).

Дата (число, месяц, год) прописью.

Настоящее завещание удостоверено мной, (фамилия, имя, отчество), нотариусом (наименование государственной нотариальной конторы или нотариального округа).

Завещание полностью прочитано гр. (фамилия, имя, отчество завещателя) до его подписания.

Ввиду (причина, по которой завещатель не мог подписаться лично) гр-на (фамилия, имя, отчество завещателя) по его личной просьбе и в моем присутствии завещание подписано гр. (фамилия, имя, отчество, место жительства подписавшегося).

Личности завещателя и лица, подписавшего завещание, установлены, дееспособность их проверена.

Содержание статьи 1149 Гражданского кодекса Российской Федерации разъяснено мной завещателю.

(Фамилия и инициалы лица, подписавшего завещание) предупрежден мной о соблюдении требований ст. 1123 и 1124 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Зарегистрировано в реестре за №

Взыскано госпошлины (по тарифу)

Подпись

Печать

Нотариус

 

 По желанию завещателя при составлении и нотариальном удостоверении завещания может присутствовать свидетель. В этом случае завещание подписывается также свидетелем, и на завещании указывается фамилия, имя, отчество и место жительства свидетеля в соответствии с документом, удостоверяющим его личность.

Нотариус обязан предупредить свидетеля, а также гражданина, подписывающего завещание вместо завещателя, о необходимости соблюдать тайну завещания. На завещании, совершаемом в присутствии свидетеля, нотариусом исполняется удостоверительная надпись по форме № 251.

Город (село, поселок, район, край, область, республика).

Дата (число, месяц, год прописью) года.

Настоящее завещание удостоверено мной, (фамилия, имя, отчество), нотариусом (наименование государственной нотариальной конторы или нотариального округа).

Завещание записано мной со слов (Ф.И.О. завещателя).

Завещание полностью прочитано (фамилия, имя, отчество завещателя) до подписания и собственноручно им подписано в моем присутствии.

Личности завещателя и свидетеля установлены, дееспособность их проверена.

Содержание статьи 1149 Гражданского кодекса Российской Федерации разъяснено мной завещателю.

Свидетель предупрежден о соблюдении требований ст. 1123 и 1124 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Зарегистрировано в реестре за №

Взыскано госпошлины (по тарифу)

Печать Нотариус Подпись

 

1 Приложение к приказу Минюста России от 10 апреля 2002 г. № 99 // Российская газета. 2002. 24 апр.

 1 Приложение к приказу Минюста России от 10 апреля 2002 г. № 99 // Российская газета. 2002. 24 апр.

 

50

 51


Следует иметь в виду, что в тех случаях, когда в соответствии с требованиями ГК РФ при составлении, подписании, удостоверении завещания или при передаче завещания нотариусу присутствуют свидетели, к ним предъявляются определенные требования. Так, не могут быть такими свидетелями и не могут подписывать завещание вместо завещателя:

нотариус или другое удостоверяющее завещание лицо;

лицо, в пользу которого составлено завещание или сде
лан завещательный отказ, супруг такого лица, его дети и
родители;

граждане, не обладающие дееспособностью в полном
объеме;

неграмотные;

граждане с такими физическими недостатками, кото
рые явно не позволяют им в полной мере осознавать суще
ство происходящего;

лица, не владеющие в достаточной степени языком, на
котором составлено завещание, за исключением случая, когда
составляется закрытое завещание.

В соответствии со ст. 1124 ГК РФ несоответствие свидетеля вышеперечисленным требованиям может являться основанием признания завещания недействительным, а отсутствие свидетеля при составлении, подписании, удостоверении завещания или при передаче его нотариусу в том случае, когда в соответствии с требованиями ГК РФ присутствие свидетеля является обязательным, влечет за собой недействительность завещания. Таким образом, в первом случае завещание по иску лица, права или законные интересы которого нарушены этим завещанием, может быть признано судом недействительным как оспоримое завещание. Во втором случае завещание является недействительным независимо от такого признания (ничтожное завещание).

При удостоверении завещания нотариус обязан разъяснить завещателю содержание ст. 1149 ГК РФ о праве на обя-

52

 зательную долю в наследстве несовершеннолетних или нетрудоспособных детей наследодателя, его нетрудоспособных супруга и родителей, а также нетрудоспособных иждивенцев наследодателя, о чем на завещании должна быть сделана соответствующая надпись.

К нотариально удостоверенным завещаниям приравниваются:

завещания граждан, находящихся на излечении в боль
ницах, госпиталях, других стационарных лечебных учреж
дениях или проживающих в домах для престарелых и инва
лидов, удостоверенные главными врачами, их заместителя
ми по медицинской части или дежурными врачами этих
больниц, госпиталей и других стационарных лечебных уч
реждений, а также начальниками госпиталей, директорами
или главными врачами домов для престарелых и инвалидов;

завещания граждан, находящихся во время плавания
на судах, плавающих под Государственным флагом РФ, удо
стоверенные капитанами этих судов;

завещания граждан, находящихся в разведочных, арк
тических или других подобных экспедициях, удостоверен
ные начальниками этих экспедиций;

завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации
воинских частей, где нет нотариусов, также завещания ра
ботающих в этих частях гражданских лиц, членов их семей и
членов семей военнослужащих, удостоверенные командира
ми воинских частей;

завещания граждан, находящихся в местах лишения
свободы, удостоверенные начальниками мест лишения сво
боды.

Если в любом из вышеперечисленных случаев гражданин, намеревающийся совершить завещание, изъявляет желание пригласить для этого нотариуса и имеется реальная возможность исполнить это желание, лицо, которому в соответствии с законом предоставлено право удостоверения завещания, обязано принять все меры для приглашения к завещателю

53

нотариуса. Например, лицо, находящееся на излечении в областной больнице, при намерении совершения завещания высказал главному врачу больницы желание пригласить для оформления завещания нотариуса с оплатой за свой счет вызванных этим расходов, главный врач обязан принять все меры для приглашения к завещателю нотариуса.

При оформлении, приравненного к нотариально удостоверенному, применяются общие правила, касающиеся формы и порядка совершения нотариально удостоверенных завещаний. Помимо этого, завещание, приравненное к нотариально удостоверенному, должно быть подписано завещателем в присутствии лица, удостоверяющего завещания, и свидетеля, также подписывающего завещание.

В соответствии с ч. 3 ст. 1127 ГК РФ завещание, приравненное к нотариально удостоверенному, как только для этого представится возможность, должно быть направлено лицом, удостоверившим завещание, непосредственно нотариусу по месту жительства завещателя. Если же место жительства завещателя неизвестно лицу, удостоверившему завещание, то завещание направляется через органы юстиции нотариусу по месту жительства завещателя. Такая формулировка правовой нормы представляется недостаточно четкой и может вызывать на практике определенные затруднения. Представляется, что в этих случаях следует ориентироваться на орган юстиции, указанный самим завещателем, либо на орган юстиции региона по последнему известному месту жительства завещателя. Например, завещание находящегося в Московском госпитале военнослужащего А., доставленного из Чечни, но призванного в ряды вооруженных сил из Тюменской области, по нашему мнению, целесообразно направлять в орган юстиции по месту призыва военнослужащего. А в случае, когда неизвестен конкретный регион последнего места жительства завещателя, завещание следует направлять в Министерство юстиции РФ.

54

 Весьма важной гарантией охраны свободы и тайны завещания является правовая норма, закрепленная в ст. 1126 ГК РФ, в соответствии с которой завещатель вправе совершить завещание, не представляя при этом другим лицам, в том числе нотариусу, возможности ознакомиться с его содержанием (закрытое завещание).

К совершению закрытого завещания завещатель вправе никого не допускать. Основным и главным требованием является то, что закрытое завещание должно быть собственноручно написано и подписано завещателем. Нарушение этих требований влечет за собой недействительность завещания.

Процедура оформления закрытого завещания заключается в следующем. Завещатель в заклеенном конверте передает нотариусу закрытое завещание в присутствии двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи. Конверт, подписанный свидетелями, запечатывается в их присутствии нотариусом в другой конверт, на котором нотариус исполняет надпись, содержащую сведения о завещателе, от которого нотариусом принято закрытое завещание, месте и дате его принятия, фамилии, имени, отчестве и месте жительства каждого свидетеля в соответствии с документами, удостоверяющими их личности.

При принятии от завещателя конверта с закрытым завещанием нотариус обязан разъяснить завещателю об обязательности написания и подписания завещания собственноручно завещателем (п. 2 ст. 1126 ГК РФ) и о праве соответствующих наследников на обязательную долю в наследстве (ст. 1149 ГК РФ) и сделать об этом соответствующую надпись на втором конверте, а также выдать завещателю документ, подтверждающий принятие закрытого завещания.

В соответствии с вышеназванным приказом Минюста России от 10 апреля 2002 г. № 99 "Об утверждении Форм реестров для регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств и удостоверительных надписей на сделках и сви-

55


детельствуемых документах" нотариус делает на конверте с закрытым завещанием следующую надпись по форме № 67'.

Дата (число, месяц, год прописью) года.

Я (фамилия, имя, отчество), нотариус (наименование государственной нотариальной конторы или нотариального округа), в помещении нотариальной конторы по адресу: (указывается адрес офиса нотариальной конторы) принял от (фамилия, имя, отчество завещателя, цифрами дата его рождения, реквизиты документа, удостоверяющего его (ее) личность), проживающего(ей) (указывается место постоянного жительства или преимущественного пребывания), в присутствии свидетелей (фамилия, имя, отчество свидетелей, место их постоянного жительства или преимущественного пребывания), закрытый конверт, в котором по устному заявлению (инициалы, фамилия завещателя) находится закрытое завещание, написанное и подписанное им (ею) собственноручно. В присутствии указанных лиц закрытый конверт с подписями названных свидетелей запечатан мною в настоящий конверт, при этом мною разъяснено завещателю содержание статей 1126 и 1149 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Зарегистрировано в реестре за №

Взыскано госпошлины (по тарифу)

Печать Нотариус Подпись

Кроме исполнения указанной надписи на конверте, нотариус выдает завещателю Свидетельство о принятии закрытого завещания по форме № 682.

Место совершения нотариального действия (село, поселок, район, город, край, область, республика полностью прописью). Дата (число, месяц, год прописью) года.

 Я, (фамилия, имя, отчество), нотариус (наименование государственной нотариальной конторы или нотариального округа), удостоверяю, что от (фамилия, имя, отчество, цифрами дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего его (ее) личность), прожи-вающего(ей) (указывается место постоянного жительства или преимущественного пребывания), в присутствии свидетелей: (фамилия, имя, отчество свидетелей, реквизиты документов, удостоверяющих их личности, место их постоянного жительства или преимущественного пребывания), сегодня, (число, месяц, год цифрами) года, принял (а) закрытый конверт, в котором по устному заявлению (инициалы, фамилия завещателя) находится закрытое завещание, написанное и подписанное им (ею) собственноручно. Конверт в моем присутствии подписан указанными свидетелями и запечатан мною в другой конверт, на котором мною совершена надпись в соответствии с законодательством.

При принятии конверта с закрытым завещанием мною разъяснено (инициалы, фамилия завещателя) содержание статей 1126 и 1149 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Закрытое завещание остается в делах нотариальной конторы по адресу: (указывается адрес офиса нотариальной конторы).

Зарегистрировано в реестре за №

Взыскано госпошлины (по тарифу)

Печать Нотариус Подпись

В течение 15 дней по представлении свидетельства о смерти лица, совершившего закрытое завещание, нотариус вскрывает конверт с завещанием в присутствии не менее двух свидетелей и пожелавших при этом присутствовать заинтересованных лиц из числа наследников по закону. После вскрытия конверта текст содержащегося в нем завещания сразу же оглашается нотариусом, после чего он составляет и вместе со свидетелями подписывает протокол вскрытия и оглаше-

 

1 Приложение к приказу Минюста России от 10 апреля 2002 г.
№ 99 // Российская газета. 2002. 24 апр.

2 Там же.

56

 1 Приложение к приказу Минюста России от 10 апреля 2002 г. № 99 // Российская газета. 2002. 24 апр.

57


ния закрытого завещания по форме 69', удостоверяющий полный текст завещания.

Место совершения нотариального действия (село, поселок, район, город, край, область, республика полностью).

Дата (число, месяц, год прописью) года.

Я, (фамилия, имя, отчество), нотариус (наименование государственной нотариальной конторы, или нотариального округа), составил^) настоящий протокол о том, что, получив (указывается дата получения сведений о смерти — число, месяц, год цифрами) г. сведения о смерти (фамилия, имя, отчество наследодателя), умершего(ей) (число, месяц, год цифрами) г. и проживавшего(ей) на день смерти по адресу: (последнее место постоянного жительства или преимущественного пребывания) (или последнее место постоянного жительства или преимущественного пребывания которого(ой) неизвестно), сегодня, (число, месяц, год цифрами) г., в помещении нотариальной конторы по адресу: (адрес офиса нотариальной конторы) в присутствии заинтересованных лиц:

(перечень присутствующих заинтересованных лиц с указани
ем фамилии, имени, отчества в алфавитном порядке, реквизитов до
кументов, удостоверяющих их личности, даты рождения и место
постоянного жительства или преимущественного пребывания, суп
ружеские и иные родственные или иждивенческие отношения с насле
додателем),

и свидетелей:

(перечень присутствующих свидетелей с указанием фамилии,
имени, отчества свидетелей в алфавитном порядке, реквизитов до
кументов, удостоверяющих их личности, даты рождения и место
постоянного жительства или преимущественного пребывания),

извлек из наряда закрытых завещаний за (цифрами) год конверт с закрытым завещанием (фамилия, имя, отчество завещателя-наследодателя), принятым (дата принятия — число, месяц, год цифрами) г. в присутствии свидетелей: (фамилии, имена отчества свидетелей, место их постоянного жительства или преимущественного пребывания), и, убедившись в его целости, вскрыл его. В конверте обнаружен конверт, подписанный свидетелями: (фамилии, имена, отчества свидете-

58

 лей принятия нотариусом закрытого завещания), при вскрытии которого обнаружен документ следующего содержания:

"(указывается полное без искажений и сокращений содержание обнаруженного документа)".

Текст документа оглашен мною вслух присутствующим при вскрытии закрытого завещания указанным в настоящем протоколе лицам.

Свидетели:

(подпись свидетеля) (инициалы, фамилия свидетеля)

(подпись свидетеля) (инициалы, фамилия свидетеля)
Настоящий протокол составлен и подписан в одном экземпляре,

хранящемся с подлинным экземпляром закрытого завещания в делах нотариуса (фамилия, имя, отчество).

Зарегистрировано в реестре за №

Взыскано госпошлины (по тарифу) ___^__

Печать Нотариус Подпись

3.3. Отмена, изменение и недействительность завещания

Статья ИЗО ГК РФ предусматривает, что завещатель вправе отменить или изменить составленное им завещание в любое время после его совершения, не указывая при этом причины его отмены или изменения. При этом чье-либо согласие на отмену или изменение завещания не требуется.

По сути дела, завещатель, являясь собственником завещаемого имущества, при жизни вправе распорядиться своей собственностью по своему усмотрению. Он вправе продать ее, подарить, обменять и др., в том числе посредством нового завещания отменить или изменить содержащиеся в прежнем завещании завещательные распоряжения как в целом, так и в их определенной части.

Вместе с тем, если в последующем завещании завещатель прямо не указывает, что он отменяет свое прежнее

59


завещание полностью или частично, но закрепляет новые завещательные распоряжения, противоречащие прежнему завещанию, оно считается отмененным полностью или в части, в которой оно противоречит последующему завещанию. Завещатель вправе отменить и последующее завещание как полностью, так и частично путем новых завещательных распоряжений. Но в этом случае прежнее завещание не восстанавливается.

Прежнее завещание восстанавливается лишь в случае признания последующего завещания недействительным.

Если же завещатель отменяет последующее завещание посредством прямого распоряжения о его отмене, совершенного в форме, установленной ГК РФ для совершения завещания, то в этом случае наследование осуществляется в соответствии с прежним завещанием. Таким образом, законодатель, не признавая отмену завещания посредством распоряжения о его отмене новым (последующим) завещанием, приравнивает возникающие при этом правовые последствия к последствиям, порождаемым недействительностью последующего завещания.

