Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.net

Принуждение что обеспечивается силой государственной власти в рамках закона является эффективным средств

Работа добавлена на сайт samzan.net:


№ 68

Главным признаком уголовного наказания является то, что оно является мерой принуждения. Принуждение, что обеспечивается силой государственной власти в рамках закона, является эффективным средством обеспечения выполнения каждым лицом обязанности неукоснительно соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, не посягать на права и свободы, честь и достоинство других людей. Но принуждение является не главным, а крайним средством борьбы с преступностью. В уголовном праве осуществления так называемых восстановительной и регулятивной функций актуализируется ролью права как инструмента охраны важнейших общественных отношений от преступных посягательств, является существенным задачей любого государства. Не случайно в УК (ст. 1) отмечено, что он имеет своей задачей правовое обеспечение охраны прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, конституционного строя Украины от преступных посягательств, обеспечение мира и безопасности человечества, а также предупреждение преступлений. Именно для осуществления этой задачи УК определяет, какие общественно опасные деяния являются преступлениями и какие наказания применяются к лицам, их совершившим.

То есть применение уголовного наказания к лицам, совершившим преступления, является тем средством, благодаря которому осуществляется воздействие на поведение людей, в частности - средством, заставляет к законопослушному поведению, и осуществление указанного принудительного воздействия является первой из главных признаков уголовного наказания.

Наказание является особой формой государственного принуждения и поэтому закон отделяет его от других средств уголовно-правового воздействия, которыми, в частности, являются принудительные меры медицинского характера, принудительные меры воспитательного характера.

Второй его чертой является то, что указанный принуждение применяется от имени государства и обязанности " обязательно по приговору суда. Поскольку по ст. 3 Конституции Украины утверждение и обеспечение прав и свобод человека является главной обязанностью государства, принуждение, которое применяется в виде уголовного наказания на выполнение указанной обязанности, естественно, должен исходить от государства. С другой стороны, по Конституции Украины (ст. 19) не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством, поэтому права и свободы человека и гражданина защищаются судом и эти права и свободы могут быть ограничены только в случаях, предусмотренных Конституцией Украины. Именно такой случай предусмотрен в ст. 63 Конституции, где говорится, что осужденный пользуется всеми правами человека и гражданина за исключением ограничений, определенных законом и установленных приговором суда. Наконец, этот признак воспроизводит и те положения Конституции Украины (ст. 124), согласно которым правосудие в Украине осуществляется исключительно судами, а судебные решения как раз и принимаются судами именем Украины.

То есть суд, установив виновность лица в совершении преступления и исходя из конкретных обстоятельств дела, делает вывод о целесообразности применения к ней наказание, а также определяет его вид, срок, размер. Никакой другой орган не наделен таким правом. Нарушение этого законодательного предписания влечет за собой уголовную ответственность.

Следующий признак уголовного наказания состоит в том, что оно применяется к лицу, признанному виновным в совершении преступления . Это важное положение уголовного закона конкретизирует принципиальную идею, заложенную в ст. 62 Конституции Украины, согласно которой лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда. Более того, никто не обязан доказывать свою невиновность в совершении преступления. При этом, по Конституции Украины обвинение не может основываться на доказательствах, полученных незаконным путем, а также на предположениях. Все сомнения относительно доказанности вины лица истолковываются в его пользу.

Указанные конституционные предписания положено в основу ч. 2 ст. 2 УК и развито в ст. 3, где сказано, что преступность деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия определяются только Кодексом, а применение уголовного закона по аналогии запрещено.

Еще одним признаком уголовного наказания является то, что она заключается в предусмотренном законом ограничении прав и свобод осужденного . Она основывается на положениях ст. 63 Конституции Украины и, рассматривая этот признак, следует иметь в виду два существенных обстоятельства. Во-первых, ограничение прав и свобод осужденного является средством реализации уголовного назначения уголовного наказания. То, что наказание входит в содержание уголовного наказания, кроме того, о чем говорилось в отношении принуждения, прямо вытекает из текста ч. 2 ст. 50 УК, где говорится, что наказание "имеет целью не только наказание". Следовательно, именно объем ограничения прав и свобод осужденного определяет то, будет ли предусмотрена законом наказание больше, или, наоборот, меньше, то есть - более мягкой. Ограничение прав и свобод осуществляется только по осужденного. Это означает, что уголовное наказание имеет исключительно индивидуальный характер, то есть оно не может быть применено ни к кому другому, кроме лица, по приговору суда признан виновным в совершении предусмотренного УК преступления. Это положение не может вызвать возражений в свете требований ч. 2 ст. 61 Конституции Украины, в которой установлено, что юридическая ответственность лица имеет индивидуальный характер.