В п. 5 ст. ИЗО ГК РФ законодатель закрепляет, что завещанием, совершенным в чрезвычайных обстоятельствах, может быть отменено или изменено только такое же завещание. Иными словами, отмена или изменение завещания, совершенного в чрезвычайных обстоятельствах (ст. 1129 ГК) в простой письменной форме, могут быть произведены завещанием, совершенным в чрезвычайных обстоятельствах. В том случае, когда завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах, впоследствии в течение месяца после прекращения этих обстоятельств было совершено в иной форме, предусмотренной ст. 1124—1128 ГК РФ, его отмена или изменение должны быть совершены в соответствующей форме, установленной ГК РФ для совершения завещания.

В отличие от ст. 561 ГК РСФСР, предусматривавшей, что вклады граждан в гострудсберкассах или в Госбанке СССР, по которым сделаны распоряжения о выдаче вклада в слу-

60

 чае смерти вкладчика какому-либо лицу или государству, не входят в состав наследственного имущества, в п. 3 ст. 1128 ГК РФ законодатель подчеркнул, что права на денежные средства, в отношении которых в банке совершено завещательное распоряжение, входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях в соответствии с правилами ГК РФ. Вместе с тем другой нормой ГК РФ (п. 6 ст. ИЗО) определено, что завещательным распоряжением в банке может быть отменено или изменено только завещательное распоряжение правами на денежные средства в соответствующем банке.

Несмотря на близость правовых последствий, порождаемых отменой и изменением завещательных распоряжений и недействительностью завещаний, в их правовой природе имеются существенные различия.

Прежде всего отмена и изменение завещания — это форма выражения волеизъявления завещателя. Недействительность завещания, как правило, не основана на его волеизъявлении, а обусловлена нормами законодательства, в соответствии с которыми сделка признается недействительной. Так, в соответствии со ст. 166 ГК РФ сделка может быть признана недействительной судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка).

Любая недействительная сделка не порождает и не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью. Такая сделка недействительна с момента ее совершения. В случае недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке (двусторонняя реституция). В случае недействительности сделки, совершенной с целью, противной основам правопорядка и нравственности, при наличии умысла у одной из сторон такой сделки, предусматривается односторонняя реституция, а в некоторых случаях закон вообще не допускает реституции.

Для завещаний как односторонних сделок при признании их недействительными характерен принцип односторонней реституции.

61


После открытия наследства и оглашения нотариусом содержания завещания лицо, посчитавшее, что его права этим завещанием нарушены, вправе подать иск в суд о признании завещания недействительным. Как уже отмечалось, завещание является сделкой, поэтому иск может быть подан в течение срока исковой давности по недействительной сделке, т. е. в течение трех лет со дня открытия наследства. Правом на иск обладают наследники не только по завещанию, но и по закону, в том числе и обязательные наследники. Причем интересы недееспособных истцов представляют их родители (усыновители) или опекуны.

Исчерпывающего перечня оснований недействительности завещания ГК РФ не содержит, но, поскольку завещание является односторонней сделкой, к нему применяются правила о недействительности сделок, предусмотренные гл. 9 ГК РФ. Следовательно, завещание может быть признано недействительным, если оно составлено с пороками содержания, формы, воли, с пороками в субъекте. Признание завещания недействительным влечет за собой наследование по закону.

3.4. Исполнение завещания

Как уже было сказано выше, завещатель вправе совершить завещание в пользу одного или нескольких лиц, независимо от того, входят ли они в круг наследников по закону или нет.

Под исполнением завещания понимается реализация выраженной в нем последней воли завещателя. Исполнение завещания можно рассматривать с формальной стороны как процессуальные действия нотариуса (удостоверение завещания, выдача свидетельства о праве на наследство и т. п.) и в материальном смысле как деятельность наследников или исполнителя завещания по исполнению содержания завещания.

62

 Исполнение завещания, как правило, осуществляется указанными в завещании наследниками. В отдельных случаях исполнение завещания полностью или в определенной части осуществляется указанным завещателем в завещании исполнителем завещания — душеприказчиком, который может и не являться наследником.

Закон не определяет мотивов и оснований, по которым завещатель поручает исполнение завещания указанному в нем гражданину (душеприказчику). Однако от гражданина, назначенного душеприказчиком (исполнителем завещания), должно быть получено согласие, выраженное этим гражданином в его собственноручной надписи на самом завещании, или в заявлении, приложенном к завещанию, или в заявлении, поданном нотариусу в течение месяца со дня открытия наследства. Как правило, в первых двух случаях согласие душеприказчика может быть получено при составлении завещания. Но в любом случае согласие исполнителя завещания должно быть получено до истечения месячного срока со дня открытия наследства. Гражданин признается также давшим согласие быть исполнителем завещания, если он в этот же срок со дня открытия наследства фактически приступил к исполнению завещания.

При составлении и удостоверении завещания в присутствии назначенного завещателем душеприказчика нотариус учиняет на завещании удостоверительную надпись по форме № 261.

Город (село, поселок, район, край, область, республика).

Дата (число, месяц, год прописью) года.

Настоящее завещание удостоверено мной, (фамилия, имя, отчество), нотариусом (наименование государственной нотариальной конторы или нотариального округа).

Завещание записано мной со слов (Ф. И. О. завещателя).

1 Приложение к приказу Минюста России от 10 апреля 2002 г. № 99 // Российская газета. 2002. 24 апр.

63


Завещание полностью прочитано (фамилия, имя, отчество завещателя) до его подписания и собственноручно им подписано в моем присутствии.

При составлении и удостоверении настоящего завещания присутствовал названный завещателем душеприказчик, (фамилия, имя, отчество исполнителя завещания, место постоянного жительства или преимущественного пребывания), выразивший свое согласие быть душеприказчиком путем подписания завещания собственноручно в моем присутствии.

Личности завещателя и душеприказчика установлены, дееспособность их проверена.

Содержание статьи 1149 Гражданского кодекса Российской Федерации разъяснено мной завещателю.

Душеприказчик предупрежден мной о соблюдении требований ст. 1123 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Зарегистрировано в реестре за №

Взыскано госпошлины (по тарифу)

Печать Нотариус Подпись

После открытия наследства по просьбе наследников либо по просьбе самого исполнителя завещания суд может освободить последнего от исполнения обязанностей душеприказчика при наличии обстоятельств, препятствующих исполнению гражданином этих обязанностей.

Поручение завещателем исполнения завещания душеприказчику возлагает на последнего определенные права и обязанности, основанные на завещании, которым он назначен исполнителем. Полномочия исполнителя завещания удостоверяются свидетельством, выдаваемым нотариусом (форма 71)1.

1 Приложение к приказу Минюста России от 10 апреля 2002 г. № 99 // Российская газета. 2002. 24 апр.

64

 Свидетельство об удостоверении полномочий исполнителя завещания

Место совершения нотариального действия (село, поселок, район, город, край, область, республика полностью).

Дата (число, месяц, год прописью) года.

Я, (фамилия, имя, отчество), нотариус (наименование государственной нотариальной конторы или нотариального округа), настоящим свидетельством удостоверяю, что исполнителем завещания (душеприказчиком) (фамилия, имя, отчество наследодателя), умершего(ей) (дата смерти — число, месяц, год цифрами), является (фамилия, имя, отчество душеприказчика, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, дата рождения и место постоянного жительства или преимущественного пребывания), к полномочиям которого завещанием (фамилия, инициалы наследодателя), удостоверенным (инициалы, фамилия нотариуса или иного уполномоченного должностного лица, наименование государственной нотариальной конторы (нотариального округа) или наименование организации, должностное лицо которой удостоверило завещание, дата и регистрационный номер удостоверения), и статьей 1135 Гражданского кодекса Российской Федерации отнесено следующее:

(указываются все полномочия душеприказчика, предусмотренные завещанием и статьями 1135,1172 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Зарегистрировано в реестре за №

Взыскано госпошлины (по тарифу)

Печать Нотариус Подпись

Статья 1134 ГК РФ не предусматривает возможности назначения нескольких исполнителей завещания. Не предусмотрено также и подназначение исполнителя. Вместе с тем такую возможность можно предусмотреть, так как не исключено, что исполнитель завещания не сможет выполнить своих обязанностей в силу каких-либо причин (откажется от исполнения, потеряет дееспособность и т. д.). В этом случае распре-

65


деление функций по исполнению может быть установлено в завещании либо определяться самими исполнителями.

Перечень прав, которыми наделяется исполнитель завещания, удостоверяется завещанием, которым он назначен душеприказчиком, и свидетельством, выдаваемым нотариусом по вышеприведенной форме Однако в п. 2 ст. 1135 ГК РФ перечислены необходимые меры, которые исполнитель завещания должен принять для его исполнения в случае, если в завещании не предусмотрено иное. К числу таких мер отнесены следующие обязанности исполнителя завещания:

  1.  обеспечить переход к наследникам причитающегося им
    наследственного имущества в соответствии с выраженной в
    завещании волей наследодателя и законом;
  2.  принять самостоятельно или через нотариуса меры по
    охране наследства и управлению им в интересах наследников;
  3.  получить причитающиеся наследодателю денежные
    средства и иное имущество для передачи их наследникам,
    если это имущество не подлежит передаче другим лицам;
  4.  исполнить завещательное возложение либо требовать
    от наследников исполнения завещательного отказа или заве
    щательного возложения.

Наряду с перечисленными обязанностями исполнитель завещания наделен правом от своего имени вести дела, связанные с исполнением завещания, в том числе в суде, других государственных органах и государственных учреждениях.

В ранее действовавшем ГК РСФСР (ст. 545) было, в частности, определено, что исполнитель завещания не получает вознаграждения за свои действия по исполнению завещания, но имеет право на возмещение за счет наследства необходимых расходов, понесенных им по охране наследственного имущества и управлению этим имуществом.

В ст. 1136 части третьей ГК РФ, введенной в действие с 1 марта 2002 г., установлено, что исполнитель завещания имеет право не только на возмещение за счет наследства необходимых расходов, связанных с исполнением завещания, но также и на получение за счет наследства понесенных расходов сверх вознаграждения, если это предусмотрено завещанием.

66

 3.5. Завещательный отказ и завещательное возложение

Принцип свободы завещания находит свое выражение в праве завещателя установить в завещании завещательный отказ или завещательное возложение.

Завещательный отказ (или как принято именовать его в литературе — легат) — это особые условия, включенные в завещание, которые порождают в отношении отказополуча-теля (легатория) определенные имущественные права, но не в порядке наследственного правопреемства, а в соответствии с нормами ГК РФ, регулирующими возложение завещательного отказа. Именно в этом главное отличие легатория от подназначенного наследника.

В соответствии со ст. 1137 ГК РФ завещатель вправе в завещании возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности (завещательный отказ). Таким образом, завещательный отказ (легат), если из норм ГК РФ и содержания легата не следует иное, порождает у отказополучателя (легатория) обязательственное правоотношение, не являющееся наследственным, возникающее между ним как кредитором и наследником, обремененным завещательным отказом, выступающим в связи с этим в качестве должника. Отказополучатель (лега-торий), не являясь наследником, никакой ответственности перед кредиторами наследодателя по его долгам не несет.

Вместе с тем не исключено, что отказополучатель (лега-торий) может одновременно являться наследником как по завещанию, так и по закону. Однако приобретение права исполнения завещательного отказа в этих случаях вытекает не из наследственных прав легатория, а из самого завещательного отказа (легата), являющегося по своей сути обременением соответствующего наследника. Поэтому ответствен-

67


ность перед кредиторами наследодателя может возникнуть у соответствующего должника не как отказополучателя (лега-тория), а лишь как наследника по завещанию или по закону. Правоотношения отказополучателя с соответствующим наследником, обремененным легатом, в этом случае продолжают оставаться обязательственными, а не наследственными (п. 3 ст. 1137 ГК РФ).

Отказополучателями (легаториями) могут быть назначены как физические, так и юридические лица, а также государство.

В отличие от наследственного правопреемства предметом завещательного отказа может быть передача отказополучателю в собственность, во владение на ином вещном праве или в пользование вещи, входящей в состав наследства, передача отказополучателю входящего в состав наследства имущественного права, приобретение для отказополучателя и передача ему иного имущества, выполнение для него определенной работы или оказание ему определенной услуги либо осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей и т. п.

В частности, предметом завещательного отказа может быть обязанность предоставления наследником, к которому перешел жилой дом, квартира или иное жилое помещение, другому лицу на период жизни этого лица или на иной срок права пользования этим помещением или его определенной частью.

В случае смены собственника имущества, входившего в состав наследства, право пользования легаторием имуществом, предоставленным ему по завещательному отказу, сохраняет силу.

Наряду с установлением законодателем трехлетнего срока со дня открытия наследства, в течение которого действует право на получение завещательного отказа и не переходит к другим лицам, предусмотрена возможность подназначения в завещании другого отказополучателя на случай, если назначенный в завещании отказополучатель умрет до открытия наследства или одновременно с наследодателем, либо отка-

68

 жется от принятия завещательного отказа или не воспользуется своим правом на получение завещательного отказа, либо лишится права на получение завещательного отказа в соответствии с правилами, установленными для отстранения недостойных наследников. При этом в случае, когда предметом завещательного отказа было выполнение определенной работы для недостойного отказополучателя или оказание ему определенной услуги, последний обязан возместить наследнику, исполнившему легат, стоимость выполненной для недостойного отказополучателя работы или оказанной ему услуги.

Наследник, обремененный легатом, должен исполнить его в пределах перешедшего к нему наследства за вычетом приходящихся на него долгов завещателя. Иными словами, наследник, на которого возложен завещательный отказ, сначала должен расплатиться с долгами завещателя, после чего исполнять завещательный отказ.

В том случае, когда наследник, обремененный легатом, имеет право на обязательную долю в наследстве, его обязанность исполнить легат ограничивается стоимостью перешедшего к нему наследства, которая превышает размер его обязательной доли.

При исполнении завещательного отказа несколькими наследниками их ответственность распределяется соразмерно доле каждого в наследстве, если завещанием не предусмотрено иное.

Если отказополучатель по основаниям, предусмотренным законом, утратил право на получение завещательного отказа, наследник, обязанный исполнить завещательный отказ, освобождается от этой обязанности, за исключением случая, когда отказополучателю в завещании подназначен другой отказополучатель. Основаниями освобождения наследника от обязанности исполнения завещательного отказа, в частности, являются:

4 смерть отказополучателя до открытия наследства или одновременно с завещателем;

69


отказ отказополучателя от получения завещательного
отказа;

невоспользование отказополучателем своим правом на
получение завещательного отказа в течение трех лет со дня
открытия наследства;

лишение права на получение завещательного отказа в
соответствии с правилами ст. 1117 ГК РФ.

От завещательного отказа следует отличать завещательное возложение, которое наряду с различием имеет с завещательным отказом определенное сходство.

Прежде всего и завещательный отказ, и завещательное возложение, являясь особыми распорядительными распоряжениями, устанавливаются завещателем посредством завещания.

И завещательный отказ, и завещательное возложение являются обременением наследственной доли только конкретного (конкретных) наследника (наследников), порождают новые, не наследственные, а обязательственные правоотношения.

В качестве стороны, на которую возложены обременения, вытекающие из рассматриваемых распоряжений завещателя, в том и другом случае могут выступать любые указанные в завещании наследники (физическое лицо, юридическое лицо или государство). При этом наследников, обремененных завещательным отказом или завещательным возложением, может быть несколько.

Главной отличительной чертой названных понятий друг от друга является то, что завещательный отказ всегда предполагает предоставление именно имущественной выгоды в пользу определенного лица (отказополучателя), в то время как завещательное возложение может носить как имущественный, так и неимущественный характер. При этом необходимо, чтобы действия, вытекающие из возложения, были направлены не на удовлетворение интересов отдельного (определенного) лица, а на осуществление общеполезной цели. К числу одной из обязанностей, которые могут быть включены в завещательное возложение, а стало быть, имеющих общеполезную цель, законодатель относит обязанность со-

70

 держать принадлежащих завещателю домашних животных, а также осуществлять необходимый надзор и уход за ними (ч. 2 п. 1 ст. 1139 ГК РФ).

Определяя в п. 1 ст. 1139 ГК РФ понятие завещательного возложения как поручение завещателем одному или нескольким наследникам по завещанию или по закону обязанности совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели, законодатель указывает, что такая же обязанность может быть возложена на исполнителя завещания при условии выделения ему в завещании части наследственного имущества для исполнения завещательного возложения.

Из данной правовой нормы следует, что, во-первых, исполнитель завещания (душеприказчик) при выделении ему в завещании части наследственного имущества для исполнения завещательного возложения может быть одновременно и непосредственным исполнителем завещательного возложения.

Во-вторых, выделение в завещании наследственного имущества для исполнения завещательного возложения любому лицу, в том числе и исполнителю завещания, по нашему мнению, само по себе должно рассматриваться не иначе как наследование по завещанию. Вместе с тем, поскольку исполнителем завещательного возложения может быть только наследник по завещанию или по закону, а исполнителем завещания — гражданин независимо от того, является ли он наследником, выделение в завещании части наследственного имущества является необходимым условием для приобретения исполнителем завещания статуса исполнителя наследственного завещания. В отношении исполнителя завещательного отказа (т. е. наследника, обремененного легатом) устанавливать такое условие в законе нет необходимости, поскольку в отличие от исполнителя завещания он не может не быть наследником по завещанию или по закону. Этому корреспондируют правовые нормы, закрепленные в ст. 1118—1120, 1137— 1139, 1153, 1157 и др. ГК РФ.

В-третьих, при невыполнении закрепленного в п. 1 ст. 1139 ГК РФ условия выделения в завещании имущества для испол-

71

нения завещательного возложения исполнитель завещания, не приобретая статуса исполнителя завещательного возложения, в соответствии с п. 4 ст. 1135 ГК РФ вправе лишь требовать от наследников исполнения завещательного возложения.

Наличие общего в правовом регулировании завещательного отказа и завещательного возложения проявляется и в других нормах ГК РФ. Так, в п. 2 ст. 1139 ГК РФ установлено, что к завещательному возложению, предметом которого являются действия имущественного характера, соответственно применяются правила ст. 1138 ГК РФ, регулирующие исполнение завещательного отказа.

При переходе доли наследства, причитавшейся наследнику, на которого была возложена обязанность исполнить завещательный отказ или завещательное возложение, к другим наследникам последние обязаны исполнить такой отказ или такое возложение постольку, поскольку из завещания или закона не следует иное (ст. 1140 ГК РФ).

 Глава 4. Наследование по закону (О30.140.ОЗО)

4.1. Общие понятия наследования и наследников по закону

Как видно из предыдущих глав, приоритетом среди оснований наследования в соответствии с частью третьей ГК РФ пользуется наследование по завещанию. Приоритет этого основания наследования находит правовое закрепление в различных нормах части третьей ГК РФ.

Так, в ч. 2 ст. 1111 ГК РФ, в частности, указано, что наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных настоящим Кодексом. В п. 1 ст. 1118 ГК РФ подчеркнуто, что распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания. Принцип свободы завещания нашел свое закрепление в п. 1 ст. 1119 ГК РФ, о чем достаточно подробно освещено в гл. 2 настоящего учебника. Все это вполне объяснимо тем, что любой гражданин вправе распорядиться любым своим имуществом еще при жизни путем совершения самых различных сделок. В том числе он имеет право распорядиться своим имуществом на случай смерти путем составления завещания.

В том случае, когда гражданин при жизни не выразил в завещании свою волю по поводу распоряжения принадлежащим ему имуществом (или его частью), на помощь приходит закон, предусматривающий переход имущества к лицам, которые отнесены законодателем к кругу наследников. Именно такие лица, которые становятся наследниками имущества умершего без прямого волеизъявления наследодателя, вы-

73


раженного в завещании, считаются наследниками по закону. Наследование по закону может наступить и в том случае, когда завещатель оставил завещание, но оно в установленном порядке признано недействительным полностью или частично. К числу наследников по закону относятся также лица, имеющие право на обязательную долю в наследстве.

"Наследование по закону основано на предположении, что закон, устанавливающий круг наследников, очередность их призвания к наследству, размеры наследственных долей, соответствует воле наследодателя, не пожелавшего или не смогшего выразить свою волю иначе — путем завещательного распоряжения"1.

Давая оценку содержания наследования по закону, можно отметить, что оно предназначено для установления круга наследников и наделения их соответствующей долей наследства в тех случаях, когда наследодатель по каким-либо причинам не смог сделать этого при жизни посредством завещательного распоряжения. Таким образом, можно сказать, что наследование по закону имеет субсидиарное, восполни-тельное назначение с целью призвания к наследству круга наследников, приближенно совпадающего с волеизъявлением наследодателя, которое он мог бы выразить в своем завещательном распоряжении.

Помимо этой цели наследование по закону предусматривает установление гарантий для определенной категории лиц в части обязательного включения в круг наследников, например, несовершеннолетних или нетрудоспособных детей наследодателя, его нетрудоспособных супруга и родителей, а также нетрудоспособных иждивенцев наследодателя.

Иными словами, круг наследников по закону определяется законом, поскольку не изменен завещанием, и в иных случаях, установленных ГК РФ. Так, например, наследники по закону, за исключением имеющих право на обязательную

1 Братусъ С. Н. Предмет и система советского гражданского права. М., 1963. С. 69—70.

74

 долю в наследстве, могут быть лишены завещателем права наследства непосредственно в завещании. А наследники по закону, признанные в установленном порядке судом недостойными наследниками, отстраняются от наследования независимо от наличия у них права на обязательную долю в наследстве.

4.2. Очередность призвания к наследованию наследников по закону

Законодатель включает в круг наследников по закону лиц, находившихся с наследодателем в определенной степени близости, обусловленной родственными, брачными, иждивенческими и другими отношениями, и определяет очередность наследования.

Можно сказать, что в настоящее время практически определено восемь очередей наследников по закону. Наследники каждой последующей очереди наследуют, если наследники предшествующих очередей:

отсутствуют;

никто из них не имеет права наследовать;

отстранены от наследования (ст. 1117 ГК РФ);

лишены наследства (п. 1 ст. 1119 ГК РФ);

не приняли наследства;

отказались от наследства.

Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления. Наследниками по праву представления признаются потомки наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, в случаях, предусмотренных ГК РФ для наследников по закону первой, второй и третьей очереди. Доля умершего наследника по закону в этих случаях делится между наследниками по праву представления поровну.

К наследникам по закону первой очереди в соответствии со ст. 1142 ГК РФ относятся дети, супруг и родители наследодателя.

75


К наследникам первой очереди, но по праву представления отнесены также внуки наследодателя и их потомки. Это означает, что названные наследники по праву представления наследуют в числе наследников первой очереди только при условии смерти их родителя, являвшегося наследником по закону, до открытия наследства или одновременно с наследодателем. При этом причитающаяся этому родителю доля делится между наследниками по представлению поровну. Соответственно, если наследник по представлению один, доля его умершего родителя переходит этому наследнику полностью.

Следует обратить внимание, что основания подтверждения правомочий родителей и детей основываются на происхождении детей, удостоверенном в установленном нормами семейного права порядке.

Так, в частности, материнство (происхождение ребенка от матери) устанавливается органом загса на основании документов, подтверждающих рождение ребенка матерью в медицинском учреждении, а в случае рождения ребенка вне медицинского учреждения — на основании медицинских документов, свидетельских показаний или на основании иных доказательств.

Отцовство супруга матери ребенка удостоверяется записью об их браке. В случае рождения ребенка от лиц, состоящих в браке между собой, а также в течение трехсот дней с момента расторжения брака, признания его недействительным или с момента смерти супруга матери ребенка отцом ребенка признается супруг (бывший супруг) матери, если не доказано иное в установленном порядке. Установление отцовства, как и оспаривание отцовства (материнства), может устанавливаться в судебном порядке з соответствии с нормами СК РФ. Важно, что при установлении отцовства дети, родившиеся от лиц, не состоящих в браке между собой, имеют такие же права и обязанности по отношению к родителям и их родственникам, какие имеют дети, родившиеся от лиц, состоящих в браке между собой.

76

 Круг наследников по закону, призываемых к наследованию в первую очередь, расширен ст. 1147 ГК РФ, определяющей правовые последствия наследования усыновленными и усыновителями. В соответствии с п. 1 и 2 этой статьи при наследовании по закону усыновленный и его потомство, с одной стороны, и усыновитель и его родственники — с другой, приравнены к родственникам по происхождению (кровным родственникам). В связи с этим усыновленный и его потомство не наследуют по закону после смерти родителей усыновленного и других его родственников по происхождению, а родители усыновленного и другие его родственники по происхождению не наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства. Однако к данному правилу имеется следующее немаловажное исключение.

В том случае, когда в соответствии с СК РФ усыновленный сохраняет по решению суда отношения с одним из родителей или другими родственниками по происхождению, усыновленный и его потомство наследуют после смерти этих родственников, а последние, в свою очередь, наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства. При этом наследование в соответствии с данным положением не исключает перечисленными в нем лицами наследования в соответствии с п. 1 ст. 1147 ГК РФ как родственниками по происхождению (кровными родственниками) (п. 3 ст. 1147 ГКРФ).

Проанализируем указанную норму наследственного права на конкретном примере с учетом нормы п. 3 ст. 137 СК РФ, в которой закреплено, что при усыновлении ребенка одним лицом личные неимущественные и имущественные права и обязанности могут быть сохранены по желанию матери, если усыновитель — мужчина, или по желанию отца, если усыновитель — женщина.

Р. вступила в брак с П., имея от первого брака несовершеннолетнюю дочь Ирину. По заявлению П. в установленном порядке было произведено удочерение (усыновление) Ирины. При таких обстоятельствах отец Ирины, как и она сама, утрачивают по отношению друг к другу свои права быть наследниками по закону. Вместе с тем между Ириной и ее

77


матерью обоюдно сохраняются права наследования по закону. Такие же обоюдные права возникают между Ириной и усыновителем П. после государственной регистрации усыновления в установленном порядке.

Право наследования по закону за родителем другого, чем усыновитель, пола сохраняется не только в случае его вступления в брак с матерью (отцом) ребенка, но и в иных случаях, соответствующих интересам ребенка. Так, в вышеприведенном примере права на наследование по закону между Ириной и ее матерью Р. могут быть сохранены и в том случае, если Р. не вступала бы в брак с усыновителем П., а в отношениях Ирины со своим отцом как наследниками по закону эти права обоюдно утрачиваются.

В третьем варианте, когда усыновителем Ирины стала бы женщина, отношения как между наследниками по закону могли быть сохранены у Ирины со своим отцом, но были бы обоюдно утрачены между ней и ее матерью Р.

Очередность наследования по закону можно весьма наглядно видеть из следующей схемы.

 Если нет наследников первой, второй и третьей очереди наследования, право наследовать по закону получают родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей, а именно:

Следует заметить, что указанные в последнем столбце наследники по закону призываются в качестве наследников восьмой очереди самостоятельно лишь при условии, что отсутствуют наследники по закону всех предшествующих (семи) очередей. При наличии других наследников по закону нетрудоспособные иждивенцы наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию (п. 2, 3 ст. 1148 ГК РФ).


Необходимо также обратить внимание на отличие понятий очередности наследования по закону и степени родства наследников по закону.

Очередность наследования по закону — это не что иное, как установленная законом (частью третьей ГК РФ) очередность призвания к наследованию наследников по закону. Исходя из наличия (или отсутствия) условий, определенных законом, эта очередность может изменяться, что видно из вышеизложенного.

Степень родства — это степень родственной связи, возникающей между людьми и основанной на происхождении одного лица от другого или от общего предка. Закон связывает степень родства с числом рождений, отделяющих родственников одного от другого. Рождение самого наследодателя в это число не входит (ст. 1145 ГК РФ).

Так, между родителями и детьми — первая степень родства, между дедом (бабушкой) и внуком (внучкой) — вторая степень родства, между прадедушкой (прабабушкой) и правнуком (правнучкой) — третья и т. д.

Братья и сестры, происходящие от одних и тех же родителей, считаются полнородными. Если же они произошли от одного отца и разных матерей или от одной матери и разных отцов, то они именуются неполнородными. Родившихся от одного отца и разных матерей именуют единокровными, а от разных отцов и одной матери — единоутробными.

Можно было бы назвать еще одну — девятую — очередность призвания к наследованию наследников по закону. Но она лишь условно названа нами девятой, поскольку закон ее таковой не называет, и на практике призвание к наследованию, в том числе и по рассматриваемой очередности, осуществляется, как правило, ранее. В данном случае речь идет о наследовании выморочного имущества.

Под выморочным имуществом понимается такое имущество, которое не обозначено как предмет наследственного преемства физическими или юридическими лицами ни в завещании, ни в законе. Иными словами, имущество умершего считается выморочным в следующих случаях, а именно когда: • отсутствуют наследники по завещанию и по закону;

80

 

никто из наследников не имеет права наследовать или
все наследники отстранены от наследования как недостой
ные наследники;

никто из наследников не принял наследства;

все наследники отказались от наследства и при этом
никто из них не указал, что отказывается в пользу другого
наследника.

В любом из перечисленных случаев имущество признается выморочным и переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации, которая, в свою очередь, вправе передать его в установленном порядке в собственность субъектов РФ или в собственность муниципальных образований.

При включении рассматриваемой очередности наследования по закону в вышеприведенную таблицу это выглядело бы следующим образом.

Девятая очередь

Российская Федерация

в качестве наследника по закону выморочного имущества

Подчеркивая особый характер наследника по закону выморочного имущества, каковым может являться только Российская Федерация, необходимо заметить, что Российская Федерация может быть также наследником по завещанию любого имущества в соответствии с завещательным распоряжением наследодателя. При этом не исключены случаи, когда Российская Федерация может получить в собственность от одного и того же наследника одновременно часть его имущества как наследник по завещанию, а часть (выморочное имущество) как наследник по закону.

4.3. Особенности правомочий некоторых категорий наследников по закону

Наряду с достаточно четким правовым урегулированием очередности призвания к наследованию наследников по закону законодатель устанавливает определенные особенности для отдельных категорий наследников. Как правило, эти осо-

81


бенности обусловлены необходимостью установления правовых гарантий для соответствующих лиц, а также единого правового регулирования их наследственных прав.

Рассмотрим один из нередко встречающихся в жизни случаев, когда одновременно в результате катастрофы погибают отец, его сын и племянник. В подобных случаях закон устанавливает, что как коммориенты эти лица не наследуют друг после друга, однако наследники каждого из них призываются к наследству. Если бы в приведенном примере сын остался жив, то он мог иметь право на определенную долю в наследовании имущества погибшего отца как наследник по закону первой очереди. Племянник, даже оставшись в живых, права на наследование по закону имущества погибшего дяди не имел бы, поскольку он является наследником второй очереди.

Учитывая подобные обстоятельства, законодатель устанавливает, что доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам в случаях, предусмотренных названными в п. 1 ст. 1146 ГК РФ нормами, и делится между ними поровну.

Правовые нормы, закрепленные в п. 2 ст. 1142, п. 2 ст. 1143 и п. 2 ст. 1144 ГК РФ, соответственно определяя наследников по закону по праву представления, относят:

к первой очереди — внуков наследодателя и их потомков;

ко второй очереди — племянников и племянниц насле
додателя;

к третьей очереди — двоюродных братьев и сестер на
следодателя.

Наследование по закону по праву представления для наследников четвертой и последующих очередей не предусмотрено.

Исходя из изложенного в вышеприведенном примере, если даже не было бы внуков наследодателя как наследников по закону, дети племянника не могли бы наследовать по праву представления, поскольку они как родственники четвертой степени родства права на это не имеют. При такой степени

82

 родства они могли бы стать наследниками по закону на общих основаниях при отсутствии наследников по закону предшествующих очередей.

Не могут наследовать по праву представления потомки наследника по закону:

лишенного наследства наследодателем в завещании;

умершего до открытия наследства или одновременно с
наследодателем и лишенного в судебном порядке права на
следовать в соответствии с п. 1 ст. 1117 ГК РФ.

Об особенностях наследования усыновленными и усыновителями подробно изложено в п. 4.2 настоящей главы, поэтому ограничимся понятием усыновителей, закрепленным в семейном праве.

"Усыновителями могут быть совершеннолетние лица обоего пола, за исключением:

» лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными;

супругов, один из которых признан судом недееспособ
ным или ограниченно дееспособным;

лиц, лишенных по суду родительских прав или ограни
ченных судом в родительских правах;

» лиц, отстраненных от обязанностей опекуна или попечителя за ненадлежащее выполнение возложенных на него законом обязанностей;

бывших усыновителей, если усыновление отменено су
дом по их вине;

лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуще
ствлять родительские права" (ст. 127 СК РФ).

Определенные особенности правового регулирования установлены для нетрудоспособных иждивенцев наследодателя как наследников по закону.

В частности, наследники по закону второй и последующих очередей, нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призвана к наследованию, наследуют по закону вместе и наравне с наследниками этой очереди при условии нахож-

83


дения на иждивении наследодателя не менее года до его смерти независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет.