Из сказанного следует вывод о том, что уголовное наказание следует рассматривать как следствие преступления, в котором обычно должна реализовываться уголовная ответственность. В назначенном наказании содержится негативная оценка поведения виновного со стороны государства, предписания которого нарушено, и оно влечет за собой возникновение у соответствующего лица состояния, называется судимости.

Несовершеннолетними УК (ч. 1 ст. 87) признает лиц, которым ко времени совершения преступления исполнилось 14, но не исполнилось 18 лет. Положения гл. 14 УК (кроме помещения в специальное учреждение закрытого типа) могут быть применены к лицам, совершившим преступления в возрасте от 18 до 20 лет, в исключительных случаях с учетом характера совершенного деяния и личности (ст. 96 УК).

К несовершеннолетним, совершившим преступления:

- могут быть применены принудительные меры воспитательного воздействия или

- может быть назначено наказание.

При решении вопроса о возможности освобождения несовершеннолетнего от уголовная ответственность с применением принудительных мер воспитательного воздействия в соответствии со ст. 90 УК необходимо учитывать, что если суд придет к выводу о возможности исправления несовершеннолетнего путем применения к нему мер воспитательного воздействия, то уголовное дело по указанному основанию может быть прекращено как на стадии подготовки к судебному заседанию по результатам предварительного слушания, так и в результате судебного разбирательства с вынесением решения о применении к несовершеннолетнему этих мер.

Если условно осужденный несовершеннолетний в течение испытательного срока совершил новое преступление, не являющееся особо тяжким, суд может повторно принять решение об условном осуждении, установив новый испытательный срок и возложив на осужденного исполнение определенных обязанностей, предусмотренных ч. 5 ст. 73 УК. Основанием для такого решения является учет обстоятельств дела и личности виновного (ч. 6.2 ст. 88 УК).

Условно-досрочное освобождение от наказания несовершеннолетних применяется только к осужденным к лишению свободы несовершеннолетним после фактического отбытия не менее:

- 1/3 срока наказания за преступление небольшой или средней тяжести либо за тяжкое преступление;

- 2/3 срока наказания за особо тяжкое преступление (ст. 93 УК).

При освобождении несовершеннолетних от уголовной ответственности или от отбывания наказания сроки давности, согласно ст. 94 УК, сокращаются наполовину (по сравнению со сроками давности, предусмотренными для совершеннолетних).

Для лиц, совершивших преступления до достижения 18 лет, сроки погашения судимости равны:

- одному году после отбытия лишения свободы за преступление небольшой или средней тяжести;

- трем годам после отбытия лишения свободы за тяжкое или особо тяжкое преступление (ст. 95 УК)

Кроме общих начал назначения наказания (ст. 60 УК) судом при назначении наказания несовершеннолетним учитываются:

- условия жизни и воспитания несовершеннолетнего;

- уровень его психического развития;

- иные особенности личности виновного;

- влияние на него старших по возрасту.

Несовершеннолетний возраст как смягчающее обстоятельство учитывается в совокупности с другими смягчающими и отягчающими наказание обстоятельствами (ст. 89 УК).

Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним, являются:

1) штраф;

2) лишение права заниматься определенной деятельностью;

3) обязательные работы;

4) исправительные работы;

5) арест;

6) лишение свободы на определенный срок.

Штраф (ч. 2 ст. 88 УК). Назначается как при наличии у осужденного самостоятельного заработка или имущества, на которое может быть обращено взыскание, так и при отсутствии таковых.

Назначается в размере от 1 тыс. до 50 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода несовершеннолетнего осужденного за период от 2 недель до 6 месяцев.

По решению суда может взыскиваться с родителей или иных законных представителей осужденного с их согласия. Такое решение судом может быть принято по ходатайству родителей или иных законных представителей после вступления приговора в законную силу. В любом случае суд должен удостовериться в добровольности такого согласия и платежеспособности родителей или иных законных представителей, а также учесть последствия неисполнения судебного решения о взыскании штрафа.