К другой особой категории наследников по закону относятся граждане, которые не входят в круг наследников по закону первой и последующих очередей, но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним. При наличии других наследников по закону они наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. Если же другие наследники по закону с первой по седьмую очередь включительно отсутствуют, нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди (см. схему и текст п. 4.2 настоящей главы).

В целях установления правовых гарантий в части материального обеспечения отдельных категорий наследников по закону законодатель в ст. 1149 ГК РФ закрепляет право определенных лиц на обязательную долю в наследстве независимо от содержания завещания. В литературе таких лиц принято называть необходимыми наследниками.

Наряду с двумя вышеназванными категориями нетрудоспособных наследников по закону законодатель включает в число лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве (необходимых наследников), также несовершеннолетних или нетрудоспособных детей наследодателя, его нетрудоспособных супруга и родителей. Все необходимые наследники независимо от содержания завещания наследуют не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).

Нельзя не заметить, что в ст. 535 ранее действовавшего ГК РСФСР обязательная доля составляла не менее 2/3 доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. При определении размера обязательной доли учи-

84 -

 Обязательная доля в наследстве

Правом на обязательную долю в наследстве обладают:

несовершеннолетние и нетрудоспособные дети наследода
теля;

нетрудоспособный супруг наследодателя;

нетрудоспособные родители наследодателя;

нетрудоспособные иждивенцы.

Обязательная доля в наследстве — это личное предоставление, и поэтому право на обязательную долю не может переходить к другим лицам ни по какому основанию (ни в порядке наследственной трансмисси, ни в порядке направленного отказа). Наследник может быть лишен права на обязательную долю как недостойный

Размер обязательной доли

Независимо от содержания завещания — не менее 1/2 доли, которая причиталась бы лицу, обладающему правом на ее получение при наследовании по закону.

В некоторых случаях суду предоставлено право с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении

Начисление обязательной доли

При определении обязательной доли принимаются во внимание все наследники по закону, подлежащие к наследованию.

Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещенной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю — из той части имущества, которая завещана.

В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа

тывалась и стоимость наследственного имущества, состоящего из предметов обычной домашней обстановки и обихода. В ст. 1149 части третьей ГК РФ закреплено, что право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже

85


если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю — из той части имущества, которая завещана. В обязательную долю засчитывается все, что имеющий на нее право наследник получает из наследства по любому основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа.

Следует иметь в виду, что в отдельных случаях, определенных ч. 4 ст. 1149 ГК РФ, суд вправе с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер этой доли и даже отказать в ее присуждении.

Брак, признанный недействительным, лишает бывших супругов прав на наследство, независимо от того, когда вынесено решение о его недействительности — до или после смерти другого супруга. Разведенные супруги могут быть наследниками, если являются иждивенцами. Поэтому если принять во внимание ст. 90 СК РФ, то право на наследство по причине иждивения имеют:

бывшая жена в период беременности и в течение трех
лет со дня рождения общего ребенка;

нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход
за общим ребенком-инвалидом с детства
I группы;

нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, став
ший нетрудоспособным до расторжения брака или в течение
года с момента расторжения брака;

нуждающийся супруг, достигший пенсионного возраста
не позднее чем через пять лет с момента расторжения бра
ка, если супруги состояли в браке длительное время.

 Глава 5. Приобретение наследства и осуществление наследственных прав

(030.140.40)

5.1. Понятия открытия и принятия наследства

Под открытием наследства понимаются события, являющиеся основанием для возникновения наследственных правоотношений. Таким событием, согласно ст. 1113 ГК РФ, является смерть наследодателя или объявление его умершим.

Факт открытия наследства порождает у наследников право на приобретение наследства независимо от того, осуществляется ли наследование по завещанию или по закону. Реализация наследником права на приобретение наследства (кроме выморочного имущества) осуществляется только путем принятия наследства. Как исключение, для приобретения выморочного имущества принятие наследства не требуется.

В свою очередь, право принятия наследства носит альтернативный характер. Наследник может принять наследство либо отказаться от него. Принятие наследником даже части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось.

Вместе с тем одно и то же лицо может быть наследником одновременно по нескольким основаниям, например по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства и т. п. В таких случаях наследник может принять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, по всем основаниям или по нескольким из них. Недопустимо принятие наследства под условием или с оговорками.

87

Если имеется несколько наследников, то принятие наследства одним или несколькими из них не означает принятия наследства остальными наследниками.

Существенными элементами факта открытия наследства являются место и время его открытия.

Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя. Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в Российской Федерации признается место нахождения такого наследственного имущества. Если указанное наследство расположено в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящего в его состав недвижимого имущества или его наиболее ценной части, а при отсутствии недвижимого имущества — место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости (ст. 1115 ГК РФ).

Определение места открытия наследства имеет большое практическое значение, поскольку именно по месту открытия наследства оформляется наследственное дело и осуществляются все необходимые нотариальные действия. Так, согласно Основам законодательства РФ о нотариате (ОЗН), нотариус в месте открытия наследства:

  1.  извещает наследников об открывшемся наследстве (ст. 61
    ОЗН);
  2.  получает заявление о принятии наследства или отказе
    от него (ст. 62 ОЗН);

  1.  принимает претензии от кредиторов наследодателя
    (ст. 63 ОЗН);
  2.  принимает меры к охране наследственного имущества
    (ст. 64 ОЗН);
  3.  производит опись наследственного имущества и пере
    дает его на хранение (ст. 66 ОЗН);

88

 

  1.  дает распоряжение об оплате за счет наследственного
    имущества необходимых расходов (ст. 69 ОЗН);
  2.  выдает свидетельство о праве на наследство (ст. 71 ОЗН).

Доказательствами места открытия наследства могут служить документы, в которых указывается место постоянного жительства наследодателя (справки жилищно-коммунальных органов, местных администраций, отделений милиции, справки адресного бюро и др.).

Если место жительства наследодателя неизвестно, доказательствами места открытия наследства являются справки жилищно-коммунальных органов или местных администраций о месте нахождения его наследственного имущества. В случае отсутствия указанных документов, подтверждающих место открытия наследства, оно устанавливается в судебном порядке. Тогда необходимо представить в нотариальную контору вступившее в законную силу решение суда об установлении места открытия наследства (ст. 264 ГПК РФ).

Согласно п. 2 ст. 20 ГК РФ, местом жительства несовершеннолетних, не достигших 14 лет, или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей — родителей, усыновителей или опекунов. Следовательно, в случае смерти несовершеннолетнего местом открытия наследства считается место жительства его законных представителей. Если же гражданин, нуждающийся в опеке, находится в соответствующем воспитательном, лечебном или ином учреждении социальной защиты, то, согласно п. 4 ст. 35 ГК РФ, после смерти такого лица местом открытия наследства будет являться место нахождения такого учреждения.

Свидетельские показания в подтверждение места открытия наследства нотариусом не принимаются. Временное место жительства наследодателя (например, срочная военная служба, место учебы, отдых, лечение, командировка и т. п.) не признается местом открытия наследства.

89


Если граждане РФ временно проживали за границей и умерли там, то местом открытия наследства является их постоянное последнее место жительства в Российской Федерации до выезда за границу. Если же граждане РФ постоянно проживали за границей, то местом открытия наследства является та страна, где они проживали, и отношения по наследованию определяются законодательством этой страны.

Местом открытия наследства после смерти лица, скончавшегося в местах лишения свободы, признается его постоянное место жительства до ареста.

Время открытия наследства определяет ст. 1114 ГК РФ, согласно которой таковым признается день смерти наследодателя. При объявлении гражданина умершим временем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим, а в случае, когда в соответствии с п. 3 ст. 45 ГК РФ днем смерти признан день его предполагаемой гибели, — день смерти, указанный в решении суда.

Время открытия наследства также имеет важное практическое значение, поскольку с ним связано определение:

  1.  круга наследников, призываемых к наследству;
  2.  состава наследственного имущества;
  3.  сроков на принятие наследства или отказ от него;
  4.  сроков на предъявление претензий кредиторами;
  5.  момента возникновения права наследников на наслед
    ственное имущество;
  6.  срока осуществления нотариусом мер по охране на
    следственного имущества и управлению им;
  7.  срока для выдачи свидетельства о праве на наследство;
  8.  законодательства, которым следует руководствоваться
    на момент открытия наследства.

По действующему законодательству (ст. 45 ГК) гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение

90

 пяти лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, — в течение шести месяцев. Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи с военными действиями, может быть признан в судебном порядке умершим не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания военных действий. Безвестно отсутствующее лицо должно быть объявлено умершим в судебном порядке по месту жительства заинтересованного лица. Наследство после такого гражданина открывается только после вступления в законную силу решения суда.

В случае явки или обнаружения места нахождения гражданина, объявленного умершим применяются правила ст. 46 ГК РФ. Во-первых, в судебном порядке отменяется решение о признании гражданина умершим. Во-вторых, независимо от времени своей явки гражданин может потребовать от любого лица возврата сохранившегося имущества, которое безвозмездно перешло к этому лицу после объявления гражданина умершим (исключения составляют деньги и ценные бумаги, согласно п. 3 см. 302 ГК). В-третьих, не исключены случаи, когда определенные лица знали, что гражданин, объявленный умершим, находится в живых, и тем не менее приобрели его имущество по возмездным сделкам. В этом случае они обязаны возвратить ему имущество, перешедшее к ним по возмездным сделкам, а при невозможности возврата в натуре возместить его стоимость.

Еще раз вернемся к вопросу о лицах, умерших в один день, но не одновременно. До принятия части третьей ГК РФ этот вопрос законодательно не был решен. На практике подобные вопросы решались неоднозначно. Если у супругов разный круг наследников, то иногда принимались решения, признающие наследником лицо, скончавшиеся несколькими часами позже наследователя, но в тот же день. Верховный

91


Суд признавал такие решения неправомерными. В новом законе эта проблема решена. Теперь для определения времени открытия наследства имеет значение только день, а не час смерти наследователя. Эта норма, закрепленная в ч. 2 ст. 1114 ГК РФ, является новой для нашего законодательства. Она рождена судебной практикой, которая встала на твердую позицию в том, что "граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга. Наследование открывается после каждого из них, и к наследованию призываются наследники каждого из них". Указанные лица называются коммориентами (умирающие одновременно).

5.2. Приобретение наследства

Порядок принятия наследства является общим и для наследников по закону, и для наследников по завещанию.

Принятие наследства — это односторонняя сделка, направленная на приобретение наследства.

Для приобретения прав на наследство необходимо выяснение целого ряда обстоятельств. В первую очередь необходимо установить, что наследство открылось. Затем выяснить, оставил ли наследодатель завещание или нет и находятся ли в живых те лица, которые указаны в завещании для приобретения наследственных прав. Если завещания нет, необходимо определить круг лиц, состоящих в той или иной степени родства с наследодателем, или наличие иных обстоятельств, дающих им право на наследование. Вместе с тем для приобретения наследства необходимо выразить свое желание стать наследником, потому как никто не может к этому обязать. Действие, которым наследник выражает свое намерение получить наследство, называется принятием наследства.

92

 Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось. При призвании наследника к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону, либо в порядке наследственной трансмиссии и непосредственно в результате открытия наследства, либо в других предусмотренных законом случаях) наследник может принять наследство, причитающееся ему, по одному из этих оснований, по нескольким из этих оснований либо по всем основаниям, т. е. право выбора принадлежит самому наследнику. Не допускается принятие наследства под условиями или с оговорками (ст. 1152 ГК РФ).

Форма акта принятия наследства установлена в ст. 1152 ГК РФ, предусматривающей два способа совершения такого действия:

вступление во владение или управление наследствен
ным имуществом;

подача заявления о принятии наследства в нотариаль
ную контору по месту открытия наследства.

Вступление во владение наследством как правовая форма принятия наследства представляет собой фактическое овладение имуществом умершего. Под этим понимаются действия по управлению, распоряжению и пользованию наследственным имуществом, поддержанием его в надлежащем состоянии, уплату налогов и внесение иных платежей (п. 2 ст. 1153 ГК). Из этого можно сделать вывод, что наследник относится к наследственному имуществу как к своей собственности. При этом надо учитывать, что фактическое вступление во владение частью имущества рассматривается как принятие всего наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось. Перечень действий, приведенный в п. 2 ст. 1153 ГК РФ, является открытым и может быть дополнен любыми иными правомерными фактическими действиями.

93


Фактическим принятием наследства можно считать обладание наследником вещью или пользование имуществом на-следователя и т. п. Причем проживание наследников после смерти наследодателя в том же помещении, в котором проживал наследодатель, рассматривается как принятие наследства, поскольку наследники фактически вступают во владение вещами, принадлежащими умершему. Продолжительность такого проживания после смерти наследодателя значения не имеет.

Следует заметить, что проживание наследников после смерти наследодателя в том же помещении, которым он пользовался, всегда рассматривается как принятие наследства (разумеется, при отсутствии со стороны таких наследников заявления об отказе от наследства), поскольку наследники фактически вступают во владение вещами, принадлежавшими умершему. Продолжительность такого проживания после смерти наследодателя значения не имеет. Достаточно, если наследник хотя бы на один день пережил наследодателя.

Наличие у наследника на руках сберегательной книжки, облигаций, аккредитива на имя наследодателя расценивается как доказательство принятия наследства.

Фактом принятия наследства можно считать обращение с заявлением в суд об установлении родственных отношений с наследодателем или с иском о разделе наследственного имущества в связи с необходимостью оформления наследственных прав. Такие действия также имеют правовое значение применительно к требованиям ст. 1153 ГК РФ.

Принятие наследства одним или несколькими наследниками не означает принятия наследства остальными наследниками. Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации.

95


Рассмотренные выше способы принятия наследства фактическими действиями не исключают впоследствии обращения наследника к нотариусу с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство. Доказательством фактического вступления наследника во владение наследственным имуществом является справка жилищно-коммунальных органов или местной администрации о совместном проживании наследника с наследодателем, справка налогового органа о том, что наследник оплачивал соответствующие налоги, справка местной администрации о том, что наследник пользовался недвижимым имуществом, и др.

При отсутствии у наследника достаточных по мнению нотариуса доказательств принятия наследства фактическими действиями, факт принятия наследства может быть установлен судом в порядке рассмотрения дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение (ст. 264 ГПК РФ).

Практика не всегда связывает принятие наследства с осуществлением фактических действий. Наследник может просто взять ключи от дома после смерти наследодателя и уехать. При этом он будет считаться принявшим наследство, хотя необходимых действий по принятию наследства и не совершал.

Подача заявления нотариальному органу о принятии наследства либо заявления о выдачи свидетельства о праве на наследство служит неоспоримым доказательством намерений наследника стать собственником наследственного имущества. Под нотариальными органами понимаются нотариальные конторы и российские консульства, ведущие наследственные дела или осуществляющие нотариальное обслуживание российских граждан за границей.

Заявление в нотариальную контору о принятии наследства обычно совмещено с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство либо содержит только просьбу о выдаче свидетельства, поскольку из последней явствует и принятие наследства. Если заявление наследника передает-

96

 ся нотариусу другим лицом или пересылается по почте, подпись наследника на заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом, должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия, или лицом, уполномоченным удостоверять доверенности в соответствии с п. 3 ст. 185 ГК РФ (ст. 1153 ГК РФ). Принятие наследства через представителя возможно, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на принятие наследства. Поступление заявления по почте с незасвидетельствованной подписью не является основанием для возврата его отправителю. Он может потом подтвердить свою подпись при личной явке или повторить заявление, засвидетельствовав подпись на нем у нотариуса.

Если наследник по завещанию или по закону умер после открытия наследства, не успев его принять в установленный срок, право на принятие причитавшегося ему наследства переходит к его наследникам (наследственная трансмиссия) и при этом не входит в состав наследства, открывшегося после его смерти (ст. 1156 ГК РФ).

Сроки на принятие наследства предусмотрены законом. Статья 1154 ГК РФ предусматривает, что указанные действия должны быть совершены в течение шести месяцев со дня открытия наследства. В ч. 2 ст. 1155 ГК РФ сказано, что наследство может быть принято и по истечении шести месяцев при условии письменного согласия на это всех наследников, принявших наследство.

Устанавливая в качестве общего срока шесть месяцев со дня открытия наследства, закон предусматривает возможность увеличения его в двух случаях.

Первый из них может иметь место, если наследники старшей очереди отказываются от наследства или отстраняются от принятия его как недостойные, тогда наследники младшей очереди могут заявить о своем согласии принять наследство в течение оставшейся части срока для принятия его наследниками соответствующей старшей очереди, а если эта

97


часть срока менее трех месяцев, то она удлиняется до трех месяцев (ст. 1154 ГК РФ).