Если родители или иные представители несовершеннолетнего осужденного уклоняются от уплаты штрафа, то взыскание осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством РФ (исполнительный лист передается судебному приставу-исполнителю, который решает вопрос о взыскании штрафа в порядке исполнительного производства).

Обязательные работы (ч. 3 ст. 88 УК). Заключаются в выполнении работ, посильных для несовершеннолетнего, и исполняются им в свободное от учебы или основной работы время.

Назначаются на срок от 40 до 160 часов. Продолжительность не может превышать:

- 2 часов в день - для осужденных в возрасте до 15 лет;

- 3 часов в день - для осужденных в возрасте от 15 до 16 лет.

Исправительные работы (ч. 4 ст. 88 УК). Назначаются на срок (от 2 месяцев) до одного года.

Арест (ч. 5 ст. 88 УК). Назначается осужденным, достигшим к моменту вынесения приговора 16-летнего возраста, на срок от одного до четырех месяцев.

Лишение свободы на определенный срок (ч. 6 ст. 88 УК). Отбывается в воспитательных колониях. Назначается на срок не свыше:

- 6 лет осужденным, совершившим преступления (кроме особо тяжких преступлений) в возрасте до 16 лет;

- 10 лет осужденным, совершившим особо тяжкие преступления в возрасте до 16 лет, а также остальным осужденным.

При назначении наказания в виде лишения свободы необходимо учитывать, что несовершеннолетним, совершившим тяжкие преступления в возрасте до 16 лет, независимо от времени постановления приговора как за отдельное преступление указанной тяжести, так и по их совокупности может быть назначено наказание на срок не свыше 6 лет.

Этой же категории осужденных, совершивших особо тяжкие преступления, а также иным несовершеннолетним, достигшим 16-летнего возраста, максимальный срок лишения свободы за одно или несколько преступлений, в том числе по совокупности приговоров, не может превышать 10 лет.

При назначении наказания за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления низший предел наказания, предусмотренный соответствующей статьей Особенная часть УК, сокращается наполовину и при этом ссылки на ст. 64 УК не требуется (например, за убийство, квалифицированное по ч. 1 ст. 105 УК, несовершеннолетнему может быть назначено наказание от 3 до 10 лет лишения свободы; за разбой, предусмотренный ч. 2 ст. 162 УК, - от 2 лет 6 месяцев до 10 лет лишения свободы).

В случае совершения лицом нескольких преступлений, одни из которых были совершены в несовершеннолетнем, а другие - в совершеннолетнем возрасте, судам надлежит учитывать, что за преступления, совершенные в несовершеннолетнем возрасте, наказание должно быть назначено в пределах, установленных ст. 88 УК, а за преступления, совершенные в совершеннолетнем возрасте, - в пределах санкций, установленных за соответствующие преступления. В этом случае при назначении окончательного наказания применяются правила назначения наказания по совокупности преступлений (ст. 69 УК).

Лишение свободы не назначается:

- осужденному, впервые совершившему в возрасте до 16 лет преступление небольшой или средней тяжести;

- остальным несовершеннолетним осужденным, впервые совершившим преступления небольшой тяжести.

Впервые совершившим преступление небольшой или средней тяжести следует считать лицо, совершившее одно или несколько преступлений, ни за одно из которых оно ранее не было осуждено, либо когда предыдущий приговор в отношении его не вступил в законную силу.

Согласно ст. 90 УК, несовершеннолетний может быть освобожден от уголовной ответственности, если:

- он совершил преступление небольшой или средней тяжести (объективное основание освобождения);

- будет признано, что его исправление может быть достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного воздействия (субъективное основание освобождения).

При решении вопроса о возможности освобождения несовершеннолетнего от уголовной ответственности с применением принудительных мер воспитательного воздействия необходимо учитывать, что если суд придет к выводу о возможности исправления несовершеннолетнего путем применения к нему мер воспитательного воздействия, то уголовное дело по указанному основанию может быть прекращено как на стадии подготовки к судебному заседанию по результатам предварительного слушания, так и в результате судебного разбирательства с вынесением решения о применении к несовершеннолетнему этих мер.