Второй случай продления законом срока на принятие наследства установлен в отношении лиц, наследующих по трансмиссии. Они могут осуществить право умершего (трансмиттен-та) на принятие наследства в течение оставшейся после его смерти части шестимесячного срока. Если же она меньше трех месяцев, закон удлиняет ее до трех месяцев (ст. 1156 ГК РФ).

Пропуск срока на принятие наследства по общему правилу лишает права на наследование. Срок для принятия наследства может быть продлен судом, если он признает причины пропуска уважительными. К случаям продления срока на принятие наследства применяются общие критерии определения уважительности причин пропуска давностного срока. Это болезнь наследника, сокрытие факта открытия наследства другими наследниками, обстоятельства военного времени и др., не позволявшие осуществить свое право.

Признав наследника принявшим наследство, суд определяет доли всех наследников в наследственном имуществе и при необходимости определяет меры по защите прав нового наследника на получение причитающейся ему доли наследства (п. 3 ст. 1155 ГК РФ). Ранее выданные свидетельства о праве на наследство признаются судом недействительными (ст. 1155 ГК РФ).

Если в связи с отказом всех или части наследников от добровольного продления срока наследник обращается в суд, спор решается в общеисковом порядке. Удовлетворяя иск о продлении срока, суд должен присудить наследнику причитающуюся ему часть в наличном наследственном имуществе или сумму, вырученную от его реализации1.

После вынесения судом решения нотариус включает в свидетельство о праве на наследство и наследника, которому восстановлен срок принятия наследства.

1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г. № 2, в редакции от 12 декабря 1993 г.

98

 Момент открытия наследства, как правило, не совпадает со временем его фактического принятия, поскольку в соответствии с п. 4 ст. 1152 ГК РФ принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации. Данной правовой нормой (аналогичная норма содержалась и ранее в ст. 546 ГК РСФСР) как бы закрепляется гарантия единообразного подхода к моменту возникновения наследственных правоотношений, а именно с момента открытия наследства, независимо от фактического времени принятия наследства. Главное, чтобы наследник фактически принял наследство.

Наиболее распространенным способом принятия наследства является подача наследником по месту открытия наследства нотариусу (или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу) заявления о принятии наследства либо заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство. Как правило, подача таких заявлений осуществляется непосредственно самим наследником.

В тех случаях, когда заявление наследника подается другим лицом или пересылается по почте, подпись наследника на заявлении должна быть нотариально удостоверена либо засвидетельствована должностными лицами, уполномоченными удостоверять доверенности в соответствии с п. 3 ст. 185 ГК РФ. При принятии наследства через представителя необходимо, чтобы в доверенности было специально предусмотрено полномочие на принятие наследства. Не требуется доверенности для принятия наследства законными представителями, к каковым относятся родители, усыновители или опекуны несовершеннолетних, не достигших 14 лет.

В тех случаях, когда наследник или его представитель не подали по месту открытия наследства заявления, подтверждающие их волеизъявление на принятие наследства, при-

99


нятие наследства может быть подтверждено совершением наследником конклюдентных действий, т. е. определенных действий, явно свидетельствующих о фактическом принятии наследства, в частности, если он:

* вступил во владение или в управление наследствен
ным имуществом;

» принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц;

произвел за свой счет расходы на содержание наслед
ственного имущества;

оплатил за свой счет долги наследодателя или получил
от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные
средства.

Любой из рассмотренных способов принятия наследства должен быть совершен в установленные законом сроки. Установив общий срок принятия наследства в течение шести месяцев со дня открытия наследства, законодатель дифференцирует его в зависимости от различных обстоятельств, изменяя порой не сам срок, а начало его исчисления.

Так, в случае открытия наследства в день предполагаемой гибели гражданина, сохраняя общий шестимесячный срок принятия наследства, законодатель определяет начало течения этого срока не со дня предполагаемой гибели, а со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим.

В ином случае, когда наследник отказался от наследства или был в установленном порядке признан недостойным наследником, вследствие чего возникло право наследования для других лиц, эти лица могут принять наследство в течение шести месяцев со дня возникновения у них права наследования.

В том случае, когда у соответствующих лиц право наследования возникает вследствие непринятия наследства другим наследником, эти лица могут принять наследство в течение трех месяцев по окончании шестимесячного срока со дня открытия наследства.

100

 В жизни нередки случаи, когда, несмотря на достаточно продолжительные сроки, установленные для принятия наследства, наследник все же не укладывается в эти сроки. В таких случаях по заявлению наследника, пропустившего срок для принятия наследства, суд вправе восстановить этот срок и признать наследника принявшим наследство, если он не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил этот срок по другим уважительным причинам и при условии, что наследник, пропустивший срок, установленный для принятия наследства, обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали. Иными словами, даже после пропуска срока, установленного для принятия наследства, наследнику предоставляется новый шестимесячный срок, в течение которого он вправе обратиться в суд за восстановлением своих наследственных прав, в том числе восстановлением пропущенного срока.

По восстановлении пропущенного срока и признании наследника принявшим наследство суд определяет доли всех наследников в наследственном имуществе и при необходимости определяет меры по защите прав нового наследника на получение причитающейся ему доли наследства в соответствии с правилами ст. 1104, 1105, 1107 и 1108 ГК РФ, регулирующих отдельные вопросы обязательств вследствие неосновательного обогащения. При этом ранее выданные всем наследникам свидетельства о праве на наследство признаются судом недействительными.

Наследство может быть принято наследником по истечении срока, установленного для его принятия, и во внесудебном порядке. Это допустимо при получении на это согласия в письменной форме всех остальных наследников, подписи которых должны быть засвидетельствованы нотариусом, либо, когда такое право предоставлено законом, должностным лицом органа местного самоуправления или консульского учреждения Российской Федерации, либо лицами, перечисленными в п. 3 ст. 185 ГК РФ. Полученное и оформленное в

101


установленном порядке согласие наследников влечет такие же правовые последствия, как и решение суда, а именно является основанием для аннулирования нотариусом ранее выданного свидетельства о праве на наследство и выдачи нового свидетельства.

В том случае, когда на основании ранее выданного свидетельства была произведена государственная регистрация прав на соответствующее имущество, аннулированное нотариусом ранее выданное свидетельство и вновь выданное свидетельство являются основанием соответствующих изменений в записи о государственной регистрации прав.

Право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не переходит к наследникам умершего наследника, если причитавшаяся ему часть наследства предназначалась именно и только в качестве обязательной доли.

5.3. Право отказа от наследства

Рассматриваемые в предыдущем параграфе вопросы принятия наследства в большинстве случаев основаны на волеизъявлении наследника, направленном на приобретение наследства.

Как правило, при соблюдении установленных законом порядка, сроков оформления принятия наследства и т. п. это волеизъявление достигает своей цели. Однако может случаться и иное, когда волеизъявление наследника направлено совершенно на иное правовое последствие, а именно на отказ от наследства.

Общий порядок отказа от наследства закреплен в ст. 1157 ГК РФ. Право отказа от наследства предоставлено наследникам как по завещанию, так и по закону. Лишь при наследовании выморочного имущества отказ от наследства не допускается.

При отказе от наследства наследник вправе указать лиц, в пользу которых он отказывается от наследственного имущества, но может отказаться от наследства и без указания таковых.

102

 Отказ от наследства допускается в течение того же срока, который установлен для принятия наследства. В этот срок наследник должен уложиться и в том случае, когда он уже принял наследство, но проявил волеизъявление отказаться от него.

Однако, если наследник совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, но при этом имеет определенное намерение отказаться от наследства, суд может по заявлению этого наследника признать его отказавшимся от наследства и по истечении установленного срока, если сочтет причины пропуска этого срока уважительными. Если наследник отказался от наследства, то такой отказ является окончательным и не может быть впоследствии изменен или взят обратно.

Отказ от наследства является односторонней сделкой и может быть совершен только дееспособным гражданином (или юридическим лицом). В тех случаях, когда наследником является несовершеннолетний, недееспособный или ограниченно дееспособный гражданин, отказ от наследства допускается с предварительного разрешения органа опеки и попечительства.

Способы отказа от наследства по своей сути аналогичны способам принятия наследства, поскольку осуществляются подачей наследником по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления об отказе от наследства. При подаче нотариусу заявления об отказе от наследства не самим наследником, а другим лицом или при отправлении заявления по почте подпись наследника на таком заявлении свидетельствуется в таком же порядке, как это предусмотрено для засвидетельствования его подписи при направлении заявлений о принятии наследства либо о выдаче свидетельства о праве на наследство. Правомочия лица, уполномоченного наследником выступать в качестве его представителя, должны быть специально предусмотрены в доверенности на отказ от наслед-

103


ства. Для законных представителей доверенности для отказа от наследства не требуется.

Если наследник при отказе от наследства использует свое право совершить этот отказ в пользу других лиц, то при этом должны быть соблюдены определенные требования.

Во-первых, лица, в пользу которых наследник отказывается от наследства, должны являться также наследниками по завещанию или по закону любой очереди того же наследодателя, от наследства которого он отказывается в их пользу, в том числе в пользу тех, которые призваны к наследованию по праву представления или в порядке наследственной трансмиссии.

Во-вторых, нельзя отказываться от наследства в пользу наследников, лишенных завещателем наследства в завещании в соответствии с п. 1 ст. 1119 ГК РФ. В подобном случае ни лишенный наследства наследник, ни его потомки по закону, которые могли бы быть призваны к наследованию по праву представления, если бы их наследодатель не был лишен наследства, не могут быть призваны к наследованию в связи с отказом от наследства в пользу этих лиц.

Несмотря на отсутствие в ГК РФ нормы о недопущении отказа от наследства в пользу недостойных наследников, следует согласиться с мнением Ю. К. Толстого, полагающего, что недостойный наследник, а также его наследники по праву представления не могут быть призваны к наследованию в связи с отказом от наследства в пользу недостойного наследника1.

Наряду с правом наследников отказаться от наследства в пользу других лиц, указанных в ч. 1 п. 1 ст. 1158 ГК РФ, не допускается отказ в пользу кого-либо из этих лиц:

от имущества, наследуемого по завещанию, если все
имущество наследодателя завещано назначенным им наслед
никам;

от обязательной доли в наследстве;

если наследнику подназначен наследник.

1 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под общ. ред. проф. А. П. Сергеева. М., 2002. Ч. 3. С. 125.

104

 Схематически содержание и структуру условий отказа от наследства можно выразить следующим образом.

При этом следует иметь в виду, что отказ от наследства, в пользу лиц, не указанных в п. 1 ст. 1158 ГК РФ, не допускается.

Не допускается также отказ от наследства с оговорками или под условием.

Отказ от части причитающегося наследнику наследства не допускается. Однако, если наследник призывается к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и т. п.), он вправе отказаться от наследства, причитающегося ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем.

105


Правило о недопустимости отказа в пользу других лиц от имущества по завещанию, если все имущество наследова-теля завещано назначенным им наследникам, направлено на обеспечение соблюдения воли наследователя о пропорциях распределения наследственного имущества. Если же вопреки ему совершить направленный отказ, то это бы противоречило принципу свободы завещания, что не допустимо. В данном случае возможен отказ без указания, в пользу кого он сделан. Тогда доля отказавшегося наследника распределяется между остальными наследниками по завещанию пропорционально их наследственным долям. Недопустимость отказа в пользу другого лица от обязательной доли в наследстве объясняется тем, что само правило ст. 1149 ГК РФ об обязательной доле является ограничением свободы завещателя распорядиться принадлежащим ему имуществом по своему усмотрению и при этом защитить интересы определенных в этой статье лиц. Волеизъявление же самого наследника, отказавшегося от обязательной доли, не может служить основанием для ограничения свободы завещания. Вместе с тем ненаправленный отказ от обязательной доли допустим. Это признавалось судебной практикой. Так, в п. 6 постановления Пленума Верховного Суда СССР от 1 июля 1966 г. № 6 указано: "Если наследник, имеющий право на обязательную долю в наследстве, не примет наследственное имущество в установленный срок либо откажется от наследства, имущество переходит к наследникам по завещанию"1. Также для исключения противоречия с волей наследодателя объясняется и недопустимость отказа от наследства в пользу другого лица, если наследнику подназначен наследник. В этом случае наследодатель как бы заранее лишил возможности первоначальному наследнику выбрать при отказе другое лицо, чем указанное в самом завещании.

 5.4. Свидетельство о праве на наследство

Правовое оформление приобретенного наследства представляет собой совокупность правовых действий, в результате которых определяется доля участия наследника в наследственном имуществе и сам он приобретает право распоряжения им.

Действия наследников по разделу такого наследства являются правоустанавливающими и правооформляющими в строгом смысле этого слова. Если говорить о правовом оформлении приобретения наследства, надо иметь в виду случаи, когда наследники получают на унаследованное имущество правоподтверждающие документы.

Оформление наследственных прав осуществляется нотариусом или уполномоченным в соответствии с законом совершать такое нотариальное действие должностным лицом путем выдачи свидетельства о праве на наследство по месту открытия наследства.

Необходимым основанием для выдачи свидетельства о праве на наследство является заявление наследника. Причем свидетельство по желанию наследников может быть выдано всем наследникам вместе или каждому наследнику в отдельности, на все наследственное имущество в целом или на его отдельные части. В этих случаях свидетельства о праве наследования выдаются по формам № 3—II1.

При переходе в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации выморочного имущества свидетельство выдается в таком же порядке. При этом свидетельство оформляется и выдается по форме № 12.

Для подтверждения права на наследство по закону или по завещанию, открывшееся за границей, выдаются соответственно свидетельства по форме № 13 или по форме № 14.

 

1 Постановление Пленумов Верховных судов по гражданским делам: Сборник. М.: Спартак, 1999. С. 12—15.

106

 1 Приложение к приказу Минюста России от 10 апреля 2002 г. № 99 // Российская газета. 2002. 24 апр.

107


Если после выдачи свидетельства о праве на наследство выявляется наследственное имущество, на которое свидетельство выдано не было, выдается дополнительное свидетельство о праве на наследство.

Основным органом, на который в России возложена функция постановления актов, подтверждающих право на наследство, являются нотариусы, работающие в государственных нотариальных конторах. При отсутствии в нотариальном округе государственной нотариальной конторы совершение нотариальных действий в отношении наследства поручается совместным решением органа юстиции и нотариальной палаты одному из нотариусов, занимающихся частной практикой1. Они, если нет спора о наследстве, выдают наследникам свидетельства о праве на наследство. Выдача их завершает процедуру приобретения наследниками имущества наследодателя. Свидетельство о праве на наследство не может быть выдано на имущество, на которое органами следствия наложен арест.

Согласно ст. 1162 ГК РФ, наследники по закону или по завещанию вправе просить нотариальную контору о выдаче им свидетельства о праве на наследство. Получение его наследниками необязательно, но рядом унаследованных вещей и прав наследники не смогут распорядиться без получения свидетельства (домом, квартирой, дачей и др.). Свидетельством подтверждается правомерность перехода по наследованию авторских прав, в том числе прав на открытия, изобретательские предложения, промышленные образцы.

При получении свидетельства о праве на наследство необходимо представить:

  1.  копию свидетельства о смерти;
  2.  заявление о принятии наследства или об отказе от на
    следства, по последнему месту жительства наследодателя;

Статья 36 Основ законодательства РФ о нотариате.

108

 I

 

  1.  подтверждение родственных отношений (свидетельство
    о браке, о рождении, копии решения суда, вступившего в
    силу, и т. д.);
  2.  справка ЖЭКа или выписку из домовой книги, где про
    живал и был прописан наследодатель до дня смерти и кто из
    наследников (был прописан) проживал совместно, с указани
    ем даты прописки и даты выписки;

справку ДТИ (бюро технической инвентаризации);

  1.  правоустанавливающие документы на дом (договор куп
    ли-продажи, дарения и т. д.);

акты приемки дома и всех пристроек в эксплуатацию;

  1.  справки налоговой инспекции об отсутствии задолжен
    ности по налогам;

сберкнижку;

  1.  на ватомобиль: дополнительно — акт оценки, квитан
    цию об оплате налогов;
  2.  на гараж в ГСК: дополнительно — справку правления
    ГСК о паенакоплении на день смерти наследодателя с указа
    нием даты вступления в ГСК;
  3.  на паенакопление в ЖСК: дополнительно — справку
    ЖСК о паенакоплении на день смерти наследодателя с ука
    занием даты вступления в ЖСК;
  4.  на домик в садовом товариществе: дополнительно —
    справка о стоимости зеленых насаждений, домика, целевых
    взносах, с указанием вступления в товарищество;
  5.  на дом в сельской местности — справка сельсовета о
    принадлежности дома, справка Госстраха о действительной
    стоимости дома;

на прицеп — оценку.

Как правило, свидетельство о праве на наследство выдается по истечении шести месяцев со дня открытия наследства. Тогда становится очевидным, что неявившиеся наследники утратили право на наследование в связи с истечением срока на принятие наследства.

Однако при наличии достоверных данных о том, что, кроме лиц, обратившихся за выдачей свидетельства, иных на-

109


следников, имеющих право на наследство или его соответствующую часть, не имеется, свидетельство о праве на наследство может быть выдано до истечения шестимесячного срока со дня открытия наследства.

Выдача свидетельства о праве на наследство приостанавливается по решению суда, а также при наличии зачатого, но еще не родившегося наследника. После рождения такого наследника выдача свидетельства (свидетельств) о праве на наследство производится с учетом его наследственных прав.

Оформляя право на наследство несовершеннолетних и недееспособных наследников, нотариус делает отметку о том, что наследство подлежит регистрации в органе опеки и попечительства, который осуществляет контроль за распоряжением имуществом, причитающимся такому наследнику, и направляет туда копию свидетельства о праве на наследство.

Нотариус должен проверить документы, устанавливающие степень родства: свидетельство о рождении, свидетельство о браке или документы, подтверждающие факт нахождения на иждивении наследодателя. При невозможности представления наследниками документов, подтверждающих родственные отношения, или отказе других наследников о включении наследника в свидетельство о праве на наследство нотариус предлагает обратиться в суд для установления родственных или брачных отношений.

В жизни не исключены случаи, когда спустя какое-то время после выдачи свидетельства о праве на наследство вдруг становится известно о другом имуществе, не включенном в свидетельство. Это возможно, когда об этом имуществе никто не знал или сами наследники не указали на его наличие. В этом случае наследником, получившим свидетельство о праве на наследство выдаются последующие свидетельства о праве на наследство той части наследственного имущества, которая не указана в ранее выданном свидетельстве. При этом в случае явки наследников, которые не были включены в ранее выданное свидетельство, они также мо-

110

 гут быть включены в свидетельство о праве на наследство на дополнительное имущество с письменного согласия всех наследников, принявших наследство.

При наследовании по завещанию нотариус должен проверить: правильно ли составлено и удостоверено завещание в соответствии с требованием закона; не отменено ли оно другим завещанием, и если завещаний несколько, то нотариус руководствуется последним из них; нет ли нарушений прав несовершенолетних или нетрудоспособных наследников.

Если в завещании наследодатель наложил на наследника по завещанию исполнение определенного обязательства в пользу отказополучателя, а последний не знает об этом, то при выдаче свидетельства о праве на наследство нотариус обязан сообщить об* этом отказополучателю. Отказополуча-тель в данном случае имеет право требовать от наследника по завещанию исполнения завещательного отказа. В случае спора отказополучатель вправе обратиться в суд за защитой своих требований.

Получение свидетельства о наследстве является правом, а не обязанностью наследника. Поэтому если наследник не получил свидетельства о праве на наследство, то это не влечет за собой утраты права.

Отказ в выдаче свидетельства о праве на наследство наследники вправе обжаловать в суде. Подобные жалобы рассматриваются в порядке особого производства.

5.5. Охрана наследственного имущества и управление им

С момента открытия наследства до его принятия не только проходит довольно продолжительное время, но и возникают определенные проблемы, связанные с охраной наследства и управлением им. Как правило, эти проблемы связаны с обеспечением сохранности наследственного имущества, устранения его порчи, гибели или хищения, особенно в случаях,

111


когда наследники не проживали совместно с наследодателем, а также в случаях, когда наследником является государство, но передача прав на наследство еще не оформлена.

В соответствии со ст. 36 Основ законодательства РФ о нотариате выдача свидетельства о праве на наследство и принятие мер к охране наследственного имущества возлагаются на нотариусов, работающих в государственных нотариальных конторах. При отсутствии в нотариальном округе государственной нотариальной конторы совершение названных нотариальных действий поручается совместным решением органа юстиции и нотариальной палаты одному из нотариусов, занимающихся частной практикой.

Меры по охране наследства и управлению им принимаются нотариусом по заявлению одного или нескольких наследников, исполнителя завещания, органа местного самоуправления, органа опеки и попечительства или других лиц, действующих в интересах сохранения наследственного имущества. В случае, когда назначен исполнитель завещания, меры по охране наследства и управлению им принимаются нотариусом по согласованию с исполнителем завещания. В местностях, где нет нотариальной конторы, совершение таких действий возлагается на должностных лиц органов исполнительной власти, а также на консульские учреждения в тех случаях, когда речь идет об охране имущества, находящегося за границей (ст. 1171 ГК). Вместе с заявлением о принятии мер по охране наследственного имущества граждане должны представить:

  1.  паспорт или иной документ, его заменяющий;

документ, подтверждающий факт смерти наследодате
ля (свидетельство о смерти — подлинник и незаверенная ко
пия);

3) справку с постоянного места жительства умершего
(справка с места постоянного жительства умершего оформ
ляется в ЖЭУ согласно учетным данным паспортного стола,

112

 если умерший проживал в многоквартирном доме. Если умерший проживал в частном доме, нотариусу предъявляется домовая книга со штампом о выписке умершего);

4) документы, подтверждающие родственные отношения с умершим (для наследников по закону — это свидетельство о рождении и свидетельство о браке (подлинник и незаверенные копии); для наследников по завещанию — это завещание (подлинник) с отметкой нотариальной конторы, удостоверяющей завещание, об отсутствии изменений или отмены завещания).

В силу ст. 65 Основ законодательства РФ о нотариате и п. 5 ст. 1171 ГК РФ, если имущество наследодателя или его часть находятся не в месте открытия наследства, нотариус по месту открытия наследства посылает государственному нотариусу или должностному лицу исполнительной власти, совершающему нотариальные действия по месту нахождения наследственного имущества, поручение о принятии мер к его охране. Эти меры прежде всего принимаются в интересах наследников, отказополучателей, кредиторов, государства и других заинтересованных лиц.

Нотариус осуществляет меры по охране и управлению имуществом с учетом характера и ценности наследства и времени, необходимого наследникам для вступления в наследство, но не более чем в течение шести месяцев, а в случае, предусмотренном п. 2 и 3 ст. 1154 и п. 2 ст. 1156 ГК РФ, — не более чем в течение девяти месяцев со дня открытия наследства (п. 4 ст. 1171 ГК РФ).

В свою очередь исполнитель завещания принимает меры по охране наследства и управлению им самостоятельно либо по требованию одного или нескольких наследников.

Нотариус вправе в целях выявления состава наследства и обеспечения его охраны делать запросы, адресованные любым юридическим лицам, в том числе банкам, кредитным, коммерческим организациям и т. п., об имеющихся у этих лиц сведениях об имуществе, принадлежавшем наследода-

113


телю. Юридические лица обязаны сообщать нотариусу запрашиваемые сведения, которые могут быть сообщены нотариусом только исполнителю завещания и наследникам.

При принятии мер к охране наследственного имущества нотариус производит опись наследственного имущества в присутствии двух свидетелей, отвечающих требованиям, установленным п. 2 ст. 1124 ГК РФ. При этом могут присутствовать исполнитель завещания, наследники и в соответствующих случаях представители органа опеки и попечительства.

114

 При принятии мер к охране наследственного имущества производится опись наследственного имущества при участии заинтересованных лиц, пожелавших принять участие в описи, и не менее двух понятых.

В акте описи указываются:

1) фамилия, имя, отчество нотариуса, поизводящего
опись, дата и номер приказа органа юстиции о назначении
на должность нотариуса, его нотариальный округ или наи
менование государственной нотариальной конторы;

  1.  дата поступления сообщения о наследственном имуще
    стве или поручения о принятии мер к охране наследствен
    ного имущества;
  2.  дата производства описи, сведения о лицах, участвую
    щих в описи;
  3.  фамилия, имя, отчество и последнее постоянное мес
    то жительства наследодателя, время его смерти и место
    нахождения описываемого имущества;
  4.  было ли опечатано прмещение до явки нотариуса и
    кем, не нарушены ли пломба или печать;
  5.  подробная характеристика каждого из предметов опи
    сываемого наследственного имущества.

В опись включается все имущество, в том числе личные вещи наследодателя.

Входящие в состав наследства наличные деньги вносятся в депозит нотариуса, а валютные ценности, драгоценные металлы и камни, изделия из них и не требующие управления ценные бумаги передаются банку по договору на хранение (ст. 921 ГК РФ).

Если в составе имущества умершего оказались оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, то нотариус уведомляет об этом органы внутренних дел.

Иное входящее в состав наследства имущество, если оно не требует управления, передается нотариусом по договору на хранение кому-либо из наследников, а при невозможности передать его наследникам — другому лицу по усмотрению нотариуса.

115


О передаче имущества на хранение делается запись в акте описи, а лица, принявшие имущество на хранение, предупреждаются об ответственности за растрату, отчуждение или сокрытие наследственного имущества и причинении убытков1.

Хранители, опекуны и другие лица, которым передано на хранение наследственное имущество, если они одновременно не являются наследниками, вправе получить вознаграждение за выполнение своих обязанностей2.

О прекращении охраны наследственного имущества нотариус обязан предварительно сообщить наследникам, а если имущество по праву наследования переходит государству — соответствующему органу3.

Если наследование осуществляется по завещанию, в котором назначен исполнитель завещания, хранение указанного имущества обеспечивается исполнителем завещания самостоятельно либо посредством заключения договора хранения с кем-либо из наследников или другим лицом по усмотрению исполнителя завещания.

Заявления заинтересованных лиц о принадлежности им отдельных вещей заносятся в акт описи, этим лицам разъясняется порядок обращения в суд с иском об исключении этого имущества из описи. В конце акта описи указывается, кому передано на хранение описанное имущество, и делается отметка о предупреждении этого лица об ответственности по ст. 312 "Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации" УК РФ. Предупрежденное лицо должно расписаться в акте.

Акт описи составляется не менее чем в трех экземплярах, каждый из которых подписывается нотариусом и всеми

1 Статья 66 Основ законодательства РФ о нотариате.

2 Статья 67 Основ законодательства РФ о нотариате.

3 Статья 68 Основ законодательства РФ о нотариате.

116

 лицами, присутствовавшими при описи. Один из экземпляров выдается гражданину, принявшему имущество на хранение, другой направляется в государственную нотариальную контору по месту открытия наследства, третий остается у должностного лица органа исполнительной власти, если акт описи составлялся таким должностным лицом.

В случае, если принять меры к охране наследственного имущества не представляется возможным (например, наследники или иные лица, проживавшие с наследодателем, возражают против описи, не предъявляют имущество к описи либо имущество вывезено и т. п.), нотариус составляет об этом акт и уведомляет заинтересованных лиц, а в необходимых случаях — уполномоченный орган государственной власти или местного самоуправления.

Исполнитель завещания не ограничен в сроке осуществления мер по охране наследства и управления им. Он осуществляет эти меры в течение срока, необходимого для исполнения завещания.

Гражданский кодекс РФ предусматривает в определенных случаях институт доверительного управления имуществом. Основаниями учреждения доверительного управления имуществом (ст. 1026 ГК РФ), в частности, могут являться: завещание, в котором назначен исполнитель завещания (душеприказчик), а также иные основания, предусмотренные законом.

По первому из названных оснований доверительное управление наследственным имуществом является прямой реализацией воли наследодателя, выраженной в завещании, и может осуществляться непосредственно назначенным им исполнителем завещания (душеприказчиком), либо в соответствии с завещанием душеприказчик может быть уполномочен учредителем доверительного управления имуществом. Иными словами, исполнитель завещания (душеприказчик) в зависимости от содержания завещания может быть наделен либо только правом доверительного управления наследством,

117


либо правом учредителя доверительного управления, либо тем и другим правами вместе.

По второму названному основанию, предусмотренному ст. 1173 ГК РФ, законодатель определяет не конкретного доверительного управляющего наследственным имуществом, а лиц, имеющих право выступать в качестве учредителя доверительного управления. В частности, согласно ч. 1 названной статьи, если в составе наследства имеется имущество, требующее не только охраны, но и управления, нотариус вправе в качестве учредителя доверительного управления заключать договор доверительного управления этим имуществом. В ч. 2 этой же статьи законодатель устанавливает, что в случае, когда наследование осуществляется по завещанию, в котором назначен исполнитель завещания, права учредителя доверительного управления принадлежат исполнителю завещания. Таким образом, исполнитель завещания (душеприказчик) наделен правом учредителя доверительного управления, независимо от конкретизации его полномочий в завещании как непосредственного доверительного управляющего.

Иногда возникает необходимость до истечения срока для принятия наследства или до получения свидетельства о праве на наследство произвести необходимые расходы. В этом случае нотариус дает распоряжение об их оплате за счет наследственного имущества. Статья 1174 ГК РФ к таким расходам относит:

  1.  расходы, вызванные предсмертной болезнью наследо
    дателя;
  2.  расходы на его достойные похороны и на оплату места
    погребения;
  3.  расходы на охрану наследства и управления им;
  4.  расходы, связанные с исполнением завещания.

Вместе с тем ст. 69 Основ законодательства РФ о нотариате к числу расходов относит расходы на публикацию сообщения о вызове наследников.

118

 При оплате расходов за счет наследственного имущества граждане должны предоставить:

  1.  паспорт или документ его заменяющий;
  2.  заявление;
  3.  документ, подтверждающий факт смерти наследодате
    ля (свидетельство о смерти);
  4.  документы, подтверждающие место открытия наслед
    ства;
  5.  документы, подтверждающие расходы, подлежащие
    оплате за счет наследственного имущества (счета магази
    нов, справки лечебных учреждений, акты комиссий по орга
    низации похорон и другие документы).

Согласно ст. 1174 ГК РФ, требования о возмещении расходов могут быть предъявлены к наследникам, принявшим наследство, а до принятия наследства — к исполнителю завещания или к наследственному имуществу. Такие расходы возмещаются до уплаты долгов кредиторам наследодателя и в пределах стоимости перешедшего к каждому из наследников наследственного имущества. При этом в первую очередь возмещаются расходы, вызванные болезнью и похоронами наследодателя, во вторую — расходы на охрану наследства и управление им и в третью — расходы, связанные с исполнением завещания.

Наследник, которому завещаны денежные средства, внесенные во вклад или находящиеся на любых других счетах наследодателя в банках, в том числе в случаях, когда они завещаны путем завещательного распоряжения в банке, вправе в любое время до истечения шести месяцев со дня открытия наследства получить из вклада или со счета наследодателя денежные средства, необходимые для похорон наследодателя. Причем размер таких средств не может превышать 100 минимальных размеров оплаты труда, установленных на день обращения за получением этих средств.

119


Глава 6. Особенности

наследования отельных видов

имущества (ОЗО.14О.О5О)

Часть третья ГК РФ по сравнению с ранее действовавшим ГК РСФСР ввела определенные правовые новеллы, отражающие специфику правового регулирования отношений, связанных с наследованием отдельных видов имущества. Ведь зачастую имущество, подлежащее наследованию, при жизни наследодателя было вложено им как учредителем в какую-либо коммерческую или некоммерческую организацию. Иногда объектом наследственного права является предприятие или крестьянское (фермерское) хозяйство и др.

Особенности правового регулирования отдельных видов имущества отражены в гл. 65 ГК РФ. Мы попытаемся осветить лишь некоторые из них, наиболее часто являющиеся предметом наследственных правоотношений в связи с экономической перестройкой общества на современном этапе.

6.1. Наследование прав, связанных с участием

в хозяйственных товариществах и обществах,

производственных кооперативах

Представляется нелишним вспомнить, что в соответствии со ст. 66 ГК РФ хозяйственными товариществами и обществами признаются коммерческие организации с разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) уставным (складочным) капиталом, а производственными кооперативами в соответствии со ст. 107 ГК РФ — добровольные объединения граждан на основе членства для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности. Причем

120

 хозяйственные товарищества и общества могут создаваться в различных формах, определенных ст. 66 ГК РФ1.

В ч. 1 п. 1 ст. 1176 ГК РФ, подчеркивая принцип единства правового регулирования, законодатель определяет, что в состав наследства участника полного товарищества или полного товарища в товариществе на вере, участника общества с ограниченной или дополнительной ответственностью, члена производственного кооператива входит доля (пай) этого участника (члена) в складочном (уставном) капитале (имуществе) соответствующего товарищества, общества или кооператива.