Освобождение от наказания несовершеннолетних - право суда (ст. 92 УК). Его видами являются:

1) освобождение от наказания с применением принудительных мер воспитательного воздействия за преступления небольшой или средней тяжести;

2) освобождение от лишения свободы с помещением в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа органа управления образованием за преступления средней тяжести или тяжкое преступление.

Помещение в данное учреждение применяется как принудительная мера воспитательного воздействия в целях исправления несовершеннолетнего, нуждающегося в особых условиях воспитания, обучения и требующего специального педагогического подхода. Лицо может быть помещено в специальное учреждение закрытого типа до достижения им возраста 18 лет, но не более чем на 3 года. Пребывание в указанном учреждении прекращается досрочно, если будет признано, что лицо не нуждается более в применении данной меры. Продление срока пребывания допускается только по ходатайству несовершеннолетнего в случае необходимости завершения им общеобразовательной или профессиональной подготовки.

№ 70

Уголовный процессуальный кодекс Украины 1960 года  - это законодательный акт, регулирующий порядок производства по уголовным делам, а именно на досудебном следствии и в суде. Был принят 28 декабря 1960 года, вступил в силу 1 апреля 1961 по 20 ноября 2012 г. В это время он многократно менялся, дополнялся, редактировался. С 20 ноября 2012 г. в действие вступил новый Уголовно-процессуальный кодекс Украины 2012 , который является ныне действующим.

Задачи и функции уголовного судопроизводства

Своим назначением уголовное судопроизводство имеет:

защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступления;

защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод

Функции уголовного судопроизводства — это наиболее общие направления процессуальной деятельности отдельных участников уголовного производства. Среди них выделяют следующие функции:

разрешение дела — принятие итогового решения о виновности или невиновности обвиняемого судом;

обвинение — уголовно-процессуальная деятельность, осуществляемая стороной обвинения в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления;

защита — уголовно-процессуальная деятельность по опровержению инкриминируемого деяния.

Некоторые учёные выделяют также функцию уголовного преследования, во многом сходную с функцией обвинения.

Группы участников уголовного судопроизводства

суд — функция отправления правосудия;

обвинение;

защита;

иные участники (свидетели, эксперты, специалисты, переводчики, понятые).

Стадии уголовного судопроизводства

Стадии уголовного судопроизводства — это взаимосвязанные, но относительно самостоятельные части уголовного процесса, отделённые друг от друга итоговым процессуальным решением и характеризующиеся задачами, органами и лицами, участвующими в производстве по делу, порядком процессуальной деятельности и характером правоотношений.

Каждая стадия уголовного судопроизводства характеризуется[источник не указан 192 дня

своими непосредственными задачами, которые вытекают из общих задач (назначения) уголовно-процессуальной деятельности;

самостоятельной уголовно-процессуальной регламентацией;

определенным кругом субъектов уголовной юрисдикции и другими участвующими лицами;

индивидуальным процессуальным порядком и сроками проведения;

итоговым процессуальным решением, фиксирующим завершение данной стадии;

специфическими уголовно-процессуальными отношениями;

возможностью производства определенных действий и принятия определенных процессуальных решений.

№ 71

Международное частное право представляет собой совокупность норм внутригосударственного законодательства, международных обычаев и договоров, регулирующие гражданско-правовые, трудовые и другие частно-правовые отношения, что осложнены иностранным элементом.

Источники международного частного права: общепризнанные принципы и правовые нормы международного права, международные договоры, внутренние законодательные акты: Конституция Украины, законы, судебная и арбитражная практика, правовые обычаи и обыкновения.

В данной категории вы имеете возможность скачать бесплатно учебники по международному частному праву, а также конспекты, лекции, монографии, книги по международному частному праву.

Субъектами международного частного права являются юридические и физические лица, а также государства и международные организации.

К предмету международного частного права относятся частно-правовые отношения, осложненные иностранным элементом.

В современной юридической науке существует плюрализм мнений относительно предмета правового регулирования международного частного права.

Доминирующей является позиция о формировании предмета международного частного права из отношений гражданских, семейных и трудовых, осложненных иностранным элементом (М.М. Богуславский, Н.И. Марышева, В.П. Звеков). При этом подчеркивается, что предметом международного частного права являются гражданские правоотношения «в широком смысле». В основу трехчленного строения предмета международного частного права положены тезисы о сходной природе этих отношений (то есть они являются отношениями частными), а также наличие особого объединяющего обстоятельства — иностранного элемента.