Однако в ч. 2 п. 1 и в п. 2 и 3 ст. 1176 ГК РФ законодатель дифференцирует наследственные права в зависимости от формы хозяйственного товарищества или общества, определяя, что, если в соответствии с ГК РФ, другими законами или учредительными документами хозяйственного товарищества или общества либо производственного кооператива для вступления наследника в хозяйственное товарищество или производственный кооператив либо для перехода к наследнику доли в уставном капитале хозяйственного общества требуется согласие остальных участников товарищества или общества либо членов кооператива и в таком согласии наследнику отказано, он вправе получить от хозяйственного товарищества или общества либо производственного кооператива действительную стоимость унаследованной доли (пая) либо соответствующую ей часть имущества в порядке, предусмотренном применительно к указанному случаю правилами ГК РФ, других законов или учредительными документами соответствующего юридического лица.

Для полного товарищества характерным является то, что управление деятельностью полным товариществом осуществляется по общему согласию всех участников. При совместном ведении дел товарищества для совершения каждой сделки

1 Подробнее см.: Бунич Г. А., Гончаров А. А., Попов Ю. Г. Гражданское право: Учебник. М., 2002. С. 87—125.

121


требуется согласие всех участников. Если же ведение дел поручается одному из участников, то все остальные участники для совершения сделок должны иметь от такого товарища доверенность. Также участник полного товарищества не вправе совершать сделки без согласия остальных участников. Такие особенности указывают, в первую очередь, на совместное участие всех участников в управлении и хозяйственной деятельности, для чего важны деловые качества каждого участника. Поэтому п. 2 ст. 78 ГК РФ и устанавливает, что в случае смерти участника полного товарищества его наследник может вступить в полное товарищество лишь с согласия других участников.

Если же наследник не вступит в полное товарищество, то ему выплачивается стоимость части имущества товарищества, соответствующей доле наследодателя в складочном капитале. Выплата может быть заменена выдачей имущества в натуре. Причем ст. 66 ГК РФ устанавливает, что гражданин, желающий вступить в полное товарищество или в товарищество на вере, должен быть зарегистрирован как индивидуальный предприниматель.

Правопреемник умершего члена товарищества несет ответственность по обязательствам товарищества перед третьими лицами в пределах перешедшего к нему имущества с учетом правил п. 2 ст. 75 ГК РФ.

Для товарищества на вере характерным является то, что наряду с участниками, осуществляющими предпринимательскую деятельность и отвечающими по обязательствам своим имуществом, имеются вкладчики, которые несут риск убытков в пределах сумм внесенных вкладов. Иными словами, такой участник только вносит вклад и получает право на часть дохода товарищества. Однако сам вкладчик не вправе выступать от имени товарищества и не вправе оспаривать действий полных товарищей по управлению и ведению дел.

К товариществу на вере применяются правила ГК РФ о полном товариществе. Из этого следует, что доля вкладчика товарищества на вере подлежит включению в состав наслед-

122

 ственного имущества и переходит к правопреемникам, а наследование полных товарищей аналогично наследованию доли участника в полном товариществе.

Особенность производственного кооператива заключается в добровольном объединении граждан на основе членства для совершения производственной и хозяйственной деятельности (ст. 107 ГК РФ). Члены кооператива несут субсидиарную ответственность в размерах и порядке, предусмотренных законом РФ от 8 мая 1996 г. "О производственных кооперативах"1.

В состав наследства члена кооператива входит право на получение пая или соответствующего паю имущества, а также другие выплаты (заработная плата, премии, доплаты). Правопреемник имеет право вступления в кооператив. В противном случае кооператив выплачивает ему стоимость пая умершего члена кооператива, а невыплаченная заработная плата и другие выплаты наследуются в соответствии со ст. 1183 ГК РФ. Если же наследников несколько, а в кооператив вступает только один, то размер его пая устанавливается соответственно доли в наследстве на пай. Другим же наследникам выплачиваются их причитающиеся доли.

Обществом с ограниченной ответственностью (ООО) признается учрежденное одним или несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделен на определенные доли. Размер долей устанавливается учредительными документами общества. Сами участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных вкладов. Если участники внесли вклад не полностью, то они несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах неоплаченной части вклада каждого из участников.

Учредительными документами ООО является учредительный договор, подписанный его учредителями, и устав. Уставный капитал складывается из стоимости вкладов его участников.

1 СЗ РФ. 1996. № 20. Ст. 2321.

123


Порядок наследования доли в уставном капитале ООО регулируется п. 6 ст. 93 ГК РФ и п. 7 ст. 21 Закона РФ от 8 февраля 1998 г. "Об обществах с ограниченной ответственностью"1. Уставом общества может быть предусмотрено согласие всех членов общества на переход доли к наследнику. Согласно п. 8 ст. 21 Закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", согласие считается полученным, если в течение 30 дней с момента обращения наследника к участникам общества или в течение иного определенного уставом срока от всех участников общества получено письменное согласие или ни от кого из участников не получено письменного отказа дать согласие на переход доли к наследнику. Если в уставе не будет предусмотрено согласие всех членов ООО, то доля переходит к правопреемнику без всяких ограничений, и наследник становится членом общества.

В случае, когда устав ООО предусматривает согласие всех членов общества на переход доли по наследству, а участники такого согласия не дают, то п. 6 ст. 93 ГК РФ предусматривает обязанность ООО выплатить наследнику действительную стоимость доли или выделить в натуре имущество, соразмерное стоимости доли. Выплата производится обществом в течение одного года с момента перехода к обществу доли умершего участника общества. Если умерший участник (наследодатель) оплатил вклад в уставном капитале не полностью, то наследник имеет право на получение стоимости оплаченной части вклада.

В акционерном обществе (АО) капитал разделен на определенное число акций. Участники АО не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам АО в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций. Если в наследственное имущество входят акции, то правопреемники, к которым они перешли, становятся участниками АО.

1 СЗ РФ. 1998. № 7. Ст. 785.

124

 6.2. Наследование прав, связанных с участием в потребительском кооперативе

Одной из форм некоммерческих организаций является потребительский кооператив, которым признается добровольное объединение граждан и юридических лиц на основе членства с целью удовлетворения материальных и иных потребностей участников, осуществляемое путем объединения его членами имущественных паевых взносов (ст. 116 ГК РФ).

Принцип единства и дифференциации наследственного законодательства просматривается при правовом регулировании наследования прав членов потребительского кооператива.

Прежде всего, презюмируя принцип единства, законодатель в п. 1 ст. 1177 ГК РФ закрепил, что в состав наследства члена потребительского кооператива входит его пай, а наследник члена жилищного, дачного или иного потребительского кооператива имеет гарантированное право на принятие в члены соответствующего кооператива, поскольку отказ в этом недопустим.

Вместе с тем, разрешая вопрос о том, кто из наследников может быть принят в члены потребительского кооператива в случае, когда пай наследодателя перешел к нескольким наследникам, а также каковы правовые последствия для наследников, не ставших членами кооператива, законодатель использует принцип дифференциации правового регулирования. В данном случае законодатель закрепляет, что решение вышеуказанного вопроса, а также порядок, способы и сроки выплаты наследникам, не ставшим членами кооператива, причитающихся им сумм или выдачи вместо них имущества в натуре определяется законодательством о потребительских кооперативах и учредительными документами соответствующего кооператива (п. 2 ст. 1177 ГК РФ).

6.3. Наследование предприятия

В новых экономических условиях предприятие может являться объектом права собственности и, следовательно, переходить по наследству.

125


Согласно ст. 132 ГК РФ, предприятием признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности, в состав которого входят все виды имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, право требования, долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги, и другие исключительные права.

Состав имущества предприятия можно представить как своего рода "живой организм", который не является фиксированным, поскольку в процессе производственной деятельности состав имущества постоянно изменяется — одни его виды приобретаются, а другие отчуждаются. Все изменения в составе имущества предприятия отражаются в бухгалтерской отчетности с определенной периодичностью.

В случае перехода предприятия по наследству состав наследственного имущества определяется на день открытия наследства. Наследование предприятия осуществляется по общим правилам, но с учетом некоторой специфики, в особом порядке передачи такого имущества. Смысл этих особенностей состоит в том, чтобы сохранить предприятие как действующую экономическую единицу, как единый имущественный комплекс. Поэтому ст. 1178 ГК РФ и устанавливает, что преимущественным право на получение предприятия обладает наследник, который на день открытия наследства зарегистрирован как индивидуальный предприниматель или коммерческая организация при наследовании по завещанию. Иными словами, это норма отдает предпочтение тем, кто уже имеет опыт в сфере производственной деятельности. Причем при реализации преимущественного права наследник-предприниматель должен выплатить другим наследникам компенсацию в соответствии со ст. 1170 ГК РФ.

Вместе с тем законодательством предусмотрено, что если никто из наследников не имеет преимущественного права или не воспользуется им, то предприятие поступает в об-

126

 щую долевую собственность наследников в соответствии с причитающимися им наследственными долями. В этом случае подразумеваются только те наследники, которые призываются к наследованию по закону или по завещанию. Следовательно, если наследник первой очереди не является предпринимателем, а наследник второй очереди зарегистрирован в качестве предпринимателя, то у последнего преимущественного права не возникает. Аналогичная ситуация может быть, когда составлено завещание, а предпринимателем является наследник по закону.

Для того чтобы фактически вступить в наследство, необходимо начать управлять предприятием. При этом наследники могут передать предприятие и в доверительное управление в соответствии с правилами ст. 1173 ГК РФ. Также необходимо отметить следующее: 1) при наследовании предприятия происходит смена собственника, что не должно отражаться на заключенных ранее сделках и трудовых контрактах между работником и работодателем на предприятии; 2) при смене собственника необходима перерегистрация учредительных документов; 3) переход прав на предприятие подлежит государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 г. "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним"; 4) долги предприятия не переходят лично на наследника, а остаются долгами предприятия как юридического лица.

6.4. Завещание и наследование приватизированных квартир

Вступление в права собственности на жилые помещения дает гражданам возможность эффективно вкладывать свои средства, увеличивать объем недвижимости, свободно владеть, пользоваться и распоряжаться своим жильем.

Статья 2 Закона РФ от 4 июля 1991 г. "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации" (с изменениями, внесенными законами РФ от 23 декабря 1992 г., 11 авгу-

127


ста 1994 г., 28 марта 1998г., 15 мая 2001 г., 20 мая 2002 г.) устанавливает, что граждане РФ, занимающие жилые помещения в государственном и муниципальном жилищном фонде, вправе с согласия всех совместно проживающих совершеннолетних членов семьи, а также несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет приобрести эти помещения в общую собственность либо в собственность одного из совместно проживающих лиц, в том числе несовершеннолетних.

Также этой статьей предусмотрено, что жилые помещения, в которых проживают исключительно несовершеннолетние в возрасте до 14 лет, передаются им в собственность по заявлению родителей (усыновителей), опекунов с предварительного разрешения органов опеки и попечительства либо по инициативе указанных органов. Жилые помещения, в которых проживают исключительно несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, передаются им в собственность по их заявлению с согласия родителей (усыновителей), попечителей и органов опеки и попечительства.

Далее Закон устанавливает, что в случае смерти родителей, а также в иных случаях утраты попечения родителей, если в жилом помещении остались проживать исключительно несовершеннолетние, органы опеки и попечительства должны в течение трех месяцев оформить договор передачи жилого помещения в собственность детям, оставшимся без попечения родителей. Договоры передачи жилых помещений в собственность несовершеннолетним, не достигшим возраста 14 лет, оформляются по заявлениям их законных представителей с предварительного разрешения органов опеки и попечительства или при необходимости по инициативе таких органов. Указанные договоры несовершеннолетними, достигшими возраста 14 лет, оформляются самостоятельно с согласия их законных представителей и органов опеки и попечительства.

Оформление договора передачи в собственность жилых помещений, в которых проживают исключительно несовершеннолетние, проводится за счет средств местных бюджетов.

128

 I

 Иногда встречаются случаи, когда гражданин подал все необходимые документы для приватизации жилья, но умер, не успев оформить договор передачи. По данному вопросу важное разъяснение сделал Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 24 августа 1993 г. № 8 "О некоторых вопросах применения судами Закона Российской Федерации "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации"1. Так, если гражданин, подавший заявление о приватизации и необходимые для этого документы, умер до оформления договора на передачу жилого помещения в собственность или до регистрации такого договора местной администрацией, то в случае возникновения спора по поводу включения этого жилого помещения или его части в наследственную массу необходимо иметь в виду, что указанное обстоятельство само по себе не может служить основанием к отказу в удовлетворении требований наследника, если наследодатель, выразив при жизни волю на приватизацию занимаемого жилого помещения, не отозвал свое заявление, поскольку по независящим от него причинам был лишен возможности соблюсти все правила оформления документов на приватизацию, в которой ему не могло быть отказано.

Также вполне справедливо возникает вопрос: можно ли составить завещание на квартиру ранее, чем ее приватизировать? Согласно ст. 1120 ГК РФ, завещатель вправе совершить завещание, содержащее распоряжение о любом имуществе, в том числе и о том, которое он может приобрести в будущем. Следовательно, можно составить завещание на квартиру до ее приватизации.

Приобретение жилья в собственность, увеличение объемов индивидуального строительства, передача квартир жилищно-строительных кооперативов в собственность граждан придает большое значение наследованию жилых помещений.

При оформлении наследственных прав на жилые помещения важно правильно понимать отличие в видах собственности на эти помещения. Особенности заключаются в

1 Бюллетень Верховного Суда РФ. 1993. № 11. С. 2.

129


том, что если жилое помещение приватизировано в индивидуальную собственность, то собственником является гражданин, на которого оформлен договор передачи. В случае смерти такого собственника квартира переходит к его наследникам (по завещанию или по закону) на общих основаниях, независимо от того, проживали они в этой квартире или нет.

Вместе с тем общая собственность имеет два подвида: общая долевая и общая совместная. Отличия между указанными видами собственности состоят в том, что при общей долевой собственности доля сособственника в общей собственности определена законом или устанавливается договором. При общей совместной собственности доли заранее не определены, но могут быть определены в любое время, если иное не предусмотрено законом или соглашением участников. Размер долей определяется, как правило, в случае прекращения отношений общей собственности или выдела участника. Например, при наследовании после одного из сособственни-ков квартиры, приватизированной в общую совместную собственность, необходимо определение доли умершего в общем имуществе.

Если спора между сособственниками и наследниками умершего не возникает, то заключается соглашение об определении долей всех сособственников в праве общей собственности на квартиру, которое в последствии удостоверяется нотариусом. Указанное соглашение регистрируется в Комитете муниципального жилья (КМЖ), после чего нотариус выдает наследникам свидетельство о праве на наследство в установленный законом срок.

За несовершеннолетних и недееспособных сособственников или наследников действуют их законные представители (опекуны). Поэтому если в число сособственников квартиры входит несовершеннолетний, то для удостоверения соглашения об определении долей требуется разрешение органов опеки на основании п. 2 ст. 37 ГК РФ. В случае, когда несовершеннолетний является наследником, а не сособственником, разрешение органов опеки не требуется.

130

 В юридической литературе довольно часто рассматриваются возможные варианты наследования квартир, перешедших в собственность граждан в процессе приватизации.

Вариант 1

Если квартира находилась в собственности трех и более сособственников, один их которых умер и у него имеются наследники, то пережившие сособственники вправе с наследниками умершего (после подачи ими заявления в нотариальную контору о принятии наследства) составить соглашение об определении долей квартиры переживших и умершего сособственников. При этом доли умершего сособственника и доли переживших сособственников признаются равными на основании ст. 253 и 254 ГК РФ.

Для удостоверения соглашения нотариусу должны быть представлены правоустанавливающие документы на квартиру, зарегистрированные в установленном порядке. После регистрации соглашения в КМЖ наследники вправе получить свидетельство о праве на наследство на долю умершего в указанной квартире, определенную соглашением. В этом случае в свидетельстве о праве на наследство в составе наследственного имущества нотариус указывает, что доля квартиры, определенная соглашением, принадлежит наследодателю на основании первичного правоустанавливающего документа и соглашения об определении долей, а другая доля квартиры сохраняется по праву собственности за пережившим сособственником.

Вариант 2

Если в квартире проживает и пользуется жилым помещением член семьи сособственника (ст. 292 ГК РФ), то об этом указывается в соглашении об определении долей и в свидетельстве о праве на наследство.

Если переживший сособственник является единственным наследником, то он должен подать в нотариальную контору по месту открытия наследства заявление о принятии наследства, в котором дает свое согласие о выделении 1/2 доли квартиры умершего сособственника, принадлежащей ему (пе-

131


режившему сособственнику) и умершему сособственнику на праве общей совместной собственности, и разъяснить ему ст. 253 и 254 ГК РФ.