Наряду с традиционным видением предмета международного частного права существуют концепции, расширяющие либо сужающие круг регулируемых отношений.

В рамках «цивилистической» концепции международного частного права утверждается, что предмет его составляют только отношения гражданские, то есть имущественные и личные неимущественные .

Ряд исследователей (Л.П. Ануфриева) рассматривают предмет международного частного права состоящим из двух групп отношений — традиционной «триады» (отношения гражданские, трудовые, семейные) и отношений процессуального характера (складывающиеся в международном гражданском процессе и международном коммерческом арбитраже).

№ 72

Объектом международного права являются международные (межгосударственные) отношения.

Объект права - это то, на что направлено его действие, что оно призвано регулировать. Таким объектом всегда являются общественные отношения. Природа отношений определяет и характерные черты регулирующего их права. Право должно быть способным регулировать данный вид общественных отношений.

Межгосударственные отношения существенно отличаются от иных видов общественных отношений, включая международные отношения, не носящие межгосударственного характера. Их субъекты независимы от какой бы то ни было власти и обладают высшей, суверенной властью. Принципиальное отличие межгосударственных отношений от внутригосударственных определило существенное отличие международного права от внутреннего не только по содержанию, но и по механизму действия.

С.В. Черниченко пишет: "Специфика отношений между государствами как объекта международно-правового регулирования предопределяет и специфику метода их регулирования" .

Субъекты международного права — участники международных отношений, обладающие международными правами и обязанностями, осуществляющие их на основе международного права и несущие в необходимых случаях международно-правовую ответственность.

Субъектами международного права принято считать:

основные субъекты:

государства — основные субъекты , Субьекты, являющиеся таковыми в силу своего происхождения: , Святой Престол , Мальтийский орден , Международный комитет Красного Креста

Международная Федерация Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца

международные межправительственные организации, например ООН

также в качестве субъектов при определенных условиях могут признаваться:

государствоподобные образования

национально-освободительные движения

правительства в изгнании

организации, признанные как законные представители какого-либо народа

Все эти субъекты обладают международной правосубъектностью, которая включает в себя такие важные права как:

заключение договора

быть членами международных организаций

участвовать в работе международных конференций

иметь свои представительства дипломатические и консульские.

№ 73

Правовое регулирование формы внешнеэкономического договора выражаются в установлении требований к ней и последствий их нарушения. Цель требований к форме договора заключается в том, что они позволяют сделать отношения контрагентов более определенными, снять основания для споров в будущем по поводу самого факта заключения договора и его содержания.

Международные акты о договорах, используемых во внешней торговле »пошли полного отказа от выдвижения каких-либо требований к форме соответствующих договоров. Так, ст.11 Венской конвенции о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г. закрепляет общий принцип, согласно которому не требуется, чтобы договор купли-продажи был заключен или подтвержден в письменной форме или подчинялся иному требованию в отношении формы. При этом договор может доказываться любыми средствами, в том числе показаниями свидетелей. Аналогичные предписания содержит ст.1.2 Принципов УНИДРУА.

Украина при ратификации Венской конвенции сделала оговорку о неприменимости какого-либо ее положения, которое допускает совершение договора не в письменной форме, если хотя бы одна из сторон договора имеет коммерческое предприятие в Украине. В общем, украинский законодатель занимает ведущие позиции обязательности письменной формы внешнеэкономического договора (хотя эта позиция значительно смягчилась по сравнению с советской традицией).

Согласно ч. 2 ст. 6 Закона Украины «О внешнеэкономической деятельности» внешнеэкономический договор (контракт) заключается субъектом внешнеэкономической деятельности или его представителем в простой письменной форме, если иное не предусмотрено международным договором Украины или законом (ни один действующий международный договор Украины не отменяет требование для украинских субъектов хозяйствования соблюдать письменной формы внешнеэкономического договора; затем речь может идти лишь об обременении формы, установленные законами Украины, а именно: обязательность нотариального удостоверения и / или государственной регистрации соответствующего договора). Полномочия представителя на заключение внешнеэкономического договора (контракта) может вытекать из поручения, уставных документов, договоров и других оснований, не противоречащих этому закону. Действия, которые осуществляются от имени иностранного субъекта ВЭД субъектом ВЭД Украины, уполномоченным на это должным образом, считаются действиями этого иностранного субъекта.

Для толкования понятия «письменная форма» согласно украинскому законодательству следует обращаться к ст. 207 ГК, согласно которой сделка считается совершенной в письменной форме, если его содержание зафиксировано в одном или нескольких документах, в письмах, телеграммах, которыми обменялись стороны, или если воля сторон выражена с помощью телетайпной, электронной или другого технического средства связи 'связи. При этом сделка должна быть подписана ее стороной (сторонами), для сделок, совершаемых юридическими лицами, требуется также скрепления печатью. Использование же при совершении сделок факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования, электронно-цифровой подписи либо иного аналога собственноручной подписи допускается в случаях, установленных законодательством, или по письменному соглашению сторон, в котором должны содержаться образцы соответствующего аналога их собственноручных подписей.

Важным является вопрос о последствиях несоблюдения формы внешнеэкономического договора (особенно учитывая то, что мировая практика широко признает договоры, заключенные в устной форме, и широко толкует понятие письменной формы). До вступления в силу ГК Украины действовало императивное положение ч. 2 ст. 45 ГК УССР, согласно которому несоблюдение формы внешнеторговых сделок и порядка их подписания влекло за собой недействительность сделки. Сейчас ч. 1 ст. 218 ГК устанавливает, что несоблюдение сторонами письменной формы сделки, установленной законом, не влечет его недействительность, кроме случаев, установленных законом. Действующий ГК не содержит предписаний, прямо предусматривающих недействительность внешнеэкономического договора в случае несоблюдения его письменной формы.

Часть 5 ст. 6 Закона «О внешнеэкономической деятельности» устанавливает, что внешнеэкономический договор (контракт) может быть признан недействительным в судебном порядке, если он не отвечает требованиям законов Украины или международных договоров Украины. Это положение означает возможность оспаривания внешнеэкономического договора в суде одной из сторон или другим заинтересованным лицом, в том числе по основаниям несоблюдения формы (одновременно заметим, что, если не ограничиваться буквальным толкованием, то оно касается случаев несоответствия закону содержания внешнеэкономического договора, т.е. его условий, поскольку на момент принятия Закона «О внешнеэкономической деятельности» вопрос последствий несоблюдения формы внешнеэкономических.

Таким образом, по законодательству Украины несоблюдения формы внешнеэкономического договора, соглашений об изменении или расторжении договора влечет за собой общие неблагоприятные последствия нарушения требований относительно формы сделки - признание договора (соглашения) незаключенным (поскольку согласно ч. 1 ст. 638 ГК договор считается заключенным, если стороны в надлежащей форме достигли согласия по всем существенным условиям договора). Указание закона на обязательность письменной формы договора означает презумпцию: Нет письменной формы - нет и договора. Поэтому лицо, утверждает, что, несмотря на несоблюдение письменной формы соглашение сторон имела место, должна привести необходимые доказательства. Абзац 2 ч. 1 ст. 218 ГК ограничивает круг возможных доказательств, не допуская свидетельских показаний. Вместе использовать любые доказательства, в том числе и показания свидетелей, может другая сторона - та, которая утверждает, что сделки в целом или спорного условия в ней в действительности на было (конечно, если использование свидетельских показаний позволяют процессуальные нормы, на основекоторых рассматривается соответствующий спор).

Статьей 2.13 Принципов УНИДРУА предусмотрен случай, когда одна из сторон требует соблюдения особой формы договора. Такое требование имеет такие же последствия, как и любая другая требование, заявленное при заключении договора одной из сторон: при отсутствии согласия сторон по соответствующему вопросу, а также в случае, когда достигнуто согласие не будет реализована, договор будет считаться незаключенным.

№ 74

Види міжнародних договорів:

1. За об´єктами регулювання договори поділяються на політичні, економічні, науково-технічні й ін.

2. За кількістю учасників міжнародні договори поділяються на двосторонні та багатосторонні. Основну кількість договорів складають двосторонні, що укладаються з урахуванням специфіки міждержавних відносин. Багатосторонні договори часто виступають як основний засіб кодифікації та прогресивного розвитку міжнародного права.

3. За характером регулювання міжнародні договори можуть бути універсальними (загальними) та регіональними.