Если переживший сособственник является супругом умершего сособственника и его единственным наследником, дополнительно разъясняются ст. 256 ГК РФ и ст. 34—38 СК РФ. В этом случае в свидетельстве о праве на наследство нотариус указывает, что в составе наследственного имущества 1/2 доли квартиры принадлежит умершему на основании правоустанавливающего документа и с согласия наследников в порядке ст. 253 и 254 ГК РФ. Там же (в свидетельстве) нотариус делает обязательную отметку, что оставшаяся 1/2 доля квартиры сохраняется по праву собственности за пережившим сособственником.

Вариант 3

В случае, когда переживший сособственник является супругом умершего, при наличии других наследников 1/2 доля квартиры умершего супруга может быть оформлена в порядке ст. 75 Основ законодательства РФ о нотариате, а также путем заключения соглашения.

Вариант 4

Если у умершего сособственника нет наследников ни по закону, ни по завещанию, то удостоверение соглашения об определении долей возможно только с участием компетентных органов, являющихся представителями государства (налоговые инспекции), которые нотариус обязан оповестить. Свидетельство о праве на наследство имущества умершего выдается государству и регистрируется в КМЖ. На государство не распространяются правила о праве наследников отказаться от наследства.

Вариант 5

Если квартира находилась в собственности двух и более лиц и все они умерли, то соглашение об определении долей заключается между их наследниками.

Вариант 6

Если квартира находилась в собственности двух и более лиц и все они являлись наследниками по отношению друг к

132

 другу, заводится наследственное дело после последнего наследодателя и по заявлению наследника определяются доли всех умерших сособственников. При наличии других наследников заводятся наследственные дела после каждого наследодателя и заключаются соглашения об определении идеальных долей между наследниками каждого сособственника1.

6.5. Завещание и наследование кооперативных квартир

Порядок наследования кооперативных квартир имеет принципиальные отличия от наследования квартир, находящихся в собственности граждан. Особенностью является то, что если член кооператива не выплатил паевой взнос полностью, то он сохраняет за собой лишь право пользования этим жилым помещением, а паенакопление включается в наследственную массу. Сама же квартира остается собственностью кооператива. В этом случае переход к наследнику права пользования квартирой и прием его в члены кооператива осуществляются в соответствии с уставом кооператива. В такой ситуации очевиден переход не права собственности, а переход паянакопления, т. е. стоимости квартиры.

Важное разъяснение по данному вопросу было сделано в постановлении Пленума Верховного Суда СССР от 11 октября 1991 г. № 11 "О практике применения судами законодательства при рассмотрении дел по спорам между гражданами и жилищно-строительными кооперативами". Так, в п. 14 указано, что члены семьи выбывшего из кооператива члена кооператива, а также наследники, имеющие преимущественное право на принятие их в кооператив, сохраняют право дальнейшего пользования квартирой, за которую не выплачен паевой взнос, при условии вступления в члены коопера-

1 См. подробнее: Данилов Е. П. Наследование: Консультации. Образцы документов. Судебные споры (Справочник практикующего юриста). М.: Новый юрист, 1999. С. 111—112.

133


тива. В случае возникновения спора между ними о праве на дальнейшее пользование квартирой он решается в судебном порядке.

Так же в п. 17 постановления отмечается, что несовершеннолетние наследники умершего члена кооператива, проживающие совместно с ним в квартире, не могут быть выселены из занимаемого помещения по мотиву выбытия наследодателя из кооператива в связи со смертью. Их права и обязанности, связанные с пользованием квартирой, выполняются родителем, усыновителем, опекуном либо попечителем. По достижении 16-летнего возраста, если иное не предусмотрено законодательством, наследник приобретает право на вступление в члены кооператива.

Если же ко дню смерти паенакопление было выплачено полностью, то происходит смена собственника. Так, согласно п. 4 ст. 218 ГК РФ, член жилищного, жилищно-строительного кооператива, полностью внесший свой паевой взнос за квартиру, предоставленную ему в пользование, приобретает право собственности на это имущество. Такое же положение закреплено и в п. 16 указанного выше постановления Пленума Верховного Суда СССР: "Паенакопление умершего члена кооператива, а в случае полной выплаты паевого взноса — и принадлежащая ему на праве собственности квартира переходят к наследникам, независимо от места их проживания".

При закреплении за членом кооператива жилого помещения на праве собственности выдаются соответствующие документы. Даже если свидетельство о праве собственности на квартиру получено не было, то после смерти члена кооператива это могут сделать наследники, предоставив неоспоримые доказательства о полностью выплаченном паевом взносе членом кооператива (наследодателем) до открытия наследства.

Наследство на квартиру, принадлежавшую умершему члену кооператива на праве собственности, оформляется в соответствии с предусмотренными законом правилами.

Как правило, паенакопление выплачивается обоими супругами и является их общим имуществом. Также паенакопление является общим имуществом и для тех лиц, к которым оно перешло по наследству. Следовательно, переживший суп-

134

 руг, а также лица, имеющие право на часть паенакопления, но не являющиеся членами кооператива, также вправе стать участниками общей собственности на квартиру. Поэтому при наследовании кооперативных квартир, так же как и при наследовании приватизированных квартир, в состав наследственного имущества могут включаться и квартиры в целом, и доли в общей собственности на квартиру.

6.6. Наследование имущества,

предоставленного наследодателю

государством или муниципальным

образованием на льготных условиях

В соответствии со ст. 1184 ГК РФ средства транспорта и другое имущество, предоставленные государством или муниципальным образованием на льготных условиях наследодателю в связи с его инвалидностью или другими подобными обстоятельствами, входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях.

В юридической литературе уже имеются справедливые критические замечания в части недостаточной ясности положений вышеназванной статьи ГК РФ1. Разделяя в определенной степени критику в адрес редакции текста ст. 1184 ГК РФ, считаем, что оснований для сомнений в толковании данной правовой нормы не было бы, если после слова "предоставленного" было бы указано "в собственность".

Ведь, естественно, нельзя считать, что любое имущество, предоставленное наследодателю в пользование, владение, доверительное управление, а не в собственность, входит в состав наследства и наследуется на общих основаниях. Это корреспондирует с ч. 1 ст. 1112 ГК РФ, где сказано, что в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи и иное имущество. Вещи и имущество, предоставленные наследодателю не в собственность, соответственно, не могут входить в состав наследства.

1 См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под общ. ред. проф. А. П. Сергеева. Ч. 3. С. 186—187.

135


Нормативные акты и судебная

практика к учебнику "Наследственное право"

Конституция Российской Федерации. М.: Юристъ, 1997.

Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая и третья) (с изм. и доп. от 20 февраля, 12 августа 1996 г., 24 октября 1997 г., 8 июля, 17 декабря 1999 г., 16 апреля, 15 мая, 26 ноября 2001 г., 21 марта 2002 г.).

Гражданский процессуальный кодекс РФ от 1 февраля 2003 г. // СЗ РФ. 2002. № 11. Ст. 4532.

Закон РФ от 12 декабря 1991 г. № 2020-1 "О налоге с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения" (с изм. и доп. от 22 декабря 1992 г., 6 марта 1993 г., 27 января 1995 г., 30 декабря 2001 г.).

Основы законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-1 (с изм. и доп. от 30 декабря 2001 г.).

Семейный кодекс РФ от 29 декабря 1995 // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 16.

Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. // Российская газета. 2001. 30 окт.

Закон РФ от 9 июля 1993 г. № 5351-1 "Об авторском праве и смежных права" (с изм. и доп. от 19 июля 1995 г.). Статья 29.

Патентный закон РФ от 23 сентября 1992 г. // Ведомости РФ. 1992. № 42. Ст. 2319.

Закон РФ от 23 сентября 1992 г. "О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных" // Ведомости РФ. 1992. № 42. Ст. 2325.

Закон РСФСР от 22 ноября 1990 г. № 348-1 "О крестьянском (фермерском) хозяйстве" (с изм. и доп. от 27 декабря

136

 1990 г., 24 июня 1992 г., 28 апреля, 24 декабря 1993 г., 30 декабря 2001 г., 21 марта 2002 г.). Статья 27.

Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ "Об оружи" (с изм. и доп. от 21, 31 июля, 17 декабря 1998 г., 19 ноября 1999 г., 10 апреля 2000 г., 26 июля, 8 августа, 27 ноября 2001 т.). Статья 20.

Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (с изм. и доп. от 11 июля, 31 декабря 1998 г., 21 марта 2002 г.).

Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 117-ФЗ "О кредитных потребительских кооперативах граждан". Пункт 5 статьи 6.

Федеральный закон от 26 ноября 2001 г. № 147-ФЗ "О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации".

Постановление Правительства РФ от 21 июля 1998 г. №814 "О мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации" (с изм. и доп. от 5 июня 2000 г., 11 марта 2002 г.).

Инструкция о порядке совершения нотариальных действий должностными лицами органов исполнительной власти (утв. Минюстом России 19 марта 1996 г.).

Приказ Минздрава СССР от 2 августа 1974 г. № 708 "О порядке удостоверения завещаний должностными лицами лечебно-профилактических учреждений".

Инструкция о порядке удостоверения завещаний и доверенностей командирами (начальниками) воинских частей, соединений, учреждений и военно-учебных заведений, начальниками, их заместителями по медицинской части, старшими и дежурными врачами госпиталей, санаториев и других военно-лечебных учреждений (утв. Минюстом СССР по согласованию с Минобороны СССР 15 марта 1974 г.).

Письмо Фонда социального страхования РФ от 18 мая 2000 г. № 02-18/07-3341 "О выплате ежемесячных страховых выплат, назначенных пострадавшему, но недополученных им в связи со смертью".

137


Приказ Минздрава СССР от 2 августа 1974 г. № 708 "О порядке удостоверения завещаний должностными лицами лечебно-профилактических учреждений".

Приказ Министерства юстиции РФ от 10 апреля 2002 г. № 99 "Об утверждении Форм реестров для регистрации нотариальных свидетельств и удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах" // Российская газета. 2002. № 74 (2942).

Приказ Минздрава России от 20 декабря 2001 г. № 460 "Об утверждении Инструкции по констатации смерти человека на основании смерти мозга" // Российская газета. 2002. 30 янв. С. 11.

Постановление Верховного Суда СССР от 1 июля 1966 г. "О судебной практике по делам о наследован" // Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (Российской Федерации) по гражданским делам. М., 1997.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г. № 2 "О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании" (в ред. от 21 декабря 1993 и от 25 октября 1996 г. // Постановления Пленумов Верховных Судов по гражданским делам. М., 2000.

Методические рекомендации по совершению отдельных видов нотариальных действий нотариусами Российской Федерации (утв. приказом Минюста России от 15 марта 2000 г. № 91 // Бюллетень Минюста России. 2000. № 4.

138

 Литература

  1.  Братусь С. Н. Предмет и система советского гражданс
    кого права. М., 1963.
  2.  Васильева М. В. Как грамотно составить завещание //
    Законодательство. 1998. № 4.
  3.  Власов Ю. Н., Калинин В. В. Наследование по закону и
    по завещанию. М.: Юрайт, 2001.
  4.  Гуев А. Н. Постатейный комментарий к части третьей
    Гражданского  кодекса  Российской   Федерации.  М.:
    ИНФРА-М, 2002. С. 448. (Библиотека судьи. Вып. 5).
  5.  Данилов Е.   П. Гражданский кодекс РФ. Часть третья.
    Наследственное право. Общий комментарий. Сравнительная
    таблица. М.: Право и закон, 2002.
  6.  Данилов Е. П. Наследование: Консультации. Образцы до
    кументов. Судебные споры. (Справочник практикующего юри
    ста). М.: Новый юрист, 1999.
  7.  Зайцева Т. И., Крашенинников П. В. Наследственное пра
    во. М.: Статут, 2000.
  8.  Интервью с А. Б. Карлиным, заслуженным юристом Рос
    сийской Федерации, первым заместителем Министра юсти
    ции Российской Федерации // Законодательство. 2001. № 12.
  9.  Комментарий к части третьей Гражданского кодекса РФ /
    Под ред.
    А. Л. Маковского, Е. А. Суханова. М.: Юрист, 2002.

10. Корнеева И. Л. Практикум по гражданскому праву. Часть
третья. М.: Юристъ, 2000.

  1.  Ляпунов С. Г. Наследование жилья // Гражданин и
    право. 2001. № 1—3.
  2.  Плеханов В. Исполнение завещания душеприказчи
    ком // Закон. 2001. № 4.
  3.  Постатейный комментарий к Основам законодательства
    Российской Федерации о нотариате / Под ред.   В. Я.
    Аргуно
    ва.
    М., 1999.
  4.  Постатейный научно-практический комментарий части
    третьей Гражданского кодекса   РФ / Под общ. ред.
    А. Т. Гав-
    рилова.
    М., 2001.
  5.  Рубанов А. А.  Конституционная гарантия прав насле
    дования // Государство и право. 2002. № 9.

139


  1.  Солсшатова Т. Виды исков о наследстве // Российс
    кая юстиция. 2001. № 7.
  2.  Сергеев А. П., Толстой Ю. К. Гражданское право.: Учеб
    ник. Ч. 3. М.: Проспект, 1998.
  3.  Сергеев А. П., Толстой Ю. К., Елисеев И. В. Коммента
    рий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (поста
    тейный). Часть третья / Под общ. ред. проф.
    А. П. Сергеева.
    М.: Проспект, 2002.
  4.  Толстой Ю. К. Наследственное право. М., 1999.
  5.  Эйдинова Э. Б. Наследование по закону и завещанию.
    М.: Юридическая литература, 1985.
  6.  Ярошенко К. Отдельные вопросы наследственного права
    в судебной практике // Российская юстиция. 2001. № 11.

Художник — М. А. Хавторин

Главный редактор — Ю. А. Сулимое

Корректор — О. Ч. Кохановская

Верстка — Я. Я. Якушина Ответственный за выпуск — Л. М. Волкова

Г. А. Бунин, А. А. Гончаров, О. В. Кутузов, Ю. Г. Попонов

Наследственное право

Учебник

Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ 77.99.02.953.Д.002261.04.01 от 26.04.2001.

Лицензия ИД № 06473 от 19 декабря 2001 г.

Подписано в печать 28.07.2003. Формат 60x84 1/16.

Печать офсетная. Бумага газетная.

Печ. л. 8,75. Тираж 3000 экз. Заказ 2826.

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°».

129347, Москва, Ярославское ш., д. 142, к. 732.

Для писем: 129347, Москва, п/о И-347 Тел./факс: (095) 183-93-01, 182-11-79, 182-01-58

E-mail: sales@dashkov.ru - отдел продаж ivc.market@relcom.ru; office@dashkov.ru - офис; http://www.dashkov.ru

Отпечатано с готрвых диапозитивов

в ФГУП «Производственно-издательский комбинат ВИНИТИ», 140010, г. Люберцы Московской облГГОктябрьский пр-т, 403. Тел. 554-21-86




1. экономический подход к охране окружающей среды оформившийся за последние годы позволил начат
2. темами нелинейных уравнений СНУ называются системы вида- 3
3. Тема- Проектирование сетей ЭВМ Варианты заданий В каждом из вариантов для заданного коли
4. Чтобы ребенок не был трудным не плод досужих домыслов кабинетного ученого
5. Любава Заключение
6.  Нравственная проблематика англ критического Реализма
7. ТЕМА- АНТИСЕПТИЧНІ ТА ХІМІОТЕРАПЕВТИЧНІ ПРЕПАРАТИ
8. Улучшение эффективности системы управления в организациях в условиях финансово-экономического кризиса
9. Тема- Анализ финансовых результатов от реализации продукции животноводства СПК Племзавод Разлив
10. Реферат- Кшм ЗИЛ-130
11. тема frc34; це форма організації грошового обороту в країні встановлена загальнодержавними законами
12. ны в 2правй форме Агентство 11 решений 19 Агентство 12 решений 21 Агентство 12 решений 40 Агентство 13 решени
13. Апарат управління є складовою керуючої системи організації
14. Які мутації називають генні Генні мутації ~ зміни нуклеотидної послідовності ДНК в межах одного гена
15.  Претензии по договору автотранспорной доставки грузов должны подаваться
16. Юридические основания ограничения палов
17. грады Некоторые из ресурсов познавательного туризма такие как этнографические памятники а также кул
18. Відкриття міні-пекарні ВАТ Костопільхарчопром
19. Российский судья
20. I Паспортная часть Фамилия имя отчество