4. За способом приєднання:

а. відкриті — до міжнародного договору мають можливість приєднатися всі заінтересовані держави.

б. напіввідкриті — до договору можна приєднатися тільки за згодою його учасників.

в. закритий — у договорі беруть участь тільки держави, що його уклали.

5. Залежно від того, які органи представляють державу в міжнародних відносинах, розрізняють міждержавні договори (укладаються на вищому рівні та від імені держави), міжурядові (від імені уряду) та міжвідомчі (від імені міністерств і відомств).

6. За юридичним характером: міжнародні договори можуть бути правомірними та неправомірними. Юридична сила останніх має бути визнана

Міжнародний договір — це родове поняття, що об´єднує всі міжнародні угоди, які можуть мати різні найменування та форми: договір, угода, пакт, статут, конвенція, декларація, комюніке, протокол та ін. Чіткого визначення тих або інших найменувань не існує. Незалежно від найменування всі договори мають однакову юридичну силу. У той же час існує певна міжнародна практика вибору найменування міжнародного договору.

Договорами називають основоположні акти, що регулюють найбільш важливі сфери міжнародних відносин (політичні, економічні договори).

Угоди зазвичай укладають стосовно менш важливих питань, ніж договори. Пакт — сторони договору намагаються підкреслити його особливе морально-політичне значення.

Конвенції укладаються для врегулювання певних міжнародних проблем економічного, технічного, юридичного або гуманітарного характеру.

Статутами називають договори, що засновують і регулюють діяльність міжнародних міжурядових організацій (Статут Ради Європи, Статут СНД тощо).

Протоколами часто називають додаткові міжнародні угоди, що змінюють або доповнюють основний міжнародний договір (протоколи до Конвенції про захист прав людини та основних свобод 1950 р.).

Суб´єктами права міжнародних договорів є суб´єкти міжнародного права.

Держави як носії суверенітету мають універсальну компетенцію щодо укладення міжнародних договорів. Вони можуть вирішувати фактично будь-які питання, пов´язані із міжнародною безпекою та міжнародним співробітництвом. Але це не стосується укладання договорів всупереч основним принципам міжнародного права. Тобто протиправними є договори, що мають за мету здійснення агресії, геноциду, терористичних актів тощо. За загальним правилом перед обличчям міжнародного права федерація складає єдине ціле. Конституції федеративних держав хоч інколи і наділяють своїх суб´єктів деякими міжнародними повноваженнями, але в обмеженому обсязі.

Загальновизнаним є право міжнародних міжурядових організацій укладати міжнародні договори. При цьому у статуті організації мають бути чітко зазначені органи, уповноважені здійснювати відповідні заходи з укладення договорів, а також його процедура.




1. Высшее психологическое образование ISBN 5929200556 Содержание учебного пособия базируется на микросоциа
2. 1 Теоретические основы управленческого учёта 7 1
3. Тема- Эмулятор установки и обновления баз в справочноправовых системах ГАРАНТ и Консультант Плюс.html
4.  Предмет и функции экономической теории
5. Переход от электро-магнитной теории к специальной теории относительности
6. 24 0.59 1.79 0.24 0
7. ВМ. Бехтерев академик 1908 г
8. Реферат на тему- Запровадження християнства на Русі В чорноморських грецьких містах так само на П
9. Краткое теоретическое обоснование Фотопроводимость и поглощение светаполупроводниками Источником э
10. Севосетинэлектросвязь опыт динамичного развития Полное наименование открытое акционерное общество
11.  Параметр Предпоследняя цифра номера ст
12. ЛЕКЦІЯ 7 ВИНИКНЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ ЯК ОКРЕМОЇ ГАЛУЗІ ЗНАНЬ
13. Волгоградского технологического колледжа А
14. Общие положения бухгалтерского финансового учета
15. Mrk1 nd lredy in the 70ies of the twentieth century this profession hs become prestigious nd well pid despite the fct tht the development of progrmming in different countries hs evolved quite
16. Проблеми правового регулювання діяльності виконавчих органів місцевих рад
17. Принцип относительности Эйнштейна
18. КУРС ЛЕКЦИЙ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ МЕНЕДЖМЕНТУ
19. Об образовании в Российской Федерации
20.  Русь в IX ~ начале XII в